Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Субъекты наследственных правоотношений. Время и место открытия наследства

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы: с древнейших времен идея наследования как универсального посмертного преемства на все имущество умершего играет важную роль в культурах различных стран и народов. Право наследования входит в число основных прав человека и гарантируется Конституцией РФ. Правила наследования, регулирующие переход имущества и некоторых неимущественных прав после смерти гражданина к другим лицам – его наследникам, закрепляются в разделе V Гражданского кодекса РФ.

Знание закона о наследстве является актуальным в настоящее время. В новых условиях российской государственности определенная роль в преобразовании экономической основы нашего общества отводится совершенствованию законодательства о собственности. При этом особое значение приобретает институт наследования, так как, во-первых, данный институт гражданского права в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина и, во-вторых, институт наследования необходим для обеспечения развития частной собственности. И хотя в целом наследственное право - это весьма консервативная подотрасль гражданского права, дополнение и уточнение механизмов использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам, отраженное в части третьей Гражданского кодекса РФ, привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт. А самое главное, что теперь законодательно закреплено расширение права частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом на случай смерти, что реализует конституционные положения о свободе наследования и защите этого права.

Теоретические и практические основы исследования права наследования разработаны такими учеными как: Абрамова Е.Н., Алексеев С.С., Блинков О.Е., Гаврилов В.Н., Гаджиалиева Н.Ш., Демидова Г.С., Димитриев М.А., Дудapeв A.B., Дудаpeв A.B., Запорожцев А.Г., Копеина С.А., Кострова Н.М., Монахов А.Б., Рассказова Н.Ю., Рассолов М.М., Ростовцева Н.В., Смирнова Ю.В., Степанов С.А., Хамидуллина А.А., Фоков А.П., Шукшина Ж.А., Эйдинова Э.Б. и другими.

Целью работы является уточнение сущности понятия и видов наследования.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- раскрыть сущность права наследования;

- рассмотреть виды наследования;

- определить особенности открытия и состава наследства.

Объект исследования – система отношений связанных с наследственным правом. Предметом исследования являются особенности нормативно-правового регулирования положений наследственного права.

Теоретико-методологическую и информационную основу исследования составили работы отечественных и зарубежных ученых по вопросам сущности основных понятий наследственного права. Автор использовал такие научные методы как анализ, синтез, обобщение.

Структурно работа включает введение, две главы, заключение, список использованной литературы.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ

1.1. История становления наследственного права

Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать и дальше. Ныне в результате значительных перемен в законодательстве Российской Федерации у граждан появилась возможность приобретать в собственность помимо движимых вещей в неограниченном количестве недвижимое имущество: дома, квартиры, землю. В результате увеличился объем наследственного имущества. Теперь наследникам есть за что бороться, из-за чего спорить, а потому при наследовании стали чаще возникать споры по вопросам принадлежности тому или иному наследнику того или иного имущества, переходящего в порядке наследования [17, С. 455].

Статистика показывает, что количество наследственных споров за последнее десятилетие значительно увеличилось. Многие из этих дел приобретают затяжной характер, что чаще всего происходит по причине правовой неграмотности или отсутствия правовой информации, как у наследодателя, так и у наследников. Причем спор обычно возникает между наследниками по завещанию и наследниками по закону. Довольно часто также инициируют судебный спор наследники, которым полагается обязательная доля. Возникающие в практике применения норм наследственного права коллизионные вопросы проходят рассмотрение в Верховном Суде РФ, Конституционном Суде РФ и отражаются в издаваемых ими постановлениях [20, С. 310].

Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловливались личными качествами умершего. Это касается, прежде всего, личных неимущественных прав и обязанностей [9, С. 105]. Их, как правило, нельзя отделить от конкретного лица и передать кому-либо другому. Примером могут служить обязанности гражданина по трудовому договору, автора - по издательскому или сценарному договорам. Не переходят по наследству и всегда тесно связанные с личностью умершего обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, а также ряд других.

В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно поэтому наследование представляет собой общее, или универсальное, правопреемство. Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего [7, С. 22].

Наследственное право в современной России является квинтэссенцией германских, древнеримских, славянских правовых догм. На протяжении всех лет существования нашей страны принципы наследования кардинально пересматривались, приспосабливаясь к текущей социально-политической ситуации. И текущие законы, регулирующие наследственные притязания, являются естественным выводом всех наследственных норм исторического прошлого [9, С. 105].

Основы современного права наследования пришли к нам из далекого прошлого. Уже первые племена восточных славян пользовались правом наследования. Преемниками движимого и недвижимого имущества оглашались близкие родственники, которым вменялась в обязанность отомстить за смерть сородича. Имелись в древней Руси и завещания — они должны быть написаны наследодателем [17, С. 456].

Более подробно параметры наследственного права прописаны в первом своде русских законов – «Русской Правде». Наследством считались только скот, челядь, различные приспособления и механизмы (движимое имущество), а вот земля (недвижимое имущество) принадлежала всему роду и по наследству не передавалась. Принцип первородства не упоминался, все сыновья имели равные доли наследования, а муж не мог претендовать на наследство своей супруги [7, С. 22].

Следующим изменением послужили каноны наследственного права, изложенные в «судебниках» Ивана Грозного. В этом документе имелись нормы расширяющие понятие наследования. К примеру:

- в круг наследников вписывались родственники по боковым линиям (дядья и тети, кузены, внуки и племянники, например);

- на имущество могли претендовать все родственники до пятого колена;

- существовало ограничение правомочий основного наследователя за счет изъятия некоторых частей имущества;

- завещания могли указывать не только на основного наследника, но и содержать распоряжения для выделения части имущества в пользу легатариев – отказополучателей [20, С. 310].

Следующие принципиальные изменения в порядок наследования внес Петр І. Свое видение о принципах наследования он взял не из древнерусских традиций, а из постулатов европейского права. В 1714 году был издан указ в единонаследии, согласно которому были введены принципиально новые формы наследования в дворянском сословии.

По новым правилам, недвижимое имущество наследует один родственник, и сыновьям отдавалось предпочтение. Движимое имущество дробилось и наследовалось кем угодно.

Этот указ вызвал большое роптание в среде дворянства, и Анна Иоанновна, опасаясь бунта, отменила данный указ. А Екатерина ІІ внесла новые поправки в законы о наследовании.

В начале ХІХ века все изменения и поправки, собранные со времен Соборного уложения, были систематизированы и приведены в стройную логическую систему. Был издан Единый свод законов Российской империи, согласно которому вводились новые нормы наследственного права [9, С. 106].

Например, впервые было дано четкое определение наследства, очерчивались требования к наследодателю, появился ряд вводных норм, характеризующих степень притязаний наследников по родственным и кровным признакам [7, С. 23].

В ХХ веке, после двух революций, наследственное право претерпело ряд кардинальных преобразований:

- полный запрет наследования, отраженный в декрете 1918 года «Об отмене права наследования»;

- частичное восстановление наследственного права в 1922 году — период НЭПа;

- указ о наследниках по закону и завещанию 1945 года разрешал включать в круг наследников посторонних лиц;

- гражданский кодекс 1961 года отменял притязания кровных родственников и разрешал завещать собственное имущество в пользу любого физического лица, вне зависимости от наличия родства [17, С. 456].

В настоящее время наследственное право в России действует с 2002 года. Его принципы заключаются в следующем: принцип универсальности: все наследство переходит к наследникам одновременно и в полном объеме. Наследуется не только имущество, но и обязательства наследодателя; принцип свободы завещания: каждый распоряжается собственным имуществом, и каждый может воздержаться от такого действия. В наследство можно включить и все имущество, и какую-либо его долю [9, С. 106]. Стать наследником умершего может любой человек, но Закон действие данного принципа ограничивает соблюдением прав «необходимых» наследников, которым имущество выделяется по умолчанию, например, несовершеннолетние дети, или нетрудоспособные родственники. Этот принцип накладывается на третий принцип – охраны прав родственников; принцип соблюдения прав родственников очерчивается в очередности притязаний на наследство. Интересы наследников не должны вступать в противоречие с реальными доходами наследодателя, с интересами других лиц (кредиторов, например); принцип свободы наследования проявляется как свобода выбора наследников. Каждый человек, указанный в завещании, может отказаться от наследства или принять его. При этом отказное имущество и обязательства будут разделены между другими наследниками; принцип выполнения воли наследодателя выражается в исполнении завещательных пожеланий. Исходя из этого принципа во внимание может приниматься не только реальная, но и предполагаемая воля наследодателя. Все данные принципы лежат в основе современных российских норм законодательного права [9, С. 106].

Основополагающими документами для их исполнения являются:

- Конституция РФ (ст.35);

- Гражданский кодекс РФ;

- Налоговый кодекс РФ;

- Положения и указы Президента РФ и Постановления ГД;

- Другие нормативные акты [20, С. 310].

Вывод: Наследственные нормы прошли долгий путь – от родовых традиций до современных норм. Постоянная корректировка современных принципов наследования позволяет применить передовые принципы законодательства и лучше защищать права наследодателей и лиц, указанных в завещании.

1.2. Понятие, сущность, принципы наследования

В Конституции 1993 г. закреплено, что право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35). Это положение включено в главу 2 «Права и свободы человека и гражданина» и является непосредственно действующим.

В юридическое понятие прав и основных свобод человека и гражданина включаются законодательно оформленные юридические возможности, которыми обладают все граждане государства и находящиеся на его территории лица, не обладающие таким статусом [8, С. 207].

Как отмечает М. Баглай, эти две категории обычно упоминаются в одной "связке", однако их содержание не тождественно. Права человека являются исходными, они присущи всем людям от рождения независимо от того, являются они гражданами государства, в котором живут, или нет, а права гражданина включают в себя те права, которые закреплены за лицом только в силу его принадлежности к государству [5, С. 165].

Конституционное право наследования относится к категории прав человека. Им на территории Российской Федерации обладают как граждане РФ, так и иностранные граждане и лица без гражданства.

Конституционное право наследования можно рассматривать в двух аспектах: субъективном и объективном смыслах. Право наследования в субъективном смысле – это возможности наследника и наследодателя в отношении наследственного имущества. Оно включает возможность наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, возможность наследников на принятие наследства [24, С. 35]. Будучи субъективным, оно представляет собой материально обусловленную и обеспеченную государством и правом возможность определенного поведения субъекта в целях обладания социальным благом – наследственным имуществом, а также в целях передачи нажитого при жизни имущества другим лицам – наследникам. Субъективное право наследования одновременно является и нормой объективного права, поскольку вытекает из ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации. Конституционное право наследования в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, составляющих институт конституционного права, регулирующий порядок и пределы реализации правомочий наследника и наследодателя [8, С. 207].

Право наследования имеет сложную юридическую природу. Оно начало формироваться в эпоху первобытнообщинного строя. «В соответствии с первоначальным порядком наследования в роде имущество умершего переходило к остальным членам рода. Оно должно было оставаться внутри рода. Ввиду того, что составлявшие наследство предметы были незначительны, наследство умершего делили между собой его ближайшие сородичи; в случае смерти мужчины – его родные братья и сестры и братья матери; в случае смерти жены – ее дети, родные сестры, но не братья. По той же причине муж и жена не могли наследовать друг после друга». Решающую роль в становлении права наследования сыграл переход от общинной к частной форме собственности, т. е. его появление связано с возникновением права собственности на недвижимое имущество. «Пока недвижимость была собственностью рода, этой возможности не существовало. Но когда новый владелец недвижимости окончательно сбросил с себя оковы верховенства собственности рода и племени, у него появилось право распоряжения этим имуществом, в т. ч. в порядке наследования» [5, С. 165]. Это позволяет считать конституционное право наследования личным правом и отнести к числу прав первого поколения, получивших закрепление в эпоху буржуазных революций. Данное право впервые было закреплено в конституционном законодательстве развивающихся буржуазных государств [24, С. 35].

В силу возникновения права наследования в догосударственный период его можно отнести к числу естественных, неотчуждаемых, неотъемлемых прав личности, принадлежащих человеку от рождения, впоследствии получивших закрепление в позитивном праве[8, С. 208].

Следует отметить, что конституционное право наследования обусловлено наличием частной собственности, поскольку по наследству могут переходить только те объекты движимого и недвижимого имущества, которые находятся на праве собственности у лица. В свою очередь, и конституционное право наследования выполняет своеобразную вспомогательную функцию по отношению к конституционному праву частной собственности, составляющему экономическую основу нашего общества. Оно позволяет собственнику свободно распорядиться своим имуществом на случай смерти посредством завещания, оно является одним из законных способов приобретения имущества в собственность. Это позволяет отнести конституционное право наследования к числу экономических прав. Не случайно оно закреплено в ст. 35 Конституции Российской Федерации, посвященной, прежде всего, праву частной собственности, без наличия которой не было бы и права наследования [5, С. 166].

Учитывая то, что социально-правовой статус личности обеспечивает потребление и обмен полученных материальных и иных благ, создание условий, гарантирующих достойную жизнь, защиту интересов социально-незащищенных категорий лиц, конституционное право наследования является одним из механизмов обеспечения социальной защиты, поскольку действующее законодательство предусматривает возможность защиты имущественных прав несовершеннолетних или нетрудоспособных иждивенцев умершего вопреки его воле, выраженной в завещании (право на обязательную долю в наследстве ст. 1149 ГК РФ) [24, С. 36]. Кроме того, оно в определенной степени решает задачу материального обеспечения широкого круга лиц, нуждающихся в особой защите в силу возраста, по состоянию здоровья и т. д. Следовательно, конституционное право наследования содержит в себе элементы социальных прав.

В современном мире сформировалась категория основных (фундаментальных) прав и свобод, «которые наиболее полно соответствуют природе человека и гражданина, выражают его положение в системе социально-общественных связей и в силу своей значимости закреплены в Конституции (Основном законе) государства» [24, С. 36].

Думается, по своей значимости конституционное право наследования является фундаментальным правом, так как от его реализации в определенной степени зависят материальное благополучие будущих поколений россиян, стабильность правовых отношений в сфере регулирования и защиты права собственности, оно удовлетворяет интересы общества в воспроизводстве отношений собственности во времени, несмотря на смену поколений.

Основным право наследования является и по форме, поскольку закреплено в Основном законе Российского государства – Конституции. Таким образом, право наследования как по содержанию, так и по форме является основным (фундаментальным).

В науке конституционного права дискутируется вопрос о существовании универсальных прав личности, т. е. прав, приемлемых для всех стран и народов современного мира [5, С. 166].

Одни ученые критикуют идею универсальности прав человека, аргументируя это тем, что западные представления и идеи (индивидуализм, либерализм, свободный рынок и т. д.) фундаментально отличаются от тех, которые присущи другим цивилизациям.

Они отмечают, что «самоочевидные истины», которыми обладают другие цивилизации, зачастую являются барьером для принятия и реализации прав человека, провозглашенных в международных правовых документах, несмотря на их признание в национальном законодательстве. Объясняется это их неразрывной связью с национально-культурной традицией [8, С. 208].

Другие ученые выступают за идею универсальности прав. При этом они либо полностью отрицают, либо не рассматривают в качестве приоритета необходимость учета национально-культурной традиции, более того, некоторые из них видят в ней угрозу «общечеловеческому» в правах [24, С. 37].

На наш взгляд, утверждение о неприменимости европейских стандартов прав человека к странам иных культурно-исторических типов следует отчасти признать спорным.

Выступая против «форсированного навязывания чужой культуры», нельзя не признать, что существуют права человека, которые вытекают непосредственно из природы человеческой личности в силу их особой природы, признаются прямо или косвенно всеми странами мира независимо от их принадлежности к той или иной цивилизации.

К числу таких прав относится конституционное право наследования, т. к. оно признается не только законодательством всех стран и народов мира, но и соответствует национально-культурным традициям [5, С. 166].

Правоотношения, направленные на реализацию конституционного права наследования, носят комплексный характер.

Необходимо разделять конституционно-правовое наполнение правоотношений по реализации права наследования, закрепленного в Конституции РФ, и гражданско-правовую оболочку оформления правоотношений по реализации конституционного права наследования [7, С. 23]. Рассматриваемые правоотношения характеризуются тем, что содержат в себе и частноправовые и публично-правовые начала. Публично-правовые начала права наследования проявляются в общей заинтересованности, интересах общества в воспроизводстве отношений собственности во времени, несмотря на смену поколений [8, С. 209].

Поиск оптимального баланса сочетания публично-правового и частноправового в регулировании права наследования становится необходимым условием обеспечения гарантий реализации конституционного права наследования [24, С. 37].

Вывод: таким образом, конституционное право наследования представляет собой элемент правового статуса личности, относящийся к основополагающим (фундаментальным) правам, закрепленным в российской Конституции, и регулирует отношения, возникающие между субъектами наследственных правоотношений. Оно является основным, универсальным, естественным и неотчуждаемым, сочетает в себе признаки личных, социальных и экономических прав человека, относится к правам первого поколения, реализуется в правоотношениях, носящих комплексный характер.

1.3. Субъекты наследственных правоотношений. Время и место открытия наследства

Наследники и наследодатели – это субъекты наследственного правопреемства. К наследникам переходит имущество наследодателей после их смерти.

Если наследодателем может быть только гражданин (включая недееспособных и несовершеннолетних граждан РФ, а также иностранцев и лиц без гражданства), то наследником может быть гражданин, юридическое лицо, а также государство [24, С. 38].

Возникновение права на наследование связано со смертью наследодателя, а не с его волеизъявлением. Но каждый дееспособный гражданин вправе распорядиться своим имуществом до наступления собственной смерти, предварительно составив завещание в соответствии с законом. В этом случае гражданин может оставить свое имущество одному наследнику, других же лишить наследства, не объясняя причин. Если же завещание не составлено, к наследованию призываются законные наследники в порядке очередности, которая предусмотрена ГК РФ [5, С. 167].

Граждане признаются наследниками, если они живы ко дню смерти наследодателя. ГК РФ содержит нормы, которые направлены на защиту интересов уже зачатых, но ещё не родившихся наследников, интересов несовершеннолетних детей, недееспособных граждан, а также граждан, дееспособность которых ограничена. Если одним из наследников является неродившийся ребенок наследодателя, раздел наследства производится только после рождения этого ребенка [7, С. 23]. Если ребенок родится живым, наследство делится с учетом его интересов, в противном случае раздел является ничтожным. О предстоящем разделе наследства должны быть уведомлены законные представители ребенка (родители, усыновители, опекуны) и органы опеки и попечительства.

Если среди сонаследников имеются несовершеннолетние, недееспособные либо ограниченно дееспособные граждане, согласно ст. 1167 ГК РФ, раздел наследства осуществляется с привлечением органов опеки и попечительства.

В ГК РФ есть понятие «недостойные наследники». Эти лица не получают наследства, несмотря на родственные связи с наследодателем. Недостойным наследником является гражданин, который умышленно совершил незаконные действия против наследодателя или других наследников. Например, оказывал давление на наследодателя с целью получения всего наследства либо большей его части. Гражданин может быть признан недостойным наследником только в судебном порядке, если его противозаконные действия будут доказаны [8, С. 209].

Наследники каждой последующей очереди имеют право на наследство, если нет наследников предшествующих очередей либо они отказались от наследства. Очередность наследования прописана в Гражданском кодексе РФ (ст. 1141). Существует 8 очередей наследования, и связаны они со степенью родства наследников и наследодателя [5, С. 167].

Открытие наследства представляет собой возникновение правоотношения наследственного характера. Основаниями (юридическими фактами), приводящими к этой процедуре, является объявление умершим и смерть гражданина.

Время открытия наследства представляет собой день кончины наследодателя или дату вступления в силу решения о признании гражданина умершим. В последнем случае, при объявлении о кончине человека, пропавшего без вести при наличии обстоятельств, представлявших угрозу для жизни или дающих основание к предположению о его гибели по несчастному случаю, судом может быть принято решение о признании днем смерти день его предположительной гибели [24, С. 38].

Открытие наследства предусматривает определение состава имеющегося наследственного имущества, сроков, в соответствии с которыми допускается предъявление претензий кредиторами, сроков отказа или принятия наследства, выдачи свидетельства, а также момента возникновения у наследников права собственности на имущество умершего или признанного таковым.

В рамках процедуры осуществляется также определение законодательства, на основании которого будет осуществляться вся процедура [8, С. 210].

При одновременной кончине лиц, которые выступают в качестве наследников относительно друг друга, открытие наследства осуществляется непосредственно после смерти каждого из них по отдельности.

Установленный факт кончины, так же как и день смерти, должен быть подтвержден свидетельством о смерти. Этот документ выдает орган ЗАГСа. В случае отказа указанного органа в регистрации смерти, этот факт в определенное время может устанавливаться в суде в рамках особого производства [7, С. 24].

Место открытия наследства является местом последнего постоянного проживания скончавшегося или признанного таковым или нахождения имущества скончавшегося или существенной части (в случае, если не установлено, где проживал умерший).

При этом устанавливается, каким именно законодательством (чьей страны) следует воспользоваться при проведении процедуры. Так, например, если открытие наследства гражданина, который скончался на территории России, будет производиться на территории Молдовы, то наследниками могут стать нетрудоспособные родственники. При этом по российскому законодательству указанные лица в процедуре не принимают участия [5, С. 167].

Таким образом, правильно установленное место, где происходит открытие наследственных правоотношений, имеет большое значение при решении различных процедурных вопросов.

Так, определяется, какая именно нотариальная контора будет вести процедуру. В установленном месте открытия наследственных правоотношений принимаются меры по охране имущества умершего или признанного таковым гражданина. Также кредиторы имеют возможность предъявлять свои претензии [24, С. 38].

В качестве места, где возникают наследственные правоотношения граждан, проживавших временно за пределами России и умерших или признанных таковыми там, является область их постоянного проживания до выезда за границу либо нахождения имеющегося наследственного имущества (или его существенной части) на территории России. Для граждан, проживавших за границей постоянно и умерших там, процедура осуществляется в стране проживания [8, С. 211].

Место возникновения наследственных правоотношений подтверждается специальной справкой ЖЭУ, местной администрации, уличного комитета либо справкой с работы, в которой указано последнее место проживания умершего или признанного таковым.

Эти же организации могут выдавать справки о местонахождении имущества либо существенной его части скончавшегося (в случае, если не установлено, где проживал гражданин). При невозможности предоставить ни ту, ни другую справку, нотариусу предоставляется вступившее в силу решение об установлении места возникновения наследственных взаимоотношений [5, С. 167].

Вывод: говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего необходимо отметить, что они делятся на три группы:

1) субъекты-наследодатели;

2) субъекты-наследники;

3) должностные лица, содействующие наследованию.

Неизбежным последствием смерти гражданина или объявления его умершим, является открытие его наследства, понимаемое как правовое состояние имущества, предполагающее его передачу иным субъектам права. С момента открытия, все имущество наследодателя, вместе с его обязанностями приобретает статус наследственной массы.

Датой его открытия считается дата смерти, дата вступления в силу решения суда об объявлении умершим или установленная таким решением предполагаемая дата гибели. Местом открытия по общему правилу считается последнее место проживания наследодателя.

ГЛАВА 2. ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Наследование по завещанию

Право наследования по завещанию предусматривает возможность принять или отказаться от него. Для совершения данных процедур необходимо соблюдать правила, утвержденные законодателем. Гражданский кодекс РФ регулирует наследственные правоотношения. Они складываются при получении наследственного имущества по завещанию и по закону [23, С. 93].

Соблюдение норм законодательства обеспечивает отсутствие проблем у наследника с объектами собственности, полученными от наследодателя.

Глава 62 ГК РФ посвящена наследованию по завещанию. В ней предусмотрены требования к данному документу, порядок его удостоверения и т.д. Законодатель довольно строго следит за выполнением данных правил. Их несоблюдение приводит к тому, что завещание считается недействительным. Если это произошло уже после смерти наследодателя, то наследование производится по закону [10, С. 60].

В главе 64 ГК РФ установлен порядок приобретения наследства, вступления в наследственные права. Данные нормы в общем виде справедливы как при наследовании по завещанию, так и по закону. Но необходимо учитывать те особенности, которые определяет законодатель. Помимо прочего, в ГК РФ утвержден порядок вступления в наследство при принятии отдельных видов имущества. К ним, например, относятся предприятия, права, связанные с участием в потребительском кооперативе, а также объекты, оборот которых ограничен [25, С. 35].

Завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая влечет возникновение прав и обязанностей после открытия наследства. Иными слова, это распоряжение относительно своего имущества, сделанное наследодателем на случай его смерти.

Статья 1119 ГК РФ утверждает принцип свободы завещания. Это значит, что наследодатель может свободно распоряжаться своим имуществом, завещать его любому лицу или нескольким лицам, лишать прав на наследство, не указывая причин, которые повлекли такое решение.

На основании статьи 1130 ГК РФ по собственному желанию наследодатель может изменять или прекращать действие завещания.

Единственное ограничение его прав связано с обязательной долей, которая присуждается отдельным наследникам по закону в соответствии со статьей 1149 ГК РФ [23, С. 94].

При оформлении завещания должна быть учтена его форма и содержание. Законодатель довольно четко излагает свои требования.

Завещание – сделка, которая должна быть совершена в строгой форме [7, С. 24].

Согласно нормам гражданского законодательства, оно должно отвечать следующим требованиям: быть составлено в письменной форме; быть нотариально удостоверено; быть собственноручно подписано завещателем [25, С. 36].

Итак, в первую очередь завещатель обязан выразить свою волю в письменной форме. В нем должно быть изложено распоряжение наследодателя относительно его имущества. Недостаточно просто написать завещание, чтобы оно было признано действительным. Нотариальное удостоверение воли завещателя – это одно из ключевых требований законодателя. Сделано это неспроста. Наследство будет открыто уже после смерти наследодателя, а это означает отсутствие возможности получить уточнения относительно тех или иных распоряжений. Собственноручная подпись ставится в присутствии нотариуса. Таким образом, наследодатель подтверждает свою волю. В том случае если поставить свою подпись он не может в силу объективных причин, они должны быть в обязательном порядке указаны в завещании [25, С. 36].

Статья 1118 ГК РФ определяет, что в рамках одного документа можно сделать распоряжение о судьбе наследственного имущества только одного гражданина. Несоблюдение этого требования приводит к признанию завещания недействительным.

В данном документе могут быть зафиксированы следующие положения: объекты завещания и наследники, которым они присуждаются; лишение прав на наследство; завещательный отказ; завещательное возложение обязанности совершить какое-либо действие или выполнить обязанность.

Завещание должно быть удостоверено.

Право на совершение этих действий имеют следующие лица: нотариус; должностное лицо исполнительного органа власти (в том случае, если в регионе отсутствует нотариус); в консульском учреждении, если завещатель находится за границей РФ [10, С. 61].

В отдельных случаях правом на осуществление нотариальных действий обладают иные лица, в соответствии с перечнем утвержденным гражданским законодательством РФ.

Чтобы удостоверить завещание, наследодатель должен лично явиться к нотариусу. Завещателю будут разъяснены его права и обязанности, в том числе требование об обязательной доле. Далее нотариус содействует в оформлении завещания либо проверяет содержание и законность уже готового документа, представленного завещателем. Затем завещание подписывается наследодателем лично или при участии рукоприкладчика – технического исполнителя завещания, который удостоверяет его за завещателя [25, С. 37].

Завещание от руки без нотариуса будет действительным, если оно написано в чрезвычайных обстоятельствах.

Право наследования по завещанию возникает у лица после открытия наследства. Для того чтобы получить имущество, оставленное наследодателем, необходимо принять его в порядке, утвержденном законодателем.

Наследники могут получить свидетельство о наследстве только после истечения 6 месяцев с момента открытия наследства. Данное правило объясняется тем, что законодатель дает возможность вступить в наследство в течение полугода [23, С. 94].

Обязательная доля – это та часть имущества, которая будет присуждена некоторым наследникам по закону вне зависимости от воли наследодателя, выраженной в завещании. Данное понятие утверждено в ГК РФ. Обязательная доля присуждается для того, чтобы материально защитить наименее обеспеченных наследников, которые не могут получать большие доходы в силу объективных причин [10, С. 62].

Итак, порядок вступления в наследство можно представить в следующем виде: передача заявления о выдаче свидетельства, а также документов, удостоверяющих личность и оригинал завещания; оплата государственной пошлины; передача квитанции об оплате государственной пошлины и получение свидетельства о наследстве (по истечении 6 месяцев с момента открытия наследства).

Законодатель ограничивает возможность принятия наследства 6 месяцами с момента его открытия. Данный период может быть восстановлен, если он пропущен по уважительным причинам. Такое решение вправе принять исключительно суд. Срок давности по наследственным делам, рассматриваемым независимым арбитром составляет 3 года [25, С. 38].

С заявлением о недействительности завещания могут выступать все родственники умершего. Особенно те, кто находится в первой категории лиц – наследники по закону. Их очередность обозначена в законодательстве. Они являются близкими родственниками умершего. Имущество делится между ними в порядке очередности. Наследники по завещанию. Эти лица необязательно должны состоять в родственных связях с завещателем, достаточно того, что он их упомянул в своем завещании. Но если, они считают, что в чем-то обделены, то могут подать в суд документальные свидетельства их правоты. Если же в завещании по какой-то причине не внесены лица первой категории, то они вправе претендовать на часть имущества, закрепленную за ними по закону. К таким гражданам относятся: дети умершего человека, если им нет 18 лет или они нетрудоспособные; супруга (супруг); родители; лица, находившиеся на содержании у покойного, при этом они могли проживать отдельно от него [23, С. 94].

Перечисленные лица могут оспаривать завещание, если они являются нетрудоспособными. Им должна полагаться часть их доли по закону, если нет возможности вернуть ее всю, то надо предоставить им хотя бы половину.

Его можно обжаловать частично или все целиком. Но только если заявленные требования не противоречат закону. В случае если признают недействительной лишь часть завещания, все оставшиеся в документе пункты будут считаться законными.

Процедура оспаривания состоит из нескольких этапов:

Подготовительного. Для его осуществления необходимо собрать пакет необходимых документов. Это могут быть официальные бумаги, подтверждающие родство претендентов на наследство и умершего и другие похожие бумаги. На этой стадии надо обратиться за медицинскими анализами и свидетельскими показаниями. В данной статье указано, что является местом открытия наследства является [10, С. 62].

Основного. Подается исковое заявление об оспаривании завещания. С ним надо обратиться в районный суд. Все предоставленные доказательства изымаются и рассматриваются. Иск должен подаваться не позднее установленных сроков. Они зависят от вида документа: оспоримым считается завещание, которое подлежало сомнению не позднее одного года с момента его открытия; ничтожным может признаваться документ, если со дня смерти завещателя не прошло трех лет [25, С. 39].

Итогового. На основании предоставленных документов суд выносит решение о законности завещания или его непризнании действительным. Если вердикт суда будет в пользу второго случая, тогда в силу вступить предыдущее завещание, а если такового не было, то наследование имущества будет проводиться в соответствии с очередностью по закону [23, С. 95].

Для того чтобы понять, как в действительности проводиться оспаривание завещания приведем несколько случаев:

№1 В завещании умерший включил пункт, по которому наследникам нельзя оспаривать его волю, выраженную в этом документе, иначе они могут лишиться оставленного им имущества. По закону такое условие недействительно, поэтому при необходимости можно подавать иск и требовать пересмотра части своего имущества [7, С. 24].

№2 В суде рассматривался иск от одной из дочерей умершей. Еще при жизни ее мать составила завещание, по которому свою квартиру оставляла своей старшей дочери. Но пока та была в отъезде, больной матери приносила продукты и оплачивала сиделку младшая ее дочь. В это время мать уже не ходила, и постоянно была на сильных обезболивающих препаратах. Младшая дочь со слов сиделки оказывала на свою больную мать моральное давление и заставила переписать жилье на свое имя, что та и сделала. При подаче в суд заявления об оспаривании завещания от старшей дочери, были рассмотрены все приведенные доказательства, в том числе свидетельские показания сиделки и было принято решение признать последнее завещание умершей недействительным [10, С. 62].

№3 А вот пример из судебного решения, по которому был отказ о признании завещания недействительным. Истец апеллировал тем, что официальный документ был подписан не его отцом, а сестрой, которая выступает главной наследницей. Но суд, ссылаясь на действующую на тот момент ст. 542 ГК РСФСР, признал иск неправомочным. Так как согласно ей, если завещатель в силу своих физических возможностей не мог собственноручно поставить подпись и попросил вместо него расписаться свою родственницу в присутствии нотариуса, то такое завещание является действительным и не подлежит оспариванию. Так как выявленное нарушение при оформлении завещания не влияет на волеизъявление умершего, тому были приведены свидетельские показания от близлежащих соседей [25, С. 40].

Как видим оспаривать завещание можно, надо только соблюдать сроки, правильно составить иск, найти доказательную базу и заручиться поддержкой соседей и родственников. А решение суда будет зависеть от адекватности заявленных прав и достоверности предоставленных документов [23, С. 95].

Вывод: завещание является односторонней сделкой, то есть представляет из себя условный договор, который заключается только по волеизъявлению конкретного лица. Данный документ предоставляет возможность наследования как родственникам, так и выбранным завещателем лицам. Стоит учитывать, что право на создание последнего распоряжения есть абсолютно у каждого человека, однако осуществление данной юридической процедуры не является обязанностью. Принятие наследства по завещанию регулируется законными актами. Согласно 1120 статье ГК РФ, «завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем».

2.2. Наследование по закону

Наследование по закону определяется как наследование при отсутствии завещания по определенным законом основаниям или как наследование вопреки завещанию, когда основания наследования возникают не в соответствии с завещанием, а по закону [15, С. 43]. Наследование по закону вопреки завещанию осуществляется, когда основания наследования по закону доминируют над основаниями наследования по завещанию. Например, когда у наследодателя имеются обязательные наследники имеющие право на обязательную долю в наследстве, а в завещании они тем или иным способом либо лишены наследства, либо причитающаяся им обязательная доля в наследстве уменьшена. В подобной ситуации закон защищает ущемленные завещателем права наследника по закону [4, С. 13]. 

Наследование по закону осуществляется в следующих ситуациях: если отсутствует завещание (наследодатель не составил или отменил завещание); если завещатель распорядился только частью наследственного имущества в завещании, наследование по закону в этом случае распространяется на ту часть имущества, которое не попало в завещание; если завещание признано недействительным (составление завещания и его оформление проводилось с нарушением требований закона); если признание завещания недействительным распространяется только на часть завещания, то соответственное завещаемое имущество наследуется по закону; если наследник по завещанию лишен наследства как недостойный, при том, что подназначение наследника на такой случай в завещании не оговаривалось; если наследники по завещанию не приняли завещания или отказались от него, при этом в завещании им опять-таки не подназначены другие наследники [4, С. 14]. 

Наследование по закону характеризуется в первую очередь определением круга наследников, которые могут при отсутствии завещания претендовать на право наследования по закону. Право наследования по закону имеют близкие родственники и члены семьи. Также к наследникам по закону относятся нетрудоспособные иждивенцы наследодателя [18, С. 65]. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя осуществляется в порядке наследования по закону. Право наследования по закону реализуется по определенным правилам, т.е. существует определенный порядок наследования по закону, порядок призвания наследников по закону к наследованию. Наследование может осуществляться в порядке наследования по закону или по завещанию. Вступает в силу порядок наследования по закону при отсутствии завещания. Если наследодатель в завещании распорядился не всем наследственным имуществом, то на оставшуюся, незавещанную часть наследства, также распространяется порядок наследования по закону [15, С. 44].

Порядок наследования по закону устанавливает очередность наследования по закону. Кроме этого порядок наследования по закону определяет размер доли каждого наследника и порядок наследования доли наследства, которую не принял наследник. Законом, на случай отсутствия завещания, определен круг лиц, имеющих право на наследство. Все эти лица (наследники по закону) законом, в зависимости от степени родства с наследодателем, поделены на очереди наследования (очереди наследников по закону).

Установленная законом очередность наследования определяет кто из наследников по закону (какая очередь наследников) призывается к наследованию. Очередность наследования определяется довольно простым правилом – лица, принадлежащие любой очереди наследников по закону, призываются к наследованию, если отсутствуют все наследники всех предшествующих очередей [18, С. 65].

Обычно призываются к наследованию наследники первой очереди по закону. Наследники второй очереди смогут наследовать, если нет ни одного наследника первой очереди. Наследники третьей очереди будут наследовать только в случае, когда отсутствуют все наследники первой и второй очереди и так далее [15, С. 44].

К первой категории относят пережившего супруга, детей и родителей наследодателя. Если есть все представители первой очереди, тогда они получат оставшееся от наследодателя имущество в равных долях. Однако если среди наследников первой очереди есть только одно лицо, то все наследство будет наследовать только оно, а наследники второй очереди к наследованию не призываются [4, С. 14].

Чтобы переживший супруг был признан наследником, брак должен быть зарегистрирован в официальном порядке в органах ЗАГСа. Не признаются наследниками первой категории гражданские мужья и жены, равно как и не может признаваться официальным церковный брак.

Если дети были рождены вне брака, то они все равно признаются наследниками, главное условие – наследодатель должен быть записан отцом/матерью детей. Однако если дети были рождены в неофициальном браке и запись об отце в свидетельстве отсутствует, тогда дети смогут быть наследниками лишь после смерти матери или же отцовство должно устанавливаться в судебной инстанции. Еще одна важнейшая оговорка – после развода в течение 300 дней отцом ребенка признают бывшего мужа, если не было доказано иное [7, С. 24].

В отличие от родителей лишенных родительских прав, дети, у которых родители были лишены прав, имеют полномочия становиться наследниками.

Кроме этого, дети считаются наследниками 1-й очереди:

  • при объявлении брачных отношений недействительными. Аннулирование брака не влияет на права детей;
  • усыновленные дети имеют такие же права на принятие наследства после отца/матери, как и биологические [15, С. 45].

Что касается родителей, то они считаются наследниками первой категории, как после родных, так и после усыновленных детей. При лишении родительских прав мать и отец могут быть наследниками после ребенка, только в случае, если до открытия наследства, решение о лишении полномочий на ребенка было отменено.

Когда полностью отсутствуют претенденты в первой очереди, призывают к получению наследства второю очередь, куда входят:

  • братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные);
  • дедушки и бабушки;
  • племянники и племянницы (при условии, что отсутствуют в живых братья или сестры наследодателя). Такое наследования называется правом представления [18, С. 66].

Претендентами признаются братья и сестры, которые имеют обоих или одного совместного родителя. А вот сводные братья и сестры (не имеют общих родителей) наследниками не считаются. Не входят во вторую группу и двоюродные сестры и братья, однако допускается получение ими наследства по праву представления, если к наследованию призваны претенденты третьей очереди [4, С. 15].

Третья группа наследников – полнородные/неполнородные дяди и тети (то есть братья и сестры родителей наследодателя). Кузины и кузены наследодателя могут получить наследство только по праву представления в случае смерти их родителей.

Стать собственниками имущества наследодателя эта категория лиц может лишь при таких условиях:

  1. Отсутствуют наследники из первой и второй ступени;
  2. Наследники предыдущих очередей принудительно утратили наследство или самостоятельно подали отказ от вступления в наследство;
  3. При отказе наследников 1-й или 2-й категории в пользу наследников третьей очереди [18, С. 67].

Если в предыдущих категориях родственников не осталось, наследовать имущество будут лица из четвертой, пятой, шестой или седьмой очереди. Степень родства определяют в зависимости от числа рождений между родственниками. При этом сюда не включается рождение самого наследодателя. Так, к последующим очередям относят:

  • наследники четвертой степени – прабабушки и прадедушки;
  • пятая – дети племянников и двоюродные дедушка и бабушка;
  • шестая — дети двоюродных братьев и сестер, дети двоюродных бабушек и дедушек, а также дети двоюродных внуков.

К самой крайней степени очередности (седьмая очередность) относят пасынков, падчериц, мачеху и отчима [15, С. 45].

Закон считает наследников предшествующих очередей отсутствующими в следующих случаях: наследников по закону нет (и не было) физически; в установленный законом срок наследования никто не принял наследства; наследники по закону отказались от наследства, при этом отказ от наследства не оформлен ими в пользу других наследников; наследники по закону умерли, а наследников, имеющих право на долю каждого умершего в наследстве нет ни по праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии; наследники не имеют права наследовать – лишены права наследовать либо судом как недостойные, либо наследодателем в завещании [4, С. 15].

Особо определен порядок наследования и очередность наследования по закону относительно нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, имеющих права обязательных наследников. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (обязательные наследники) призываются к наследованию в любом случае. Право на обязательную долю в наследстве реализуется независимо от того, какая очередь наследников призывается к наследованию.

Призванные к наследованию наследники по закону между собой равны и вся наследуемая по закону собственность переходит к наследникам в равных долях. Если один из наследников отказался от наследства, не указав в пользу кого, то его доля наследства наследуется остальными призванными наследниками. Приращение наследственных долей оставшихся наследников за счет доли отказавшегося наследника происходит поровну [15, С. 46].

При этом наследники, например, по праву представления наследуют не на равных с остальными наследниками. Право представления в наследстве, независимо от количества представляющих наследников, позволяет им наследовать на всех только долю умершего наследника, кого они представляют.

Претендовать на обязательную часть при наследовании имеют право нетрудоспособные родственники умершего (родители и второй супруг) либо иные нетрудоспособные граждане (не имеет значение родство), что были на содержании гражданина [18, С. 67].

Право на обязательную долю на основании ст. 1149 ГК появляется, если человек составил завещание. При этом обязательная доля передается в размере не меньше половины доли, которая бы назначалось ему в случае проведения наследования по закону, даже если доли иных наследников таким образом уменьшаться [4, С. 16].

В тоже время в ч.4 указанной статьи упоминается про случаи, когда претенденту на обязательную долю может быть отказано в ней. Так, если передача обязательной доли приведет к тому, что наследник по завещанию ничего не получит, тогда в передаче доли иждивенцу или нетрудоспособному родственнику может быть отказано. В частности, если претендент на обязательную долю не пользовался имуществом наследодателя при его жизни, а наследник по завещанию пользовался (например, проживал в доме наследодателя, пользовался его музыкальными инструментами и т.д.), то суд может отказать в передаче имущества иждивенцу или уменьшить его долю [18, С. 67].

Как уже указывалось, усыновленные дети имеют равные полномочия, как и родные дочери и сыновья. Приемные дети – наследники первой очереди после своих приемных родителей. Однако по поводу своих биологических родителей и других родственников по происхождению (например, сестер/братьев и т.д.) они не имеют таких же прав. Тоже касается и родных отца и матери усыновленного ребенка: они не наследуют после своих детей, которых усыновили. Но в данном правиле есть пару исключений:

  • усыновленные дети поддерживали отношения со своими биологическими родственниками и это факт в судебном порядке установлен;
  • другие кровные родственники тоже могут стать наследниками усыновленного, если они поддерживали с ними отношения. Но в таком случае тоже понадобится решение суда [4, С. 16].

Право представления возникает при смерти наследника, в такой ситуации право на получение недвижимости и вещей переходит к его потомкам. Но данная норма не работает, если наследник скончался вместе с наследодателем в один день или он умер еще до открытия наследства.

Если у умершего гражданина осталось имущество, которое было нажито в браке, то переживший его супруг имеет законное право на свою долю в общем имуществе. Следовательно, часть недвижимости (иных вещей) пережившего супруга в наследственную массу не входит.

Например: после смерти отца имеется дом, претенденты – жена, сын, дочь. Дом был приобретен в период брака. Таким образом, ½ дома принадлежит жене, а оставшаяся часть — делится между женой, дочерью и сыном [15, С. 47].

Не применяются правила об очередности принятия наследства, если претендент на наследство признан в судебном порядке недостойным наследником. Недобросовестным наследником гражданина могут признать в ситуации, когда наследник совершил противоправные действия в отношении наследодателя или иных наследников. Такие действия могут выражаться в уголовном преступлении (убийство, доведение до самоубийства, телесные повреждения и т.д.) или в попытках повлиять на волю наследодателя (обман, злоупотребление доверием и другие действия) [7, С. 24].

Если имеется судебное решение, которое свидетельствует о недостойности наследника, он отстраняется от процедуры наследования, а имущество умершего разделят между оставшимися наследниками.

Наследник также в добровольном порядке имеет полномочия отказаться от наследования. Для этого стоит написать отказное заявление и подать его нотариусу, причем даже можно отказаться от имущества в пользу одного или нескольких человек. При добровольном отклонении наследства (ели отказ без указаний в чью пользу), имущество распределяется между имеющимися наследниками. А если в очереди, где был отказавшийся наследник, больше нет претендентов, к наследованию призывают последующую очередь [15, С. 47].

Если все родственники отказались от объектов наследства, они отстранены от наследования либо не дожили до этого времени, наследственное имущество передается сельскому/городскому поселению или муниципальному району, а само такое имущество считается выморочным.

Срок для принятия наследства начинает свой отсчет с того момента, когда было открыто завещание или после того, как было выслушано судебное решение. Если во время судебного разбирательства был установлен факт смерти завещателя, то судья определяет строгие временные рамки, в течение которых решение суда вступает в свою законную силу [4, С. 17].

Согласно закону четко прописан период вступления в наследство и он не должен превышать 6 месяцев. Наступает оно на следующий день в момента открытия завещания или смерти наследодателя. Если случилось так, что указанное время истекло, а наследник так и не заявил о своих правах, то имущество становится собственностью государства [18, С. 68].

Закон также предполагает возможность вступления в права наследования ранее, чем указное время. Но это выполнимо только в случае, когда имеют место неопровержимые доказательные данные о том, что других наследников больше нет.

Пока имущество не было отдано в законное право наследника, над ним осуществляет контроль закрепленный нотариус. В его обязанности входит следить за сохранностью имущества, обеспечивать его переход к владельцу [18, С. 68].

Если пропущен указный 6-и месячный срок вступления в наследство, то получить его еще есть возможность вернуть упущенное время. Для этого стоит обратиться в суд с простой о том, чтобы право на наследство было восстановлено. Здесь требуется написать заявление, где будет указана причина, согласно которой вы не смогли уложиться в отмеренное для вас время. Уважительной может считаться такая причина: серьезный недуг; призыв на общеобязательную военную службу; длительная командировка. Важно так же знать, что является местом открытия наследства, без данной информации ни одно наследственное дело не открывается. Кроме этого, подобного рода заявление должно содержать степень родства с завещателем, наличие других претендентов на имущество [15, С. 48].

Но восстановить опущенное время можно попробовать без обращения в суд. Для этого стоит получить согласие всех субъектов, которые вступили в права наследования, перераспределения долей. Если их ответ будет положительный, то нотариус просто переоформит необходимую документацию.

Оспорить наследство в суде способен не каждый желающий. Как правило, оспариванию подлежат не только наследственные свидетельства. Также истцы требуют признать недействительным право собственности на полученное в наследство имущество и подают иск на восстановления времени принятия наследства [4, С. 17].

Первым делом создается вопрос относительно того, в какой суд предстоит обращаться. Так как дело предстоит с имуществом, то это может быть районный суд, к которому будет относиться завещанный земельный участок или квартира. Порой вполне достаточно обратиться по месту собственной прописки. Помочь в этом вопросе сможет только юрист. В данном случае процедура вполне стандартная. Судья должен рассмотреть иск, все требования, доказательную базу. Если заявитель все выполнил верно, то дело будет выполнено в его пользу [15, С. 48].

Вывод: Таким образом, несмотря на всю кажущуюся сложность системы наследственной очередности, если внимательно разобраться в этом вопросе, можно сделать вывод: она довольно проста. Конечно же, во всех нюансах и тонкостях процесса призвания к наследству должен разбираться нотариус, который будет вести наследственное дело. Именно он и должен призывать к распределению имущества все очереди наследования по закону. РБ (Беларусь), так же как и РФ, и другие страны СНГ, в этом вопросе проявляют единодушие, поэтому законодательство, регулирующее наследственное право, у бывших стран советского лагеря весьма сходное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении следует сделать следующие выводы, что наследование есть переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального (общего) правопреемства.

Законодательство РФ предусматривает две формы перехода наследства от наследодателя к наследникам: наследование по закону и по завещанию.

В ст. 1111 Гражданского кодекса РФ говорится, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Таким образом, наследование по закону имеет восполнительный, резервный характер.

При наличии правильно составленного завещания, указанное в нем имущество переходит к лицам, выбранным по воли завещателя.

Наследование по закону имеет место, если:

- наследодатель не оставил завещания (либо завещание было признанно недействительным в судебном порядке);

- наследодатель завещал только часть имущества или определенная часть завещания признана недействительной. Тогда не охваченная завещанием часть имущества или часть наследства, в отношении которой завещательное распоряжение признано недействительным, переходят в порядке наследования по закону;

- завещание исчерпывается указанием лишить наследства кого-либо из наследников;

- наследник по завещанию умер раньше заявителя, либо юридическое лицо – наследник по завещанию, ликвидировано;

- наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его, либо был признан недостойным наследником.

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определяется, с учетом брачных, родственных отношений, наличия иждивения и иных обстоятельств.

В соответствии Гражданским кодексом РФ лица, претендующие на наследство, разделяются по степени родства с наследодателем на группы – очереди наследования.

Наследование по праву представления означает, что в случае, если наследник, который мог бы наследовать по закону, умирает до открытия наследства, то причитающаяся ему доля передается его детям и делится между ними поровну. Потомки наследника, признанные недостойными наследниками, утрачивают право наследования.

Недостойными наследниками являются лица, которые своими противоправными действиями способствовали получению или увеличению своей доли (содействовали смерти наследодателя или кого-либо из наследников).

В соответствии со ст. 1117 Гражданского кодекса РФ недостойные наследники теряют право на получение наследства.

Право наследования у наследников по завещанию возникает в соответствии с волей завещателя, которая в основном и определяет порядок распределения имущества наследодателя между ними. В отличие от наследования по закону, это могут быть и неродные люди, юридические лица или государство.

Кроме того, в завещании может быть указана, какая доля достанется каждому наследнику, подназначен наследник на случай, если с назначенным в завещании наследником или наследником по закону что-то случится или он откажется от наследства. Завещатель может совершить завещательный отказ, назначить исполнителя завещания и его вознаграждение, может лишить наследства кого-либо или всех наследников по закону.

Право наследования по завещанию доминирует над правом наследования по закону за одним исключением – независимо от воли завещателя часть наследства получают обязательные наследники.

Основным принципом наследования по законодательству РФ является принцип свободы завещания. Однако, независимо от содержания завещания, часть наследственного имущества, так называемая обязательная доля, переходит к обязательным наследникам. Обязательным наследникам полагается обязательная доля в наследстве, даже если в завещании они не упоминаются или завещатель отказал в праве наследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
  2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) // Российская газета, N 49, 13.03.1993.
  3. Гаврилов В.Н. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию по российскому и зарубежному законодательству / В.Н. Гаврилов // Наследственное право, 2014. - № 2. - С. 13-16.
  4. Гаджиалиева Н.Ш. Право наследования как правовая категория: понятие, юридическая природа / Н.Ш. Гаджиалиева // Вестник Дагестанского государственного университета, 2014. - № 2. - С. 165-168.
  5. Демидова Г.С. Комментарий отдельных положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» / Г.С. Демидова, Е.А. Лисицына // Цивилист, 2015. - № 4. - С. 15-19.
  6. Димитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве / М.А. Димитриев // Юрист, 2015. - № 8. - С. 22-26.
  7. Дудapeв A.B. Особенности наследования в условиях федеративного государства: теоретико-правовой аспект / A.B. Дудapeв, A.A. Xaмидуллинa // Образование и право, 2014. - № 2. - С. 207-211.
  8. Дудаpeв A.B. Теоретические основы наследования: особенности формирования концептуальных положений / A.B. Дудаpeв, A.A. Xaмидуллинa // Образование и право, 2014. - № 1. - С. 105-108.
  9. Запорожцев А.Г. Проблемы права на наследование в современном российском обществе / А.Г. Запорожцев // Вестник Поволжской академии государственной службы, 2014. - № 2. - С. 59-64.
  10. Запорожцев А.Г. Механизм реализации конституционного права человека на наследование / А.Г. Запорожцев // Пробелы в российском законодательстве, 2014. - № 3. - С. 35-37.
  11. Запорожцев А.Г. Гарантии реализации конституционного права наследования на современном этапе / А.Г. Запорожцев // Сборники конференций НИЦ Социосфера, 2014. - № 26. - С. 40-43.
  12. Копеина С.А. Коллизионное регулирование наследования по закону в России и государствах - участниках СНГ / С.А. Копеина // Бюллетень нотариальной практики, 2015. - № 1. - С. 10-12.
  13. Кострова Н.М. К вопросу о понятии конституционного права наследования / Н.М. Кострова, Н.Ш. Гаджиалиева // Юридический вестник ДГУ, 2014. - № 3. - С. 12-15.
  14. Монахов А.Б. Отдельные вопросы наследования по закону и судебная практика / А.Б. Монахов // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2015. - № 9. - С. 43-49.
  15. Рассказова Н.Ю. Анализ отдельных положений Постановления Пленума Верховного Суда по вопросам наследования / Н.Ю. Рассказова // Московский юрист. 2015. - № 3. - С. 29-44.
  16. Рассолов М.М. Гражданское право. ред. М.М. Рассолов, П.В. Алексий, А.Н. Кузбагаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2013 - 911 с.
  17. Ростовцева Н.В. Наследование по закону: доктрина и практика / Н.В. Ростовцева // Московский юрист, 2015. - № 3. - С. 65-72.
  18. Смирнова Ю.В. Гражданско-правовые гарантии права наследования / Ю.В. Смирнова // Нотариус, 2015. - № 4. - С. 28-33.
  19. Степанов С.А. Гражданское право. Под общ. ред. С.А. Степанова. - М.: 2014. – 712 с.
  20. Хамидуллина А.А. Проблемы совершенствования статуса института наследования в российском законодательстве / А.А. Хамидуллина // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата, 2013. - № 2. - С. 86-90.
  21. Фоков А.П. О судебной практике по делам о наследовании / А.П. Фоков // Российский судья, 2015. - № 9. - С. 2-5.
  22. Шукшина Ж.А. Особенности института права наследования / Ж.А. Шукшина // Современное право, 2014. - № 10. - С. 92-96.
  23. Шукшина Ж.А. Характеристика права наследования / Ж.А. Шукшина // Нотариус, 2014. - № 5. - С. 35-39.
  24. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию / Э.Б. Эйдинова // Бюллетень нотариальной практики, 2014. - № 2. - С. 28-47.