Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие института наследственного права)

Содержание:

Введение

Актуальность теоретического исследования механизма реализации конституционного права каждого на наследование обусловлена тем, что возникновение института собственности и развитие брачно-семейных отношений поставили перед обществом множество вопросов, главный из которых - что делать с имуществом после смерти человека, которому оно принадлежит, как, и между кем справедливо разделить это имущество? Общество было поставлено перед нелегким выбором: определить, что более соответствует принципу социальной справедливости - полная свобода распоряжения своей собственностью или необходимая забота общества о близких наследодателя, нуждающихся в такой помощи.

В Конституции Российской Федерации закреплено право граждан иметь в собственности любое имущество, не запрещенное законом, право частной собственности, свобода распоряжения ею, право наследования.

Более полно разносторонне правовые гарантии осуществления наследственных прав предусматриваются многочисленными статьями гражданского, семейного, трудового, налогового и иными Кодексами, регулирующими многогранные вопросы, возникающие в различных житейских ситуациях при применении института наследования. Наследственное право является подотраслью системы гражданского права, регулируют наследственные правоотношения при смерти физического лица и наличии у него любых имущественных прав.

Актуальность исследования существующего наследственного права определяется несколькими факторами

Первый фактор - совершенствование законодательной базы наследственного права в связи с постоянным экономическим развитием общества и, соответственно, изменением мотивации и потребностей личности.

Вторым фактором, подтверждающим актуальность исследования наследственного права, является постоянно развитие общественных отношений, которое приводит к революционным видоизменениям политических систем.Именно самые контрастные различия основополагающих предпосылок наследственного права различных государственных устоев, сложившихся сегодня в мировом пространстве, диктуются, в первую очередь, принадлежностью основных производственных фондов (приватизированных либо государственных), формированием частной собственности, законодательным закреплением прав на нее.

Целью настоящей работы является исследование теоретических и практических аспектов правового регулирования наследования в Российской Федерации.

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:

-рассмотреть институт наследственного права,

-провести анализ наследственного права по закону и завещанию,

-выявить актуальные проблемы наследственного права .

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения в сфере наследования.

Предметом исследования является совокупность норм, регламентирующих основания и порядок наследования, судебная практика, а также научные результаты, полученные ранее другими исследователями в данной области.

Методологической основой исследования явились сравнительно-правовой, исторический, системно-логический, статистический, формально-юридический и другие методы научного познания.

Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов, как :Боголепова Н.П., Волковой Н.А., Максютиной М.В., Генкина Б.В., Долгова М.А., Зайцевой Т.И., Крашенникова П.В., и др.

Эмпирическая и нормативная правовая база исследования представлена отечественным законодательством, практическими материалами, опубликованными в печати, практикой судов общей юрисдикции. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, состоящих из пяти параграфов, заключения, списка используемых источников, глоссария.

1. Понятие института наследственного права

1.1. Понятие, значение, основные принципы наследственного права.

Действующая на сегодняшний день редакция Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наследственного права, принималась в несколько этапов: первая часть Кодекса была принята 30.11.1994 г., вторая часть –с 26.01.1996 г., с 26 ноября 2001 года начала действовать третья часть Гражданского Кодекса, четвертая часть принята 18.12.2006г. Все основные понятия наследственного права трактуются согласно нормам этой редакции ГК РФ. В этой главе представлены общие формулировки основных понятий, используемых для трактовки правоотношений наследственного права.

Наследственное право – это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по передаче имущества завещателя другим лицам. В данном случае передаваемое имущество называется наследством или наследственной массой.

Наследственные правоотношения – урегулированные наследственным правом общественные отношения, связанные с передачей прав собственности от умершего к наследникам. Наследование – переход имущественных прав и обязательств после смерти наследодателя к наследникам, круг которых определен либо завещанием, либо законом.

Универсальное правопреемство – переход имущества от наследодателя к наследнику единым комплексом в один и тот же момент, одномоментно со времени открытия наследства.

Наследство – это преемство прав наследодателя, общее правопреемство ценностей и обязательств. Данный термин взят из римского права.

Наследодатель – физическое лицо, после смерти которого все его имущественные права и обязательства передаются по наследству другим физическим лицам. Т.е. осуществляется правопреемство.

Наследник – лицо, которое непосредственно может унаследовать имущество после смерти наследодателя. Наследник должен быть жив на момент как физическое лицо, так и юридическое, наследником может быть Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. В зависимости от оснований, по которым наследник привлекается к наследству, они делятся на наследников по завещанию и по закону.

Субъекты наследственных правоотношений: наследодатель, наследники, душеприказчики (исполнители распоряжений завещания), отказополучатели (ст.1134 ГК РФ) , нотариусы, подназначенный наследник.

Завещание – распоряжение завещателем на переход прав собственности на свое имущество в адрес наследников.

Более углубленные и расширенные значения основных понятий приводятся в соответствующих главах и разделах настоящей работы.

Определяющими правовыми моментами наследования являются следующие[1]:

- осуществление наследования происходит как по завещанию, так и по закону;

- день, или время открытия наследства определяется смертью наследодателя или после вступления в силу решения суда о признании данного гражданина умершим, или определения судом дня предполагаемой гибели;

- местом открытия завещания или оглашения передаваемого имущества является либо известное место жительства умершего лица, либо место физического расположения его имущества;

- наследуемое имущество включает в себя материальные и нематериальные активы, а также права и обязанности, обременяющие весь комплекс имущества; наследуются также на общих основаниях и денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение; - наследственным правом устанавливается полный восьмиуровневый круг потенциальных наследников;

- наследственным правом также устанавливается и круг лиц, не имеющих права на наследство.

Для человека, создающего материальные, интеллектуальные и иные ценности, субъективная необходимость в действенности норм наследственного права определяется несколькими аспектами:

Максимально гарантированное обеспечение преемственности наследия потомками. Возможен случайный сбой при передаче прав собственности по наследственному праву, но это должно быть только исключением из правил;

Охрана прав наследодателя и наследников. В ГК РФ предусмотрена система правовых норм, максимально оберегающих субъектов актов передачи наследства от возможных правонарушений, подлогов, шантажа, недостойных наследников и т.д[2]

Охрана имущественных прав лиц, находящихся в тяжелом материальном положении, нетрудоспособных или несовершеннолетних лиц, иждивенцев, претендующих на наследство по закону. Наследодатель может лишить их наследства по завещанию, однако они будут претендовать на наследство по закону.

Не менее значимыми являются действия наследственного права и для государственных интересов, такие, как:

Стимулирующее действие в развитии экономики общества. Вовремя и правильно переданное наследство продолжит функционировать в направлении его развития, преумножении прибыльности при его использовании, не разрушится, создаются возможности для эффективности его дальнейшего использования.

Возможны случаи, как говорилось выше, неэффективного использования передаваемых по наследству фондов, но, судя по тому, что на протяжении тысячелетий имущество и блага передаются по наследству, положительных примеров эффективного использования его подавляющее большинство.

Передаваемое, особенно неделимое, имущество по наследству вынуждает объединяться близких родственников, наследников, что, в конечном итоге, приводит к единой стимулирующей цели, а это приводит к укреплению семейных и межличностных отношений, что является началом национального единения, основой стабильности развития экономики, общественных отношений, самого государства.

Наследственное право позволяет обеспечить непрерывность имущественных и обязательственных отношений независимо от того, живы ли все, участвующие в процессе создания данных ценностей, защищает права остающихся, оставляя в силе обременения объектов наследия.

Все вышеперечисленное показывает, насколько полно наследственное право обеспечивает интересы отдельных людей, а также насколько оно необходимо для обеспечения непрерывности процессов экономического развития общества, процессов производства, процессов единения государства – то есть, однозначно без него невозможно стабильное развитие цивилизованного общества.

Наследственное право в Российской Федерации основано на принципах, закрепленных Конституцией РФ.

Первый принцип наследственного права гарантирует, что согласно Конституции РФ[3] за каждым гражданином закреплено право иметь собственность, пользоваться и распоряжаться ею по своему усмотрению единолично или совместно с другими лицами, т.е. совершать со своей собственностью любые непротивоправные действия. Ограничения устанавливаются лишь правовыми рамками согласно ст. 1119 ГК РФ, получившими точное трактование в ст. 1149 ГК. РФ об обязательной доли наследования некоторыми категориями наследников29.

Данный принцип гарантирует, в первую очередь, свободу завещания, выражаясь вправе завещать любым лицам любые доли, не обосновывая принятых им решений, при этом для наиболее полного исполнения воли наследодателя должны приниматься во внимание не только очевидные решения завещателя, но и предполагаемые его действия, которые обнаруживаются при толковании завещания. Во вторую очередь, гарантируется свобода выбора наследником решения о принятии наследства со всеми обязательствами, либо полного отказа от наследства, либо распоряжения им в пользу другого лица.

Второй принцип наследственного права гарантирует индивидуальность завещания: во-первых, наследство может быть передано только от одного наследодателя согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ, во-вторых, принятие наследства определенным наследником не означает принятие наследства другими (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Третий принцип наследственного права гарантирует, во-первых, абсолютность наследственных правоотношений, что выражается в праве завещать только принадлежащее наследодателю на момент смерти имущество, во-вторых, гарантирует, что наследство будет носить абсолютно имущественный характер, т.е., в состав наследства не входят права и обязанности личностного характера завещателя, «...в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами, личные неимущественные права и нематериальные блага» (ст. 1112 ГК РФ), в-третьих, при согласии наследника на принятие наследства, оно принимается полностью и безоговорочно со всеми обязательствами и долгами (п. 2, ст. 1152 ГК РФ), что несет для наследника большую долю риска в случае значительных долгов и обязательств.

Четвертый принцип гарантирует соблюдение ст. 38 Конституции РФ о защите прав материнства и детства, поддержку семьи. Соблюдение этого принципа гарантируется наследованием по закону, в котором первыми субъектами возможных наследников являются члены семьи (дети, супруг, родители), т.е., при отсутствии завещания все права на наследство переходят им, сохранится семейно- имущественный комплекс, а при наличии завещания в случае, когда завещатель не упоминает там семью, соблюдается условие обязательной доли – не менее половины имущества, которая причиталась бы им по закону, переходит нетрудоспособным, несовершеннолетним членам семьи (ст.1149 ГК РФ).

Пятым принципом наследственного права является недопустимость осуществлением своих прав нарушать права и свободы других согласно п. 3 ст. 17 Конституции РФ. Например, для получения наследства выдвигается требование кому-нибудь с кем-то развестись, бросить какую-то работу, и т.д. В таких случаях данные требования оспариваются законом.

Гарантия соблюдения данных основополагающих принципов закрепляется целым рядом нормативных актов ГК РФ, УК РФ и т.д. Рассмотрев в хронологической последовательности изменения той небольшой части правовых документов, которые как я считаю, заложили основу процесса формирования и развития института наследственного права в России, можно сделать вывод о том, что данный институт претерпевал изменения, которые отражали веяния времени, цели и задачи, преследуемые государством в различные периоды. В зависимости от этого менялись положения, регулирующие вопросы наследования. Эти изменения в основном касались порядка и очередности наследования, правил об обязательной доли в наследстве, допустимости или отрицания самой возможности наследовать, а также пределов, в которых считается возможным завещательное распоряжение.

Однако, не смотря на постоянные изменения, всяческие попытки ликвидировать наследование, анализ истории показывает, что существование самого процесса наследования необходимо, и его отсутствие не может являться гарантией постоянства и обеспеченности будущих поколений, в чем и состоит развитие общества в целом и отдельных индивидов, в частности.

Особое внимание обращено на частичное заимствование российским правом основных институтов наследственного права Римской Империи, что послужило основой наследственного права России, а также его последующего преобразования. Именно римскому праву современная юриспруденция обязана самим понятием наследования как универсального правопреемства, в силу которого к наследнику переходят в неизменном виде не только имущество и имущественные права, но и обязанности наследодателя. Также римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собой, с кредиторами наследодателя и др.

Раскрытие основных принципов российского наследственного права отражают сущность общественных отношений, определяют социальное и экономическое содержание и назначение норм наследственного права, служат основой для совершенствования и практики его применения. Таким образом, их применение позволяет не только раскрыть смысл самого регулирования отношений, представляющих переход имущества от наследодателя к наследникам, но и правильно толковать и применять конкретные правовые нормы, а в необходимых случаях – совершенствовать их.

1.2. Общие основания наследственного права

Общим основанием наследования практически для всех правовых систем, в том числе и российской, являются завещание и закон, что утверждается в ст. 1111 ГК РФ. Причем, у каждого наследника при получении наследства могут появиться основания наследования и по завещанию и по закону.

Именно аспекты возникновения оснований разного вида наследования и будут предметом рассмотрения в данном разделе:

Основания расследования:

1) по завещанию

2) по закону

В России права человека на собственность и на индивидуальное имущество закреплено статьей 35 Конституции РФ, наличие собственного имущества поддерживает человеческую жизнь, сочетание имуществ всех членов семьи поддерживает совместную семейную жизнь, а семья, как известно, ячейка общества, основа государства, и ее существование трудно переоценить, вот почему все законодательство направлено на поддержание её жизнедеятельности. Несмотря на это, в приоритете, как уже не раз упоминалось ранее, каждому человеку дается право на распоряжение своим имуществом по своему усмотрению и при жизни и после смерти. Наследование по завещанию предусматривает волю наследодателя в определении круга наследников, а также в распределении прав и обязанностей между всеми наследниками. В данном случае дееспособность наследодателя обязательна, т.к. завещание является односторонним соглашением, принимаемым одним лицом.

В российском законодательстве наследодателем может выступать только физическое лицо в единственном числе, он может быть гражданином РФ, может быть иностранцем, или лицом без гражданства. Никакие виды юридических лиц, обществ не являются наследодателями. Также в Российской Федерации основание наследования не может быть предметом соглашения.

Наследником может быть признан любой гражданин, независимо от его дееспособности (возраста, заболеваний, и т.д.), который на момент смерти наследодателя или признании его в судебном порядке умершим, находился в живых, либо был зачат, в данном случае даже если ребенок прожил всего несколько минут, он признается наследником. Необходимое условие признания наследником юридического лица – также существование его на момент смерти завещателя[4]

Законодательством РФ, в частности, ст.1117 ГК РФ, устанавливается также круг наследников, статус которых определяется, как недостойные. Они не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию. Данные запреты касаются граждан, которые либо были лишены в судебном порядке родительских прав по отношению к наследодателю, либо уклонялись от выплат алиментов или оказания необходимой помощи недееспособным наследодателям или их родственникам, либо были совершены умышленно противоправные действия, касавшиеся наследодателя, его родственников или наследников, либо совершали противоправные действия против воли наследодателя и его завещания, пытались незаконно изменить круг наследников или увеличить свою долю, в случае подтверждения этих действий в установленном судебном порядке. Но, в случае распоряжения от наследодателя о причитающейся им по завещанию части наследства, они имеют право его наследовать. Если противоправные действия были в судебном порядке установлены после исполнения завещания, недостойные

наследники обязаны вернуть полученное наследство.

Несмотря на то, что приоритет отдается наследованию по завещанию, даже при его наличии не всегда удается принять официальное решение о его законности, т.е., при несоблюдении всех условий составления завещания, либо его отмене, либо признании лица наследодателя недееспособным, происходит наследование по закону. Конкретно такое наследование будет иметь основание в следующих случаях:

завещания не существует;

составленное завещание является по судебному решению недействительным (оспоримым), либо частично недействительным в части долей, причитающихся необходимым наследникам. При этом необязательно изменится круг наследников или отказополучателей, не всегда изменяются их права наследования.

наследник по завещанию умер раньше оглашения завещания, не назначен поднаследник. в случае невозможности принять наследство всеми наследниками, либо при получении полного отказа их от наследования, либо никто не смог принять наследство, и никто не указал правопреемника вместо себя.

просто отсутствуют наследники и по закону, и по завещанию. Такое имущество называется вымороченным, передается в порядке наследования по закону в федеральную, территориальную и муниципальную собственность.

Таким образом, рассмотрев общие основания наследования в Российской Федерации перейдем к более подробному изучению перехода имущественных прав в случае наличия завещания.

2 Основания наследования в современном российском государстве

2.1. Наследование по закону

Действие института наследования по закону наступает в массе случаев, оговоренных ранее (в основном, отсутствие завещания, его недействительность, незаконность в какой-то части), и других, о которых будет упоминаться ниже. По сути, нормы этой части законодательства являются дополнением к институту права наследования по завещанию, вводит некоторые ограничения в права наследодателя, частично дополняет и уточняет его распоряжения, которые иногда по сути не могут быть исполнены (например, смерть наследника) и т.д.

На момент наследования по закону недееспособность наследодателя не влияет на исполнение обязательств по закону. В случае наступления прав наследования по закону наследники претендуют на право наследования в порядке очередности. Именно эта очередность стала основным объектом изменений наследственного права за последние десятилетия, в первоначальном толковании законодательством РСФСР, затем двумя редакциями изменений ГК РФ, очередь наследников из двухуровневой превратилась в восьмиуровневую систему Основой восьмиуровневой системы (кроме пережившего супруга) является степень родства от наследодателя, зависимая от числа рождений (вторая очередь – первое число рождений, третья –второе и т.д.).

Каждая последующая очередь претендует на наследство только при отсутствии предыдущей[5] Пример: если отсутствует завещание и существует хотя бы один наследник первой очереди (допустим, дочь наследодателя), и наряду с ней несколько наследников второй и третей очередей (его братья, сестры, бабушка и т.д.), то весь объем наследственного комплекса переходит в данном случае к дочке наследодателя как наследнику более высшей очереди.

Отсутствие предыдущей очереди может быть вызвано любой из причин, вытекающей из наследственного права: смерть или просто отсутствие вышестоящих наследников, отказ их от права наследования либо непринятия ими наследства, законного отстранения или лишения наследственных прав.

По закону наследники одной очереди получают наследство в равных долях, наследники по представлению получают наследство в случае смерти наследника данной очереди до открытия завещания или сразу после этого, его наследство делится на равные доли среди таких наследников. Если наследник по закону лишен наследодателем наследства, наследники по представлению также лишаются права на наследство.

Также не могут стать наследниками лица, которые потенциально становились наследниками по праву представления, если наследник этой очереди признан недостойным.

Усыновленные приравниваются к родственникам по крови (по происхождению) при распределении наследства, но их права наследования распространяются и на наследство от биологических родителей в случае сохранения отношений с одним из родителей или другими кровными родственниками по решению суда. Обратным порядком эти нормы не действуют: родители, лишенные родительских прав, не могут претендовать на наследство от этих детей.

Законодательством предусматривается привилегированное положение нетрудоспособных иждивенцев, не менее года находившихся на обеспечении наследодателя, которые, несмотря на то, что не входят в призываемый к наследству круг наследования, или вообще не являются возможными наследниками, претендуют в равных долях на распределяемое наследство. Если отсутствуют другие наследники по закону, нетрудоспособные иждивенцы приравниваются к самостоятельным наследникам восьмой очереди. Как говорилось ранее, права завещателя ограничиваются законом об обязательной доли в наследстве.

Таким правом наделены несовершеннолетние дети и любые другие нетрудоспособные в лице оставшегося супруга, родителей, иждивенцев наследодателя. Наследуемая (обязательная) доля должна быть независимо от завещания, или просто при его отсутствии, не менее половины от причитающейся им по закону. Источником обеспечения обязательной доли наследства является либо незавещанная часть имущества, независимо от ущемления прав других законных наследников, либо из завещанного имущества, при недостаточности первого имущества. В обязательную долю засчитывается любое получаемое из завещанного имущество, в том числе засчитывается стоимость завещательного отказа, адресованного такому претенденту завещанием. В некоторых случаях возможно уменьшение обязательной доли или вовсе невыдача её по решению суда с учетом материального положения других наследников, если выдача обязательных долей лишает их, допустим, места для проживания, и т.п.

Особым образом трактуется право пережившего супруга: он наследует не только имущество, отписанное по завещанию или получаемое по закону, но и безоговорочно претендует на половину нажитого в совместной жизни имущества: это имущество не включается в наследство для остальных наследников. Законом также регламентируется так называемая наследственная трансмиссия (норма существует еще со времен римского права) – передача прав наследования от наследника, умершего после открытия наследства, но до его__ принятия, его наследникам по закону, а если он успел сделать завещание – по завещанию[6]

Передающееся при этом имущество не входит в состав его собственного наследства, открывающегося после смерти. Толкование и практическое применение данной нормы порождает массу вопросов, один из которых рассмотрен в статье юриста Э.А. Кузнецовой «Наследственная трансмиссия в Российском гражданском праве». Рассматривается такая вероятность применения права наследования в порядке наследственной трансмиссии, при которой незаконный наследник вступает в наследование после детей, в отношении которых он был лишен родительских прав. Принимается во внимание случай, когда завещанным оказывается не все имущество.

Право на принятие наследства в этом случае в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследникам по закону и возникает такая конструкция, которая приводит к абсурду. Во избежание подобных коллизий часть Российских цивилистов предлагает изменить трактовку ст. 1117 ГК РФ с прямым запретом наследования во втором колене за детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, а также рассматривается суть передачи наследства от умершего наследника к наследнику по закону[7]

В случае отсутствия всяких наследников как по закону, так и по завещанию, или они не могут наследовать, или отказались от наследования в установленном порядке, или отстранены от наследства, при этом не указаны другие, в пользу которых наследство могло быть отказано, либо нет подназначенных наследников – наследство признается вымороченным.

До вступления в силу Федерального закона от 29.11.2007 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в ч. третью ГК РФ» все вымороченное имущество становилось Федеральной собственностью, однако это противоречило жилищному законодательству в части управления жилым фондом, которым предполагалось распределение полномочий по нему в большей части муниципальным образованиям[8](распределение социального жилья, управление домами, и т.д.).

В порядке устранения этих противоречий принятый закон предполагает передачу жилья в собственность муниципальных образований в случае нахождения такого жилья на его территории, в собственность субъектов Федерации Москве и Санкт Петербургу в случае нахождения данного жилья на их территории, всего другого вымороченного имущества – в собственность Российской Федерации.

Таким образом, рассмотрев основания приобретения наследства в Российской Федерации можно сделать следующие выводы:

Во-первых, многие положения наследственного права по сравнению с предыдущим Гражданским кодексом РСФСР существенно изменены и расширены. Так, Гражданский кодекс РФ по-новому обозначил роль завещания при наследовании имущества. Если раньше главенствующую роль играло наследование по закону (при этом нормы о завещании носили вспомогательный характер), то в настоящий момент ключевое значение приобретает выражение воли наследодателя.

Во-вторых, особо следует обратить внимание на обозначенный принцип свободы завещания, содержащийся в ст. 1119 ГК РФ, который дает возможность наследодателю « по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого решения», а также включить в завещание иные распоряжения (согласно ГК РФ отменить или изменить совершенное завещание.

Справедливо, на мой взгляд, обозначено ограничение данного принципа обязательной доли в наследстве, которая устанавливается для обеспечения гарантий прав социально незащищенного числа наследников (несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе и усыновленные, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя).

В-третьих, новеллой является ст. 1122 ГК РФ, регулирующая доли наследников в завещанном имуществе, а также ст. 1123 ГК РФ о тайне завещания, содержащая положение завещателя о истребовании компенсации морального вреда, в случае нарушения тайны завещания, что является средством защиты нарушенных прав.

Существенным нововведением стал установленный ГК РФ правовой режим наследования денежных средств в банках, спецификой которого является упрощенный порядок оформления завещательного распоряжения, не требующего нотариального удостоверения. Так, в отличие от ст. 561 ГК РСФСР 1964 г., где вклад не входил в состав наследственной массы, в ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, наоборот, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Таким образом, новые правила дают возможность справедливо распорядиться наследственным имуществом, не ущемляя права наследников. Также отмечу важные изменения в нормах, посвященных наследованию по закону. На мой взгляд, актуальны два вопроса: поиск всего круга наследников и поиск всего наследуемого имущества в виде и материальных и нематериальных активов.

В первую очередь, это касается изменения очередей наследников. Если ранее ГК РСФСР 1964 г. предусматривалось две очереди наследников, а с принятием ФЗ РФ от 14.05.2001 г. № 51-ФЗ « О внесении изменений и дополнений в ст. 532 ГК РСФСР » - четыре, то в разделе V «Наследственное право» ГК РФ установил восемь очередей наследования по закону.

Данная законодательная инициатива, значительно расширяя круг наследников, дает приоритет сохранения имущественной массы после смерти наследодателя именно в руках родственников, умаляя возможность наследственному имуществу приобрести статус вымороченного.

Но, к сожалению, закон умалчивает о том, кто будет заниматься розыском дальних родственников. Считаю, требуется дополнительная законодательная норма, предписывающая обязательный, возможно, бессрочный, поиск наследников (особенно при значительной массе наследуемого имущества), и определяющая орган, ответственный за этот этап (например, нотариальные конторы, либо административные органы данной местности). Выполнение этой работы должно, по моему мнению, оплачиваться, вознаграждение также может производиться из наследуемого имущества.

Более продуманными и проработанными, по моему мнению, стали нормы о принятии наследства. Важным является уточнение о том, что «принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось». Это, на мой взгляд, указывает на дополнительную необходимость изыскания всего состава наследуемого имущества. В соответствии с правилами ст. 546 ГК РСФСР 1964 г. «принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства».

Сохранив это положение, п. 2 ст. 1152 ГК РФ дополнил его следующим: «… независимо от времени его фактического принятия, от момента государственной регистрации права наследника на наследуемое имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации». Такое добавление стало весьма существенным в юридической практике, но, возможно, требует дополнение о позволении принять надлежащее имущество независимо от того, когда оно фактически было найдено. Эта сторона вопроса наследования имущества имеет более простое решение, так как в его изыскании заинтересованы сами наследники.

Но, на мой взгляд, нет той нормы закона, которая гарантировала бы всем регистрационным органам государства оказывать помощь в изыскании невостребованного имущества. И, если этот вопрос для дееспособных граждан, с трудом, но находит решения, то для защиты недееспособных следовало бы предусмотреть подобную инициативу.

Итак, рассмотренное разнообразие юридических фактов позволяет говорить о разнообразии наследственных отношений. Но при этом, все наследственные правоотношения формируются либо с учетом воли завещателя, и тогда речь идет о наследовании по завещанию, либо, основываясь на нормах закона, и тогда наследование происходит по закону.

При этом, по общему правилу, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Среди разнообразия наследственных правоотношений появляются проблемы наследования, связанные с разнообразием форм имущественных отношений.

2.2 Наследование по завещанию

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) наследованию по завещанию посвящены 23 статьи (ст. 1118–1140 ГК РФ) [9]. Наследование по завещанию в соответствии с частью третьей ГК РФ считается приоритетным основанием наследования (ст. 1111 ГК РФ). Большинство новых норм Кодекса способствуют пониманию гражданами положительного значения завещания – возможность распорядиться своим имуществом по своему усмотрению.

По мнению Карпычева М.В., лицо имеет полное право свободно распоряжаться своим имуществом. В том случае, если лицо не согласится с порядком наследования, установленным законом, то может самостоятельно определить круг своих наследников. Для этого и требуется составление распоряжения – завещания[10].

М.Б. Смоленский считает, что завещание является односторонней сделкой, выражающая, с одной стороны, волю наследодателя при определении дальнейшей судьбы наследственной массы, а с другой – создающая права и обязанности для наследников, но только после открытия наследства[11].

Завещание представляет собой личное распоряжение гражданина, составленное в письменной форме на случай своей смерти, т.е. волеизъявление по поводу судьбы принадлежащего ему имущества и назначения наследников, сделанные в форме установленной законом (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).

В ст. 1118 ГК РФ перечислены юридические признаки, характерные завещанию.

1. Завещание может совершать гражданин, обладающим дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ), т.е. он полностью отдает отчет своим действиям и руководствуется ими. Полная дееспособность наступает с 18 лет или в порядке эмансипации. Завещание признается недействительным, если оно составлено недееспособным гражданином. Также гражданин может потерять дееспособность после совершения завещательного распоряжения, в этом случае, оно будет признаваться действительным и не потеряет юридической силы.

2. Завещание совершается только лично (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Завещания по доверенности не совершаются. Завещатель, кроме подписи собственноручно, указывает на завещании также такие данные, как свою фамилию, имя, отчество. Эти данные необходимы в определенных случаях для проведения судебно-почерковедческой экспертизы. Также законом предусмотрено процессуальное оформление завещания в тех случаях, когда завещатель не может собственноручно подписать завещание в силу своих физических недостатков или неграмотности. В таких случаях подпись ставит рукоприкладчик, причем перечень причин этих действий законодателем ограничен и является исчерпывающим в п. 3 ст. 1125 ГК РФ.

3. Завещание содержит распоряжение только одного лица (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Завещание не может совершаться двумя или несколькими гражданами. В этом случае такое распоряжение будет называться не завещание, а двусторонняя сделка, что и будет противоречить представлению российского законодательства о порядке и форме составления завещания как односторонней сделки.

4. Завещание является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

Для завещания как односторонней сделке соответствуют:

- выражение воли только одного лица;

- элемент условности, так как акт составления завещания не является бесповоротным и необратимым до тех пор, пока не наступила смерть завещателя. До этого завещатель вправе в любой момент внести изменения или отменить завещание полностью или только частично, также совершить новое. Условность выражается и тем, что в момент смерти наследодателя завещанного имущества может и не быть в полном объеме или в его части;

- отсутствие надобности согласия лиц, в пользу которых составляется завещание, т.е. не требуется встречное волеизъявление наследников или иных лиц.

Завещание относится к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя неизбежна. Поэтому к завещанию применяются нормы ГК РФ о сделках, об обязательствах и о договорах, что не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания.

Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и оговорка о неотменяемости завещания в соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ. Завещание является фидуциарной сделкой, т.е. имеет доверительный характер[12]

Таким образом, наследование – это переход имущественных, а в ряде случаев также личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица к его преемникам на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства, т.е. это личное распоряжение завещателя. Наследование по завещанию можно считать приоритетным способом наследования, что объясняется тенденцией возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы имущества после смерти наследника. Завещание является односторонней сделкой, т.к. содержит волеизъявление только одной стороны – завещателя.

Завещатель не обязан кому-либо сообщать о совершении завещания, его содержание, изменении или отмене.

2.3 Актуальные проблемы наследования по закону и завещанию

Наследственное право – довольно сложная область права, урегулированный законом порядок посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. Основой этого порядка является завещание, которое в совокупности с другими юридическими фактами: открытие наследства, наличие наследственного имущества и др., признается основанием такого наследования.

ГК РФ определяет два основания наследования - это наследование по завещанию и наследование по закону. Современное законодательство отводит наследованию по завещанию первостепенную роль, в отличие от наследования по закону, что делает его наиболее оптимальной формой перехода имущества по наследству от одного лица к другому[13] .

В частности, в ст. 1111 ГК РФ сказано: «Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием». Статья 1118 ГК РФ определяет завещание как одностороннюю сделку, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Однако, данное определение не отражает все признаки завещания, поэтому рассмотрим их отдельно. Наследование по завещанию позволяет наследодателю распределить свое имущество после смерти по своему усмотрению, ведь наследование по закону в настоящее время предусматривает более широкий круг наследников. Самое главное, необходимо соблюдать все правила составления завещания, ведь в законодательстве есть определенные стандарты составления завещания, формы и способы[14]. Завещать наследство имеют все граждане России, а также иностранные лица, проживающее на территории нашей страны, имеющие дееспособность и правоспособность.

То есть, наследство могут завещать лица, старше 18 лет. В статье 218 части первой ГК РФ отмечено, что право собственности на имущество в случае смерти гражданина переходит к его наследникам по закону, либо по завещанию.[15]

Необходимо учесть такой нюанс, что в России реализуется принцип свободы завещания, право на завещание может реализовать только лично, никакие представители не допускаются. Подробно об особенностях и порядке составления завещания говорится в главе 62 части третьей ГК РФ[16]

С юридически точки зрения, завещание является односторонней сделкой. Завещать можно денежные средства, здания, сооружения, квартиры, движимое имущество, земельные участки, а также долю в общей долевой собственности. Много споров в юридической литературе возникают на почве права распоряжения имуществом несовершеннолетних лиц.

Лица, в возрасте от 14 до 18 лет по закону, завещать не могут. Возникает коллизия норм, почему такие лица не имеют права завещания, хотя могут устраиваться на работу, распоряжаться своим заработком, стипендией по своему усмотрению.

Возникает вопрос, почему данные лица, распоряжаясь денежными средствами, покупая имущество, не могут распорядиться этим имуществом на случай своей смерти. На наш взгляд, необходимо внести изменения в законодательство. Предлагаем предоставить возможность на законодательном уровне для лиц от 14 до 18 лет писать завещания на то имущество, источниками, приобретения которых явились их личные заработки.

На сегодняшний день, несовершеннолетние лица могут писать завещания только при эмансипации, в результате которой приобретается полная дееспособность.

Право заверения завещания отдано нотариальным органам. Интересным остается обстоятельство, что в законе сказано, что в местах лишения свободы, также может быть составлено завещание, которые заверяется начальником места лишения свободы, а про завещания лиц, находящихся в следственных изоляторах в законе ничего не сказано.

Необходимо дополнить законодательство, предоставив право завещать и лицам, находящихся в следственных изоляторах, а право заверять начальникам следственных изоляторов, ведь в период этого времени лица, находящиеся в изоляторах лишены возможности посещения нотариальных органов. А как показывает практика, лица могут находиться в следственных изоляторах по несколько месяцев. Недоработкой законодательства можно считать и то, что в статьях регулирования закрытого завещания, предусматривается лишь нотариальное оформление. Необходимо предоставить составление закрытого завещания и для лиц, которые по закону могут составлять завещания и заверять их у других лиц, указанных в статьях 1127 ГК РФ, в виду отсутствия нотариальных органов.

Различные споры относительно норм касающихся права на обязательную долю в наследстве ведутся давно[17].

И споры эти не столько об отсутствии конкретики в формулировках, чем в принципе грешат многие нормы наследственного права, а сколько о занимаемой позиции, месте среди прочих норм и субинститутов наследования. И главный вопрос, на мой взгляд, здесь должен выглядеть так:

Целесообразно ли нахождение понятия об обязательной доли в наследстве среди норм о наследовании по закону? Несовершенство норм неизбежно влияет на некорректность их толкования, а вследствие этого на относительную справедливость их исполнения.

Представим такую ситуацию, гражданин А по завещанию оставляет свое имущество некоему гражданину, у гражданина А при этом есть сын имеющий право на обязательную долю, стоит сразу упомянуть, что сын гражданина А в то же время является его единственным наследником по закону.

Сын гражданина А решил не пользоваться своим правом и отказался от обязательной доли. Но чуть позже выясняется, что у гражданина А на счету в швейцарском банке лежит приличная сумма денежных средств, и сын гражданина А готов унаследовать эту сумму, но вот незадача, согласно гражданскому законодательству, в его наследственной части, он уже отказался от обязательной доли, и так как обязательная доля входит в число оснований наследования по закону, и ввиду того, что на момент отказа других оснований принять наследство у сына гражданина А не было, получается, что он отказался от принятия наследства в целом, а забрать свой отказ в силу закона, он уже не имеет права. Этот пример наглядно продемонстрировал неэффективность и несправедливость расположения норм обязательной доли среди норм и оснований наследования по закону, создавая тем самым ряд совсем необязательных сложностей и затруднений.

Поэтому отнесение положений о обязательной доли в категорию наследования по завещанию сняло бы ряд противоречивых вопросов, ведь само понятие обязательной доли вытекает из завещательного субинститута - не было бы его, и отсутствовала бы необходимость в установлении обязательной доли. Еще один вопрос, заслуживающий внимания касается прав на наследство, которые возникают в процессе принятия наследства в порядке представления.

Суть всего заключается в том, что если потенциальный наследник умирает до открытия наследства, то причитающуюся ему часть наследства получает уже его наследник. В разборе всей нормы думаю, необходимости нет, но в ней содержится категория лиц, которые не подпадают под права представления.

К таким лицам относятся преемники недостойных наследников, что, по моему мнению, негуманно и несправедливо, так как получается, что само понятие «недостойный наследник» в порядке правопреемства распространяется и на наследников лица признанного недостойным.

В том же законодательстве Франции наследники недостойных наследников имеют право наследовать в порядке представления, более того, если гражданин отказывается от наследства, то его наследник в любом случае наследует одну вторую часть доли в порядке представления. Это были лишь несколько еще не урегулированных проблем и вопросов современного института наследования России, но решение хотя бы этой небольшой части даст возможность приблизить российское гражданское законодательство к эталонным стандартам европейской цивилистики.

Заключение

Исследования, проведенные в данной работе, показывают, что наследственное право, как и весь Гражданский кодекс Российской Федерации находятся в стадии реформирования. Большое влияние на появление новых законодательных инициатив и изменения старых норм оказывают структурные изменения в политической жизни страны, перевод экономики на рыночные отношения, бурное развитие высокотехнологичных отраслей производств в мировом масштабе, захват огромного сегмента мировой экономики нематериальными активами со все возрастающей ролью их влияния на результаты экономического роста, и т.д. В данной работе были достигнуты поставленные задачи, а именно:

определение понятий, значений и основополагающих принципов наследственного права;

изучение историко-правовой базы института наследования;

анализ нормативно-правового регулирования прав наследования в Российской Федерации;

раскрытие основания наследования в современном российском законодательстве;

выявление актуальных проблемы наследования по закону и завещания.

Все рассмотренные в данной работе пробелы, поднятые вопросы и многие другие, возникающие в юридической практике, проблемы требуют постоянного пересмотра действующих законодательных норм, быстрого реагирования на появление новых спектров применения прав.

Если в Римской империи требовались столетия для осознания пересмотра положений права, то сегодня даже год-два могут принести непоправимый ущерб, как отдельной личности, так и государству.

Поэтому необходимо дать возможность и обеспечить право не только цивилистов, но и всех граждан России участвовать в процессе обсуждения новых норм, поправок и проектов новых законов, регламентирующих наследственное право в Российской Федерации.

Список использованной литературы

  1. Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ(ред. от 28.03.2017)// Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552
  4. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ(ред. от 31.12.2017)(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018)// Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14
  5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462 - 1: в ред. от 03.07.2016 г. // "Российская газета", N 49, 13.03.1993
  6. Волкова Н.А., Максютина М.В. Наследственное право: учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, Закон и право, 2009. – с.117
  7. Горелик А.П. Наследственное право : Учебник. – М.: МОДЭК, МПСИ,2011. – 456с.
  8. Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина, А.А. Демичев [и др.]. – М.: Форум, Инфра-М, 2016. – 560 с
  9. Закиров Р.Ю. Наследственное право. М: Дашков и К. 2010. – С. 34
  10. Казанцева А.Е. Наследственное право : учеб. пособие . – М.: Норма, 2013. – с. 54

Кузнецова Э.А. Наследственная трансмиссия в Российском гражданском праве: ж-л « Правовой вестник» № 14, 2013 г. – с. 14-22

  1. Лебединец Н.В., Митина Е.Д. К вопросу изучения института наследования по закону в России // Вопросы современной юриспруденции. 2016. № 6 (57). С. 39 - 43
  2. Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е., Котарева О.В. Наследственное право : учеб. пособие. - Феникс, Ростов, 2011. – 251с.
  3. Наследственное право: Учебное пособие / С.З. Женетль, О.В. Володина. – 4-е изд. – М.: Форум, Инфра-М, 2016. – 188 с
  4. Казанцева А.Е. Наследственное право : учеб. пособие . – М.: Норма, 2013. – с. 54
  5. Отиева Ю.Ю. Наследование по закону в Российской Федерации // Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3 (3). С. 73 - 77.
  6. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. – М.: РИОР: Инфра-М, 2014. – 430 с
  7. Понятия и признаки завещания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://setref.ru/188502.html (дата обращения: 15.02.2018)
  8. Рассолов М.М., Алексий П.В., Кузбагаров А.Н. Гражданское право: Учебник / 4-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – с. 212
  9. Шалонина М.Ю. Институт наследования по закону в отечественном законодательстве и правоприменительной практике // Ростовский научный журнал. 2016. Т. 4. № 7. С. 50
  10. Черемных Г.Г Наследственное право России :Учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 516с.
  11. Черничкина Г.М. Гражданское право Том I : Учебник. – М.: Риор, 2013. – 448с.
  1. Казанцева А.Е. Наследственное право : учеб. пособие . – М.: Норма, 2013. – с. 54

  2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ(ред. от 28.03.2017)// Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552

  3. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

  4. Рассолов М.М., Алексий П.В., Кузбагаров А.Н. Гражданское право: Учебник / 4-е изд., перераб. и доп. -М.:Юнити-дана, 2011. – с. 212

  5. Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е., Котарева О.В. Наследственное право : учеб. пособие. -Феникс, Ростов, 2011. – стр. 170

  6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ(ред. от 28.03.2017)// Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552

  7. Кузнецова Э.А. Наследственная трансмиссия в Российском гражданском праве: ж-л « Правовой вестник» № 14, 2013 г. – с. 14

  8. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ(ред. от 31.12.2017)(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018)// Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14

  9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301

  10. Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина, А.А. Демичев [и др.]. – М.: Форум, Инфра-М, 2016. – с .259

  11. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. – М.: РИОР: Инфра-М, 2014. – с .147

  12. Наследственное право: Учебное пособие / С.З. Женетль, О.В. Володина. – 4-е изд. – М.: Форум, Инфра-М, 2016. – с 53-54

  13. Гражданский Кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ. Часть первая. Российская газета. 1994. № 238 - 239

  14. Гражданский Кодекс РФ от 26 ноября 2001 г. № 146 - ФЗ. Часть третья. Российская газета. 2001. № 233

  15. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462 - 1: в ред. от 03.07.2016 г. // "Российская газета", N 49, 13.03.1993.

  16. Закиров Р.Ю. Наследственное право. М: Дашков и К. 2010. – С. 34.

  17. Шалонина М.Ю. Институт наследования по закону в отечественном законодательстве и правоприменительной практике // Ростовский научный журнал. 2016. Т. 4. № 7. С. 50