Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования

Содержание:

Введение

В любое время и в любом государстве наследственное право всегда будет одним из самых актуальных. Жизнь как физиологический процесс в определенный период времени прекращается, а материальные ценности, вещи, движимое и недвижимое имущество остаются. Совершенно естественное желание каждого человека передать нажитое имущество своим родственникам, в связи с чем, большинство людей задаются вопросом о юридической судьбе принадлежащего им имущества в случае их смерти. Каждому человеку должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни перейдет близким ему людям согласно его воле, а в случае если он ее не выразит, то согласно воле закона.

После становления в нашей стране рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности расширения круга объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, и возникающие при наследовании проблемы, вопросы наследственного права стали приобретать все большую актуальность и особую важность. С каждым годом растет роль наследственного права в нашей жизни растет, а законодательство в данной сфере дополняется новыми нормами. В подтверждение тому - введение в 2018 году в ГК РФ дополнительной статьи 1140.1 "Наследственный договор", как третьего основания наследования наравне с наследованием по закону и наследованием по завещанию.

Наследственное право неразрывно связано с гражданским правом и является его составной частью (подотраслью). Отношения, регулируемые нормами наследственного права, в целом соответствуют предмету гражданского права, поскольку являются разновидностью гражданских отношений по возникновению и установлению порядка осуществления права собственности при наследственном правопреемстве.

Так, наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан: с одной стороны, наследование позволяет реализовать право распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.

В статье 35 Конституции Российской Федерации гарантии права частной собственности, свобода распоряжения ею, провозглашены наряду с гарантиями права наследования (как права передать имущество по наследству, так и права получить имущество по наследству в установленном законе порядке). Закрепление данной гарантии является закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности.

Предметом исследования в работе являются нормы гражданского законодательства, регулирующие принятие наследства.

Целью курсовой работы является рассмотрение вопросов и особенностей, возникающих в связи с принятием наследства по действующему законодательству. Для достижения указанной цели поставлены задачи: определение понятия наследования и его основных принципов, рассмотрение вопросов открытия и оснований принятия наследства.

При написании курсовой работы были использованы нормативно-правовые акты, в первую очередь нормы Гражданского кодекса РФ, специальная литература - работы ведущих специалистов в области наследственных правоотношений, материалы судебной практики Архангельской области.

1. Общие положения о наследстве

1.1. Понятие и принципы наследования

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. [[1]]

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) четко регламентирует общие положения, относящиеся к наследованию, как правопреемству, в целом. Прежде всего, само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, а так же время, место открытия наследства, лица, которые могут, и лица, которые не могут призываться к наследованию.[[2]]

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент [[3]], если из правил ГК РФ не следует иное.

Существенным отличием наследования от иных институтов гражданского права, регулирующих переход прав и обязанностей, является то, что юридическим фактом, порождающим возникновение наследственных правоотношений, является факт смерти гражданина либо объявление судом гражданина умершим.

В науке гражданского права понятие универсального правопреемства рассматривается как общее правопреемство, влекущее за собой переход всех прав и обязанностей умершего, принадлежавших ему при жизни, одновременно в неизменном виде как единое целое одному или нескольким лицам.

К наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться, или принять только права, отказавшись от обязанностей. Для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников.

Законодатель вместе с тем делает оговорку: "если из правил настоящего Кодекса не следует иное". Это дает основания считать, что наследование может осуществляться посредством не только универсального, но и сингулярного правопреемства, а также сочетания того и другого, но лишь в случаях, вытекающих из норм ГК РФ. Примерами такого правопреемства может служить, завещание имущества с определенными обременениями (уступка требования, перевод долга и т. п.).

В качестве предмета наследования выступает наследство, в состав которого входят все принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Законом четко определено, что не входит в состав наследства: права и обязанности, неразрывно, связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные не имущественные права и не материальные блага.

Принципы российского наследственного права выражают сущность регулируемых общественных отношений, определяют социальное и экономическое назначение и содержание норм наследственного права, служат направляющей основой для совершенствования наследственного законодательства и достижения единообразия судебной практики. Наследственное право исходит из сочетания двух основополагающих и тесно взаимосвязанных принципов свободы завещания и охраны интересов семьи.[[4]]

- Принцип свободы завещания. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения.[[5]]

- Принцип охраны основ правопорядка и нравственности. В исполнение которого ох­раняются интересы наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию, а также охраняется само наследство от каких-либо неправомерных или безнравственных пося­гательств.

Кроме того также можно выделить:

- Принцип универсальности правопреемства означает, что ме­жду волей наследодателя и волей наследника не должно быть никаких посредствующих звеньев; универсальность в данном случае означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни вы­ражалось и где бы ни находилось. Универсальность наследственного правопреемства есть способ правовой охраны наследства.

- Принцип обеспечения наследнику права наследования, гарантированный ч. 4 ст. 35 Конституции РФ. Наследодатель не может в завещании лишить необходимой доли, которая причиталась бы наследнику по закону, если бы его права в завещании не были ущемлены. Таким образом, положение об обязательной доле является компромиссом между принципом свободы завещания и принципом охраны интересов семьи наследодателя.

- Принцип свободы наследника, заключается в том, что наследник имеет право и свободу выбора принять наследство или отказаться от него. Если какое-либо желание или неже­лание ни прямо, ни косвенно не проявлено, то считается, что наслед­ник отказался от наследства.

1.2. Открытие и принятие наследства

Открытие наследства - юридический факт, с которым теория права связывает возникновение наследственных правоотношений, определение круга субъектов (наследодателя и наследников), объекта правоотношений (наследственного имущества), совокупности прав и обязанностей участников правоотношений. 

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.[[6]]

Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событием), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений. Данный факт имеет практическое значение, так как отражает непосредственную связь между вышеуказанными положениями теории права и нормой закона, что и позволяет в дальнейшем последовательно раскрыть конструкцию наследственного правоотношения в целом. [[7]]

Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то важное значение приобретают время и место открытия наследства.

Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в мозге человека. Смерть мозга человека наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Момент смерти мозга человека является моментом смерти человека. [[8]]

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.[[9]]

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

В упомянутых выше случаях днем открытия наследства является день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим.

Факт смерти удостоверяется медицинским свидетельством о смерти.

Государственная регистрация смерти производится органом записи актов гражданского состояния по последнему месту жительства умершего, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего, месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти, месту жительства родителей (одного из родителей), детей, пережившего супруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение об установлении факта смерти или объявлении лица умершим, или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. В случае, если смерть наступила в экспедиции, на полярной станции или в отдаленной местности, в которой нет органов записи актов гражданского состояния, государственная регистрация смерти может быть произведена в ближайшем к фактическому месту смерти органе записи актов гражданского состояния.[[10]]

В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти, в котором указывается дата смерти гражданина.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.[[11]]

Наряду с временем открытия наследства значимым является определение места открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов

Доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений полиции, а также справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может быть также подтверждено выпиской из домовой книги; справкой адресного бюро; справкой военного комиссариата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу; копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о регистрации умершего по месту жительства.[[12]]

В соответствии с действующим российским законодательством для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется установленными законом определенными способами и в определенные сроки. Право принятия наследства возникает со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. Принятие наследства это волевое действие, выражающее согласие наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и неимущественные права и являющееся по своей природе односторонней сделкой, которая должна отвечать требованиям законодательства, в том числе при условии, что принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Указанное положение означает, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Принятие наследства осуществляется двумя способами:

1) Фактическое принятие наследства. Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом следует понимать любые действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению наследственным имуществом, направленные на вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; несение расходов за свой счет на содержание наследственного имущества; оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства, поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии; уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей; взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма и т.п.

Необходимо обратить внимание на то, что какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. При этом следует иметь в виду, что указанные действия должны быть совершены строго до истечения срока, установленного для принятия наследства, никак не после него.[[13]]

Для того чтобы сделать вывод о фактическом принятии наследства наследником, необходимо удостовериться в том, что он совершил определенные действия, свидетельствующие о его отношении к наследственному имуществу как к будущему собственному. В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным главой 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. [[14]]

2). Юридическое принятие наследства путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме.[[15]] Нотариус устанавливает личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении.

Любые действия, направленные на принятие наследства, могут быть осуществлены в пределах определенных сроков. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.[[16]]

Этот срок исчисляется со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя (физической смерти). В случае если гражданин объявляется умершим по решению суда, днем его смерти считается день вступления в законную силу решения суда. Однако если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (в авиакатастрофе, при землетрясении, наводнении и т.п.), суд вправе в решении указать в качестве дня его смерти день предполагаемой гибели. Вместе с тем и в этом случае срок для принятия наследства после такого наследодателя должен исчисляться не с даты смерти, указанной в решении суда и, следовательно, в свидетельстве о смерти, а со дня вступления этого решения в силу.

Юридическая природа срока принятия наследства оценивается неоднозначно. В литературе одни определяют его как пресекательный срок (это срок действия права, его истечение влечет прекращение права), другие - как давностный (истечение срока лишает возможности принудительной защиты права, но этот срок может быть восстановлен). Представляется, что срок принятия наследства не может быть категорически причислен ни к тем, ни к другим срокам. Действительно, наследник, пропустивший срок принятия наследства, утрачивает право наследования. В этом отношении рассматриваемый срок близок к пресекательным. Но пресекательный срок не подлежит восстановлению, в то время как срок принятия наследства не только может быть восстановлен судом, но и с согласия других наследников может вообще не приниматься во внимание. Это свойство роднит его с давностным сроком. Но от давностного он отличается тем, что все же прекращает самое право, а не только возможность принудительной его защиты, а также то, что он не может быть прерван или приостановлен.[[17]]

К срокам принятия наследства применяются общие положения о порядке исчисления сроков в гражданском праве. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.[[18]] Таким образом срок принятия наследства исчисляется на следующий день после дня смерти наследодателя либо после даты вступления в силу решения суда об объявлении наследника умершим, решения об отстранении наследника от наследования как недостойного, отказа наследника от наследства и т.п.

Поскольку срок принятия наследства исчисляется месяцами, он истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.[[19]] Например, если наследодатель умер 05 мая 2019 года и его наследник вправе принять наследство в течение шести месяцев, срок начнет исчисляться с 06 мая 2019 года и истечет 05 ноября 2019 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.[[20]]

Как уже было отмечено ранее, наследник, пропустивший срок принятия наследства, вправе его принять и по истечении срока.

Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств:

а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам. К числу таких причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.;

б) обращение в суд наследника, пропустившего срок принятия наследства, с требованием о его восстановлении последовало в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не подлежит восстановлению, и наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия наследства.[[21]]

Из смысла стать и 395 ГК РФ наследник, принявший наследство после истечения срока, имеет также право на возмещение всех доходов, которые были извлечены при пользовании его долей имущества, в том числе и процентов за пользование денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) за время после восстановления срока принятия наследства. Одновременно он обязан возместить наследникам-приобретателям произведенные ими необходимые затраты на содержание и сохранение имущества за тот же период.

Свобода выбора действий наследника подтверждается не только его субъективным правом на принятие наследства, но и его субъективным правом на отказ от принятия наследства. Наследник может отказаться от наследства своим пассивным поведением или активными действиями.

В первом случае наследник в течение шести месяцев с момента открытия наследства не совершает действий, свидетельствующих о его волеизъявлении на принятии наследства. Таким образом, наследник пропускает срок на принятие наследства, и если он впоследствии не обращается в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства или с заявлением к наследникам, то он считается отказавшимся от наследства по умолчанию.

Второй случай использования наследником своего права на отказ заключается в совершении им поступков, явно свидетельствующих или прямо выражающих его волю на отказ от принятия наследства. Так наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. [[22]]

В соответствии с ч. 2 ст. 1157 наследник вправе отказаться от наследства даже после его принятия. Не допускается отказ от части причитающегося наследнику наследства. Однако это правило не относится к случаям принятия наследства одновременно по нескольким основаниям. Если наследник призывается к наследованию, например, одновременно по завещанию, по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства (как наследник), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

2. Наследование по завещанию

2.1. Общие положения наследования по завещанию

Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.[[23]]

Согласно действующему законодательству завещание - это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

По содержанию завещание можно определить как волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после своей смерти, облеченное в предписанную законом форму. Для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица. Кроме правил раздела V "Наследственное право" части третьей ГК РФ, на завещания распространяются нормы главы 9 "Сделки" части первой ГК РФ.[[24]]

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Под дееспособностью понимается признаваемая государством способность своими действиями самостоятельно приобретать, иметь и осуществлять субъективные гражданские права и обязанности. Полная дееспособность возникает с достижением совершеннолетия - 18 лет и означает способность совершать любые не запрещенные законом сделки. 

Ни при каких условиях и обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя. Тем самым наследодатель защищается от совершения завещания, не соответствующего его воле. Совершенное не наследодателем, а его представителем завещание считается ничтожным и не имеет юридической силы. Также не признаются совместные завещания (воля нескольких лиц, выраженная в совместном акте), которые допускаются, например, в Великобритании, Италии, США и Германии (только для супругов).[[25]]

К форме завещания законом предъявляется ряд особых требований, несоблюдение которых влечет недействительность завещания. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.[[26]]

Письменная форма предполагает исполнение завещания на бумажном носителе либо лично завещателем, либо нотариусом со слов завещателя. Закон допускает возможность использования технических средств - компьютера, пишущей машинки и т.п., за исключением закрытого завещания, которое согласно пункту 2 ст. 1126 должно быть написано завещателем собственноручно.

Текст завещания должен быть написан четко и ясно, относящиеся к его содержанию числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц - без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства должны быть написаны полностью. При собственноручном исполнении завещания следует иметь в виду, что нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, имеющие подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, а также документы, написанные карандашом.

Целостность документа, состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим сомнения в его целостности способом. [[27]]

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Вместе с тем закон допускает, что в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности некоторые граждане не способны подписать завещание собственноручно. В этом случае завещание может быть подписано другим гражданином собственноручно только по просьбе завещателя в присутствии нотариуса.

Необходимым условием действительности завещания в соответствии с пунктом 4 ст. 1124 ГК РФ является указание места и даты удостоверения завещания. Это объясняется тем, что именно с момента удостоверения завещание признается совершенным. Исключение составляет закрытое завещание, которое нотариально не удостоверяется. [[28]]

Отражением в наследственном праве общих принципов гражданского права, является провозглашенный в статье 1119 ГК РФ принцип свободы завещания.

Принцип свободы завещания означает, что гражданин вправе:

-составить завещание или не составлять его;

-составить одно или сразу несколько завещаний;

-распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом или его определенной частью;

-любым образом (без каких бы то ни было объяснений) определить доли наследников в наследстве;

-завещать свое имущество не только близким (родственникам), но и любым третьим лицам;

-лишить (без объяснения причин) наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;

-указать в завещании помимо основного (основных) запасного (запасных) наследников;

-возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц;

-возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление какой-либо общеполезной цели;

-поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли этот гражданин наследником или нет;

-включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами части третьей Гражданского кодекса РФ;

-выбрать форму и порядок совершения завещания из предложенных законодателем;

-отменить или изменить совершенное завещание.[29]

Свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве и дееспособностью завещателя. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не совершено на основе заблуждения. Наследодатель имеет право отменить уже совершенное завещание, т.е. объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить уже совершенное завещание - иначе распорядиться своим имуществом.[30]

Еще одним принципом завещания является его тайность. Согласно статье 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. К сведениям, которые составляют тайну завещания до открытия наследства, относятся: содержание завещания, его совершение (сам факт его написания), изменение завещания, отмена завещания.

Лица, которые могут нести ответственность за разглашение информации по завещанию, это - нотариус, другое лицо, имеющее право удостоверять завещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели и гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя. Нотариус согласно пункту 5 ст. 1125 ГК РФ обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания, а также обязан в соответствии с частью 1 ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате разъяснять физическим и юридическим лицам права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.[[31]]

В случае разглашения информации, содержащейся в завещании, до открытия наследства завещатель вправе потребовать: компенсации морального вреда; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; взыскания неустойки; прекращения или изменения правоотношений и др.

Согласно пункту 1 ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть удостоверено нотариусом. Нотариальное удостоверение предполагает совершение на завещании удостоверительной записи, которая должна быть заверена подписью нотариуса с приложением его печати.

В нотариальную контору (нотариусу) поступают также на хранение завещания, удостоверенные должностными лицами, имеющими право на совершение указанных действий. Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему, для принятия мер по устранению выявленных нарушений.[[32]]

Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если:

совершение такого действия противоречит закону;

действие подлежит совершению другим нотариусом;

с просьбой обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;

сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или положении;

сделка не соответствует требованиям закона;

документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства;

факты, изложенные в документах, представленных для совершения нотариального действия, не подтверждены в установленном законодательством Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

у нотариуса отсутствует возможность обеспечения сохранности движимых вещей, передаваемых нотариусу на депонирование.[[33]]

Если у нотариуса возникли сомнения в дееспособности гражданина, он имеет право отложить удостоверение завещания в порядке статьи 41 Основ законодательства РФ о нотариате с целью выяснения вопроса о том, имеется ли решение суда о признании этого гражданина недееспособным. Отказать в удостоверении завещания до получения этой информации нотариус не может.[[34]]

В статье 1129 ГК допускается изложение гражданином последней воли в простой письменной форме когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности сделать нотариально удостоверенное либо удостоверенное имеющим такое право другим должностным лицом письменное завещание.

При этом необходимо учитывать, что обстоятельства, угрожающие жизни, должны носить внешний по отношению к гражданину характер, находиться вне сферы его контроля. Так, нельзя признать нахождением в состоянии, явно угрожающем жизни, глубокую депрессию, в результате которой гражданин помышляет о самоубийстве.[[35]]

Завещание, изложенное в простой письменной форме, должно быть соответственно собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии утверждения его судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей, присутствовавших при изложении завещателем последней воли. Подобное завещание приобретает юридическую силу не автоматически, а при условии его подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Требование об утверждении такого завещания должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства. Под заинтересованными лицами понимаются другие наследники, отказополучатели, исполнителя завещания.[[36]]

Однако пункт 2 рассматриваемой статьи устанавливает, что если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, получит впоследствии возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением и в течение месяца после отпадения этих обстоятельств не воспользуется этой возможностью, то завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

2.2. Завещательный отказ. Отмена, изменение и исполнение завещания

В соответствии со статьей 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного ил нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретения для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п.

Установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя.[[37]]

Согласно статье 1138 ГК РФ наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.[[38]]

Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем либо отказался от получения завещательного отказа, в течение 3-х лет со дня открытия наследства не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии со статьей 1117 ГК РФ, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.[[39]]

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом, либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения об его отмене.

Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания.

В соответствии со статьей 1133 ГК РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания.

Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.[[40]]

Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных учреждениях.

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.

В соответствии с пунктом 1 ст. 1131 при нарушении положений Гражданского кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания его недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Согласно пункту 4 ст. 1131 недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. К таким лицам относятся иные наследники по завещанию, наследники по закону, отказополучатели и исполнители завещания.

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

Завещания относятся к числу недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении установленных ГК РФ требований:

- обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме (пункт 2 статьи 1118 ГК РФ),

- недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя или более гражданами (пункты 3 и 4 статьи 1118 ГК РФ),

- письменной формы завещания и его удостоверения (пункт 1 статьи 1124 ГК РФ), обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1126, пунктом 2 статьи 1127 и абзацем вторым пункта 1 статьи 1129 ГК РФ (пункт 3 статьи 1124 ГК РФ),

- в других случаях, установленных законом.[41]

Не могут служить основанием недействительности завещания отдельные нарушения порядка составления завещания, его подписания или удостоверения, например отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя.

2.3. Наследственный договор

Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ в ГК РФ введена статья 1140.1 "Наследственный договор".

В связи с чем в статье 1111 ГК РФ наравне с наследованием по закону и наследованием по завещанию появилось третье основание наследования - наследственный договор, что позволило расширить выбор наследодателя в отношении способа оформления наследственного правопреемства.

Так согласно нововведению наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор).

Таким образом, по наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Отчуждателем в наследственном договоре может быть супружество, один из супружества или другое лицо. Приобретателем в наследственном договоре может быть физическое или юридическое лицо.

Права и обязанности, возникающие из наследственного договора неотчуждаемы и непередаваемы.

Наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит подписанию каждой из сторон и нотариальному удостоверению. При удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры заключения наследственного договора, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого.[[42]]

Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения.

Последствия, предусмотренные наследственным договором, могут быть поставлены в зависимость от наступивших ко дню открытия наследства обстоятельств, относительно которых при заключении наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят, в том числе от обстоятельств, полностью зависящих от воли одной из сторон. [[43]]

После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином ничтожно.

Требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, после смерти наследодателя могут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране наследственного имущества и управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Кроме того если одна сторона наследственного договора отказалась от наследства наследственный договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны.

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов, может определять порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам; определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц, а также может содержать иные распоряжения супругов, в частности условие о назначении душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти каждого из супругов. В случае заключения такого наследственного договора к супругам применяются правила о наследодателе. [[44]]

Однако указанный наследственный договор утрачивает силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, а также в связи с признанием брака недействительным, а также отменяет действие совершенного до заключения наследственного договора совместного завещания супругов.

Условия наследственного договора действуют в части, не противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после заключения наследственного договора), а также о запрете наследования недостойными наследниками. Если право на обязательную долю в наследстве появилось после заключения наследственного договора, предусмотренные договором обязательства наследника уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве.

Наследодатель имеет право заключить один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами, которые могут призываться к наследованию. Если одно имущество наследодателя явилось предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, в случае принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, который был заключен ранее.

Изменение или расторжение наследственного договора допускается только при жизни сторон этого договора по соглашению его сторон или на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с выявившейся возможностью призвания к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Наследственный договор может быть оспорен при жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора, а после открытия наследства по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим наследственным договором.[[45]]

Наследственный договор может быть разорван судом на требование отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений. Наследственный договор может быть разорван судом на требование приобретателя в случае невозможности выполнение ним распоряжений отчуждателя.

Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора путем уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе. Уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора подлежит нотариальному удостоверению. Нотариус, удостоверивший уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора, обязан в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной деятельности, в течение трех рабочих дней направить копию этого уведомления другим сторонам наследственного договора. При этом, наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора.

3. Наследование по закону

3.1. Общие положения и очередность наследников при наследовании по закону

В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные, одни не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами разберутся между собой, другие просто не успевают составить завещание.

Наследование по закону имеет место тогда, когда: не составлено завещание, лицо наследственный договор; завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей; завещание признано недействительным; наследник по завещанию отказался принять наследство; наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

Наследование по закону это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем.

Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.[[46]]

Очередность наследования основывается, главным образом, на таком юридическом факте как "родство". Под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. выделяют прямую и боковую линию родства. родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. при этом, прямая линия родства может быть восходящей - от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от предка.[[47]]

Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Исключением данного правила являются наследники, наследующие по праву представления. Данное право регламентировано сватьей 1146 ГК РФ, которая гласит, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, двоюродные братья и сестры наследодателя), и делится между ними поровну.

Однако не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства; наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать (недостойный наследник). 

Очередность наследников по закону в ГК РФ регламентируется статьями 1142-1145, 1148.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

При разрешении вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства. [[48]]

Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В качестве наследников четвертой очереди призываются к наследованию родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки.

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

В качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

В качестве наследников восьмой очереди признаются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при условии, что братья, сестры и внуки умершего кормильца не имеют трудоспособных родителей;

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими   14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают;

3) родители и супруг умершего кормильца, если они не достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности;

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они не достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.[[49]]

При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).[[50]]

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.

К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию.

К нетрудоспособным лицам в указанных случаях относятся:

несовершеннолетние лица;

граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся;

граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности). [51]

Что же понимается под "иждивение”.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.[[52]]

Следователь но, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя, то есть иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя постоянную материальную помощь, которая являлась для него основным и постоянным источником средств к существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем - нетрудоспособные родственники.

Доказательством факта нахождения на иждивении могут быть следующие документы: справка местной администрации, справка жилищно-эксплуатационной организации, справка с работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца, решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.

3.2. Понятие и порядок исчисления обязательной доли в наследстве

Принцип свободы завещания позволяет завещателю указать в качестве наследника любое лицо, не считаясь при этом с интересами ближайших родственников. Однако наследниками могут быть лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве. Гражданский кодекс исходит из того, что интересы необходимых наследников должны быть защищены от своеволия. Суть права на обязательную долю заключается в том, что независимо от содержания завещания указанные лица будут наследовать даже вопреки воле завещателя.

Так, согласно ч. 1 ст. 1149 КГ РФ в круг необходимых наследников входят: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ.

К выше изложенному необходимо добавить, что рассматриваемая обязательная доля распространяется и на лиц, вступивших в брак до 18 лет, а также эмансипированных лиц, если к моменту открытия наследства им не исполнилось 18 лет.

Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.[[53]]

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее половины доли, которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.[[54]]

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.[[55]]

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество. [[56]]

Пример: Наследодатель завещал принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 68 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было. На получение свидетельства о праве собственности пережившая супруга претендовать не вправе, поскольку собственность приобреталась наследодателем до вступления в брак, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе. В наследственную массу входит только названная в завещании квартира. При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону - жена и сын наследодателя. Поскольку они согласно ст. 1142 ГК являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство. Обязательная доля жены наследодателя будет исчисляться исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый. В итоге жена наследодателя должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю. На 3/4 доли в праве на наследственное имущество будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату наследодателя. Каждый из наследников по завещанию в результате должен получить 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли. Для удобства выдачи свидетельства о праве на наследство целесообразно привести исчисленные доли к общему знаменателю: - по завещанию: доля сестры наследодателя - 3/8, доля брата - 3/8; - по закону: доля жены наследодателя - 1/4, или 2/8.

Как следует из закона, обязательная доля должна составлять не менее половины законной доли лишенного ее несовершеннолетнего, нетрудоспособного наследника. Следовательно, обязательная доля может быть и больше, но никак не меньше.

Рассмотрим другой пример. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и двум племянникам в равных долях каждому. Сын наследодателя, являющийся одним из наследников по завещанию, на момент смерти наследодателя был инвалидом I группы. Других наследников по закону у наследодателя не имелось. В данном случае при наследовании по закону (при отсутствии завещания) единственным наследником первой очереди являлся бы сын наследодателя и к нему перешло бы все наследственное имущество. Поэтому при наличии указанного завещания он имеет право на обязательную долю в наследстве в размере 1/2. Права его как обязательного наследника ущемлены завещанием, поскольку ему завещана доля размером менее обязательной доли (1/3). 1/2 - 1/3 = 1/6 (обязательная доля) (завещанная доля).

Таким образом, сын наследодателя должен получить по завещанию 1/3 долю наследства в соответствии с волей завещателя, а также в порядке ст. 1149 ГК (по закону) как обязательный наследник - 1/6 долю наследства. Остальные наследники по завещанию (двое племянников) могут унаследовать только оставшуюся 1/2 долю (1 - 1/3 - 1/6 = 3/6 = 1/2) на двоих, т.е. по 1/4 доле каждый. Приведем все исчисленные доли к общему знаменателю. В итоге свидетельство о праве на наследство по завещанию можно будет выдать в следующих долях: - по завещанию: сыну наследодателя - yна 4/12 доли, племянникам - 3/12 доли каждому; - по закону сыну наследодателя - 2/12 доли.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного, имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется. [[57]]

Пример. Гражданином "П" было сделано завещание на комнату в пользу брата. На момент смерти наследодателя у него имелись трое детей, в том числе: - сын, являющийся инвалидом I группы; - дочь 53 лет, которая к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льготным основаниям; - сын, совершеннолетний и трудоспособный как по возрасту, так и по состоянию здоровья. Кроме указанных наследников права на наследство заявлены законным представителем несовершеннолетнего внука наследодателя, мать которого, приходившаяся дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя внук не являлся. Все наследники претендуют на наследство. Незавещанным у "П" остался жилой дом оценкой 700000 рублей. Оценка завещанной комнаты составила 100000 рублей. Методика исчисления обязательной доли:

1) В первую очередь необходимо определить, имеет ли кто-либо из наследников право на обязательную долю в наследстве. В приведенном примере дочь наследодателя не имеет оснований претендовать на получение обязательной доли, поскольку не достигла пенсионного возраста. Выход на пенсию на льготных основаниях права на обязательную долю в наследстве не дает. Не вправе также претендовать на обязательную долю внук наследодателя. Хотя он и является несовершеннолетним на момент открытия наследства, однако под круг обязательных наследников, перечисленных в ст. 1149 ГК, не подпадает. Сын гражданина "П", напротив, является обязательным наследником, поскольку он - инвалид I группы и, следовательно, является нетрудоспособным по состоянию здоровья.

2) Определение числа наследников по закону и размера доли, которая причиталась бы нетрудоспособному сыну наследодателя при отсутствии завещания и наследовании по закону. Наследниками по закону в данном случае являлись бы: 2 сына, дочь и внук наследодателя (внук - по праву представления). При этом внук мог бы наследовать долю, причитавшуюся его матери, если бы она была жива к моменту открытия наследства. Таким образом, в случае отсутствия завещания нетрудоспособный сын наследодателя получил бы 1/4 долю наследства ("законная доля"). Исходя из этой доли будет определяться обязательная доля.

3) Определение размера обязательной доли в идеальном выражении: 1/2 от 1/4 = 1/8. Определение размера наследственной массы: 700000 + 100000 = 800000 рублей.

4) Определение размера обязательной доли в стоимостном выражении: 1/8 от 800000 рублей = 100000 рублей.

5) Определение стоимости незавещанного имущества: 700000 рублей. Определение стоимости незавещанного имущества необходимо для того, чтобы оценить, достаточно ли незавещанного имущества для компенсации обязательной доли.

6) Определение доли обязательного наследника в незавещанном имуществе. Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына наследодателя может быть удовлетворено за счет незавещанной части наследственного имущества, поскольку у наследодателя четверо наследников по закону и доля каждого, в том числе и обязательного наследника в незавещанном имуществе, - 1/4. В стоимостном выражении размер обязательной доли составляет 175000 рублей, таким образом, обязательная доля сына наследодателя оказалась поглощенной причитающейся ему законной долей. В результате свидетельство о праве на наследство по завещанию на комнату должно быть выдано в соответствии с волей завещателя его брату. На незавещанное имущество (жилой дом) свидетельство о праве на наследство будет выдано по закону всем наследникам в 1/4 доле каждому.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.[58]

Заключение

По результатам работы можно сделать вывод, что все основные положения наследственного права регламентируются в пятом разделе части третьей ГК РФ, которые можно кратко резюмировать следующим образом.

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам. В состав наследства входит все то имущество, что принадлежало наследодателю на день открытия наследства, а также все другие имущественные права и обязанности. Наследование в России исходит из сочетания двух основополагающих и тесно взаимосвязанных принципов свободы завещания и охраны интересов семьи.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя. Принятие наследства осуществляется установленными законом определенными способами и в определенные сроки. Свобода выбора действий наследника подтверждается не только его субъективным правом на принятие наследства, но и его субъективным правом на отказ от принятия наследства, которое может выражаться как пассивным поведением либо так и активными действиями.

С 19.07.2018 наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

Завещание это волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после своей смерти

По наследственному договору одна сторона обязуется выполнять распоряжения второй стороны и в случае смерти последней приобретает право собственности на имущество.

В случае же отсутствия завещания и наследственного договора, наследование осуществляется по закону, то есть на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем.

Список использованных источников

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)/ Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

"Гражданский кодекс Российской Федерации" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) / Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (последняя редакция) / Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"/ Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"/ Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о наследовании"/Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019) / Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Приказ Минздрава РФ от 25.12.2014 № 908Н " О порядке установления диагноза смерти мозга человека"/ Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

  1. Справка Северодвинского городского суда Архангельской области от 20 апреля 2011 года по результатам обобщения судебной практики Северодвинского городского суда Архангельской области за 2010 год.
  2. Барщевский М.Ю. Наследственное право: Учеб. пособие / М.Ю. Барщевский. - М.: Вектор, 2005. – 479 с.
  3. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию. - М.: Юрайт, 2007. - 652 с.
  4. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. - М.: Юрайт-М, 2004. - 528 с.
  5. Гражданское право. Том 2. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А.Суханова. - М., 2004. - 780 с.
  6.  Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. Изд. 2-е. - М.: БЕК, 2008. - 899 с.
  7. Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учеб. пособие / Л.Ю. Грудцына. - М.: Эксмо, 2005. - 473 с.
  8. Грудцына Л.Ю. Защита прав наследника и наследодателя / Л.Ю. Грудцына. - М.: Эксмо, 2005. - 368 с.
  9. Мананников О.В. Наследственное право России: Учеб. пособие / О.В. Мананников. - М.: Дашков и К, 2006. - 289 с.
  10. Медведев, И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность (2-е изд.) /И.Г. Медведев. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 341 с.
  11. Оглоблина О.М. Наследование по завещанию: Практич. пособие / О.М. Оглоблина. - М.: Издание Тихомирова М.Ю., 2004. –189 с.
  12. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 657с.
  13. Постатейный научно-практический комментарий части третей Гражданского Кодекса РФ/ Под общ. ред. Эрделевского А.М. - М.: Инфра-М.2007.
  14. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный). - М.: Кнорус, 2006. - 985 с.
  15. Рассолова Т.М. Гражданское право / Т.М. Рассолова. - М.: "Юнити", 2010. - 764 с.
  16. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. - М.: Проспект, 2006. - 607 с.
  17. Щербина Н.В. Субъекты наследственного права / Н.В. Щербина // Гражданское право и гражданский процесс. - 2008. - № 7. – с. 44-46. 
  1. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право / А.П. Сергеев. - М.: Проспект, 2006. - C 607.

  2. Рассолова Т.М. Гражданское право / Т.М. Рассолова. - М.: Юнити, 2010. – с.315.

  3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1 ст. 1110.

  4.  Красовская И.И. Зарождение наследственного права / И.И. Красовская. Государство и право № 1, 2002. – С. 65.

  5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). -п. 1 ст. 1119.

  6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - ст. 1113.

  7. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие / Ю.Н. Власов. - М.: Юрайт-М, 2004. - С. 25.

  8. Приказ Минздрава РФ от 25.12.2014 № 908Н "О порядке установления диагноза смерти мозга человека. - п. 2.

  9. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1 ст. 45.

  10. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143-ФЗ (последняя редакция) 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ. - ст. 65.

  11. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - ст. 1115.

  12. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие / Ю.Н. Власов. - М.: Юрайт-М, 2004. - С. 30.

  13. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. - М.: Юрайт-Издат, 2004.- С 241.

  14. Медведев, И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность (2-е изд.) /И.Г. Медведев. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - С 153.

  15. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019). - ст. 62.

  16. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1 ст. 1154.

  17. Суханов Е.А. Гражданское право. Том 2. / Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А.Суханова. - М., 2004. - С. 237.

  18. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - ст. 191.

  19. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 3 ст. 192.

  20. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - ст. 193.

  21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о наследовании". - п. 40.

  22. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1 ст. 1157

  23. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - ст. 1111.

  24. Власов Ю.Н. Наследственное право в Российской Федерации / Ю.Н. Власов. - М.: Слово, 2004. - С. 84.

  25. Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учеб. пособие / Л.Ю. Грудцына. - М.: Эксмо, 2005. - С. 61.

  26. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1ст. 1124 ГК РФ

  27. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019). - ст. 45.

  28. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный). - М.: Кнорус, 2006. - С. 398.

  29. Барщевский М.Ю. Наследственное право: Учеб. пособие / М.Ю. Барщевский. - М.: Вектор, 2005. - С. 181.

  30. Мананников О.В. Наследственное право России: Учеб. пособие / О.В. Манников. - М.: Дашков и К, 2006. - С. 42.

  31. Cуханов Е.А. Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. Изд. 2-е. - М.: БЕК, 2008. - С. 412.

  32.  Оглоблина О.М. Наследование по завещанию: Практич. пособие / О.М. Оглоблина. - М.: Издание Тихомирова М.Ю., 2004. - С. 84.

  33. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019). - ст. 48.

  34. Щербина Н.В. Субъекты наследственного права / Н.В. Щербина // Гражданское право и гражданский процесс. – 2008. - № 7. – С. 44-46. 

  35. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию. - М.: Юрайт, 2007. - С. 117.

  36. Грудцына Л.Ю. Защита прав наследника и наследодателя / Л.Ю. Грудцына. - М.: Эксмо, 2005. - С. 96.

  37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о наследовании". - п. 25.

  38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о наследовании". - п. 26.

  39. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1 ст. 1130.

  40. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1 ст. 1135.

  41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о наследовании". - п. 27.

  42. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 7 ст. 1140.1.

  43. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1ст. 1140.1

  44. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 5 ст. 1140.1.

  45. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 11 ст. 1140.1.

  46. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1 ст. 1141.

  47. Постатейный научно-практический комментарий части третей Гражданского Кодекса РФ/ Под общ. ред. Эрделевского А.М. - М.: Инфра-М, 2007.- С. 421.

  48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о наследовании". - п. 28.

  49. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". - п. 2 ст. 9.

  50. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 1 ст. 1147.

  51. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о наследовании". - п. 31.

  52. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ. - п. 3 ст. 10.

  53. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 5 ст. 1149.

  54. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 2 ст. 1149.

  55. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). - п. 3 ст. 1149.

  56. Справка Северодвинского городского суда Архангельской области от 20 апреля 2011 года по результатам обобщения судебной практики Северодвинского городского суда Архангельской области за 2010 год. - С. 24.

  57. Справка Северодвинского городского суда Архангельской области от 20 апреля 2011 года по результатам обобщения судебной практики Северодвинского городского суда Архангельской области за 2010 год. - С. 26.

  58. Справка Северодвинского городского суда Архангельской области от 20 апреля 2011 года по результатам обобщения судебной практики Северодвинского городского суда Архангельской области за 2010 год. - С. 28.