Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования (Развитие наследственного права)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы: Проблема наследования как одна из наиболее актуальных проблем гражданского права, имеет многовековую историю, привлекала и привлекает внимание многих цивилистов. Неотъемлемым компонентом общей проблемы наследования является вопрос наследования по завещанию, в частности признание завещания недействительным. Обращение к проблеме наследования по завещанию обусловлено рядом мотивов: законодательным, социально-экономическим и доктринальным.

С другой стороны, выбор данной темы обусловлен и социально-экономическими факторами. В современных условиях в собственности граждан может находиться имущество, практически не ограниченное ни по составу, ни по количеству. С расширением возможностей граждан распоряжаться своим имуществом, опять же, неизбежно возрастает значение наследования по завещанию. О необходимости научной разработки проблемы наследования по завещанию свидетельствует также и состояние ее изученности. Доктринально эта проблема в цивилистической литературе хоть и затрагивалась рядом автором, но вместе с тем в науке гражданского права нет специальных работ монографического характера, посвященных анализу наследования по завещанию. Все это позволяет сделать вывод, что данная проблема требует сегодня всестороннего изучения. При этом следует учесть практику применения нового законодательства о наследовании, подвергнутому в настоящее время реформированию. Что же касается имеющихся правовых решений, закрепленных в указанном законе, то и они в ряде случаев нуждаются в развитии и совершенствовании - в теоретическом обосновании.

Пожалуй, нет такой семьи в России, которой хотя бы изредка не требовалась консультация юриста по наследству. Законодательство в этой части весьма сложно, без квалифицированного специалиста разобраться трудно. Поэтому, если речь заходит о наследстве, услуги опытного профессионала не только желательны, но и необходимы.

Пытаясь оформить на себя наследуемое имущество, будущий правообладатель (наследник) часто сталкивается с огромным количеством препятствий: необходимо собрать множество документов, справок, урегулировать споры с другими наследниками, иногда столкнуться с неправомерными отказами нотариусов в совершении нотариальных действий, возможны проблемы с БТИ. Словом, сбор документов на наследство - целая эпоха в жизни любого человека, и гораздо лучше, если рядом находится опытный профессионал, который подскажет, что и как необходимо сделать, а в ряде случаев - просто возьмет заботы на себя.

Базовые нормы гражданского законодательства в области наследования, регулирующие порядок наследования, состав наследственного имущества и т.п. подробно регламентированы частью 3 Гражданского кодекса РФ. При открытии наследства ввиду сложности взаимоотношений наследодателя и наследников и объема правовых норм, не нашедших отражения в ст.1110—1185 ГК РФ возникает много вопросов, часть которых решается нотариусом при ведении наследственного дела, а часть только в ходе судебных споров.

Спорные вопросы наследования нередко становятся камнем преткновения. Неверное толкование судами общей юрисдикции норм Гражданского и Семейного кодексов порождало еще более запутанные споры, пока Пленум Верховного Суда не выступил со специальными разъяснениями.

Цель работы: рассмотреть принципы и основания наследования.

Объект работы: правоотношения, возникающие в сфере наследования.

Предмет работы: принципы и основания наследования.

Для достижения поставленной цели нами были поставлены и решены следующие задачи:

1. Рассмотреть историю развития наследственного права.

2. Проанализировать процесс открытия наследства, правила принятия наследства и отказа от него.

3. Проанализировать понятие и принципы завещания.

4. Определить порядок отмены, изменения и признания завещания недействительным.

5. Изучить принципы правового регулирования наследственных отношений в России.

6. Выявить современные проблемы наследования в гражданском праве при суррогатном материнстве и право насцитуруса.

Курсовая работа выполнена на основе положений и принципов Конституции РФ с использованием нормативных правовых актов и литературных источников, относящихся к избранной теме и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Общие положения о наследовании в РФ

Развитие наследственного права

Наследование - одна из самых древних и консервативных сфер юриспруденции. Ни одно серьезное исследование государственно-правовых механизмов той или иной страны не обходится без хотя бы беглого обзора системы наследования. Характер наследственных норм показывает с экономической точки зрения особенности перераспределения материальных благ, а с правовой - является звеном, логически завершающим цепочку цивилистических связей лица и общества [16].

Наследование появляется тогда, когда на арену выходит индивид, пусть даже продолжающий находиться в тесной связи с родом, племенем, общиной. Само наличие наследования, однако, не означает возникновения наследственного права.

Древнеримские Законы XII таблиц V в. до н.э. хотя и не являлись первым в мире памятником, содержащим нормы о наследовании, но именно данный исторический документ заложил фундамент дальнейшего развития наследственного права в масштабе Европы. Именно с той поры прививается культура testamentum - воли завещателя о своем имуществе, которой и отдается предпочтение. В Древнем Риме развиваются нормы и теория наследственного права, в той или иной степени воспринятые романо-германской правовой семьей, зарождается и система наследственного права, состоящая из субинститутов наследования по завещанию, наследования по закону, наследственных процедур [15].

Для теории российского права, во многом воспринявшего идеи романо-германской системы, весьма ценен опыт французского, итальянского и германского законодательства. Так, обратив внимание на действующий итальянский Codice Civile, введенный Декретом короля Виктора Эммануэля III от 16 марта 1942 г., мы увидим, что развитая система наследственного права составляет книгу вторую (сразу же за книгой первой - о праве лиц и семейном праве) и содержит 354 статьи.

Российское наследственное право построено на небольшом количестве (76 статей) специальных норм, но с отсылками (прямыми и предполагаемыми) к семейному, вещному, обязательственному и «нотариальному» праву.

Если говорить о генезисе русского наследственного права как системы норм, судебной практики и теории, то необходимо обращаться к Своду законов 1832 г. Данное обстоятельство никак не умаляет достоинства таких источников, как Русская Правда, Псковская и Новгородская судные грамоты, Судебники 1491, 1550, 1589 гг., Соборное уложение 1649 г., законодательные попытки в XVIII в. и довольно прогрессивный проект Гражданского уложения 1814 г. Однако до Свода законов в сфере наследования не существовало стройной взаимосвязанной системы «закон - судебная практика - теория», которую и возможно называть правом в полном смысле слова [15].

Метаморфозы постреволюционного и советского наследственного права были связаны с отменой наследования в 1918 г., принятием гражданских кодексов в 1922 и 1964 гг., ограничивающих объект наследования, волю наследодателя, круг наследников. В то же время активно развивалась теория. Труды Е.А. Флейшиц, В.И. Серебровского, Б.С. Антимонова, К.А. Граве, Б.Б. Черепахина, П.С. Никитюка, А.М. Немкова, Т.Д. Чепиги, М.Ю. Барщевского и многих других не только не утрачивают актуальность, но составляют в настоящее время основу теории отечественного наследственного права.

С введением в действие 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации началась качественно новая эпоха наследственного права, отвечающего конституционной концепции частной собственности и потребностям гражданского оборота.

В первые годы после введения в действие части третьей ГК РФ научные исследования посвящались сравнению прежних и новых норм, поиску новелл и их анализу, на что указывает и предмет диссертаций, посвященных «наследованию по завещанию» и «наследованию по закону».

На сегодняшний день уже имеются работы, содержащие подходы к анализу и решению более глубинных проблем нового наследственного права: предприняты попытки охарактеризовать наследственные правоотношения и его элементы (Н.С. Кириллова, Г.С. Лиманский, И.Б. Рябцева, Е.С. Путилина, И.Е. Рудик), предложена теория специальных завещательных распоряжений (Н.А. Белицкая, А.М. Палшкова, Д.В. Гук и др.), складываются современные школы сравнительного (О.Е. Блинков, К.В. Храмцов, Н.В. Касаткина, И.Л. Папушой, Ю.Б. Гонгало, В.Б. Паничкин, Р.А. Барков, Г.А. Самаилов, Ф.Д. Бунятова и др.) и исторического наследственного правоведения (Т.В. Титова, М.П. Мельникова, Р.М. Мусаев, И.А. Комаревцева, С.И. Карпов, Т.Ю. Дементьева, С.А. Смирнов, Г.Н. Загорский и др.).

Сравнительное наследственное правоведение включает широкий спектр законодательств стран СНГ, Франции, Германии, США и является весьма ценным источником для познания и совершенствования российских норм. Наибольшая практическая значимость таких исследований проявляется в сфере международных частноправовых отношений [8].

С древних времен наследственное право соединено институциональными связями с правом лиц, семейным правом, сделками, вещным и обязательственным правом. С XIX в. в мировой практике, и в том числе в России, устанавливается особая процессуальная связь между наследственным и международным частным правом, актами гражданского состояния и нотариатом. В настоящее время преобладают исследования связей наследственного и жилищного права (М.Н. Рахвалова, Е.А. Низамова). Весьма популярными в судебной практике являются дела по оспариванию завещаний и признанию недействительными отказов от наследства - в таких делах неразрывность институциональных связей наследственного права и «права сделок» наиболее выражена. Распространение таких дел, несомненно, вызывает актуальность теории [12].

Представляется, что в настоящее время слаборазвитым является следующий теоретический блок: принципы, презумпции и институциональные связи наследственного права, наследственные процедуры, исполнение завещания и так называемое душеприказничество, наследование нетрудоспособными иждивенцами, наследственная трансмиссия, доверительное управление наследством и др.

Обращаясь к теории наследственного права вообще, можно проследить статичные и динамичные элементы - в зависимости от того, насколько часто они подвергались законодательным изменениям. К статичным элементам современного наследственного права можно отнести следующие: универсальность наследственного правопреемства, степени родства и очередность как основы наследования по закону, концепция завещания как исключительно одностороннего имущественного акта на случай смерти, приоритет нотариальной формы завещания.

К динамичным элементам относятся завещательные распоряжения и наследственные процедуры. Так, развитие получили нормы о завещательном отказе и субституции, о наследственной трансмиссии, о сроке на принятие наследства, о фактическом принятии наследства, о доверительном управлении и др.

Особое значение в динамичном сегменте наследственного права имеет судебная практика, интерпретирующая закон и иногда порождающая новые «нормы».

Обобщенные новеллы содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [3].

Так, Пленум развил норму п. 3 ст. 1145 ГК РФ и, по существу, представил разъяснение, содержащее новую «норму» о сохранении статуса «отчим (мачеха) - пасынок (падчерица)» и наследственно-правовой связи между ними в случае, когда брак с родителем таких пасынков и падчериц был прекращен еще до открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим. Вопрос о том, сохраняется ли соответствующая наследственно-правовая связь, если впоследствии отчим (мачеха) зарегистрируют новый брак, не разъяснен [16].

Совершенно новую «норму» вводит п. 39 Постановления, в котором предусмотрен дополнительно к существующим в ст. 1154 ГК РФ специальный срок принятия наследства: шесть месяцев со дня рождения наследника, родившегося после открытия наследства. Обоснование такого разъяснения правовыми нормами, к сожалению, не приведено.

Также новая «норма» содержится в п. 45 Постановления: при направленном отказе наследник вправе «распределить между наследниками свою долю по своему усмотрению». Указанное разъяснение также не нашло обоснования правовыми нормами.

Восполняют пробелы разъяснения Пленума о том, что получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника (п. 7 Постановления), о пресекательном характере трехлетнего срока на получение завещательного отказа (п. 25 Постановления), об исполнении завещательного отказа только после возмещения расходов, предусмотренных в ст. 1174 ГК РФ, обязательной доли и удовлетворения требований кредиторов наследодателя (п. 26 Постановления).

На уровне нижестоящих судебных инстанций также можно увидеть некоторые прецеденты, где судебная практика фактически выполняет «правообразующую» функцию.

Так, в Определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда от 5 июля 2011 г. №84-В11-3 разъяснено решение казуса, не предусмотренного в законе, - порядок распределения наследственной доли одного из наследников по завещанию, умершего ранее завещателя [4]. В Определении подтверждена правильность вывода суда первой инстанции (Решение Новгородского районного суда от 21 мая 2010 г.) о том, что в данном случае при отсутствии подназначения другого наследника в отношении оставшейся доли должны применяться нормы о наследовании по закону, но не приращение к доле другого наследника по завещанию (как это полагала кассационная инстанция: Определение судебной коллегии по гражданским делам Новгородского областного суда от 22 сентября 2010 г.). Впоследствии данное разъяснение было включено в абз. 2 п. 47 Постановления.

Мало регламентированной в настоящее время представляется также процедура доверительного управления наследством. В частности, отсутствуют нормы о согласовании кандидатуры управляющего и специальный запрет назначения доверительным управляющим лица из числа наследников. Общегражданский запрет в п. 3 ст. 1015 ГК РФ, к сожалению, часто игнорируется.

Отсутствует также специальный запрет на заключение договора доверительного управления наследством за пределами срока принятия наследства. Данный пробел проявляется в судебной практике. Например, Решением Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда от 10 сентября 2010 г. (оставлено без изменения Определением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 22 октября 2010 г. по делу №33-11506/2010) признано, что нотариус не вправе продлить действие договора более чем на срок принятия наследства. Однако в других судебных постановлениях факты превышения срока договора оставлены без правовой квалификации.

В законе отсутствует и регламентация полномочий доверительного управляющего. Особую актуальность данный вопрос приобретает, когда объектом управления является наследство в виде акций и долей в уставном капитале. Поэтому в отсутствие нормативного регулирования довольно ценными являются правовые позиции Высшего Арбитражного Суда о том, что учреждение доверительного управления не зависит от волеизъявления других участников хозяйственного общества, о признании права управляющего участвовать на собраниях общества и голосовать [6].

В целом же наследственное право можно охарактеризовать как статичную подотрасль, которая post factum отражает изменения в гражданском обороте. Поэтому здесь исторически особое значение имеет судебная практика, зачастую восполняющая законодательные пробелы - как с положительным, так и с отрицательным эффектом. В качестве перспектив с уверенностью можно назвать сравнительное и историческое наследственное правоведение.

1.2. Принципы принятия наследства и отказ от него

Наследование собственности включает в себя получение вещей и иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю на день его смерти.

День смерти наследодателя является днем открытия наследства.

Важно, что наследование собственности невозможно без его принятия. Принять наследство или отказаться от него обязаны все наследники без исключения. Принятие части наследства означает принятие его полностью.

Принять наследство по общему правилу можно, обратившись к нотариусу в шестимесячный срок со дня открытия наследства с соответствующим заявлением. Если наследниками был упущен установленный законом срок и для этого имеются уважительные причины, суд может принять решение о его восстановлении.

Кроме того, суд вправе принять решение об установлении факта принятия наследства, если наследники фактически приняли наследство: продолжили жить в квартире, пользоваться другим имуществом наследодателя, платить за это имущество налоги [20].

Принятие наследства происходит двумя способами:

1 способ.

Принятие наследства осуществляется подачей наследником по месту открытия наследства (местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя) нотариусу, оформляющему наследственное дело, заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство в письменной форме.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом (через третье лицо), подпись наследника на заявлении должна быть нотариально удостоверена (либо должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 ст.1153 ГКРФ). [1]

Наследник может своё заявление о принятии наследства удостоверить у любого нотариуса, но он должен до истечения срока принятия наследства, то есть до окончания 6-месячного срока со дня открытия наследства (со дня смерти наследодателя) направить заявление по почте.

Часто граждане используют способ принятия наследства через представителя. Как правило, это бывает, когда наследник и наследодатель живут в разных местах. В этом случае наследнику необходимо по месту своего жительства удостоверить у нотариуса доверенность на оформление наследства на третье лицо, которое будет представлять его интересы по ведению наследства у нотариуса, оформляющего наследственное дело. В доверенности специально должно быть предусмотрено полномочие представителя на принятие наследства [20].

От имени несовершеннолетнего либо от человека, признанного в установленном порядке недееспособным, законный представитель действует без доверенности.

2 способ - фактическое принятие наследства.

Признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом (например, когда наследник и наследодатель владели одной и той же квартирой, особенно по праву общей совместной собственности, когда лица сообща владеют всем объектом недвижимости целиком, либо по праву общей долевой собственности с определением размера долей.

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательства или притязаний третьих лиц (например, когда наследник заключил договор об охране наследуемой квартиры с охранным агентством);

- произвёл за свой счёт расходы на содержание наследуемого имущества (например, оплачивал в течение 6 месяцев жилищно-коммунальные услуги, оплачивал расходы по электроэнергии, водо- и теплоснабжению);

- оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (например, оплатил образовавшуюся при жизни наследодателя задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг либо задолженность по оплате налогов на имущество, либо получил денежные средства, выплачиваемые третьими лицами - должниками наследодателя (возврат долгов)) [23].

Есть одна особенность в принятии наследства. Законодатель позволяет наследнику его принять при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Например, можно принять наследство по закону и отказаться от наследства по завещанию, и наоборот.

В Гражданском Кодексе РФ содержится ряд условий принятия наследства.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. То есть, оформляя наследство на денежные вклады, наследник должен иметь ввиду, что если в будущем ему придётся оформлять наследство на прицеп к легковому автомобилю, то оно будет оформляться на тех же условиях, между тем же кругом наследников, в тех же долях, что и наследство на денежный вклад. При оформлении наследства нельзя принять один объект наследования и отказаться от другого объекта наследования. Наследство принимается в полном объёме, вся наследственная масса целиком.

Также не допускается принятие наследства под условием или с оговорками [23].

Необходимо иметь ввиду, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. В заявлении о принятии наследства наследник обычно указывает информацию об остальных наследниках, но это не означает, что они также приняли наследство.

Помимо принятия наследства существует возможность отказаться от наследства либо вовсе, либо в пользу других наследников. Важно, что вернуть отказ обратно нельзя.

Так, например, в адвокатскую консультацию обратилась молодая женщина со своей проблемой. Скоропостижно скончался отец- молодой еще человек, веселый, жизнерадостный, владелец своего бизнеса. На момент смерти им и его женой была приобретена квартира в ипотеку, и взнос далеко еще не был выплачен.

Однако после его смерти обнаружились некие настораживающие обстоятельства. Так, оказалось, что покойный в последний год втайне от жены брал в банках множество кредитов. Кроме того, кредит был взят и его фирмой под личное поручительство покойного. Общая сумма кредитов приближалась к четырем миллионам рублей.

В активе умершего имелось: 1/6 доля бабушкиной квартиры, ½ ипотечной квартиры, дорогая машина и фирма. Но машина, как выяснилось, тоже была куплена в кредит, а в активах фирмы, в том числе и на складе, не оказалось ни денег, ни товара.

Семья в течение четырех месяцев пыталась найти «концы», однако ни бухгалтер фирмы, ни друзья отца не знали, куда он мог потратить деньги. Личный ноутбук отца, в котором могли быть какие-то данные, исчез.

Клиентку интересовал вопрос - стоит ли семье вообще принимать наследство?

В соответствии со ст. 1175, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ «наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию» [2].

Конечно, в случае принятия наследства наследники отвечают только в пределах стоимости перешедшего к ним имущества. То есть, получив квартиру стоимостью в два миллиона рублей, наследники отвечают в пределах этой суммы. А значит, приняв наследство, члены семьи не рискуют свои личным имуществом. Однако тут есть некоторые нюансы.

В случае принятия наследства 1/6 доля в квартире является обремененной долгами. Для того, чтобы взыскать долги, банк может обратить ее ко взысканию, то есть выставить на торги. В случае продажи этой доли владельцем становится посторонний человек, который теоретически может вселиться в квартиру. Конечно, все это влечет большие неудобства.

Если же наследники откажутся от наследства, то все имущество покойного становится «выморочным», то есть переходит к государству. При этом государство не является «наследником» и соответственно не отвечает по долгам наследодателя. Но дело не только в этом. 1/6 доля в квартире переходит под юрисдикцию жилищных органов. Не могут ли подселить кого-то в квартиру?

В соответствии со ст. 16 Жилищного Кодекса РФ (ЖК РФ), к жилым помещениям относятся 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната. При этом в соответствии со ст. 62 ЖК РФ, самостоятельным предметом договора социального найма жилого помещения не могут быть неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования, а также общее имущество в многоквартирном доме. То есть нельзя вселить человека в «1/6 долю квартиры» [28].

То есть эта доля перейдет к жильцам квартиры - бесплатно или за символическую цену, поскольку никто другой «со стороны» ее занять не может.

Что делать с ипотечной квартирой? Хотя она приобретена на имя жены, муж является собственником ее половины. При отказе от наследства половина квартиры, хоть и обременена залогом (как приобретенная в ипотеку), переходит к государству. Это может вызвать для банка трудности с ее реализацией. При желании вдовы оплачивать ипотеку квартира так и останется ее собственностью, однако при отказе- она просто лишается своей ½ доли квартиры. Возможны дополнительные денежные санкции, однако взыскать их банку будет довольно сложно. То же самое касается машины при отказе выплачивать за нее кредит. Поскольку денежных средств в семье немного, выплата кредита в планы наследников не входила, да и необходимости в машине не было.

Таким образом, взвесив все «за» и «против», было принято решение официально отказаться от принятия наследства [28].

В ситуации если наследники по завещании и по закону отсутствуют, наследство признается выморочным и передается в собственность государства.

2. Особенности наследования по завещанию

2.1. Понятие и принципы завещания

Завещание - это документ, который указывает как необходимо распорядиться имуществом наследодателя. Завещание - это всегда письменный документ. При этом распространенным мифом является то, что завещание может быть только одно, на самом деле закон не запрещает нам составить несколько завещаний, в которых можно указывать способы распоряжения различными видами имущества. В частности, наиболее распространенный способ составления нескольких завещаний - это составление завещания на все имущество и составление отдельного завещание на денежные средства, хранящиеся в банке. Так, завещание на денежные средства в банке составляется непосредственно в том банке, в котором находится счет, денежные средства с которого планируется завещать. При этом если есть желание завещать денежные средства нескольким наследникам, необходимо указать кому и какая доля завещается. Наследникам денежные средства по такому завещанию будут предоставлены на основе свидетельства о праве на наследство, выдаваемом нотариусом. Как видим, для завещания денежных средств на счетах в банке не требуется особого удостоверения (достаточно подписи и отметки банковского служащего), в то же время, все иные виды завещаний требуют специальных удостоверений. Это значит, что не удостоверенное завещание впоследствии окажется недействительным [20].

Завещание удостоверяется нотариусом. При этом в особых случаях, помимо нотариуса завещание могут удостоверить и другие должностные лица, а именно: главный врач (его заместитель), если завещатель лежит в больнице или госпитале; капитан судна (если завещатель находится в плавании); командир воинской части (если завещатель служит в армии); начальник тюрьмы или другого подобного учреждения (если завещатель отбывает наказание за совершенное преступление).

Обычно завещание составляется в открытой форме, то есть с его содержанием, как минимум, знакомится нотариус, а иногда (если на то есть воля завещателя) еще и свидетель. Однако ничто не препятствует составить завещание в закрытой форме. В последнем случае есть жесткое требование к тому, чтобы такое завещание было собственноручно написано и подписано завещателем. Если составляется закрытое завещание, как, впрочем, и в остальных случаях, важно знать, что можно завещать. В принципе, закон ничем нас в этом случае не ограничивает: завещать можно любое имущество и любому лицу; завещать можно как все имущество, так и его часть; завещать можно даже то имущество, приобретение которого только планируется в будущем. Необходимо помнить лишь об одном ограничении: невозможно лишить наследников обязательной доли в наследстве.

К так называемым обязательным наследникам относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Перечисленные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Здесь необходимо понимать механизм распределения завещанного имущества с учетом обязательной доли. Он таков: право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю (или в том случае, когда все имущество завещано) — из той части имущества, которая завещана [28].

Разбираясь с вопросом о том, что же можно завещать и, придя к выводу, что завещать можно все или почти все и в любом объеме, весьма важным представляется вопрос, связанный с завещательным отказом. Указанным термином определяется некое обременение, которым «награждается» одновременно с получением завещания один или несколько наследников по завещанию. Итак, под завещательным отказом может подразумеваться необходимость для наследника совершить определенные действия (например, назначить некую пенсию в пользу того лица, который получил завещательный отказ и регулярно ее выплачивать), передать в пользование какую-нибудь вещь, приобрести какую-либо вещь и передать ее тому, в чью пользу составлен завещательный отказ и т.п. По завещательному отказу возможно также представление в пользование жилого помещения. Гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением пользуется таким помещением наравне с его собственниками (в том числе обязан вносить свою лепту в оплату квартплаты и коммунальных услуг). Срок пользования таким помещением определяется в завещании [23].

Ссылка на сам завещательный отказ и его содержание делается в завещании.

Таким образом, завещание представляет собой документ, в котором определены правопреемники имущества завещателя. Этот документ целесообразно составить в тех случаях, когда:

  • собственник не желает оставлять нажитое имущество наследникам по закону (всем или некоторым из них);
  • у лица отсутствуют наследники по закону;
  • собственник намерен наделить наследством своего гражданского супруга (который не является законным наследником);
  • завещатель считает нужным иначе распределить доли в наследстве, чем определено законом;
  • завещатель желает возложить на наследников исполнение какой-либо обязанности в пользу третьих лиц [20].

Надо отметить, что человек может оставить завещание, только если он является полностью дееспособным. Гражданский кодекс закрепляет несколько базовых правил, касающихся составления завещания:

  • завещание составляется только в добровольном порядке;
  • завещатель вправе как оформить завещание, так и без указания каких-либо причин полностью отменить его или изменить некоторые условия;
  • завещатель не обязан рассказывать кому-либо о факте составления завещания и о его содержании;
  • наследником по завещанию может быть назначено любое лицо (необязательно родственник наследодателя), а также юридическое лицо, государство либо муниципальное образование;
  • завещать можно любую вещь, принадлежащую наследодателю (допустимо указать в завещании и вещь, которая, возможно, будет приобретена в дальнейшем);
  • завещатель вправе по собственному усмотрению распределить доли наследников [23].

Гражданин в составленном завещании может не только распределить собственность между правопреемниками, но и предусмотреть завещательный отказ и завещательное возложение. Так, правопреемнику может быть поручено выполнение имущественной обязанности в пользу третьего лица (передача вещи в пользование, оказание услуг и т. п.). Подобное поручение называется завещательным отказом [28].

Помимо отказа в текст завещания может быть включено завещательное возложение. Оно представляет собой поручение правопреемнику совершить общественно полезное действие (например, передать часть имущества в благотворительное общество).

Понятие «завещательное распоряжение» используется в законе в 2 значениях. С одной стороны, под завещательным распоряжением понимается конкретное условие завещания, в котором выражена воля наследодателя. При таком толковании завещательное возложение и отказ представляют собой не что иное, как разновидности завещательных распоряжений.

С другой стороны, завещательным распоряжением называется документ, в котором определены наследники денежных средств, зачисленных на счет в банке. Можно сказать, что это своеобразная упрощенная форма завещания. Оно может касаться только средств, находящихся на банковском счете или во вкладе. Никакое другое имущество в завещательном распоряжении упоминаться не может.

Что касается завещательного отказа и завещательного возложения, то они не могут быть предусмотрены в таком завещательном распоряжении.

2.2. Отмена, изменение и признание завещания недействительным. Исполнение завещания

Завещание, составленное с нарушение норм Гражданского Кодекса, признается недействительным.

Иски родственников или иных наследников о признании завещания недействительным в настоящее время получают все большее распространение. Данные иски основаны на неспособности завещателя руководить своими действиями (и понимать их значение) во время составления завещания, что может быть связано с тяжелой болезнью, достижением преклонного возраста (наиболее часто встречающиеся случаи), а также алкогольной, наркотической зависимостью умершего и т.д.

Все основания признания завещания недействительным подразделяются на две большие группы: общие и специальные.

Общие основания признания завещания недействительным - это основания недействительности любых сделок, а специальные - это основания недействительности, относящиеся исключительно к завещаниям.

К общим основаниям в соответствии с ГК РФ относится:

  • несоответствие завещания действующим российским законодательным и иным нормативно-правовым актам;
  • совершение завещания лицом, признанным судом полностью или ограниченно недееспособным; не способным руководить своими действиями и понимать их значение;
  • совершение завещания под влиянием обмана, заблуждения, угрозы, насилия и т.д. [28]

К специальным основаниям относятся:

  • несоблюдение письменной формы завещания;
  • отсутствие подписи завещателя, за исключением случаев, когда завещатель не может подписать завещание собственноручно по объективным причинам и др.

Все недействительные завещания подразделяются на:

  1. ничтожные, т.е. завещания, совершенные недееспособными лицами или же составленные с нарушением формы (например, отсутствует подпись наследодателя). Подобное завещание является абсолютно недействительным документом.
  2. оспоримые - в этом случае заинтересованные лица (чаще всего это другие наследники, а также отказополучатели), права или интересы которых нарушаются завещанием, могут оспорить его в судебном порядке [23].

Недействительным может быть признано как все завещание, так и его часть, а также отдельные завещательные распоряжения.

Основанием для признания завещания недействительным не могут служить незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения (например, описки), если они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

В общем случае порядок признания завещания недействительным будет следующий. Завещание признается недействительным судом на основании иска лица или группы лиц, интересы которого (которых) нарушены завещанием. Заинтересованное лица или лицо (это могут быть родственники умершего или иные наследники, например, по другому завещанию) должны обратиться с иском о признании завещания недействительным в суд по последнему месту жительства завещателя (месту открытия наследства).

Выше мы уже говорили о том, что все недействительные завещания подразделяются на ничтожные и оспоримые. От этого зависит срок признания завещания недействительным.

Иск о применении последствий ничтожного завещания в соответствии с российским законодательством может быть предъявлен в течение 10 лет со дня открытия наследства.

Иск о признании недействительным оспоримого завещания предъявляется в течение 1 года со дня, когда истец узнал об обстоятельствах, служащих основаниями для признания данного завещания недействительным [26].

Исполнение завещания - это ряд последовательных действий, направленных на реализацию завещательных распоряжений. Обязанность выполнить эти необходимые действия возлагается на наследников по завещанию, или на специально назначенное лицо - исполнителя, или душеприказчика (ст. 1134 Гражданского кодекса) [2].

В число таких действий входят:

  1. обращение к нотариусу с уведомлением об открытии наследства;
  2. выражение согласия на принятие наследства;
  3. принятие мер по охране завещанного имущества;
  4. уведомление всех заинтересованных лиц (других наследников) о смерти завещателя;
  5. обращение в суд в случае необходимости;
  6. исполнение всех завещательных распоряжений [21].

Практически, исполнение завещания представляет собой процедуру, в ходе которой: выясняется действительность завещания, происходит выявление и сбор всего имущества наследодателя, определение долей наследников, исполнение обязательств. Она предусматривает использование всех законных средств для исполнения воли завещателя, обеспечение прав наследников и ограждения от притязаний третьих лиц на наследственное имущество.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 ГК.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали [21].

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

Правовое регулирование наследственных отношений в РФ

Особенности наследственных отношений в России

Конституция РФ в п. 4 статьи, посвященной праву частной собственности граждан (ст. 35), указывает на то, что «право наследования гарантируется» [1]. Для российского государства, общества и граждан такая гарантия не пустой лозунг.

Наследственное право в объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам (наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием). Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, - это право гражданина передать свои имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны - право получить от наследодателя в наследство имущественные права и обязанности (право наследования) [6].

Круг охватываемых наследственным правом правоотношений весьма широк и в него входят не только частноправовые отношения. Центральным, конечно, является наследственное, в то время как остальные являются вспомогательными или даже сопутствующими.

Совершенно очевидно, что возникновение наследственного правоотношения происходит одновременно с открытием наследства, т.е. после смерти гражданина, а заканчивается после того, как принято все наследуемое имущество. Можно сказать, что с момента смерти и до того, как наследство будет принято в юридическом смысле, наследственные отношения носят промежуточный характер, при этом они имеют обратную силу [17]. Как только гражданин приобрел наследство, а право на это у него возникает с момента смерти наследодателя, уже неважно, сколько прошло времени, т.е. сколько «лежало наследство», - шесть месяцев, год, два... По справедливому суждению А.Г. Диденко, «завершением развития наследственного правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель. Обыкновенно этот момент называется «принятием наследства»...» [10].

Рассуждая о состоянии прав и обязательств умершего в период между смертью и принятием наследства, С.А. Муромцев писал: «В этом промежуточном периоде права существуют временно без субъекта (а обязательства - долги - без объекта). Нет нужды допускать вечность подобного существования; но необходимо принять его как временное существование» [22].

Не отрицая проблемности промежуточного периода, В.Н. Никольский писал в свое время о юридической фикции непрерывности прав и обязанностей: «Перенесение юридических отношений умершего на новое лицо совершается здесь посредством юридической фикции в момент смерти или исчезновения. Эта юридическая фикция есть ничто иное, как выражение непрерывности юридических отношений, юридической жизни» [24].

В ст. 1 ГК РФ указаны изложены основные начала российского гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 этой статьи гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав и обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Особое значение основные начала права, связывающие воедино и цементирующие отраслевые институты, подынституты и категории, имеют для цивилистической отрасли, которую характеризуют чрезвычайно высокая вариативность поведения участников регулируемых правоотношений, многообразие и казуистичность применяемых норм, диспозитивная модель юридической техники большинства из них [5].

Безусловно, основные начала (принципы) гражданского законодательства с определенной спецификой распространяются и на наследственные правоотношения. Полагаем необходимым рассмотреть их с учетом современного развития как социально-экономических, так и юридических отношений.

К принципам современного российского наследственного права относятся:

  • свобода завещания. Завещатель вправе завещать имущество любым лицам в любой пропорции, отменять и изменять завещание. Ограничение возможно только при наличии граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве. К сожалению, современный принцип свободы завещания не дает возможности распорядиться имуществом на случай смерти с помощью совместного завещания супругов или наследственного договора. Полагаем, что более справедливым началом наследственного права должен стать принцип свободы распоряжения имуществом на случай смерти;
  • приоритет завещания над наследованием по закону. Наследование по закону возникает, когда нет завещания, когда завещание недействительно полностью или частично или, когда завещано не все имущество. В такой правовой конструкции наследование по закону восполняет пробел, связанный с отсутствием формально выраженной воли наследодателя;
  • отсутствие количественных и качественных ограничений по наследованию имущества, за исключением имущества, изъятого из гражданского оборота или ограниченного в нем; в публичном праве данный принцип отражается в двух связанных правилах: первое - в большинстве случаев нет налога на наследование (за исключением налога на наследование объектов интеллектуальных прав); второе - несмотря на настойчивое стремление левой оппозиции изменить ситуацию, если нет самого налога, то нет и прогрессивного налога на наследство, который существует во многих государствах;
  • универсальность (целостность) наследственной массы. Наследование - это универсальное правопреемство. Наследуются как активы, так и пассивы наследодателя: нельзя отказаться от части наследства, можно принять всю наследственную массу, включая имущество и долги, или отказаться от нее. При этом в современном законодательстве пассив ограничен активом;
  • призвание к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю независимо от того, как происходит наследование: по завещанию или по закону;
  • максимальное вовлечение наследников по закону в процесс наследования при отсутствии распоряжения наследуемым имуществом. Предусмотрено восемь очередей наследования по закону. При этом наследует последующая очередь при отсутствии предыдущей. Наследуют родственники как по нисходящей, так и по восходящей линии родства, усыновленные и усыновители, мачехи, отчимы и падчерицы, пасынки, нетрудоспособные иждивенцы;
  • минимальное участие государства в наследственных правоотношениях. Россия, ее субъекты и муниципалитеты могут быть наследниками по завещанию, когда нет наследников всех восьми очередей по закону и нет наследников по завещанию, а имущество становится выморочным [18].

Законодательство о наследовании представляет собой систему законодательных актов, регулирующих отношения с участием граждан, юридических лиц, органов государственного управления и муниципального самоуправления, в отношении:

  • открытия наследства;
  • распоряжения имуществом на случай смерти;
  • порядка наследования имущества при отсутствии распоряжения на случай смерти;
  • принятия и отказа от наследства;
  • охраны и управления наследством [18].

Основополагающим источником любой отрасли российского права, в том числе и гражданского, является Конституция РФ. Наряду с положениями, рассмотренными выше, Основной Закон содержит базовые положения для любого законодательства. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны; законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ.

Основные положения, регулирующие наследственные отношения, содержатся в разделе ГК РФ, который так и называется - «Наследственное право».

В части первой ГК РФ кроме прочего регулируются отношения, тесно связанные с наследственным правом: правовое положение граждан (гл. 3), правовой режим объектов (гл. 6-8), сделки и представительство (гл. 9, 10), сроки (гл. 11, 12), право собственности (разд. II).

Часть третья ГК РФ в разд. VI «Международное частное право» содержит наряду с другими нормы, устанавливающие особенности наследования с участием иностранного элемента.

Три законодательных акта, без которых невозможно представить современное наследственное право, - это Семейный и Жилищный кодексы, а также Закон РФ «Основы законодательства о нотариате». Семейные и родовые связи во многом определяют нормы наследственного права; значительная часть жилищных отношений основана на категории членства в семье, не говоря уже о том, что в большинстве случаев жилые помещения - самый ценный объект наследственной массы; порядок, совершение и оформление действий, связанных с наследственными правоотношениями, преимущественно осуществляются на основании нормативных актов, посвященных нотариату и нотариальной деятельности [17].

Можно сказать, что СК РФ и ЖК РФ перешли к нам по наследству от советской эпохи и несмотря на их очевидную частноправовую природу помещать их нормы в текст ГК РФ, как предлагают некоторые исследователи, в настоящее время нельзя, поскольку семейное и жилищное законодательство - это совместная компетенция Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ), тогда как гражданское законодательство - исключительная компетенция Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ). И, конечно же, не следует забывать о том, что субъекты Федерации, реализуя свои полномочия, приняли значительное количество нормативных актов, особенно по жилищному законодательству [25].

В число законодательных актов, содержащих нормы наследственного права, входят законы: «О потребительской кооперации (потребительских обществах) в Российской Федерации», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О производственных кооперативах», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Государственная регистрация прав, возникающих при наследовании, осуществляется на основании действующего до 1 января 2017 г. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Споры о наследовании рассматриваются по правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, которым регламентируется процедура объявления гражданина умершим, установления фактов, имеющих юридическое значение, и др.

Международные договоры, участницей которых является Россия, также помогают решать вопросы, касающиеся наследственного права, к ним, например, относится Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная 22 января 1993 г. в г. Минске.

На основании ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд РФ, являясь высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным делам, подсудным судам общей юрисдикции, наряду с судебным надзором дает разъяснения по вопросам судебной практики. Одним из важнейших документов в сфере наследственного права следует признать Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании» [3]. Такие разъяснения способствуют правильному и единообразному применению в том числе и актов законодательства, связанного с наследованием. Следует отметить, что разъяснения Верховного Суда сначала СССР, затем РСФСР и Российской Федерации, данные до принятия Конституции РФ (12 декабря 1993 г.) и законодательных актов, принятых на ее основе, применяются в части, им не противоречащей.

Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. Кроме того, Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов Федерации дает толкование Конституции РФ. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции РФ международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению (п. 4-6 ст. 125 Конституции РФ).

Несмотря на все трудности, потенциал в развитии наследственного права России далеко не исчерпан. Право наследования нуждается в серьезной корректировке, о чем свидетельствуют выявленные проблемы. В любом случае цель правотворческой политики должна заключаться в поиске справедливого баланса интересов наследодателя и наследников, а также в совершенствовании статуса нотариуса, обладающего исключительными полномочиями по защите наследственных прав.

Современные проблемы наследования в гражданском праве при суррогатном материнстве и право насцитуруса

Развитие экономики и повышение уровня жизни приводит к усилению
интереса к институту наследования. Действующее законодательство направлено на охрану права частной собственности. Население с большей уверенностью приобретает то или иное имущество, поскольку государство обеспечивает гражданам уверенность в реализации их правомочия распоряжения своим имуществом, в том числе путем его передачи по наследству.

Со дня смерти гражданина (в том числе вступления в законную силу решения суда о признании гражданина умершим) открывается наследство, которое наследники по общему правилу могут принять в течение шести месяцев с указанного момента. Исключения из этого правила возникают, в частности, в случаях, когда в круг лиц, призываемых к наследованию, входит насцитурус - ребенок, зачатый при жизни наследодателя, но родившийся после его смерти. Субъектом правоотношений насцитурус станет, только если родится живым (независимо от продолжительности его жизни).

Суррогатное материнство в настоящий момент приобретает все большее распространение на территории многих стран, в том числе и России. Но в отличие от многих европейских стран и США, где данный институт в связи с длительностью существования урегулирован правом, российское законодательство в области репродуктивных технологий далеко от совершенства. Суррогатной матери посвящены две нормы Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ): п. 4 ст. 51, предписывающий обязательность согласия суррогатной матери на запись родителей ребенка в книге записей рождений, которые обращались к ее услугам, и п. 3 ст. 52, предусматривающий невозможность оспаривания материнства и отцовства ни суррогатной матерью, ни супругами, давшими согласие на имплантацию эмбриона женщине (суррогатной матери) после совершения записи родителей в книге записей рождения. Очевидно, что данных норм недостаточно для урегулирования столь сложного явления. Семейное законодательство в регулировании данного института должно исходить из приоритетов защиты прав и законных интересов детей (ст. 1 СК РФ) и права детей жить и воспитываться в семье (п. 1 ст. 54 СК РФ). Понятие «суррогатная мать» является новеллой для российского семейного законодательства, и легальное определение необходимо для правильного правоприменения. Суррогатная мать - женщина, согласная на имплантацию эмбриона, вынашивание, рождение ребенка и передачу его лицам (нареченным родителям) на основании заключенного договора суррогатного материнства. В современной практике стороны для обращения к услугам суррогатной матери заключают договор, который регулирует отношения сторон. Но так как суррогатной матери принадлежит приоритетное право на оставление ребенка после рождения, то юридическая сила данного соглашения справедливо подвергается сомнению. Проблемы, связанные с использованием суррогатного материнства и недостатками правового регулирования, возникают при установлении наследственных прав. В соответствии с п. 1 ст. 1142 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) наследниками первой очереди по закону являются дети наследодателя, т. е. сын или дочь, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. По общему правилу дети, родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случае, если отцовство подтверждено в установленном законом порядке (ст. 48 - 50 СК РФ). Для установления происхождения ребенка от матери не имеет значения, рожден ребенок в браке или нет. Правовые отношения между ребенком и его матерью возникают в силу факта их кровного родства [13].

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), охраняя интересы потенциального насцитуруса, запрещает раздел наследственного имущества до его рождения.

Тем не менее, на практике возможны ситуации, когда о наличии не родившегося, но уже зачатого ребенка не знали ни иные наследники, ни нотариус. Возникает не решенная законодательством проблема, связанная с ответом на вопрос о последствиях раздела наследства без учета интересов насцитуруса.

Кроме того, множество спорных вопросов возникает в ситуациях, когда насцитурус был зачат с помощью методов вспомогательных репродуктивных технологий, особенно с применением такого метода, как суррогатное материнство. В настоящее время складывается ситуация, когда рожденный таким образом ребенок не имеет правовой защиты в случае смерти как его генетических родителей, так и суррогатной матери (если ее смерть произошла до дачи ее согласия на запись генетических родителей в качестве отца и матери). Еще одна проблема возникает в контексте получения ребенком, выношенным суррогатной матерью, в случае смерти одного или обоих генетических родителей возмещения вреда в связи со смертью кормильца - генетического отца или матери, а также получения им страховых выплат в случае смерти застрахованного - генетического отца/матери, в результате наступления страхового случая.

Е.М. Журавлевой проведено первое комплексное исследование всех аспектов статуса лица, зачатого при жизни наследодателя, родившегося живым после его смерти. Кроме того, автор впервые в науке выделяет таких насцитурусов, которые были зачаты после смерти наследодателя, и исследует проблемы их статуса.

В диссертационном исследовании Е.М. Журавлевой, насцитурус рассматривается разносторонне, с точки зрения его прав наследника как по закону, так и по завещанию; особое внимание уделено исследованию порядка получения наследства насцитурусом. Автором работы выявлена вторая (отсутствующая ныне) категория субъектов, которых можно признать насцитурусами - дети наследодателя, зачатые после его смерти в течение определенного срока (например, шести месяцев) при условии доказанности воли наследодателя на такое зачатие. Воля наследодателя на зачатие ребенка должна быть непосредственно выражена (например, начата репродуктивная программа). Предложенный срок для зачатия основан на сроке, установленном для принятия наследства. На практике лица, желающие выступить законными представителями ребенка и воспользоваться имеющимся генетическим материалом умершего, сталкиваются с проблемами неурегулированности данного вопроса в законодательстве, которое в качестве насцитуруса признает только детей, зачатых при жизни наследодателя [19].

Е.М. Журавлевой доказано, что в случаях, когда брак прекращен смертью (объявлением умершим) отчима, насцитурус приобретает статус пасынка/падчерицы, то есть становится наследником седьмой очереди. Важен факт прекращения брака смертью отчима, что, в свою очередь, является основанием для призвания к наследованию. По аналогии с правом пасынка/падчерицы призываться к наследованию в том случае, если брак родителя пасынка/падчерицы был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка/падчерицы, следует, что насцитурус приобретает статус пасынка/падчерицы, поскольку брак матери с отчимом прекращен смертью отчима [19].

Так же исследователь коснулась такой немаловажной проблемы как статус ребенка выношенного суррогатной матерью в случае смерти до его рождения одного или обоих генетических родителей. Он должен быть признан насцитурусом независимо от согласия суррогатной матери на запись генетических родителей в качестве отца и матери ребенка, а также независимо от условий договора. При этом ребенок, выношенный суррогатной матерью, не приобретает статус насцитуруса после смерти суррогатной матери и (или) ее родственников, поскольку не имеет кровного родства с ними. Доказано, что насцитурус, выношенный суррогатной матерью, в случае смерти до его рождения одного или обоих генетических родителей имеет право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца - генетических отца или матери. Объясняется это тем, что при рождении отцом и матерью ребенка будут признаны генетические родители (при условии дачи на то согласия суррогатной матерью); а право на возмещение вреда имеет ребенок умершего, родившийся после его смерти. Кроме того, такой ребенок имеет право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного - генетического отца или матери - в результате наступления страхового случая.

Е.М. Журавлевой сформулирована новая научная категория «потенциальный насцитурус», то есть лицо, зачатое при жизни наследодателя, но пока не родившееся. Потенциальность заключается в неизвестности в течение длительного времени, родится ли он живым, то есть станет ли субъектом права. Введение указанного термина в научный оборот приведет к установлению правовой определенности терминологии, поскольку позволит дифференцировать разные правовые категории - «насцитурус» и «потенциальный насцитурус», обозначающие различные отношения. Сформулирована новая научная категория «охрана интересов потенциального насцитуруса», включающая охрану интересов не родившегося лица в случае потери кормильца, при разделе и принятии наследства и др. [19]

Доказана необходимость установления обязанности матери информировать остальных наследников, а также нотариуса о наличии зачатого ребенка, являющегося потенциальным насцитурусом. Момент возникновения этой обязанности - день, когда она узнала или должна была узнать о своей беременности. Целью данного механизма является предотвращение в случае появления такого наследника (чьи права не были учтены при разделе наследства) возможных проблем в дальнейшем (возможно, через много лет), например, таких как ничтожность раздела наследства, ничтожность иных сделок по распоряжению наследственным имуществом, правовая неопределенность статуса собственника имущества в течение длительного периода времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показала практика, нарушение порядка составления, подписания и удостоверения завещаний, как правило, происходит и может произойти по вине лиц, которым предоставлено право удостоверять завещание. Конечно, некомпетентность или невнимательность тех, кому предоставлено право удостоверять завещания, не должна отражаться на интересах граждан. Однако понятие «незначительные нарушения, никак не влияющие на понимание волеизъявления завещателя» является оценочным. Несмотря на то, что оценка значимости допущенных нарушений с точки зрения влияния их на понимание действительной воли наследодателя, выраженной в завещании, предоставлена только суду, в процессе доказывания действительной воли наследодателя неизбежно будут злоупотребления со стороны свидетелей и иных лиц. Также не менее важным аспектом в вопросах регулирования наследования, а именно, наследования по закону имеет большое значение проблемы установления факта родственных отношений.

Таким образом, значение наследования нельзя недооценивать. С его помощью достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей несмотря на кратковременность существования их носителя - человека. По мнению О.В. Мананникова институт наследования гарантирует сохранение материальных ценностей и духовных богатств, присущих одной семье, одному роду, в собственности членов этой семьи и передачу всех богатств из рук в руки поколениями, меняющими друг друга в этом роду, и не согласен с мнением тех, кто суживает значение наследования, утверждая, что основная задача при наследовании в современных рыночных отношениях - это сбалансирование противоречия между зависимостью семьи и ее членов от принадлежащего каждому из них права собственности распоряжения этим правом собственности. Не вызывает сомнений, что значение наследования и и задач, выполнение которых возложено на него, гораздо шире и важнее, нежели просто уравновешивание интересов наследников и наследодателя. Можно отметить и иные вопросы, на которые нет однозначного ответа, в частности: определение статуса ребенка, зачатого после смерти наследодателя; определение момента, с которого имущество наследодателя принадлежит насцитурусу; возможность признания насцитуруса пасынком/падчерицей, учитывая, что брак матери с отчимом прекратился до момента рождения.

Важная теоретическая проблема статуса насцитуруса состоит в отсутствии единого доктринального ответа на вопрос о том, в какой момент возникает его правоспособность - в момент зачатия либо в момент рождения. Таким образом, само наследование необходимо любому обществу, вне зависимости от социально - экономических условий, в котором это общество существует. Позволяя человеку определить судьбу его имущества после смерти и в то же время охраняя интересы близких умерших ему людей, наследование способствует развитию общества в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ) // - СЗ РФ. - 05.12.1994 - № 32 - Ст. 3301.
  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 7, июль, 2012.
  4. Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2011 № 84-В11-3 // СПС Консультант Плюс
  5. Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016.
  6. Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2016. - 112 с.
  7. Беспалов Ю.Ф., Беспалова А.Ю. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения. - М: Проспект, 2012. - 112 с.
  8. Блинков О.Е. Наследственное право государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и Балтии // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. - 2009. - №16. - С. 65-68.
  9. Гончарова И.А. Проблемы определения понятия и сущности ответственности наследника по долгам наследодателя // Новеллы гражданского права: сборник статей научно-практической конференции г. Челябинск, 16 апреля 2013 г. - Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2013. - С. 53-57.
  10. Диденко А. Приобретение наследства / Под ред. А. Диденко. // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика: Избранное. Т. 3. - Алматы: Раритет, Ин-т правовых исследований и анализа, 2008.
  11. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое пособие. - М.: Проспект, 2013. - 208 с.
  12. Ефремов В.А. К вопросу о становлении института наследственных правоотношений в памятниках русского права (историко-правовой анализ). Дореволюционный период // История государства и права. - 2011. - №15. - С. 19-22.
  13. Журавлева Е.М. Статус насцитуруса в гражданском праве Российской Федерации: дисс. ... к. ю. н.: М., 2014. - 186 с.
  14. Завещания. Комментарии и образцы документов - М.: Издание Тихомирова, 2014 - 96 с.
  15. Кодификация российского частного права 2015 / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2015. - 447 с.
  16. Копеина С.А. Исторический анализ развития отечественного наследственного права // Нотариус. - 2010. - № 6. - С. 18-24.
  17. Копеина С.А. История развития и становления института наследования в Российской Федерации, некоторых странах СНГ и Грузии в постсоветский период // Семейное и жилищное право. - 2011. - №3. - С. 23-27.
  18. Крашенинников П.В. Наследственное право. - М.: Статут, 2016. - 207 с.
  19. Лазарева Н. Новое в наследственном праве // ЭЖ-Юрист. - 2015. - № 22. - С. 2.
  20. Малышева Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики // Юристъ-Правоведъ. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2012, № 4. - С. 24-28
  21. Мерзликина Р., Пикалов Д. Наследование прав по завещанию, в частности интеллектуальных прав на объекты ИС // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - М.: Интеллектуальная собственность, 2011, № 2. - С. 4-16
  22. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. Избранное / Вступ. слово, сост. П.В. Крашенинников. - М.: Статут, 2015. - 446 с.
  23. Наследование по завещанию РФ: история и современность: монография / Мусаев Р.М. - О: ООО "Омскбланкиздат", 2012. - 184 c.
  24. Никольский В. Об основных моментах наследования. - М.: Университетская типография, 1871. - 369 с.
  25. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. - М.: Статут, 2015. - 271 с.
  26. Романовская О.В. Российский нотариат и современные проблемы наследственного права // Российская юстиция. - 2015. - №3. - С. 10-14.
  27. Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном мире: сборник статей Межвузовской конференции. Москва, 23 января 2015 г. - М.: РУДН, 2015. - 232 с.
  28. Фастова Т.Ю. Наследование по завещанию // Актуальные проблемы теории и практики применения Российского законодательства: Материалы II Всероссийской заочной научно-практической конференции (25 февраля 2011 г.). - Сибай: Изд-во ГУП РБ "СГТ", 2011. - С. 280-285.