Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования (Исторические этапы развития наследственного права)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Наследственное право является неотъемлемой частью современного мира, и останется таковым до тех пор, пока человек смертен. Именно этим и обусловлена актуальность темы курсовой работы.

Каждый человек при жизни старается преумножить свое имущество с целью последующей передачи его своим детям, внукам. Такое желание понятно каждому. Поэтому большинство людей и задаются вопросом о судьбе принадлежащего им имущества в случае их смерти.

Данный вопрос был и будет актуален всегда.

Конституция Российской Федерации гарантирует право граждан иметь в собственности любое имущество, не запрещенное законом. В ст.35 Конституции гарантии права частной собственности, свобода распоряжения ею, провозглашены наряду с гарантиями права наследования.

В большинстве случаев удовлетворение потребностей в отношении роста принадлежащего человеку имущества происходит путем получения такого имущества в наследство. А порядок и основания наследования определяются действующим законодательством, такими как: Гражданский Кодекс, Семейный Кодекс, и иными нормами права.

До недавнего времени вопросы относящиеся к наследственному праву вообще мало кого интересовали, но с течением времени времени все меняется и данный вопрос становится одним из самым актуальных.

Объектом исследования курсовой работы послужили общественные отношения, связанные с наследованием имущества. А предметом исследования являются нормы гражданского законодательства, регулирующие наследственные отношения.

Цель курсовой работы - изучение оснований и принципов принятия наследства. Для достижения цели было изучено Российское Законодательство в сфере регулирования наследования. А для достижения цели поставлены следующие задачи: рассмотреть определение понятия наследования, его основные принципы; раскрыть вопросы, касающиеся открытия наследства.

Нормативную основу исследования составили в первую очередь нормы Гражданского кодекса РФ, а также другие нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы принятия наследства.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В РОССИИ

Исторические этапы развития наследственного права

Развитие российского наследственного права проходило сложно и неоднозначно, а порой и противоречиво.

Первым дошедшим до нас источником русского наследственного права была Русская Правда (XI в.), сформировавшаяся под влиянием римского права.

В период Русской Правды наследовали только члены семьи, и воля завещателя была подчинена этому порядку.

Анализ показывает, что в Русской Правде предусматривалось наследование по завещанию - «ряд» и наследование по закону или по обычаю.

Но различие между ними было лишь формальным, поскольку «ряд» представлял завещательное распоряжение, сущностью которого являлось не назначение наследника по завещанию, а лишь распределение имущества между законными наследниками [17].

Говоря иначе, завещатель не мог завещать имущество сторонним лицам, и в случае отсутствия членов семьи имущество переходило представителю общественной власти.

К имуществу, переходящему по наследству, Русская Правда относила дом, двор, товар, рабов, скот.

Земля по наследству не передавалась, так как не была объектом частной собственности.

К числу наследников Русская Правда относила только детей умершего, при этом дочери призывались к наследованию только при отсутствии сыновей.

Младший сын имел привилегию в наследовании: в его долю входили дом и двор [16, С. 469].

Постепенно с развитием общества круг наследников увеличивался.

Если в языческую эпоху исключительное господство занимали семейные связи, то с введением христианства стало необходимым выделение части имущества церкви: « Когда языческий семейный круг стал проникаться духом христианской религии, его прежние обычаи и верования стали подчиняться новому взгляду, другим убеждениям. Духовное лицо, присутствуя при торжественном моменте смерти, разрешая и напутствуя умирающего, по необходимости даже должно было входить во все мирские отношения» [17].

Составление завещания рассматривалось как последняя нравственная обязанность умирающего. При составлении завещания присутствовал духовный отец наследодателя, и на духовенство возлагалась обязанность обеспечить соблюдение посмертных распоряжений наследодателя. Выделение части имущества в пользу церкви или монастыря порождало их заинтересованность в исполнении завещания.

Фактически все завещания в период с XV по XVII век были составлены под влиянием духовенства. Дальнейшее развитие наследственного права пошло по пути разграничения наследования по закону и по завещанию. В Псковской судной грамоте предусматривалось два порядка наследования:

1) «отморщина» — имущество, оставшееся после умершего и переходящее без завещания;

2) «приказное» — имущество, переданное кому­либо по приказу другого, т.е. по завещанию.

В завещаниях этого периода встречаются распоряжения о назначении душеприказчика — исполнителя завещания. Это было лицо, которому завещатель поручал исполнить распоряжение, сделанное для «спасения своей души»: передать имущество в церковь или иное богоугодное заведение, подавать милостыни.

Псковская судная грамота устанавливает письменную форму завещания «рукописание».

В число наследников включаются отец, мать умершего и боковые родственники: братья, сестры, племянники. Признаются наследственные права мужа после смерти жены [13, c. 36].

Основы наследственного права, содержащиеся в Русской Правде и Псковской судной грамоте, получили дальнейшее развитие в праве Московского государства.

Завещание стало именоваться духовной грамотой и могло быть составлено от имени нескольких лиц: мужа, жены, детей. Завещания могли содержать не только имущественные распоряжения, но также советы и приказы морального характера.

В Московском государстве завещатель обычно оставлял имущество наследникам по закону до пятой степени родства или церкви.

Завещатель мог не упомянуть в завещании свою жену, мог завещать все имущество церкви, лишив наследства жену и детей.

В связи с этим в Mосковском государстве принимаются меры к ограничению воли наследодателя: он мог завещать родовое имущество лишь своим родственникам. Судьбу благоприобретенного имущества завещатель мог определять свободно.

Дальнейшее развитие русское наследственное право получило в период правления Петра I . В соответствии с Указом от 18 марта 1714 г. «О порядке наследования в движимых и недвижимых имениях» составление завещания являлась обязанностью наследодателя.

Причем он мог назначить наследником лишь одного из сыновей, а при отсутствии сыновей - одну из дочерей. Бездетный владелец имел право завещать свое имущество одному из своей фамилии [ 9, c. 412].

Анна Иоанновна, учитывая, что Указ 1714 г. противоречит общественному благу, отменила его и Указом от 17 марта 1731 г. восстановила права завещателя, предусмотренные Соборным уложением 1649 г.

Дальнейшее развитие наследственного права характеризуется принятием 1 октября 1831 г. Положения о духовных завещаниях, которое потом вошло в Свод законов Российской империи.

С этого времени наследственное право стало предметом научных исследований, и в литературе возник спор относительно правовой природы завещания. Спор был вызван тем, что глава о духовных завещаниях была включена в раздел о дарственном и безвозмездно приобретенном праве на имущество. Д.И. Mейер высказывал мнение об однородности таких сделок, как дарение и завещание [8, c. 412].

По мнению ученых, в XIX в. в наследственном праве помимо частного права стали проявляться следы публичного права.

Исследуя правовую природу духовных завещаний, Н. Сбитнев отмечал: «Воля живого лица действует до его смерти, со смертью уже прекращается существование его воли, и право тут немыслимо.

В завещании же воля лица продолжает существовать, несмотря на исчезновение личности, и служит основанием права другого лица. Здесь выражается существование воли общественной, т.е. воля общественная признает частную волю, устанавливает ее себе, становясь ее представителем и защитником.

Так, завещательное право, составляя часть частного права, составляет именно ту его часть, которой оно соприкасается с правом публичным» [ 18 c. 184]

В конце XIX в. институт родовой собственности становится препятствием для дальнейшего развития дворянского землевладения. В связи с этим вносятся предложения в законодательство о регулировании наследственных отношений. Так, в 1899 г. было принято Положение о временно­заповедных имениях. В соответствии с этим Положением лицу, имеющему нескольких детей, дозволялось учредить временно ­ заповедное имение в пользу одного из детей при наличии согласия других совершеннолетних детей. Такого согласия не требовалось, если стоимость родового имения не превышала 25 000 руб.

Законом от 3 июня 1912 г. «О расширении прав наследования по закону лиц женского пола и права завещания родовых имений» наследодателям была предоставлена возможность распорядиться посредствам завещания своим родовым имением в пользу одного или нескольких нисходящих наследников. Данное положение свидетельствует о том, что наследственное право шло по пути расширения права на завещание объектов собственности.

Преградой на этом пути стала Октябрьская революция 1917 г., после которой начался период становления так называемого «советского наследственного права».

Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» отменил всякое наследование буржуазной собственности. После смерти наследодателя все его имущество поступало в доход государства, которое брало на себя обязанность по содержанию наследников умершего. Трудовая собственность, не превышающая 10 000 руб., поступала в распоряжение или управление близких родственников.

Институт наследования как по закону, так и по завещанию был возрожден Постановлением ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых в РСФСР, охраняемых законами и защищаемых судами РСФСР».

Следующий этап в развитии наследственного права связан с принятием 31 октября 1922 г. Гражданского кодекса РСФСР.

Первый Гражданский кодекс РСФСР, вступивший в действие с 1 января 1923 г., устанавливал равенство наследственных долей при наследовании по закону, а также равенство мужчины и женщины в наследственных правах. Законодатель в нем отказался от разделения имущества умершего на трудовую и нетрудовую собственность, допуская наследование как той, так и другой. Кодекс устанавливал предельный размер стоимости доли в наследственном имуществе 10 000 золотых рублей. Если наследство умершего после вычета всех его долгов превышало 10 000 золотых рублей, то излишек переходил в доход государства.

Существенные изменения в наследственное право были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию», который впервые установил очередность призвания к наследованию:

  • первая очередь - дети (включая усыновленных), супруг, нетрудоспособные родители умершего наследодателя, нетрудоспособные иждивенцы, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти;
  • вторая очередь — нетрудоспособные родители;
  • третья очередь — братья и сестры умершего.

Внуки и правнуки наследодателя призывались к наследованию по праву представления.

Указом Президиума ВС СССР от 14 марта 1945 г. был введен институт приращения наследственной доли; размер обязательной наследственной доли был увеличен с 3/4 до полной доли, которая причиталась бы при наследовании по закону; право на обязательную наследственную долю было распространено на всех нетрудоспособных наследников; завещателю было предоставлено право завещать свое имущество любому лицу.

Следующий этап в развитии наследственного права связан с принятием 8 декабря 1961 г. Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. Они были введены в действие с 1 мая 1962 г. и закрепили основные положения наследственного права (раздел 7 ст. 117—121), получившие дальнейшее развитие и конкретизацию в Гражданском кодексе РСФСР, принятом Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г. и введенным в действие 1 октября того же года (раздел 7, ст. 527—561).

Основные нововведения касались следующего:

  • расширился круг наследников по закону — к ним были отнесены усыновители, а также дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери;
  • наследники по закону вместо трех очередей были сгруппированы в две очереди — к первой очереди относились дети (в том числе усыновленные), супруг (супруга), родители (усыновители), а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;
  • ко второй очереди относились братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери

(Законом РФ от 14 мая 2001 г. № 51­ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» были предусмотрены третья и четвертая очереди наследников:

  • в третью очередь наследовали братья и сестры родителей наследодателя, его дяди и тети,
  • в четвертую - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки);• наследникам было предоставлено право отказа от наследства в пользу других наследников по закону или по завещанию, а также в пользу государства или юридических лиц;
  • наследодатель получил право завещать свое имущество любому лицу, государству, отдельным государственным, кооперативным, общественным организациям;
  • наследники по закону, проживающие совместно с наследодателем, получили право наследования на предметы домашней обстановки и обихода;
  • круг наследников, имеющих право на обязательную наследственную долю, был ограничен нетрудоспособными наследниками первой очереди и нетрудоспособными иждивенцами умершего;
  • был введен институт недостойных наследников.

Основы гражданского законодательства 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. с внесенными изменениями регулировали наследственные отношения до введения в действие с 1 марта 2002 г третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел V «Наследственное право», который является предметом анализа последующих глав.

История развития наследственного права в нашей стране знала периоды активного развития наследственного законодательства, например в XVIII—XIX вв. В 1918 г. Декретом Всероссийского Центрального исполнительного комитета «Об отмене наследования» наследование было отменено и определены жесткие правила наследственного правопреемства.

Декрет устанавливал, что все имущество умерших переходило к государству, за исключением части, не превышающей определенную сумму, либо части, состоявшей из обозначенных в этом акте предметов («трудового хозяйства в городе или в деревне»).

Последняя часть выделялась из имущества умерших и передавалась ограниченному кругу лиц, близких к умершему.

Такая система наследственного правопреемства была воспринята и Гражданским кодексом РСФСР 1922 г., многие нормы которого закрепляли преимущественные права государства в отношении наследственного имущества.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г., устанавливая основания наследования, определял, что наследование осуществляется по закону и по завещанию.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. последовали общей концепции наследственного права, заложенного в ГК РСФСР.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

2.1. Законодательная основа наследования

Основные положения, регулирующие наследственные отношения, содержатся в разд. V ГК, который так и называется «Наследственное право».

В части первой Гражданского Кодекса РФ, кроме прочего, регулируются отношения, тесно связанные с наследственным правом: правовое положение граждан (гл. 3), правовой режим объектов (гл. 6–8), сделки и представительство (гл. 9, 10) и т.д.

Правовые нормы, содержащиеся в других законах, могут влиять на динамику наследственных отношений. В первую очередь это Семейный Кодекс, Жилищный Кодекс, Основы законодательства о нотариате. Важнейшее значение имеет Постановление Пленума ВС РФ № 9. Содержащиеся в нем разъяснения способствуют правильному и единообразному применению правовых норм о наследовании [4, c.431].

Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации. То же положение закреплено в ст. 3 ГК РФ. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в какой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключительному ведению Российской Федерации. Входящие в состав законодательства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации [1].

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 года за N 146-ФЗ является основным источником наследственного права в России.

Помимо ГК РФ в числе источников правового регулирования отношений в области наследования могут быть названы Основы гражданского, законодательства 1991 г.

Ряд норм, относящихся к наследованию, включены и в примыкающий к гражданскому законодательству Семейный кодекс РФ.

Большое число норм о наследовании в хозяйственных обществах и товариществах, производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц (см. Закон РФ «Об акционерных обществах», абз. 4 и 5 п. 3 ст. 7'; Закон РФ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников, (народных предприятий)» п.п. 4--б, 10 ст. 62; Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.п. 7 и 8 ст. 21, п. 5 ст. 233; Закон РФ «О производственных кооперативах»; Закон РФ «О потребительской кооперации», п. 5 ст. 13; п. 3 ст. 145; Закон РФ «О сельскохозяйственной кооперации», п. 7 ст. 16; п. 9 ст. 186; Закон РФ «О товариществах собственников жилья», п. 8 ст. 327; Закон РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», п. 2 ст. 18; ст. ЗО8.

Значительный блок норм наследственного права представлен в законах об интеллектуальной собственности (Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», п. 2 ст. 17, ст. 27,29,43я; Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», п. 3 ст. II10; Патентный закон РФ, п. 7 ст. 1011; Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», П.2 СТ.612).

Важное место в регулировании отношений по наследованию отводится законодательству о нотариате.

Это Основы законодательства РФ о нотариате, инструкции о порядке совершения нотариальных действий, о порядке удостоверения завещаний. К этому же блоку нормативных актов могут быть отнесены Закон РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г. (с последующими изменениями) и инструкция Госналогслужбы по его применению.

Наконец, в числе актов, имеющих прямое отношение к наследованию, следует назвать Закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» от 12 декабря 1991 г. (с последующими изменениями) и инструкцию Госналогслужбы по его применению.

Перечисленными не исчерпываются нормативные правовые акты, в которых на уровне закона или подзаконных актов закреплены положения, относящиеся к наследованию. Это и законодательство о страховании, и транспортное, и земельное, и целый ряд других отраслей законодательства.

Сущность наследственного права и наследования

Гарантируя право наследования (п. 4 ст. 35 Конституции РФ), государство закрепляет законодательную систему обеспечения названного конституционного права.

В объективном смысле право наследования – это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является под отраслью гражданского права [11 c. 637].

Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, – это право гражданина передать свои имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны, – право получить от наследодателя в наследство имущественные права и обязанности (право наследования).

Наследственное правоотношение возникает вместе с открытием наследства (после смерти гражданина) и оканчивается принятием всего наследуемого имущества. Наследственные правоотношения носят промежуточный характер от смерти до юридического принятия наследства, при этом они имеют своеобразную обратную силу [1].

Как только гражданин приобрел наследство, а право на это у него возникает с момента смерти наследодателя, уже неважно, сколько прошло времени, т.е. сколько «лежало наследство» – шесть месяцев, год, два, – оно принадлежит ему с момента смерти наследодателя [4, c. 432].

В субъективном смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан, ибо по наследству переходит только имущество, составляющее собственность граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности (у наследников).

Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно было, есть и будет производным по отношению к праву собственности граждан. Возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений [11. c. 637].

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК РФ) [1].

Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.

Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены личными качествами умершего: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, и ряд других. Большинство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей умершего гражданина переходит к другим лицам.

В п. 1 ст. 1110 ГК РФ сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству. Во-первых, это переход имущества от умершего к другим лицам в неизменном виде. Проявляется указанная черта в том, что не меняются характер, содержание и объем соответствующих прав и обязанностей.

Вместе с тем с целью защиты интересов участников различных коллективных образований законодательство устанавливает ряд исключений из этого положения. Скажем, наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не входящий в его состав, имеет право лишь на получение компенсации, соразмерной той доле в общем имуществе такого хозяйства, которую он унаследовал (п. 2 ст. 1179 ГК).

Такая конструкция оценивается в литературе как правопреемство, сопряженное с модификацией переходящего права [2].

Во-вторых, наследство переходит как единое целое. Уже давно замечено, что наследственное имущество – это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей [15, c. 398].

В литературе часто такое правопреемство называют наследственной массой.

Третья черта универсального правопреемства состоит в том, что оно совершается в один и тот же момент. Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно.

Нельзя принять одни права раньше, а другие позже. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные известные и неизвестные ему права умершего [11 c. 639].

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство («наследственная масса»). В его состав входят вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК).

Таким образом, законом закреплено максимально широкое понимание наследственного имущества из тех, что разработаны в доктрине [6, c. 31].

Было также высказано мнение о том, что долги не входят в состав имущества, а следовательно, и в состав наследства [12, c. 55].

Тем не менее долги «привязаны» к наследству и это находит свое выражение в том, что между наследниками по долям делится не только актив, но и пассив [7, c. 294].

Следует, однако, подчеркнуть, что наследник, принявший наследство, отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК), но не своим личным имуществом. Поэтому чаще всего наследственное имущество рассматривается как совокупность прав и обязанностей наследодателя.

При этом обычно подчеркивается, что права составляют актив наследства, а обязанности – его пассив [10, c. 297].

Состав наследственного имущества чрезвычайно разнообразен.

Прежде всего это предметы обихода, личного потребления, жилой дом

и другие виды недвижимого имущества и т.п., а также принадлежавшие наследодателю ценные бумаги и денежные вклады, корпоративные и исключительные права и др. В настоящее время в состав наследства включаются средства транспорта и другое имущество, предоставленное наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК РФ) [1].

Вместе с тем некоторые виды принадлежащего гражданам имущества не входят в состав наследства. Таковы государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. В случае смерти награжденного они остаются у его близких (супруга, родителей или детей), а при их отсутствии подлежат возвращению Управлению Президента РФ по государственным наградам. Иные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Не входят в состав наследства суммы страховых выплат (возмещений), причитающиеся выгодоприобретателю по договору страхования жизни в пользу третьего лица в случае наступления страхового случая – смерти страхователя, заключившего договор в пользу третьего лица (выгодоприобретателя). Эти суммы выплачиваются страховщиком выгодоприобретателю (бенефициару), указанному в договоре страхования (п. 1 ст. 934 ГК), переходя к нему в порядке частичного (договорного), а не универсального (наследственного) правопреемства.

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом.

В частности, договор поручения прекращается смертью любой из его сторон, а, стало быть, права и обязанности, возникшие в таком договоре, не переходят по наследству. Аналогичные последствия наступают в случае смерти гражданина-ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования, комиссионера в договоре комиссии и др. [11, c. 641].

Не входят в состав наследства и личные неимущественные права и другие нематериальные блага, в частности честь, достоинство и деловая репутация гражданина, его доброе имя и т.п. Они неразрывно связаны с личностью их обладателя, а потому неотчуждаемы и непередаваемы никаким способом, хотя и могут защищаться наследниками умершего (п. 1 ст. 150 ГК).

2.3. Основания и принципы наследования

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание.

Действующий ГК РФ ставит на первое место наследование по завещанию (ст. 1111). Это объясняется тем, что российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Приоритетность наследования по завещанию закреплена нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону [11, c. 639].

Вместе с тем необходимо помнить, что наследование – это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др.

Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим) [14, c. 398].

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Оно, в частности, не допускает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор.

В ст. 40 Семейного Кодекса РФ указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и (или) в случае его расторжения, т.е. развода [11 с.639].

Но есть и принципы современного российского наследственного права. В теории права под правовыми принципами понимаются основополагающие начала, наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер. Такие основные начала присущи как праву в целом (правовой системе), так и отдельным правовым отраслям, а также подотраслям и даже институтам и субинститутам [5, с. 37].

Можно выделить следующие основные принципы наследственного права:

  1. Принцип универсальности наследственного правопреемства.

В п. 1 ст. 1110 ГК РФ отмечается, что имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Таким образом, под универсальным правопреемством понимается переход имущества от наследодателя к наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

В этой же статье отражаются черты универсального правопреемства – это неизменность имущества, переход его «как единого целого» и единовременность перехода имущества. Неизменность имущества проявляется в том, что не меняются характер, содержание и объем соответствующих прав и обязанностей [11, с. 638].

Наследственное имущество как единое целое (наследственная масса) –

это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных и не-обходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей [15, с. 398].

Последней чертой универсального правопреемства является единовременность перехода имущества. Указанная черта означает, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается принявшим и все остальные известные и неизвестные ему права умершего [11, с. 639].

  1. Принцип приоритета наследования по завещанию перед наследованием по закону.

В ранее действовавшем ГК РСФСР первостепенное место отводилось наследованию по закону. Действующий же ГК РФ прямо закрепляет правило, согласно которому наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ).

Завещание изменяет нормы о наследовании по закону, а значит, наследование по завещанию приоритетно перед наследованием по закону [3, с. 580].

Порядок изложения глав в части третьей ГК РФ также базируется на указанном принципе. Наследование по завещанию регулируется гл. 62 ГК РФ, а наследование по закону – гл. 63 ГК РФ.

  1. Принцип свободы завещания.

Право завещать имущество является составной частью правоспособности граждан (ст. 18 ГК РФ). Принцип свободы завещания непосредственно вытекает из положений ч. 2 ст. 35 Конституции РФ и п. 1 ст. 209 ГК РФ, устанавливающих право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Конституционный суд отмечает, что право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает из ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования. Это подтверждает постановление Конституционного суда № 1-П от 16.01.1996 г. по делу о проверке конституционности ч. 1 и 2 ст. 560 ГК РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова.

Пункт 2 ст. 209 ГК РФ детализирует данную норму и указывает на то,

что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, если они не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. Данный принцип прямо закреплен в ст. 1119 ГК РФ, которая носит название «Свобода завещания».

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым

лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных в ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения. Кроме того, завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание.

Вместе с тем действие указанного принципа не является безграничным. Так, в абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ содержится правило, согласно которому свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

  1. Принцип индивидуальности.

Он может быть условно разделен на две части: индивидуальность завещания и индивидуальность принятия наследства.

В соответствии с положениями п. 4 ст. 1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Таким образом, даже сособственники одного имущества не могут выразить свою волю на случай смерти в одном завещании.

Индивидуальность принятия наследства заключается в том, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Принятие наследства одним наследником создает соответствующие правовые последствия как для этого наследника, так и для других наследников, поскольку влияет на размер наследственной доли, условия раздела наследства, призвание к наследству других наследников и т.д. При этом право наследования остается обособленным, является отдельным правом каждого наследника и требует самостоятельного поведения каждого наследника в пределах осуществления им права по своему усмотрению [1].

5. Принцип свободы принятия или отказа от наследства.

Статьей 18 ГК РФ в объем правоспособности гражданина включено право наследовать имущество. Статья 1152 ГК РФ устанавливает общие правила принятия наследства, а ст. 1157 ГК РФ фиксирует право отказа от наследства.

Никто не может быть принужден к принятию или отказу от наследства. При этом наследник может отказаться от наследства как в пользу других лиц, так и без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

6. Принцип приоритета интересов семьи.

Статья 38 Конституции РФ провозглашает всемерную поддержку семьи, материнства и детства. Институт наследования призван способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи.

Часть третья ГК РФ устанавливает восемь очередей наследования по закону, в отличие от ГК РСФСР, в котором закреплялось всего лишь две очереди. Расширение числа очередей позволяет сохранить имущество в частной собственности семьи и уменьшить вероятность перехода указанного имущества государству.

Кроме того, указанный принцип реализуется через закрепление в законе права на обязательную долю в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, нетрудоспособных супругов и родителей наследодателя, нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

7. Принцип демократизма и равенства.

Одним из базовых положений Конституции РФ является государственная гарантия равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, его имущественного положения (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ).

Это правило распространяется также на наследственное право и означает равноправие всех граждан, участвующих в наследственных отношениях.

Равноправие предполагает равный объем прав. Однако следует отметить, что изменение законом определенного объема прав гражданина не приводит к нарушению указанного принципа. Как уже отмечалось выше, наследодатель может в завещании своей волей лишить наследства одного или нескольких лиц.

Кроме того, наследование по завещанию ограничено обязательной долей в наследстве.

8. Принцип обеспечения законности при реализации наследственных правоотношений.

Часть 3 ст. 17 Конституции РФ закрепляет недопустимость при осуществлении прав и свобод человека и гражданина нарушения права других лиц. В ст. 10 ГК РФ говорится о недопустимости осуществления своих прав исключительно с намерением причинить вред другим лицам. Пределы реализации гражданских (в том числе наследственных) прав ограничены требованиями о соблюдении основ правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ) и т.п.

Законодательство о наследовании представляет собой систему законодательных актов, регулирующих отношения с участием граждан, юридических лиц, органов государственного управления и муниципального самоуправления, в отношении:

  • открытия наследства;
  • распоряжения имуществом на случай смерти;
  • порядка наследования имущества при отсутствии распоряжения на случай смерти;
  • принятия и отказа от наследства;
  • охраны и управления наследством

[4 c. 430].

Открытие наследства

Наследство открывается со смертью гражданина.

Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК). Из приведенной нормы следует, что наследство открывается в двух случаях.

Во-первых, после смерти гражданина, с правовой точки зрения, именно с этого момента он становится наследодателем. Сам факт смерти подтверждается свидетельством о смерти.

Во-вторых, в случае объявления судом гражданина - наследодателя умершим.

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина.

При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда.[1]

Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Дата, на которую приходится день смерти человека, оставившего наследство, является определяющей для решения вопросов о том, какое законодательство является применимым (например, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила разд. V части третьей ГК, введенного в действие с 1 марта 2002 г. (ст. 6 Вводного закона к части третьей ГК РФ)); на какую дату определяется состав наследственного имущества и каков круг лиц, которые призываются к наследованию, а также многих других вопросов.

Время смерти гражданина подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния [5, c. 640].

До 1 сентября 2016 г. граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного правопреемства считались умершими одновременно и не наследовали друг после друга.

Граждан, умерших одновременно, называют коммориентами. Термин «коммориенты» происходит от лат. commorientes – умирающие одновременно. В настоящее время смысл определения, а главное – правовые последствия стали более точными.

С 1 сентября 2016 г. понятие «день смерти» заменено на понятие «момент смерти» для тех случаев, в которых имеется возможность установить такой момент.

Предположим, муж и жена умерли в один день (например, 1 апреля). Но муж умер в 05 часов 30 минут, а жена в 16 часов. Поскольку момент смерти жены наступил позднее момента смерти мужа, постольку жена считается призванной к наследованию. Жена не успела принять наследство и соответствующее право (на принятие наследства) переходит к ее наследникам (наследственная трансмиссия (ст. 1156 ГК).

Если же граждане (в примере муж и жена) умерли в один день (в примере 1 апреля) и момент смерти каждого из них установить невозможно, то считается, что они умерли одновременно и потому не наследуют друг после друга.

При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (ст. 1114 ГК в ред. закона от 30 марта 2016 г. №79-ФЗ).

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. [1]

Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая

случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества.[1]

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, находилось на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется на основании международных договоров Российской Федерации, в том числе на основании двустороннего договора России и соответствующего иностранного государства (ст. 1186 ГК).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Век человека недолог. Многие вещи, которыми он пользовался при жизни, «живут» гораздо дольше его. Например, жилье – тот самый «квартирный вопрос», который так портит людей.

Но кроме «жилой» недвижимости после ухода человека в мир иной остаются земельные участки, бизнес, транспортные средства, ценные бумаги и т.п. И «вопрос наследства» портит людей не хуже квартирного. Не случайно мы все чаще становимся свидетелями публичных скандалов по поводу наследства усопших знаменитостей. А сколько бытовых неурядиц возникает на этой почве.

Советское наследственное право сохранялось вплоть до 1 марта 2002 г., пока действовал разд. VII Гражданского кодекса РСФСР, принятого Верховным Сове- том РСФСР еще в 1964 г. Однако последние 10 лет применение этого Кодекса осуществлялось наряду с применением действующей Конституцией Российской Федерации и современных законов: частей первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, а также ряда других законодательных актов.

1 марта 2002 г. была введена в действие часть третья ГК РФ1 , в разд. V которой были подробно урегулированы наследственные отношения: увеличено количество очередей наследников, призываемых к наследованию по закону; детально урегулированы отношения, связанные с наследованием по завещанию; решены другие проблемы этого важнейшего института рыночной экономики и гражданского общества. 1 Российская газета. 2001. 28 ноября. № 233 (2845). Но главное – все споры по поводу наследства теперь можно разрешить цивилизованным способом в суде, не устраивая шумных скандалов. Вместе с тем возникли новые вопросы: возможно ли обойтись без суда, например, с помощью совместного завещания супругов или наследственного договора, которые пока еще не нашли своего применения в нашем законодательстве? Стоит ли дать возможность наследодателю заранее договориться с наследниками? И как все это осуществить? Кроме ГК РФ некоторые положения, касающиеся наследования, имеются в подзаконных актах Министерства юстиции РФ, а также в действующих постановлениях Пленумов Верховных Судов Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации.

Необходимо также отметить, что при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоваться положениями не только части третьей ГК РФ, но и частей первой, второй и четвертой ГК РФ и СК РФ, а в ряде случаев – нормами Земельного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а также Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Наследование в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина, поэтому изменения, произошедшие в наследственном законодательстве, требуют серьезного теоретического осмыс­ления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017 № 257-ФЗ).
  2. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002
  3. Гражданское право: учебник: в 3 т. / Е.Н. Абрамов, Н.Н. Аверченко. М.: РГ-Пресс, 2011. – 800 с
  4. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– М.: Статут, 2017. – 511 с
  5. Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. М.:БЕК, 2000. – 704 с
  6. Егоров Н.Д. Единство и дифференциация гражданско-правового регулирования общественных отношений. Л., 1988. – 176 с
  7. Иоффе О.С. Советское гражданское право., 1965. – 347 с
  8. Мейер Д.И. Русское гражданское право. M., 1997. - 742 С
  9. Неволин К.А. История российских гражданских законов. Т. 5. СПб., 1858. – 560 с
  10. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (серия «Классика российской цивилистики»). М., 1998. – 353 с
  11. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 958 с
  12. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Избранные труды (серия «Классика российской цивилистики»). М., 1997. – 558 с
  13. Хрестоматия по истории государства и права СССР, дооктябрьский период / Под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. M.: Юрид. лит., 1990. – 480 С.
  14. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2001. – 479 с
  15. Черепахин Б.Б.Труды по гражданскому праву.М.:Статут, 2001. – 479 с
  16. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. M.: СПАРК, 1995. – 556 с
  17. Полежаев П. О завещаниях // Архив исторических и практических сведений, относящихся к России. 1858. № 1.
  18. Сбитнев Н. О духовных завещаниях по русскому праву // Журнал Mинистерства юстиции. 1861. № 5.