Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования (общественные отношения, возникающие в связи с наследованием по завещанию и по закону)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Право наследования является одним из центральных институтов всех правовых систем современности, что свидетельствует о его важности в сфере обеспечения прав и законных интересов не только определенных лиц, но и общества в целом. Посредством наследования имущественные права и обязанности, а также некоторые личные неимущественные права переходят к наследникам, чем сохраняется неразрывная связь между поколениями людей, укрепляя их частную собственность, что в настоящее время приобретает особую значимость, поскольку институт наследования, в том числе, способствует стабилизации и развитию гражданского оборота. В связи с тем, что любой человек может стать наследником и/или наследодателем, то институт наследования, бесспорно, имеет большое значение и актуальность.

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Как и все подотрасли и отрасли права оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. В наследственном праве используется метод универсального правопреемства на базе общеотраслевого метода юридического равенства сторон. Что же касается предмета наследственного права, то его составляют отношения, опосредующие переход имущества умершего лица к его наследникам.

Значение наследования в жизни общества очень велико. Допустим, что права и обязанности умершего гражданина по наследству не передаются, т.е. «умирают» вместе с ним. Трудно даже представить себе какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых умерший был при жизни. Прежде всего, это неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему людей, не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы к кому обратится за удовлетворением своих претензий. Отказ от наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как ему поступить с накопленным имуществом.

Выход для обеспечения преемственности может быть и был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось искать бы обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец, отказ от наследования противоречит самой природе собственности и праву собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право - ведь наступление смерти неизбежно.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества, должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и других благах перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то воле закона, к близким ему людям.

Цель курсовой работы - изучение и анализ проблем связанных с наследственным правом, раскрытие сущности вопросов наседование по завещанию и по закону, выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями, а также рассмотрение коллизионных вопросов в этой области.

Задачи курсовой работы: изучение основных понятий наследственного права, детальное рассмотрение вопроса об основаниях и принципах наследования, принятия наследства и отказа от него.

Объектом наследования являются общественные отношения, возникающие в связи с наследованием по завещанию и по закону.

Предмет исследования - норма права, регулирующие данное отношение.

Теоретической базой выполнения данной работы послужили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, труды известных российских цивилистов, изучавших гражданское и наследственное право, в том числе таких ученых, как К.Н. Анненкова, Б.С. Антимонова, М.Ю. Барщевского, А.И. Барышева, Н.И. Бондарева, В.Н. Гаврилова, А.Г. Гойхбарга, М.В. Гордона, К.А. Граве, В.К. Дроникова, B.JI. О.С. Иоффе, Я.А. Канторовича, Г.Ф. Шершеневича, Э.Б. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко и другие.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Нормы наследственного права содержатся в третьей части Гражданского кодекса РФ. В статье 1110 ГК РФ установлено, что «имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из Кодекса не вытекает иное». Для универсального правопреемства определяющим является то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое.

Понятия наследственного права: наследство, время открытия наследства, место открытия наследства, лица, которые могут призываться к наследованию, недостойные наследники и др.

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство. Согласно ч.1 ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Вместе с тем, согласно частям 2 и 3 той же статьи, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, вчастности: право на алименты; право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина; права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается; личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследство понимается как некое единство, в состав которого входят принадлежавшие умершему гражданину права и его долги. Таким образом, можно говорить, что наследство складывается из двух элементов. Во-первых, актива, охватывающего совокупность прав, носителем которых являлся наследодатель - вещных нрав, и, во-вторых, обязательственных требований - пассива, охватывающего совокупность обязанностей.

Согласно статье 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Под времянем открытия наследства понимается возникновение наследственных отношений, обусловленное наличием установленного законом юридического факта, с которым закон связывает возникновение указанных отношений. Таким юридическим фактом является смерть гражданина. К смерти приравнивается объявление в установленном порядке гражданина умершим.

С местом открытия наследства связано, во-первых, решение вопроса о национальном законодательстве, подлежащем применению к отношениям по наследованию, во-вторых, определение нотариуса или уполномоченного лица на выдачу свидетельства о праве на наследство к которому следует обратится наследникам.

В соответствии со статьей 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами России, однако после его смерти на территории России осталось принадлежащее ему имущество, то место открытия наследства определяется по месту нахождения наследственного имущества. Если оно находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Рассмотрим круг лиц, которые могут призываться к наследству. Наследовать по закону могут следующие субъекты гражданского права: гражданин и Российская Федерация, причем Российская Федерация является наследником по закону только выморочного имущества.

В наследственном праве не существует каких-либо ограничений права гражданина стать наследником в зависимости от пола, возраста, состояния физического или душевного здоровья, от расы, национальности, вероисповедания; не требуется и наступления дееспособности наследника. Согласно части 1 п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться граждане, юридические лица, Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Определяя круг наследников, нельзя обойти вниманием вопрос о лицах, которые не могут быть наследниками. ГК РСФСР 1964 г. (ч.1 ст. 531) закрепил, что не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследству, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Часть третья ГК РФ (ст. 1117) расширяет круг недостойных наследников, считая недостойными граждан, чьи действия привели к призванию к наследованию других лиц либо к увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Такие действия должны быть установлены в судебном порядке и совершены умышленно.

Теперь рассмотрим кто же является самим наследодателем. Наследодателем признается только физическое лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство (при наследовании по завещанию - завещатель).

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание - это односторонняя сделка, которая совершается лицом, желающим распорядиться своим имуществом на случай смерти, завещатель в момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен в полном объеме. Несовершеннолетние лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ) или признаны эмансипированными (ст. 27 ГК РФ), могут составить завещание на общих основаниях.

Лица, частично или ограниченно дееспособные, завещательной дееспособностью не обладают.

Существенной новацией являются нормы о присутствии и некоторых случаях свидетелей при составлении, подписании, удостоверении или передаче нотариусу завещания. Присутствие свидетелей при совершении указанных действий может быть обязательным и факультативным. В Гражданском кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень лиц, которые в указанных случаях не могут выступать в качестве свидетелей (это нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в чью пользу составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные и др).

Рассмотрим, как же происходит приобретение наследства.

Существуют определенные способы принятия наследства. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ, признается, что пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю денежные средства.

Акт принятия наследства носит универсальный характер. Он распространяется на все наследственное имущество (на все наследство), в чем бы таковое ни выражалось и где бы оно ни находилось. Если наследство находится в разных местах, то, принимая наследство по месту его открытия, наследник тем самым принимает наследство и во всех других местах. Принимая наследство, наследник может и не подозревать, что именно входит в состав наследства.

Акт принятия наследства носит безоговорочный характер. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Наследство может быть принято только целиком, нельзя принять лишь часть наследства. Разумеется речь идет о принятии наследником той наследственной доли, которая ему причитается.

2. ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

ГК РФ выделяет два основания наследования - завещание и закон. При этом, определяющим является то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Гражданское законодательство определяет случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части возможно не только при отсутствии завещания, но в ряде случаев и при его наличии, когда:

1) суд признал завещание недействительным полностью или частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой завещание признано недействительным;

2) если завещана только часть имущества, она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам но закону. В таком случае имеет место одновременное наследование как по завещанию, так и по закону. При этом, если наследник по завещанию входит в круг наследников по закону, он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;

3) смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

4) наследник по завещанию не принял наследство;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;

6) когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный.

Основные принципы наследования, т.е. основные начала, руководящие идеи наследования, заключаются в следующем:

1) основанием открытия наследства признается смерть лица;

2) время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя;

3) место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества;

4) наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти;

5) в законодательстве установлен круг лиц, которые могут призываться к наследованию;

6) в законодательстве установлен круг лиц, которые не могут призываться к наследованию.

2.1 Наследование по завещанию

2.1.1 Понятие и юридические свойства завещания

Юридической литературе термин «завещание» не имеет однозначного восприятия. С одной стороны - практической - под ним следует понимать документ, в котором наследодатель сделал определенные распоряжения, а с другой - теоретико-правовой - завещание является юридическим фактом (конкретное жизненное обстоятельство) в виде юридического акта (действия), наличие которого опосредует после смерти наследодателя возникновение наследственных правоотношений.

Под завещанием следует понимать юридически значимые действия физического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти.

Юридическая характеристика завещания:

1) относится к юридическим фактам категории односторонних сделок, т.е. случаев, когда для возникновения правоотношения достаточно волеизъявления одно лица, в нашем варианте - наследодателя;

2) носит характер срочной сделки под отлагательным условием. Возможность вступления в права наследования обусловлена наступлением конкретного обстоятельства - смертью наследодателя, без этого события факт составления завещания не будет иметь никакого юридического значения;

3) обладает свойством фидуциарности, т.е. может выполняться только лично. В данном случае имеется в виду, что составление завещания не допускает использования института представительства (ни законного, ни договорного);

4) требует наличия у завещателя полной дееспособности. Лицо должно либо достичь совершеннолетия (18-летия), либо состоять в браке до достижения данного возраста, либо быть эмансипированным, а также не быть признанным судом полностью недееспособным или ограниченно дееспособным. В юридической литературе вопрос о лишении возможности несовершеннолетних от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособных совершать завещание является остро дискуссионным, поскольку согласно нормам гражданского законодательства данные лица наделены рядом правовых возможностей, позволяющих им реализовывать достаточный комплекс имущественных прав (например, права несовершеннолетнего от 14 до 18 лет распоряжаться собственным заработком);

5) совершается без участия третьих лиц (принцип раздельности составления завещания). В практике встречаются случаи, когда лица, владеющие имуществом на праве общей собственности (например, супруги), желают составить совместное завещание, однако указанное обстоятельство признается законом недопустимым;

6) при составлении завещания законодательство не требует подтверждения права собственности на объекты гражданских прав, которые будут переходить в порядке наследования. Тем самым законодатель попытался максимально упростить процедуру реализации права оставить распоряжения на случай своей смерти без дополнительных организационно-технических формальностей;

7) при совершении завещания допускается возможность распоряжения пока еще не имеющимися у наследодателя в наличии имущественными и неимущественными правами. Предполагается, что указанные блага могут возникнуть в будущем, а потому закон, максимально либерально подходя к решению данного вопроса, не запрещает конкретно указать виды имущества, которые завещает наследодатель, хотя у него их нет в наличии;

8) в отношении возможности составления завещания действует принцип его свободы. Он имеет наиболее серьезное значение в рамках правового регулирования данного института наследственного права, поэтому исследуем его более детально.

Основные положения принципа свободы завещания.

1. Действие данного принципа проявляется прежде всего в том, что действующее законодательство предоставляет право выбора наследодателю в возможности самого факта составления либо несоставления завещания. Обязательности оставления прижизненных распоряжений относительно прав и обязанностей лица законом не предусмотрено.

2. Наследодатель имеет право завещать принадлежащие ему материальные и нематериальные блага любым лицам. В качестве наследников по завещанию могут выступать различные физические лица (в том числе необязательно супруг и родственники), юридические лица, публично-правовые образования, международные организации.

3. При составлении завещания в пользу нескольких наследников наследодатель вправе определить для них любые по объему наследственные доли, завещать конкретные виды имущества либо их часть.

4. В рамках действия принципа свободы завещания наследодатель имеет право лишить одного, нескольких или всех наследников по закону их права на наследство. Кроме того, у него имеется возможность ограничить их потенциальную долю в наследстве. Исключением является законодательное положение об обязательном наследовании, согласно которому определенные лица (в основном близкие родственники наследодателя) независимо от содержания завещания, лишающего либо ограничивающего их наследственные права, имеют возможность получить часть наследственного имущества.

5. Наследодатель вправе оставить завещательные распоряжения, касающиеся определенных обстоятельств, наличие которых делает возможным вступление наследника в права наследования либо обязывает после такого вступления осуществить определенные действия (например, распоряжение о порядке проведения похорон; подназначение одному наследнику другого; обязанность обеспечить проживание в перешедшей по наследству квартире кого-либо из лиц, названных наследодателем, и др.).

6. При составлении завещания наследодатель вправе определить условия, в зависимости от наличия или отсутствия которых наследник имеет право приобрести наследство (вступление наследника ко дню открытия наследства в брак либо, наоборот, отсутствие такового и др.). Теорией наследственного права выработаны критерии, которым должны отвечать условия вступления в права наследования: правомерность; выполнимость; соответствие моральным принципам общества. При несоответствии условий указанным критериям они могут по решению суда быть признаны несуществующими.

7. Проявлением принципа свободы завещания также является возможность в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание путем его полной отмены, замены наследников либо частичных корректив, связанных с перераспределением прав и обязанностей наследников.

8. У наследодателя существует возможность составления нескольких завещаний, каждое из которых может как противоречить, так и не противоречить ранее составленным. При наличии противоречий в нескольких завещаниях действительным считается то, которое составлено позже. При отсутствии противоречий все они считаются юридически значимыми и применяются самостоятельно, в этом находит свое выражение принцип сопоставимости нескольких завещаний.

9. При составлении завещания наследодатель не обязан распределять между наследниками все принадлежащее ему имущество, он имеет право отдать распоряжения относительно одной или нескольких вещей, а оставшаяся часть имущества, соответственно, будет наследоваться по закону.

10. Составление завещания не обязательно должно сопровождаться разглашением его содержания третьим лицам, в том числе и тем, которые являются наследниками, - в этом частично находит свое проявление принцип тайны завещательных распоряжений.

2.1.2 Недействительность завещаний

В жизни достаточно часто встречаются ситуации, когда завещание, составленное на первый взгляд по всем правилам действующего законодательства, имеет определенные недостатки, наличие которых может повлечь самые серьезные последствия для его дальнейшей судьбы: либо в силу прямого указания закона, либо на основании решения суда такое завещание не будет иметь юридического значения, а значит, содержащиеся в нем распоряжения наследодателя не будут реализованы. В этой связи представляется весьма актуальным остановиться на анализе таких проблем, которые получили наименование института недействительности завещания.

Недействительность завещания - признанное законом либо решением суда аннулирование завещания и всех либо отдельных содержащихся в нем распоряжений о переходе прав и обязанностей наследодателя к его наследникам.

Недействительным завещание может стать только при наличии предусмотренных в законодательстве оснований, т.е. юридических фактов, служащих предпосылками аннулирования завещания. С учетом того, что совершение завещания является односторонней сделкой, на него в полном объеме распространяют свое влияние те основания, которые предусмотрены ГК РФ для недействительности сделок. В теории гражданского права они получили наименование пороков сделки.

Основания недействительности завещания:

I. Пороки в содержании завещания.

Указанный вид пороков в общем означает несоответствие его положений действующему законодательству.

II. Пороки в форме завещания.

Данное основание предполагает наличие при оформлении завещания определенных погрешностей, связанных с несоблюдением соответствующей процедуры.

III. Пороки в субъектном составе завещания (личности наследодателя).

В этом случае подразумевается, что наследодатель, с точки зрения законодателя, не имел права на составление завещания, но тем не менее указанное действие было им осуществлено.

IV. Пороки в воле и волеизъявлении наследодателя при составлении завещания.

Этот вид оснований предполагает наличие обстоятельств, которые дают возможность прийти к выводу, что при совершении завещания отсутствовала свобода формирования желания наследодателя оформить его либо такое желание возникло под влиянием факторов, которые ввели его в заблуждение относительно правовых последствий своих действий.

В зависимости от степени серьезности и значимости пороков в законодательстве выделяют два вида недействительных завещаний.

I. Абсолютно недействительные (ничтожные) завещания. При совершении указанного вида завещания нормы действующего законодательства были нарушены весьма серьезным образом.

II. Относительно недействительные (оспоримые) завещания. В данной ситуации степень серьезности порока при совершении завещания не столь велика, поэтому законодатель предполагает возможным признание его недействительным исключительно на основании решения суда.

В свою очередь, каждый из видов недействительных завещаний подразделяется на определенные разновидности в зависимости от того обстоятельства, в силу которого они признаны не соответствующими требованиям законодательства.

Виды абсолютно недействительных (ничтожных) завещаний.

1) не соответствующие требованиям закона (общая норма). В случае наличия в завещании каких-либо положений, прямо противоречащих ГК РФ, оно не будет иметь юридического значения (например, наследодатель, заблуждаясь, ошибочно распорядился не принадлежащим ему имуществом, считая, что имеет на него право собственности, например личной собственностью супруга, которая была приобретена последним в браке в порядке дарения);

2) притворное завещание, т.е. завещание, которое совершено с целью прикрыть другую сделку. Как правило, такие завещания оформляются в силу незнания гражданами закона либо желания обойти его (в частности, наиболее распространенными ситуациями являются желание двух лиц (наследодателя-заемщика и наследника-заимодавца) прекратить в будущем договор займа либо составлением завещания подменить договор пожизненного содержания с иждивением). К сделке, которую стороны имели в виду, с учетом ее существа и порядка оформления применяются соответствующие правила (например, положения ГК РФ о договоре займа);

3) завещание, составленное с существенными нарушениями порядка его оформления:

а) не удостоверенное уполномоченным должностным лицом (нотариусом и др.);

б) не собственноручное написание и подписание закрытого и чрезвычайного завещания;

в) отсутствие при удостоверении завещания свидетеля, когда его наличие является обязательным, и др.

4) завещание, совершенное полностью недееспособным лицом, т.е. наследодателем, который в установленном законом порядке по заявлению заинтересованных лиц ввиду психического заболевания, которое делает невозможным осознание им характера своих действий (например, шизофрения) либо руководство ими (например, клептомания - болезненная тяга к совершению краж), признан судом полностью недееспособным. Такие лица не имеют права совершать никаких гражданско-правовых сделок;

5) завещание, совершенное несовершеннолетним лицом. Лица от 6 до 14, за рядом исключений (например, совершение мелких бытовых сделок), признаются не имеющими дееспособности. Лица от 14 до 18 лет обладают значительным объемом дееспособности (распоряжение заработком, участие в кооперативах и др.), тем не менее законодательство напрямую отказывает им в возможности составления завещания под угрозой его ничтожности.

Виды относительно недействительных (оспоримых) завещаний:

1) завещание, выполненное с определенными нарушениями предусмотренного законом порядка его оформления, например несоответствие свидетеля, когда его присутствие является обязательным, требованиям ГК РФ (неграмотность свидетеля, невладение им языком, на котором составлено завещание, и др.);

2) завещание, совершенное лицом, не способным понимать значение своих действий либо руководить ими (например, составление завещания в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения, в предсмертном состоянии и др.);

3) завещание, совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы. В данном случае речь идет о введении наследодателя в заблуждение относительно значения завещания, т.е. когда последний не понимает его юридического значения (например, в силу старческого возраста), либо о тех случаях, в которых наследодатель вынужден совершить завещание под влиянием возможных неблагоприятных последствий (жизни, здоровью, семье и др.);

4) кабальное завещание, т.е. составленное под влиянием стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя (своих родственников) условиях (например, наследодатель оформляет завещание о переходе всего наследственного имущества после своей смерти в пользу заимодавца, которому он в данный момент не может вернуть долг).

Действующее законодательство предусматривает достаточно детальную процедуру признания завещания не имеющим юридической силы. Рассмотрим ее более детально.

Порядок определения недействительности завещания.

1. При наличии оснований абсолютной недействительности завещания должен заявляться иск о применении последствий недействительности ничтожного завещания. Указанное обстоятельство связано с такой серьезностью порока составления данного документа, что суду следует только констатировать указанный факт и применить последствия принятого решения.

2. При наличии оснований относительной недействительности завещания должен быть заявлен иск о признании оспоримого завещания недействительным и применении последствий его недействительности. В данном случае суд первоначально должен установить наличие порока, делающего возможным констатацию факта недействительности завещания, а при доказанности данного обстоятельства - применить последствия принятого решения.

3. Правом заявления вышеуказанных требований обладают исключительно заинтересованные в принятии данного решения лица (наследники по закону, их законные представители, органы опеки и попечительства и др.).

4. Требования о недействительности завещания могут быть заявлены только с момента открытия наследства, до смерти наследодателя либо объявления его судом умершим данное обстоятельство признается законом недопустимым.

5. Суд может вынести решение о признании недействительным только части, а не всего завещания (например, если наследодатель - участник общей собственности, в частности совместной супружеской, распорядился не принадлежащей ему долей, а вещью в целом).

6. При рассмотрении исков о недействительности завещания описки и технические погрешности не могут являться основаниями для признания данного документа не имеющим юридической силы (например, неправильная расстановка знаков препинания, грамматические ошибки и др.).

7. При разрешении дел о недействительности завещания суд и заинтересованные лица в рамках гражданского процесса вправе применять различные приемы и способы толкования.

При констатации судом факта недействительности завещания общим правовым последствием является наследование на основании прежнего завещания (если оно было составлено наследодателем) либо вступление в наследственные права наследников по закону соответствующей очереди. В случае вынесения судом решения уже после приобретения права собственности на имущество наследниками по недействительному завещанию применяются следующие правила:

1) реституция, т.е. изъятие имущества в натуре у ненадлежащего субъекта и передача его надлежащему. При невозможности натурального возврата должна быть выплачена денежная компенсация;

2) возможность заявления надлежащим наследником требований о возмещении реального ущерба (вследствие порчи, износа, ухудшения имущества) от лица, которое знало или должно было знать о том факте, что данное завещание имеет пороки, которые могут повлечь его недействительность.

2.2 Наследование по закону

2.2.1 Понятие и виды наследников по закону

Ранее нами были исследованы основные проблемы наследования по завещанию, которое согласно действующему законодательству имеет приоритетное значение перед наследованием по закону. И тем не менее гораздо чаще в повседневной жизнедеятельности встречается именно этот вид наследования, поскольку люди не столь активно реализуют предоставленную ГК РФ возможность оставления распоряжений на случай своей смерти. Наследование на основании закона в теории наследственного права еще именуют автоматическим наследованием, так как оно применяется вне зависимости от волеизъявления наследодателя с учетом его предполагаемой воли (поскольку круг наследников по закону указан в законодательстве таким образом, что первоначально наследуют наиболее социально близкие люди по отношению к наследодателю - дети, родители и др., а затем иные лица).

Наследники по закону - физические лица, являющиеся родственниками (социально близкими людьми) по отношению к умершему наследодателю, которые призываются к наследованию при отсутствии завещания, его недействительности либо наличии иных обстоятельств, исключающих приобретение наследственных прав наследниками по завещанию.

Признаки наследников по закону:

1) в качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица;

2) указанные физические лица по общему правилу являются родственниками наследодателя (детьми, родителями, братьями, сестрами и др.) либо социально близкими людьми (супругами, нетрудоспособными иждивенцами);

3) наследники по закону призываются к наследованию лишь при отсутствии (физическом - смерть либо юридическом - отказ от наследства и др.) наследников по завещанию.

Виды наследников по закону:

I очередь:

1) дети наследодателя (в том числе усыновленные). В качестве детей признаются лица, в отношении которых в определенном семейном законодательством порядке установлено материнство и отцовство. Усыновленные дети согласно положениям Семейного кодекса РФ приравниваются в своих правах к биологическим;

2) родители наследодателя (усыновители). В данной ситуации законодатель имеет в виду биологических, а не приемных родителей, т.е. которые являются таковыми в силу заключенного договора о передаче ребенка в приемную семью;

3) супруг наследодателя. В нашем государстве признается действительным брак, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния. Религиозные, национальные браки, фактические брачные отношения не порождают прав наследования;

4) ребенок, зачатый в браке при жизни наследодателя, но родившийся после его смерти в течение трехсот дней;

5) внуки и внучки (дети детей умершего наследодателя). Указанные лица наследуют в особом порядке, получившем наименование наследования по праву представления.

II очередь:

1) братья и сестры наследодателя, как полнородные, так и неполнородные. К полнородным братьям и сестрам относят лиц, имеющих общих родителей, к неполнородным - одного общего родителя, отца либо мать. В указанную группу наследников не включаются так называемые сводные братья и сестры (например, когда женщина, имеющая ребенка, вступает в брак с мужчиной, у которого есть свои дети);

2) дедушка и бабушка наследодателя, со стороны как отца, так и матери (родители родителей наследодателя);

3) племянники и племянницы (дети братьев и сестер) - наследуют по праву представления.

III очередь:

1) тети и дяди наследодателя (полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя);

2) двоюродные братья и сестры наследодателя (биологические и усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя), которые наследуют по праву представления.

IV очередь: прадедушки и прабабушки наследодателя (матери и отцы родителей родителя наследодателя).

V и VI очереди: наследниками данных очередей является достаточно большое количество родственников умершего наследодателя, которые связаны с ним весьма отдаленным родством. С учетом указанных факторов подробно останавливаться на их характеристике не будем, а перейдем к наследникам последующих очередей.

VII очередь:

1) пасынки и падчерицы наследодателя, т.е. дети супруга, родившиеся от другого лица (например, женщина, имеющая ребенка от определенного мужчины, вступает в брак с другим; указанный ребенок (если не было произведено усыновление) по отношению к данному мужчине будет являться пасынком или падчерицей, мужчина по отношению к ребенку - отчимом; при противоположной ситуации женщина будет именоваться мачехой);

2) отчимы и мачехи.

VIII очередь: нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. К указанной категории лиц относят наследников, которые в силу различных причин не имеют возможности трудиться либо существенно ограничены в ней и при жизни наследодателя существовали за его счет. Данная группа наследников призывается к наследованию в особом порядке.

2.2.2 Подтверждение прав наследования по закону

Весьма серьезным обстоятельством для определения совокупности наследственных прав, возможность приобрести которые имеет наследник по закону, является деятельность организационно-юридического характера, связанная с контролем за соблюдением процедур и механизмов вступления в права наследования. Осуществление указанной деятельности возлагается на нотариуса, обязанного, согласно действующему законодательству, оформить наследственные права. Юридической основой реализации данных полномочий являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариате РФ 1993 г., определяющие порядок подтверждения наследниками по закону принадлежащих им прав наследования, а также последовательность действий нотариуса по приданию легитимности указанной процедуре.

Обязанности нотариуса при подтверждении наследственных прав наследников по закону.

1. Определить круг наследников на момент смерти наследодателя. Указанное действие осуществляется путем ожидания нотариусом подачи наследниками по закону заявлений о принятии наследства, розыском наследников нотариус не занимается.

2. Установить степень родства (социальной близости) между наследодателем и наследниками (например, является ли лицо, подавшее заявление, ребенком, родителем, супругом, братом, сестрой наследодателя).

3. Выявить характер отношений между наследодателем и наследниками (в частности, в случае предъявления претензий на наследство нетрудоспособными иждивенцами необходимо определить наличие у них указанных свойств - факта отсутствия (существенного ограничения) возможности трудиться и факта получения при жизни содержания от наследодателя).

4. Затребовать доказательства отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности потенциальных наследников.

5. Определить наследственную очередь, которая будет призываться к наследованию. Нотариусу могут быть поданы заявления от различных потенциальных наследников, поэтому он обязан установить принадлежность каждого к конкретной наследственной очереди и сделать вывод о том, какая из них будет вступать в наследственные права.

6. Определить состав наследников, входящих в очередь, призываемую к наследованию. Нотариус обязан четко выявить число лиц, представляющих очередь, которая будет вступать в наследственные права. Данное обстоятельство имеет важнейшее юридическое значение, поскольку от него зависит размер наследственной доли каждого из наследников.

Правила установления наличия прав наследования по закону.

1. Не могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности свидетельские показания.

2. В качестве доказательства вышеуказанных юридических фактов могут выступать только официальные документы, подтверждающие наличие соответствующих отношений между наследодателем и наследником. В качестве наиболее распространенных документов в этом случае могут выступать:

1) свидетельство о браке;

2) свидетельство о рождении;

3) свидетельство об усыновлении;

4) выписки из книг записи актов гражданского состояния, метрических книг;

5) документы государственных и муниципальных органов и учреждений с места жительства (например, учреждений социальной защиты населения, жилищно-коммунальных служб), подтверждающие наличие родственных и социальных связей (копия ордера на жилое помещение; выписка из домовой книги);

6) документы, выданные работодателем (например, выписка из личного дела работника, копия листка по учету кадров и др.);

7) записи в паспорте (заполненные графы о наличии брака, детей);

8) соглашения об уплате алиментов, решение суда о взыскании алиментов, которые удостоверяют факт иждивенчества наследника;

9) удостоверение пенсионера по возрасту, удостоверение инвалида, справки из учебного заведения об обучении по очной форме и др., подтверждающие наличие у наследника нетрудоспособности.

3. В случае невозможности предоставления соответствующих документов факт наличия наследственных отношений подлежит установлению в суде (в порядке особого производства об установлении фактов, имеющих юридическое значение). В данном случае документом, подтверждающим наследственные права, является копия вступившего в законную силу решения суда.

4. При невозможности подтвердить право на наследство (ни документальным, ни судебным способом) наследник может быть включен в свидетельство о праве на наследство (документ, выдаваемый нотариусом, подтверждающий право собственности на наследственное имущество) с согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию. Указанное согласие оформляется письменным заявлением каждого из наследников с удостоверением их подписей нотариусом.

2.2.3 Наследование вывороченного имущества

В рамках вышеизложенных вопросов мы рассмотрели ряд положений, которые касаются определения наследственных прав наследников по закону. При анализе указанной проблемы нами подробно исследовались виды и состав наследственных очередей, которые призываются к наследованию. В качестве особой (специальной), девятой, очереди (хотя она не названа таковой в законе) в теории наследственного права определяют государство - Россию.

По ранее действующему законодательству права и обязанности наследодателя, передававшиеся на основании закона к государству, именовались имуществом, переходящим в порядке наследования к государству. Однако такой термин признавался абсолютным большинством исследователей юридически неточным, поскольку наследство может переходить к государству и на основании завещания. В настоящее время указанный недостаток устранен, а такое имущество именуется выморочным.

Выморочное имущество - наследство, переходящее в собственность государства - Российской Федерации в силу отсутствия наследников как по завещанию, так и по закону. Согласно положениям законодательства владельцем такого имущества становится Россия в целом, а не органы государственной власти ее субъектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По Гражданскому кодексу, завещание названо первым основанием наследования, а закон - вторым. Это должно стимулировать составление завещаний. Составление завещания становится более свободным. Идеология III части ГК, как объясняют ее составители, в том, чтобы мягким, консервативным образом усилить свободу института частной собственности. Государство теперь становится претендентом на наследство только по воле наследодателя. Кроме того, говорят разработчики, свобода составления завещания чрезвычайно важна для участника рыночных отношений, так как стимулирует эти самые отношения.

Институт наследования в настоящее время в России приобретает все большее значение. В последнее время все больше наследование происходит в порядке завещания. Закон же детально регулирует наследственные отношения и обеспечивает соблюдение прав и обязанностей граждан, что, безусловно, необходимо для нормального существования и надлежащего функционирования правового государства, каким становится Российская Федерация.

Изучая юридическую литературу, юридическую научную литературу, нормативные акты и многое другое, хотелось бы отметить то разнообразие мнений, суждений и предложений буквально по каждому вопросу наследственного права. В Гражданском кодексе Российской Федерации заложен принцип универсального правопреемства, он традиционный для отечественного законодательства. Этот принцип тесно связан с нормами, регламентирующими условия принятия наследства и принятие наследства под условием или с оговорками. Новеллой ГК РФ являются нормы, позволяющие принять наследство и отказаться от него через представителя. Несмотря на то, что правоприменительная практика шла именно по этому пути, на законодательном уровне подобные правила сформулированы впервые. В пункте 4 ст. 1157 ГК РФ законодатель посчитал необходимым особо подчеркнуть гарантии прав несовершеннолетних, установив следующее положение: «Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства».

С принятием наследства прекращается гражданское состояние наследника как вероятного правопреемника наследодателя, каждый наследник становится действительным субъектом прав и обязанностей вместо прежнего субъекта этих прав и обязанностей. Наследник теперь уже собственник, обладающий конкретными объектами собственности, кредитор или должник конкретных обязательственных правоотношений, иной правообладатель. Наследуемые правоотношения, утратившие прежнего субъекта, обрели нового. Однако наследуемые правоотношения не прекращались на период до фактического принятия наследства. Замена прежнего правообладателя новым происходит во всем составе наследственного имущества сразу и в один и тот же момент. В этом проявляется важнейшая черта универсального наследственного правопреемства. Еще одним важнейшим выводом является то, что хотя изменение правового статуса наследников на правовой статус собственников и иных правообладателей не может произойти ранее принятия ими наследства, переход к наследникам наследуемых прав и обязанностей признается состоявшимся в день открытия наследства, то есть до принятия наследства, но при условии, что наследство принято. Существенной новеллой нового законодательства явилась иная оценка таких действий они не являются неопровержимым подтверждением принятия наследства, а создают лишь оспоримую презумпцию, они свидетельствуют о принятии наследства, если не доказано иное, то есть что совершая соответствующие действия, наследник не имел намерения принимать наследство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (от 21 октября 1994г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая (от 22 декабря 1995г.) // СЗ РФ. 1995. № 5. Ст. 410.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья (от 01 ноября 2001г.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4452.
  5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 23 октября 2002г. // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
  6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 ноября 2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4553.
  7. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 // СЗ РФ. 1993.№ 4462-1
  8. Алексеев С.С. Учебник по гражданскому праву. М., 2006.
  9. Алексий П.В. Учебник по гражданскому праву РФ. М., 2007.
  10. Барщевский М.Ю. Наследственное право: Учебное пособие. - М.: Белые альвы, 1995.
  11. Безбах А.В. Гражданское право. Учебник. М., 2006.
  12. Белов В.А., Бушаенкова С.А. Раздел наследства // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. N 3. С. 50
  13. Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. - М.: Юрайт-М, 2001.
  14. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию. - М.: Юрайт, 2000.
  15. Гражданское право: Учебник. Том 1 /под ред.О.Н.Садикова/ - «Контакт». Инфра-М. 2006.
  16. Грудцына Л.Ю. Наследственное право РФ: Учебное пособие / Под общ. ред. С.М.Петрова. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005.
  17. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2003.
  18. Данилов Е.П. Юридическая консультация. Наследование. Ответы на самые распространенные вопросы - М.: Кнорус, 2006.
  19. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 4-е изд. М., 2003. С. 147.
  20. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. М.: Юристъ. 2004.
  21. Коршунов Н.М. Учебник по гражданскому праву. М., 2008.
  22. Наследственное право: Конспект лекций / Составит. Л.Ю.Грудцына. - М.: Изд-во Эксмо, 2006
  23. Наследственное право: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Под. ред. Н.А.Волковой, М.В.Максютина. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2007.
  24. Наследственное право России: Учебник. Гущин В.В., Гуреев В.А. - М., «Эксмо». 2009.
  25. Рубанов А.А. Конституционная гарантия права наследования: свобода наследования и гражданский кодекс России // Государство и право. 2002. № 9.
  26. Толстой Ю.К. Наследственное право. - М.: Проспект, 2000. - С.23
  27. Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества. Вестник МГУ - сер.5 - 2002, № 4
  28. Ярошенко К.Б. Отдельные вопросы наследственного права в судебной практике // Российская юстиция, 2001, № 11.