Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

Введение

Тема работы актуальна тем, что наследование сопутствует существованию человеческого общества с незапамятных времен. Оно играет важную роль в самых различных сферах. С 1 марта 2002 года введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ, в которой сосредоточены весьма важные для граждан России, да и иностранных граждан также, во многом новые (по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР 1964 года) нормы и институты, регламентирующие наследственное и международное частное право. Эта часть ГК является логическим продолжением и развитием двух предыдущих частей и, конечно же, Конституции РФ. Следует особо подчеркнуть тот факт, что Гражданский кодекс установил специальное правило, закрепляющее сам факт существования этого древнего социального института. Кроме этого, важно отметить, что, несмотря на безусловную новизну и современную регламентацию отношений в сфере наследования частью третьей Гражданского кодекса РФ не является революционным.
Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

Субъективное право наследования включает возможности принять наследство или отказаться от наследства. 
Цель работы – рассмотреть наследование по закону и вопросы их принятия. Основные задачи работы – рассмотреть понятие, правовая сущность и содержание принятия наследства; также возможны споры по поводу принятия срока наследства.
Для достижения задач используются методы: изучение литературы по теме исследования; сбор информации; формулировка, выводов.
Объектом данного исследования является наследственное право. Предмет исследования правовой анализ принятия наследства и отказа от наследства.
За основу для написания курсовой работы были взяты такие нормативно-правовые документы как Конституция РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации и учебные издания: Вергасова Ю.Н. «Нотариат в России», Власов Ю.Н., Калинин В.В. «Нотариат в РФ»,   Денисова Е.Э. «Нотариат в РФ».

1. Общие положение о наследовании. Понятие и виды наследования

1.2 Понятие наследования

Наследственное право, как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Порядок оформления (юридически) наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате.

Наследование — это переход прав и обязанностей, умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в постоянном виде, как единое целое и в один и тот же момент.

Ст. 35 Конституции РФ определяет, что в Российской Федерации право наследования гарантируется.  Наследование является одним из производных способов приобретения права собственности гражданами, юридическими лицами, а также публичными образованиями. Вопросы наследования регулируются третьей частью Гражданского кодекса РФ.

Наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежащих наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, другого имущества  его имущественных прав и обязанностей. В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Учитывая обстоятельство, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях, не подлежит передаче по наследству произвольно возведенные строения или помещения.

Имеются два вида наследования: по завещанию и по закону. По закону РФ ближайшие родственники умеревшего наследуют обычно в том случае, если он не оставил завещание. По завещанию имущество может получить любой — не только физические лица, но также частные организации и государство.

Завещанием составляется на случай смерти и вступает в действие со времени открытия наследства, когда нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая прямо связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещание должно быть составлено обязательно в письменной форме и заверено нотариусом или иным должностным лицом именно, указанным в законе. При не соблюдении требований об написании завещания влечет его неподлинность, однако в случаях предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации (завещание в чрезвычайных ситуациях) допускается написание завещания в простой письменной форме. Завещатель в соотношении с принципом свободы завещания вправе аннулировать или изменить составленное завещание им в любое время после его совершения и не обязан при этом устанавливает причины его отмены или изменения.

Наследование по закону имеет определенное место, когда и поскольку оно осталось не измененным завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Гражданским Кодексом. Действующий Кодекс предусматривает наследование по праву представления, а именно, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с требованиями гражданского Кодекса.

1.2 Время открытия наследства

Значение правильного определения дня открытия наследства заключается в том, нормами какого законодательства – действовавшими ранее актами или принятыми впоследствии, необходимо руководствоваться. Важно отметить, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе.

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается с наступлением определённых юридических фактов – смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим.

Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в мозге человека. Порядок установления факта смерти излагается в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. N 460. Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-1 “О трансплантации органов и (или) тканей человека”. Смерть считается не наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается всевозможными техническими средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания). Считается, что так же должен решаться вопрос при оценке статуса субъектов, подвергшихся воздействию низких температур (так называемому “замораживанию”) с целью возможного в будущем исцеления от неизлечимых на нынешнем уровне развития медицины заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, наследство после него не открывается.

Объявление гражданина умершим осуществляется по правилам Гражданского кодекса. Согласно ст.45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В соответствии с гражданским законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут любые заинтересованные лица: другой супруг, родственники пропавшего без вести, прокурор и другие лица.

В упомянутых выше случаях днем открытия наследства является день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Однако в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из учета таких обстоятельств) днем смерти этого гражданина признать день его предполагаемой гибели. Этот день и считается днем открытия наследства.

Факт смерти удостоверяется документом установленной формы – форма “Медицинское свидетельство о смерти”, утв. приказом Минздрава России от 07.08.98 №241. Названное свидетельство выдается медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом. На основании указанного документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Если смерть наступила на различном транспорте, регистрация смерти может быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где нет органов загса, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти (ст.64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»). В свидетельстве указывается дата смерти гражданина. День смерти наследодателя необходимо в данном случае устанавливать исходя из даты, указанной в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом загса.

Как отмечают исследователи, в практике нередко возникают ситуации, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня.

Со временем открытия наследства, которым согласно ст. 1114 ГК РФ признается день смерти наследодателя, закон связывает определение:

  • круга наследников, призываемых к наследству;
  • состава наследственного имущества;
  • начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками; момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя;
  • момента возникновения права наследников на наследственное имущество;
  • срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, указав соответствующую дату в судебном решении. По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,  в течение шести месяцев. Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы, для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства).

В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать положения ст. 46 ГК РФ, определяющей последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет соответствующее решение. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, если к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день согласно п. 2 ст. 1 114 ГК РФ они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства согласно правилам ст. 192 ГК РФ следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабри указанного года.

Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то важное значение приобретают время и место открытия наследства.

1.3 Место открытия наследства

Наряду с временем открытия наследства значимым является определение места открытия наследства.

Место открытия наследства играет важную роль для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, т.к.:

а) нотариус именно по месту открытия наследства принимает:

– заявление о принятии наследства или об отказе от него;

– претензии от кредиторов наследодателя;

– меры к охране наследственного имущества;

б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;

в) кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту открытия наследства.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения имущества или его основной части.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса, к которому необходимо:

1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;

2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

4) обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.

Доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиций, а также справка с места работы наследодателя о месте жительства. Место открытия наследства может быть также подтверждено: выпиской из домовой книги; справкой адресного бюро; справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу; копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о расписке умершего.

Если невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта истребует справку соответствующего муниципального органа о выбытии наследодателя с постоянного места жительства в другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте, и решает вопрос о возможности выдачи свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (его основной части). С этой целью нотариус потребует справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.

Место открытия наследства после смерти профессиональных офицеров, проходивших службу за границей и не имевших на территории РФ постоянного местожительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус потребует справку военкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительств не имел в России и находился за  границей.

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать консул РФ, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.

Согласно 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о его принятии или когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Норма ст. 1155 ГК РФ не применяется, когда срок пропущен единственным наследником или тогда все наследники пропустили этот срок. Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотарису за получением свидетельства о праве на наследство.

1.4 Вступление в наследства

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ГК РФ, или погашение долгов наследодателя и т.п.

Доказательством действительного вступления наследника во владение наследственным имуществом могут являться:

  1. справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства;
  2. справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги;
  3. справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;
  4. другие документы, которые свидетельствуюе о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.

В ст. 1156 ГК РФ предусмотрена наследственная трансмиссия на принятие наследства. Если наследник, призван к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успевший его принять в установленный шестимесячный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.

Наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом, в том числе продавать, закладывать до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. Он имеет право совершать за счет наследственного имущества следующие расходы: на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны; на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя; на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним; по охране наследственного имущества и по управлению им, а также на публикацию сообщения о вызове других наследников.

2. Основания наследования по завещанию

2.1 Наследование по завещанию

Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В соответствии со статьей 1111 ГК РФ наследование осуществляется по закону и по завещанию.

Наследование по закону и по завещанию — это принципиально разные способы передачи имущества от наследодателя преемникам. Выбор одного из них зависит от действий наследодателя при жизни. Однако в некоторых случаях допускается и совмещение этих регламентов. Наследники по закону и по завещанию, руководствуясь законами о наследстве, получают новое имущество в пользование на разнообразных основаниях, но с единой процессуальной стадией оформления.

Наследование имущества по завещательному акту дает наследодателю возможность еще при жизни самому распределить наследство, при этом сделав выбор на определенных наследников.
В завещании гражданин имеет право самостоятельно назначать правопреемников, указывать какие части имущества перейдут к ним после ухода завещателя из жизни. Для наследования по завещанию им не обязательно быть родственниками. Здесь параллельно действует второе основание — наличие или отсутствие завещательного указа. По нему наследниками могут выступать граждане, не имевшие родства с почившим. Человек свободен в избрании преемников (среди них могут быть не только родственники, но и другие лица), установки долей или любой дорогой коллекции. Сообщать о наличии завещания наследодатель никому не обязан, включая и близких родственников. Закон предоставляет наследодателю право отменять, изменять состав, исключать из категории наследников любых претендентов на завещательный акт.

Таким образом, раздел имущества завещателя может производиться с учетом его воли, а также интересов и нужд назначенных и неучтенных преемников. Передача наследства по завещанию — это односторонний шаг, но принимающая и отмеченная в завещании сторона должна также высказать свое согласие с переходом наследства в заявительной форме.

Кроме того, завещатель может осознанно или из-за недостатка профессионализма нотариуса не учесть в завещании своих иждивенцев. Ими могут быть как дети, так и недееспособные супруги, родители и т.д. Поскольку они не в состоянии себя обеспечивать, то декларируемая государством свобода завещания в этом случае несколько попирается при помощи назначения им доли (скорее всего за счет остальных частей).

Завещание – это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Завещание является только односторонней сделкой, которая совершается лично гражданином и не может быть заключена представителем. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в момент совершения его в полном объеме. Не разрешается совершение завещания лицами, не достигшими 18-ти лет, даже с согласия родителей или опекунами, за исключением эмансипированных граждан и граждан, вступивших в брак до восемнадцати лет.

В завещании может быть указаны любые лица и любое имущество, которым завещатель желает предписать на случай смерти своей. В то же время свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. В соответствии со ст. 1149 Гражданского кодекса РФ некоторые наследники имеют право на получение наследства независимо от содержания завещания. К ним относятся

-  несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,

-  его нетрудоспособные супруг и родители,

-   нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию.

В содержании завещания наследодатель может не только указать наследников, но и признать наследника на случай, если установленный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо синхронно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или не даст согласия от него, либо не будет иметь право наследовать или будет освобожден от наследования как недостойный.

Кроме того, в завещании может быть указан завещательный отказ (легат) или завещательное возложение. Согласно ст. 1137 Гражданского кодекса РФ завещательный отказ – это возложение одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. На основании завещательного отказа возникают обязательные правоотношения между отказополучателем и наследником.

Предметом отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него конкретной работы или оказание ему определенных услуг либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому аналогичное. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить разному лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

2.2 Форма завещания 

Гражданский кодекс РФ определяет следующие формы завещания:

-     нотариально удостоверенное завещание,

-     закрытое завещание,

-     завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям,

-     завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках,

-     завещание в чрезвычайных обстоятельствах

1) Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем (ст. 1125 Гражданского кодекса РФ).

2) Закрытое завещание. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Этот конверт запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

3) Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. Ст. 1127 Гражданского кодекса РФ определяет круг лиц, чье удостоверение приравнивается к нотариальному. Так, завещания граждан, находящихся на излечении в больницах могут быть удостоверены главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах удостоверяются капитанами этих судов и т.д.

4) Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть завещаны посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено уполномоченным служащим банка.

5) Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. В соответствии со ст. 1129 Гражданского кодекса РФ гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в другой форме, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. Исполнение такого завещания осуществляется в судебном порядке. Такое завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме.

2.3 Особенности оформления завещательного возложения

Завещательное возложение - возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели.

Очень часто оно оформляется в пользу домашних животных. Если человек переживает за судьбу своих питомцев после его кончины, он может обязать своих наследников заботиться о них, оставить рекомендации по поводу рациона и лечения. Завещатель может, вместе с передачей в собственность наследникам участка земли, обязать их ухаживать, к примеру, за садом, который остается после хозяина на их попечении. Очень часто завещательное возложение оформляется в пользу какого-либо дела, которому была посвящена часть жизни наследодателя. Иногда завещательное возложение носит благотворительный характер или форму меценатства.
Так, например, завещатель может потребовать продолжения проведения какого-нибудь творческого фестиваля или конкурса, выплаты премий и пособий одаренным детям из малообеспеченных семей, заботы о научных и художественных коллекциях, спонсирование проведений исследовательских мероприятий.

Примером успешной многолетней реализации подобного завещательного возложения являются традиции вручения Нобелевской премии и ее архитектурного аналога – премии Притцкера.  [1]

Составить завещание с возложением наследодатель может самостоятельно. Но обязательно с соблюдением главных правил, предъявляемых к оформлению и содержанию и с непременным заверением у нотариуса. Сначала оформляется обычное завещание, а затем излагается суть возложения на отдельном бланке.

Образец бланка и порядок заполнения завещательного возложения с различными примерами обязательств можно найти и заранее скачать здесь. В нотариальной конторе тоже, как правило, есть готовый образец документа для любого случая. Бумагу можно составить и в свободной форме, главное здесь – выражение желания завещателя и точное формулирование того, каких действий он ждет от исполнителей. Однако есть сведения, отсутствие которых в документе сделает его недействительным.

В нем должна быть основная информация о завещателе – его паспортные данные, фамилия, имя, отчество и адрес. Затем выражается воля наследодателя и перечень всех обязательств, исполнение которых возлагается на наследников и исполнителя.

Должно быть указано, что нотариус познакомил завещателя с содержанием статьи 1149 Гражданского Кодекса об обязательной доле в наследстве и о том, кто может на нее претендовать. Составитель лично подписывает бумагу, ставит дату составления и место.
При подписании может присутствовать свидетель, а в некоторых ситуациях он бывает необходим. В этом случае указываются сведения о нем – данные по паспорту, адрес. Он тоже должен подписать документ (таблица № 1).

Затем нотариус удостоверяет подпись волеизъявителя, его дееспособность и то, что завещание он составил по собственной воле, без внешнего воздействия. Составляется документ, как и завещание, в двух экземплярах. Один остается у завещателя, а второй передается нотариусу. Выполнение обязательств начинается с момента открытия наследства

2.4 Отмена и изменение завещания

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие.

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию (ст. 1130 Гражданского кодекса РФ).

Нотариус или уполномоченное должностное лицо, удостоверившее новое завещание или принявшее от завещателя распоряжение об отмене завещания, направляет его нотариусу, должностному лицу, удостоверившему отмененное или измененное завещание. Получив распоряжение об отмене завещания или новое завещание, отменяющее или изменяющее предыдущее, нотариус, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). При определении обязательной доли должен сделать об этом отметку на экземпляре хранящегося у него завещания, в реестре для регистрации нотариальных действий в алфавитной книге учета завещаний.

Следует остановиться на таком важном моменте, как обязательная доля. Согласно ч. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель не может каким-либо образом ограничить в правах на наследство своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, а исключением случае, когда такие наследник признаются недостойными. Указанные наследники получают не менее половины той доли наследстванотариусом учитываются как стоимость наследственного имущества, так и все наследники по закону, известные на день открытия наследства.

Как и любая сделка, завещание может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным законом. В зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Так, завещание может быть оспоримым как совершенное в результате обмана или насилия. Завещание может быть ничтожным в силу несоблюдения формы, например, завещание, удостоверенное лечащим врачом пациента, находящегося в больнице.

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

  2.4 Исполнение завещания

Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Исключением является случаи, когда завещатель поручил данное исполнение указанному им в завещании душеприказчику (исполнителю завещания), которым может быть любой гражданин независимо от родственных отношений. Исполнение завещания на душеприказчика возможно только с его согласия. Только в этом случае нотариус выдает душеприказчику свидетельство, удостоверяющее его полномочия на совершение действий по исполнению завещания.

Удостоверение завещания занимает особое место в числе нотариальных действий, так как его исполнение производится только после смерти завещателя, когда уже невозможно исправить несоответствие завещания законодательству по форме и содержанию, что может стать основанием недействительности завещания. Поэтому данное нотариальное действие состоит не только в простом заверении подписи завещателя и учинении удостоверительной надписи: при его совершении нотариус должен разъяснить завещателю требования действующего законодательства о содержании и форме завещания, порядке наследования, необходимости охраны прав несовершеннолетних, нетрудоспособных наследников и иждивенцев завещателя.

Нотариус обязан разъяснить завещателю его права и обязанности в связи с совершением завещания и оказать ему содействие в совершении завещания.

Сведения, полученные в беседе с завещателем и отражающие волю завещателя, нотариус должен точно воспроизводить в тексте завещания. Все исправления должны быть оговорены.

Завещание обязательно составляется в двух экземплярах, имеющие одинаковую юридическую силу. Один остается у завещателя, другой – на хранении у нотариуса (в делах нотариальной конторы).  

После проверки представленного проекта завещания нотариус совершает действия по его удостоверению. Удостоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надписи, подписании его нотариусом и проставлении его печати (печати государственной нотариальной конторы).

3 Основание наследования по закону

3.1 Наследование по закону

Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью.

Распределение наследственного имущества по закону производится при отсутствии или отмене завещания. Возможен и вариант с указанием не всего имущества наследодателя в волеизъявлении, поэтому неучтенное также делится по закону. Выгодополучатели, обретающие таким способом несколько оснований для принятия наследства, обязаны выбрать лишь одно.

Наследники по закону должны четко осознавать свой статус в наследственном деле: имеют ли они право призываться к наследованию в принципе, к какой из очередей относятся и возможно ли использование ими специальных прав. Чем отличается наследование по закону от завещания — более сложной системой рассмотрения всего круга лиц и имеющихся у каждого из их прав.

Наследование по закону производится в следующих случаях:

  • завещание не было написано вовсе;
  • было составлено ничтожное завещание;
  • волеизъявление было частично оспорено в судебном порядке заинтересованным лицом либо признано полностью недействительным;
  • в завещании указано не все имущество наследодателя.[2]

Вариативность обстоятельств и условий по оформлению завещательного приказа поддерживается законодательством. Однако и в его отсутствии наследство на выгодных условиях получат новые собственники по закону. Так гласит буква закона о наследстве. Однако изменения в законодательстве при оформлении наследства по завещанию несколько урезают возможности наследования по закону.

3.2 Очереди по наследству

Главным основанием для вступления в права по наследству после смерти наследодателя в рамках закона выступает характеристика претендующего как одного из очередников. Правило разделения наследства по закону основывается на очередности 7 категорий наследников, где в первой находятся самые близкие, а в последней — дальние родственники. То есть категоризация основана на степени родства.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

Наследники первой очереди: дети, супруг,и родители наследодателя.

Супруг наследодателя призывается к наследованию при условии, что брак был зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния. Супруг, брак с которым расторгнут, не является наследником. Права супруга на наследство не умаляют его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью (ст. 1150 Гражданского кодекса РФ).

Наряду с наследниками первой очереди могут вступать в наследование по праву представления внуки наследодателя и их потомки, т.е. внуки и правнуки наследодателя не являются наследниками при жизни своих родителей. Они призываются к наследованию лишь в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником (ст. 1146 Гражданского кодекса РФ). Внуки и правнуки наследуют ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы их родителю, если бы он был жив ко времени открытия наследства.

Наследники второй очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Родные братья и сестры, происходящие от общих отца и матери, называются полнородными, от разных отцов или разных матерей - неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если происходят от общей матери; его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Наследники третьей очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Наследники четвертой очереди: прадедушки и прабабушки наследодателя.

Наследники пятой очереди: дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Наследники шестой очереди: дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Наследники седьмой очереди: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследников седьмой очереди не следует путать с усыновителями и усыновленными, которые в своем правовом положении приравниваются к родным детям и родителям и, следовательно, наследуют в первую очередь (ст. 1147 Гражданского кодекса РФ).

К числу наследников по закону относятся также

- указанные выше лица, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Они наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

- граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Так, например, нетрудоспособная теща наследодателя, не менее одного года находившаяся на его иждивении и проживавшая совместно с ним. При отсутствии других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В том случае, если:

- отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;

- либо никто из наследников не имеет права наследовать;

- или все наследники отстранены от наследования;

- либо никто из наследников не принял наследства;

- либо все наследники отказались от наследства.

Имущество умершего считается выморочным.  Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (ст. 1151 Гражданского кодекса РФ)

В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами разберутся между собой, другие просто не успевают составить завещание.

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

– не составлено завещания;

– завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей;

– завещание признано недействительным;

– наследник по завещанию отказался принять наследство,

– наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

С момента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. В соответствии со статьей 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Законодательство предусматривает и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во  владение наследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства. Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников указанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

3.2 Наследование по праву представления

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 – 1144 ГК), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. В соответствии со сказанным призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наряду с этим наследодателю предоставляется право в конкретных пределах самостоятельно распорядиться своими правами и обязанностями, переходящими по наследству. При наследовании по завещанию наследодатель сам в соответствии с законом определяет круг лиц, которые станут его правопреемниками, а также условия и порядок будущего правопреемства. Такое распоряжение наследодателя принадлежащими ему правами и обязанностями на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме, называется завещанием.

Статья 1146 ГК РФ устанавливает порядок наследования по праву наследования:

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114) и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.[3]

3.3 Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя обязательную долю в наследстве

К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию.

Здесь необходимо остановится на понятиях “нетрудоспособность” и “иждивенство”. Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом или состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины – 60 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся – 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и III групп. При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо также отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (например, военные, шахтеры), права считаться “нетрудоспособным” не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

Нетрудоспособность, связанная с возрастом, проверяется по паспорту, свидетельству о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет необходима также и справка учебного заведения); нетрудоспособность же, связанная с состоянием здоровья, – по пенсионной книжке или справке ВТЭК.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами законодательством выделено в специальную группу. Это объясняется наличием особого субъекта возникающих правоотношений (между нетрудоспособными иждивенцами и наследодателем). Данные лица мобилизируются к наследству, если на день открытия наследства они являются нетрудоспособными и проживали совместно с умершим не менее года до его смерти.

Находящиеся на иждивении лица, должны содержаться умершим, и оказываемая помощь умершим должна быть единственным источником к существованию. При этом находящиеся на иждивении лица могут быть признаны таковыми, если они находились на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Однако быть нетрудоспособным данное лицо не обязано, оно может (и должно для призвания его к наследованию) приобрести данный статус до открытия наследства. Существует две категории нетрудоспособных иждивенцев, которые призываются к наследованию:

1. граждане нетрудоспособные ко дню открытия наследства, не входящие в круг наследников, находящиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти, независимо от того, проживали ли они с ним или нет;

2. граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являются нетрудоспособными и не менее года находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним.

Данные категории отличаются тем, что если не имеется наследников по закону, то нетрудоспособные иждивенцы выделяются в восьмую очередь наследников и призываются к наследованию. Это обусловлено сроком совместного проживания нетрудоспособных иждивенцев и умершего лица. Для призвания к наследованию в качестве самостоятельной очереди наследников нетрудоспособных иждивенцев необходимо наличие 3 элементов:

1. лицо на момент открытия наследства должно иметь статус нетрудоспособного;

2. лицо должно находиться на иждивении умершего лица, т. е. средства, представляемые умершим лицом, должны являться основным источником к существованию;

3. лицо должно совместно проживать с умершим лицом не менее года до его смерти.

Отсутствие хотя бы одного из элементов является основанием для отказа в призвании нетрудоспособного иждивенца к наследованию по закону. В случае, если нетрудоспособное лицо является наследником и по праву представления, и по закону, вопрос решается посредством толкования закона. Исходя из анализа норм ГК РФ представляется, что иждивенец должен наследовать по одному основанию на его усмотрение, иначе нарушаются принципы наследственного права (принцип охраны интересов наследников).

3.4 Права супруга при наследовании

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам.

Следует отметить, что сложившаяся нотариальная практика, связанная с оформлением наследственных прав на имущество, приобретенное супругами в период брака, не всегда отвечает требованиям законодательства. Так, например, свидетельство о праве собственности пережившему супругу на долю в совместно нажитом имуществе выдается лишь по требованию этого супруга. Если переживший супруг не изъявил желания получить свидетельство о праве собственности, то доля его в совместно нажитом имуществе включается в наследственную массу. Таким образом, предметом наследования становится не доля в праве общей собственности на имущество, как это должно быть, а все имущество, что, безусловно, нарушает права и законные интересы пережившего супруга.

Зачастую нотариусы полагают, что получение свидетельства о праве собственности - это право, а не обязанность пережившего супруга. Действительно, получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, является правом пережившего супруга. Но при этом неправомерно производить подмену двух понятий: существования самого права и документального оформления этого права.

На основании ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Из приведенной нормы следует, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными. Таким образом, собственность пережившего супруга объективно существует, и эту презумпцию нотариус не вправе подвергать сомнению.

Включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, не может быть признано законным. В данном случае возникает полное сходство с отказом от права собственности. Вместе с тем отказ от права собственности регламентирован нормами гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ вещь, от права собственности на которую собственник отказался, является бесхозяйной. Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке.

Имеется и еще один аргумент, подтверждающий приведенную позицию. Отказ от права собственности в пользу кого-либо (в данном случае переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу наследников) по сути представляет собой дарение имущества.

Для удостоверения же договора дарения доли в праве общей собственности эта доля должна быть установлена, а в указанным законом случаях соответствующее право должно быть к тому же зарегистрировано.

Из указанного материала можно сделать вывод, что оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно выводить определение этой доли. Не случайно в ст. 1150 ГК РФ подчеркнуто, что в состав наследства входит только доля умершего супруга в данном имуществе.

Выдача нотариусами свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них производится в соответствии со ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате с соблюдением положений ст. 256 ГК РФ и ст. ст. 34 - 37 СК РФ.

Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти обоих супругов не допускается. В этом случае вопрос об определении долей супругов может быть решен в судебном порядке.

Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие сочетания трех условий:

- наличие брачных отношений;

- факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака;

- имущество должно являться общим - принадлежать на праве общей совместной собственности супругам.

Заключение

Таким  образом,  все  основные  положения  наследственного  права закреплены  в  III  части  Гражданского  кодекса  РФ.  Их  можно  определить следующим образом:

• наследство  переходит  к  другим  лицам  в  порядке  универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

• в  состав  наследства  входят  принадлежавшие  наследодателю  на  день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

• ГК  РФ  выделяет  два  основания  наследования  -  завещание  и  закон  и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

• наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные  участки,  предприятия,  вещи  ограниченные  в  обороте, государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Нужно  отметить,  что  нынешнее  законодательство  о  наследовании строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой экономикой. Все последнее развитие  наследственного права  как  в  советский  период  свидетельствует  о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место  в  начале  двадцатого  века.  В  последствии,  происходит  расширение  круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящего по наследству имущества.

Концепт наследования  состоит  в  том,  что  каждый  член  общества должен быть гарантирован работать и жить с сознанием того, что после  его  смерти  все  приобретенное   при  его жизни,  реализованное в материальных  и  духовных  благах  с  падающими  на  них  обременениями, перейдет согласно его воле, а если он не выразит, то согласно воле закона к близким(родственникам)  ему  людям.  А  лишь  в тех   случаях,   расчитанным законом согласно сформированным в обществе правовым и нравственным принципам, когда принадлежит  наследодателю  при  жизни,  в  соответствующей  части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (наследникам).  Неукоснительное проведение  этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Список литературы

Нормативные акты

  1. Гражданский Кодекс РФ (часть 3) от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред от 18.03.2019).
  2.    Основы законодательства Российской Федерации о нотариате // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе­дерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 10.
  3. Постановление Государственной Думы РФ от 10 ноября 1995 г. "О Федеральном законе "О внесении изменений и до­полнений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" // Собрание законодательства РФ.  1995. № 47.

Литература

  1. Верникова Е.А. Интернет-курс по дисциплине «Основы нотариата». М., 2010.
  2. Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации. М., 1998
  3. Власов Ю.Н., Челышев В.Б., Методическое пособие о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти. М., 1996.
  4. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат в Российской Федерации. М., 2004.
  5. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М.: Омега-Л, 2005.
  6. Блинков О.Е. Ответственность наследников по долгам наследодателя (практические соображения) // Нотариус. – 2004. - № 1.
  7. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник – М.: Эксмо, 2005.
  8. Денисевич Е.М. Односторонние сделки в наследственном праве//Российский юридически журнал. – 2001. - № 2.
  9. Зайцева Т.И., Галеева Р.Ф., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса: Справочно-методическое пособие. Т. I, II. М.: БЕК, 2000.
  10. Зайцева Т.И., Крашенинников ПВ. Наследственное право. Комментарии законодательства и практика его применения. Изд. 4-е, переработанное и дополненное. – М.: Статут, 2005.
  11. Качалов В.И., Качалова О.В. Нотариат в РФ. – М., 2001.
  12. Москаленко И.В. Нотариат. Краткий курс. – М., 2004.
  13. Нотариальное право России: Учебник / Под ред. В.В.Яркова. М., 2003.
  14. Плетнев М.Ю. Нотариат. Учебное пособие. - М., 2003.
  15. Тарбагаева Е.Б. Нотариат в Российской Федерации. СПб., 2001.
  16. Черемных Г.Г., Черемных И.Г. Нотариальное право РФ. Учебник. М., 2004.
  17. Зайцева Т.И. Нотариальная практика: вопросы и ответы. - М.: Волтерс Клувер, 2007.

Электронный адрес

  1. Забродин А. Наследование по закону и по завещанию в чем разница? : http://nasleoved/ru/ (Дата обращения 09.02.2020)
  2. Особенности составления завещательного возложения. Юридическая онлайн-консультация.: http://praktikaprava.ru/nasledstvo/zaveshhatelnoe-vozlozhenie (Дата обращения 10.02.2020)

Приложение

Таблица № 1

  1. Особенности составления завещательного возложения. Юридическая онлайн-консультация.: http://praktikaprava.ru/nasledstvo/zaveshhatelnoe-vozlozhenie

  2. Забродин А. Наследование по закону и по завещанию в чем разница? : http://nasleoved/ru/

  3. Гражданский Кодекс РФ (часть 3) от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред от 18.03.2019) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/