Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

ПОНЯТИЯ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ (Краткая история российского наследственного права)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Наследственное право представляет собой один из важнейших разделов в системы гражданского права, на нем во многом держится институт права частной собственности. Важнейшее значение наследования заключается в том, что каждому гражданину должна гарантироваться возможность спокойно жить и работать с сознанием того, что после его кончины все имущество, которое он приобрел при жизни согласное его воле перейдет наследникам, если же он свою волю не выразит, то по воле закона к близким ему людям.

В современном мире в условиях частной собственности в руках граждан оказалось довольно ценное имущество – это квартиры, жилые дома, акции, ценные бумаги, денежные средства, внесенные во вклад в банк и другое имущество. Все это свидетельствует о том, что в результате перехода к рыночным отношениям в Российской Федерации особую актуальность приобрели проблемы правового регулирования отношений в сфере наследования. Необходимо справедливо отметить, что без признания и всесторонней защиты права частной собственности немыслимо дальнейшее существование и развитие наследственных правоотношений.

Если говорить об основаниях принятия наследства, то необходимо отметить, что на сегодняшний день в России вступление в права наследства осуществляется в большей части по закону, а не по завещанию. Несмотря на то, что законодательно приоритет отдан наследованию по завещанию. В связи с чем, высокую значимость приобретает изучение особенностей правового регулирования наследования по закону. Это обусловлено необходимостью теоретического осмысления и анализа действующего законодательства по вопросам наследования по закону для практического решения проблем, которые могут возникать при реализации своих наследственных прав гражданами РФ.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает актуальность темы настоящей курсовой работы.

Объектом исследования являются общественные отношения в связи с наследованием по закону в сфере гражданского права.

Предметом исследования является совокупность норм, закрепляющих имущественные права и обязанности, носителем которых умерший был при жизни.

Цель исследования курсовой работы – изучение понятия и видов наследования.

Исходя из обозначенной цели, в ходе исследования были поставлены следующие задачи:

­– рассмотреть краткую историю российского наследственного права;

– изучить современное законодательство, регулирующее наследственные правоотношения;

– дать понятие наследования и основных категорий наследования;

– рассмотреть порядок наследования по закону, очередность наследования;

- описать особенности института наследования по завещанию

Практическая значимость исследования, проведенного в курсовой работе, заключается в том, что полученные выводы и сделанные обобщения развивают ряд положений гражданского и гражданско–процессуального права.

Научная и практическая новизна курсовой работы состоит в том, что с современных демократических позиций предпринята попытка комплексного историко-правового анализа вопросов, связанных с регулированием ответственности наследованию по закону.  

Задачи исследования определили структуру курсовой работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

1. Теоретические основы института наследования в современном российском праве

1.1. Краткая история российского наследственного права

Кратко рассмотрим историю развития наследственного права в России.

Впервые о нормах наследственного права упоминается в Русской Правде (XI–XII вв.). Понятие наследственного права в Русской Правде характеризовалось классовым подходом законодателя. Например, наследовать имущество бояр и дружинников могли как сыновья, так и дочери. Однако имущество смердов в случае отсутствия сыновей считалось выморочным и переходило в собственность князя.

Уже в Русской Правде существовало наследование по завещанию, но завещание составлялось в устной форме. При наследовании по закону, наследниками считались сыновья умершего, при отсутствии сыновей наследовали дочери. Вследствие чего, часто, при большом количестве сыновей дочери оставались вообще без наследства.

По закону старшие сыновья получали в наследство движимое имущество и деньги, младшим сыновьям доставалось поместье. Вместе с тем многих вопросов Русская Правда не касалась, так например не регулировалось наследование имущества родителями в случае смерти детей, наследование имущества умершей жены мужем.

В 14–15 веках порядок наследования был урегулирован такими источниками права, как Псковская Судная грамота, Новгородская Судная грамота и Судебники 1497 года и 1589 года. В этот период можно наблюдать увлечение круга наследников, расширение прав наследодателя. Так, в число наследников по закону стали входить сыновья и супруга. Дочери, при наличии сыновей, были лишены прав наследования недвижимого имущества. С приобретение наследства наследники стали получать не одни наследственные права, но еще и обязанности. Устная форма завещания была заменена письменной, официальной.

В 18 веке Петром I принят Указ о единонаследии, в котором было закреплено, что наследодатель вправе завещать свое недвижимое имущество по собственному усмотрению одному сыну. Другие же дети получали в наследство в равных долях лишь движимое имущество. В случае отсутствия сыновей недвижимое имущество завещалось дочерям. Кроме того существовало и наследование, если отсутствовало завещание. В 1731 г. императрица Анна Иоанновна отменила Указ о единонаследии.[1]

В 19 веке вопросы наследственного права регулировались частью 1 тома 5 Свода законов Российской империи, в соответствии с которым все наследственное имущество делилось на родовое имущество, т.е. переходящее только к наследникам по закону, все остальное имущество подлежало наследованию в общем порядке.

Наследование по закону допускалось, когда: в состав наследства входило родовое имение; в случае отсутствия завещания; если не все наследственное имущество было завещано; в случае отказа от принятия наследства по завещанию; при признании завещания недействительным. К наследованию по закону призывались родственники к наследованию по степени кровного родства.

В случае отсутствия наследников по нисходящей линии наследственное имущество переходило к родственникам по боковой линии. Вместе с тем родители как другие восходящие родственники наследованных прав не имели. В размере 1/7 седьмой доли недвижимого имущества и 1/14 движимого имущества имел право наследовать супруг. В случае, если после смерти наследодателя наследников не оставалось, а также если они не предъявляли прав на наследство в течении десяти лет, то наследственное имущество считалось выморочным. Имело место и наследование по завещанию, которое составлялось только в письменной форме.

Значительные перемены в российском наследственном праве произошли в советский период. Так, был принят Декрет «О земле», в котором была отменена помещичья собственность, а земли, недра, леса, воды стали признаваться народной собственностью. Был издан декрет «Об отмене наследования», в соответствии с этим актом в распоряжение наследников после умершего поступало только имущество, которое являлось трудовой собственностью и в сумме не превышало десять тысяч рублей. Данным Декретом и постановлением Наркомюста РСФСР от 21 мая 1919 года практически было уничтожено наследование частной собственности, и после смерти владельца она переходила в распоряжение государства.

Дальнейшее свое развитие наследственное право нашло в Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года в соответствии с кодексом отменялось деления имущества умершего на трудовое и нетрудовое, т.е. стало возможным наследование нетрудовой собственности. В число наследников входили: супруг, прямые нисходящие родственники, нетрудоспособные и неимущие лица, иждивенцы, которые находились на содержании умершего не менее 1 года до его смерти. Вводился запрет на завещание имущества посторонним лицам.

Кодексом было предоставлено право завещателю на завещательный отказ, а также на лишение наследства наследников по закону. Доля таких наследников переходила в распоряжение государства. Таким образом, ГК РСФСР 1922 года допускалось наследование по закону и по завещанию, однако в том случае, когда стоимость наследства после вычета превышала десять тысяч рублей, весь излишек переходил в собственность государства. Постановлением ЦИК и СНК СССР[2] от 29 января 1926 года был отменен предельный размер наследства, а также данным постановлением расширялся круг наследников, в которые были включены усыновленные дети и их потомки.

Институт обязательной доли в наследстве был введен в1928 году. После чего несовершеннолетние наследники стали получать по наследству не менее ¾ доли. Кроме того у наследодателя было право завещать свое имущество государству и партии. Еще одним изменением стала возможность наследования все наследственной массы вне зависимости от ее стоимости.

В 1945 году Указом Президиума ВС ССР 1 «О наследниках по закону и завещанию» впервые устанавливалась очередность наследования. При этом она включала следующие три очереди наследников, а именно: 1) дети (в т.ч. усыновленные), супруги и нетрудоспособные родители, другие нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти; 2) трудоспособные родители; 3) братья и сестры. Имели право наследования внуки и правнуки, но по праву представления. Кроме того наследодатель мог завещать имущество посторонним лицам, однако имелось условие – в случае отсутствия наследников по закону.[3]

В сегодняшний день наследственные отношения в Российской Федерации регулируются разд. V ч. III ГК РФ[4], которая вступила в силу с 1 марта 2002 года Указанный нормативный документ исходит из таких принципов наследственного права, как универсальность наследственного правопреемства, свобода завещания и др.

1.2. Законодательство, регулирующее наследственные правоотношения в современном праве Российской Федерации

Современное наследственное право Российской Федерации основывается на общих положениях гражданского права. Наследственное право неразрывно связано с такими институтами, как институт прав личности и права собственности. необходимо отметить, что современное наследственное право призвано обеспечить высокий статус и свободу личности, а также стабильность и устойчивость частной собственности, возможность реализации ее стимулирующей роли на основании принципов справедливости, разумности, добросовестности. В сравнении с наследственным правом советского периода, оно отличительно тем, что наследование по ГК РФ: не имеет специальной идеологической, политической направленности; обеспечивает свободу, а также приоритет завещания; построено на необходимости приоритета и упрочения семьи (что проявляется в очередности наследования по закону, вплоть до иждивенцев, проживающих с наследодателем); в своем юридическом построении оно учитывает нравственные, духовные начала современного общества.[5]

Право наследования на сегодняшний день находится в числе основных прав человека и гарантируется Конституцией Российской Федерации[6]. Так, в статье восьмой Конституции закреплено, что на равных основаниях в России признаны и защищены все формы собственности (частная, государственная, муниципальная, также другие формы). Под охраной закона находится право частной собственности. Кроме того Конституция РФ дает гарантии: права наследования (п. 4 ст. 35); права частной собственности (п. 1 ст. 35); каждый вправе иметь в собственности имущество (п. 2 ст. 35); никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда (п. 3 ст. 35). Необходимо справедливо отметить, что все вышеперечисленные закрепленные в Конституции принципы в полной мере соответствуют Всеобщей Декларации прав человека, а также Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Конституция в общем виде формулирует наследственные права, подробная регламентация наследственных прав содержится в тех нормах гражданского права, которые специально посвящены данному институту.

На сегодняшний день основной нормативный правовой акт, который регулирует наследственные отношения – это Гражданский кодекс РФ. Основная совокупность, которая регулирует наследственное право расположена в разделе V части третьей Кодекса, а именно: глава 61 «Общие положения о наследовании» (ст. 1110–1117); глава 62 «Наследование по завещанию» (ст. 1118–1140); глава 63 «Наследование по закону» (ст. 1141–1151); глава 64 «Приобретение наследства» (ст. 1152–1175); глава 65 «Наследование отдельных видов имущества» (ст. 1176–1185). Кроме того вопросы наследования регулируют и другие главы ГК РФ. В общем виде раздел пятый ГК РФ раскрывает положения о том, что понимается под термином наследство, какие лица могут выступать в качестве наследников, какие существуют основания наследования, каков порядок приобретения наследства, а также особенности наследования отдельных видов имущества.

В связи с тем, что наследственное право тесно связано с имущественными правоотношениями, вопросам наследования посвящены и другие части ГК РФ. Так частью первой ГК РФ регулируются вопросы о правоспособности, о возникновении гражданских прав и обязанностей, об осуществлении и защите гражданских прав, объектов гражданских прав, о сделках и представительстве, приобретении и прекращении права собственности, прав на землю и жилые помещения следует обращаться к нормам части первой ГК РФ. По вопросам о продаже, аренде недвижимости, о пожизненном содержании, по заключению договоров поручения и т.д. следует обращаться к нормам части второй ГК РФ. С 1 января 2008 года вступила в действие часть четвертая ГК РФ, в которой сосредоточено все гражданское законодательство об интеллектуальной собственности. Указанная часть ГК РФ посвящена регулированию наследования после смерти автора его исключительных прав, а именно: права на воспроизведение, права на распространение, права на импорт, права на публичный показ, права на перевод и др.

Необходимо отметить, что все нормы, которые содержатся в других законах, должны находиться в соответствии с положениями ГК РФ (данная норма закреплена в п. 2 ст. 3 ГК РФ). Указанная норма распространяется не только на законы, которые были приняты после введения в действие части третьей ГК РФ, но также и на законы, принятые до её введения в и которые продолжают действовать на территории Российской Федерации.

Помимо норм ГК РФ к наследственным правоотношениям применяются и отдельные нормы Семейного кодекса РФ (ст. 36, 60), а также нормы Земельного кодекса РФ, ГПК РФ, Трудового кодекса РФ (ст. 141). Кроме того нормы наследственного права содержатся в нормативных правовых актах, которые регулируют деятельность юридических лиц различной организационно–правовой формой: Федеральном законе РФ «Об акционерных обществах»; Федеральном законе РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст. 21); Законе РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (ст. 13); Федеральном законе «О производственных кооперативах» (ст. 7) и др.

Среди других важных законов, регулирующих наследственные отношения, необходимо указать Основы законодательства РФ о нотариате, методические рекомендации и инструкции Министерства юстиции РФ. Данные нормативные акты регулируют порядок оформления наследственных прав нотариусами, действующими от имени государства, закрепляют положения, обязывающие нотариусов оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и законных интересов, разъяснять права и обязанности субъектам наследственных правоотношений, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.[7]

К наследственным правоотношениям применяются подзаконные нормативные акты: 1) Положение «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов»; 2) Постановление Правительства РФ «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»; 3) Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». 4) Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации и другие. Вместе с тем, необходимо отметить, что регулируются наследственные правоотношения подзаконными нормативными актами лишь в исключительных в случаях, которые строго предусмотрены законом.[8]

Зачастую в ходе реализации наследственных прав случается довольно много спорных ситуаций. Для того, чтобы вопросы, связанные с применением норм наследственного права, были решены верно юристы пользуются разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, а также Конституционного Суда РФ. Определения и постановления указанных судов, однако, не являются источниками наследственного права, поскольку суды не обладают правом законодательной инициативы, а их постановления и определения имеют лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Тем не менее, они являются важнейшим материалом в разрешении спорных вопросов с применением норм наследственного права.

1.3. Понятие наследования и основные категории наследственного права

В науке гражданского понятие наследственного права рассматривается в двух аспектах – объективном и субъективном смысле. Под наследственным правом в объективном смысле понимается совокупность норм, которые призваны регулировать процесс перехода прав и обязанностей от умершего гражданина к наследникам. Подчеркивается, что институт наследственного права образует совокупность норм, данный институт является составной гражданского права. Под наследственным правом в субъективном смысле понимается право лица быть призванным к наследованию, а также его права и  обязанности после принятия наследства.[9]

Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 1 ст. 1110 ГК РФ определяет наследование как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное. Переход наследственного имущества в порядке универсального правопреемства означает, с одной стороны, что данное имущество в собственность наследников переходит в неизменном виде и как единое целое, с другой стороны, переход имущества к наследникам осуществляется одновременно (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Из чего следует утверждение о том, что нельзя при наследовании одни права принять и отказаться других. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.

В статье 1111 ГК РФ законодательно установлены основания наследования, на сегодняшний день в России их два: по завещанию и по закону. Ранее в действовавшем законодательстве на первое место ставилось наследование по закону, на сегодняшний день – наследование по завещанию. Однако на практике наследование по закону встречается намного чаще, нежели наследование по завещанию. В ГК РФ установлено, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.[10]

Кроме того имеются другие случи, установленные Кодексом, а именно: в случае, если завещание все–таки было составлено, однако впоследствии было признано полностью недействительным (в судебном порядке); также если завещание было признано недействительным только в отдельной своей части; в случае, когда наследодателем была завещана лишь часть наследства (к примеру, только движимое имущество, тогда недвижимое будет подлежать наследованию по закону); в случае отказа от наследства наследником завещанию отказался от наследства; когда наследник по завещанию умер раньше завещателя; а также если наследник по завещанию является юридическим лицом, которое ликвидировано.[11]

Далее рассмотрим такую категорию, как состав наследства. В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в его состав входят все принадлежащие на день открытия наследства вещи, иное имущество наследодателя, а также имущественные права и обязанности наследодателя. Таким образом, из содержания статьи понятно, что по наследству переходят не только права, но и обязанности, иными словами – долги наследодателя. Вместе с тем, наследник несет ограниченную ответственность по долгам наследодателя, т.е. он отвечает по долгам только в пределах стоимости полученного по наследству имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Под открытием наследства понимается момент возникновения наследственного правоотношения. В качестве юридических фактов, или другими словами оснований, которые приводят к открытию наследства, выступают смерть гражданина или же объявление судом гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ). Время открытия наследства – это смерти наследодателя, в случае объявления его умершим – день, когда вступает в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В целях наследственного правопреемства умершие в один день граждане считаются одновременно умершими и не могут наследовать друг после друга.

Местом открытия наследства – это последнее место жительства наследодателя, оно определяется по правилам ст. 20 ГК РФ. В том случае, когда такое место не известно или же оно находится за пределами РФ, то местом открытия наследства считается его место нахождения. Бывает, что имущество находится в разных местах, тогда местом открытия считается место, в котором находится наиболее ценная его часть. В соответствии со статьей 1115 ГК РФ ценность имущества определяют исходя из его рыночной стоимости.

Субъекты наследственных правоотношений – это наследодатель и наследники. Наследодателем признается лицо, права и обязанности которого после его смерти переходят к другим лицам (наследникам). В качестве наследодателей могут выступать как, российские так и иностранные граждане, а кроме того – лица без гражданства, которые проживают на территории РФ. Важно отметить, что лишь физические лица могут быть наследодателями, а юридические лица оставлять наследства не могут. Наследники признаются лица, которые указаны в завещании или законе в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать, напротив, может любой субъект гражданского права: физическое, юридическое лицо, публично-правовое образование. Наследниками по закону и по завещанию могут быть граждане и государство. Юридические лица, а также субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут наследовать имущество только по завещанию. Еще они вправе получить имущество от наследников, которые отказавшихся от наследства, например, в пользу юридического лица.[12]

В соответствии со статьей 1117 ГК РФ недостойные наследники лишаются права на наследство. На основании указанной статьи ни по закону, ни по завещанию не наследуют те граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого–либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Вместе с тем, наследодатель может завещать имущество после утраты наследниками прав на наследственное имущество.

Можно отметить еще одну особенность наследования. По закону не могут наследовать после детей родители, которые были лишены родительских прав и не были восстановлены в них ко дню открытия наследства. Кроме того в судебном порядке и иску заинтересованного лица возможно отстранить от наследства граждан, которые злостно уклоняются от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя. Все вышеприведенные правила распространяются и на наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. А также они могут быть применены и к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ).[13]

Наследование имущества государством возможно тогда, когда это имущество завещано государству или же, если имущество является выморочным. В п. 1 ст. 1151 ГК РФ определяются случаи, при которых имущество признается выморочным. В данном случае субъектом наследственного правоотношения будет выступать государство – Российская Федерация. И в последующем допускается передача выморочного имущества в собственность субъектов – РФ, а также муниципальных образований (п. 3 ст. 1151 ГК РФ).[14]

Подводя итог первой главы, следует отметить, что наследование является одним из древнейших правовых институтов. Первые упоминания о нормах наследственного права содержатся в Русской Правде. В дальнейшем, отечественное наследственное право развивалось в соответствии с характером экономических, политических, социальных и других условий жизни Российского государства. Современное наследственное право в России связано с институтами прав личности и права собственности, призвано обеспечивать высокий статус и свободу личности, стабильность и устойчивость собственности, способствовать реализации ее стимулирующей роли в соответствии с принципами справедливости, добросовестности, разумности. Основным нормативным правовым актом, регулирующим наследственные отношения, является ГК РФ.

В следующей главе рассмотрим подробнее порядок осуществления наследственных прав по закону.

2. Основные виды наследования

2.1. Порядок наследования по закону, очередность наследования

Как уже отмечалось ранее, на основании ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наряду с этим ГК РФ указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства, наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования. Чаще всего в том случае, если покойным не был составлен завещательный документ (завещание), наследство распределяется по правилам, определенным законом (Гражданским кодексом РФ). В данном случае применяется очередь наследников, которая составляется из родственников умершего наследодателя. Их позиция в данном списке зависит от близости родственных уз по отношению к умершему (степень родства). Очередность наследования предусмотрена Разделом V Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со ст. 1141 ГК РФ: Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (пункт 1 ст.1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).[15]

Таким образом, каждая следующая ступень такой родственной лестницы получает права на наследство тогда, когда все родственники, стоящие на предыдущей:  не имеются;  лишены права на наследство либо отстранены от него в силу своей недостойности;  отлучены от наследства по воле умершего, согласно особому пункту завещательного документа;  не приняли наследство;  произвели отказ от него.

Первоочередным правом наследования обладает ребенок, муж или жена покойного, а также его мать и отец. Ребенок является первоочередным наследником даже в том случае, если он незаконнорожденный, или тогда, когда умерший был лишен прав родителя на основаниях, определенных соответствующим законом. Кроме того, наследующим считается такой ребенок, который родился в трехсотдневный срок после того, как произошла смерть наследодателя, при условии его прижизненного зачатия. Мать и отец же покойного, в случае отстранения их от прав родителей, не имеют права на наследство. Дети детей являются наследниками согласно представительского права.

Такое право вступает в силу тогда, когда законный наследователь умер до того, как наследство было открыто, или вместе с человеком, наследство которого распределяется. В таком случае долю такого родственника получают уже его наследники. Если у умершего была, например, единственная дочь, и она погибла вместе с ним, то три ее сына получат полный объем наследства в равных долях. Дети же тех наследников, которых сам умерший лишил наследственных прав, на него также не могут рассчитывать, как и дети наследников, признанных недостойными.[16]

Второочередное наследственное право остается за братьями и сестрами умершего, в том числе сводными, его бабушками и дедушками с обеих сторон, а также по представительному праву – дети братьев или сестер. Третьеочередное наследственное право принадлежит братьям и сестрам отца и матери покойного, в том числе и сводным, с передачей по представительскому праву наследства их детям. На четвертой ступени лестницы наследования располагаются дедушки и бабушки родителей умершего, на пятой – внуки и внучки, дедушки и бабушки соответственно четверостепенному родству, а на шестой – родственники пятого колена. Все дети вышеперечисленных также имеют представительские права.[17]

Кроме всего вышеперечисленного, стоит обратить внимание на то, что приемные дети и родители имеют такие же права, как и родные, со всеми вытекающими обстоятельствами и соответственным представительским правом их отпрысков. Статья 1150 ГК РФ предполагает особенные права супругов наследодателей. В соответствии с этими правилами, супруг получает не только часть наследства, но и половину всего общего имущество, которое было приобретено во время брака.[18]

Также по особенным правилам происходит принятие наследства лицами, которые находились на обеспечении у покойного. Они получают наследство соответственно своей родственной степени, вместе с остальными родственниками такой категории, а сами в это время должны быть разделены по двум категориям.

К первой относятся такие иждивенцы, которые имеют наследственное право согласно законным основаниям. Они, согласно статьям 1143–1145 ГК РФ, могут получить наследство даже в том случае, если не обладают такими родственными узами с умершим, какими обладают родственники, получающие наследство согласно очередности. Для этого существует два условия – их нетрудоспособность и обеспечение их покойным на протяжении года до смерти. Вторую же составляют такие обеспеченцы, которые не имеют права наследовать по закону. Они также могут стать наследниками, но только в том случае, если жили совместно с покойным год до того, как он умер. Кроме того, такие люди получают самостоятельные права наследования как родственники восьмой ступени. [19]

2.2. Особенности института наследования по завещанию

Завещание – это документально оформленный и заверенный уполномоченными на то лицами юридический акт по распоряжению своим имуществом, на случай своей смерти. Завещание является сделкой, поскольку представляет собой правомерное действие, направленное на возникновение правомочий, на имущество которое принадлежало наследодателю, у лица, выбранного им. Прослеживается определенное сходство завещания с договором дарения. Наследник и одаряемый не несут финансовых затрат в случаях принятия ими дара или наследства. Разница заключается лишь в том, что одаряемое лицо получает подарок при жизни дарителя, а наследник получает имущество наследодателя после его смерти. Завещание относится к односторонним сделкам, поскольку для его совершения не требуется согласие другой стороны.

Значение завещания заключается в том, что оно является единственным способом для физического лица распорядиться своим имуществом на случай своей смерти, по своему усмотрению. Этот способ распоряжения своим имуществом порождает юридические последствия: возникновение прав у наследника на имущество завещателя. Завещание диктует определенные условия перехода имущества от наследодателя к наследнику.

Имеется ряд особенностей при составлении завещания:

а) оформить завещание может быть любое физическое лицо, независимо от того является ли оно гражданином России или нет;

б) при совершении завещания допускается использовать подпись другого лица (рукоприкладчика), если завещатель сам не в силах подписать документ. Подпись рукоприкладчика оставляется только в присутствии нотариуса;

в) завещание должно быть составлено лично завещателем. Это значит, что завещатель должен присутствовать при составлении и оформлении завещания. Совершение его через представителя не допускается;

г) обязательным условием составления завещания, является дееспособность наследодателя. Это значит, что ему должно исполниться не менее 18 лет либо 16 лет, если он эмансипирован либо состоит в зарегистрированном браке;

д) если завещатель во время совершения завещания не отдавал себе отчета в своих действиях или не мог ими руководить, завещание может быть признано недействительным судом по иску заинтересованного лица;

е) завещание может содержать распоряжения только одного лица.

Завещание признается недействительным, если его совершили несколько лиц. Это объясняется тем, что завещание является сделкой личного характера;

ж) основной принцип завещания, это - его «свобода». Она выражается в следующем:

1. завещатель может составить завещание, а может и не составлять его;

2. завещатель вправе завещать имущество любым лицам;

3. завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве;

4. завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;

5. завещатель вправе включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ;

6. завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание.

Правда, имеются некоторые ограничения, установленные ГК, а именно правила об обязательной доле в наследстве. В этих правилах сказано, что существуют лица, к которым перейдет часть наследственного имущества, не учитывая желание завещателя. Доля эта ограниченна: она должна быть не менее половины той доли, которая досталась бы этому лицу, если бы оно наследовало по закону.

Исполнение завещания – это действия юридического и фактического характера, которые могут быть указаны в завещании, или не предусмотренные в завещании, но необходимы для реализации воли завещателя. Исполнение завещания имеет две стороны: формальную и материальную.

Формальная сторона проявляется в процессуальных действиях нотариуса. Это может быть призвание наследников к получению причитающегося им наследства, выдача свидетельства на право наследства и другие действия в его компетенции[20].

Материальной стороной исполнения завещания называются действия ряда лиц для выполнения условий завещания.

Исполнение завещания осуществляется на последнем этапе получения наследства и является основной целью составления завещания. Имеется два вида субъектов исполняющих завещание: это наследники по завещанию и исполнитель завещания, или как его еще именуют – душеприказчик.

Душеприказчик не часто назначается завещателем. Тем не менее, душеприказчику посвящены все статьи Гражданского Кодекса России по исполнению завещания.

Душеприказчиком может являться только физическое дееспособное лицо. В качестве исполнителя завещания может быть наследник по закону или завещанию, а также совершенно постороннее лицо. В случае назначения завещателем по одному и тому же наследственному делу нескольких душеприказчиков их функции должны быть установлены завещателем в завещании либо распределены ими самими. Душеприказчиком можно назначить человека только с его добровольного согласия. Если лицо приступило к исполнению условий завещания, в течение одного месяца, со дня открытия наследства, то это лицо считается душеприказчиком.

Имеется целый ряд причин, по которым завещателю необходим душеприказчик. Это может быть малолетний возраст наследников, неумение ими обращаться с наследством, плохое здоровье наследников, а также предупреждение возникновения между ними споров или отступлений от требований завещателя, при разделе наследства.

Полномочия душеприказчика основываются на завещании, которым он назначен, и удостоверяются соответствующим свидетельством, выдаваемым нотариусом. Эти полномочия похожи на полномочия представительства, так как обязывают душеприказчика к выполнению ряда юридических актов, причем представитель он необычный — представляет само наследство, а не завещателя, поскольку последний уже умер и правоспособность его окончилась. Однако полномочия душеприказчика не признаются представительством, поскольку наследство не является субъектом права.

Душеприказчик вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.

Освобождение душеприказчика от своих поручений возможно по его просьбе, или по просьбе наследников, если имеются обстоятельства препятствующие исполнению его обязанностей.

Полномочия душеприказчика обязывают его принять определенные меры для исполнения завещания. Это обеспечение перехода к наследникам наследственного имущества в соответствии с волей наследодателя и законом, принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников, получение причитающихся наследодателю денег и иного имущества для передачи наследникам.

Исполнитель завещания получает вознаграждение, за исполнение своих обязанностей, из средств имущества наследодателя, если это было оговорено в завещании. Размер оплаты услуг душеприказчика, определяется обычаями делового оборота, или устанавливается наследодателем.

При определении недействительности завещания нотариус, душеприказчик или суд должны использовать приемы толкования завещания. Не могут служить основанием недействительности завещания описки, если они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Рассмотрим пример из судебной практики.

Бочкарева Г.К. обратилась в Благовещенский городской суд с заявлением о толковании завещания и признании его действительным.

Судом установлено, что 05.09.2014 года умер Ф.К.

Еще при жизни Ф.К. составил завещание, удостоверенное 10 декабря 2001 года заместителем главы администрации Волковского сельсовета Благовещенского района Л.М., в администрации сельсовета. Завещание подписано Ф.К., личность которого была установлена, дееспособность проверена.

В указанном завещании, исследованном в судебном заседании, имеются ошибки, которые также были выявлены нотариусом при его изучении, в частности: ошибочно указано, что второй экземпляр завещания выдается завещателю Бочкаревой Г.К., в то время как завещателем является Ф.К., а Бочкарева Г.К., является лицом, в чью пользу завещатель своей волей делает распоряжение в отношении своего имущества на случай смерти. Указанная ошибка (опечатка) в указании фамилии, имени, отчества завещателя не является, по мнению суда, значительной и нарушающей принцип тайны завещания, поскольку, как установлено в судебном заседании, второй экземпляр завещания в действительности был выдан не заявительнице, а завещателю.

Вторым нарушением при удостоверении завещания является то, что фамилия, имя и отчество завещателя написаны не завещателем Ф.К., а иным лицом. При этом свидетель, удостоверивший 10 декабря 2010 года указанное завещание, дал в судебном заседании объяснение указанному факту, признал допущенное нарушение и в то же время еще раз подтвердил добровольность воли завещателя, изложенной в завещании, дееспособность Ф.К., при подписании завещания, развеяв все сомнения относительно существа толкования указанного завещания. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетеля.

При таких обстоятельствах дела, суд считает волей Ф.К. в своем завещании, удостоверенном 10 декабря 2010 года заместителем главы администрации Волковского сельсовета, завещание Бочкаревой Г.К. всего имущества, которое ко дню его смерти, где бы такое не находилось и в чем бы оно не заключалось.

Суд признает указанное выше завещание действительным, несмотря на наличие ошибок при его составлении и удостоверении, поскольку в судебном заседании с достоверностью была установлена (однозначно истолкована) воля завещателя.

В связи с изложенным, суд приходит к однозначному выводу о признании завещания Ф.К. действительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были рассмотрены понятие и правовое регулирование наследования. Подводя итог работе, можно сделать следующие выводы.

Изучение истории российского наследственного права показало, что наследование является одним из древнейших правовых институтов. На протяжении всего своего существования, наследственное право претерпевало изменения, которые отражали веяния времени. Эти изменения в основном касались порядка и очередности наследования, правил об обязательной доле в наследстве, допустимости или отрицания самой возможности наследовать, пределов, в которых делается возможным завещательное распоряжение.

Наследственное право входит в число основных прав человека, гарантируемых Конституцией Российской Федерации.

Институт наследования является естественным продолжением конституционной охраны прав личности, включая собственность, продолжением этой охраны за пределами жизни отдельного.

В настоящее время в России институт наследования по закону приобретает все большее значение. С ростом частной собственности и благосостояния людей необходимы гарантии защиты частной собственности и возможности передачи имущества по наследству. В связи с чем, необходимо дальнейшее развитие и совершенствование законодательства, регулирующего наследственные правоотношения.

Однако завещание является единственным путем, позволяющим в соответствии с гражданским законом распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Российское гражданское законодательство в соответствии с принципом диспозитивности устанавливает свободу завещания. Наследодатель (завещатель) вправе по своему усмотрению завещать любое свое имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, любым образом определять доли наследников в наследстве (в том числе лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения), а также включать в завещание иные распоряжения, предусмотренные ГК РФ, отменять или изменять совершенное завещание, составлять на свое имущество, его части одно или несколько завещаний».

«Гражданское законодательство обеспечивает тайну завещания. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Никто, ни нотариус, ни переводчик, ни граждане, подписывающие завещание вместо завещателя, ни свидетели, никакое иное лицо не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. При нарушении тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, применить другие способы защиты права».

Юридический приоритет наследования по завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. В ст. 1111 ГК РФ отражено значение завещания в современном обществе, его перспектива в области, регулируемой гражданским правом».

Следует отметить, что из года в год нарастает тенденция по признанию недействительными завещаний после смерти завещателей на основании ст. 177 ГК РФ – недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным.

Как показывает судебная практика, большое значение при удостоверении завещания имеет выяснение дееспособности завещателя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // КонсультантПлюс
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года ФЗ – № 51 // КонсультантПлюс
  3. М.С. Абраменков. Высшее судебное толкование отечественного наследственного закона / М. С. Абраменков. // Наследственное право. – 2013. – №1. – С. 4 – 9.
  4. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследодатель как участник наследственных правоотношений // Наследственное право. – 2015. – № 3. – С. 12 – 15.
  5. Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное право. – 2014. – № 4. – С. 3 – 6.
  6. Вавилин, Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав / Е.В. Вавилин // Наследственное право. – 2010. – №1. – С. 7 – 9.
  7. Гражданское право / под общ. ред. С.С. Алексеева. – М.: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2009. – 528 с.
  8. Гражданское право. Том 3. / под ред. А.П. Сергеева – М.: Проспект, 2010 –800 с.
  9. Гражданское право. Том II / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; «ИНФРА–М».– 2010. – 608 с.

Специальная литература

  1. Дмитриев, М. А. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия в российском гражданском законодательстве / М. А. Дмитриев. //Юридический мир . – 2012. – № 10 (190). – С. 45 – 47.
  2. Калугин, Д. Е. Наследование по праву представления / Д. Е. Калугин. //Нотариус. –2012. – № 3. – С. 22 – 24.
  3. Кирилловых А.А. Прием наследства и отказ от него: правовые позиции и некоторые проблемы правоприменительной практики // Законодательство и экономика. – 2015. – № 4. – С. 26 – 35.
  4. Кирилловых А.А. Юридическая природа наследования и наследственное правоотношение // Наследственное право. – 2015. – № 3. – С. 37 – 40.
  5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая. (постатейный) / под ред. С.А. Степанова // КонсультантПлюс
  6. Лантух А. В. Права пережившего супруга при наследовании по закону // Молодой ученый. – 2015. – №5. – С. 354–356.
  7. Малкин О.Ю. Лица, призываемые к наследованию по закону // Наследственное право. – 2014. – № 4. – С. 14 – 21.
  8. Наследственное право / под ред. Р.Ю. Закирова, Я.С. Гришиной, М.М. Махмутовой. – М.: Дашков и К, 2010. – 288 с.
  9. Наследственное право / под ред. В.В.Гущина, В.А.Гуреева. – М.: ЭКСМО, 2009. – 620 с.
  10. Настольная книга нотариуса / под ред. П.В. Крашенинникова, Т.И. Зайцевой, Б.М. Гонгало, В.В. Яркова, Е.Ю. Юшковой. – М.: Волтерс Клувер, 2009. –664 с.
  11. Родионова, О.М. К вопросу о правовой природе принятия наследства / О.М. Родионова // Нотариус. – 2011. – № 2. – С. 26 – 28.
  12. Рудьман Д.С. К вопросу об очередности при наследовании по закону через призму семейного законодательства // Российская юстиция. – 2015. – № 9. – С. 13 – 15.
  13. Седова Н.А. О некоторых условиях реализации права на наследство // Власть Закона. – 2015. – № 2. – С. 77 – 83.
  14. Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. – 2014. – №12. – С. 217–224.
  15. Шилохвост, О. Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве / О. Ю. Шилохвост. – М.: Норма, – 2012. – 272 с.
  16. Шукшина, Ж.А. Право наследования и конституционные принципы равенства и справедливости / Ж.А. Шукшина // Вопросы теории и практики российской правовой науки: сборник статей VII Международной научно–практической конференции. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2011.– С. 334–336.
  17. Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве? // Электронный журнал «Азбука права». 2016. // КонсультантПлюс
  18. Монахов А.Б. Отдельные вопросы наследования по закону и судебная практика // Вестник БФУ им. И. Канта . – 2012. – №9. – С.43–49.
  19. Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? // Электронный журнал «Азбука права». 2016. // КонсультантПлюс
  20. Как делится имущество при наследовании по закону? // Электронный журнал «Азбука права». 2016. // КонсультантПлюс
  1. Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый. – 2014. – №12. – С. 218-219.

  2. «СЗ СССР», 1926. № 6. Ст. 37. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»,1926. № 35.

  3. Наследственное право / под ред. В.В.Гущина, В.А.Гуреева. – М.: ЭКСМО, 2009. – С. 28.

  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)

  5. Шукшина, Ж.А. Право наследования и конституционные принципы равенства и справедливости / Ж.А. Шукшина // Вопросы теории и практики российской правовой науки: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. - Пенза : Приволжский Дом знаний, 2011.- С. 335.

  6. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года)

  7. Наследственное право / под ред. Р.Ю. Закирова, Я.С. Гришиной, М.М. Махмутовой. – М.: Дашков и К, 2010. – С. 53.

  8. Настольная книга нотариуса / под ред. П.В. Крашенинникова, Т.И. Зайцевой, Б.М. Гонгало, В.В. Яркова, Е.Ю. Юшковой. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 112.

  9. Гражданское право / под общ. ред. С.С. Алексеева. – М.: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2009. – С. 391.

  10. Кирилловых А.А. Юридическая природа наследования и наследственное правоотношение // Наследственное право. – 2015. –№ 3. – С. 38.

  11. Гражданское право. Том 3. / под ред. Сергеева А.П.  – М.: Проспект, 2010 –С. 577.

  12. Гражданское право. Том II / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; «ИНФРА-М», 2010. – С. 569.

  13. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследодатель как участник наследственных правоотношений // Наследственное право. – 2015. – № 3. – С. 14.

  14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая. (постатейный) / под ред. С.А. Степанова // КонсультантПлюс

  15. Алёшина А.В., Косовская В.А. Наследники по закону и очередность их призвания к наследству в Российской Федерации и зарубежных странах // Общество. Среда. Развитие (Terra Huma№a) . – 2010. – №1. – С.3.

  16. Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? // «Электронный журнал «Азбука права». 2016. // КонсультантПлюс

  17. Вавилин, Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав / Е.В. Вавилин // Наследственное право. 2010. № 1. С. 7 – 8.

  18. Рудьман Д.С. К вопросу об очередности при наследовании по закону через призму семейного законодательства // Российская юстиция. – 2015. – № 9. – С. 14.

  19. Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? // Электронный журнал «Азбука права». 2016. // КонсультантПлюс

  20. Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве? // Электронный журнал «Азбука права». 2016. // КонсультантПлюс