Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования. Наследование по закону и по завещанию

Содержание:

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, являясь одной из самых консервативных подотраслей гражданского права, наследственное право, с ежегодным увеличением и объёма и видов имущества граждан, а также изменения моделей социального поведения (всё большее стремление граждан, особенно в молодом возрасте, к индивидуализации, самостоятельности) играет с каждым годом всё большую роль в системе правовых отношений. Наследование, в его основном смысле представляет собой переход имущества от наследодателя к наследникам.

Таким образом, наследование затрагивает интересы абсолютного большинства граждан страны, позволяя обеспечить непрерывность существования и развития института частной собственности. Обеспечение принципа свободы выбора, а также предписание осуществления действий в отношении имущества-объекта наследования (к примеру, путём его передачи третьим лицам) установлено в одном из ключевых оснований наследования – наследования по завещанию.

Целью исследования является рассмотрение понятия и видов наследования.

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи исследования:

  • рассмотреть основные понятия наследования и наследственной массы;
  • представить основания наследования;
  • изучить время открытия наследства;
  • раскрыть место открытия наследства;
  • выявить особенности наследования по завещанию;
  • проанализировать наследование по закону.

Объектом исследования являются виды наследования в Российском праве.

Предметом исследования является особенности наследования в Российском праве.

Структура работы состоит из введения, трех глав, включающих параграфы, заключения и списка использованных источников.

1. Общие положения о наследовании

1.1. Основные понятия наследования и наследственной массы

Наследование – это процесс перехода прав на имущество и собственность наследодателя к наследнику. Наследодатель – умерший человек, чье имущество передается в правовом порядке. Наследник – это лицо, который является правоприемником имущества и обязанностей наследодателя. Вышеуказанные определения являются фундаментальными при раскрытии понятия о наследственной массе, представляющую собой совокупность имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязательств наследодателя, которые переходят в собственность наследника.

Все вопросы и проблемы, возникающие в ходе принятия в собственность наследственной массы, разрешаются только согласно законодательству. Основным документом, на который стоит опираться при совершении процесса наследования является ГК РФ[1]. В частности, всем аспектам наследственного права посвящены ст. 1110–1185 ГК РФ.

Не менее важным государственным документом, регулирующим наследственно-правовые отношения, является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»[2], в котором освещены вопросы судебной практики в наследственном праве. В данном постановлении приведены четкие разъяснения и рекомендации судебным инстанциям относительно применения норм наследственного права. Вопросу о составе наследственной массы посвящен п. 14 данного постановления, в котором четко конкретизируется этот аспект. Состав наследственной массы, согласно, нормам наследственного права, изложенным в ст. 1112 ГК РФ, наследство может состоять из следующих видов имущества.

В эту группу входят объекты, которые созданы природой или деятельностью человека. Основное назначение вещей – удовлетворение тех или иных человеческих нужд и потребностей. Этот вид наследуемых объектов принято классифицировать по следующим признакам: родовые и индивидуально-определенные вещи.

Первая из указанных групп характеризируются определенным количеством вещей одной природы, а объекты второй имеют свойства, по которым их отличают от других вещей. С юридической точки зрения разница между этими категориями заключается в том, что родовые вещи можно предоставить в аренду или продать, а индивидуально-определенные вещи исключительно могут являться только предметом договора займа. По признаку использования вещи разделяют на такие виды: потребляемые и неупотребляемые. К первой группе относятся вещи, теряющие свои потребительские качества в результате их использования. К ним можно отнести продукты питания, лекарства, косметику и прочее. К неупотребляемым вещам относятся те объекты, которые в результате использования могут терять определенные свойства, однако они не исчезают полностью (недвижимость, техника, оборудование). Вещи естественного происхождения и созданные трудом человека. Такое разделение существенно определяет вид договора на приобретение прав собственности на вещи. Имущественные обязанности Данная группа наследуемых объектов представляет собой, не что иное, как долговые обязательства наследодателя перед юридическими или физическими лицами.

Суть этого объекта наследования заключается в том, что наследник имеет право требовать передать ему в собственность построенную недвижимость в том случае, когда наследодатель при жизни принимал долевое участие в строительстве жилья[3].

Необходимым условием правообладания договором участия в долевом строительстве является обязательное принятие наследственной массы.

В эту группу объектов включается интеллектуальная собственность, а также охраняемые результаты такой деятельности, среди которых можно выделить следующее: созданные образцы промышленности; шедевры искусства и культуры; изобретения; практичные модели; компьютерное программное обеспечение; базы данных; фирменные знаки; товарные логотипы; коммерческие обозначения.

Законодательством определены некоторые виды имущества, которые не могут входить в наследство. Из состава наследственной массы исключаются следующие имущественные объекты; Права и обязательства, непосредственно связанные с личностью наследодателя, а именно: алиментные выплаты и право их получения; налоговые льготы; государственные субсидии; предметы договоров безвозмездного пользования; обязательства по возмещению вреда, причиненному здоровью и жизни других граждан.

В состав наследственной массы не включается материальная помощь по гражданско-правовым договорам, выплачиваемая человеку, от которого принимается наследство. Имущественные права и обязанности, переход которых в состав наследственной массы не допускается законом, а именно: имущество, которым владел наследодатель, но не обладал при этом правом собственности; самовольно построенные объекты недвижимости, которые человек, от которого принимается наследство, не оформил в законном порядке; средства материнского капитала (в данном случае происходит переоформление сертификата на супруга, детей или их опекунов)[4].

В нематериальные личные права могут входить, например, государственные награды, которыми был награжден наследодатель при жизни. Доля супруга в совместно нажитом имуществе, при условии, что он пережил человека, от которого принимается наследство.

Этот вопрос состоит из ряда следующих немаловажных аспектов: наследованию подлежит лишь то имущество, которое является собственностью наследодателя; если квартира не была приватизированной, то она не может входить в состав наследственной массы; если наследодатель перед смертью изъявил волю приватизировать квартиру, то в этом случае наследникам необходимо обратиться с исковым заявлением в суд общей юрисдикции; в случае, когда гражданин подал документы на оформление приватизации, но до момента регистрации умер, то наследники имеют право подать заявление о включении квартиры в наследство. Как видим из вышеуказанных аспектов, включение неприватизированной квартиры в общую наследственную массу может оказаться достаточно спорной ситуацией.

Прежде всего, стоит понимать, что каждая ситуация, связанная с включением имущества в общую наследственную массу, имеет свою уникальную специфику, отличительную от других. Соответственно, исковое заявление подобного рода не имеет четкого образца. Однако какой бы ни была форма данного документа, он в обязательном порядке должен содержать следующие реквизиты: наименование судебной инстанции с указанием ее адреса; фамилия, имя, отчество истца и его контактные данные; наименование и контактные данные ответчика; цена иска; размер государственной пошлины; описать причины, приведшие к не включению имущества в наследство; в просьбе к суду должен быть указан список наследства, которое предполагается включить в состав наследственной массы.

К поданному иску должны быть приложены следующие документы: копия искового заявления; справка, подтверждающая родство истца и человека, от которого принимается наследство; квитанция об оплате госпошлины. Размер государственной пошлины в суд по включению имущества в наследство напрямую зависит от суммы иска[5].

Решение суда о включении имущества в наследственную массу должно иметь следующую структуру:

  • вступительная часть должна содержать информацию об участниках процесса, дате его проведения, а также четко должна быть описана суть предъявляемого требования;
  • описательный раздел в обязательном порядке должен содержать веские возражения ответчика и третьих лиц, которые участвуют в данном судебном процессе; 
  • мотивировочная часть включает в себя полную информацию о собранных доказательствах или доводы для их опровержения, законодательные акты, на основе которых происходит обоснование подачи иска, а также должно быть указание на признание иска или отказ по нему;
  • заключительная часть представляет собой решение судебной инстанции, в котором излагаются выводы о признании иска или оставление его без внимания, а также указывается срок подачи обжалования вердикта.

Для того чтобы получить положительное решение суда о включении имущества в наследственную массу, стоит придерживаться следующих рекомендаций: предоставить веское документальное основание доводов истца; указать правдивую информацию о том, что истец является наследуемым лицом по завещанию или по закону; наследодатель на момент смерти обладал правом собственности на имущество[6].

Таким образом, мы указали все важные аспекты, касающиеся включения имущества в общую наследственную массу.

1.2 Основания наследования

Согласно ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются:

  • наследование по закону;
  • наследование по завещанию.

При этом определяющим является то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК РФ). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логика законодателя совершенно справедлива и легко поддается объяснению. Российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной в действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Причем ст. 1111 ГК РФ, содержащая это положение, распространяет его и на иные случаи, установленные данным нормативным актом. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Учитывая значение завещания, необходимо вместе с тем помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др.[7].

Гражданское законодательство определяет случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части, возможно, не только при отсутствии завещания, но в ряде случаев и при его наличии, когда:

1) суд признал завещание недействительным полностью или частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой завещание признано недействительным;

2) если завещана только часть имущества, она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам по закону. В таком случае имеет место одновременное наследование, как по завещанию, так и по закону. При этом если наследник по завещанию входит в круг наследников по закону, он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;

3) смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

4) наследник по завещанию не принял наследство;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;

6) когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный[8].

Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).

В заключение главы сделаем ряд выводов.

Наследование – это процесс перехода прав на имущество и собственность наследодателя к наследнику. Наследодатель – умерший человек, чье имущество передается в правовом порядке. Наследник – это лицо, который является правоприемником имущества и обязанностей наследодателя.

Вышеуказанные определения являются фундаментальными при раскрытии понятия о наследственной массе, представляющую собой совокупность имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязательств наследодателя, которые переходят в собственность наследника.

Все вопросы и проблемы, возникающие в ходе принятия в собственность наследственной массы, разрешаются только согласно законодательству. Основным документом, на который стоит опираться при совершении процесса наследования является ГК РФ. В частности, всем аспектам наследственного права посвящены ст. 1110–1185 ГК РФ.

Согласно ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются: наследование по закону; наследование по завещанию.

При этом определяющим является то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК РФ). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

2. Открытие и принятие наследства

2.1 Время открытия наследства

От временных и пространственных рамок, в которых откроется наследство, напрямую зависят многие вещи: его состав, перечень наследников, узаконенное время обращения к нотариусу (в суд), вступления в права наследования либо же отказа от своей имущественной доли, момент получения свидетельства о наследстве и т.д. Место и время, в которых наследство открывается, в общем случае оговорены в ч. 3 ст. 1114-1115 ГК РФ.

Если наследодатель пропал без вести и мертв лишь предположительно, нет однозначного ответа о месте регистрации умершего или расположения основной части наследства, родственники не могут договориться между собой по другим вопросам – следует обращаться в суд с отдельным иском по каждому вопросу.

Время и место открытия наследства могут отличаться от определенных законом. Например, считается, что военный, отбывший по месту срочной службы, проживает по старому адресу. То же касается курортников и командировочных.

Датой открытия наследства принимается день кончины наследодателя, подтвержденный свидетельством о смерти, выданным органом ЗАГС (ст. 1114 ГК РФ). При невозможности определения четкой даты для признания человека умершим стоит обращаться в суд[9].

Если после обращения судебный орган объявляет человека умершим, наследники получают права наследования в день, когда вступит в силу принятое решение.

Если гражданин пропал без вести в связи с действием или последствиями природной, или рукотворной катастрофы, другими обстоятельствами, суд может признать датой кончины день происшествия. Наследство открывается с даты, указанной в судебном решении.

Согласно ст. 45 ГК РФ, гражданин признается мертвым, если по месту его последнего проживания нет данных о нем минимум 5 лет, в течение такого же срока никто из знакомых и родственников не получал о нем информации. Пропавший без вести в процессе боевых действий военный может быть признан умершим через два года после окончания военных операций.

Если на период времени, к которому относится гибель наследодателя, происходила смена законодательства, важно определить день смерти точно. От него будут зависеть нормы права, регулирующие раздел имущества[10].

Граждане РФ, умершие в один день сразу друг за другом при сходных обстоятельствах, не наследуют друг за другом. К оставшемуся имуществу призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).

Например, супруги, попавшие в автокатастрофу, погибли друг за другом: один в день аварии, другой на следующие сутки, через несколько часов. После первого из них (мужа) оставался единственный наследник первой очереди (согласно ст. 1142 ГК РФ, умершая позже жена) и преемники второй категории (две сестры, в соответствии со ст. 1143 ГК РФ). У второго супруга остался взрослый сын от первого брака и мать, то есть наследники первой категории. Завещание составлено не было.

Так как муж и жена умерли все же в разные календарные дни, то по законодательству РФ норма об одновременной смерти, указанная в п. 2 ст. 1114 ГК РФ, не может быть применена. Супруга, умершая позже, будет считаться полноправным наследником первой очереди, не успевшим принять наследство. В силу вступит наследственная трансмиссия: к наследованию призовутся преемники жены (мать и взрослый сын), которым достанется все имущество. Наследники второй очереди после мужа не получат ничего[11].

Иной была бы ситуация, если смерть обоих супругов наступила бы в течение одних календарных суток. Тогда они бы считались умершими одновременно (п. 2 ст. 1114 ГК РФ), к наследованию были бы призваны преемники каждого, независимо одни от других. Так, за мужем наследовали бы сестры, за женой – ее родительница и сын.

2.2 Место открытия наследства

В общем случае наследникам следует обращаться к нотариусу по последнему месту проживания умершего наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Если адрес проживания не установлен или вызывает споры, заинтересованному лицу стоит подать иск в суд. Судебный орган устанавливает место проживания с помощью свидетельских показаний или доказательств.

Последнее место жительства лица, оставившего наследство, должно быть постоянным, находится в приспособленном для этого жилом помещении.

В случае, когда последнее место проживания определить не получается или оно находится за пределами страны, наследство открывается по фактическому расположению имущества. При нахождении частей наследства в разных областях/городах РФ, наследникам стоит обращаться к нотариальному служащему там, где расположен объект недвижимости (ст. 1115 ГК РФ).

Если предполагается несколько единиц недвижимого имущества, наследство открывается по месту нахождения наиболее дорогого из них. При отсутствии у наследодателя недвижимости, открытие наследства происходит там, где расположена самая важная часть имущества. Ценность определяется по рыночной стоимости.

Если главный объект наследства (дом, квартира) находится за границей, его наследование будет регулироваться местными законами. То есть налоги на наследуемую недвижимость будут взиматься по зарубежному законодательству, а к наследованию по закону могут привлечь родственников в соответствии с нормами иной страны[12].

Итак, от места и времени открытия наследства зависят его состав, возможные сроки вступления в наследственные права, перечень наследников и другие важные моменты.

Датой, с которой открывается возможность наследования, считается день смерти наследодателя или число, указанное решением суда.

Местом открытия наследства принимается адрес последнего постоянного проживания умершего лица.

Если наследодатель проживал за границей или место его регистрации установить невозможно, имущество открывается к наследованию по местоположению оставшегося наследникам объекта недвижимости или другой наиболее важной части имущества.

В заключение главы сделаем ряд выводов.

От временных и пространственных рамок, в которых откроется наследство, напрямую зависят многие вещи: его состав, перечень наследников, узаконенное время обращения к нотариусу (в суд), вступления в права наследования либо же отказа от своей имущественной доли, момент получения свидетельства о наследстве и т.д. Место и время, в которых наследство открывается, в общем случае оговорены в ч. 3 ст. 1114-1115 ГК РФ.

В общем случае наследникам следует обращаться к нотариусу по последнему месту проживания умершего наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Если адрес проживания не установлен или вызывает споры, заинтересованному лицу стоит подать иск в суд. Судебный орган устанавливает место проживания с помощью свидетельских показаний или доказательств.

Последнее место жительства лица, оставившего наследство, должно быть постоянным, находится в приспособленном для этого жилом помещении.

Время и место открытия наследства могут отличаться от определенных законом.

3. Наследование по закону и по завещанию

3.1 Особенности наследования по завещанию

Распорядиться имуществом на случай смерти можно лишь путем оформления завещания, которое имеет строго личный характер и является односторонней сделкой, создающей после открытия наследства определенные права и обязанности[13]. Право завещать имущество признается за всеми гражданами и возникает в момент рождения и прекращается смертью. Вместе с тем, в силу строго личного характера завещания, оно может быть реализовано только при наличии у лица дееспособности в полном объеме. Составление этого документа через представителя не допускается. Завещатель может по полному своему усмотрению завещать имущество любым лицам (как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государствам, международным организациям), определять доли наследников, лишать наследства. Здесь следует отметить, что имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

Наследованию по завещанию посвящена гл. 62 ГК РФ. Понятие и признаки завещания состоят в следующем. Завещание – это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В юридической литературе завещание определяется как личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случаи смерти, сделанное в установленной законом форме[14].

Завещание составляется в письменной форме, удостоверяется у нотариуса и собственноручно подписывается завещателем. Несоблюдение этого порядка влечет недействительность данного документа. Но в некоторых предусмотренных законом случаях допустимо отступление от названных правил. Например, разрешено составление завещания в простой письменной форме, если гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, или в силу чрезвычайных обстоятельств не может совершить завещание в соответствии с установленным порядком. К нотариально удостоверенным также приравниваются, например, завещания, подписанные главными врачами лечебных заведений (для лиц, которые в момент составления завещания в данных заведениях находились), капитанами судов (для лиц, находившихся в плавании), начальниками специальных экспедиций (для лиц, принимавших участие в таких экспедициях) и т.д.[15].

Несмотря на существующий принцип свободы завещания, ГК РФ предусматривает так называемую обязательную долю для двух групп граждан:

1) нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей;

2) нетрудоспособных граждан, находившихся год и более на иждивении у наследодателя. Эти лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Тайна завещания хранится лицом, его удостоверившим, до его совершения, изменения или отмены.

Говоря об изменении или отмене завещания, завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причин своих действий. Завещатель вправе также составить новое завещание, которое автоматически отменит прежнее в целом либо изменит в части, посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Последующее завещание, даже не содержащее прямых указаний об отмене прежнего или отдельных содержащихся в нем распоряжений, все равно будет отменять его полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию[16].

Существует и такое понятие как закрытое завещание. Это завещание, которое лицо вправе совершить, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Такой документ должен быть собственноручно написан и подписан завещателем. Несоблюдение этих правил опять же влечет за собой недействительность завещания[17].

Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего наследодателю имущества завещается только часть имущества, а остальное – наследуется по закону. Наконец завещатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наследственного имущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество завещается другим. Таким образом, завещанием охватывается не все наследственное имущество.

Таким образом, можно определить совокупность признаков завещания:

  1. односторонняя сделка;
  2. личный характер;
  3. З) основывается на принципах свободы и тайны завещания;
  4. имеет определенную форму, установленную законом;
  5. завещание возможно толковать;
  6. в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица;
  7. завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме[18].

Из предложенной совокупности следует, что одним из важнейших отличительных признаков завещания являются свобода и тайна завещания.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства представляет собой акт волеизъявления каждого наследника в отдельности. Российское законодательство устанавливает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

ГК РФ предусматривает два основных способа принятия наследства – формальный и фактический. В первом случае принятие наследства осуществляется, как правило, подачей нотариусу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, которое подается наследником по месту открытия наследства по истечении шестимесячного срока с момента смерти наследодателя. До этого времени наследственное имущество некоторыми цивилистами именуется «лежачим», поскольку со дня его открытия и до дня его принятия субъективные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю, как бы парадоксально это ни звучало, являются бессубъектными[19]. то есть само владение и пользование, например, движимым и недвижимым имуществом умершего, не будет составлять отношений права собственности, а будет не более чем юридической фикцией. Для того, чтобы этот юридико-технический прием не был своего рода подменой вещных правоотношений, а существовал как действительный юридический факт, и требуется получение упомянутых выше документов.

Однако для принятия наследства, как это следует из п. 2 ст. 1153 ГК РФ, подобные действия можно не совершать, если наследник со дня открытия наследства в отношении этого имущества совершал действия, свидетельствующие о его фактическом принятии. К таким действиям можно отнести вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; несение за свой счет расходов на содержание наследственного имущества; оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц, причитавшихся наследодателю денежных средств[20]. Подтверждением принятия наследства также могут служить справка о проживании совместно с наследодателем, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства и тому подобные документы. Важно подчеркнуть, что любые действия, свидетельствующие о фактическом принятии хотя бы части наследственной массы будут свидетельствовать о принятии всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, а также не взирая на то, знал наследник или нет о другом наследственном имуществе[21].

Подать заявление на принятие наследства можно разными способами. Можно подать заявление непосредственно нотариусу в месте, где наследство открыто. Если по каким-либо причинам наследник (наследники) не могут самостоятельно добраться до места принятия наследства, то заявление (нотариально заверенное) можно переслать по почте. Если наследник не может лично подать заявление, необходимо переслать по почте заявление, где подпись наследника на заявлении была бы так же нотариально заверена. Получение наследства досрочно (менее 6 месяцев) возможно лишь в том случае, если у наследника имеются неопровержимые доказательства отсутствия других претендентов на оформление наследства[22]. При оглашении закрытого завещания (в запечатанном конверте), вскрытие конверта должно быть произведено в течение 15 дней со дня смерти наследодателя. Важно учесть, что необходимо, как минимум, два свидетеля, которые будут присутствовать на этой процедуре. Кроме свидетелей, при оглашении завещания имеют права находиться все те, кто причислен к обязательным наследникам. Вскрытие конверта производится нотариусом, после чего завещание зачитывается[23]. Всем наследникам выдается протокол о вскрытии завещания, а сам документ остается на хранении у нотариуса.

Таким образом, под завещанием понимается односторонняя срочная сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти.

3.2 Наследование по закону

Наследование без завещания идет по очередности, данной в главе 63 ГК РФ.  Выделяется семь очередей, участники каждой последующей включают в наследственный процесс, когда:

  • нет лиц из предыдущей очереди;
  • граждане из нее лишены права стать получателями наследства;
  • от всех претендентов поступил отказ от наследственной массы.

Сбой в очередности возможен из-за права представления. Если наследник умираетдо/одновременно с наследодателем, то положенная доля полагается его наследникам.

Рассмотрим, кто является наследниками:

Наследники первой очереди по закону: наиболее близкая родня по прямой линии – дети, мать/отец, супруг.

Наследники второй очереди по закону представляют лиц, отделенных от покойного одним коленом родства: брат/сестра (одинаковыми правами обладают сводные), бабушки/дедушки с обеих сторон рода.

Наследниками по закону третьей очереди являются дяди/тети. Их потомки включаются в круг получателей по представительному праву.

Четвертая очередь – прабабушки и прадедушки с обеих сторон.

К пятой относятся двоюродные родственники: внуки, дедушки/бабушки.

Категория шестой очереди представлена двоюродными правнуками, племянниками, дядями/тетями.

К седьмой очереди приписаны падчерицы/пасынки, мачехи/отчимы.

Если очереди исчерпаны и наследники не обнаружены, то имущество признается выморочным и наследуется государством.

Наследники по закону внутри очереди наследуют в одинаковых частях.

Право наследования нередко притесняется фактом наличия завещания – последней воли относительно распоряжения собственностью. Возможны варианты ситуаций:

  • завещание охватывает некоторое имущество, остальная часть переходит к получателям по закону;
  • указана судьба всей собственности, и она наследуется теми лицами, кого наследодатель указал.

Из второго пункта может быть исключение, связанное с наличием обязательных наследников:

  • несовершеннолетние дети;
  • нетрудоспособные члены семьи, такие как родители или дети. Под нетрудоспособностью понимается наличие инвалидности, возраст (пенсионный, до 16 лет);
  • иждивенцы, которые ранее были на попечении умершего.

При существовании обязательных наследников и завещания, они должны получить хотя бы половину от имущества, положенного им по закону. Возможно урезание доли по завещанию, чтобы не произошло ущемления прав данных граждан.

Законодательство придерживается следующих точек зрения:

  • усыновитель и усыновленный принимаются как родственники. Это касается их родни с обеих сторон. То есть при смерти одного из данных лиц второй вступает в очередь на равных правах с родными детьми умершего;
  • усыновленное лицо и его биологические родители, а также родственники с обеих сторон, не считаются наследниками.

Из предыдущего пункта закон делает исключение. Оно заключается в случаях, когда усыновленный ребенок продолжает сохранять связь и общение со своими родственниками по происхождению. Сохранение общения регламентировано решением суда.

К понятию иждивенца закон подходит как к гражданину, который находится на полном обеспечении иного лица. Это становится необходимым при:

  • наличии инвалидности, которая не дает возможности вести трудовую деятельность и содержать себя;
  • пенсионный возраст;
  • несовершеннолетие.

Если в конкретном наследственном деле имеется иждивенец, он включается в очередь наследников по закону, которая готовится вступить во владение имуществом, и выступает на равных правах с остальными лицами.

Если у умершего нет наследников семи очередей, то иждивенцы составляют восьмую очередь.

Какие требования предъявляет Гражданский кодекс к иждивенцам для включения их в круг наследников:

  • гражданин содержался умершим от 1 года;
  • материальная помощь оказывалась до срока не меньше года до кончины;
  • факт совместного или раздельного проживания неважен.

Лишение права возможно:

  • в самом завещании согласно воле покойного;
  • через суд путем признания одного из наследников недостойным.

Что законодательство понимает под недостойностью:

  • лицо, совершившее по отношению к покойному или иным наследникам преступные деяния в попытке ускорить получение наследства и увеличить его массу;
  • попытки препятствования последней воле наследодателя, например, порча или подделка завещания;
  • лишение родительских прав;
  • отсутствие от наследника помощи в адрес покойного, если он входил в круг лиц, обязанных содержать его или заключал соглашение на досмотр.

Статус «недостойный» присваивается в ходе судебного слушания, который инициируется заинтересованной стороной.

Признать недостойным возможно также лицо из круга обязательных наследников при условии наличия одного из вышеназванных фактов. Стоит отметить, что практически невозможно отлучить от наследства несовершеннолетних, так как суд может расценить это как ущемление прав малолетних детей[24].

Пример наследования по закону. После смерти пенсионерки Антонины Васильевны, которая не оставила завещания, ее единственным наследником является 40-летний сын Александр. Ему по закону должна перейти трехкомнатная квартира и дачный участок женщины. Младшая сестра умершей Елена обращается с иском в суд о признании Александра недостойным наследства. В качестве аргумента женщина выдвигает следующие моменты: сын не общался с матерью последние 15 лет; когда 6 лет назад женщина пыталась просить у него помощи для оплаты операции, он отказал. Свидетелями этого выступили соседи молодого человека, которые хорошо помнили, как он выгнал пожилую женщину из дома и опознали в ней по фотографии покойную; материальную помощь женщине последние 10 лет оказывала семья младшей сестры. Они помогали женщине с продуктами, оплатой коммунальных услуг и сделали в двух комнатах ремонт. Последние два факта Елена подтвердила сохранившимися чеками, квитанциями и договором со строительной организацией[25].

Рассмотрев материалы дела, суд признает сына наследодателя недостойным наследником:

Не оказывавшим нуждающейся матери-пенсионерки материальной помощи.

Отказавшим в оплате лечения, что косвенно могло повлиять на ее смерть.

Очередь переходит к Елене как представителю следующей очереди.

Итак, прямые наследники определяются по степени родства и составляют восемь очередей. Наследование последующей возможно при отсутствии лиц из предыдущей.

Если есть завещание, то наследники по закону претендуют на часть, не упомянутую в последней воле умершего. Такая категория как обязательные наследники получают как минимум половину от доли по закону даже в ситуации наличия завещания.

К наследникам относятся не только родственники, но и иждивенцы покойного.

Наследник исключается из круга получателей самим умершим в завещании или как недостойный по судебному решению.

В заключение главы сделаем ряд выводов.

Распорядиться имуществом на случай смерти можно лишь путем оформления завещания, которое имеет строго личный характер и является односторонней сделкой, создающей после открытия наследства определенные права и обязанности.

Наследованию по завещанию посвящена гл. 62 ГК РФ. Понятие и признаки завещания состоят в следующем. Завещание – это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В юридической литературе завещание определяется как личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случаи смерти, сделанное в установленной законом форме.

Несмотря на существующий принцип свободы завещания, ГК РФ предусматривает так называемую обязательную долю для двух групп граждан: 1) нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей; 2) нетрудоспособных граждан, находившихся год и более на иждивении у наследодателя. Эти лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Тайна завещания хранится лицом, его удостоверившим, до его совершения, изменения или отмены.

Под завещанием понимается односторонняя срочная сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти.

Прямые наследники определяются по степени родства и составляют восемь очередей. Наследование последующей возможно при отсутствии лиц из предыдущей.

Если есть завещание, то наследники по закону претендуют на часть, не упомянутую в последней воле умершего. Такая категория как обязательные наследники получают как минимум половину от доли по закону даже в ситуации наличия завещания.

К наследникам относятся не только родственники, но и иждивенцы покойного.

Наследник исключается из круга получателей самим умершим в завещании или как недостойный по судебному решению.

Заключение

В заключение исследования мы пришли к ряду выводов.

Наследование – это процесс перехода прав на имущество и собственность наследодателя к наследнику. Наследодатель – умерший человек, чье имущество передается в правовом порядке. Наследник – это лицо, который является правоприемником имущества и обязанностей наследодателя.

Вышеуказанные определения являются фундаментальными при раскрытии понятия о наследственной массе, представляющую собой совокупность имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязательств наследодателя, которые переходят в собственность наследника.

Все вопросы и проблемы, возникающие в ходе принятия в собственность наследственной массы, разрешаются только согласно законодательству. Основным документом, на который стоит опираться при совершении процесса наследования является ГК РФ. В частности, всем аспектам наследственного права посвящены ст. 1110–1185 ГК РФ.

Согласно ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются: наследование по закону; наследование по завещанию.

При этом определяющим является то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК РФ). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

От временных и пространственных рамок, в которых откроется наследство, напрямую зависят многие вещи: его состав, перечень наследников, узаконенное время обращения к нотариусу (в суд), вступления в права наследования либо же отказа от своей имущественной доли, момент получения свидетельства о наследстве и т.д. Место и время, в которых наследство открывается, в общем случае оговорены в ч. 3 ст. 1114-1115 ГК РФ.

В общем случае наследникам следует обращаться к нотариусу по последнему месту проживания умершего наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Если адрес проживания не установлен или вызывает споры, заинтересованному лицу стоит подать иск в суд. Судебный орган устанавливает место проживания с помощью свидетельских показаний или доказательств.

Последнее место жительства лица, оставившего наследство, должно быть постоянным, находится в приспособленном для этого жилом помещении.

Время и место открытия наследства могут отличаться от определенных законом.

Распорядиться имуществом на случай смерти можно лишь путем оформления завещания, которое имеет строго личный характер и является односторонней сделкой, создающей после открытия наследства определенные права и обязанности.

Наследованию по завещанию посвящена гл. 62 ГК РФ. Понятие и признаки завещания состоят в следующем. Завещание – это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В юридической литературе завещание определяется как личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случаи смерти, сделанное в установленной законом форме.

Несмотря на существующий принцип свободы завещания, ГК РФ предусматривает так называемую обязательную долю для двух групп граждан: 1) нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей; 2) нетрудоспособных граждан, находившихся год и более на иждивении у наследодателя. Эти лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Тайна завещания хранится лицом, его удостоверившим, до его совершения, изменения или отмены.

Под завещанием понимается односторонняя срочная сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти.

Прямые наследники определяются по степени родства и составляют восемь очередей. Наследование последующей возможно при отсутствии лиц из предыдущей.

Если есть завещание, то наследники по закону претендуют на часть, не упомянутую в последней воле умершего. Такая категория как обязательные наследники получают как минимум половину от доли по закону даже в ситуации наличия завещания.

К наследникам относятся не только родственники, но и иждивенцы покойного.

Наследник исключается из круга получателей самим умершим в завещании или как недостойный по судебному решению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2001. – № 49. - Ст. 4552.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. - № 127. - 2012.

Абраменков М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. - 2012. - № 3. – С. 11-14.

Абраменков М.С., Чугунов П.В., Белов В.А. Наследственное право. Учебник для магистров. – М., 2015.

Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2013. - № 4-1 (30). - С. 32-36.

Батталов Д.Д. Субъектный состав наследственных правоотношений // Наука и Мир. - 2014. - Т. 2. - № 6 (10). - С. 103-106.

Бегичев А.В. Наследственное право России. Учебное пособие. – М., 2013.

Васильев А.А., Струкова Е.С., Шаулов В.Ю. Понятие наследования по завещанию // В сборнике: Фундаментальные и прикладные науки сегодня Материалы V международной научно-практической конференции. Авторы научных статей, н.-и. ц. «Академический». NorthCharleston, SC, USA. - 2015. - С. 181.

Гришаев С. П. Наследственное право: Учебно-практическое пособие. - М.: Проспект. 2011.

Гонгало Ю.Б. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. - М.: Статут, 2015.

Донцов Е.М. Некоторые вопросы становления и развития института наследования // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2013. - №2. - С. 386-389.

Егорова С.Г. Правовые проблемы наследования по действующему законодательству Российской Федерации. - M.: Зерцало, 2014.

Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. Комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V). Методические рекомендации, образцы документов, нормативные акты, судебная практика: Практическое пособие. - М.: Волтерс Клувер, 2015.

Кириллова Е.А. Правовые основания и виды наследования в гражданском законодательстве России: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. – ЮЗГУ. - Курск, 2013.

Кравчук А.Г., Мелихов В.М., Рыженков А.Я. Правовой режим наследования (вопросы теории и практики) / Под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - Волгоград: Панорама, 2016.

Лысенко Е.В. Наследование в российском гражданском праве: составление, изменение и отмена завещания // Нотариус. - 2013. - № 2. - С. 16-18.

Лысенко Е.В. Особенности судебной практики оспаривания нотариальной формы завещания // Российский судья. - 2013. - № 2. - С. 27-30.

Петров И.В. Наследование по завещанию // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. - 2013. - № 1-2 (57-58). - С. 76-79.

Путилина Е.С. Проблемы реализации права наследования в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - КубГАУ - Краснодар, 2008.

Садыхов А.А. Завещание как особый вид сделок // Право и образование. - 2015. - № 6. - С. 159-163.

Сараев А.Г. О правовой природе завещания // Наследственное право. - 2013. - № 2. - С. 25-28.

Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. - 2-е изд., исправ. - М.: Статут, 2011.

Черемных Г.Г. Наследственное право России. Учебник для магистров. - М., 2015. - С. 96.

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2001. – № 49. - Ст. 4552.

  2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. - № 127. - 2012.

  3. Путилина Е.С. Проблемы реализации права наследования в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - КубГАУ - Краснодар, 2008. – С. 96.

  4. Лысенко Е.В. Наследование в российском гражданском праве: составление, изменение и отмена завещания // Нотариус. - 2013. - № 2. - С. 16-18.

  5. Кириллова Е.А. Правовые основания и виды наследования в гражданском законодательстве России: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. – ЮЗГУ. - Курск, 2013. – С. 10.

  6. Донцов Е.М. Некоторые вопросы становления и развития института наследования // «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2013. - №2. - С. 386-389.

  7. Гонгало Ю.Б. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. - М.: Статут, 2015. – С. 185.

  8. Гонгало Ю.Б. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. - М.: Статут, 2015. – С. 187.

  9. Егорова С.Г. Правовые проблемы наследования по действующему законодательству Российской Федерации. - M.: Зерцало, 2014. – С. 172.

  10. Абраменков М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. - 2012. - № 3. – С. 11-14.

  11. Лысенко Е.В. Наследование в российском гражданском праве: составление, изменение и отмена завещания // Нотариус. - 2013. - № 2. - С. 16 - 18.

  12. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. Комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V). Методические рекомендации, образцы документов, нормативные акты, судебная практика: Практическое пособие. - М.: Волтерс Клувер, 2015. - С. 184.

  13. Сараев А.Г. О правовой природе завещания // Наследственное право. - 2013. - № 2. - С. 25-28.

  14. Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2013. - № 4-1 (30). - С. 32-36.

  15. Батталов Д.Д. Субъектный состав наследственных правоотношений // Наука и Мир. - 2014. - Т. 2. - № 6 (10). - С. 103-106.

  16. Садыхов А.А. Завещание как особый вид сделок // Право и образование. - 2015. - № 6. - С. 159-163.

  17. Петров И.В. Наследование по завещанию // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. - 2013. - № 1-2 (57-58). - С. 76-79.

  18. Бегичев А.В. Наследственное право России. Учебное пособие. – М., 2013. - С. 59.

  19. Абраменков М.С., Чугунов П.В., Белов В.А. Наследственное право. Учебник для магистров. – М., 2015. - С.87.

  20. Васильев А.А., Струкова Е.С., Шаулов В.Ю. Понятие наследования по завещанию // В сборнике: Фундаментальные и прикладные науки сегодня Материалы V международной научно-практической конференции. Авторы научных статей, н.-и. ц. «Академический». NorthCharleston, SC, USA. - 2015. - С. 181.

  21. Лысенко Е.В. Особенности судебной практики оспаривания нотариальной формы завещания // Российский судья. - 2013. - № 2. - С. 27-30.

  22. Черемных Г.Г. Наследственное право России. Учебник для магистров. - М., 2015. - С. 96.

  23. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. - 2-е изд., исправ. - М.: Статут, 2011. - С. 115.

  24. Кравчук А.Г., Мелихов В.М., Рыженков А.Я. Правовой режим наследования (вопросы теории и практики) / Под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - Волгоград: Панорама, 2016. – С. 152.

  25. Гришаев С. П. Наследственное право: Учебно-практическое пособие. - М.: Проспект. 2011. - С. 149.