Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (История развития института наследования )

Содержание:

Введение

Новые правовые, экономические, социальные, морально-нравственные реалии, вызванные существенным развитием новых экономических отношений, не могли не оказать влияния на основания возникновения права собственности в связи с наследованием имущества.

Приобретение права собственности по основанию наследования занимает особое место. Это определяется тем исключительным правообразующим фактом, каковым является факт смерти гражданина (наследодателя) как главный элемент возникновения наследственных правоотношений.

Право частной собственности граждан, возведенное в ранг конституционного и производное от него - право собственности по основанию наследования гарантируется Конституцией РФ (п. 4 ст. 35), а их защита обеспечивается правосудием (ст. 18 Конституции РФ). Эти конституционные положения нашли закрепление и конкретизацию в части третьей Гражданского кодекса РФ, введенной в действие 1 марта 2002 года.

С принятием третьей части Гражданского кодекса РФ появилась новая система норм и институтов наследственного права. Значительно усовершенствовался институт наследования, как в частности субъектов, так и объектов наследственных правоотношений. Несмотря на указанные положительные новеллы, некоторые весьма важные проблемы остались за пределами правового регулирования.

Неполно урегулированы также законодателем вопросы приобретения в порядке наследования выморочного имущества Субъектом наследования выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ является Российская Федерация. Пробелы законодательства в этом вопросе нарушают наследственные права Российской Федерации.

Несмотря на то, что проблемы наследственного права были предметом диссертационных исследований как советского, так и современного периода, но специального исследования проблемам приобретения права собственности по основаниям наследования в свете принятой части третьей Гражданского кодекса РФ не проводилось. Данное обстоятельство также объясняет актуальность исследования.

Цель исследования — изучить, обобщить вопросы, связанные с проблемами приобретения права собственности.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- исследовать историю развития института наследования и законодательства о наследовании в различные исторические периоды;

- проанализировать действующее гражданское законодательство в области наследования по закону;

- рассмотреть значение, особенности и проблемы современного института наследования по закону в России.

Объектом исследования явились общественные отношения в сфере правового регулирования наследования как основания приобретения права собственности с позиции принятой части третьей Гражданского кодекса РФ.

Предметом исследования выступают нормы гражданского права, закрепленные в нормативно-правовых актах, правоприменительной практики судов общей юрисдикции по проблемам приобретения права собственности на основании наследования.

Нормативную основу исследования составили: Конституция Российской Федерации, законодательные акты Российской Федерации, отдельные подзаконные акты.

В процессе изучения проблемы были использованы следующие методы исследования: общенаучные, систематизации и обобщения.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии.

1. История развития института наследования и законодательства в России

Право о наследовании является одной из древнейших подотраслей гражданского права. Наследование, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве. Для раскрытия происхождения и эволюции при развитии наследственного права России, а равно и предложения способов рационализации законодательства в этой области, необходимо проанализировать историю совершенствования наследственного права с момента его становления и до настоящего времени.

Рассматривая эволюцию наследственного права с точки зрения законодательного урегулирования отношений, можно выделить пять фундаментальных этапов:

- в период Древней Руси наследственные отношения регламентировала Русская Правда (1016–1062 гг.);

- на втором этапе (формирование феодального строя) — Псковская Судная Грамота (14–15 века), Новгородская Судная Грамота (15 век), Судебник Ивана III (1497 г.), Судебник Ивана IV (1550 г.) и Соборное уложение (1649 г.);

- на третьем этапе (императорском) — Указ Петра I «О единонаследии», «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» (1714 г.), Свод законов Российской империи (1834 г.);

- на четвертом этапе (послереволюционном советском) Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования», Гражданский кодекс РСФСР (1922 г.), Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию» (1945 г.), Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961 г.), Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.);

- на пятом этапе (современном) — Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991 г.), Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» (2001 г.), часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого 21 октября 1994 года Государственной думой (далее – ГК РФ) [31, с. 217].

Самым ранним источником, в котором мы обнаруживаем нормы, регламентирующие наследственные правоотношения, является «Русская Правда» (XI в.). Наследство в «Русской Правде» именуется «статком», т.е. тем, что оставляет позади себя умерший. Среди вещей, переходящих в порядке наследования, упоминается следующее имущество: дом, двор, товары, рабы и скот. О землях упоминаний нет, поскольку, не являясь еще объектом частной собственности, она не могла переходить по наследству. Земля была собственностью всего рода, её передача по наследству не оговаривалась. Наследование по завещанию не рознится от наследования по закону (обычаю) [7]. Русская Правда это попытка неофициальной кодификации законов, которая происходила под влиянием церковного воздействия и содержала нормы византийского и скандинавского права. «Русская правда» представляла собой обобщенный свод феодальных законов.

Учитывая роль церкви, часть наследственного имущества передавалась «по душе», часть — пережившей вдове (муж не наследовал после жены), оставшаяся часть — детям. Проводя параллель с нынешним законодательством о наследовании, данный принцип схож с нормой о выделении обязательной доли из общей совместной собственности супругов. Из детей исключали дочерей, которые вступают в наследство только за отсутствием сыновей. Дочери до замужества оставались в доме, а на братьев возлагалась обязанность снабдить их приданым «како си могут». Наследство, в случае отсутствия завещания, располовинивалось между детьми без преимущества старшинства, однако младшему сыну переходил дом и двор отца [15, с. 133].

Через некоторое время, с выходом в свет Псковской судной грамоты в 1467 году, в которой получили развитие существенные положения Русской Правды, стало возможным наследование по двум основаниям: по закону («отморщина») и по завещанию («приказное»). Стало также допустимым составлять завещание в пользу третьих лиц, однако требовалось составление завещания в письменной форме. Прежние отношения между обоими основаниями нарушаются и каждое получает самостоятельное значение. Если же наследодатель выбирал наследников из круга наследников по закону (отец, мать, сын, брат, сестра, племянники), то составление письменного завещания не являлось обязательным. Завещание, называемое «рукописанием» или «поряной», составляется в письменной форме. Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, расширяется путем включения в него боковых родственников – племянников («ближнее племя»). Наследственные права признаются не только за супругой после супруга, но и в обратном порядке и притом на пользование всем имуществом. Грамота начинает призывать к наследованию и восходящих родственников, а именно: отца и мать [32. с. 40].

Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649 г.) царя Алексея Михайловича характерно постепенное увеличение круга наследников по закону, происходит включение родственников по боковой линии до пятой степени родства и сокращение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составляющего, в большинстве случаев, первичную ценность наследства. Завещание («духовная грамота» или просто «духовная»), помимо указания преимущественного наследника, могло охватывать распоряжение относительно различных выделов в пользу отказополучателей, так называемых легатариев.

Вследствие этого, наследниками по завещанию чаще всего назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, а легатариями — третьи лица. Завещать имущество можно было и кому-либо одному из наследников, лишив подобным образом наследства супругу или ближайших родственников, запреты касались лишь нескольких частных случаев (например, в 1580 году было запрещено завещать все имущество церкви, обойдя супругу и ближайших родственников) [8].

В 1679 году Соборным уложением, принятым на Земском соборе, свобода завещательных распоряжений была ограничена запретом на завещание родовых и выслуженных вотчин. Завещание в письменной форме должно было быть подписано завещателем либо только свидетелями и утверждено церковными властями. Словесное завещание допускалось вплоть до конца XVII века [22]. Из поместья, то есть участка земли, данного государем или церковным учреждением во временное личное владение служилому человеку как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы, вдове причиталась определенная часть, размер которой составлял от 1/3 до 1/7 части, из движимого имущества — 1/4 часть. Наследование вотчины отличалось от наследования поместья, поскольку вотчина представляла собой наследственный участок, который подлежал передаче наследникам, наследование поместья не предусматривалось [30, с. 414].

Позже, в 1714 году, Петр I издал Указ «О единонаследии», которым был введен майорат. Вся помещичья и вотчинная земля по наследству могла перейти только старшему сыну. Наследникам предоставлялось право выкупа недвижимого имущества в течение определенного срока, сорока лет. Указ от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» окончательно уравнял правовой статус поместий и вотчин. Все недвижимое имущество попрежнему переходило по наследству старшему сыну, а движимое имущество делилось между сыновьями умершего вотчинника (помещика). Благодаря такому порядку наследования, государство получало необходимые ему кадры, т.к. младшие сыновья умершего дворянина, лишившись наследства (средств к существованию), были вынуждены добывать их на государственной службе. Но лишь один сын из семьи мог пойти на государственную службу.

В принятом в 1834 г. Своде законов Российской империи в ст. 1104 впервые на законодательном уровне закрепилось понятие наследства, под которым понималась "совокупность имуществ, прав и обязательств, оставшихся после умершего" [28, с 67]. Наследование осуществлялось по закону и по завещанию. Законодатель специально предусматривал, что от наследования не отстраняются иностранцы, дети, зачатые при жизни отца и рожденные после его смерти, равно как и лица, имеющие физические и умственные недостатки — немые, глухие и безумные (ст. 1106 Свода). Основаниями открытия наследства являлись смерть, лишение всех прав состояния, пострижение в монашество и безвестное отсутствие.

Наследование по закону имело место в тех случаях, когда в состав наследственного имущества входило родовое имение и, кроме того, умерший не оставил завещания об ином имуществе или завещание было признано судом недействительным. Характерной чертой порядка законного наследования, установленного в Своде законов, была неограниченность круга наследников: "...право наследования в порядке, законами определенном, простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения оного, не токмо в мужском, но и в женском поколении" (ст.1111 Свода). Род представлял собой связь между лицами, рожденными в законном браке, основанную на происхождении их от общего предка, даже если они "не носили его имени или прозвания" (ст. 1112). Родство определялось по степеням и линиям. Степень представляла собой связь лиц посредством рождения, линия — "связь степеней, непрерывно продолжающихся". Линии подразделялись на восходящие, нисходящие и боковые (ст. 1114—1117) [26].

Давая общую характеристику порядку наследования по закону, можно сказать, что во-первых, преимуществом пользовались родственники умершего по нисходящей линии и лишь при "недостатке их" имущество могло переходить к боковой или восходящей линиям; ближайший по степени родственник одной линии отстранял более отдаленного (ст.1121—1122).

Во-вторых, признавалось наследование по нынешнему праву представления ("право заступления"): "...если при открытии наследства лицо, ближайшее или равное другим по степени родства, не находится уже в живых, то место его занимают и в степень его вступают его дети, а за смертию оных, внуки и другие их нисходящие по порядку степеней" (ст. 1123) [26]. Представляющие наследники получали вместе ту часть, которая причиталась бы их умершему предку. Таким образом, основным принципом формирования круга наследников по закону было кровное родство их с наследодателем.

После Великой Русской революции 1917 года произошло свержение самодержавного монарха, и установилась власть большевиков, сменился политический строй. В связи с произошедшими изменениями законодательство о наследовании пошло по иному, чем ранее пути развития. 27 апреля 1918 года был принят Декрет ВЦИК «Об отмене наследования», он отменил наследование как по закону, так и по завещанию. После смерти собственника имущества оно переходило государству. Такой кардинальный шаг был связан с ликвидацией крупной частной собственности и как следствие самого наследования. Однако супруг и иные ближайшие родственники наследодателя имели право на часть оставшегося имущества, общая стоимость которого не превышала десяти тысяч золотых за вычетом всех долгов умершего [9].

Принятый позже, на IV сессии 31 октября 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР стал первым Гражданским кодексом в российской истории и первым в мире Гражданским кодексом социалистического государства. Ст. 417 Гражданского кодекса РСФСР по-прежнему предусматривала возможность наследования имущества, не превышающего десять тысяч рублей, оставшаяся часть подвергалась разделу или ликвидации государством в лице Народного Комиссариата Финансов и его органов с частными лицами.

Круг лиц, призываемых к наследованию, по обоим основаниям ограничивался супругом, детьми, внуками, правнуками, а также нетрудоспособными и малоимущими иждивенцами наследодателя. В ст. 422 появляется законодательно закрепленное понятие завещания, под которым понимается письменное распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам из числа наследников по закону. Завещатель мог лишить права наследования одного или всех наследников, тем самым наследственное имущество целиком или в части переходило государству.

14 марта 1945 года Президиумом Верховного совета РСФСР был принят Указ «О наследниках по закону и завещанию», который внес существенные изменения в советское наследственное право в части порядка призвания наследников по закону, расширен круг наследников по закону, появились новые правила наследования по завещанию. Новые правила о завещании допускали наследование даже постороннему (не родственнику) завещателю гражданину, если на момент открытия наследства не обнаруживалось ни одного наследника по закону. Впервые к наследованию стали призываться не все наследники сразу, а установилась очередность. Наличие кого-либо из наследников первой очереди и принятие им наследства исключает призвание наследников, отнесенных к двум последующим очередям; призвание наследников второй очереди исключает наследование лиц, отнесенных к третьей очереди. Тем самым наследственное имущество стало меньше дробиться.

8 декабря 1961 года VII сессия Верховного совета СССР пятого созыва утвердила Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (далее – Основы). Он был «протестом» в ответ на то, что советские люди якобы были лишены гражданских прав, показывая, что советский народ обладает всеми гарантированными законом гражданскими правами. Присоединяются два существенных положения: во-первых, ст.118 вводит единую для всех союзных республик первую очередь наследования по закону, а именно: дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, к числу наследников также относился ребенок, зачатый при жизни наследодателя, родившийся после его смерти. По части последующих очередей наследования Основы относят их к компетенции союзных республик. Во-вторых, ст. 119 разрешает включать в завещание все имущество или его части (включая предметы обычной домашней обстановки и обихода) лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону с сохранением обязательной доли.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года кодифицированный нормативно-правовой акт, регулирующий гражданские правоотношения, постепенно утрачивающий силу с 1 января 1995 года, окончательно прекративший свое действие с 1 января 2008 года. Ко второй очереди наследования стали призываться братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

После распада Советского Союза в 1991 году существенным изменениям подверглись и нормы, касающиеся наследственного права. Произошло уравнение частной с другими видами собственности, расширились объекты прав собственности граждан. В наследственной массе появились земельные участки, сложные имущественные комплексы, пакеты акций, интеллектуальная собственность и иное имущество, которое ранее не подлежало наследованию. Искусственно созданные ограничения прав наследования не нашли своего практического применения в связи с тем, что институт наследственного права укоренился в жизни граждан и право собственности уже не могло существовать без перехода имущественных прав и обязанностей по наследству. Стоит отметить, что принятые в 1991 году Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, в частности раздел VI, посвященный наследственному праву, не оказали ожидаемого влияния на регулирование отношений по наследованию. Новеллы Основ, такие как в п. 4 ст.153, предусматривающие наследование вкладов граждан в банках, не нашли своего практического применения, поскольку в 1993 году все дореволюционные вклады, хранящиеся в Сбербанке России, были изъяты. Изменения коснулись и очередей наследования, включения в число наследников иных лиц, не предусмотренных Гражданским кодексом РСФСР 1964 года, размера обязательной доли нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников. Указанные изменения были отнесены к компетенции законодателей республик. В п. 2 ст. 155 Основ предусматривалась не только нотариально удостоверенная форма завещания, но и «иная форма, установленная законодательными актами» [23].

В 2001 году были введены еще две очереди наследников, третья, в которую вошли дяди и тети наследодателя, и четвертая – прадеды и прабабки наследодателя как со стороны деда, так и бабки. Тем самым значительно расширился круг наследников по закону, отдаляя государство от наследования имущества граждан. Одновременно правом наследования по праву представления стали обладать, помимо внуков и правнуков умершего, его племянники и племянницы, а также двоюродные братья и сестры.

С 1 марта 2002 года наследственное право окончательно избавилось от присущих первым послесоветским годам идеологических запретов и ограничений. Стоит подчеркнуть, что такие основополагающие институты, как круг наследников по закону, обязательная доля, т.е. защита государством наиболее уязвимых, незащищенных категорий граждан, сочетание принципа свободы завещания с обоснованными правами членов семьи наследодателя остались в неизменном виде. Часть третья Гражданского кодекса РФ, принятая в 2002 году, продолжает свое действие по сей день, проблемы, возникающие в связи с ее применением на практике, являются предметом рассмотрения научных исследователей.

Исследование института наследования через призму исторического развития дает нам понимание значимости наследственного права. Наследство шло по пути развития Российского государства, меняясь в зависимости от политического строя, экономических отношений и т.д. Оно появляется с момента возникновения Российского государства и продолжает свое развитие. В XI веке мы обнаруживаем первые упоминания о наследстве, в то время оно было адаптировано под первобытнообщинный строй государственных отношений. Во время первой общественно-экономической формации наследственные отношения распространялись на то имущество, которое могло быть объектом частной собственности. Уже тогда государство начинает заботиться о последней воле умершего, которую можно было выразить в составленном в устной или письменной форме завещании. Оставшаяся вдова наследовала после супруга определенную долю в наследственном имуществе, что схоже с нынешней нормой о выделении из совместно нажитого имущества супружеской доли пережившего супруга (ст. 1149 ГК РФ). Наследниками также являлись дети умершего, его сыновья. Дочери имели право наследовать только при отсутствии последних российское [33, с. 520].

Ст. 1111 ГК РФ предусматривает два основания наследования: по завещанию и по закону. В данной норме присутствует правопреемство Псковской судной грамоты. Однако пока еще, в отличие от современного законодательства о наследовании (ГК РФ), нет указания на то, в каких случаях имеет место завещание, а в каких наследование из числа наследников по закону. Исключилась возможность составления завещания в устной форме, т.к. это порождало проблемы определения истинной воли завещателя. В настоящее же время в Российской Федерации в общем порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1124 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме, удостоверенной нотариально. Псковская судная грамота и законодательные источники времен феодального строя, по сравнению с Русской Правдой, значительно расширили круг наследников, не устанавливая пока очередность наследования.

В ст. 1137 Гражданского кодекса РФ «Завещательный отказ» указана возможность завещателя возложить на одного или нескольких наследников, исполнение обязанностей за счет наследства. Судебник Ивана III содержит схожую норму о легатариях наследниках, которым «надлежит выплатить какому-либо лицу определенную сумму или передать имущество», т.е. отказополучателях. Легатарии считались «сонаследниками», т.е существовали не зависимо от наличия главного наследника. Завещание, как правило, составлялось на родственников из числа наследников по закону, а легатарии выбирались из посторонних лиц.

Глава 63 ГК РФ содержит статьи о наследовании по закону, некоторые из которых, ст. 11421145, устанавливают очередность наследования. В настоящее время существует восемь очередей наследников. В период правления Петра I в 1714 году Указом «О единонаследии» был изменен порядок наследования, устанавливающий майорат, в соответствии с которым помещичья и вотчинная земля переходила по наследству только старшему сыну. Признавалось только наследование вотчины. Вотчина – наследственная собственность, а поместье являлось условным владением, государственной землей, которая давалась во временное владение служилому человеку, отсюда следует различие в порядке наследования.

Значение ст. 1146 Гражданского кодекса РФ состоит в том, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам. В Своде законов мы видим схожую норму, регулирующую наследование «по праву заступления», которая означала, что вместо умершего наследника по закону, наследство переходит к его детям, внукам и т.д., оставшимся в живых. Они наследуют ту долю, которая причиталась бы их умершему родственнику.

С 1 марта 2002 г. вступила в законную силу и действует часть третья ГК РФ, которая посвящена наследственному праву. На сегодняшний день в системе наследственного права действуют следующие принципы:

Принцип универсальности наследственного правопреемства. К наследнику переходят не только права, но и обязанности наследодателя (ч. 1 cт. 1112), нельзя принять или отказаться от наследства в части, принимая оставшееся после умершего имущество, наследник должен принять и долговые обязательства наследодателя;

Принцип свободы завещания, воплощающий применительно к наследственному законодательству общегражданский принцип диспозитивности правового регулирования. Гражданин может составить завещание исходя из своих внутренних побуждений, отношений в семье и других критериев, завещание может быть отменено и составлено новое неограниченное число раз в любой момент жизни гражданина.

Перед наследниками всегда есть право выбора: принять наследство либо отказаться от его принятия. Допускается направленный и ненаправленный отказ от наследства, в последнем случае наследство делится между теми наследниками, которые вступили в наследство.

Рассмотрев процессы становления и развития наследственного права со времен Российского государства до настоящего времени, можно с уверенностью говорить о его высокой общественной значимости. Эволюция наследственного права была вызвана совокупностью объективных факторов, выраженных в изменении государственного строя, в социально-экономической, политической сферах. Несмотря на серьезные преобразования, происходившие с институтом наследственного права на протяжении стольких лет, правовому регулированию раздела наследства посвящено всего несколько статей Гражданского кодекса РФ (ст. 11651170).

Указанное не только не является свидетельством несовершенства института наследственного права, напротив, учитывая отсылочный характер перечисленных норм, позволяет говорить о достаточно высоком уровне структурной проработанности, в частности: для правильного толкования части третьей ГК РФ, нужно обращаться и к иным нормам гражданского права, а в ряде случаев и семейного (Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), принятый 8 декабря 1995 года Государственной думой). На это нам указывают нормы ст. 34 «Совместная собственность супругов», ст. 38 «Раздел общего имущества супругов» СК РФ. Рассматривая проблемы, возникающие в практике применения наследственного права, необходимо также отметить положительную роль исторического анализа в целях их выявления и поиска путей решения. Так, на сегодняшний день в цивилистике остается неисследованным и открытым вопрос соглашения о разделе наследства. Конституция РФ провозглашает принцип гарантированности права наследования (ч. 4 ст. 35). При этом соглашение о разделе наследства является эффективным средством в механизме реализации данного принципа.

В результате анализа юридической литературы необходимо констатировать, что ключевым элементом системы наследственного права, требующим дальнейшего изучения и совершенствования, является способ производства раздела наследства. Вместе с тем, проведенный ретроспективный анализ российского законодательства о наследстве позволяет говорить о рецепции отдельных положений Римского права, начиная с эпохи Петра I. Изложенные обстоятельства также свидетельствуют о необходимости комплексного исследования проблемных вопросов наследственного права.

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что институт наследственного права является неотъемлемым компонентом существующей российской правовой системы, требующим глубокого теоретического и практического осмысления в целях его дальнейшего совершенствования.

2. Виды наследования в Российской Федерации

Институт наследования в РФ достаточно широко освещен нормами действующего законодательства, а именно разделом 5 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Данный закон является основополагающим, в соответствии с которым принимаются и существуют иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок наследования в России.

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ под ним понимается переход имущества умершего к иным лицам в порядке универсального правопреемства. При этом, основаниями осуществления наследования являются закон и завещание. Наследственная трансмиссия и наследование по праву представления являются производными от них.

Каждое из названных оснований несет в себе определенные своеобразные черты и специфику. Однако, общим для них всех является порядок приобретения, исполнения или отказа от наследства. Помимо этого, ГК РФ в своем содержании имеет гл. 65, в которой отображены отдельные виды наследуемого имущества. Связано это с тем, что оформление каждого из указанного в ней «предмета» в порядке наследования может вызывать множество вопросов и ошибок. Учитывая это, попробуем разобраться в особенностях наследования имущества.

Несмотря на возрастающую популярность наследования по завещанию, наследование по закону все равно остается распространенным способом получения наследства. Следовательно, чтобы не попасть в неловкое положение, будучи наследником, необходимо четко понимать все особенности данного вида наследования.

2.1 Наследование по закону

Наследственное право России является подотраслью гражданского права, которая представляет собой переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде и в определенный момент [3]. Исходя из определения, можно отметить, что предметом данной подотрасли является круг общественных отношений, складывающихся при правопреемстве между наследодателем и наследниками.

Наследственное право регулирует также те отношения, которые априори наследственными не являются, то есть, возникающие до момента открытия наследства, либо после наследственных правоотношений, например, отношения по разделу наследственного имущества.

Главным фактором при наследовании является родство, то есть кровная связь лиц, которые происходят от общего предка. В современном наследственном законодательстве допускается призвание к наследованию также пасынков, падчериц, отчима и мачехи, так как они являются наследниками седьмой очереди. Кроме того, право наследования предоставлено нетрудоспособным иждивенцам, которые проживали вместе с наследодателем (не входят в число законных наследников).

Наследование по закону является одной из наиболее актуальных проблем в современное время. Каждый из нас сталкивался или столкнется с этим – получение имущества в наследство или подготовка к передаче имущества своим близким. Поэтому этой проблеме уделяется достаточно большое внимание.

По общим правилам, наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Наследование по закону является вторым основанием наследования, и в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным, вступает в действие закон (в реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию).

Существуют основные положения, которые предусматривают порядок наследования по закону. Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе – путем завещательного распоряжения [11, с. 69].

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определены законодательно. В основе определения круга наследников и очередности их призвания к наследованию – наличие супружеских либо родственных отношений и степень родства, а также другие обстоятельства. В первую очередь к наследованию призываются наиболее близкие наследодателю люди – супруг, дети и родители наследодателя. Круг лиц, которые могут выступать наследниками по закону, определен в ГК РФ исчерпывающим образом. Учитываются также отношения свойства и нахождение на иждивении у наследодателя. Поскольку усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к родственникам по происхождению, они имеют право наследования аналогично кровным родственникам.

Каждая подотрасль права обладает своими особенностями, функционирует на основе принципов, являющихся основополагающими идеями, закрепленными в действующем законодательстве. Рассматривая действующие принципы наследственного права, отметим первое, что наследование не зависит от воли наследодателя, если отсутствует завещание. Соответственно, базовые принципы можно сформулировать следующим образом:

- наследование по закону наступает при отсутствии наследования по завещанию;

- содержание правил наследования по закону должно соответствовать как частным интересам обеспечения прав членов семьи наследодателя, так и публичным интересам государства и общества, что указывает на важный принцип гражданского права – принцип справедливости. Данный принцип при наследовании играет большую роль, поскольку очень важно принимать во внимание, как интересы наследодателя, так и интересы его семьи при регулировании отношений, касающихся перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам [21, с. 71]. Частные интересы обеспечиваются призванием к наследству родственников наследодателя, публичные – возможностью наследования государством имущества, оказавшегося выморочным (при отсутствии наследников).

Третьим немаловажным принципом является то, что наследники по закону наследуют в равных долях, то есть имеют равные права наследования, независимо от пола, гражданства или имущественного положения. При том, что наследование может осуществляться по различным основаниям, правовые последствия в результате осуществления правопреемства будут равны, без дискриминации в отношении наследников по тому или иному основанию.

Без сомнения, важным принципом является учет не только отношения родства, но и учет брачных отношений. Наследственные права супруга наследодателя защищены и обеспечиваются законом, переживший супруг не может быть отстранен от наследования. Переживший супруг имеет право наследовать по общему правилу. В наследственную массу включается только имущество умершего супруга, так как совместно нажитое имущество принадлежит им на праве совместной собственности. Другими словами, помимо 50% от совместно нажитого, переживший супруг получает еще часть от «добрачного» имущества. Необходимо отметить, что брак, признанный судом недействительным, не порождает наследственных прав [6, с. 73].

Гражданский кодекс РФ в ч. III кардинально изменил порядок призвания к наследству при наследовании по закону. Ранее действовавшее законодательство предусматривало весьма узкий круг наследников по закону, в который входили супруг и самые близкие родственники. Поэтому при отсутствии указанных лиц имущество становилось выморочным и переходило к государству.

В настоящее время установлено восемь очередей наследников, которые охватывают супругов, родственников до шестой степени родства. Кроме того, предоставляется право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в силу ст. ст. 1142 – 1145 ГК, но находящимся на иждивении наследодателя.

Кроме того, призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на приоритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя. Законодатель распределил всех родственников умершего гражданина в несколько очередей (ст. 1142–1145 ГК РФ). Представители одной очереди имеют право участвовать в наследстве в равных долях, то есть имущество будет делиться равными частями (ст. 1141 ГК РФ). Исключение составляют наследники, которые могут наследовать имущество по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).

Наследование по праву представления является специальным правовым способом замещения умершего наследника его ближайшими по прямой нисходящей линии родственников. Законодатель четко закрепил это положение в законе, поскольку заставить наследовать кого-то невозможно. В ст. 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплен особый механизм призвания к наследованию по праву представления.

Прежде всего, наследование по праву представления означает, что место основного наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Субъектами наследования по праву представления признаются лишь потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью очередь [5].

Наиболее важной является первая очередь наследования, где объединены с пережившим супругом и детьми родители наследодателя, которые заинтересованы в получении наследства не только в своих интересах, но и в интересах других своих детей – наследников второй очереди (братьев и сестер наследодателя).

Как указывал еще К.П. Победоносцев, «родители вообще не наследники после детей своих, когда дети умерли, оставив потомство». Это объединение может стать источником серьезных конфликтов как родителей, так и братьев, сестер наследодателя с пережившим супругом и детьми, объективно заинтересованными в сохранении семейного имущества. Е.А. Сегалова отмечает, что одной из первоначальных и естественных целей наследования являлась идея передачи потомкам нажитого имущества [27, с. 55].

Наследование по праву представления закреплено в ст. 1146 ГК РФ. В соответствии с этой статьей доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по право представления к его надлежащим потомкам т.е. точно определенные в законе лица (например, внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) и делится между ними на равные части. Итак, потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать (в данном случае имеется в виду недостойный наследник), не наследуют по праву представления. По праву представления не наследуют потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

На практике встречаются очень сложные ситуации с наследованием. Иногда наследство находится очень далеко от наследника. К тому же сами наследники, очевидно, не нуждаются в наследственном имуществе, и пользование им осуществлять не будут.

К примеру, имеется домовладение в Ростовской области, которое расположено рядом с наследником второй очереди. Наследник первой очереди проживает в городе Уссурийск, переезжать он не планирует, на письма не отвечает. Вступил он в наследство или нет – не известно. Наследник второй очереди обращается к нотариусу, чтобы написать заявление. Нотариус отказывает в принятии заявления, мотивируя отказ тем, что имеются наследники первой очереди.

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследник второй очереди снова обращается к нотариусу с целью выяснения, кто является владельцем наследуемого домовладения. Нотариусом установлено, что наследник первой очереди пропустил срок принятия наследства и подал в суд для его восстановления. Для дальнейших действий, нотариусу необходимо решение Уссурийского суда в отношении наследника первой очереди. К этому моменту прошло уже боле 10 лет. По сути, является очевидным тот факт, что справедливее и правильнее было бы признать право наследования за наследником второй очереди, у которого имеется желание и возможность осуществлять владение и пользование этим имуществом.

Случается и множество других ситуации, в которых очевидно преимущество на получение наследства наследником следующей очереди, но в силу закона это представляется практически невозможным.

Подводя итог, следует отметить, что законодательство о наследовании в РФ в недостаточной мере отвечает идеям охраны интересов семьи и справедливого обеспечения определенного круга лиц, за счет наследственного имущества.

Одной из актуальных проблем на сегодняшний момент в правоприменительной практике является расширения по социальным признакам круга обязательных наследников и круга «скользящей» очереди наследников по закону. Получается существует некая противоречивость и неопределенность которая нуждается в закреплении на законодательном уровне, а именно в принятии Постановления Пленума Верховного Суда РФ.

2.2 Наследование по завещанию

Все граждане нашей страны имеют равные права перед законом и имеют равные права в области наследственного права. Данные права граждане могут иметь такие права вне зависимости от их пола, пола, расы, а также национальности и места рождения, имущественного достатка, должностного положения, места жительства. Каждый гражданин имеет равные права, даже если он является атеистом, не принадлежит ни к одному общественному объединению. В главном законе страны в статье 35 Конституции РФ сказано, что право наследование гарантируется каждому гражданину [1].

Наследование по существу представляет собой переход права собственности от одного человека к другому, либо от человека к государству, после смерти наследодателя. В России различают наследование по закону и наследование по завещанию. Наследование по закону осуществляется в соответствии с законодательством по первоочередности наследников.

Обычно все имущество делиться между наследниками первой очереди, при их отсутствии все имущество достается наследникам второй очереди. Как правило, наследование по закону осуществляется при отсутствии завещания, а также в других случаях, предусмотренных законом. Остановимся более подробно на наследовании по завещанию.

Стоит отметить, что в современном законодательстве больше внимание отдается на наследование по завещанию, чем наследование по закону. На наследование по завещанию законодатель отводит в два раза больше статей.

Это говорит о важности воли наследодателя. Наследованию по закону уходит на второй план, в законодательстве РСФСР не было такого подробного регулирования наследования по завещанию.

Наследование по завещанию позволяет наследодателю распределить свое имущество после смерти по своему усмотрению, ведь наследование по закону в настоящее время предусматривает более широкий круг наследников.

Самое главное, необходимо соблюдать все правила составления завещания, ведь в законодательстве есть определенные стандарты составления завещания, формы и способы [14, с. 34].

Завещать наследство имеют все граждане России, а также иностранные лица, проживающее на территории нашей страны, имеющие дееспособность и правоспособность. То есть, наследство могут завещать лица, старше 18 лет.

Не могут завещать наследство лица, которые ограниченно дееспособные и имеют опекунов, попечителей, а также лица, которые не понимают значения своих слов и действий. Завещать можно только свое имущество, которое принадлежит наследодателю на праве собственности. Распространено, что при составлении завещания очень пожилых лиц, старше 75 лет, часто с них спрашивается справка от психиатра об их полной дееспособности.

Завещание является единственной возможностью права распоряжения имуществом после смерти. Напротив, наследовать наследство могут все лица, даже если они являются недееспособными, иностранцами. Завещатель может завещать имущество любому физическому и юридическому лицу, государству, а может и лишить наследства одного или нескольких лиц из наследников первой очереди. При лишении наследства, наследодатель не обязан указывать причины такого решения.

В статье 218 части первой ГК РФ отмечено, что право собственности на имущество в случае смерти гражданина переходит к его наследникам по закону, либо по завещанию [2]. Необходимо учесть такой нюанс, что в России реализуется принцип свободы завещания, право на завещание может реализовать только лично, никакие представители не допускаются. Подробно об особенностях и порядке составления завещания говорится в главе 62 части третьей ГК РФ [2]. С юридически точки зрения, завещание является односторонней сделкой. Завещать можно денежные средства, здания, сооружения, квартиры, движимое имущество, земельные участки, а также долю в общей долевой собственности.

Весомую роль в составлении завещаний играют органы нотариата, которые проверяют дееспособность наследодателя, объясняют ему последствие его действий [12, с. 139].

Но права завещать наследство на свое усмотрение не безграничны [17, 57]. Законом предусмотрена обязательная доля в наследстве для лиц, не достигнувших совершеннолетия, нетрудоспособных лиц, являющихся наследниками первой очереди по закону, даже в том случае, если составлено завещание. Такая доля составляет не менее половины от наследования по закону имущества. Соответственно, если написано завещание на все имущество одному сыну, при том, что второму ничего не завещано, но второй сын, который тоже хорошо помогал родителям, является нетрудоспособным, после смерти родителей имеет право на ¼ имущества. То есть, если бы не было завещания, то каждому сыну по наследованию по закону досталось бы по ½ всего имущества, а так второму достанется ¼.

Конечно, если единственным объектом имущества и завещания является квартира, в которой давно проживал первый сын, которому она завещана, а второй сын, хоть и является нетрудоспособный, имеет зажиточное финансовое состояние, то в таком случае, суд может отказать в обязательной доле наследства второму сыну.

Завещание должно быть составлено письменно, заверено у нотариуса. При жизни завещатель может изменять свое завещание, либо вовсе отменить его.

Случается, что завещания пишутся в принудительном порядке, в таком случае, оно может признаться недействительным, но это обстоятельство необходимо доказывать. Если завещание было написано лицом по давлением, по причине шантажа, угроз, то оно признается недействительным. Экспертиза подчерка может позволить установить, насколько изменился от волнения подчерк лица, написавшего завещание.

Следует отметить, что при лишении наследства одного или нескольких наследников, следует указать конкретно о лишении такого права. Если о лишении наследства конкретного в завещании не будет указано, а просто будет умалчиваться, то свою долю такой наследник все-таки сможет выиграть через суд.

Хотя, можно было бы разрешить составлять завещание тем лица, которые являются ограниченно дееспособными вследствие употребления спиртных напитков, наркотиков [19, с. 41].

Много споров в юридической литературе возникают на почве права распоряжения имуществом несовершеннолетних лиц. Лица, в возрасте от 14 до 18 лет по закону, завещать не могут. Возникает коллизия норм, почему такие лица не имеют права завещания, хотя могут устраиваться на работу, распоряжаться своим заработком, стипендией по своему усмотрению.

Возникает вопрос, почему данные лица, распоряжаясь денежными средствами, покупая имущество, не могут распорядиться этим имуществом на случай своей смерти.

На наш взгляд, необходимо внести изменения в законодательство. Предлагаем предоставить возможность на законодательном уровне для лиц от 14 до 18 лет писать завещания на то имущество, источниками приобретения которых явились их личные заработки.

На сегодняшний день, несовершеннолетние лица могут писать завещания только при эмансипации, в результате которой приобретается полная дееспособность.

Завещатель может нас свое усмотрение указать в завещании второго наследника на случай, если первый уже к времени открытия наследства уже умрет. Особенно это актуально, если наследниками являются престарелые люди.

Распространенным видом завещательного распоряжения является завещательный отказ. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать его исполнение.

Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности отношений по наследованию конкретному лицу или лицам передается лишь определенное право [35]. Отказополучатель не является наследником и поэтому не несет ответственности по долгам наследодателя, а также не платит государственную пошлину. Предметом завещательного отказа могут быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для отказополучателя определенной работы или оказание ему определенной услуги, осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей, иные подобные действия.

В завещании наследодатель может указать необходимые условия получения наследства наследником, может также обязать наследника предоставить место жительства в наследуемой квартире третьему лицу. Как правило, в данном случае оговаривается срок, например от нескольких лет и до окончания жизни третьего лица, указанного в наследстве. Право на проживание указанного третьего лица в завещании распространяется и при последующем наследовании данной квартиры, как имущество с обременением [18, с. 57].

Завещатель может обязать наследников выполнить какую-либо последнюю просьбу, например, совершить какое-либо полезное действие имущественного ли неимущественного характера. Данная просьба является

завещательным возложением. Завещательное возложение может быть возложено на одного или нескольких наследников. Встречаются случаи, когда завещательным возложением является уход и забота о домашних питомцах умершего наследодателя.

При составлении нового завещания, прежнее завещание отменяется полностью, либо в части, которая противоречит новому завещанию, если в новом завещании нет указания об отмене старого.

При составлении завещание, наследодатель не обязан ни с кем советоваться, рассказать о содержании завещания и даже о его существовании. Распределяя имущество между наследниками, также никаких объяснений от наследодателя не требуется.

Так как завещания можно оспорить, в последнее время наблюдается тенденция составления дарственных. В основном же, наследование происходит по закону, люди не знают законов и часто составляют недействительные завещания. Не редкость, когда обнаруживаются недействительные завещания, которые нотариально не заверены [20, с. 61]. В этом вся правовая безграмотность населения.

Право заверения завещания отдано нотариальным органам. В случаях, если завещатель находится в больнице, госпитале, доме престарелых, завещание может быть подписано главным врачом, дежурным врачом, директором дома престарелых. Во время плавания на судах имеет юридическую силу написанное на судне завещание, удостоверенное капитаном. Завещания военнослужащих, семей военнослужащих может быть заверено командирами воинских частей, в случаях отсутствия нотариальных органов. Интересным остается обстоятельство, что в законе сказано, что в местах лишения свободы, также может быть составлено завещание, которые заверяется начальником места лишения свободы, а про завещания лиц, находящихся в следственных изоляторах в законе ничего не сказано.

Необходимо дополнить законодательство, предоставив право завещать и лицам, находящихся в следственных изоляторах, а право заверять начальникам следственных изоляторов, ведь в период этого времени лица, находящиеся в изоляторах лишены возможности посещения нотариальных органов. А как показывает практика, лица могут находиться в следственных изоляторах по несколько месяцев.

Недоработкой законодательства можно считать и то, что в статьях регулирования закрытого завещания, предусматривается лишь нотариальное оформление. Необходимо предоставить составление закрытого завещания и

для лиц, которые по закону могут составлять завещания и заверять их у других лиц, указанных в статьях 1127 ГК РФ, в виду отсутствия нотариальных органов.

Заключение

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

Право о наследовании является одной из древнейших подотраслей гражданского права. Наследование, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве.

Исследование института наследования через призму исторического развития дает нам понимание значимости наследственного права. Наследство шло по пути развития Российского государства, меняясь в зависимости от политического строя, экономических отношений и т.д. Оно появляется с момента возникновения Российского государства и продолжает свое развитие. В XI веке мы обнаруживаем первые упоминания о наследстве, в то время оно было адаптировано под первобытнообщинный строй государственных отношений.

Рассматривая эволюцию наследственного права с точки зрения законодательного урегулирования отношений, можно выделить пять фундаментальных этапов.

Эволюция наследственного права была вызвана совокупностью объективных факторов, выраженных в изменении государственного строя, в социально-экономической, политической сферах. Несмотря на серьезные преобразования, происходившие с институтом наследственного права на протяжении стольких лет, правовому регулированию раздела наследства посвящено всего несколько статей Гражданского кодекса РФ (ст. 11651170).

В результате анализа юридической литературы необходимо констатировать, что ключевым элементом системы наследственного права, требующим дальнейшего изучения и совершенствования, является способ производства раздела наследства. Вместе с тем, проведенный ретроспективный анализ российского законодательства о наследстве позволяет говорить о рецепции отдельных положений Римского права, начиная с эпохи Петра I. Изложенные обстоятельства также свидетельствуют о необходимости комплексного исследования проблемных вопросов наследственного права.

Институт наследования в РФ достаточно широко освещен нормами действующего законодательства, а именно разделом 5 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Данный закон является основополагающим, в соответствии с которым принимаются и существуют иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок наследования в России.

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ под ним понимается переход имущества умершего к иным лицам в порядке универсального правопреемства. При этом, основаниями осуществления наследования являются закон и завещание. Наследственная трансмиссия и наследование по праву представления являются производными от них.

Каждое из названных оснований несет в себе определенные своеобразные черты и специфику. Однако, общим для них всех является порядок приобретения, исполнения или отказа от наследства. Помимо этого, ГК РФ в своем содержании имеет гл. 65, в которой отображены отдельные виды наследуемого имущества. Связано это с тем, что оформление каждого из указанного в ней «предмета» в порядке наследования может вызывать множество вопросов и ошибок. Учитывая это, попробуем разобраться в особенностях наследования имущества.

Существуют 2 вида наследования: по завещанию и по закону. По закону наследуют ближайшие родственники умершего, обычно в том случае, если он не оставил завещание; по завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Наследование по закону предусматривает передачу имущества наследодателя всем наследуемым родственникам, которые по закону делятся на несколько очередей. На сегодняшний день, на территории РФ установлены основных восемь очередей наследников по закону,

Согласно нормам российского законодательства право завещать имущество для гражданина является элементом правоспособности. Завещатель имеет полное право распорядиться любым своим имуществом в случае своей смерти, оформив необходимый документ, в том числе, лишить наследства одного или нескольких наследников по закону. Завещание может быть составлено только в письменной форме, оно должно быть заверено нотариально либо в особых случаях допускается соответствующее заверение документа должностным лицом. Несоблюдение этого требования влечет признание завещания недействительным. Исключением может быть только основания, представленные в ст. 1129 ГК РФ.

Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или изменить (дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан сообщать кому-либо об этом, а также указывать причины его отмены/изменения. При этом новое завещание, даже не содержащее явных указаний об отмене предыдущего, отменяет те его положения, которым оно противоречит. Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации т. д.

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что институт наследственного права является неотъемлемым компонентом существующей российской правовой системы, требующим глубокого теоретического и практического осмысления в целях его дальнейшего совершенствования.

Библиография

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
  4. Абраменков, М. С. Наследственное право России в 1835-1917 гг. // Наследственное право. - 2011. - № 4.
  5. Абраменков, М. С. Призвание к наследованию по праву представления // Наследственное право. – 2013. – № 2.
  6. Алешина, А. А., Косовская В. А. Наследники по закону и очередность их призвания к наследству в Российской Федерации и зарубежных странах // Правовое общество. – 2014. – С. 72–76.
  7. Ачмизов, А. А. Наследование у государственных крестьян по нормам обычного и позитивного права в 40-х годах XIX в. (сравнительный анализ) // Наследственное право. - 2016. - № 2.
  8. Блинков, О. Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России (краткий исторический очерк) // Наследственное право. - 2016. - № 1.
  9. Блинков, О. Е. Общее и местное наследственное право в дореволюционной России (исторический очерк) // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. - 2009. - № 17.
  10. Богун, И. А. Изменения в порядке совершения направленного отказа в пользу наследников по закону // Молодой ученый. - 2016. - №5. - С. 473 – 474.
  11. Братусь, С. Н. Предмет и система советского гражданского права. - М,: Госюриздат, 1963. - 196 с.
  12. Волкова, Н. А. Наследственное право. - М: ЮНИТИ-ДАЕА, 2012. - 239 с.
  13. Графский, В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник для вузов. 3-е издание. – М.: Норма, 2000. - 744 c.
  14. Закиров, Р. Ю. Наследственное право. - М: Дашков и К. - 2010. - 145 с.
  15. Зимин, А. А. Памятники права Киевского государства ХХII вв. // Государственное издательство юридической литературы. - М. - 1952. - С. 133.
  16. Исаев, И. А. История государства и права России: учебник. — 3е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ2004. — 797 с.
  17. Качур А.Н., Фролова Н.А. Особенности правового обеспечения защиты жилищных прав / Сборник статей Международной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты правовых отношений». – Уфа, 2015. - С. 57-61.
  18. Курноскина, О. Г. Как грамотно составить завещание. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 174 с.
  19. Кутузов, О. В. Наследование по завещанию: Анализ правовой теории и практики: дисс. канд. юр. наук. - М: 2005. - 187 с.
  20. Марухно, В. М. Недействительность завещания: дисс.канд. юр. наук. - Краснодар. 2011. - 209 с.
  21. Мигачева, А. Ю. Отражение принципа справедливости в некоторых институтах наследственного права // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Защита частных прав: проблемы теории и практики». – Иркутск. – 2012. – С. 71–72.
  22. Обычаи наследования у государственных крестьян (По сведениям, собр. Министерством государственных имуществ в 1848 и 1849 г.). - Спб.: Тип. Ф. Стелловского, 1862. – 100 с.
  23. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик" (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1) (ред. от 26.11.2001) (утратил силу) // Ведомости СНД и ВС СССР. - 26.06.1991. - N 26. - ст. 733.
  24. Рогов, В. А. История государства и права России IX начало XX веков. – М.: МГИУ, 2008. – 256 с.
  25. Российское законодательство X-XX веков: в 9-ти томах. - М.: Юридическая литература, 1985. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления государства. – 520 с.
  26. Свод законов Российской империи. 1834 г. Издание в 16-ти томах. – Режим доступа: http://civil.consultant.ru/code/.
  27. Сегалова, Е. А. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. - 1999. - № 3. - С 55.
  28. Таганцев, Н. С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1. По изданию 1902 года. – М., 2003. – 823 с.
  29. Титов, Ю.П., Чистякова, О.И. Хрестоматия по истории государства и права СССР. – М., 2010. – 479 с.
  30. Тихомиров, М. Н., Епифанов, П. П. Соборное уложение 1649 года. - М.: Издво МГУ, 1961. – 414 с.
  31. Ханси, Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. - 2014. - №12. - С. 217-224.
  32. Черепнина, Л. В., Яковлева, А. И. Исторические записки // Псковская судная грамота. - Том 6. - 1940. - С. 40.
  33. Чистяков, О. И. Российское законодательство X-XX веков в 9 т. Том 2. Период образования и развития централизованного государства. – 520 с.
  34. Шилохвост, О. Ю. Проблемы правового регулирования наследования по закону в современном гражданском праве России. Автореф. дис. Доктора юрид. наук. - М., 2006. – 58 с.
  35. Ярмонова, Е. Н. Отдельные аспекты наследования по российскому законодательству: прошлое и современность // Бюллетень нотариальной практики. – 2008. - №6.

Приложение А

http://naruki.ru/wp-content/uploads/2016/11/Shema-nasledovanija.jpeg