Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Общие положения наследственного права РФ)

Содержание:

Введение

Человеческая жизнь непостоянная и, к сожалению, недолгая. Время постоянно движется вперед - меняется социальный, экономический и политический уклад общества, одни поколения людей сменяются другими, люди рождаются и умирают, оставляя после себя что-то значимое. Кто-то вносит свой весомый вклад в развитие науки, культуры и искусства, кто-то оставляет свой след в истории, кто-то оставляет своим потомкам движимое-недвижимое имущество, акции, авторские права и т.д. Всё зависит от образа жизни и личных устремлений гражданина. Одним словом, многие вещи продолжают свою жизнь и после смерти их хозяина. Поэтому возникает необходимость правильного распределения этого имущества между другими людьми, претендующими на него.

В период первобытного строя, когда наши предки еще обладали мифологической формой мировоззрения и были далеки от правовых норм, переход имущества после смерти регулировался многовековыми традициями и обычаями. Однако, технологический прогресс, эволюция общества из присваивающего в производящее, постепенное выделение семьи из рода и ослабление родоплеменных связей, а также расцвет частной собственности, сильно обострили этот вопрос. Люди осознали, что предмет наследования может приносить прибыль, а следовательно, удовлетворять самые различные их потребности. С усложнением социальных связей и появлением противоречий в обществе первобытные нормы просто перестали справляться. Если традиции и обычаи сохранялись и проявлялись в сознании и поведении людей, то теперь появилась необходимость фиксировать и оформлять письменно те или иные права для всеобщего сведения. Вместе с появлением права одновременно появилось и государство, которое должно было регулировать эти права. Таким образом, были зафиксированы наиболее ценные обычаи на государственном уровне, добавлены новые юридические нормы – законы, указы и постановления, а также образцы решения дел на базе других судебных решений. Такой же сложный путь прошло и наследственное право.

Известно, что в нашей стране «первое известие о порядке наследования в русских памятниках встречается под 912 годом, в договоре Олега с греками» [9]. В этом же столетии в русском праве выделяются два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, при этом последнее возможно только при отсутствии завещания.

В современном законодательстве право наследования гарантируется государством, что закреплено в ст. 35 Конституции РФ и главе V Гражданского кодекса Российской Федерации, где в ст. 1111 приведены основания для наследования: «Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом».

Эти два закона разделяет более тысячи лет, за эти годы сильно изменилось мировоззрение людей, усложнились взаимоотношения в обществе, появилось множество новых объектов наследования, о которых никто и представить не мог в годы крещения Руси. Следовательно, государственный институт наследственного права не может прекращать своего развития, продолжая своё движение в ногу со временем. С развитием прогресса и появлением новых объектов наследования постоянно будут появляться недостаточно разработанные и спорные положения, что и определяет актуальность текущей работы.

Целью данной курсовой работы является рассмотрение понятие и видов наследования. Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач:

  1. привести общую характеристику понятия «наследственное право»;
  2. определить основание, субъекты, виды и состав;
  3. рассмотреть основания для наследования и участников правоотношения;
  4. изучить состав наследства;
  5. определить виды наследования;
  6. проанализировать приобретение наследства;
  7. выяснить способы принятия наследства;
  8. изложить сроки для принятия наследства;

Объектом данной работы выступает наследство и наследственное имущество, к которым применяется наследственное право.

Предметом правого регулирования наследования являются отношения между людьми, которые обусловлены определенными обстоятельствами - смертью гражданина.

Методом исследования курсовой работы является: метод теоретического анализа, который включает в себя изучение, анализ и обобщение научной и учебной литературы.

Основными источниками для данной курсовой работы будут использованы такие нормативные акты как:

  1. Конституция Российской Федерации
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, часть 3

Также будут использованы труды современных исследователей, посвященные этому вопросу, таких как: Никольский В.А., Желонкин С.С. и Ивашин Д.И., Кириллова Е.А., Попова О.П., Покровский И.А., Никитюк П.С., Немков А.М., Свердлык Г.А., и др.

Курсовая работа обусловлена целями и задачами данной работы и состоит из 3 глав, которые включают в себя два-три параграфа, заключение и список литературы.

Глава 1. Общие положения наследственного права РФ

1.1 Определение, предмет и метод наследственного права

Наследственное право – подотрасль гражданского права, представляющая собой совокупность установленных государством правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства [12, с. 6].

Наследственное право в системе гражданского права занимает особое место. По мнению Кирилловой Е.А., этот факт определяется следующими обстоятельствами:

– по наследству переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускается законом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей;

– состав наследства не ограничивается принадлежавшими наследодателю вещными правами, в него входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественных прав;

– отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе отношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более к вещным правоотношениям [4, с. 24].

В справедливом обществе каждый индивидуум должен обладать равными возможностями и социальными привилегиями, поэтому каждый гражданин должен иметь право передать материальные блага, которые он приобрёл в период жизни, близким для него людям, что делает наследственное право проявлением одной из высших ценностей общества, а значит, обладает определенным для него значением. Кроме того, регламентация порядка передачи имущества от наследодателя к наследникам, ограждает государство от принятия на себя бесхозного мелкого бытового имущества.

До настоящего момента современные исследователи в области права не сошлись в едином мнении касательно места наследования в гражданско-правовой системе. Существует две точки зрения, согласно которым наследственное право необходимо относить либо к вещным правам, либо нужно признать его обязательственным правом, как, например, договорные отношения. Вещно-правовая концепция предполагает, что собственник той или иной вещи извлекает из нее ее полезные свойства, следовательно, наследник, принявший наследство, будет осуществлять правами собственника, также извлекая эти полезные свойства. В противовес этой концепции выступает обязательственно-правовая концепция, которая выделяет две позиции участников принятия наследства – должник (умерший гражданин) и кредитор (наследник, претендующий на наследство), так как в обязательстве всегда два субъекта взаимоотношений.

Выбрать одну из двух позиций достаточно сложно, так как они обе имеют право на существование, да и Гражданский кодекс РФ неоднократно упоминает о вопросах наследственного права в разделах, посвященных как вещным правам, так и обязательственным, поэтому мы перейдем к выделению предмета и метода наследственного права.

Интересна точка зрения С.С. Желонкина и Д.И. Ивашина, которые считают, что: «…под предметом правового регулирования следует понимать круг регулируемых отраслью права общественных отношений, а под методом - совокупность приемов и способов регулирования отрасли права (т.е. того, что входит в предмет)» [2, с. 7]. Они также считают, что предметом наследственного права являются общественные отношения, которые определяют:

  1. основания наследования (завещание или закон);
  2. особенности наследования по завещанию;
  3. особенности наследования по закону;
  4. осуществление наследования (принятие и отказ от наследства);
  5. оформление наследственных прав;
  6. охрана наследственных прав;
  7. наследование отдельных видов имущества.

Словом, предмет наследственного права – это имущественно-стоимостные общественные отношения, которые регулируются законодательством, о чем сказано в ст. 1112 ГК РФ [1].

Если же говорить о методе, то логично, что он должен выявлять приемы регулирования этих отношений, то есть, регламентировать взаимодействие участников гражданского оборота по распределению имущества, прав и обязанностей, принадлежавших умершему. По мнению Поповой О.П., этот метод должен обладать следующими чертами: «равенство участников наследственных правоотношений, автономия воли участников, их имущественная самостоятельность и др.» [12, с.7].

С.С. Желонкин и Д.И. Ивашин в своем учебном пособии «Наследственное право», среди методов наследственного права выделяют:

  • метод сочетания императивности и диспозитивности, который предполагает формулирование жестких правовых норм (например, нельзя унаследовать по закону если есть завещание), но в ряде случаев, на основании норма права, позволяет выбрать выгодный вариант поведения (например, раздел имущества между несколькими наследниками по их усмотрению);
  • метод юридического равенства наследников при наследовании по закону, предполагающий равенство долей, вне зависимости от их правого статуса;
  • метод контроля за осуществлением последней воли наследодателя, предполагающий наличие субъектов, которые осуществляют этот контроль (при наследовании по закону – нотариус, при наследовании по завещанию – нотариус и исполнитель завещания (необязательно)).

Всё это имеет особое значение для стабилизации экономических отношений внутри государства и обществе, так как, обладая возможностью передать свое имущество после смерти близким, человек понимает, что он может работать не только для себя, но и во благо дорогих ему людей.

1.2 Принципы наследственного права

В связи с тем, что наследственное право является подотраслью гражданского права, на него также распространяется действие ст. 1 ГК РФ [1], которая предполагает: равенство участников гражданских отношений; неприкосновенность собственности и свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов; судебную защиту гражданских прав и законных интересов. Однако, существуют принципы, которые присущи исключительно только наследственному праву, что и определяет самостоятельность этой подострасли.

Попова О.П. выделяет следующие из них [12, с. 8]:

1) Принцип приоритета наследования по завещанию над наследованием по закону. Этот принцип учитывает не только фактическую волю наследодателя, но и предполагаемую, т.е., если он не оставил завещания, то к наследованию призываются наиболее близкие ему люди, так как предполагается, что именно им бы он и передал свои имущественные права, если бы имел такую возможность.

2) Принцип субъективной свободы выбора для наследодателя и наследника. Завещатель имеет право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению – завещать его абсолютно любому лицу, соизмерять доли, лишать наследства, добавлять дополнительные распоряжения, отменять или изменять завещание, что закреплено в ст. 1119 ГК РФ [1]. Наследник же может принимать наследство по одному или нескольким основаниям (ст. 1152 ГК РФ [1] – по завещанию, закону, наследственной трансмиссии и т.д.), либо может полностью отказаться от него (ст. 1157 ГК РФ [1]). Однако, существуют также ограничения для обеих сторон. Например, свобода выбора завещателя ограничена правами обязательных наследников, что закреплено в ст. 1149 ГК РФ [1], а наследник не может принять наследство с какими-либо условиями или оговорками (ст. 1152 ГК РФ [1]). Также, невозможно изменить или отменить свой отказ от наследства (ст. 1157 ГК РФ [1]).

3) Принцип равенства наследников по закону, который предполагает, что наследники одной очереди наследуют права в равных долях, что закреплено в ст. 1141 ГК РФ [1].

4) Принцип сохранения единства наследства, которое воплощается в единую массу (целое) и в таком виде переходит к наследникам: «...наследственная масса мыслится не как сумма разрозненных имущественных объектов, а как некоторое единство, в котором наличности и долги (aktiva и passiva) сливаются в одно юридическое целое (universumjus), переходящее не к случайному (неизвестному) захватчику, а к известным, заранее предопределенным лицам, наследникам» [11, с. 74]. В Гражданском кодексе РФ это зафиксировано в статьях 1110 и 1112 [1].

5) Принцип обеспечения наследнику права наследования гарантирует стабильность и непрерывность гражданских прав, защищает от их нарушения, поэтому никого без соответствующего решения суда нельзя ни лишить права наследования, ни исключить его из очереди (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ).

Но это не единственный подход к пониманию принципов наследственного права. Например, Никитюк П.С. выделяет также демократизм, материальную заинтересованность, непосредственную связь и зависимость наследования от допускаемых видов индивидуальной собственности граждан и семейно-родственный характер наследования; материально-обеспеченное назначение наследования [8, с. 12]. А Немков А.М. выделяет следующие принципы: использование наследственного имущества для обеспечения нетрудоспособных родственников и супруга умершего; признание права наследования по закону за наиболее близкими наследодателю лицами; признание права наследования по закону на предметы домашней обстановки и обихода за наследниками, имевшими хозяйственно-трудовую деятельность с этим имуществом; свободу завещания; полное равенство супругов; равенство наследственных долей при наследовании по закону [7, с. 109].

Принципы права, в целом, играют немаловажную роль в процессе их применения. Они регулируют действия правоприменительных органов в тех ситуациях, когда в праве существуют какие-либо пробелы или несогласованность. Принципы наследственного права также «…способствуют устранению проблем и архаизмов в нормах законодательства о наследовании, определению направления развития и совершенствования наследственного права [13, с. 18]. Кроме того, они выделяют наследственное право в отдельную подотрасль гражданского права.

Глава 2. Содержание наследственных правоотношений

2.1 Субъекты наследственных правоотношений

Субъектами наследственных правоотношений являются непосредственные его участники, которые обладают правами и несут соответствующие обязанности, в рамках этих правоотношений. К ним относятся:

  • наследодатель, он же завещатель – это лицо, после смерти которого возникает необходимость применения наследственного права для отчуждения его имущества. Наследодателем может выступать только физическое лицо (граждане РФ, иностранные граждане, проживающие в РФ, апатриды), не юридические лица и не публично-правовые образования. При наследовании по закону в роли завещателей могут выступать дееспособные, недееспособные и ограниченные судом в дееспособности граждане. При наследовании по завещанию в роли завещателя могут выступать только дееспособные граждане; лица, вступившие в брак до достижения брачного возраста по разрешению; эмансипированные лица.
  • Наследник – лицо, закрепленное в законе, либо в завещании в качестве правопреемника наследодателя, в случае его смерти. Право наследования для наследника возникает только после смерти наследодателя, после совершения специальных действий, направленных на принятия этого наследства. Статья 1116 ГК РФ [1] определяет список лиц, которые могут получить статус наследников – это граждане РФ (независимо от дееспособности, живые в день открытия наследства, либо зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства), юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации.

Существует также некий круг граждан, которые не имеют права на получение наследства, п. 1 ст. 1117 ГК РФ [1] отстраняет от наследования недостойных наследников. Однако эта недостойность обязательно должна быть подкреплена судебным решением.

  • Исполнитель завещания (душеприказчик) – лицо (физическое или юридическое), которому завещатель может поручить исполнение своей воли, указав его имя в завещании. Исполнитель должен подтвердить свое согласие собственноручной подписью.
  • Отказополучатель – лицо, в пользу которого завещатель возлагает за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера. Например, завещание для наследника предоставлять в пользование отказополучателю унаследованное помещение.

2.2 Открытие наследства

Действующее законодательство устанавливает только два основания для открытия наследства – это биологическая смерть гражданина или объявление его судом умершим. В первом случае смерть фиксируется медицинским сотрудником, о чем составляется медицинское свидетельство о смерти. Во втором же случае, суд предполагает, что пропавший гражданин умер, так как он не явился домой, на основании этого выносится судебное решение или акт об объявлении гражданина умершим. На основании одного из этих документов органами ЗАГС производится государственная регистрация смерти (ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»), о чем выдается свидетельство, необходимое нотариусу для открытия наследственного дела.

Время открытия наследства – это особо важный компонент, который влияет на особенности всего процесса наследственного преемства. «Состав наследственного имущества, круг наследников, основания их призвания к наследованию, место открытия наследства, порядок и сроки его принятия, применимый закон и ряд других важных параметров наследования устанавливаются на время открытия наследства или отталкиваясь от него» [6, с.83]. В случае смерти гражданина, время открытия наследства совпадает с моментом смерти, которое фиксируется медицинским сотрудником. Если же наследственное дело открывается при объявлении гражданина умершим, используются два варианта, исходя из их отношения к реальности: основной (день вступления в силу решения суда) и дополнительный (день и момент предполагаемой гибели, указанный в решении суда). Выбор одного из двух вариантов происходит на основании достоверности известных данных для суда о гибели гражданина.

В ситуациях, когда два гражданина умирают в один день, наследования друг за другом становится невозможным, если не удается установить момент смерти.

Согласно ст. 20 ГК РФ [1] местом открытия наследства является последнее место жительство наследодателя. В ситуациях, когда последнее место проживания установить невозможно, то для наследования имущества, находящегося на территории РФ, признается место нахождения этого имущества. Если оно расположено в разных местах, то места открытия наследства будут определены исходя из их месторасположения. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

2.3 Приобретение наследства

В главе 64 ГК РФ [1] закреплены правила принятия наследства. В первую очередь, наследники должны быть сами заинтересованы в том, чтобы знать о возможности призвания. В 1922 году в ГК РСФСР были наложены ограничения на вызов наследников, в связи с идеологией того времени. В действующей статье 61 Основ законодательства о нотариате «Извещение наследников об открывшемся наследстве» предусматривает уведомление наследников, однако на практике этот вызов осуществляется крайне редко. Поэтому потенциальные наследники должны самостоятельно мониторить возможность принятия наследства.

В соответствии со статьей 1152 ГК РФ [1] для приобретения наследства наследник должен его принять соответствующим образом – ясно и однозначно изъявить волю, принять наследство одним из способов, указанных в ст. 1153 ГК РФ, в сроки, установленные законом (ст. 1154-1155 ГК РФ [1]).

Согласно ч. 2 ст. 1152 ГК РФ [1] наследство может быть принято одним наследником или несколькими, публичным заявлением и фактическим принятием (ст. 1153 ГК РФ [1]). Заявление о принятии наследства подается нотариусу по месту открытия наследства самостоятельно, либо по каналам связи, или через нарочного (в этом случае подпись наследника должна быть нотариально заверена).

Считается, что наследник принял наследство если он совершил ряд определённых действий:

  • вступил в управление или владение имуществом;
  • принял меры по его сохранению;
  • произвел расходы на содержание за свой счет;
  • оплатил долги наследодатели, либо получил деньги от третьих лиц;

«Желание быть хозяином может следовать и из поведения лица: вступил во владение имуществом, погасил долги (п. 2 ст. 1153 ГК РФ [1], ст. 782 ФГК)» [5, с. 112]. Следовательно, вместе с приобретенным имуществом, наследник приобретает также и ответственность умершего по его долгам и кредитам.

В ст. 1154 ГК РФ [1] закреплено, что принятие наследства должно происходить не позднее 6 месяцев с момента открытия наследства. Одновременно с основным сроком принятия наследства Гражданский кодекс РФ предусматривает также иные сроки - если призвание происходит вследствие отказа, то срок на принятие составляет шесть месяцев с момента отказа (п. 2 ст. 1154 ГК РФ [1]), а если призвание к наследованию происходит вследствие непринятия наследства наследниками, пользующимися старшинством, то специальный срок принятия составляет три месяца с момента истечения общего срока (п. 3 ст. 1154 ГК РФ [1]). В случае принятия наследства по истечении установленного для этого срока, оно осуществляется (с. 1155 ГК РФ [1]): по решению суда о восстановлении срока (если наследник пропустил срок по уважительной причине и обратился в суд не позднее 6 месяцев после прекращения этой причины), без обращения в суд (если все остальные наследники дали свое согласие в письменной форме).

От наследства также можно отказаться, что регламентировано в ст. 1157 ГК РФ [1]. Отказ может производиться в пользу других лиц или без их указания (безоговорочный отказ). Доля отказавшегося наследника, в таком случае, переходит к другим наследникам, принявшим наследство. Если наследуется вымороченное имущество, тогда отказ от наследства не допускается. Наследник может отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства и даже тогда, когда он уже принял это наследство. Отказ от наследства в дальнейшем нельзя отменить и оспорить. Для оформления отказа для несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина, необходимо разрешение органов опеки и попечительства. Также, наследник может отказаться от наследства в пользу других людей, из числа наследников по завещанию или закону любой очереди, которые не лишены наследства.

Правила подачи отказа от наследства закреплены в ст. 1159 ГК РФ [1]. Для этого необходимо подать нотариусу (или другому уполномоченному лицу) заявления по месту открытия наследственного дела. Когда выбирается лицо, в пользу которого наследник отказывается от наследства, он не привязан к очередности призвания их к наследованию.

Свидетельство о праве на наследство выдается через шесть месяцев после его открытия (ст. 1162 ГК РФ [1]), получение этого свидетельства – это скорее право, чем обязанность наследника. Однако, именно этот документ свидетельствует перед третьими лицами о наличии у его обладателя права на наследство.

Согласно ч. 1 ст. 1171 ГК РФ [1], нотариус, если это необходимо в интересах наследников, может принять меры к охране наследственного имущества. Для этого необходимо получить заявление от одного или нескольких наследников, либо исполнителя завещания, либо органа местного самоуправления, либо органа опеки и попечительства, или других лиц, действующих в интересах сохранения наследства.

Таким образом, в действующем законодательстве четко закреплены нормы и правила процесса наследования, выделены субъекты наследственных правоотношений - непосредственные его участники, которые обладают правами и несут соответствующие обязанности, в рамках этих правоотношений. Кроме того, выделены основания для открытия наследства – это биологическая смерть гражданина или объявление его судом умершим. Важен тот факт, что состав наследственного имущества, а также: круг наследников, основания их призвания к наследованию, место открытия наследства, порядок и сроки его принятия, устанавливаются, опираясь на время открытия наследства. Также, Гражданский кодекс РФ четко закрепляет и регламентирует правила принятия и отказа от наследства, что сильно защищает права наследников, уменьшает риск нарушения их интересов.

Глава 3 Основания наследования

В определении Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. сказано: «…право быть наследником – неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства – такие права возникают на основании завещания или закона» [10]. Рассмотрим подробнее эти виды наследования.

3.1. Наследование по закону

В Гражданском кодексе РФ установлено два основания для наследования. Согласно статьи 1111 ГК РФ [1] наследование может осуществляться как по закону, так и по завещанию. Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, определенных законом и не отмененное волей наследодателя. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законодательстве наследникам в соответствии с установленной для этого очередностью.

Очередность наследования в ГК РФ регламентируется статьями 1142-1145 [1], в соответствии с которыми наследниками 1-ой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Следующее колено - внуки наследодателя и их потомки могут наследовать по праву представления.

Если по каким-то причинам отсутствуют наследники 1-ой очереди, наследниками 2-ой очереди по закону могут выступить полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка с обеих сторон (отца и матери). Племянники и племянницы наследодателя могут наследовать по праву представления.

Если же отсутствуют наследники 1-ой и 2-ой очереди, наследниками 3-ей очереди по закону являются дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя могут наследовать по праву представления.

В ситуациях, когда отсутствуют наследники 1-ой, 2-ой и 3-ей очереди (ст. 1142 – 1144 ГК РФ [1]), право получить наследство по закону получают родственники наследодателя 3-ей, 4-ой и 5-ой степени родства. К наследникам 4-ой очереди относятся родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя; к наследникам 5-ой очереди относятся родственники четвертой степени родства — двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки; к наследникам 6-ой очереди относятся родственники пятой степени родства —двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети. Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников 7-ой очереди по закону могут призываться падчерицы, пасынки, отчим и мачеха наследодателя.

Наследование по закону на практике используется гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Чаще всего, люди не думают специально о собственной смерти, а потому не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, либо считают, что наследники будут в силах разделить это имущество между собой самостоятельно. Поэтому наследование по закону встречается в тех случаях, когда: не составлено завещания, либо завещана только часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей, либо завещание признано недействительным, либо наследник по завещанию оформил отказ от наследства, или наследник по завещанию умер гораздо раньше наследодателя, а другого наследника не назначено.

Наследство приобретается наследниками в момент открытия наследства, для этого необходимо волеизъявление наследника. Невозможно принять наследство под условием или с оговорками. В соответствии со ст. 1153 ГК РФ [1] - принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Эти действия должны быть осуществлены в течении шести месяцев со дня открытия наследства.

Интересен тот факт, что нетрудоспособные лица относятся к числу наследников по закону, если они состояли на иждивении умершего не менее 1 года до его смерти, но они не могут входить в круг наследников 1-ой или 2-ой очереди. Если есть иные наследники эти нетрудоспособные лица могут наследовать имущество наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Если к моменту открытия наследственного дела, родителей, которые могли бы выступить наследниками, уже нет в живых, то внуки и правнуки наследодателя также могут являться наследниками по закону. Они могут претендовать на равную часть в той доле, которую могли бы получить по закону их умершие родители.

3.2. Наследование по праву представления

В статье 1146 ГК РФ [1] установлен порядок наследования по праву представления:

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114 – граждане, умершие в один день), переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142 (внуки наследодателя и их потомки), пунктом 2 статьи 1143 (племянники и племянницы) и пунктом 2 статьи 1144 (двоюродные братья и сестры) настоящего Кодекса, и делится между ними поровну [1].

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119) [1].

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса [1].

3.3. Наследование по завещанию

Несмотря на то, что в нашей стране чаще всего встречается наследование по закону, в последнее время, становится заметен рост роли непосредственно завещания, в связи с уходом нашей страны от коллективной собственности к частной. Абсолютно любой гражданин имеет право завещать свое имущество или его часть (предметы интерьера и обихода, в том числе) одному или нескольким лицам, и совсем необязательно, чтобы они входили в круг наследников по закону, а также государству или государственным, кооперативным и другим общественным организациям. Кроме того, наследодатель вправе не только оставить завещание, но и лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.

Действующее на сегодняшний день законодательство регламентирует действия всех субъектов наследственного права при наследовании по завещанию, однако оно не содержит четкого определения этого термина. В словаре Ожегова завещание означает - устное или письменное распоряжение на случай смерти, а также вообще предсмертная волю. Однако, переносясь в плоскость юридической науки, завещание становится своего рода односторонней сделкой, которая оформляется в установленной законом форме и направляется на распределение наследственной массы между наследниками, названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем.

Получается, что завещание – это разновидность сделки которая совершается на случай смерти и является основанием наследования. При помощи завещания наследодатель может менять порядок наследования по закону по своему усмотрению и также предусматривать доли.

Логично полагать, что наследодатель может распоряжаться только своим имуществом. Оформляя на него завещание, он не теряет право распоряжаться им до своей смерти, а действие документа начинается только с момент открытия наследства.

В статье 1124 ГК РФ [1] закреплены правила оформления: «завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено». То есть, оно не может быть составлено устно, даже в присутствии свидетелей, потому является письменным документом.

Как уже было замечено выше, особое значение имеют указанные в завещании место и время его составления. Также, является обязательной нотариальная форма завещания, хотя существуют ситуации, когда необходимо уклониться от этого стандарта. В таких случаях завещания должны быть составлены с учетом требований текущего законодательства, удостоверенные полномочными должностными лицами, тогда их можно будет приравнять к нотариально удостоверенным.

Порядок нотариального удостоверения завещаний закреплен в ст. 1125 ГК РФ [1], он учитывает следующие моменты:

  • нотариус может удостоверять завещание только дееспособных граждан, установив личность завещателя (при помощи паспорта и других документов). Для проверки дееспособности гражданина, нотариус может задавать завещателю вопросы, запрашивать сведения из суда, запрашивать экспертизу и т.д., и, если это необходимо отложить удостоверение завещания. Однако срок этой отсрочки может быть не более одного месяца со дня вынесения постановления об этом;
  • перед подписью завещания и удостоверении его, нотариус разъясняет завещателю правила об обязательной доле, которая фиксируется в тексте документа;
  • завещание обязательно зачитывается вслух всем участникам процедуры его составления, после чего оно подписывается завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не имеет возможности собственноручно подписать завещание (из-за болезни или физических недостатков), то, в присутствии нотариуса и завещателя, завещание может подписать другой человек, обязательно разъяснив причины, по которым это происходит. Удостоверение завещания через представителя, без присутствия завещателя, не допускается;
  • нотариус не имеет права удостоверять завещания, которые имеют подчистки, помарки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, а также документы, написанные карандашом. Текст завещания должен быть подписан четко, числа и сроки должны быть прописаны словами. Фамилии, имена и отчества граждан, их адреса жительства, телефоны должны быть прописаны полностью;
  • нотариус не имеет права удостоверять завещание, оформленное на свое или от своего имени, а также на имена и от имени своих родственников. В ситуациях, когда завещание должно быть удостоверено в конкретной нотариальной конторе, место удостоверения завещания определяется в порядке, устанавливаемом Министерством юстиции РФ;
  • нотариус имеет право отказывать в удостоверении завещания, если это противоречит закону, либо завещание должно быть удостоверено другим нотариусом, либо завещатель недееспособен, либо завещание не соответствует требованиям закона, или в других ситуациях, установленных действующим законодательством;
  • удостоверенное нотариусом завещание должно быть зарегистрировано в специальном реестре, форма которого установлена Министерством юстиции РФ;
  • завещатель имеет право самостоятельно составить проект завещания, в таком случае, нотариус обязан разъяснить смысл и значение этого проекта, проверить, соответствует ли его содержание действительной воле и намерениям завещателя и не противоречит ли оно закону.

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что абсолютно каждый гражданин может завещать свое имущество по своему собственному усмотрению, составив завещание, которое определяет наследников и распределяет между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Помимо этого, завещатель может также лишать прав наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Это лишение может быть реализовано двумя способами:

1) при помощи перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;

2) при помощи умолчания о наследнике в завещании.

Однако, существуют некие ограничения для завещателя, согласно которым, он не может лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону (необходимых наследников).

К списку необходимых наследников, которых нельзя лишить наследства, статья 1149 ГК относит следующих лиц:

  • нетрудоспособных наследников по закону 1-ой очереди (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга или родителей или усыновителей);
  • нетрудоспособных иждивенцев.

Необходимые наследники - несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, а также нетрудоспособные супруги, родители, усыновители и иждивенцы умершего, наследуют имущество независимо от того, включили ли их в завещание не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Даже если завещатель исключил необходимых наследников от наследования, они имеют право получить свою обязательную долю из наследства. Для того чтобы определить размер обязательной доли, необходимо учитывать, что все наследники по закону, на момент открытия наследства, а не в день составления завещания, в том числе исключенные завещателем из завещания. Размер обязательной доли рассчитывается исходя из стоимости наследственного имущества, которое состоит из предметов интерьера и обихода. Если нарушаются права обязательных наследников, завещание в этой части признается недействительным.

В соответствии со ст. 1130 ГК РФ [1], завещатель имеет право отменить или изменить составленное им завещание в любой момент после его составления, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для этого не требуется согласие лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель также имеет право составить новое завещание, которое отменит прежнее в целом, либо изменить его при помощи отмены или изменения отдельных включенных в него завещательных распоряжений. Каждое следующее завещание, которое не содержит прямых указаний об отмене прежнего или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание в полной мере или в части, в которой оно противоречит следующему завещанию. Завещание, которое отменено полностью или частично следующим завещанием, не восстанавливается, если следующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

В том случае если следующее завещание недействительно, наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Кроме того, завещание может быть отменено также при помощи распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть оформлено в форме, установленной действующим Кодексом РФ для совершения завещания.

Если завещание оформлено в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129 ГК РФ [1]), то оно может быть отменено или изменено только таким же завещанием.

Если было оставлено завещательное распоряжение в банке (статья 1128 ГК РФ [1]), то оно может быть отменено или изменено только завещательным распоряжением правами на денежные средства в этом банке.

3.4 Особенности наследования некоторых видов имущества

3.4.1. Наследование жилых помещений

Согласно п. 3 ст. 1168 ГК РФ [1] главной особенностью раздела жилого помещения - жилого дома или квартиры, входящего в состав наследства, является тот факт, что принятие наследства возможно, если возможен физический раздел этого имущества. Наследники, которые проживали в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имели иного жилого помещения, имеют преимущественное право перед другими наследниками на получение этого жилого помещения.

В тех случаях, если квартира была приватизирована гражданином при его жизни, то наследование будет происходить в общем порядке. Однако в реальности возможны такие ситуации, когда заявление о приватизации квартиры оформлено при жизни гражданина, но он умер до оформления документов о приватизации и государственной регистрации права собственности на приватизированную квартиру.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»: «в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано».

Основной правовой проблемой наследования приватизированных жилых помещений является оформление приватизированных жилых помещений в общую совместную собственность. Согласно ст. 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» в редакции, которая действовала до 31 мая 2001 года, для участников приватизации жилого помещения предусматривалась возможность права выбора вида собственности, в пользу совместной или долевой. Однако, Федеральный закон от 15 мая 2001 г.№ 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» исключил из статьи 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» эту возможность.

Получается, что теперь приватизация жилого помещения в совместную собственность возможна только тогда, когда участниками процесса приватизации выступают граждане, которым предоставлена возможность осуществления права общей совместной собственности по закону – это супруги или члены крестьянского фермерского хозяйства. Эти изменения вступили в силу 31 мая 2001 г., а до указанного момента многие граждане, которые не входят в вышеуказанный список, успели приватизировать жилые помещения в совместную собственность.

Но уже 26 ноября 2002 года были внесены коррективы в Федеральный Закон (№ 153-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»), которые внесли точность в регулирование отношений, которые возникли при приватизации жилых помещений в общую совместную собственность, оформленных до 31 мая 2001 г., ее участниками, которые не являлись супругами или членами крестьянского фермерского хозяйства. Этот Федеральный закон дополнил другой Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» новой статьей (3.1), которая предусматривает, что в случае смерти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 года, доли участников общей собственности на это жилое помещение, в том числе и доля умершего, признаются равными.

3.4.2. Наследование земельных участков

Земельный участок имеет индивидуальные признаки, такие как: кадастровый номер, общий размер (площадь), описание границы и его фактическое местонахождение (адрес). Все участки на территории РФ подлежат кадастровому учету, а информация о них хранится в Едином государственном реестре земель, в том числе, информация об имеющихся ограничениях, на них наложенных. В тех случаях, если земельный участок принадлежал наследодателю на праве собственности или по праву пожизненного наследуемого владения, то он обязательно входит в состав наследства и переходит в наследство на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входит земельный участок, специальное разрешение не требуется (ст. 1181 ГК РФ) [1].

Кроме того, необходимо учитывать, что при наследовании земельного участка также переходят находящиеся в границах этого участка поверхностный почвенный слой, замкнутые водные объекты, лес и растения, если нет никаких иных

В связи с тем, что все земельные участки имеют различное назначение, разрешенный режим использования и условия охраны, необходимо учитывать все необходимые ограничения при наследовании по наследству и закону. Если земельный участок окажется в собственности иностранного гражданина или лица без определенного гражданства, которым они не вправе обладать по закону, то предполагается соответствующий порядок отчуждения этого участка.

В ст.258 ГК РФ установлены особенности раздела имущества в отношении земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств [1], которые по закону разделу не подлежат, кроме случаев прекращения крестьянского хозяйства. Так как это владение является долевым, участник только может получить денежную компенсацию за свою долю при выходе из этого хозяйства. Наследование такого имущества производится на основании ст. 1179 ГК РФ [1], согласно которому, если наследник не является сам членом этого крестьянского (фермерского) хозяйства, то он также может получить денежную компенсацию, соразмерную наследуемой доли.

Как мы уже упоминали выше, государственная регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства о праве на наследство. Однако, если на земельный участок претендуют сразу несколько лиц, то в качестве наследства будет выдвинута доля в праве общей собственности на земельный участок.

В статье 1 Земельного кодекса закреплены основные принципы земельного законодательства, в частности подпункт 5 пункта1 оглашает: принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому, все подобные объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами [3]. А именно, раздел 5 Гражданского кодекса РФ («Наследственное право») не содержит никаких ограничений по распоряжению гражданином земельными участками и строениями в случае собственной смерти, поэтому завещание остается действующим если завещатель оформил конкретные распоряжения относительно своего земельного участка и расположенных на нем строений.

Если на наследство земельного участка претендуют два и более наследников, то такой процесс регулируется ст. 1164 ГК РФ [1], который определяет правила открытия наследства в общей долевой собственности. Раздел земельного участка в общей долевой собственности допускается с условием сохранения его целевого назначения, если будет учтен его минимальный размер, соответствующий его назначению. Если же это невозможно, то земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого участка, который выплачивает компенсацию остальным участникам этого процесса (ст. 1170 ГК РФ).

В ст. 1168 ГК РФ разъяснено преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследство, которое также распространяется на раздел земельных участков. Так, преимущественным правом при разделе неделимого имущества обладают наследники, которые либо совместно владели этой землей вместе с наследодателем, либо постоянно им пользовались.

3.4.3. Наследование прав, связанных с участием в коммерческих и некоммерческих организациях

В последние десятилетия сильно возрастает количество коммерческих и некоммерческих организаций, в связи с чем увеличивается число граждан, в них участвующих, поэтому мы решили также остановить на них свое внимание.

В состав наследства участника товарищества, общества с ограниченной или дополнительной отстветственности, либо члена производственного кооператива обязательно входит доля этого участника в складочном (уставном) капитале, либо имуществе этой организации, что закреплено в п. 1 ст. 1176 ГК РФ.

Учредители или участники коммерческих и некоммерческих организаций обладают также обязательствами по отношению к этим юридическим лицам. Размер их зависит от разновидности участия в них. Так, полные товарищи в товариществе имеют полные права на пропорциональное распределение прибыли, тогда как товарищи-вкладчики получают свои дивиденды на особых условиях. Поэтому в процессе наследственного правопреемства предполагается и различный диапазон переходящих обязательственных прав.

Кроме того, в наследственную массу участника организации может входить его доля в этой организации, однако наследник не может получить автоматически право занять место наследодателя, для этого может быть необходимо получить согласие остальных участников для вступления в это общество или перехода права на долю, что закреплено в ст. 1176 ГК РФ [1]. Эта формальность существенно защищает права других участников этого юридического лица, так как деятельность подобных обществ является финансово рисковой, необходимо обладать определенными качествами, чтобы ее вести. Однако, в случае отказа, наследнику должна быть выплачена соответствующая денежная, либо имущественная компенсация, равная доле наследодателя.

Кроме ограничений, связанных с решением участников общества, существуют также ограничения на уровне закона. Например, муниципальные служащие не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью, как самостоятельно, так и через доверенных лиц (ст. 11 Федерального закона «Об основах муниципальной службы в РФ»). Согласно п. 3 ст. 107 ГК РФ можно быть полным товарищем только в одном товариществе. А стоимость акций, принадлежащих одному акционеру, может быть ограничена Уставом акционерного общества (п. 3 ст. 107 ГК РФ).

Иначе дело обстоит с потребительскими кооперативами, которые являются некоммерческими организациями (юридическими лицами), имеют специфическую правоспособность, осуществляют предпринимательскую деятельность в рамках целей, ради которых они созданы. Наследник пая члена такого кооператива (жилищного, дачного и др.) имеет право вступить в него без каких-либо дополнительных условий (п. 1 ст. 1177 ГК РФ [1]. Однако, для вступления в подобный кооператив, необходимо достигнуть возраста 16 лет, если это не касается садоводческого, огороднического или дачного кооператива, в него могут вступить также малолетник и несовершеннолетние лица. Кроме того, пай в кооперативе могут наследовать сразу несколько лиц, которые имеют полное право отказаться от членства в нем, так как по закону это не является обязанностью. Срок и способы выплаты компенсаций за эти паи определяются учредительными документами самого кооператива (п. 2 ст. 1177 ГК РФ [1]).

Таким образом, право быть наследником закреплено за абсолютно любым гражданином, однако само по себе наличие права наследования совсем не означает, что появляются права на конкретное наследство – такие права возникают на основании завещания или закона, либо по праву представления. Каждый из видов наследования имеет свои специфические черты и свои собственные правила принятия такого наследства, которые обязательно необходимо учитывать при открытии наследственного дела. Кроме того, существуют особенности принятия наследства специфических форм имущества – жилых помещений, земельных участков, коммерческих/некоммерческих организаций и др. Мы же остановили свое внимание на самых часто встречающихся, однако, с развитием экономики, появляется масса новых форм собственности, что стимулирует развитие науки в области наследственного права.

Заключение

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что все основные положения наследственного права закреплены в III части Гражданского кодекса РФ. Основные моменты заключаются в следующем:

  • в состав наследственной массы входят, принадлежавшие наследодателю, на день открытия, любое имущество, имущественные права и обязанности, исключая права и обязанности, тесно связанные непосредственно с личностью наследодателя;
  • Гражданский кодекс РФ выделяет два основания наследования - по завещанию или закону и закрепляет основные принципы наследования по этим видам наследования;
  • наследственная масса может переходить к иным лицам в порядке универсального правопреемства, в неизменном виде как единое целое;
  • наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные участки, предприятия и др. обладают своими индивидуальными особенностями.

Стоит обратить внимание на тот факт, что наследственное право в РФ вобрало в себя всё лучшее, что было накоплено веками в правовых системах различных государств. Технологический прогресс, расцвет частной собственности и развитие экономики постоянно стимулируют развитие наследственного права как науки. Например, по сравнению с XX веком, появилось много новых форм собственности, которых не было еще сто лет назад, постоянно появляется необходимость регламентировать в законе правила их наследования. Да и экономический строй государства также влияет на архитектуру наследственного права, например, в Советском союзе, который характеризовался больше коллективным хозяйством, не было столько форм частной собственности – квартиры выделялись государством и являлись его собственностью.

Наследственное право, как отдельная подотрасль гражданского права, имеет особое значение, которое состоит в том, что каждому гражданину нашего государства гарантируется возможность после его смерти всю накопленную им при жизни собственность, передать согласно его воле, а, если он ее не выразит, то, согласно букве закона, близким ему людям. Однако закон защищает интересы и так называемых «необходимых наследников», даже если наследодатель не был к ним расположен, они могут получить наследство, даже если не были упомянуты в завещании. Современное российское законодательство в области наследственного права призвано защищать интересы наследодателя, его наследников и всех третьих лиц (должников, кредиторов наследодателя, судебных приставов и др.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия. Однако, как и в любой науке, в наследственном праве по сей день остается много «слепых пятен», которые могут вызвать много спорных моментов, которые повлекут за собой судебные разбирательства. Например, нотариус имеет право не разыскивать всех наследников, при открытии наследственного дела. Родственники, которые проживают в другом городе, либо по каким-то причинам не общающиеся с умершим наследодателем, могут не знать о смерти человека, однако, они не являются недостойными наследниками, а потому имеют право на наследство. Не обладая информацией о смерти родственника, они могут пропустить все установленные законом сроки, а когда узнают, подать искать на раздел уже унаследованного имущества.

Такие моменты определяют важность и необходимость дальнейших исследований в области науки наследственного права.

Список литературы

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019)
  2. Желонкин С.С., Ивашин Д.И.. Наследственное право: учебное пособие: Юстицинформ; Москва, 2014 – 134 с.
  3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 15.10.2020)
  4. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учебное пособие. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 157 с.
  5. Наследственное право России: состояние и перспективы развития (сравнительно-правовое исследование) [Электронное издание]. – М.: М-Логос, 2017. – 152 с.
  6. Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018. – 656 с.
  7. Немков А.М. Ученые записки Пермского университета. 1965. №129. С.109
  8. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973. С.12.
  9. Никольский В. О началах наследования в древнейшем русском праве. Историческое рассуждение. М.: Университетская типография, 1859. С. 214
  10. Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой А.В. на нарушение ее конституционных прав положениями ст. 532 ГК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – № 2.
  11. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права // М.: Бек, 1992. – С.297
  12. Попова О. П. Наследственное право : учебное пособие / О. П. Попова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 85с.
  13. Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985. С.169