Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Основные понятия)

Содержание:

Введение

Данная курсовая работа направлена на исследование наследственного права.

Вопросы наследственного права в данный момент приобретают все большую популярность и остроту, а значит, данная тема весьма актуальна. В первую очередь это связано со становлением рыночных отношений, закреплением за гражданами права частной собственности на имущество. Круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

В настоящее время, к видам имущества, которое передается по наследству, относятся большее количество предметов, чем раньше. Сейчас вы можете получить(отдать) в наследство не только автомобили, дачи, и т.п., но и жилые дома, квартиры, предприятия, земельные участки. В связи с этим нормы наследственного права, на данный момент, приобретают особую важность, т.к. возникают проблемы различного рода.

Некоторые проблемы наследования из-за участия граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Требуется также и усовершенствование института обязательной доли в условиях появления частной собственности. Можно прогнозировать, что в ближайшее время роль наследственного права в нашей жизни значительно возрастет.

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Так же как и все подотрасли и отрасли права у него есть свой предмет и метод правового регулирования. Наследование – это переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина ( именуемого наследодателем) к иным лицам (наследникам) в установленном законном порядке.

Наследственное право близко связано с правом собственности граждан. Так как с одной стороны, наследование помогает воплотить правомочие распоряжения личным имуществом, а с другой стороны выступает одним из оснований появления права собственности.

В настоящее время осознание того, что у человека есть возможность передавать по наследству свое имущество близким и так же получать наследство от них, помогает чувствовать себя увереннее и стабильнее в мире современных общественных отношений.

Целью исследования данной курсовой работы выступает раскрытие понятия объектов и субъектов наследственного права. Основным документом для написания работы является Гражданский Кодекс Российской Федерации.

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Основные понятия наследственного права

Наследование - это переход к одному или нескольким лицам( наследникам) имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей, которые принадлежали на праве частной собственности имущества умершему гражданину. Т.е. выходит, что наследственное имущество (наследство)- это совокупность принад­лежащего наследодателю на праве частной собственности иму­щества, его имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Выделяют два вида наследования: по завещанию и по закону. Основное различие этих видов- волеизъявление умершего, которое направлено на определение посмертной судьбы его имущества. Если данное волеизъявление было совершено, то правоприемство будет регулироваться таким способом, который носит название наследование по завещанию. Если данное волеизъявление отсутствует, то правоприемство будет ругулироваться иным способом, который называется наследованием по закону.

Как правило, по закону РФ ближайшие родственники умершего гражданина наследуют в том случае, если он не оставил завещание. По завещанию имущество может получить любой — не только физические лица, но также частные организации и само государство.[1, с.13]

У эти двух способов правового регулирования один предмет- это правоприемство, в том смысле, в котором о нем говорится в п. 1 ст. 1110 ГК. По данной причине в разд. V ГК « Наследственное право» есть правила, имеющие отношение только к наследованию по звещанию и только наследованию по закону, а так же нормы, которые регулируют и то и другое. Также можно обратить внимание на единство этих правовых понятий, которые используются в данном разделе. Неважно оставил умерший завещание или нет, его получатели называются наследниками. Для российского права наследование по завещанию - именно наследование, в то время как право некоторых других стран обнаруживает склонность трактовать его как завещательный отказ.

1.2. Основания наследования

Основания для наследования в правовой литературе рассмотрены в виде способов регламентации отношений, которые связаны с наследственным правопреемством. Главным их отличием является волеизъявление умершего, целью которого является определение посмертной судьбы его имущества. В случае сделанного заявления, правопреемство регулируется наследованием по завещанию. Если же такого заявления не было сделано, то правопреемство будет регулироваться наследованием по закону.

Таким образом наследственное право Российской Федерации предусматривает два основания наследования, которые закреплены ст. 1111 ГК РФ: наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Наследование по этим двум основаниям традиционно для отечественного наследственного законодательства: наследование по закону и завещанию предусматривалось ст. 416 ГК РСФСР 1922 г. и ст. 527 ГК РСФСР 1964 г.

Тем не менее, в настоящий момент в корне изменилось соотношение этих оснований.

Совсем не случайно то, что наследование по завещанию выступает на первом месте в ГК РФ, институт наследования по завещанию урегулирован в гораздо большем количестве статей, чем наследование по закону, т.к. законодатель придает ведущее значение при наследственном преемстве завещанию. В основе правового регулирования наследования по завещанию лежит принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ).

Наследование по закону уместно в том случае, когда оно не изменено завещанием, таким образом, наследование по закону выступает в роли своеобразного «резерва». В его основе лежит принцип очередности ( ст. 1141 ГК РФ). У законодателя в этом случае возникает необходимость передать наследственное имущество лицам, которые более близки к умершему.

В свою очередь наследование по закону имеет второстепенный характер по сравнению с наследованием по завещанию, не смотря на то, что на практике наследование по закону встречается намного чаще.

Наследование по закону имеет место в том случае, если:

  1. Нет завещания ( или по суду завещание полностью признано недействительным);
  2. В завещании указана судьба лишь части наследства, либо часть завещания была признана недействительной. В данном случае то имущество, в сторону которого завещательные распоряжения не были сделаны(либо какая то часть наследства, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным), будет наследоваться по закону;
  3. Наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его;
  4. Смерть наследника по завещанию наступает раньше завещателя или наследник по завещанию является юридическим лицои – ликвидируется.

Делая выводы, можно сказать, что нормы наследственного права направлены на более полный учет воли наследодателя и на стимулирование граждан во время жизни правильно и по своему желанию распоряжаться своим имуществом.

В государствах, которые ориентированы на укрепление института частной собственности прослеживается приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону. С социальной точки зрения наследование по завещанию также приоритетнее, т.к. наследодатель во время составления завещания может правильно выразить свое желание и волю в качестве собственника имущества, учесть отношения в семье для правильного принятия своего решения.

Так, в свою очередь, законодатель может попробовать смоделировать примерную ситуацию наследования и сформулировать лишь общую ситуацию, предусматривая правила о наследовании по закону.

Если говорить о приоритете наследования по завещанию перед наследованием по закону, то в этом случае стоит отметить, что этот приоритет ни в коем случае не затрагивает юридическое равенство двух оснований наследования.

Неважно каким способом открывается наследство, у наследников и иных участников отношений, регулируемых наследственным правом, есть равные права в отношении наследуемого имущества; субъекты наследственных правоотношений имеют одинаковый статус, который не зависит от основания наследования, нотариусы и иные правоприменители должны в одинаковой мере обеспечивать и защищать права как наследников по завещанию, так и наследников по закону.

Согласно данной позиции придерживается Конституционный Суд РФ при рассмотрении определенного дела. В данной ситуации изучается правовое регулирование двух оснований наследования с нормами конституционного, гражданского, налогового права, после чего делается вывод о равенстве прав наследников по закону и завещанию.

Именно из этой позиции исходит Конституционный Суд РФ при рассмотрении конкретного дела, изучив правовое регулирование двух оснований наследования во взаимосвязи с нормами конституционного, гражданского, налогового права и сделав вывод о равенстве прав наследников по закону и завещанию.

Глава 2 Открытие и принятие наследства

2.1. Время открытия наследства

Наследство открывается после смерти наследодателя.

Со временем открытия наследства закон связывает определение:

1) круга наследников, призываемых к наследству;

2) состава наследственного имущества;

3) начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками;

4) начала исчисления сроков на предъявление претензий кредиторами;

5) момента возникновения права наследников на наследст­венное имущество;

6) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

7) законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, дейст­вовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя (ст. 528 ГК РСФСР). Если суд общей юрисдикции объявляет безвестно отсутствующее лицо умершим, то временем открытия наследства в данном случае считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутс­твующего наследодателя умершим (в соответствии с положениями главы 28 ГПК РСФСР). В том случае, когда факт смерти наследо­дателя точно установлен судом, днем открытия наслед­ства признается день фактической смерти наследодателя, который ука­зан в решении суда. Если гражданин объявлен умершим, после того, ка пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от оп­ределенного несчастного случая, суд может признать днем смер­ти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

На данный момент, по действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ), суд может объявить гра­жданина умершим, в том случае если о нем нет никаких сведений в месте его постоянного жительства и проживающие с ним члены семьи ничего не знают о месте его нахождения в течение пяти лет, а если гражданин пропал без вести при обстоятель­ствах, которые могли угрожать ему смертью или дающих основание предпола­гать его гибель от определенного несчастного случая, — в тече­ние шести месяцев.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вес­ти в связи с военными действиями, и после безвестно отсутст­вующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ или реше­нием суда. Военнослужащий или иной гражданин, который пропал без вести должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Тем не менее такое ре­шение суд может вынести не раньше чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

Заинте­ресованные лица в исковом заявлении об объявлении лица умершим должны указать данные: фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы; для какой цели необ­ходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства). Для подтверждения факта заявитель должен назвать круг сви­детелей, которых нужно опросить в судебном заседании, а также представляет иные доказательства безвестного отсут­ствия1.

 В тех случаях, которые рассматриваются необходимо учитывать норму ст. 46 ГК РФ, которая определяет итоги явки гражданина, которые был объявлен умершим. Если гражданин, объявленный умершим, объявился или выяснилось место его пребывания, суд отменяет решение об объяв­лении его умершим. Неважно время явки гражданина, он в любом случае вправе потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. В виде исключения- денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, кото­рые не могут быть истребованы им от добросовестного приобретателя [2,стр.38].

Для того, чтобы определить время открытия наследства будет иметь зна­чение только день, а не час смерти наследодателя. Если произошло так, что смерть наследодателей произошла одновременно, и они связаны родственными или брачными отношениями, или их смер­ти случились в один день, оформляются наследственные права раздельно по линии каждого наследодателя (если отсутствует спор между наследниками). К примеру, в автомо­бильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. В результате у умерших остались на­следники: мать жены и брат мужа. Наследственное имущество: машина, зарегистрированная на имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа — его брату свиде­тельство о праве на наследство на автомашину и 1/2 долю пред­метов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены — ее матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).

Тем не менее, если возник спор между наследниками либо при их же­лании оформить наследство на причитающуюся каждому из умер­ших супругов долю в общем имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус переадресовывает наследников в суд [2,стр. 45].

Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свиде­тельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, которое выдается органом Мини­стерства обороны РФ (в случае гибели наследодателя в связи с военными действиями). Решения суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим, об установлении факта ре­гистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не принимаются но­тариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы выступают основанием для регистрации смерти гражданина в орга­нах загса и получения свидетельства о смерти, в дальнейшем представляемого наследниками нотариусу (в государственную нотариальную контору). Если наследник не может предъявить свидетельство нотариус имеет полномочия само­стоятельно запросить из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя.

Нужно принимать во внимание, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то вре­менем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, сле­дует считать соответственно последний день указанного меся­ца или 31 декабря указанного года [2,стр 53].

2.2 Место открытия наследства

В соответствии со ст. 529 ГК РСФСР местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неиз­вестно — место нахождения имущества или его основной части.[1]

Достаточно большое значение на практике имеет определение места открытия наследства, т.к. связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, и также опре­деление нотариуса (государственной нотариальной конторы), к которому необходимо:

1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;

2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3) подавать заявление о принятии мер охраны наследствен­ного имущества;

4) обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.

Если имущество наследодателя или определенная его часть находится не в том месте, где было открыто наследство, то в этом случае нотариус из места открытия наследства направляет другому нотариусу по месту нахождения наследственного имущества специальное поручение о принятии каких-либо мер для его охраны. В том случае, если у наследодателя не было постоянного места житель­ства, наследственное дело будет оформлено по тому месту, где находится наследственное имущество или основная его часть.

В качестве доказательств места открытия наследства выступают справки, полученные в жилищно-коммунальных органах, отделений полиции, местных администра­ций, а также справка с места работы на­следодателя о месте его проживания. Также место открытия наслед­ства может подтверждаться:

-выпиской из домовой книги;

-справкой адресного бюро;

-справкой, выданной военкоматом о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по определенному адресу;[2]

-копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой есть отдельная графа о месте постоянного жительства умершего, которая заполняемая работником загса, опираясь на данные паспорта о прописке умершего.[3]

Свидетельство о смерти наследодателя не является доку­ментом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.

Когда невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус для того, чтобы подтвердить этот факт запрашивает справку соответствующего муниципального органа о вы­писке наследодателя с его постоянного места жительства в какой-либо другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого насе­ленного пункта, подтверждающую то, что данный гражданин не числится в этом населенном пункте, а также занимается вопросом о возможности выдачи свидетельства в месте, где находится наследственное имущество (его основной части). Именно для этого нотариус запрашивает справки жилищно-коммунальных органов или местных ад­министраций о том, где находится имущество наследодателя.

Когда решается вопрос о месте открытия наследства, то нотариусом должен учитываться факт постоянного места жительства умершего, а не место временного даже если насле­додатель проживал значительное время вне постоянного места жительства. В том случае, когда умирает военнослужащий срочной служ­бы, либо лица, которые проходят обучение в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессио­нально-технического образования, находящихся не в месте постоян­ного жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в соответствующее учеб­ное заведение. Если же гражданин умирает в месте лишения свободы, то местом открытия наследства будет считаться его последнее место жительства до ареста. В случае работы гражданина в районе Крайнего Севера по срочному трудовому договору, свидетельство о праве на наследство после смерти наследодателя будет выда­но нотариальной конторой по месту постоянного жительства наследодателя, которое указано в трудовом договоре. В каждом индивидуальном случае нотариус должен выявить харак­тер и размер наследственного объема и заняться решением вопроса примени­тельно к ст. 529 ГК РСФСР. В это время нотариус должен направить по последнему или прежнему месту жи­тельства наследодателя в нотариальную контору обращение о том, что наследство открыто, а также выявить, не заведено ли второе наследственное дело.

В случае смерти кадровых офице­ров, которые находились на службе за границей и у которых не было постоянного места жительства на терри­тории Российской Федерации, место открытия наследства устанавливается по месту нахождения всего наследственного иму­щества или большей его части. В таком случае нотариус запрашивает справку военкомата или воинской части из того места, где проходил службу данный офицер, о тот что он не имел постоянного места жительства в России и находился за границей. Например, после смерти офи­цера, который проходил службу за границей, свидетельство о пра­ве на наследство будет выдаваться Первой московской нотари­альной конторой, если наследственное имущество состоит из вклада в российском банке (зачисленные суммы денежного довольствия), или же консулом Российской Федерации за грани­цей, в том случае если наследственное имущество будет составлять только заработная плата наследодателя.

Консул Российской Федерации может выдать свидетельство о праве на наследство после смерти граж­данина РФ, если последний постоянно проживает за границей. Это осуществляется при условии, если по закону государ­ства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.

В случае если у наследников отсутствуют документы, подтверждающие место открытия наследства, нотариус обязан порекомендовать им обратиться в суд общей юрисдикции и подать заявление об установлении места открытия наследства в порядке особого производства.

Глава 3 Наследование по закону и завещанию

3.1. Наследование по закону

Наследование по закону зародилось ещё в далеком прошлом, ещё когда существовала семейно-родовая организация общества, в то время, когда имущество, использовавшееся при жизни отдельным индивидом, не выступало объектом частной собственности и переходило после смерти владельца семьей, родом или общиной. В римском праве этот порядок осуществлялся с помощью призвания к законному наследованию самого дальнего родственника наследодателя, причем степень родства не была ограничена. С течением времени и с развитием производства, а также укреплением государства родовые начала организации общества постепенно ослабевали, и индивидуализм, на котором основан общественный строй большинства стран Европы уже к началу XIX в. не стал выступать оправданием родового наследственного преемства.

Наследование по закону осуществляется в случае, если:

1) нет завещания (оно не составлялось или было отменено распоряжением завещателя о его отмене);

2) завещание касается лишь определенной части наследственного имущества, в результате этого иная его часть, которая не указана в завещании, будет наследоваться по закону;

3) завещание является недействительным;

4) наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве;

5) никто из наследников по завещанию не принял наследство или не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию выразили свой отказ от наследства, а другой наследник на данный случай не указан, завещание неисполнимо.

6) суть завещания заключается в том, что все или кто- то один из наследников по закону лишаются наследства, либо ограничивается завещательным отказом (завещательным возложением).

Все эти случаи, если их объединить, будут сводиться к двум, которые позволяют определить наследование по закону как наследование без завещания либо по основаниям, которые предусмотрены законом, не в соответствии с завещанием (вопреки ему). Во всех этих упомянутых случаях (кроме, разве что, случая реализации права на обязательную долю в наследстве) наследование по закону полностью либо половины наследственного имущества восполняет не выраженную в завещании, либо выраженную в нем, но неосуществимую по определенным обстоятельствам волю наследодателя. В данном случае, еще советские авторы, наследование по закону называли диспозитивным.

Главная черта его в том, что круг наследников определен законом, а не наследодателем, причем исчерпывающе. К тому же законодатель основывается на семейно-родственном начале. В первую очередь предусматривается соблюдение интересов членов семьи умершего, его родственников той или иной степени родства, а также нетрудоспособных иждивенцев. Бытует такая версия, что законодатель отталкивается из предположения о наиболее вероятных лицах, которых сам наследодатель призвал бы к наследованию, в том случае, если бы изложил волю. По сравнению с ранее действовавшим законодательством, при расширении круга наследников по закону за счет того, что в их круг добавляются родственники, которые имеют отдаленную степень родства и даже некоторых свойственников законодатель имеет целью предотвратить переход наследственного имущества в выморочное.

Включение гражданина в состав наследников по закону основывается на одном из следующих юридических фактов:

- родства с наследодателем предусмотренной законом степени;

- усыновления наследодателя;

- усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследодателя;

- брака с наследодателем;

- предусмотренного законом свойства между наследодателем и наследником;

- нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий.

Второй момент заключается в том, что наследование по закону характеризуется тем, что кроме круга наследников законом установлен порядок их призвания к наследованию. Наследники поделены на группы-очереди и призываются к наследованию в порядке определенной очереди, а не все сразу. Эта последовательность выражается в том, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, в том случае если нет ни одного наследника из предшествующих очередей, включая наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ. Если наследство было приобретено одним из наследников, то в этом случае остальные наследники не будут призваны к обследованию.

Принято считать, что нет наследников предшествующих очередей( а это означает, что к наследованию будут призваны наследники следующей очереди) при определенных обстоятельствах:

1) нет наследников предшествующих очередей: их никогда не было (на день открытия наследства) физически не существовали или же погибли до того, как было открыто данное наследство или в одно время с наследодателем и не нашлось наследников по праву представления, либо же родственники наследодателя, которые входят в предшествующие очереди, не смотря на то ,что были рождены живыми после того, как открыли наследство, но были зачаты после того, как умер наследодатель и в следствии этого не будут призваны к наследованию (п. 1 ст. 1116 ГК РФ);

2) если ни у кого никто из списка наследников предшествующих очередей нет права наследовать, либо все они отстранены от этого права (п. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ) либо были лишены завещателем права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

3) ни один из наследников предшествующих очередей наследство не принял или все выразили отказ от наследства, при этом не указали в пользу кого они отказываются.

Например, наследники третьей очереди по закону (ст. 1144 ГК РФ) будут призваны к наследованию, в случае если не окажется наследников ни первой, ни второй очереди, к примеру если наследников первой очереди нет, один из наследников второй очереди не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), а иные наследники не приняли наследство в срок, предусмотренный законом.

В части третьей ГК РФ предусмотрены восемь очередей наследников по закону (ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ). Их число намного увеличилось, если сравнивать с ранее действовавшим законодательством, то ст. 532 ГК 1964 г в первоначальной виде предусматривала только лишь две очереди наследников по закону, а в редакции Федерального закона от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ – уже четыре очереди

Из всего этого следует, что наследование по закону имеет место том случае, когда:

- не было составлено завещание, или оно было составлено, но в итоге было отменено завещателем;

-завещано не все имущество, а лишь определенная его часть (в этом случае, то имущество, которое не было завещано будет наследоваться по закону);

-наследник по завещанию выразил отказ от наследства или признается недостойным наследником.

Важно отметить, что термин "завещание" используется в двух значениях: данным словом называется как сам документ, отображающий волю завещателя, так и акт выражения воли завещателя. Во втором значении завещание выступает в виде односторонней сделки и не предусматривает какого-либо встречного волеизъявления другого лица. Из этого следует что действительность завещания не будет зависить от того согласились наследники с его содержанием или они против него.

Завещание в современном законодательстве, как форма распоряжения выступает не только альтернативой наследования по закону. Опираясь на завещание, можно обойти самую непростую ситуацию с распределением имущества между наследниками по закону. Приведем пример: в ситуации смерти отца, который не изъявил свою волю и не оставил завещание, два сына будут претендовать на его имущество(в виде земельного участка, домовладения и автомашины), в итоге получат они независимо от того, что они желают по 1/2 доли в автомашине, земельном участке и домовладении, т.е. имущество распределяется в равной мере между наследниками по закону. Форма завещания в данном случае позволит разрешить ситуацию по иному, например, оставить автомашину одному из сыновей, а земельный участок и домовладение другому.

Делая вывод, можно сказать, что завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. Также важным будет тот факт, что при жизни завещание не образует никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещатель в течение жизни имеет право составлять несколько завещаний, но в итоге действительным окажется то из них, которое будет составлено последним. Т.е, время, когда завещание вступит в силу, как бы откладывается на неопределенный срок. Именно этим завещания отличаются от других видов распоряжений.

Беря во внимание тот факт, что завещание выступает единоличной, односторонней сделкой, как пишет Барщевский М.Ю. в реальной практике есть случаи, когда судами могут быть признаны действительными завещания, которые были составлены от имени двух лиц. По конкретному делу «суд обратил внимание на то, что составление завещания от имени двух лиц не противоречит закону». «Как и К. Б. Ярошенко, я не могу согласиться с таким решением суда» отмечает Барщевский М.Ю.

Нужно отметить, что не любое распоряжение, которое составляется на случай смерти, будет являться завещанием. Так, к примеру, договор страхования жизни в пользу третьего лица также будет выступать распоряжением страхователя на случай смерти, но он не будет являться завещанием, т.к. страхователь распоряжается не своим имуществом, а имуществом, право на которое возникает только после его смерти и именно поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю.

В судебной и нотариальной практике достаточно часто встречаются случаи, когда завещатель, указывает в своем завещании какое то конкретное лицо, тем самым он передает свое имущество будущему наследнику, в свою очередь наследник берет на себя обязательство на пожизненное содержание завещателя. В этом случае речь идет о двусторонней сделке, которая сводится сводящаяся в итоге, к договору об отчуждении имущества с условием пожизненного содержания.

Этот вид сделок достаточно часто используется мошенниками, наследодатель завещает «несуществующее имущество» наследнику либо в последствие передумывает и меняет наследника на совсем другое лицо. К примеру, бабушка завещала свою квартиру чужим людям с тем условием, что они будут пожизненно ее содержать. После того, как бабушка умерла, открылся тот факт, что этих «завещаний» с условием содержания было составлено несколько, и в последнем таком завещании в качестве наследника был указан внук.

Поэтому, когда решается вопрос о юридической судьбе данного вида сделок, нужно руководствоваться правилами п.2 ст.170 ГК РФ, т.е. правилами о притворных сделках. Другими словами, при отсутствии в данной сделке чего-либо противозаконного к ней следует применять правила той сделки, которую стороны действительно имели в виду.

Т.к. наследодатель в любой момент имеет право по любой причине изменить либо отменить завещание, которое он составил ранее, в том числе и при совершении противоправных действий, он сам может осуществить защиту от посягательств на свободу завещания. Данные его действия можно рассматривать как самозащиту гражданских прав (путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права), и они осуществляются самостоятельно, без обращения в государственные органы. Стоит принять во внимание, что завещание, как и любая другая сделка, если она была осуществлена под влиянием обмана, насилия, угрозы, в итоге может быть признана недействительной судом. Но это возможно только после смерти наследодателя и по иску заинтересованных в этом лиц. Так как во время жизни наследодатель и сам может осуществить свою защиту, то не возникает потребности в применении мер государственного принуждения. Другое решение данного вопроса может привести к необоснованному ограничению прав наследодателя. Кроме этого, вопрос о действительности завещания по настоящему встает только после того, как открывается наследство, а до этого момента завещание не имеет юридической силы. По этой причине, по-видимому, в текст части третьей ГК РФ включена норма о том, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (п.2 ст.1131 ГК РФ), а также указывается, что завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент открытия наследства. Поэтому следует признать, что до открытия наследства юрисдикционная форма защиты, требующая вмешательства компетентных органов (в данном случае - подача искового заявления о признании завещания недействительным) наследодателем, как правило, не используется. Обращение же к этой форме защиты возможно, например, при наличии препятствий для выражения "последней воли" со стороны нотариуса, отказывающего в удостоверении завещания. Защита права происходит в судебном порядке при обжаловании отказа в совершении нотариальных действий по правилам особого производства (гл.32 ГПК РСФСР).

В реальной практике часто встречаются случаи, когда в брачный договор включаются условия, которые ограничивают свободу завещания (например, обязательство совершить завещание в пользу супруга, кого-либо из детей и т.п.). Если есть такое условие в брачном договоре, то оно оказывается ничтожным как ограничивающее правоспособность супругов (п.3 ст.42 Семейного кодекса Российской Федерации.

В юридической литературе высказывалась точка зрения, что лишение граждан права наследования следует рассматривать как ограничение правоспособности.

Гражданская правоспособность, т.е. способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, есть у всех граждан в равной мере. Ограничить граждан в правоспособности можно лишь в случаях и в порядке, установленных законом (ч.1 ст.22 ГК РФ). В этом случае под ограничением правоспособности подразумевается способность иметь какое-либо право, которое применяется в случаях и порядке, установленных законом, за совершение правонарушения, как правило, на определенный срок.

Если гражданин лишается права наследования из-за недостойного поведения, то в этом случае следует говорить не об ограничении гражданской правоспособности, а о лишении лица конкретного субъективного права. Данное лишение субъективного гражданского права будет означать, что полностью будет прекращено существование того конкретного права, которое имел гражданин. Правоспособность же может быть ограничена только на определенный срок. В сравнении с правоспособностью субъективное гражданское право предусматривает правообладание, наличие конкретного субъективного права у лица, управомоченного совершать определенные действия и требовать надлежащего поведения от других лиц. Закон предусматривает возможность лишения гражданина принадлежащего ему субъективного права, однако при этом гражданин остается полностью правоспособным.

3.2.Наследование по праву представления

Наследование по праву представления - это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. В данном случае наследники призываются к наследованию по праву представления, если есть условие, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до того, как было открыто наследство либо в одно время с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ). Случаи наследования по праву предоставления в итоге одновременной смерти (в один день) наследодателя и наследника по закону ГК 1964 г. не предусматривалось и было вымыслом.

Наследование по праву представления осуществляется только лишь при наследовании по закону. Если наследник по завещанию умирает до того, как было открыто наследство либо в одно время с наследодателем , которому не был подназначен наследник, то в этом случае будут использоваться правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

Определение "наследование по праву представления" совсем не значит, что наследники предстают в гражданско-правовом смысле представителями своего умершего предка - наследника по закону. Естественно о посмертном представительстве речи нет. В этом случае понимается, что потомки умершего(до открытия наследства либо в одно время с ним) , которые определяются законом , будут заменять в наследственных правоотношениях умершего наследника по закону, который был бы призван к наследству, если был бы в живых в день открытия наследства.

Вместе с тем наследники по праву представления наследуют лишь после наследодателя как его прямые наследники по закону, но не в качестве наследников по закону умершего до того, кАк было открыто наследство либо в одно время с наследодателем наследника. Никакого правопреемства (перехода права) не осуществляется между наследником по закону, который умирает до момента открытия наследства либо в одно время с наследодателем, и его потомком, который наследует по праву представления, при предусмотренном порядке призвания к наследству. Наследование по праву представления не имеет никакой зависимости от того, унаследовали ли наследники по праву представления имущество после умершего наследника по закону, вместо которого они заступили: как они были призваны? после его смерти или нет, а в случае если были призваны, то тогда не важно, приняли они наследство либо изъявили отказ от него.

Наследники по праву представления входят в список лишь первых трех очередей наследников по закону.

По праву представления наследуют:

-внуки наследодателя и их потомки в качестве наследников первой очереди по закону;

-дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (а именно, племянники и племянницы наследодателя) в числе второй очереди;

-дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (это двоюродные братья и сестры наследодателя) которые есть в составе третьей очереди.

В этих трех очередях наследники по праву представления выступают преемниками наследников по закону той же самой очереди. Потомки же наследников по праву представления, которые зафиксированы в составе второй очереди наследников по закону, - это дети племянниц и племянников наследодателя, к тому же наследников, указанных в структуре третьей очереди, - дети двоюродных братьев и сестер наследодателя будут наследовать по закону, не по праву представления своих умерших до открытия наследства или одновременно с наследодателем родителей, а входят в другие (последующие) очереди наследников по закону - пятую и шестую соответственно.

Восходящие родственники наследников по закону (дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка) к наследованию по праву представления вообще не призываются, они наследуют по закону в составе второй и четвертой очереди соответственно.

Перечень наследников по праву представления, входящих в первую очередь, в настоящее время не ограничивается правнуками: к наследованию по праву представления как наследники первой очереди по закону могут быть призваны потомки наследодателя без ограничения степенью родства. Это означает, что потомки правнуков наследодателя тоже вправе наследовать по праву представления. Причем если ранее к наследованию по праву представления могли быть призваны внуки и правнуки наследодателя, находившиеся в живых ко дню открытия наследства, то теперь потомки наследодателя по прямой линии, как и прочие наследники по закону, наследуют и в том случае, если они были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Призвание к наследству потомков правнуков наследодателя встречается редко по биологическим причинам - с учетом продолжительности жизни человека и длительности полового созревания, необходимого для деторождения в каждом следующем поколении. Наследование же правнуками наследодателя по праву представления вполне реально. Они призываются к наследованию по закону в таком порядке, если до открытия наследстваили одновременно с наследодателем умерли оба их восходящих родственника - сын (дочь) наследодателя и его внук (внучка).

Наследники по праву представления, как и прочие наследники, могут быть лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), признаны недостойными наследниками либо отстранены от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ. Кроме того, не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства или не имеющего права наследовать в силу недостойного поведения (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В таких случаях наследник по закону, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и сам не имел бы права наследовать по закону, будь он в живых в день открытия наследства.

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что к наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они заменяют ("представляют"). Эту долю наследники по праву представления делят между собой поровну.

3.3. Особенности наследования по завещанию

Каждый гражданин имеет право по своему усмотрению составить завещание и указать в нем наследников и самостоятельно распределить между ними завещаемое имущество. Ст. 1118 ГК РФ установила, что распорядиться своим имуществом на случай смерти можно лишь с помощью совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, который находится в момент составления его в полностью дееспособном состоянии. Завещание совершается лично. Не допустимо совершение завещания посредством представителя.

Завещание - это односторонняя сделка, действительность которой определяется на момент открытия наследства. Определение завещания как односторонней сделки означает, что нормы, устанавливающие общие условия действительности сделок и основания признания сделок недействительными, которые закреплены ст. 166-181 ГК РФ, распространяются и на завещания в той мере, в какой они могут быть применены к данному виду сделок.

Действующее законодательство не дает понятия завещания. По определению российского законодательства «завещанием называется законное объявление воли владельца о его имуществе, на случай его смерти».

Отметим, что термин «завещание» законодатель применяет в двух значениях: завещанием называется и сам акт выражения воли наследодателя, который выступает правомерным юридическим действием (т.е. односторонней сделкой), и документ, в котором находит свое выражение определенная воля.

Можно обозначить наиболее важные юридические признаки завещания:

-Завещание в качестве правомерного юридического действия, целью которого является достижение определенных правовых последствий, выступает односторонней сделкой, т.к. изъявляет волю одного лица – завещателя, которая порождает права и обязанности после момента открытия наследства. Для действительности завещания не обязательно иметь согласие лиц, которые отмечены в завещании. Совершить завещание, которое выступает односторонней сделкой, вправе лишь в полной мере дееспособный гражданин. В юридической литературе в связи с этим высказано заслуживающее внимания предложение использовать понятие "завещательная правосубъектность", под которой следует понимать "право гражданина и его способность своими действиями определять на случай смерти судьбу своих прав и обязанностей, которые могут переходить по праву наследования, а также сделать иные распоряжения".

-Завещание не может быть совершено гражданином, который лишь частично дееспособен или ограниченно дееспособен, тем самым, подчеркивается, что завещание не может быть мелкой бытовой сделкой. Гражданин, совершающий завещание, должен обладать полной дееспособностью в момент совершения завещания, поскольку в п. 2 ст. 1118 ГК РФ определено, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. В случае совершения завещания недееспособным, оно будет считаться недействительным, даже в том случае если в дальнейшем завещатель признан дееспособным. Если же гражданин теряет свою дееспособности уже после совершения им завещания, то завещание не потеряет юридической силы. Представляется, что норма п. 2 ст. 1118 ГК РФ находится в противоречии со ст. 18 ГК РФ, в соответствии с которой в содержание гражданской правоспособности граждан включается способность завещать имущество. Так как правоспособность появляется в момент рождения (п. 2 ст. 17 ГК РФ), то теоретически, способность завещать имущество должна принадлежать гражданину с момента рождения. Данное противоречие преодолеть возможно лишь с помощью внесения соответствующих изменений в содержание ст. 18 ГК РФ, тем более, что реализовать предоставленную законом такую правовую возможность как завещание имущества невозможно и с помощью действий представителя.3.4 Особенности наследования некоторых видов имущества

Как и прежде, преобладающее право на предметы обихода и различные предметы обычной домашней обстановки остается за наследником, который проживает вместе с наследодателем в момент открытия наследства. Тем не менее наследовать данные предметы он будет не сверх, а в состав его наследственной доли (ст.1169 ГК)

Если наследник является участником полного товарищества либо полного товарища в товариществе на вере или же участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива переходит доля (пай) умершего гражданина (абз. 1 п. 1 ст. 1176 ГК).

Возможно предусмотрение необходимости получения одобрения других участников товарищества , общества или членов производственного кооператива на переход к наследнику доли в определенном капитале или на его вступление в определенное хозяйственное товарищество либо кооператив. Предусматривается данная необходимость законодательством или учредительными документами перечисленных коммерческих юридических лиц. В случае отказа наследнику в данном согласии, он имеет полномочия получить от юридического лица настоящую стоимость унаследованной доли (пая) или надлежащую ей часть имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК).

Лицо, которое наследует долю вкладчика товарищества на вере в складочном капитале, основываясь на п. 2 ст. 1176 ГК приобретает статус вкладчика данного товарищества. Аналогично в ситуации с лицами, которые наследуют акции участника акционерного общества, становятся его участниками (п. 3 ст. 1176 ГК).

Применительно к таким некоммерческим организациям, как потребительские кооперативы, на данное время действует императивная норма, в соответствии с которой наследник пая член такого юридического лица не может получить отказ в приеме в члены кооператива (п. 1 ст. 1177 ГК).

Одним из особых объектов наследования в современных условиях стало предприятие. Так как его бесперебойное функционирование играет важную роль в приумножении благосостояния граждан-собственников, а также в укреплении экономики, ГК предоставил решающее право получения такого объекта в счет своей наследственной доли для того наследника, который на момент открытия наследства уже являлся индивидуальным предпринимателем. Данное право также принадлежит коммерческой организации, которая наследует предприятие по завещанию (абз. 1 ст. 1178 ГК). Бесспорно, данные наследники смогут продолжить дело, начатое наследодателем самым наилучшим образом.

Имея за собой цель сохранности единства предприятия, в качестве имущественного комплекса, ГК устанавливает в абз. 2 ст. 1178 ГК следующее правило: если ни у кого из наследников нет преимущественного права или он не воспользовался им, то в этом случае предприятие, которое находится в составе наследства, разделу подлежать не будет и оно перейдет в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями. Тем не менее данная норма является диспозитивной и действует только в том случае, если наследники, которые приняли наследство, не заключили соглашение, с помощью которого они так или иначе решили "судьбу" предприятия.

Статья 560 ГК РСФСР 1964 г. устанавливала императивное правило, исходя из которого в случае смерти члена колхозного двора или гражданина, который являлся членом хозяйства, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве, наследование имущества, которое используется для такой деятельности сельском хозяйстве, вовсе не возникало вплоть до прекращения колхозного двора или хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве. Как бы то ни было Конституционный Суд РФ признал это правило не соответствующим Конституции РФ, в связи с постановлением от 16 января 1996 г, а также сформулировал положение о том, что после того, как умирает любого член крестьянского (фермерского) хозяйства будет открыто наследство и наследование будет осуществляется на общих основаниях. В данный момент это правило закреплено ГК (п. 1 ст. 1179).

В случае, когда наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства не оказывается членом этого хозяйства, то он может получить компенсацию, пропорциональную наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Период выплаты данной компенсации устанавливается соглашением наследника с членами хозяйства, а если таковое соглашение отсутствует, то судом. Но при любых обстоятельствах он не может быть больше одного года со дня открытия наследства. Доля наследодателя в этом имуществе определяется равной долям остальных членов хозяйства, в том случае, когда соглашение между ними и наследником отсутствует. Если наследник принят в члены хозяйства, то данная компенсация не выплачивается вовсе (п. 2 ст. 1179 ГК).

Может произойти такая ситуация, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства оно прекращается. В том числе данная ситуация случается потому, что наследодатель являлся единственным членом хозяйства, а в списке его наследников нет лиц, которые изъявили желание продолжить ведение крестьянского (фермерского) хозяйства. В данном примере имущество хозяйства будет разделено между наследниками (п. 3 ст. 1179 ГК).

В соответствии с п. 1 ст. 1180 ГК в состав наследства входят и наследуются на общих основаниях ограниченно оборотоспособные вещи. Например: оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства, которые принадлежат наследодателю. И на принятие наследства, состоящего из такого рода вещей, не будет нужно специальное разрешение. Тем не менее, чтобы реализовать право собственности на них наследник обязан будет получить специальное разрешение. А если он получил отказ, то его право собственности на данное имущество будет прекращено. Данная вещь, как следует из п. 3 ст. 238 ГК, подлежит отчуждению. Та сумма, которая будет выручена от реализации, за минусом расходов, связанных с ней, передаются наследнику (п. 2 ст. 1180 ГК).

В состав наследства входит принадлежавший наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Данное имущество будет наследоваться на общих основаниях, и для того, чтобы его принять не нужно специального разрешения. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения им по наследству переходят также находящиеся в границе этого участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, а также находящиеся на нем лес и растения (ст. 1181 ГК).

Имеются некоторые особенности раздела земельного участка, если он принадлежит нескольким наследникам на праве общей собственности. Эта особенность заключается в том, что раздел в конкретном случае происходит с учетом минимального размера земельного участка, который установлен для участков данного целевого назначения (п. 1 ст. 1182 ГК). Подобный минимум выставляет законодательство субъектов РФ и нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

В случае, если определить минимум не позволяет общий размер участка, то он полностью переходит к наследнику, который будет иметь преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли. Другим наследникам будет предоставлена компенсация в этом случае (абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК).

В случае, если ни у кого из наследников нет преимущественного права на получение участка либо они не захотели им воспользоваться, владение, пользование и распоряжение данным участком наследники осуществляют по правилам общей долевой собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК).

Часто бывает так, что смерть наследника наступает раньше, чем успевает получить по какой-либо причине причитающиеся ему в качестве средств существования денежные суммы. В п. 1 ст. 1183 ГК приводится их примерный перечень: это, в частности, какие-то суммы заработной платы и приравненные к ней платежи, пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты.

Стремясь защитить имущественные интересы близких наследодателю лиц, ГК закрепляет право на получение таких сумм проживавших совместно с умершим членов его семьи, а также его нетрудоспособных иждивенцев независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет (п. 1 ст. 1183 ГК). Важно обратить внимание на то, что указанные лица не наследуют перечисленные суммы, а приобретают возможность как бы заместить умершего, обладавшего правом на получение этих сумм при жизни, но не реализовавшего его.

ГК устанавливает четырехмесячный срок на предъявление требований о выплате соответствующих сумм. Данный срок течет со дня открытия наследства. В случае пропуска этого срока, а также при отсутствии лиц, имеющих право на получение перечисленных сумм, они включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 1 и 2 ст. 1183 ГК).

Заключение

Таким   образом, можно сделать вывод о том, что все  главные   положения   наследственного   права 

закреплены   в   III   части   Гражданского   кодекса   РФ.   Их   можно   определить 

следующим образом:

- наследство переходит к другим гражданам в порядке универсального правопреемства. Иначе говоря как одно целое, в неизменном виде и в одно и то же время;

- наследство включает в себя различные вещи, которые принадлежат наследодателю в момент открытия наследства, а также другое имущество, включающее также имущественные обязанности и права, исключая права и обязанности , которые тесно связаны с личностью наследодателя;

-ГК   РФ   определяет   два   основания   наследования   -   это завещание   и   закон, а также 

устанавливает основные принципы наследования по завещанию и по закону;

- наследование определенных видов имущества, например жилых помещений, земельных   участков,   предприятий,   вещей,которые   ограничены   в   обороте, 

государственных наград и иных вещей обладает определенными особенностями.

Хотелось бы заметить, что сегодняшнее законодательство о наследовании складывается по образцам, которые взяты из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой.

Можно проследить, что всё дальнейшее развитие в советский и постсоветский промежуток времени, говорит о том, что происходит отказ от тех ограничивающих факторов в области наследования, которые использовались в начале двадцатого века. Точнее происходит постепенное увеличение круга наследников по закону, закрепляется принцип свободы завещания, а также становится шире круг имущества, переходящего по наследству.

Главная функция наследования заключается в гарантии каждому члену общества возможности жить и работать, понимая то, что после его смерти он сможет оставить все свои блага и имущества тому, кому сам этого пожелает по завещанию, либо всё имущество перейдет его близким его людям, в случае если воля данного гражданина не будет выражена.

И только в случаях, которые прямо предусмотрены законом, согласно правовым и нравственным принципам, сложившимся в обществе, то что принадлежало наследодателю во время жизни, в определенной части перейдет к лицам, в сторону которых сам наследодатель мог и не быть предрасположен (так называемые необходимые наследники).

Неукоснительное проведение этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы не только самого наследодателя, а также наследников, но и всех остальных третьих лиц (должников и кредитовнаследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых гибель наследодателя может повлечь те или ины правовые последствия.

Список литературы:

[1] Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2002. – с.9-46

[2] Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2002. с.33-55.

[3] Резникова Е.В. Наследственное право РФ// Вестник МГУ – сер.5 – 2002, № 4, с. 5 – 17

[4] Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 2, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

[5] Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 1, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

[6] Сегалова Е. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. — 1999. — № 3. — с. 55.

[7] Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 2, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

[8] Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1145, пункт 1, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

[9] Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М., Юрайт, 2002. – с.355.

[10] Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А.П. Рыжаков. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. — С. 562.

[11] Например: Толстой Ю.К. Наследственное право. — М.: Проспект, 2000. — С. 53.

[12] Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой — М. Юрайт. — 2006. — с.305

[13] Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1149, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

[14] Гражданское право: Учебник / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2007. — с.555

  1. 1 Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Местом жи­тельства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей— родителей/усыновителей или опекунов.

  2. Справка военкомата может быть доказательством адреса постоянного места жительства наследодателя, погибшего, умершего либо признанного судом, умершим в связи с военными действиями.

  3. В этом случае копия актовой записи о смерти наследодателя может одновременно служить документом, подтверждающим и время, и место открытия наследства.