Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятия и виды наследования

Содержание:

Введение

Данная курсовая работа посвящена изучению наследственного права. Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в данный момент приобретают большую популярность и остроту. Это объясняется, в основном тем, что в результате развития рыночных отношений, а также закрепления за гражданами права частной собственности на имущество, число объектов, переходящих в порядке наследственного правопреемства, значительно расширилось.

На сегодняшний день к видам имущества, передающегося по наследству, относятся большее количество предметов, нежели раньше. Сейчас вы можете получить (отдать) в наследство не только автомобили, дачи и т.п., но и жилые дома и квартиры, предприятия, земельные участки. В связи с этим нормы наследственного права сейчас приобретают особую важность, по причине возникновения различного рода проблем.

Некоторые проблемы наследования возникаю еще и в связи с участием граждан в разных хозяйственных обществах и товариществах. Необходимо также в условиях появления частной собственности совершенствование института обязательной доли.

Надо полагать, что роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы будет расти.

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Как и все подотрасли и отрасли права оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под наследованием понимается «переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке»[1].

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.

Сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Целью исследования данной работы является раскрытие понятия объектов и субъектов наследственного права, видов наследственного права.

Задачи:

  • определить понятие наследования по Гражданскому законодательству Российской Федерации;
  • рассмотреть понятия времени и места открытия наследства;
  • проанализировать виды наследования.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере наследования.

Предметом исследования является законодательство Российской Федерации и другие нормативные акты, регулирующие наследование.

За основу для написания курсовой работы были взяты такие нормативно-правовые документы как Гражданский кодекс Российской Федерации.

Общие положения о наследовании.

Основные понятия наследственного права

Наследственное право, как подотрасль гражданского права, представляет собой «совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства»[2].

В ГК РФ дается легальное определение наследования.

Статья 1110 ГК РФ непосредственно определяет, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

Как видим, законодатель нормативно закрепил теоретическое понятие наследования. Наследование имущества рассматривается в законе как универсальное правопреемство.

Согласно статье 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не считаются наследством согласно части 2 статьи 1112 ГК РФ:

  • права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, а именно право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;
  • права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами;
  • личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

В наследство может входить только имущество, которое принадлежит наследодателю на законных основаниях.

В наследственное имущество могут также входить разнообразные права и обязанности наследодателя, например, право частной собственности на какие-либо вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по договору и т.д.

Основания наследования

Согласно ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются: наследование по закону и наследование по завещанию.

При этом определяющим является то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не прекращено или не изменено завещанием.

Существующий ГК РФ называет основания наследования в другом порядке, выделяя в первую очередь наследование по завещанию (ст. 1111 ГК РФ). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логика законодателя здесь совершенно справедлива и достаточно легко поддается разъяснению. Российское государство стремится стать социальным, государством, которое заботится о членах общества, учитывает и уважает их волю. Больше всего это относится и к воле собственника, который распорядился в завещании своим имуществом на случай смерти.

Важность наследования по завещанию также нормативно подчеркнута и детальностью регламентирования: соответствующая глава в ГК РФ содержит 23 статьи, в то время как глава о наследовании по закону – лишь 11.

Приоритетность наследования по завещанию закреплена в действующем законодательстве нормой, в соответствии с которой наследование по закону имеет место, только если оно не изменено завещанием. Причем статья 1111 ГК РФ, которая содержит данное положение, распространяет его и на другие случаи, установленные ГК РФ. Например, отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Принимая во внимание значение завещания, необходимо также помнить, что наследование – этакий «производный способ образования права собственности, при котором правопреемство наступает только при наличии определенного состава юридических фактов»[3]. Это например, смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др.

Гражданское законодательство определяет случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части, возможно, не только при отсутствии завещания, но в ряде случаев и при его наличии, когда:

  1. суд признал завещание недействительным полностью или частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой завещание признано недействительным;
  2. если завещана только часть имущества, она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам по закону. В таком случае имеет место одновременное наследование, как по завещанию, так и по закону. При этом если наследник по завещанию входит в круг наследников по закону, он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;
  3. смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;
  4. наследник по завещанию не принял наследство;
  5. завещатель в своем завещании нарушил требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;
  6. когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный.

Несмотря на основание наследования (по завещанию или по закону) главнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).

Субъекты наследственных правоотношений

Ключевой фигурой в наследственном праве, несомненно, является наследодатель. Это такое «лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство»[4].

Наследодателем может быть любой гражданин.

Если считать завещание сделкой, совершаемой действием лица, которое желает распорядиться своим наследством по случаю смерти, то завещатель в момент заключения такой сделки должен быть полностью дееспособен[5].

Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения 18-летнего возраста (п. 2. ст. 21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ) считаются полностью дееспособными и на равных основаниях с другими дееспособными лицами могут оставить завещание.

Лица, которые являются частично дееспособными (ст. 26-28 ГК РФ), а также ограниченно дееспособными (ст. 30 ГК РФ), завещание составить не могут.

Не имеет никакой юридической силы завещание, которое составлено недееспособным лицом.

Объявление недееспособным лица, которое составило завещание, в дальнейшем может иметь значимость при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника.

Наследник – это лицо, привлекаемое к наследованию по причине смерти наследодателя.

В роли наследника может выступать «различный субъект гражданского права»[6].

Статья 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию:

  • граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми послед открытия наследства;
  • юридические лица, существующие на день открытия наследства;
  • РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Первый вид наследников – это граждане, которые могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию, и находящиеся в живых в момент смерти наследодателя.

Если же наследодатель объявлен умершим в судебном порядке, то к его наследникам относятся лишь те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, который указан в решении суда или на день вступления решения суда в законную силу.

Право на наследство никак не зависит от гражданства наследника.

Заимствовать права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства, так как они пользуются в нашей стране гражданской правоспособностью наравне со всеми гражданами РФ.

Право наследования включается в содержание гражданской правоспособности.

С момента самого рождения и до наступления смерти любой гражданин может быть наследником. Здесь не важен ни пол, ни возраст, ни национальность гражданина.

Право наследования есть у лиц, которые находятся в местах лишения свободы, а также у лиц, признанных судом недееспособными из-за душевной болезни, слабоумия.

Вместе с этим закон также признает наследниками и лиц, которые еще не родились ко дню открытия наследства. Это лица, которые зачаты при жизни наследодателя, а родились уже после его смерти[7].

Также, необходимо отметить, что часть 3 ГК РФ значительно увеличивает круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующие очереди. Наследники каждой последующей очереди наследуют только при отсутствии наследников предшествующих очередей.

Так наследниками могут быть дяди, тети наследодателя, племянники и двоюродные братья, сестры. В основе очередности лежит степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга.

Все наследники одной степени родства, которые призываются к наследованию, наследуют в равных долях.

По статье 1147 части 3 ГК РФ к кровным родственникам приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны.

По другому решается вопрос при наследовании по завещанию.

Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и пр.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.

Притом неважно сколько времени прожил ребенок, достаточно всего лишь того факта, что он родился жизнеспособным.

В тоже время круг граждан, которые имеют право быть наследниками, законодательно ограничен.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ).

Действия, которые направлены против осуществления последней воли наследодателя, могут быть выражены при составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п.

Для применения указанной нормы необходимо, чтобы «противоправные действия лица носили умышленный характер»[8]. Направленность умысла тут значения не имеет.

Однако те граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, все же вправе наследовать это имущество.

Часть 2 пункта 1 статьи 1117 ГК РФ распространяется только на случаи наследования по закону.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были по суду лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства.

В соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя[9].

Лицо, которое не имеет права наследовать или отстранено от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, которое он безосновательно получил из состава наследства. Здесь применяются правила главы 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения».

Эти правила применяются к наследникам, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Также они распространяются и на завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ). В том случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя либо оказание ему какой-то определенной услуги, последний должен возместить наследнику, который исполнил завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы, оказанной ему услуги.

Второй вид наследников – это юридические лица, которые в отличие от простых граждан, могут быть наследниками только по завещанию.

Для призвания юридического лица к наследованию нужно, чтобы оно действовало как юридическое лицо в момент открытия наследства.

Третий вид наследников – это публичные образования, т.е. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Наследование имущества в таком случае имеет место, «если наследственное имущество завещано РФ, субъекту РФ и другим, и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части»[10].

Вместе с тем в этом случае можно говорить о наследовании выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ). Имущество умершего считается выморочным, когда отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ).

2. Открытие и принятие наследства.

2.1. Время открытия наследства

Важность правильного определения дня открытия наследства заключается в том, нормами какого именно законодательства – действовавшими ранее актами или же принятыми позже, нужно руководствоваться. Необходимо отметить, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства, а также состав наследственного имущества, определяются законодательством, действующим в день открытия наследства. Исключение составляют лишь случаи, четко указанные в законе.

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается с наступлением определённых юридических фактов – смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим.

Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний необратимыми изменениями, которые произошли в мозге человека. Смерть не считается наступившей, пока жизнь организма поддерживается различными техническими средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания).

Объявление гражданина умершим осуществляется по правилам ГК РФ. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, который пропал без вести из-за военных действий, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий. В соответствии с гражданским законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут любые заинтересованные лица: другой супруг, родственники пропавшего без вести, прокурор и другие лица.

В этих случаях днем открытия наследства является день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Но в то же время в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из учета этих обстоятельств) днем смерти этого гражданина признать день его предполагаемой гибели. Тогда этот день считается днем открытия наследства.

Факт смерти удостоверяется документом установленной формы –№ 106/у-08 и № 106-2/у-08, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 № 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти»[11].

Названное свидетельство выдается медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом. На основании этого документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загс по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. «Если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете и т.п., регистрация смерти может быть произведена органом загс, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где отсутствуют органы загс, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загс»[12].

«В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти»[13]. В свидетельстве указывается дата смерти гражданина. День смерти наследодателя необходимо в данном случае устанавливать исходя из даты, которая указана в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом загс.

Как отмечают исследователи, в практике нередко возникают ситуации, когда «граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня»[14].

Со временем открытия наследства, которым согласно ст. 1114 ГК РФ признается день смерти наследодателя, закон связывает определение:

  • круга наследников, призываемых к наследству;
  • состава наследственного имущества;
  • начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками;
  • момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя;
  • момента возникновения права наследников на наследственное имущество;
  • срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

В случае объявления умершим гражданина, который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или которые дают основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, уточнив соответствующую дату в судебном решении. По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, в течение шести месяцев. Не открывается наследство после лиц, которые пропали без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Но такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год и место рождения этого лица, последнее известное им его место жительства и место работы, а также для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства).

В подтверждение факта заявитель также указывает свидетелей, которых необходимо опросить в судебном заседании, и представляет другие доказательства безвестного отсутствия. В данных случаях обязательно следует учитывать положения ст. 46 ГК РФ, определяющей последствия явки гражданина, который объявлен умершим. К примеру, в случае явки либо обнаружения места пребывания гражданина, который объявлен умершим, суд отменяет соответствующее решение. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от другого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе и в порядке наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют лишь денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

В целях определения времени открытия наследства имеет значение лишь день, а не час смерти наследодателя. Так что в случае одновременной смерти наследодателей, которые связаны между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день согласно п. 2 ст. 1114 ГК РФ они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

Нужно также учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства в соответствии со ст. 192 ГК РФ следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года.

Так как открытие наследства вызывает собой начало оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то здесь очень важное значение приобретают время и место открытия наследства.

2.2. Место открытия наследства

Вместе со временем открытия наследства важным также является определение места открытия наследства.

Место открытия наследства играет важную роль при реализации права граждан на наследование и для оформлении перехода имущества по наследству, поскольку:

а) нотариус именно по месту открытия наследства принимает:[15]

  • заявление о принятии наследства или об отказе от него;
  • претензии от кредиторов наследодателя;
  • меры к охране наследственного имущества;

б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;

в) кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту открытия наследства.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если же оно неизвестно – место нахождения имущества или его основной части.

Установление места открытия наследства имеет большое практическое значение, ведь с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса, к которому необходимо:

  1. наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;
  2. кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;
  3. подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;
  4. обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.

Подтверждением места открытия наследства можно считать справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиций, а также справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Также место открытия наследства может быть подтверждено:

  • выпиской из домовой книги;
  • справкой адресного бюро;
  • справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу;
  • копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загс на основании данных паспорта о расписке умершего.

Если нет возможности установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта запрашивает справку соответствующего муниципального органа о выбытии наследодателя с постоянного места жительства в другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте. И затем решает вопрос о возможности выдачи свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (его основной части). Для этого нотариус заправшивает справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, которые проходили службу за границей и не имели на территории РФ постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или же его основной части. В таком случае нотариус запрашивает справку в военкомате или воинской части по месту службы офицера о том, что он находился за границей и постоянного места жительств в России у него нет.

«Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать российский консул, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания»[16].

Согласно ст. 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о его принятии или когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ наследники, которые пропустили срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии, что все остальные наследники, которые приняли наследство, согласны.

Норма ст. 1155 ГК РФ не применяется, если срок пропущен единственным наследником, либо когда все наследники пропустили этот срок. Если же никто из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства, а суд признал причину пропуска срока для принятия наследства уважительной и продлил этот срок, то наследник вправе в любой момент обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство.

«Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, которое подтверждает принятие наследства, нужно иметь в виду различные действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ГК РФ, или погашение долгов наследодателя и т.п.»[17]

Подтверждением фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом могут быть:

  • справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем, либо о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства;
  • справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги;
  • справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;
  • иные документы, которые свидетельствуют о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.

В ст. 1156 ГК РФ предусмотрен переход права (т.е. наследственная трансмиссия) на принятие наследства. Если наследник, который призван к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успел его принять в определенный шестимесячный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.

Наследник, который вступил во владение или управление наследственным имуществом, не дожидаясь явки других наследников, не может распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.д.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. Он лишь имеет право производить за счет наследственного имущества следующие расходы:

  1. на покрытие затрат по уходу за наследодателем вовремя его болезни, на его похороны и обустройство места захоронения;
  2. на содержание граждан, которые находятся на иждивении наследодателя;
  3. на удовлетворение претензий по заработной плате и сходных претензий;
  4. по охране наследственного имущества и по управлению им, а также на публикацию сообщения о вызове других наследников.

3. Наследование по закону и по завещанию.

3.1. Наследование по закону

Наследование по закону – это наследование на таких условиях и в таком порядке, которые указаны в законе и никак не изменены наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам, которые перечислены в законе, согласно с установленной очередности.

Очередность в кодексе регламентируется статьями 1142-1145 ГК РФ, согласно которым наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Если же нет наследников первой очереди, то наследники второй очереди по закону – это полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Когда нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону становятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если же нет наследников и первой, и второй, и третьей очереди (статьи 1142 – 1144 ГК), право наследовать по закону переходит к родственникам наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, которые не относятся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, которые отделяют родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. В соответствии с этим призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – это прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – это дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – это дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Вместе с этим у наследодателя есть право в определенных пределах самостоятельно распорядиться своими правами и обязанностями, которые переходят по наследству. При наследовании по завещанию наследодатель сам в соответствии с законом определяет круг лиц, которые станут его правопреемниками, а также условия и порядок будущего правопреемства. Такое распоряжение наследодателя принадлежащими ему правами и обязанностями на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме, называется завещанием.

В действительности наследование по закону встречается намного чаще, чем наследование по завещанию. Причины достаточно разные: одни не думают о дальнейшей судьбе имущества, которое им принадлежит, считая, что наследники смогут сами разобраться между собой, другие же вообще не успевают составить завещание.

Наследование по закону имеет место когда:

  • нет завещания;
  • завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей;
  • завещание признано недействительным;
  • наследник по завещанию отказался принять наследство;
  • наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

С момента открытия наследства у наследников возникает право наследования. Для того чтобы принять наследство требуется волеизъявление наследника. Ни в коем случае не допускается принятие наследства под условием или с какими-либо оговорками. В соответствии со статьей 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Законодательство предусматривает также такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во владение наследственным имуществом. Такие действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, при условии что ко времени открытия наследства в живых уже нет того из родителей, который был бы наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Нетрудоспособные лица, которые состоят на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, принадлежат к числу наследников по закону, однако не входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников эти лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Здесь остановимся на понятиях «нетрудоспособность» и «иждивенство». Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом либо состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины – 60 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся – 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и III групп. Вместе с тем не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Важен только сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Следует также отметить и то, что достижение возраста, которое дает право на получение пенсии по льготным основаниям (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться «нетрудоспособным» не дает. Как ни странно, но даже продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

Нетрудоспособность, которая связана с возрастом, проверяется по паспорту, свидетельству о рождении (для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет необходима также и справка учебного заведения); нетрудоспособность же, связанная с состоянием здоровья, – по пенсионной книжке или справке ВТЭК.

Теперь разберемся с понятием «иждивение». Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 12.11.2018) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» определяет иждивенцев как «членов семьи умершего, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источников средств к существованию»[18]. Таким образом, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Законодатель никак не связывает факт иждивенства и обязательное совместное проживание лица, получавшего содержание, и наследодателя. Таким образом, иждивенцем может быть признан и гражданин, который проживает отдельно, но получает от наследодателя постоянную материальную помощь, являющуюся для него главным и стабильным источником средств к существованию. В роли иждивенцев могут наследовать и посторонние лица, и состоявшие в родстве с наследодателем – нетрудоспособные дед, бабушка, братья (сестры) и т.д.

Подтверждением факта нахождения на иждивении выступают следующие документы:

  • справка местной администрации;
  • справка жилищно-эксплуатационной организации;
  • справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев;
  • справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца;

Подтверждением факта нетрудоспособности иждивенца, которая связанна с возрастом, может служить паспорт, свидетельство о рождении, а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет также справка из учебного заведения. Нетрудоспособность по состоянию здоровья может быть подтверждена пенсионной книжкой или справкой ВТЭК.

3.2. Наследование по завещанию

Сегодня в нашей стране все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы наследства после смерти его собственника.

Согласно ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 ГК РФ.

Действующее законодательство подробно регламентирует наследование по завещанию, однако не содержит определения самого понятия «завещание». В литературе наиболее популярно определение завещания как односторонней сделки, которая демонстрирует личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное по форме, установленной законом, и направленное, в первую очередь, на распределение наследства между лицами, которые завещатель назвал своими наследниками, в порядке, установленном завещателем.

Самой значительной особенностью этой сделки является то, что она заключается на случай смерти и является основанием наследования. Через завещание наследодатель может изменить порядок наследования по закону. Так как любой гражданин может завещать свое имущество, как в целом, так и в части, включая и предметы домашнего хозяйства и обихода, то завещатель вправе распределить свое имущество между назначенными им наследниками в различных долях.

Что касается наследства нужно сказать, что наследодатель можете распорядиться лишь своим имуществом. Подлинность завещания касательно оговоренной в нем наследственной массы определяется лишь на момент открытия наследства, и, сделав завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин не может быть лишен права распоряжаться этим имуществом: например, продавать или дарить его по своему усмотрению.

В соответствии со статьей 1124 ГК РФ завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. Следовательно, завещание – это, в первую очередь, письменный документ. Законодательство не допускает составление устных завещаний, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, хоть бы и в присутствии каких-либо свидетелей.

Немаловажное значение имеют указанные в завещании место и время его составления. Нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не менее, законодательством России предусмотрены конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может быть не соблюдена в силу тех или иных обстоятельств. Например, когда гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание.

В этих ситуациях завещания, составленные с учетом требований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным.

Характеризуя порядок нотариального удостоверения завещаний (ст. 1125 ГК РФ), необходимо учитывать следующее:

  1. нотариус удостоверяет завещание только дееспособных граждан. Конечно, при этом нотариус должен установить личность завещателя (на основании паспорта или каких-либо других документов, которые бы исключали любые сомнения относительно личности завещателя (военный билет офицера, водительское удостоверение и т.п.)). Закон возлагает на нотариуса также проверку дееспособности завещателя. В этих случаях он может задавать завещателю необходимые вопросы, запросить сведения из суда, направить документ на экспертизу, совершить какие-либо иные действия, а в необходимых случаях вправе отложить удостоверение завещания (на срок не более одного месяца со дня вынесения им постановления об этом);
  2. при удостоверении завещания нотариус объясняет завещателю правила об обязательной доле, о чем указывается в тексте завещания (перед подписью завещателя);
  3. завещание должно быть обязательно зачитано вслух завещателю, иным участникам процедуры, и затем подписано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель по причине имеющихся физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, то по его поручению (в его присутствии и в присутствии нотариуса) завещание может подписать другой гражданин, указав причины, в силу которых документ не может быть подписан собственноручно завещателем, который обратился за удостоверением завещания. Удостоверение завещания через представителя не допускается;
  4. нотариус не удостоверяет завещание, в котором есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова, любые иные неоговоренные исправления, а также документы, исполненные карандашом. Текст завещания должен быть подписан четко и ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилия, имя, отчество граждан, их адреса должны быть подписаны полностью;
  5. нотариус не вправе удостоверять завещание на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих родственников (родителей, детей, внуков). В том случае, когда в соответствии с законодательством завещание должно быть удостоверено в определенной нотариальной конторе, место удостоверения завещания определяется в порядке, устанавливаемом Минюстом России;
  6. удостоверенное нотариусом завещание регистрируется в специальном реестре. Форма реестра удостоверительных надписей на завещании установлена Минюстом России;
  7. если завещатель самостоятельно составил проект завещания, нотариус обязан разъяснить смысл и значение подготовленного им проекта и проверить, соответствует ли его содержание действительной воле и намерениям завещателя, а также не противоречит ли оно закону.

В части содержания завещания ГК РФ предусматривает, что каждый гражданин может завещать свое имущество по своему личному усмотрению, то есть составить завещание, основное содержание которого состоит в назначении наследников и в распределении между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Также, завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или вообще всех наследников по закону. Такое лишение права наследования может быть выражено завещателем различным способом:

  • путем конкретного перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;
  • путем умолчания о ком-либо из наследников.

В то же время, предоставляя завещателю право достаточно свободно распоряжаться своим имуществом, закон также устанавливает правило, по которому нельзя совсем лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Их принято называть необходимыми наследниками.

Круг так называемых необходимых наследников, которые имеют право на обязательную наследственную долю, установлен законодательством. Статья 1149 ГК РФ к их числу относит:

  1. нетрудоспособных наследников по закону первой очереди (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе и усыновленных), нетрудоспособных супруга, родителей или усыновителей);
  2. нетрудоспособных иждивенцев.

Так, указанные необходимые наследники наследуют несмотря на содержание завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Такие лица обладают правом на обязательную долю вне зависимости от распределения завещателем наследства между наследниками в завещании. Даже если завещатель отстранил необходимых наследников от наследования, они вправе получить из наследства свою обязательную долю. Для определения размера обязательной доли учитываются все наследники по закону на момент открытия наследства (но не на день составления завещания), в том числе лишенные завещателем права наследования. Размер обязательной доли определяется с учетом стоимости наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. При нарушении права наследников на обязательную долю в наследстве завещание в этой части моет быть признано недействительным.

Интересным представляется также возможность отмены и изменения завещания. В соответствии со ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, при этом не указывая каких-либо причин его отмены или изменения. При отмене или изменении завещания не требуется чье-то согласие, даже лиц, которые назначены наследниками в этом отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель может посредством нового завещания отменить прежнее в целом или изменить, отменить отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Последующее завещание, которое не содержит прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью либо в той части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, которое отменено полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью, либо в соответствующей части.

В случае признания недействительным последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание также может быть отменено еще и посредством распоряжения об его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено по форме, которая установлена ГК РФ для совершения завещания.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только точно такое же завещание.

Завещательным распоряжением в банке (статья 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

Заключение

Таким образом, все основные положения наследственного права закреплены в III части Гражданского кодекса РФ. Их можно определить следующим образом:

  • Наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;
  • В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;
  • ГК РФ выделяет два основания наследования – завещание и закон и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

Нужно отметить, что нынешнее законодательство о наследовании строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой. Вообще все последующее развитие наследственного права как в советский так и в постсоветский период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в начале двадцатого века. В частности, происходит расширение круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящего по наследству имущества.

Важность наследования состоит в том, что любому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все то, что приобретено им при жизни, выражающееся в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет в соответствии с его волей, а если он ее не выразит, то по закону, к близким ему людям. И только лишь в случаях, которые прямо предусмотрены законом, в соответствии со сложившимися в обществе правовыми и нравственными принципами то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.п.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Список использованных источников

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст. 3301.
  2. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «Об актах гражданского состояния» // «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340.
  3. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4831.
  4. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 № 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти» (ред. от 27.11.2011) // «Российская газета» от 23.01.2009 № 10.
  5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 26.07.2019) // «Российская газета», № 49, 13.03.1993.
  6. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2017. – с.8-72.
  7. Гущин В. В. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 479 с.
  8. Елисеев И. В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть третья : (постатейн.) / И. В. Елисеев, А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой ; под ред. А. П. Сергеева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2006 (ОАО Можайский полигр. комб.). – 301 с.
  9. Зайцева Т. И. Наследственное право : комментарий законодательства и практика его применения / Т. И. Зайцева, П. В. Крашенинников. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2009 (Казань : ПИК Идел-Пресс). – 555 с.
  10. Ивакин В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / В. Н. Ивакин. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 229 с.
  11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова. — 5-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2011.
  12. Костычева А. – «Наследование по завещанию». – //Бюллютень нотариальной практики. – 2009. – № 2.
  13. Наследственное право. Булаевский Б.А. и др., Отв. ред. Ярошенко К.Б. М.: Волтерс Клувер, 2005. — 448 с.
  14. Наследственное право. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М.М.: Дашков и К, 2008. — 288 с.
  15. Наследственное право : учебное пособие / О. П. Попова. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 85с.
  16. Нотариат: учебник / В.В. Ралько, Н.В. Репин, А.В. Дударев, В.А. Фомин. — М.: Юстиция, 2016. — 214с.
  17. Нотариат: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.В. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Н.М. Илюшина.- М.,2015. С 10-11
  18. Резникова Е.В. Наследственное право РФ // Вестник МГУ – сер.5 – 2010, №4. – с.132-134.
  19. Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию // Вестник МГУ. – сер.5 – право – 2002. – с.9.
  20. Ярошенков К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ – сер.5 – 1999, №3. – с.2-14.
  1. Ивакин В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / В. Н. Ивакин. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — с. 146.

  2. Резникова Е.В. Наследственное право РФ // Вестник МГУ – сер.5 – 2010, №4. – с.132-134.

  3. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2017. – с.8-72.

  4. Гущин В. В. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – с.15-62.

  5. Ярошенков К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ – сер.5 – 1999, №3. – с.2-14.

  6. Резникова Е.В. Наследственное право РФ // Вестник МГУ – сер.5 – 2010, №4. – с.132-134.

  7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова. — 5-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2011.

  8. Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию // Вестник МГУ. – сер.5 – право – 2002. – с.9.

  9. Гущин В. В. Наследственное право России : учебник для бакалавров / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – с.9-46.

  10. Елисеев И. В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть третья : (постатейн.) / И. В. Елисеев, А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой ; под ред. А. П. Сергеева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2006 (ОАО Можайский полигр. комб.). – с.17-328.

  11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 № 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти» (ред. от 27.11.2011) // «Российская газета» от 23.01.2009 № 10.

  12. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «Об актах гражданского состояния» // «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340

  13. Там же.

  14. Нотариат: учебник / В.В. Ралько, Н.В. Репин, А.В. Дударев, В.А. Фомин. – М.,Юстиция.2016. С.24.

  15. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 26.07.2019) // «Российская газета», № 49, 13.03.1993.

  16. Зайцева Т. И. Наследственное право : комментарий законодательства и практика его применения / Т. И. Зайцева, П. В. Крашенинников. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2009 (Казань : ПИК Идел-Пресс). – с. 28-31.

  17. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова. — 5-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2011.

  18. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4831.