Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования(Теоретические основы наследственных правоотношений в Российской Федерации)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

С открытием наследства перед наследником встает дилемма: вступать или нет в права и обязанности, оставленные наследодателем, принимать или отказаться от них. Почему такой вопрос возникает с момента открытия наследства, связано с юридической природой права наследования, ведь до факта смерти наследодателя и возникновения наследственного правоотношения наследник не вправе требовать передачи ему имущества наследодателя и не может отказаться от него. До открытия наследства это субъективное право собственника. И только он вправе распорядиться им. После смерти собственник перестает существовать как субъект права, а значит, перестает существовать и его субъективное право. С этого момента возникают права наследников, права, которые на первый взгляд не связаны чьей-либо обязанностью, потому что содержанием такой обязанности являлось бы воздержание от любых действий, которые могут помешать наследнику совершить свободный выбор.

Цель написания курсовой работы - рассмотреть особенности понятия и видов наследования.

Задачи исследования:

  • рассмотреть возникновение и развитие наследственного права;
  • описать законодательство, регулирующее наследственные правоотношения в современном праве Российской Федерации;
  • отметить понятие наследования и основные категории наследственного права ;
  • проанализировать наследование по закону и завещанию, их общая характеристика;
  • отметить понятие и содержание института принятия наследства;
  • раскрыть содержание возможных рисков принятия наследства и отказа от него.

Объект исследования – общественные отношения, связанные с институтом принятия наследства в Российской Федерации.

Методы исследования – сравнения, аналитический, анализа научной литературы.

При написании курсовой работы использовалась научная литература.

1 Теоретические основы наследственных правоотношений в Российской Федерации

1.1 Возникновение и развитие наследственного права

Первые зачатки института наследования появились еще в первобытно общинном строе. В это же время институт наследования начал свое формирование. Конечно же, он регулировался не нормами права, а обычаями и традициями, существовавшими в племени. В тот период от отца к сыну по наследству переходили орудия производства, которые находились во владении или пользовании рода. В наследственное имущество входили средства поддержания домашнего очага, украшения, запасы продовольствия.

Выход наследства за пределы рода категорически запрещался. Это было сделано в целях улучшения имущественного положения рода. Наследниками могли быть только лица, принадлежащие к данному роду 31,С.80.

В V-IV вв. до н. э. переход наследственного имущества постепенно происходит в порядке универсального правопреемства, а именно: к наследнику переходит наследство в целом, это не только имущество наследодателя, но также и его долговые обязательства.

Самые первые письменные нормы наследственного права были обозначены в законах царя Хаммурапи. В них начали свое формирование такие институты наследственного права, как наследование по завещанию, институт недостойных.

Дальнейшее совершенствование налогового права продолжилось в Греческих полисах и особенно в Афинах. Ведущее место в его развитии принадлежало Солону. По его законодательству в круг завещателей входили лишь мужчины, не имевшие сыновей, наследников, раздел наследства и др. Отец, имеющий сыновей, усыновленные дети, а также женщины не могли завещать свое имущество, так как оно переходило в порядке правопреемства в семье.

Наиболее значительно расписан институт наследования в Римском праве, так как рабовладельческая формация достигла своего полного развития 29, С.27.

Основным документом в древнем цивильном праве были Законы XII таблиц, которые представляли собой свод законов. В Законах XII таблиц закреплялось два основания наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. Институт наследования по закону возник раньше института наследования по завещанию и считался главным основанием наследования. Наследование по завещанию применялось лишь в исключительных случаях как исключение из общего правила.

Впервые письменное упоминание о нормах наследственного права на Руси содержится в «Русской правде». Наследниками бояр и дружинников могли быть не только сыновья, но и дочери, у смердов же при отсутствии сыновей имущество считалось выморочным и поступало в собственность князя. Наследование по завещанию имело место, однако оно составлялось в устной форме. Основными наследниками по закону являлись сыновья наследодателя, а при их отсутствии — дочери.

В Судебнике 1497 г. стал прослеживаться постепенный рост по расширению круга наследников, а также прав наследодателя. Так, в круг наследников по закону входили сыновья наследодателя и его супруга. При наличии сыновей дочери отстранялись от наследования недвижимого имущества. Наследники приобретали не только наследственные права, но и обязанности наследодателя. Завещание стало оформляться официально. Законодателем расширился такой принцип наследственного права, как свобода воли наследодателя: теперь завещателем мог быть любой член семьи.

Начало реставрации наследственного права положил Декрет ВЦИК от 22 мая 1922 г. "Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР" Декрет признал право наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости наследства 10000 золотых рублей. Положения Декрета от 22 мая 1922 г. легли в основу раздела ГК РСФСР 1922 г. "Наследственное право" 27, С.53.

После 1945 г. нормы наследственного права практически не изменялись до принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., на базе которых был принят разд. VII ГК РСФСР 1964 г., просуществовавший едва ли не дольше всех остальных норм этого Кодекса. Первоначально ГК 1964 г. устанавливал только две очереди наследования по закону и предусматривал возможность наследования по завещанию. Особо оговаривался порядок наследования отдельных видов имущества, например, таких как вклады в банках или предметы домашней обстановки. К моменту принятия третьей части ГК РФ существовало уже четыре очереди наследников и допускалось наследование практически любого имущества, за исключением прав, связанных с личностью наследодателя».

«Таким образом, в начале каждого периода наблюдается тенденция к максимальному ограничению как субъективной воли наследодателя, так и круга наследников по обоим основаниям. Так было в Пскове и Новгороде, в Московском государстве, в эпоху империи и в начале советского периода. Все они начинались если не полной отменой права наследования, то как минимум тотальным его ограничением.

1.2 Законодательство, регулирующее наследственные правоотношения в современном праве Российской Федерации

Современное наследственное право Российской Федерации основывается на общих положениях гражданского права. Наследственное право неразрывно связано с такими институтами, как институт прав личности и права собственности. необходимо отметить, что современное наследственное право призвано обеспечить высокий статус и свободу личности, а также стабильность и устойчивость частной собственности, возможность реализации ее стимулирующей роли на основании принципов справедливости, разумности, добросовестности. В сравнении с наследственным правом советского периода, оно отличительно тем, что наследование по ГК РФ: не имеет специальной идеологической, политической направленности; обеспечивает свободу, а также приоритет завещания; построено на необходимости приоритета и упрочения семьи (что проявляется в очередности наследования по закону, вплоть до иждивенцев, проживающих с наследодателем); в своем юридическом построении оно учитывает нравственные, духовные начала современного общества.

Право наследования на сегодняшний день находится в числе основных прав человека и гарантируется Конституцией Российской Федерации. Так, в статье восьмой Конституции закреплено, что на равных основаниях в России признаны и защищены все формы собственности (частная, государственная, муниципальная, также другие формы). Под охраной закона находится право частной собственности. Кроме того Конституция РФ дает гарантии: права наследования (п. 4 ст. 35); права частной собственности (п. 1 ст. 35); каждый вправе иметь в собственности имущество (п. 2 ст. 35); никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда (п. 3 ст. 35). Необходимо справедливо отметить, что все вышеперечисленные закрепленные в Конституции принципы в полной мере соответствуют Всеобщей Декларации прав человека, а также Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Конституция в общем виде формулирует наследственные права, подробная регламентация наследственных прав содержится в тех нормах гражданского права, которые специально посвящены данному институту 25, С.20.

На сегодняшний день основной нормативный правовой акт, который регулирует наследственные отношения – это Гражданский кодекс РФ. Основная совокупность, которая регулирует наследственное право расположена в разделе V части третьей Кодекса, а именно: глава 61 «Общие положения о наследовании» (ст. 1110–1117); глава 62 «Наследование по завещанию» (ст. 1118–1140); глава 63 «Наследование по закону» (ст. 1141–1151); глава 64 «Приобретение наследства» (ст. 1152–1175); глава 65 «Наследование отдельных видов имущества» (ст. 1176–1185). Кроме того вопросы наследования регулируют и другие главы ГК РФ. В общем виде раздел пятый ГК РФ раскрывает положения о том, что понимается под термином наследство, какие лица могут выступать в качестве наследников, какие существуют основания наследования, каков порядок приобретения наследства, а также особенности наследования отдельных видов имущества.

В связи с тем, что наследственное право тесно связано с имущественными правоотношениями, вопросам наследования посвящены и другие части ГК РФ. Так частью первой ГК РФ регулируются вопросы о правоспособности, о возникновении гражданских прав и обязанностей, об осуществлении и защите гражданских прав, объектов гражданских прав, о сделках и представительстве, приобретении и прекращении права собственности, прав на землю и жилые помещения следует обращаться к нормам части первой ГК РФ. По вопросам о продаже, аренде недвижимости, о пожизненном содержании, по заключению договоров поручения и т.д. следует обращаться к нормам части второй ГК РФ. С 1 января 2008 года вступила в действие часть четвертая ГК РФ, в которой сосредоточено все гражданское законодательство об интеллектуальной собственности. Указанная часть ГК РФ посвящена регулированию наследования после смерти автора его исключительных прав, а именно: права на воспроизведение, права на распространение, права на импорт, права на публичный показ, права на перевод и др.

Необходимо отметить, что все нормы, которые содержатся в других законах, должны находиться в соответствии с положениями ГК РФ (данная норма закреплена в п. 2 ст. 3 ГК РФ). Указанная норма распространяется не только на законы, которые были приняты после введения в действие части третьей ГК РФ, но также и на законы, принятые до её введения в и которые продолжают действовать на территории Российской Федерации.

Помимо норм ГК РФ к наследственным правоотношениям применяются и отдельные нормы Семейного кодекса РФ (ст. 36, 60), а также нормы Земельного кодекса РФ, ГПК РФ, Трудового кодекса РФ (ст. 141). Кроме того нормы наследственного права содержатся в нормативных правовых актах, которые регулируют деятельность юридических лиц различной организационно–правовой формой: Федеральном законе РФ «Об акционерных обществах»; Федеральном законе РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст. 21); Законе РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (ст. 13); Федеральном законе «О производственных кооперативах» (ст. 7) и др.

Среди других важных законов, регулирующих наследственные отношения, необходимо указать Основы законодательства РФ о нотариате, методические рекомендации и инструкции Министерства юстиции РФ. Данные нормативные акты регулируют порядок оформления наследственных прав нотариусами, действующими от имени государства, закрепляют положения, обязывающие нотариусов оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и законных интересов, разъяснять права и обязанности субъектам наследственных правоотношений, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред 31, С.80.

К наследственным правоотношениям применяются подзаконные нормативные акты: 1) Положение «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов»; 2) Постановление Правительства РФ «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»; 3) Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». 4) Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации и другие. Вместе с тем, необходимо отметить, что регулируются наследственные правоотношения подзаконными нормативными актами лишь в исключительных в случаях, которые строго предусмотрены законом.

Зачастую в ходе реализации наследственных прав случается довольно много спорных ситуаций. Для того, чтобы вопросы, связанные с применением норм наследственного права, были решены верно юристы пользуются разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, а также Конституционного Суда РФ. Определения и постановления указанных судов, однако, не являются источниками наследственного права, поскольку суды не обладают правом законодательной инициативы, а их постановления и определения имеют лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Тем не менее, они являются важнейшим материалом в разрешении спорных вопросов с применением норм наследственного права.

1.3 Понятие наследования и основные категории наследственного права

В науке гражданского понятие наследственного права рассматривается в двух аспектах – объективном и субъективном смысле. Под наследственным правом в объективном смысле понимается совокупность норм, которые призваны регулировать процесс перехода прав и обязанностей от умершего гражданина к наследникам. Подчеркивается, что институт наследственного права образует совокупность норм, данный институт является составной гражданского права. Под наследственным правом в субъективном смысле понимается право лица быть призванным к наследованию, а также его права и  обязанности после принятия наследства.

Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 1 ст. 1110 ГК РФ определяет наследование как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное. Переход наследственного имущества в порядке универсального правопреемства означает, с одной стороны, что данное имущество в собственность наследников переходит в неизменном виде и как единое целое, с другой стороны, переход имущества к наследникам осуществляется одновременно (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Из чего следует утверждение о том, что нельзя при наследовании одни права принять и отказаться других. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего 19, С.9.

В статье 1111 ГК РФ законодательно установлены основания наследования, на сегодняшний день в России их два: по завещанию и по закону. Ранее в действовавшем законодательстве на первое место ставилось наследование по закону, на сегодняшний день – наследование по завещанию. Однако на практике наследование по закону встречается намного чаще, нежели наследование по завещанию. В ГК РФ установлено, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Кроме того имеются другие случи, установленные Кодексом, а именно: в случае, если завещание все–таки было составлено, однако впоследствии было признано полностью недействительным (в судебном порядке); также если завещание было признано недействительным только в отдельной своей части; в случае, когда наследодателем была завещана лишь часть наследства (к примеру, только движимое имущество, тогда недвижимое будет подлежать наследованию по закону); в случае отказа от наследства наследником завещанию отказался от наследства; когда наследник по завещанию умер раньше завещателя; а также если наследник по завещанию является юридическим лицом, которое ликвидировано.

Далее рассмотрим такую категорию, как состав наследства. В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в его состав входят все принадлежащие на день открытия наследства вещи, иное имущество наследодателя, а также имущественные права и обязанности наследодателя. Таким образом, из содержания статьи понятно, что по наследству переходят не только права, но и обязанности, иными словами – долги наследодателя. Вместе с тем, наследник несет ограниченную ответственность по долгам наследодателя, т.е. он отвечает по долгам только в пределах стоимости полученного по наследству имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Под открытием наследства понимается момент возникновения наследственного правоотношения. В качестве юридических фактов, или другими словами оснований, которые приводят к открытию наследства, выступают смерть гражданина или же объявление судом гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ). Время открытия наследства – это смерти наследодателя, в случае объявления его умершим – день, когда вступает в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В целях наследственного правопреемства умершие в один день граждане считаются одновременно умершими и не могут наследовать друг после друга.

Местом открытия наследства – это последнее место жительства наследодателя, оно определяется по правилам ст. 20 ГК РФ. В том случае, когда такое место не известно или же оно находится за пределами РФ, то местом открытия наследства считается его место нахождения. Бывает, что имущество находится в разных местах, тогда местом открытия считается место, в котором находится наиболее ценная его часть. В соответствии со статьей 1115 ГК РФ ценность имущества определяют исходя из его рыночной стоимости.

Субъекты наследственных правоотношений – это наследодатель и наследники. Наследодателем признается лицо, права и обязанности которого после его смерти переходят к другим лицам (наследникам). В качестве наследодателей могут выступать как, российские так и иностранные граждане, а кроме того – лица без гражданства, которые проживают на территории РФ. Важно отметить, что лишь физические лица могут быть наследодателями, а юридические лица оставлять наследства не могут. Наследники признаются лица, которые указаны в завещании или законе в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать, напротив, может любой субъект гражданского права: физическое, юридическое лицо, публично-правовое образование. Наследниками по закону и по завещанию могут быть граждане и государство. Юридические лица, а также субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут наследовать имущество только по завещанию. Еще они вправе получить имущество от наследников, которые отказавшихся от наследства, например, в пользу юридического лица 22, С.38.

В соответствии со статьей 1117 ГК РФ недостойные наследники лишаются права на наследство. На основании указанной статьи ни по закону, ни по завещанию не наследуют те граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого–либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Вместе с тем, наследодатель может завещать имущество после утраты наследниками прав на наследственное имущество.

1.4 Наследование по закону и завещанию, их общая характеристика

Завещание – это документально оформленный и заверенный уполномоченными на то лицами юридический акт по распоряжению своим имуществом, на случай своей смерти. Завещание является сделкой, поскольку представляет собой правомерное действие, направленное на возникновение правомочий, на имущество которое принадлежало наследодателю, у лица, выбранного им. Прослеживается определенное сходство завещания с договором дарения. Наследник и одаряемый не несут финансовых затрат в случаях принятия ими дара или наследства. Разница заключается лишь в том, что одаряемое лицо получает подарок при жизни дарителя, а наследник получает имущество наследодателя после его смерти. Завещание относится к односторонним сделкам, поскольку для его совершения не требуется согласие другой стороны.

Значение завещания заключается в том, что оно является единственным способом для физического лица распорядиться своим имуществом на случай своей смерти, по своему усмотрению. Этот способ распоряжения своим имуществом порождает юридические последствия: возникновение прав у наследника на имущество завещателя. Завещание диктует определенные условия перехода имущества от наследодателя к наследнику.

Имеется ряд особенностей при составлении завещания:

а) оформить завещание может быть любое физическое лицо, независимо от того является ли оно гражданином России или нет;

б) при совершении завещания допускается использовать подпись другого лица (рукоприкладчика), если завещатель сам не в силах подписать документ. Подпись рукоприкладчика оставляется только в присутствии нотариуса;

в) завещание должно быть составлено лично завещателем. Это значит, что завещатель должен присутствовать при составлении и оформлении завещания. Совершение его через представителя не допускается;

г) обязательным условием составления завещания, является дееспособность наследодателя. Это значит, что ему должно исполниться не менее 18 лет либо 16 лет, если он эмансипирован либо состоит в зарегистрированном браке; 16, С.29

д) если завещатель во время совершения завещания не отдавал себе отчета в своих действиях или не мог ими руководить, завещание может быть признано недействительным судом по иску заинтересованного лица;

е) завещание может содержать распоряжения только одного лица.

Завещание признается недействительным, если его совершили несколько лиц. Это объясняется тем, что завещание является сделкой личного характера;

ж) основной принцип завещания, это - его «свобода». Она выражается в следующем:

1. завещатель может составить завещание, а может и не составлять его;

2. завещатель вправе завещать имущество любым лицам;

3. завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве;

4. завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;

5. завещатель вправе включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ;

6. завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание.

Правда, имеются некоторые ограничения, установленные ГК, а именно правила об обязательной доле в наследстве. В этих правилах сказано, что существуют лица, к которым перейдет часть наследственного имущества, не учитывая желание завещателя. Доля эта ограниченна: она должна быть не менее половины той доли, которая досталась бы этому лицу, если бы оно наследовало по закону.

Исполнение завещания – это действия юридического и фактического характера, которые могут быть указаны в завещании, или не предусмотренные в завещании, но необходимы для реализации воли завещателя. Исполнение завещания имеет две стороны: формальную и материальную.

Формальная сторона проявляется в процессуальных действиях нотариуса. Это может быть призвание наследников к получению причитающегося им наследства, выдача свидетельства на право наследства и другие действия в его компетенции.

Материальной стороной исполнения завещания называются действия ряда лиц для выполнения условий завещания.

Исполнение завещания осуществляется на последнем этапе получения наследства и является основной целью составления завещания. Имеется два вида субъектов исполняющих завещание: это наследники по завещанию и исполнитель завещания, или как его еще именуют – душеприказчик.

Душеприказчик не часто назначается завещателем. Тем не менее, душеприказчику посвящены все статьи Гражданского Кодекса России по исполнению завещания.

Душеприказчиком может являться только физическое дееспособное лицо. В качестве исполнителя завещания может быть наследник по закону или завещанию, а также совершенно постороннее лицо. В случае назначения завещателем по одному и тому же наследственному делу нескольких душеприказчиков их функции должны быть установлены завещателем в завещании либо распределены ими самими. Душеприказчиком можно назначить человека только с его добровольного согласия. Если лицо приступило к исполнению условий завещания, в течение одного месяца, со дня открытия наследства, то это лицо считается душеприказчиком 21, С.335.

Имеется целый ряд причин, по которым завещателю необходим душеприказчик. Это может быть малолетний возраст наследников, неумение ими обращаться с наследством, плохое здоровье наследников, а также предупреждение возникновения между ними споров или отступлений от требований завещателя, при разделе наследства.

Полномочия душеприказчика основываются на завещании, которым он назначен, и удостоверяются соответствующим свидетельством, выдаваемым нотариусом. Эти полномочия похожи на полномочия представительства, так как обязывают душеприказчика к выполнению ряда юридических актов, причем представитель он необычный — представляет само наследство, а не завещателя, поскольку последний уже умер и правоспособность его окончилась. Однако полномочия душеприказчика не признаются представительством, поскольку наследство не является субъектом права.

Душеприказчик вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.

Освобождение душеприказчика от своих поручений возможно по его просьбе, или по просьбе наследников, если имеются обстоятельства препятствующие исполнению его обязанностей.

Полномочия душеприказчика обязывают его принять определенные меры для исполнения завещания. Это обеспечение перехода к наследникам наследственного имущества в соответствии с волей наследодателя и законом, принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников, получение причитающихся наследодателю денег и иного имущества для передачи наследникам.

Исполнитель завещания получает вознаграждение, за исполнение своих обязанностей, из средств имущества наследодателя, если это было оговорено в завещании. Размер оплаты услуг душеприказчика, определяется обычаями делового оборота, или устанавливается наследодателем.

При определении недействительности завещания нотариус, душеприказчик или суд должны использовать приемы толкования завещания. Не могут служить основанием недействительности завещания описки, если они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Рассмотрим пример из судебной практики нотариуса Микушевой Людмилы Ивановны.

Бочкарева Г.К. обратилась в Сыктыввкарский городской суд с заявлением о толковании завещания и признании его действительным.

Судом установлено, что 05.09.2014 года умер Ф.К.

Еще при жизни Ф.К. составил завещание, удостоверенное 10 декабря 2010 года заместителем главы администрации Айкинского сельсовета Усть-Вымского района Республики Коми Л.М., в администрации сельсовета. Завещание подписано Ф.К., личность которого была установлена, дееспособность проверена.

В указанном завещании, исследованном в судебном заседании, имеются ошибки, которые также были выявлены нотариусом при его изучении, в частности: ошибочно указано, что второй экземпляр завещания выдается завещателю Бочкаревой Г.К., в то время как завещателем является Ф.К., а Бочкарева Г.К., является лицом, в чью пользу завещатель своей волей делает распоряжение в отношении своего имущества на случай смерти. Указанная ошибка (опечатка) в указании фамилии, имени, отчества завещателя не является, по мнению суда, значительной и нарушающей принцип тайны завещания, поскольку, как установлено в судебном заседании, второй экземпляр завещания в действительности был выдан не заявительнице, а завещателю.

Вторым нарушением при удостоверении завещания является то, что фамилия, имя и отчество завещателя написаны не завещателем Ф.К., а иным лицом. При этом свидетель, удостоверивший 10 декабря 2010 года указанное завещание, дал в судебном заседании объяснение указанному факту, признал допущенное нарушение и в то же время еще раз подтвердил добровольность воли завещателя, изложенной в завещании, дееспособность Ф.К., при подписании завещания, развеяв все сомнения относительно существа толкования указанного завещания. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетеля.

При таких обстоятельствах дела, суд считает волей Ф.К. в своем завещании, удостоверенном 10 декабря 2010 года заместителем главы администрации Волковского сельсовета, завещание Бочкаревой Г.К. всего имущества, которое ко дню его смерти, где бы такое не находилось и в чем бы оно не заключалось.

Суд признает указанное выше завещание действительным, несмотря на наличие ошибок при его составлении и удостоверении, поскольку в судебном заседании с достоверностью была установлена (однозначно истолкована) воля завещателя.

В связи с изложенным, суд приходит к однозначному выводу о признании завещания Ф.К. действительным.

Процедура наследования в РФ, согласно закону, имеет определенный порядок, нарушение которого может привести к потере времени и наследуемого имущества. Чтобы этого избежать, предлагаем Вам ознакомиться с данной статьей, где представлена необходимая информация для правильного оформления наследства. В соответствии с нормами действующего законодательства (статьи гл. 61-65 Гражданского кодекса РФ), наследование в РФ определяется, как переход имущества, а также прав и обязанностей, связанных с ним, умершего лица к другим лицам (наследникам). Наследство переходит к наследникам на основании условий универсального правопреемства, что означает, что наследственное имущество передается в неизменном виде – как единое целое в один и тот же момент 31, С.77.

Наследование по закону предусматривает передачу имущества наследодателя всем наследуемым родственникам, которые по закону делятся на несколько очередей. На сегодняшний день, на территории РФ установлены основных семь очередей наследников по закону, это: родители, супруги и дети (равно как и внуки/их потомки по праву представления – наследники первой очереди; родные сестры и братья, бабушки и дедушки, племянницы и племянники – наследники второй очереди; родные тети и дяди, двоюродные сестры и браться – наследники третьей очереди; прабабушки и прадедушки – наследники четвертой очереди; дети племянницы и племянников, родные сестры и братья бабушек и дедушек – наследники пятой очереди; двоюродные тети и дяди, внуки и дети племянников и сестер/братьев – наследники шестой очереди; падчерицы и пасынки, мачеха и отчим – наследники седьмой очереди; а так же наследники, являющиеся нетрудоспособными лицами, не менее одного года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживающие с ним совместно, и не входящие в состав первых шесть очередей. Все имущество, наследуемое по закону, делится между наследниками соответствующей очереди поровну, при этом наследником каждой очереди можно стать на условиях, что наследники предшествующей очереди не приняли наследство, отказались от него, утратили на него право либо отсутствуют.

Кроме того, в России наследуют по правам представления в случае, если наследник по закону умирает раньше наследодателя, либо одновременно с ним, тогда его потомки получают возможность наследовать имущество умершего родственника.

Наследниками по закону могут являться физические лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, либо зачатые при жизни наследодателя и родившиеся уже после открытия наследства. Также к наследству может быть призвано государство, если наследство признано выморочным имуществом.

В соответствии со ст. 1175 ГК РФ, каждый наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости доли, перешедшей к нему имуществу в порядке наследования.
При наличии наследуемого имущества, которое по какой-либо причине не может быть унаследовано по закону, это имущество признается выморочным и передается в собственность государству, при этом недвижимое имущество может передано в собственность города или муниципального образования.

2 Особенности принятия наследства и отказа от него в нотариальной практике

2.1 Понятие и содержание института принятия наследства

Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Сделать это могут только наследники по завещанию и (или) по закону.

Принять наследство можно двумя способами: первый предполагает подачу заявления нотариусу, второй - фактическое принятие наследства (ст. 1153 ГК РФ). Они применяются независимо от того, составлялось ли завещание.

Подать заявление нотариусу - это самый распространенный способ принять наследство. Наследник по завещанию или по закону должен составить письменное заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.

По общему правилу это заявление нужно подать нотариусу по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина (абз. 1 п. 1 ст. 1154, п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти. С нее и нужно исчислять шестимесячный срок принятия наследства.

Вместе с заявлением нотариусу представляется пакет документов.

Наследник по завещанию или по закону вправе принять наследство другим способом. В течение шести месяцев с даты смерти гражданина он может совершить действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, то есть о его желании приобрести наследство. Тогда он подает нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подавать нотариусу заявление о принятии наследства можно, но не обязательно. Этот способ принятия наследства допустимо использовать, если вы пропустили указанный шестимесячный срок для подачи заявления нотариусу.

Принять наследство можно в течение шести месяцев со дня его открытия (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Для этого нужно (ст. 1153 ГК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9): 33, С.335

- или подать нотариусу соответствующее заявление (о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на него);

- или совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии.

Если в указанный шестимесячный срок с заявлением к нотариусу вы не обращались и у вас нет документов, подтверждающих фактическое принятие наследства, или их недостаточно для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство, то для установления факта принятия наследства необходимо обратиться в суд. При этом требования могут быть заявлены в порядке (п. 1 ч. 1 ст. 262, ч. 3 ст. 263, п. 9 ч. 2 ст. 264, ст. 265 ГПК РФ; п. 36 Постановления N 9; п. 39 Методических рекомендаций, утв. Правлением ФНП 28.02.2006):

- особого производства путем подачи заявления об установлении факта принятия наследства;

- искового производства путем подачи искового заявления - если в деле имеется спор о праве.

Заявление об установлении факта принятия наследства в порядке особого производства подается в суд, когда нет возможности документально подтвердить фактическое принятие наследства и отсутствует спор о праве (п. 1 ч. 1 ст. 262, ч. 3 ст. 263, п. 9 ч. 2 ст. 264, ст. 265 ГПК РФ; п. 36 Постановления N 9; п. 39 Методических рекомендаций).

Чтобы подать в суд соответствующее заявление, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Составьте заявление об установлении факта принятия наследства.

Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для искового заявления (ч. 1, 2, 4 ст. 131, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

В заявлении укажите следующие сведения:

1. Наименование суда общей юрисдикции, в который подается заявление.

2. Сведения о заявителе: свои Ф.И.О., место жительства, а также по желанию - контактный телефон и адрес электронной почты (п. 2, абз. 10 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

3. Сведения о заинтересованных лицах. Обычно в качестве таковых выступают другие наследники (если они не возражают относительно принятия вами наследства) и нотариус, к которому вы обращались за выдачей свидетельства о праве на наследство.

4. Информацию о том, для какой цели вам необходимо установить факт принятия наследства, и об обстоятельствах, на которых вы основываете свои требования, а также доказательства, подтверждающие невозможность получения вами надлежащих документов или восстановления утраченных документов (ст. 267 ГПК РФ). 31, С.80

Особое внимание следует уделить обоснованию того, что в течение шести месяцев со дня открытия наследства вы фактически приняли его, то есть совершили действия, из которых усматривается ваше намерение приобрести наследство, отношение к нему как к собственному имуществу. К таким действиям, в частности, относятся (п. 2 ст. 1153, ст. 1174 ГК РФ; п. 36 Постановления N 9):

- обладание наследственным имуществом, например вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка;

- управление наследственным имуществом;

- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, например обращение к нотариусу с требованием о проведении описи имущества наследодателя;

- оплата за свой счет долгов наследодателя, а также несение расходов на содержание наследственного имущества (оплата коммунальных услуг, уплата страховых платежей);

- получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.

Также в заявлении целесообразно указать свидетелей, которые могут подтвердить изложенные обстоятельства.

5. Перечень прилагаемых к заявлению документов.

Заявление необходимо распечатать и подписать. Вместо вас поставить подпись может ваш представитель, если полномочия на подписание заявления и подачу его в суд указаны в доверенности (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ).

Шаг 2. Подготовьте необходимые документы.

К заявлению об установлении факта принятия наследства необходимо приложить следующие документы (ст. 132, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ):

1) копии заявления по числу заинтересованных лиц;

2) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, если вы не планируете участвовать в рассмотрении дела самостоятельно;

3) документ об уплате госпошлины.

4) документы, обосновывающие ваши требования, и их копии по числу заинтересованных лиц.

Доказательством фактического принятия наследства могут быть, в частности, справки из жилищно-эксплуатационных организаций, органов местного самоуправления, органов внутренних дел о регистрации по месту жительства или месту пребывания, выписки из домовой книги, квитанции об оплате коммунальных услуг, уплате налогов, страховых и иных платежей, договоры на ремонт, охрану наследственного имущества (п. 36 Постановления N 9; п. 37 Методических рекомендаций).

Также к заявлению нужно приложить письменный отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство (если имеется), свидетельство о смерти наследодателя, завещание (при наследовании по завещанию), документы о родственных отношениях с наследодателем (при наследовании по закону), документы на наследственное имущество.

Шаг 3. Подайте заявление в суд и дождитесь его решения.

Заявление в суд можно подать не ранее истечения шестимесячного срока на принятие наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Заявление подается в районный суд по вашему месту жительства. Если вы заявляете об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом, следует обращаться в суд по месту нахождения данного имущества (ст. 266 ГПК РФ; п. 4 Постановления N 9).

Вступившее в законную силу решение суда потребуется представить нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ).

Основания и порядок обращения в суд в порядке искового производства

Если в деле, связанном с установлением факта принятия наследства, имеется спор о праве, оно будет решаться в порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ; п. 36 Постановления N 9). Как правило, спорными являются ситуации, когда возникли разногласия с другими наследниками относительно прав на наследственное имущество, которое вы фактически приняли.

В таком случае необходимо подготовить исковое заявление. В зависимости от обстоятельств дела в исковое заявление может быть включено не только требование об установлении факта принятия наследства, но и требование о признании права собственности на спорное наследственное имущество (Апелляционное определение Мосгорсуда от 08.07.2015 по делу N 33-16189/15).

В исковом заявлении нужно указать суд, в который подается заявление, сведения об истце и ответчике, обстоятельства, на которых основаны требования истца, и доказательства, их подтверждающие (ч. 1 ст. 40, п. п. 1 - 4 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

Как следует из судебной практики, ответчиками по таким спорам могут являться другие наследники, получившие свидетельство о праве на наследство, на которое вы претендуете; орган власти, полномочный совершать те или иные действия в отношении наследуемого жилого помещения (например, Департамент городского имущества г. Москвы); нотариус (Апелляционное определение Мосгорсуда от 02.09.2016 по делу N 33-34102/2016; Определение Мосгорсуда от 04.08.2014 N 4г/9-7694/14) 28, С.112.

Если вы заявляете требование о признании права собственности на фактически принятое наследственное имущество, в исковом заявлении нужно указать цену иска, определяемую по стоимости спорного имущества (п. 6 ч. 2 ст. 131, ст. 91 ГПК РФ).

Исковое заявление подается в районный суд по месту жительства ответчика. Если исковое заявление касается прав на недвижимое имущество, то следует обращаться в суд по месту нахождения данного имущества (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ; п. 3 Постановления N 9).

2.2 Содержание возможных рисков принятия наследства и отказа от него

Пунктом 2 ст. 1153 ГК РФ предусмотрено, что принятие наследства может быть осуществлено путем совершения определенных действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (неформальное принятие наследства), либо путем подачи заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (формальное принятие наследства).

Поскольку участники отношений - родственники, часто условия продажи определяются по устной договоренности, без оформления наследственных прав решаются вопросы принадлежности имущества наследодателя, владения и пользования данным имуществом и т.д. Это удерживает претендентов на наследство от своевременного обращения к нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу. Потенциальный наследник полагает, что фактически принял наследство и считается собственником наследственного имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество. Он ошибочно считает, что обращение к нотариусу или иному уполномоченному лицу является формальностью.

В результате у лица, в компетенцию которого входит ведение наследственного дела, отсутствуют сведения о круге наследников и перечне имущества наследодателя.

Розыск потенциальных наследников в обязанности таких лиц не входит. В частности, закон не обязывает истребовать справку с места жительства наследодателя или иным образом проводить розыск наследников. Действующее законодательство не возлагает и на наследника, принимающего наследство путем подачи заявления нотариусу, указывать наличие иных наследников и их места проживания (Определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.09.2013 N 33-12855/13, Апелляционное определение Белгородского областного суда от 25.06.2013 по делу N 33-2144). В итоге одни из потенциальных наследников считают себя фактически вступившими в наследство и не обращаются к нотариусу, например по причине экономии денежных средств. А другие оформляют свои права и умалчивают о наличии сведений о месте жительства других потенциальных наследников.

Эта ситуация порождает риск возникновения судебного спора, поскольку допускается возможность обогащения за счет другого лица, путем оспаривания факта принятия наследства, возражений о пропуске срока принятия наследства, а также путем подачи заявления об истечении исковой давности.

Процессуальные риски

Принятие наследства требует инициативного поведения наследника, которое выражается не только в самих фактических действиях по принятию наследства, но и в получении и сохранении доказательств, с максимальной достоверностью подтверждающих действия наследников, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. Воля наследника, направленная на принятие наследства, порождает правовые последствия только в случае, когда она может быть воспринята третьими лицами.

Согласно ч. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Исходя из указанной нормы, на наследника законом возлагается обязанность по доказыванию совершения им действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Это налагает на наследников риски наступления негативных последствий при невыполнении процессуальных обязанностей и неиспользовании процессуальных прав

Законом не предусмотрено, что указанные действия подлежат подтверждению определенными средствами доказывания (ст. 60 ГПК РФ). Для подтверждения соответствующих фактов допустимо использование любых видов доказательств, указанных в ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, в том числе свидетельских показаний.

Сложность состоит в том, что со временем многие факты, подтверждающие принятие наследства, могут быть поставлены под сомнение, а доказательства могут быть утрачены или забыты. Нередко претенденты на наследство не могут доказать факт принятия наследства, несмотря на имеющиеся доказательства.

Так, суд, давая оценку представленным квитанциям об оплате коммунальных услуг, а также показаниям свидетеля, сделал вывод, что оплата квартиры являлась эпизодической и не подтверждает совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (Определение Московского городского суда от 27.04.2012 N 4г/6-2723).

Регистрация наследника в жилом помещении, принадлежавшем наследодателю, не является доказательством, безусловно свидетельствующим о принятии наследства. Например, из обстоятельств гражданского дела следует, что наследник на момент смерти наследодателя проживал в другом жилом помещении, а не в спорной квартире, оплату коммунальных услуг спорной квартиры не производил, после смерти отца наследство не оформлял (Информационный бюллетень судебной практики по гражданским делам Архангельского областного суда за первый квартал 2014 года).

Кроме того, наследник не только должен располагать доказательствами принадлежности наследодателю вещей и предметов, которыми он стал пользоваться, но и подтвердить то, что вещи и документы получены им не при жизни наследодателя, а после открытия наследства в целях принятия наследства.

Действия для принятия наследства

Получение личных вещей наследодателя с разрешения наследника другими лицами и получение их самим наследником не всегда убеждают суд в принятии наследства. Часто истцы-наследники в своих объяснениях указывают, что взяли вещи на память. Но такие объяснения могут охарактеризовать совершенные действия как получение вещей наследником не в целях принятия наследства, а с иной целью (исполнение нравственного долга), что приводит к отказу в исковых требованиях.

Именно этим продиктована позиция судов относительно получения наследником малоценных вещей. Суды считают, что такие действия имеют иную, чем предусмотрено в понятии принятия наследства, цель (Апелляционные определения Архангельского областного суда от 05.05.2014 по гражданскому делу N 33-1809/2013, Самарского областного суда от 30.07.2013 по делу N 33-6922/2013, Московского областного суда от 03.06.2013 по делу N 33-12028/2013, Липецкого областного суда от 18.04.2012 по делу N 33-840-2012).

Подобный подход требует уточнения, поскольку получение вещей на память не исключает сам по себе факт принятия наследства. Если наследник берет себе вещи наследодателя, но не желает принять наследство, его действия могут быть квалифицированы как кража. Кроме того, законное обращение наследником вещей наследодателя в свою собственность вне процедуры принятия наследства закон не предусматривает и оговорок о том, какое это должно быть имущество, не содержит (Определение ВС РФ от 20.10.2003 N 22-В03-5). От наследника требуется особая внимательность при даче объяснений в суде.

По искам о признании права собственности в связи с фактическим принятием наследства, если право собственности на спорную квартиру ни за кем не зарегистрировано и ничьи наследственные права оформлены не были, наследник имеет возможность заявить требование об установлении факта принятия наследства и признания права собственности бессрочно. Если обстоятельства дела свидетельствуют о фактическом принятии наследства, то вопрос о пропуске срока исковой давности не может влиять на признание факта принятия наследства и на удовлетворение требований о признании права собственности на имущество (Определения Московского областного суда от 26.04.2006 по делу N 33-4919, Тверского областного суда от 18.09.2012 по делу N 33-3153, Санкт-Петербургского городского суда от 28.12.2010 N 33-17688/2010; Апелляционное определение Астраханского областного суда от 12.09.2012 по делу N 33-2596/2012,).

Оформление прав за другим лицом

Споры, связанные с признанием права собственности на наследственное имущество, в том числе на основании факта принятия наследства одним из способов, установленных ст. 1153 ГК РФ, при наличии другого наследника, принявшего наследство и получившего свидетельство о праве собственности на наследственное имущество, а также зарегистрировавшего свое право на недвижимое наследственное имущество в установленном законом порядке, не отнесены законом (ст. 208 ГК РФ) к спорам, на которые не распространяется исковая давность (Обобщение судебной практики по вопросам, связанным с применением норм закона, регулирующих исковую давность; подготовлено Нижегородским областным судом).

Нельзя признать правильным подход судов, которые мотивируют свои решения тем, что право на обращение в суд с иском о признании недействительным свидетельства о праве на наследство ограничивается сроком исковой давности в три года с даты выдачи оспариваемого свидетельства в соответствии с п. 1 ст. 181 ГК РФ, определяющим срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки в три года со дня, когда началось исполнение этой сделки (Определение Пермского краевого суда от 30.09.2013 по делу N 33-9338). В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Свидетельство о праве на наследство сделкой не является, его наличие или отсутствие само по себе не влияет на возникновение права собственности или иных прав на наследство, а также на возникающие в связи с принятием наследства обязанности. Свидетельства о праве на наследство - это ненормативные правовые акты, совершенные от имени РФ, носят правоподтверждающий характер, поэтому требования о признании их недействительными также регулируются ст. 196 ГК РФ. Соответственно нормы ст. 181 ГК РФ, устанавливающие сроки исковой давности по недействительным сделкам, исчисляемой с момента исполнения, в данном случае не применимы. Поэтому срок исковой давности считается с момента, когда наследник узнал или должен быть узнать о нарушении своих прав. Наследник несет риски своей неосведомленности, поскольку должен своевременно принимать меры по их защите.

Момент, с которого начинается срок исковой давности, зависит от конкретных обстоятельств дела.

По одному из дел суд посчитал, что наследник, вселившись в квартиру в момент открытия наследства, должен был знать о нарушении права и получении другим наследником первой очереди свидетельства о праве собственности на спорную квартиру. В квитанциях на оплату жилого помещения, которые, как утверждает истица, оплачивала она, плательщиком указан ответчик. Истица, проживая в спорной квартире, должна была знать о нарушении своего права (получив сведения у нотариуса или в ЖСК), проявляя интерес к спорному имуществу, считая себя собственницей доли принадлежавшей отцу квартиры. Как полагает судебная коллегия, она имела возможность за 18 лет оформить свои права на жилое помещение в установленном законом порядке до смерти брата, чего сделано не было (Определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.11.2013 N 33-18049/2013).

Аналогично и сама по себе запись в ЕГРП о праве или об обременении недвижимого имущества также не означает, что со дня ее внесения в ЕГРП лицо знало или должно было знать о нарушении права (п. 57 Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав"). Однако сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, носят открытый характер, в связи с чем являются общедоступными и могут быть предоставлены по запросу заинтересованного лица. При таких обстоятельствах наследник препятствий для получения информации не имеет. Как правило, затруднительно представить доказательства того, что другим лицом предпринимались какие-либо действия на сокрытие факта регистрации права собственности. При наличии показаний свидетелей, подтверждающих осведомленность наследника об оформлении прав наследства другим лицом, срок будет исчисляться с момента выдачи свидетельства о праве на наследство либо государственной регистрации права на спорное недвижимое имущество. Фактическое принятие наследства несет в себе и риск того, что и наследники лица, фактически принявшего наследство, могут пропустить срок исковой давности.

В случае перехода к новому лицу уже нарушенного права исковая давность начинает течение в день, когда о нарушении права узнал или должен был узнать прежний обладатель требования, поскольку правопреемство не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (Постановление президиума Московского областного суда от 17.07.2013 N 265 по делу N 44г-143/13).

Неформальный способ принятия наследства не оправдывает своего названия, так как требует доказательств, которые не только формально должны подтверждать принятие наследства, но и убедить в этом суд при возникновении спора.

Фактическое принятие наследства (неформальное принятие) не исключает оформления прав за другими наследниками, оно связано с рисками возникновения спора с заинтересованными лицами и процессуальными рисками, а также возможностью пропуска исковой давности. Нельзя признать юридически оправданным обращение к неформальному способу принятия наследства при наличии возможности формального вступления в наследство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), в свою очередь, гласит, что для приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152). Под принятием наследства "следует понимать односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его волю приобрести наследство, т.е. стать субъектом соответствующих прав и обязанностей в отношении наследственного имущества".

Принятие наследства, в отличие от отказа от наследства, возможно осуществить двумя способами. В доктрине они традиционно именуются формальным и фактическим. Формальное принятие наследства состоит в том, что субъект письменно свидетельствует свое желание стать правопреемником наследодателя перед компетентными публичными властями. В соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Резюмируя вышеизложенное, хочется выразить надежду на то, что содержащиеся в настоящей работе выводы могут быть полезны не только при теоретическом исследовании фактического принятия наследства, но и при анализе данной цивилистической конструкции в процессе правоприменения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

  1.  Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосо­ванием 12 декабря 1993 года //Россий­ская газета. 1993. 25 декабря, (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398 (или СПС «КонсультатПлюс», 2015г.)
  2.  «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 13.07.2015) // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 11 марта 1993 г. - N 10. - Ст. 357, ( или СПС «КонсультантПлюс», 2015г.)
  3.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (с изм. от 06 апреля 2015 г.) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301,(или СПС «КонсультантПлюс», 2015г.)
  4.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. от 29.06.2015)// СЗ РФ. 29.01.1996, N 5, ст. 410,( или СПС «КонсультантПлюс», 2015г.)
  5.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. от 26.10. 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. от 05.05.2014)// СЗ РФ. 03.12.2001, № 49, ст. 4552,( или СПС «КонсультантПлюс», 2015г.)
  6.  Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» // Российская газета. 2002, № 74, ( или СПС «КонсультантПлюс», 2015г.)

Материалы судебной практики

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012 г. № 127, ( или СПС «КонсультантПлюс», 2015г.)
  2. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 2008 «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам» // Бюллетень Верховного Суда. 2008, ( или СПС «КонсультантПлюс», 2015г.)
  3. Решение Благовещенского городского суда о признании завещания недействительным // http://actoscope.com/dvfo/amurobl/blag-gs-amr/gr/1/o-priznanii-zaveschaniya-deistvite02082010-54188/
  4. Решение Райчихинского городского суда Амурской области о признании завещания недействительным // http://actoscope.com/dvfo/amurobl/raichihi№skiy-amr/gr/1/spori-svyazannie-s-nasledovaniem13112010-556883/
  5. Решение Благовещенского городского суда Амурской области о толковании завещания и признании его действительным // http://actoscope.com/vfo/amurobl/blag-gs-amr/gr/1/reshenie-po-zayavleniu-lica-o-tolk14072010-607067/
  6. Решение Благовещенского городского суда Амурской области о признании завещания недействительным http://actoscope.com/ vfo/amurobl/blag-gs-amr/gr/1/priznanie-zaveschaniya-nedeistvite23072010-412439/

Учебная и научная литература

  1. Абраменков М.С., Блинков О.Е. Отказ от наследства в российском наследственном праве // Наследственное право. 2015. N 4. С. 25 - 29.
  2. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: Учебник для магистров / Отв. ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, 2014. 423 с.
  3. Ананьева К.Я., Хлыстов М.В. Наследодатель как участник наследственных правоотношений // Наследственное право. – 2015. – № 3. – С. 12 – 15.
  4. Блинков О.Е. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию // Наследственное право. 2016. N 3. С. 29 - 32.
  5. Блинков О.Е. Посмертное преемство в невыплаченных суммах, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2013. N 3. С. 7 - 11.
  6. Гражданское право. Том II / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; «ИНФРА-М», 2010. – С. 569.

Золотова Н.Г. Действие принципа обеспечения восстановления нарушенных наследственных прав при признании завещания недействительным // Нотариус. 2007. № 3. – С. 8–11.

  1. Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве. – М.: Деловой двор, 2011. – 87 с.
  2. Кирилловых А.А. Завещательный отказ (легат): проблемные вопросы // Нотариус. 2011. № 3. – С. 32–40.
  3. Кирилловых А.А. Юридическая природа наследования и наследственное правоотношение // Наследственное право. – 2015. –№ 3. – С. 38.
  4. Крайнова Т.К. Завещательный отказ и завещательное возложение в нотариальной практике // Нотариальный вестник. 2015. № 3. – С. 40 – 49.

Курчина А.С. Завещательный отказ в гражданском праве // Наследственное право. 2062. № 2.

  1. Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии в наследственном праве, доктрине и практике // Наследственное право. 2014. N 2. С. 17 - 24.
  2. Лиманский Г.С. Завещание: теоретические и практические проблемы свободы и ограничений // Нотариус 2015. № 2. – С. 40–42.
  3. Наследственное право / под ред. Р.Ю. Закирова, Я.С. Гришиной, М.М. Махмутовой. – М.: Дашков и К, 2010. – С. 53.
  4. Настольная книга нотариуса / под ред. П.В. Крашенинникова, Т.И. Зайцевой, Б.М. Гонгало, В.В. Яркова, Е.Ю. Юшковой. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 112.
  5. Родионова, О.М. К вопросу о правовой природе принятия наследства / О.М. Родионова // Нотариус. – 2011. – № 2. – С. 26 – 28.
  6. Рудьман Д.С. К вопросу об очередности при наследовании по закону через призму семейного законодательства // Российская юстиция. – 2015. – № 9. – С. 13 – 15.
  7. Седова Н.А. О некоторых условиях реализации права на наследство // Власть Закона. – 2015. – № 2. – С. 77 – 83.
  8. Фоков А.П. О судебной практике по делам о наследовании // Российский судья. 2015. N 9. С. 2 - 5.
  9. Шукшина, Ж.А. Право наследования и конституционные принципы равенства и справедливости / Ж.А. Шукшина // Вопросы теории и практики российской правовой науки: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. - Пенза : Приволжский Дом знаний, 2011.- С. 335.