Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования

Содержание:

Введение

В Российской Федерации государство гарантирует право наследования, которое служит охране права частной собственности граждан. Граждане РФ обладают равными правами в области наследственного права, независимо от пола, расы, языка, национальности, происхождения, должностного и имущественного положения, убеждений, отношения к религии, места жительства, а также иных обстоятельств.

В настоящее время наследственное законодательство претерпело существенные изменения по сравнению с ранее действовавшим. Что связано с развитием рыночных отношений и закреплением за гражданами права частной собственности на имущество. Значительно расширился круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства. Несколько лет назад самым ценным объектом, переходящим по наследству был, например, автомобиль, вклад, дача, то сегодня это могут быть и земельные участки, жилые дома, квартиры и иные виды имущества. Следовательно, нормы наследственного права приобретают большую важность.

Важной проблемой наследственного правопреемства остается то, что некоторые вопросы не получили законодательного закрепления, а некоторые из нововведений были неоднозначно восприняты правоведами, что спровоцировало наличие спорных в науке вопросов и зачастую противоположных взглядов. Совершенствование законодательства, которое регулирует наследственные отношения, тесно взаимосвязано с развитием науки наследственного права, многие вопросы которой по настоящее время остаются неразрешенными.

Наследование в России бывает двух видов: наследование по закону и наследование по завещанию.

Научные наработки в области исследования вопросов наследования в российском гражданском праве должны быть направлены на выработку рекомендаций по совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы наследования.

Вышесказанное обуславливает актуальность исследования вопросов наследования в российском гражданском праве.

Целью курсовой работы является комплексное исследование особенностей наследования.

Объектом исследования являются правоотношения в области наследования.

Предмет исследования – нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения, связанные с наследованием, а также соответствующие материалы трудов ученых-юристов, которые были использованы в процессе написания данной работы.

В ходе работы использовались методы анализа, синтеза, обобщения и сравнения. Также в ходе работы активно использовался сравнительно-правовой методы исследования.

В процессе исследования использовалась соответствующая нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения в данной области, а также наработки ведущих ученых, проводивших исследования рассматриваемой темы.

Глава 1. Теоретические аспекты наследования

1.1. Понятие наследования

В Российской Федерации государство гарантирует право наследования, которое служит охране права частной собственности граждан. Граждане РФ обладают равными правами в области наследственного права, независимо от пола, расы, языка, национальности, происхождения, должностного и имущественного положения, убеждений, отношения к религии, места жительства, а также иных обстоятельств.

В настоящее время наследственное законодательство претерпело существенные изменения по сравнению с ранее действовавшим. Что связано с развитием рыночных отношений и закреплением за гражданами права частной собственности на имущество. Значительно расширился круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства. Несколько лет назад самым ценным объектом, переходящим по наследству был, например, автомобиль, вклад, дача, то сегодня это могут быть и земельные участки, жилые дома, квартиры и иные виды имущества. Следовательно, нормы наследственного права приобретают большую важность.

Важной проблемой наследственного правопреемства остается то, что некоторые вопросы не получили законодательного закрепления, а некоторые из нововведений были неоднозначно восприняты правоведами, что спровоцировало наличие спорных в науке вопросов и зачастую противоположных взглядов. Совершенствование законодательства, которое регулирует наследственные отношения, тесно взаимосвязано с развитием науки наследственного права, многие вопросы которой по настоящее время остаются неразрешенными.

Так, например, среди исследователей отсутствует единое мнение о понятии, сущности и характере наследственного правоотношения; вызывает споры закрепленная законом возможность опровержения предположения о принятии наследства наследником, который совершил фактические действия по его принятию; возникают дискуссии, связанные с вопросом о составе наследства. [1] Кроме указанных, существуют и другие проблемы, требующие детального изучения.

Традиционно право на принятие наследства, рассматриваемое цивилистами как один из элементов содержания наследственного правоотношения, включено в содержание иного гражданского правоотношения, которое является необходимой предпосылкой возникновения наследственного правоотношения. Это связано с тем, что для возникновения наследственного правоотношения факта обладания лицом правом на принятие наследства недостаточно. Необходимым также является реализация этого права путем принятия наследства одним из способов, которые предусмотрены ст. 1153 Гражданского кодекса РФ.

Главным нормативно-правовым актом, регулирующим наследственные правоотношения, является часть 3 Гражданского кодекса РФ – раздел V, который состоит из пяти глав. Согласно ч. 2. ст.1111 ГК РФ наследование регулируется действующим Кодексом и иными законами, а в случаях, предусмотренных законом, другими правовыми актами.

Изучая содержание понятия наследования, необходимо исходить из того, что само наследственное право выступает одним из подразделений системы гражданского права. При этом действие законодательства о наследовании распространяется как на отношения, которые им предшествуют, так и на отношения, в процессе которых происходит оформление и реализация наследственных прав, обеспечивая их защиту.

В юридической литературе наследование рассматривается как переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. наследодателя к его наследникам в полном соответствии с нормами наследственного права. [16]

Отечественное законодательство о наследовании можно раскрыть как систему нормативно-правовых актов и включенные в такие акты нормы и другие правовые положения, регулирующие отношения по наследованию, т.е. отношения, которые возникают в связи с порядком открытия наследства, защитой, реализацией и оформлением наследственных прав.

Как было отмечено выше, Конституция РФ гарантирует право наследования. [1] Данное положение включено в норму, закрепляющую на конституционном уровне право частной собственности, что указывает на неразрывную связь права частной собственности с правом наследования граждан. Указанная норма не имеет прямого действия. Ее конкретизация осуществляется на уровне отраслевого законодательства, а именно гражданского, в котором обозначены основания, порядок и условия наследования.

Исходя из всего вышесказанного, можно привести наиболее оптимальное понятие наследования: «переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. наследодателя к его наследникам в полном соответствии с нормами наследственного права».

1.2. Субъекты наследственного правопреемства

Учение о субъектах наследственных правоотношений и их правовом статусе занимает одно из основных мест в теории наследственного права, в том числе в связи с тем, что уточнение правового положения каждого субъекта имеет существенное значение для совершенствования действующего законодательства.

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник (наследники).

Рассмотрим некоторые особенности правового статуса вышеуказанных лиц.

1. Наследодатель. В наследственном праве лицо, передающее имущество по наследству, обозначают двумя основными категориями: наследодатель или завещатель. Однако правовой статус данных субъектов различен, понятие «наследодатель» включает в себя понятие «завещатель».

Наследодатель – умершее лицо, оставившее имущественные, а в ряде случаев личные неимущественные, права и обязанности. Завещатель – наследодатель, который до открытия наследства выразил свою волю относительно судьбы принадлежащего ему имущества путем составления завещания либо путем составления завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке.

Согласно п. 2 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

Исходя из буквального толкования норм п. 2 ст. 21, ст. 27 ГК РФ, касающихся дееспособности граждан, завещательной правоспособностью обладают также лица, приобретшие дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак, а также эмансипированные несовершеннолетние.

Согласно пункту 5 Методических рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания способность завещателя отдавать отчет в своих действиях проверяется путем проведения нотариусом беседы с завещателем. [5]

При этом нотариус может прийти к выводу о наличии состояния, позволяющего усомниться в дееспособности гражданина. Единственным правильным решением в этом случае будет отказ нотариуса в совершении нотариального действия, причем трудно аргументируемым.

А.В. Трапезникова указывает, что наличие законодательного вакуума прослеживается еще более ясно при удостоверении сделки нотариусом, при полной убежденности последнего в дееспособности гражданина. Такая ситуация явствует из многочисленных судебных разбирательств, в которых показания нотариуса далеко не всегда являются решающими. [17]

Изучив судебную практику, соглашаясь с мнением А.В. Трапезниковой, я пришел к выводу что, решая вопрос о дееспособности гражданина, суды руководствуются преимущественно заключением судебно-психиатрической экспертизы (апелляционное определение Московского городского суда от 26.08.2014 [7]), и только в случае, если экспертиза по делу не проводилась или эксперты не смогли ответить на поставленные вопросы, суд ссылался на проверку дееспособности нотариусом, который несет профессиональную ответственность за свои действия (апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2014 [8]). Так, Омский областной суд в своем апелляционном определении от 14.05.2014 [9], оставляя решение суда первой инстанции без изменения, который отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительными завещания, указал, что истцом не доказан факт наличия порока воли при совершении завещания, дееспособность наследодателя на момент совершения завещания проверена нотариусом. Судом первой инстанции была назначена посмертная судебная экспертиза, экспертами установлено, что оценить психическое состояние наследодателя на момент совершения завещания не представляется возможным.

2. Наследник. Согласно действующему законодательству любой субъект права может стать обладателем наследственно-правового статуса, для этого физическое лицо должно обладать правоспособностью. Закон также защищает интересы и неродившихся детей (насцитурусов), зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, что представляет собой уникальную особенность исключительно наследственного права, поскольку отечественная цивилистическая доктрина исходит из принципа возникновения правоспособности с момента рождения физического лица. [13]

Кроме граждан и Российской Федерации в число наследников по завещанию включаются юридические лица, публичные образования и международные организации.

Таким образом, были рассмотрены особенности наследственного субъектов правопреемства. На мой взгляд, в целях совершенствования действующего законодательства, устранения пробелов в праве, выработки единой судебной и нотариальной практики необходимо внести в действующее законодательство следующие изменения: предоставить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет возможность самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами на случай смерти путем составления завещания, распоряжаться вкладами в кредитных организациях путем составления завещательного распоряжения в банке; для исключения возможных злоупотреблений со стороны рукоприкладчика предусмотреть обязательное участие свидетеля при совершении завещаний с участием рукоприкладчика; предусмотреть уголовную ответственность свидетеля в наследственных правоотношениях по аналогии со статьей 70 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. [4]

Из сказанного можно сделать следующий вывод: субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник (наследники).

В наследственном праве лицо, передающее имущество по наследству, обозначают двумя основными категориями: наследодатель или завещатель. Наследником является тот, кто получает наследство.

1.3. Виды наследования

Наследования в российском гражданском праве делится на два вида: наследование по закону и наследования по завещанию.

Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан. Статья 1118 ГК РФ закрепляет, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Итак, определим признаки завещания.

Во-первых, завещание – единственный способ распоряжения имуществом на случай смерти.

Во-вторых, завещание направлено на возникновение, изменение и прекращение у правопреемников прав и обязанностей.

В-третьих, завещание – не только односторонняя, но и личная сделка.

В-четвертых, завещание – формальная сделка, заключенная в соответствии с требованиями закона и удостоверенная уполномоченным на то лицом – нотариусом. [18]

Рассмотрим подробно предложенные выше признаки.

Завещание может быть совершено лично гражданином и только при полной его дееспособности, причем в завещании могут содержаться только пожелания одного субъекта. Массовость не допускается.

В Постановлении Пленума Верховного суда указывается, что существует и иной путь распоряжения имуществом: совершение завещательного распоряжения правами на денежное имущество. [6]

Завещание можно определить как одностороннюю сделку, создающую права и обязанности после открытия наследства.

Лицо вправе завещать любое имущество, даже то, которое планируется им в будущем, любым лицам. Кроме того, закон предусматривает для наследодателя право хранить тайну о содержании соответствующего завещания.

Какие же требования предъявляются к порядку составления завещания? Всегда ли они соблюдаются? Что будет, если нарушено хотя бы одно условие завещания?

Безусловно, завещание, как определенный вид сделки, имеет требования к порядку своего составления.

Во-первых, завещание в обязательном порядке составляется только в письменной форме, при том неважно, написано оно собственноручно, либо же другим лицом со слов завещателя, главное – оно должно быть удостоверено нотариусом.

Во-вторых, на завещании указывается место и дата его удостоверения. Эти сведения завещатель подписывает самостоятельно. В силу же определенных обстоятельств, когда завещатель не в состоянии сам поставить подпись, за него это может сделать иное лицо, но только в присутствии нотариуса.

В-третьих, в завещании должны быть указаны сведения о всех лицах, присутствующих при его составлении и заверении. В-четвертых, по желанию завещателя составление и заверение завещания может проводиться при свидетелях. [18]

Законом данная процедура предусмотрена. Законом так же предусмотрены два вида завещания: открытое и закрытое. Содержание открытого завещания доступно не только для лиц, к которому оно относится, но и для нотариуса. Что же касается закрытого завещания, то оно составляется в случае, когда гражданин не хочет, чтобы содержание завещания становилось известным не только другим лицам, но и нотариусу.

Конечно, немаловажным является само содержание завещания, поскольку иной раз, особенно при закрытых завещаниях, его суть носит двусмысленных характер, что зачастую приводит к неловким ситуациям.

Поэтому не только сам завещатель, но и прежде всего нотариус, должны с ответственностью подходить к вопросам наследования: учитывать вид и форму завещания, уметь грамотно составить его и указать все признаки, поскольку в иных случаях, оно может быть признано недействительным и не соответствующим требованиям закона.

В заключение хотелось бы подвести итог и сказать о том, что при оформлении завещания необходимо не только выбрать грамотного нотариуса, но и самому знать условия его составления. Это является очень важным моментом, поскольку порой из-за неправильной формы или же неграмотных требований завещание просто теряет смысл.

Несмотря на возрастающую популярность наследования по завещанию, наследование по закону все равно остается распространенным способом получения наследства. Следовательно, чтобы не попасть в неловкое положение, будучи наследником, необходимо четко понимать все особенности данного вида наследования.

Наследственное право России является подотраслью гражданского права, которая представляет собой переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде и в определенный момент. Исходя из определения, можно отметить, что предметом данной подотрасли является круг общественных отношений, складывающихся при правопреемстве между наследодателем и наследниками. Наследственное право регулирует также те отношения, которые априори наследственными не являются, то есть, возникающие до момента открытия наследства, либо после наследственных правоотношений, например, отношения по разделу наследственного имущества. [11]

Главным фактором при наследовании является родство, то есть кровная связь лиц, которые происходят от общего предка. В современном наследственном законодательстве допускается призвание к наследованию также пасынков, падчериц, отчима и мачехи, так как они являются наследниками седьмой очереди. Кроме того, право наследования предоставлено нетрудоспособным иждивенцам, которые проживали вместе с наследодателем (не входят в число законных наследников).

Каждая подотрасль права обладает своими особенностями, функционирует на основе принципов, являющихся основополагающими идеями, закрепленными в действующем законодательстве. Рассматривая действующие принципы наследственного права, отметим первое, что наследование не зависит от воли наследодателя, если отсутствует завещание. Соответственно, базовые принципы можно сформулировать следующим образом:

- наследование по закону наступает при отсутствии наследования по завещанию;

- содержание правил наследования по закону должно соответствовать как частным интересам обеспечения прав членов семьи наследодателя, так и публичным интересам государства и общества, что указывает на важный принцип гражданского права – принцип справедливости. Данный принцип при наследовании играет большую роль, поскольку очень важно принимать во внимание, как интересы наследодателя, так и интересы его семьи при регулировании отношений, касающихся перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Частные интересы обеспечиваются призванием к наследству родственников наследодателя, а публичные – возможностью наследования государством имущества, оказавшегося выморочным (при отсутствии наследников).

Третьим немаловажным принципом является то, что наследники по закону наследуют в равных долях, то есть имеют равные права наследования, независимо от пола, гражданства или имущественного положения. При том, что наследование может осуществляться по различным основаниям, правовые последствия в результате осуществления правопреемства будут равны, без дискриминации в отношении наследников по тому или иному основанию. [12]

Без сомнения, важным принципом является учет не только отношения родства, но и учет брачных отношений. Наследственные права супруга наследодателя защищены и обеспечиваются законом, переживший супруг не может быть отстранен от наследования. Переживший супруг имеет право наследовать по общему правилу. В наследственную массу включается только имущество умершего супруга, так как совместно нажитое имущество принадлежит им на праве совместной собственности. Другими словами, помимо 50% от совместно нажитого, переживший супруг получает еще часть от «добрачного» имущества. Необходимо отметить, что брак, признанный судом недействительным, не порождает наследственных прав.

Кроме того, призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на приоритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя.

Итак, я пришел к выводу, что наследования в российском гражданском праве делится на два вида: наследование по закону и наследования по завещанию. В случае, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, или ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

Глава 2. Особенности наследования по российскому законодательству

2.1. Основания наследования

Прежде, чем говорить об основаниях наследования, стоит четко определиться с тем, что под этим понимается. Наследование – это переход имущества, суммы прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его правопреемникам (наследникам). При этом нужно помнить, что права и обязанности переходят:

- одновременно и как неразрывно связанное целое;

- в полном объеме, но не больше того, чем обладал при жизни наследодатель.

Основания наследования возникают не ранее, чем после смерти наследодателя. Только наступление этого юридического акта порождает два законных основания (или две формы наследования):

- наследование по завещанию;

- наследование по закону.

Причем приоритетным из них является первое – это закреплено российским законодательством. Другими словами, наследование в силу закона происходит только в случае отсутствия завещания. Из правила существует одно исключение: право на выделение обязательной доли наследства узкому кругу лиц, независимо от содержания завещания.

Завещание в качестве первого основания наследования было установлено законом сравнительно недавно – в 2002 году. Он подчеркивает неприкосновенность частной собственности гражданина и его право распоряжаться ею по собственному усмотрению, в том числе и в случае смерти.

Наследование по завещанию предполагает, что:

- наследодателем было составлено завещание;

- состоялось открытие наследства;

- состоялось принятие наследства.

Лицо, которое составляет завещание, не обязано спрашивать разрешения на это у своих наследников. Завещание может написано только лично правоспособным и дееспособным лицом (а вот наследники могут любыми, от их имени может действовать уполномоченное лицо). Если имеет место быть, например, какой либо письменный документ, в котором завещатель отказывается от своего права составлять завещание, это автоматически делает уже существующее завещание недействительным. Данная ситуация означает отказ лица от своего права или его ограничение.

Если умерший не составил при жизни завещание, то это фактически означает, что он согласен с тем порядком наследования его имущества и прав, который определен законом. Для того чтобы возникли основания наследования по закону, должны иметь место следующие факты:

- наличие законных супружеских отношений с умершим;

- родственные отношения с наследодателем;

- нахождение на иждивении умершего на день его смерти.

Все отношения, связывающие претендентов на наследство с умершим лицом, должны быть подтверждены документами. Свидетельские показания в расчет не принимаются. Если документов нет, то факт наличия брачных, родственных и других отношений может быть установлен только в суде.

Законом установлен порядок очередности наследования по закону. Таких очередей установлено восемь: в первую входят дети, супруг и родители умершего, в каждую последующую включены другие лица по степени удаления родства. С первой по третью очередь допускается наследование по представлению. [15] То есть, заменить наследника первой очереди (сына умершего) может внук умершего в случае, если например, его отец умер одновременно с наследодателем.

Основание определяет статус лица: наследник по завещанию или по закону. И одно не исключает другого. В сложных случаях наследники могут иметь и два основания наследования: в отношении всего наследства или его отдельной части. Конкретные обстоятельства, сложившиеся как при жизни наследодателя, так и после его смерти, создают самые невероятные наследственные головоломки.

2.2. Принципы наследования

Наследственное право - крупное подразделение гражданского права, которому присущи только ему свойственные принципы.

К принципам наследственного права как одного из относительно самостоятельных подразделений отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены: принцип универсальности наследственного правопреемства; принцип свободы завещания; принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников; принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя; принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию; принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию; принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств. 

Принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что между волей наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него законный представитель), что наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, что наследник заступает на место наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев, опять же, предусмотренных законом (так, наследник не замещает наследодателя в обязательствах, неразрывно связанных с личностью последнего, или к наследнику не переходит принадлежавшее наследодателю право авторства). Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, хотя бы наследник, принимая наследство, и не подозревал, что именно в состав наследства входит. [10] Так, наследник может не знать о банковских вкладах наследодателя, принадлежавших ему акциях или о его долговых обязательствах.

Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Он означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им. Он может оставить наследство любому субъекту гражданского права, по своему усмотрению распределить наследство между наследниками, лишить наследства всех или часть наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания означает, что воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно давить на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким, и т.д.

В то же время в законе иногда определяется круг лиц, которым то или иное наследственное имущество не может быть завещано. Так, получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности (п. 1 ст. 589 ГК РФ). Из этого следует, что к коммерческой организации права получателя постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке наследования. Однако в данном случае речь идет не об ограничении свободы завещания, а об учете юридической природы переходящих по наследству прав. Указанные права таковы, что они могут переходить не ко всем субъектам гражданского права, а лишь к определенному кругу этих субъектов.

Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном случае, прямо предусмотренном законом. Наследование в числе прочих своих функций выполняет и социально-обеспечительную. Правда, развитие законодательства о наследовании и в советский, и в постсоветский периоды характеризуется тем, что эта функция постепенно идет на убыль. Тем не менее ее нельзя полностью сбрасывать со счетов. Действие указанной функции выражается, помимо прочего, в том, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в наследстве. Таких наследников еще со времен римского права принято именовать необходимыми наследниками. [19] К ним, как правило, относятся наследники, которым наследодатель при жизни обязан был выплачивать алименты. Закрепление за ними обязательной доли означает по существу, что получение указанными лицами алиментов продолжается и после смерти наследодателя.

При наличии таких наследников принцип свободы завещания терпит известные ограничения благодаря тому, что начинает действовать другой принцип наследственного права - принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Наследодатель не может ни прямо, ни косвенно лишить в завещания необходимых наследников причитающейся им обязательной доли, которая за ними закрепляется. Доля эта составляет опреддбеленную часть законной доли, которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону, если бы его права в завещании не были ущемлены. Круг таких наследников сокращается, да и размер той доли, которая за ними бронируется, уменьшается. Принцип свободы завещания заметно потеснил принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников, что в условиях обнищания широких слоев населения и массовой безработицы едва ли правильно.

Следующий принцип - это принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону. Если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону. В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. [10] Этим во многом объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию: вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники - переживший супруг, дети, родители - и лишь при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, наследники более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей.

Конечно, при таком подходе может случиться, что к наследованию будет призван наследник, с которым наследодатель имел неприязненные отношения и которому он не стал бы оставлять наследство, но это скорее исключение из общего правила. Закрепляя ту или иную юридическую конструкцию, законодатель должен ориентироваться на типичные ситуации, а не на исключения из правил, хотя при этом и возможны издержки. К тому же наследодатель может обезопаситься от призвания к наследованию нежелательных для него наследников, составив завещание. Но если он этого не сделал (например, внезапная смерть или гибель в результате несчастного случая) и такой наследник будет все же призван к наследованию, то здесь ничего поделать нельзя. Это издержки, на которые приходится идти ради закрепления в законе юридической конструкции, в целом вполне оправданной и разумной.

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о приращении наследственных долей.

Наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. Но если наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию. Это правило опять-таки установлено исходя из предположения, что именно так долей отпавшего наследника распорядился бы сам наследодатель. 

Принципы дозволительной направленности и диспозитивности действуют в наследственном праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора. Они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались. Мотивы отказа от наследства могут быть самыми различными: как альтруистическими (дети отказываются от наследства после смерти отца, чтобы все наследство перешло к матери), так и основанными на трезвом расчете (наследство обременено долгами, и наследники считают, что нет смысла его принимать). Но при этом воля наследников должна формироваться и выражаться совершенно свободно, без какого бы то ни было давления извне. Если этого нет (например, на наследника оказывается физическое, психическое или иное давление, чтобы он отказался от наследства), то ни о какой свободе выбора наследника говорить не приходится. Волеизъявление наследника, поскольку оно не было свободным, независимо от того, направлено ли оно на принятие или на отказ от принятия наследства, может быть признано недействительным по основаниям признания сделок недействительными. [14]

Завершающие принципы наследственного права вносят охранительный характер, причем один из них является более общим по отношению к другому. Речь пойдет о принципе охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и о принципе охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

Что касается первого принципа, то он по существу является сквозным и пронизывает все отношения по наследованию. Достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны основ правопорядка и нравственности.

Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания завещания в соответствии с действительной волей наследодателя, выполнением всех юридически обзательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследников, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц. [14]

В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и т.д.

Наконец, второй охранительный принцип в наследственном праве, будучи производным от первого охранительного принципа, в известной мере имеет и самостоятельное значение. Он воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т.д.

От наследования в том смысле, в каком его характеристика была дана, следует отличать наследственное право как систему правовых норм, регулирующих отношения по наследованию. Подавляющую часть норм, из которых состоит наследственное право, составляют гражданско-правовые по своей юридической при роде нормы. В то же время среди норм наследственного права встречаются и нормы иной отраслевой принадлежности, в том числе нормы процессуального права. К тому же юридическая природа норм далеко не всегда определяется их местом в системе нормативных актов. Так, нормы, определяющие порядок и форму совершения завещаний, могут быть отнесены к нормам как материального, так и процессуального права.

Нужно также отметить, что применение норм наследственного права зачастую имеет место задолго до того, как открывается наследство. Гражданин может отправиться к нотариусу для составления завещания задолго до того, как придет его смертный час. К тому же он в любой момент может это завещание изменить, а то и вовсе отменить, составив новое завещание либо не составляя никакого другого. Во всех этих случаях до открытия наследства может быть еще очень далеко, но нормы наследственного права уже приведены в движение.

Заключение

Наследование - это переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. наследодателя к его наследникам в полном соответствии с нормами наследственного права.

Наследование в российском гражданском праве делится на два вида: наследование по закону и наследования по завещанию. В случае, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, или ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

Основания наследования возникают не ранее, чем после смерти наследодателя. Только наступление этого юридического акта порождает два законных основания (или две формы наследования):

- наследование по завещанию;

- наследование по закону.

К принципам наследственного права как одного из относительно самостоятельных подразделений отрасли гражданского прав а и законодательства могут быть отнесены: принцип универсальности наследственного правопреемства; принцип свободы завещания; принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников; принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя; принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию; принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию; принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств. 

Наследования в российском гражданском праве делится на два вида: наследование по закону и наследования по завещанию.

Такой юридический инструмент, как наследование по закону, вступает в действие в том случае, если наследодателем не было оставлено завещание. В этой ситуации распределение наследственной массы осуществляется между очередями наследников.

Наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, определенных законом, и не отмененное волей наследодателя.

Как уже упоминалось выше, определяя правила наследования по закону, законодатель исходит из предположения о воле среднестатистического наследодателя.

Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан. Статья 1118 ГК РФ закрепляет, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

В настоящее время остается еще достаточно много проблем, связанных с наследованием по завещанию. Это обуславливает необходимость тщательного их изучения и принятия мер к совершенствованию действующего законодательства. В условиях продолжающейся реформы гражданского законодательства возможно существенно модернизировать правовое регулирование отношений, возникающих при наследовании по завещанию, с целью дальнейшего развития эффективного правоприменения.

Современный прогресс и непрерывные изменения в общественной жизни в законодательстве России создают необходимость постоянного совершенствования правовых сфер. Одной из наиболее широких и актуальных в жизни граждан правовых сфер является наследование. Российское наследственное право представляет собой уникальный институт, истоки которого происходят из римского права, который неизбежно требует укрепления и развития в системе современного гражданско-правового регулирования Российской Федерации. Однако в настоящее время в сфере регулирования наследования накопился ряд тревожных сигналов и проблем, решение которых актуально и требует переосмысления отдельных пунктов наследственного права.

Современные тенденции и инновации в сфере регулирования наследственного права значительно улучшили гражданско-правовое регулирование данного института. И все же остаются нерешенными и противоречивыми ряд моментов, как, например, право на наследование еще не рожденного ребенка и вместе с тем право женщины на аборт (аборт автоматически уничтожит жизнь еще не рожденного наследника). Недостаточно четко и ясно указан порядок оценки отдельных видов имущества. Нет особых решений для ситуаций, когда отчуждаемое у еще живущего супруга имущество в пользу других наследников жизненно важно для его дальнейшего существования. Все эти вопросы требуют более глубокого изучения и разрешения. Считаю, что со временем острые ситуации, возникающие в судебной практике, создадут необходимый и неизбежный опыт, который позволит принять новые Постановления Пленума ВС РФ, регламентирующие регулирование наследования в Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ».- 2014. - № 31.- 8 апреля.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Российская газета. - 1994. - 8 декабря.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Российская газета. - 1996. - 6 февраля.

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета. - 2002. - 20 ноября.

5. Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания (утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол № 04/04) // Нотариальный вестник. 2004. № 9.

6. О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.

7. Апелляционное определение Московского городского суда от 26.08.2014 по делу № 33-33872 // СПС «КонсультантПлюс».

8. Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2014 по делу № 33-30309 // СПС «КонсультантПлюс».

9. Апелляционное определение Омского областного суда от 14.05.2014 по делу № 33-2910/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

10. Корнеева И.Л. Наследственное право: учебник. - М.: Юрайт, 2017. - 287 с.

11. Вергун Т.В. Наследование имущества в Российской Федерации: порядок и особенности // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ электронный сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 48-50.

12. Невдашева М.С., Ивлиева И.А. Наследование по завещанию и по закону // Молодой ученый. 2016. № 12 (116). С. 634-637.

13. Палчей И.В. Субъекты наследственных правоотношений // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2017. № 17-3. С. 133-136.

14. Сорокина А.С. Понятие наследования и наследственных прав // В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 2017. С. 258-262.

15. Суходолина Д.А. Принятие наследства // APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. 2018. № 3. С. 21.

16. Томилов А.Ю. Формирование наследственного имущества как часть процессуально-правовых гарантий права наследования / А.Ю. Томилов, М.В. Чередникова // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 23 (378). С. 125-132.

17. Трапезникова А.В. Проверка дееспособности завещателя: теоретические и практические вопросы // Наследственное право. 2011. № 4. С. 32–34.

18. Чиркаев С.А. Общая характеристика наследования по завещанию // Наследственное право. 2017. № 1. С. 26-29.

19. Яковлева А.Д. Наследование по закону и по завещанию: общие вопросы // В сборнике: Актуальные проблемы современной юриспруденции Электронный сборник материалов Международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов, студентов и молодых ученых. Институт права и экономики. 2017. С. 485-489.