Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования(Наследование - общие положения)

Содержание:

Введение

Современная действительность указывает на устойчивость наследственных отношений и полную их правовую регламентацию. Именно наследование предоставляет право одним субъектам реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а другим дает возможность приобретения права собственности.

Проводимое курсовое исследование посвящено наследованию и специфики его видов.

Актуальность темы исследования усматривается в том, что институт наследования известен издревня, в этом усматривается важность наследования как для общества в целом, так и для каждого человека в отдельности. На современном этапе роль наследственного права в нашей жизни заметно возросла, это продиктовано коренными изменениями, происшедшими во всех сферах общественной жизни: экономической, социальной, политической, духовной. При этом, появился целый ряд новых трудностей, сопряженных с появлением у граждан новых объектов права собственности, например, предприятия, земля, имущественные комплексы, доли в уставном капитале и т.д. Трудно переоценить значение правового регулирования передачи имущества и имущественных прав граждан наследникам по завещанию и по закону, в связи с тем, что в той или иной степени оно затрагивает интересы почти каждого гражданина. Практика применения законодательства о наследственном праве показала, что положения гражданского законодательства Российской Федерации необходимо дополнять и детализировать.

Наследственное право играет большую социальную роль, гарантируя имущественные права нетрудоспособных и иждивенцев. Российская Федерация – социальное государство, политической направленностью которого выступает создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека[1] (ст. 7 п. 1 Конституции Российской Федерации) , поэтому правовое обеспечение наследственного права является одной из главных государственных функций.

Эти обстоятельства и обусловили выбор темы курсовой работы.

Объектом исследования данной работы являются общественные отношения, возникающие по поводу наследования по закону и по завещанию.

Предметом исследования являются действующее законодательство, а также общая и специальная литература, которая посвящена особенностям наследования по закону и по завещанию.

Цель настоящего исследования – определить особенности наследования по завещанию и по закону.

Предмет исследования и его общая цель предопределили постановку и решение следующих взаимосвязанных задач:

– рассмотреть основные понятийные правовые конструкции по теме курсового исследования;

– проанализировать обстоятельства, порождающие наследственное правоотношение;

– изучить объекты наследственного правоотношения;

–исследовать значение, роль, особенности наследования по завещанию;

– выделить особенности наследования по закону;

–выявить проблемы правового регулирования наследования по закону и завещанию и найти пути их решения;

Методологическую основу исследования составляют положения диалектического метода научного познания мира. В ходе исследования использовались общенаучные методы, такие как системный подход и системный анализ.

Теоретической основой при написании курсовой работы послужили научные труды следующих авторов: Т. Е. Абовой, М. Ю. Барщевского, О. Е. Блинкова, Ю. Н. Власова, Ю. Б. Гонгало, К. А. Граве, Я. А. Каминской, А. Е. Казанцевой, Н. С. Кирилловой, П. В. Крашенинникова, М. В. Телюкиной, Ю. К. Толстого, Б. Б. Черепахина, О. Ю. Шилохвоста, Г. Ф. Шершеневича, В. В. Яркова, К. Б. Ярошенко и других.

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, действующее законодательство, научные труды в части, относящейся к теме исследования, материалы судебной практики.

Структура работы представлена введением, тремя главами, состоящими из четырех параграфов, заключением и списком использованных источников.

1. Наследование - общие положения

1.1.Понятие и основания наследования

Прежде, чем приступить к курсовому исследованию, необходимо раскрыть основные понятия по теме.

Право наследования гарантируется Конституцией РФ и входит в число основных прав человека (ч. 4 ст. 35).

Наследование – переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам.[2]

Наследование – универсальное преемство. Это значит, что наследство принимается в его неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Если более детально рассматривать универсальность наследования, то переход наследства к наследнику как единого целого означает, что он не имеет права принять только какую-либо часть наследства, например право собственности на квартиру, а от принятия прав и обязанностей по авторскому договору отказаться. Наследство может быть принято только как единое целое, в его составе могут оказаться даже такие права и обязанности наследодателя, о которых наследник не имел представления.

Универсальность правопреемства свойственна для наследования как по закону, так и по завещанию. Исключением из общего правила можно считать случай распределения наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из наследников в этом случае будет сингулярным (частным).

Сингулярное преемство – предоставление лицу отдельных прав – легаты или завещательные отказы. В свою очередь, легат в римском праве специально оговорённый в завещании дар, вычитавшийся из общей наследственной массы, предназначенный конкретному лицу.

Теперь более подробно рассмотрим понятие наследства, которое следует понимать как преемство всех прав наследодателя в частноправовой сфере. Наследство охватывало не только выгоды и обогащения имущественного характера, но и лежащие на наследодателе обязательства, в том числе те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал. Вместе с наследством передавались обязанности, но опеке и попечительству. Наследство следует рассматривать не только как имущественное понятие, но и как реальность, имеющую юридическое содержание, даже в том случае, если не было предмета материального обладания, который бы переходил по наследству.

В ст. 1112 ГК РФ впервой для российского гражданского законодательства о наследовании раскрыто содержание наследства, которое переходит от умершего к его правопреемникам.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.[3] В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, дача, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, паи члена производственного или потребительского кооператива, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и др. Следует особо акцентировать внимание на том, что в порядке наследования переходит только имущество, которое принадлежит наследодателю на законных основаниях. К примеру, если дом или иное строение были возведены самовольно, то эти объекты не будут являться объектами права личной собственности, а, следовательно, не могут быть включены в состав наследуемого имущества. Кроме этого, все почтовые  отправления в случае смерти адресата возвращаются отправителям, так как их выдача по свидетельствам о праве  на наследство законодательством не предусмотрена. Так же не входят  в  состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага  (ч.3 ст. 1112 ГК РФ).[4]

Важно подчеркнуть, что не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства. Для отдельных из них законом предусматривается иную юридическую судьбу: одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие — поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе. Перечень прав и обязанностей наследодателя, не переходящих по наследству, содержащийся в ст. 1112, не является исчерпывающим. В составе таких прав и обязанностей следует назвать право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения; права и обязанности сторон по договору поручения и др.

В состав переходящих по наследству не входят имущественные права и обязательства, которые носят личный характер (алиментные права и обязательства, право на членство в кооперативной организации, право на пользование жилой площадью и др.) не включается в наследуемое право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, однако присужденные ему в возмещение вреда суммы, которые он должен был получить при жизни, переходят по наследству в общем порядке. 

Согласно   ст.   1111   ГК   РФ   основаниими   наследования   являются: 

-наследование по закону; 

- наследование по завещанию. 

При этом, определяющим будет то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Действующее ГК РФ на первое место ставит наследование по завещанию. Так, глава о наследовании по завещанию преднамеренно расположена в ГК РФ перед нормами, которые регламентируют наследование по закону, и, думается, что логика законодателя совершенно справедлива и легко поддается объяснению: Российское государство, согласно Конституции РФ, является социальным, т.е. учитывающим все более уважающим волю своих граждан, его политика направлена прежде всего на заботу о них. Это так же распространяется в отношении учета воли собственника. Распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Наследование следует рассматривать как производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов, к которым можно отнести: смерть гражданина, объявление лица умершим, принятие наследства и другие.

Гражданское законодательство определяет случаи, когда наследование 

по закону в отношении всего имущества или его части, возможно, не только при отсутствии завещания, но и при его наличии, например:

- суд признал завещание недействительным полностью или частично, в последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой завещание признано недействительным;

- если завещана только часть имущества, она поступает к наследникам 

по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам по закону. В таком случае имеет место одновременно наследование как по завещанию, так и по закону. При этом, если наследник по завещанию входит и в круг наследников по закону, то он одновременно будет призван к наследованию по завещанию и по закону на ту часть имущества, которая осталась незавещанной;

- смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

-  наследник по завещанию не принял наследство;

- завещатель в своем завещании нарушил требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;

- в случае, когда наследник    по завещанию устраняется от наследства   от   наследования   как недостойный.[5]

Независимо   от   основания   наследования   (завещание   или   закон) 

важнейшим   юридическим   фактом   в   конкретном   составе   следует считать смерть гражданина или объявление его умершим.

1.2 Субъекты наследственных правоотношений

Раскрывая понятие и виды наследования, думается, немаловажно будет раскрыть субъектный состав наследственных правоотношений.

Субъектами наследственных правоотношений являются их участники :

- в первую очередь,- наследодатель (завещатель);

- наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания;

- другие лица, не являющиеся наследниками, например, душеприказчик, т.е. исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), и отказополучатели (ст. 1137 ГК РФ).

Важная роль в наследственном праве принадлежит нотариату. Так, в соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате, оформление наследственных прав граждан осуществляется нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, расположенных по месту открытия наследства.

Нотариусу, занимающемуся частной практикой, может быть поручено совершение названных нотариальных действий в исключительном случае, т.е. при отсутствии государственной нотариальной конторы в нотариальном округе, в котором осуществляет свою деятельность этот нотариус, и только совместным решением территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, и нотариальной палаты. Иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия в силу ст. 1127 ГК РФ, ст. 37 и 38 Основ законодательства РФ о нотариате, могут также удостоверять завещание и совершать иные юридически значимые действия.

Одной из ключевых фигур в наследственном праве является наследодатель — физическое лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам, т.е. осуществляется правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.

При определении, кто является субъектами наследственных правоотношений, нет четких позиций. Одни авторы (например, Е.А. Суханов) отмечают, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники»[6], другие (например, А.Л. Сергеев и Ю.К. Толстой) считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».[7]

Если завещание рассматривать в качестве сделки, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то участники на момент сделки должны обладать дееспособностью в полном объеме, следовательно, завещатель должен быть полностью дееспособным. По ГК РФ полностью дееспособными признаются лица, в установленном законом порядке вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста (п. 2 ст. 21), или на основании ст. 27 «Эмансипация», поэтому они на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание. Лица, частично дееспособные (ст. 26 и 28), а также ограниченно дееспособные (ст. 30) завещательной дееспособностью не обладают.

Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом. В том случае, когда лицо, составившее завещание, впоследствии было признано недееспособным, то это обстоятельство не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным ст. 177 ГК РФ. Признание недееспособным лица, составившего завещание, впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника.

Наследник — это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права.

Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которыми в соответствии со ст. 1116 могут быть:

- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

- юридические лица, существующие на день открытия наследства;

- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Первая категория наследников — это граждане (физические лица). Они могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.

Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с ее гражданами.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. При этом, пол, возраст, национальность гражданина и т.п. не являются существенными. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.[8]

Часть третья Гражданского кодекса РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующие очереди. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь среди наследников по закону особо выделяются дяди и тети наследодателя, племянники, двоюродные братья и сестры (по праву представления) и т.п.

В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. В ст. 1147 ГК РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, а также усыновитель и его родственники — с другой. (Приложение А).

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т.д.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

Однако круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен.

Так, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Закон определяет их как «недостойных наследников» (ст. 1117 ГК РФ).

Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного (т.е. мнимого, вымышленного) завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.д. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица имели умышленный характер. Направленность умысла значения не имеет.

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Часть 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ распространяется только на случаи наследования по закону. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

В соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.[9]

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании ст. 1117, обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Здесь действуют правила главы 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения» ГК РФ.

Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Эти правила применяются к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). В том случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Вторая категория наследников — юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые в отличие от граждан могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Третья категория наследников — публичные образования, т.е. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Наследование имущества в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части.

В то же время в данном случае речь может идти о наследовании выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ). Имущество умершего считается выморочным, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158).

Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — в собственность такого субъекта РФ. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (ч. 2 ст. 1151 ГК РФ).[10]

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется законом.

1.3 Открытие и принятие наследства

Со   временем   открытия   наследства,   которым   на основании    ст.   1114   ГК   РФ признается день смерти наследодателя, закон предусматривает установление:

- круга наследников, которые могут быть призваны к наследованию;

- состава наследственного имущества;

-начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от   него   наследниками; 

-  момента   возникновения   права   на   предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя; 

- момента возникновения права наследников на имущество, которое они могут унаследовать;

- срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

- законодательства, которым необходимо руководствоваться, так при наследовании применяется законодательство, которое действует на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом.[11]

Гражданин объявляется умершим, если   он пропал без вести при обстоятельствах, явно угрожающих смертью или дающих основание предполагать гибель лица в результате определенного несчастного случая. При подобного рода ситуациях суд признает днем смерти лица -  день его предполагаемой гибели и указывает эту дату в качестве даты его смерти в судебном решении.

 На основании статьи 45 ГК РФ лицо может быть судом объявлено умершим, если:

- в месте его постоянного жительства в течение 5 лет отсутствуют сведения о месте его пребывания;

- при обстоятельствах, явно свидетельствующих о гибели лица, в течение 6 месяцев, например, обвал шахты, в которой находились люди;

Важно отметить, что наследство не будет открыто в отношении лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, даже в том случае, если факт безвестного отсутствия подтвержден документально извещением Министерства обороны РФ или решением суда. Только после объявления судом гражданина умершим по      месту   проживания заинтересованного лица (родителей, супруги, кредиторов и других), но подобное решение суд может вынести только по истечении 2 лет со дня окончания боевых действий.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день смерти, а не конкретное время с указанием часа смерти наследодателя.

Следовательно, в случае одновременной смерти наследодателей, являющихся родственниками или супругами, или их смерти в один день на основании пункта второго статьи 1114 Гражданского Кодекса Российской Федерации они не будут наследовать друг после друга и оформление   наследственных   прав   будет проходить раздельно по   линии   каждого    из наследодателей (при   отсутствии спора между наследниками).

Важно учитывать, что  если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, согласно правилам статьи 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года.

Место открытия наследства имеет существенное значение для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, так как:

а) нотариус именно по месту открытия наследства принимает:

- заявление о принятии наследства или об отказе от него;

- претензии от кредиторов наследодателя;

- меры к охране наследственного имущества;

б) по месту открытия наследства может происходить приращение наследственных долей;

в) кредиторы могут предъявить претензии в нотариальную контору или 

иск в суд по месту открытия наследства.

На основании статьи 1115 Гражданского Кодекса Российской Федерации местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, а в случае, если оно неизвестно, то место нахождения имущества или его основной части.

Определение   места   открытия   наследства   имеет   существенное значение в наследовании, так как связано с решением вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса, к которому необходимо:

-  наследникам  подавать   заявление   о   принятии   наследства   и   от-казе   от него;

- кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

-   подавать   заявление   о   принятии   мер   охраны   наследственного 

имущества;

- обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.

Доказательствами места открытия наследства могут быть справки ЖКХ, местных администраций, отделений полиции, с места работы наследодателя и с места его жительства.

 Место открытия наследства может быть также подтверждено:

- выпиской из домовой книги;

- справкой адресного бюро;

- справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу;

- копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте его постоянного жительства, которая заполняется сотрудниками органами ЗАГСа на основании паспортных данных о прописке умершего.

Если постоянное место жительства наследодателя установлено, то нотариус запрашивает у соответствующего муниципалитета справку о   выбытии   наследодателя   с постоянного   места   жительства   в   другой   населенный   пункт.

Кроме этого, нотариус истребует справку из адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте, и решает вопрос о возможности выдачи свидетельства о праве на наследство по месту нахождения наследственного имущества (его основной части).

С   этой   целью   нотариус   истребует     справки  из ЖКХ или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров,   проходивших службу за границей и не имевших на территории РФ постоянного места жительства, определятся по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку из военкомата или конкретной воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства на территории России он не имел и находился за границей.

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать консул РФ, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.

Согласно статьи 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство в случае обращения в нотариальную контору по месту открытия наследства с или если он фактически уже вступил в наследование имуществом. Эти действия должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

В соответствии со статьей 1155 ГК РФ наследники, пропустившие этот 6-ти месячный срок, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд, при условии согласия на это всех других наследников, принявших наследство.

Данная норма не применяется в том случае, если был один единственный наследник,    или   когда   все   наследники  пропустили этот срок. 

   В том случае, когда наследуемое имущество не было принято в установленный 6-ти месячный срок ни одним из наследников, и имущество не перешло в собственность государства, суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлевает этот срок, а наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору, с целью получения свидетельства о праве на наследство.   

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, а так же поддержанию его в надлежащем состоянии, уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, погашение долгов наследодателя и другие действия.

При этом, подтверждением фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом можно считать:

- справку ЖКО или местной администрации о   том,   что  наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно  с наследодателем, или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение 6 месяцев со дня открытия наследства;

- справку налогового органа о том, что после открытия наследства,  наследник оплачивал соответствующие налоги;

- справку местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;

- иные   документы,   свидетельствующие   о   фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.

В статье 1156 ГК РФ предусмотрен переход права, то есть наследственная трансмиссия, на принятие наследства, которая заключается в . что если наследник, вступивший в наследство, умер, не успев принять наследство в установленный законом 6-ти месячный срок, то право наследовать переходит уже к его наследникам.

При этом, надо отметить, что наследник ,вступивший во владение или управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не может распоряжаться наследственным имуществом, то есть продавать его, закладывать, обменивать и т.п., до истечения 6-ти месяцев со дня открытия наследства или до получения свидетельства о праве на наследство. Но он обладает правом производить за счет наследственного имущества следующие расходы:

- на покрытие затрат  по уходу за наследодателем во время его болезни, кроме этого, в случае его смерти – на его похороны и обустройство места захоронения.

- на содержание граждан , находившихся на иждивении наследодателя;

- на   удовлетворение   претензий   по   заработной   плате   и претензий, приравненных к ним;

- по охране наследственного имущества и по управлению им, а также на публикацию сообщения о вызове других наследников.

Подытоживая теоретическое исследование, проведенной в рамках первой главы, можно сделать ряд выводов:

- законодательством предусмотрены две формы наследования: наследование по завещанию и по закону, но приоритетнее наследование по завещанию, так как учитывается воля наследодателя, давшего распоряжение по поводу своего имущества еще при жизни.

-Наследниками могут быть как физические лица, в том числе не обладающие дееспособностью, тик и юридические лица, а так же публичные образования, а круг наследодателей уже - это граждане, оставляющие после своей смерти третьим лицам некое имущество.

Специалисты в области гражданского права утверждают, что наследодателем может быть любой человек вне зависимости от его гражданства, возраста, дееспособности и прочих характеристик.

Но в данном вопросе особо следует обратить внимание на различие между передачей собственности по закону и по завещанию. Так, в первом случае к личности умершего действительно не может предъявляться никаких требований. Все принадлежавшие ему материальные блага будут распределяться между очередями наследников в соответствии с законом. Если таковых не найдется, то наследство будет признано выморочным и перейдет государству (на баланс органа местного самоуправления).

Во втором случае – при составлении завещания, наследодатель – это лицо, инициирующее сделку. А потому он должен отвечать условиям, прописанным в Гражданском кодексе РФ. В частности, на момент составления и подписания завещания быть совершеннолетним и полностью дееспособным.

Из третьего параграфа можно сделать вывод, что предусмотренный законодательством срок на принятие наследства, может быть продлен судом в исключительных случаях.

Не   открывается   наследство   после   лиц, которые считаются пропавшими без вести в ходе военных действий, до тех пор, пока лицо судом не будет объявлено умершим по месту жительства заинтересованного лица  (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.).

2. Особенности наследования в России на современном этапе

2.1Наследование по завещанию - понятие, сущность и специфика

Наследование по завещанию является приоритетным основанием на­следования. Об этом свидетельствует сама конструкция нормы ст. 1111 ГК РФ, где наследование по завещанию стоит на первом месте по срав­нению с наследованием по закону.

Наследование по завещанию является институтом наследственно­го права, который регулирует порядок правопреемства, возникающий в связи со смертью завещателя и основанный на завещании умершего.

Распорядиться своим имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, в котором наследодатель может наибо­лее приемлемым для себя способом выразить свою волю в отношении принадлежащего ему имущества.

ГК РФ определяет завещание как одностороннюю сделку, совер­шенную наследодателем (завещателем), которая создает права и обя­занности для наследников после открытия наследства.

Завещание — личное распоряжение гражданина на случай смерти, сделанное в определенной форме по поводу принадлежащего ему иму­щества с назначением наследников. (Приложение 2)

Отличительные признаки завещания:

- завещание — односторонняя сделка;

- имеет личный характер;

- основывается на принципах свободы и тайны завещания;

- имеет определенную форму, установленную законом;

- толкование завещания.

По своей юридической природе завещание — односторонняя сделка. Для ее совершения в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Такая односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку, а также может создавать обязанности для других лиц (наследников). Так, например, завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление обще­полезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Завещание является срочной сделкой в связи с тем, что его правовые последствия возникают после наступления определенных юридических фактов (например, смерти завещателя).

Раскрывая понятие завещания, важно отметить некоторое специфику, отличающую завещание от дарения. Некоторые люди ошибочно считают, что лучше будет передать свое имущество по договору дарения, так как в дальнейшем его как завещание, нельзя. будет оспорить наследниками, имеющими право на обязательную долю. Так по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется пере­дать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность или имуще­ственное право (требование) к себе или к третьему лицу либо осво­бождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Но нельзя забывать, что в ГК РФ прямо предусмотрено, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Следовательно, не допускается дарение имущества на случай смерти. В этом случае к нему применяются правила гражданского законодательства о на­следовании.[12]

Также завещание можно назвать условной сделкой, потому что завеща­тель поставил возникновение прав и обязанностей по ней в зависимость от определенных обстоятельств. При этом наступление условия, каковым является смерть завещателя и наличие наследственного имущества, является, в отличие от других условных сделок, основным обстоятельством. Завещатель так же мо­жет составить завещание под отлагательным условием (например, пере­дать сыну по наследству квартиру после окончания обучения). Однако, условия завещания не должны противоречить закону и общепринятым мораль­ным принципам.

Завещание непосредственно связано с личностью завещателя, по­этому оно должно быть совершено им лично, в том числе и собственно­ручно подписано. В исключительных случаях, указанных в п. 3 ст. 1125 ГК РФ, завещание может быть подписано рукоприкладчиком. Однако лицо, в пользу которого составляется завещание, не может подписы­вать его вместо завещателя. В соответствии с рекомендациями Мини­стерства юстиции РФ, которые содержатся в Письме от 27 февра­ля 2005 г., помимо подписи, завещателю следует писать от руки на завещании свою фамилию, имя и отчество. Это облегчает решение во­проса о подлинности подписи завещателя при судебно-почерковедческой экспертизе.

Пункт 3 ст. 1118 ГК РФ акцентирует внимание на том обстоятель­стве, что совершение завещания через представителя, действующего по доверенности или на основании закона, не допускается.

Совершать завещание вправе любой дееспособный гражданин. Граж­данской дееспособностью является способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершен­нолетия (восемнадцати лет). Но законодательством предусмотрено возникновение дееспособности у лица до достижения им возраста восемнадцати лет:

- при вступле­нии в брак;

-при его эмансипации, то есть при объявлении несовершенно­летнего, достигшего возраста шестнадцати лет, полностью дееспособ­ным в связи с его работой по трудовому договору (контракту) или который с согласия законных представителей занимается предприни­мательской деятельностью.

Согласно ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соот­ветствии с требованиями гражданского законодательства и лично пред­ставленные ими.

Следовательно. проверка дееспособности завещателя — одна из главных задач нотариуса

Для этого нотариус должен:

- произвести проверку предоставленных документов. В том случае. когда гражданин юного возраста, необходимо выяснить наличие у него справки об эмансипации или наличие свидетельства о браке. Обязательна проверка паспорта.

- провести оценку по трем методам — визуальному (осмотреть глазами), органолептическому (установить свойства объекта (например, внешний вид и т.д., оцениваемые органами чувств человека) и вербальному (побеседовать).

- отправить запрос в суд при возникновении сомнений в дееспособности.

Все вышеизложенные методы помогут выяснить, дееспособен человек или нет, с высокой степенью вероятности.

Обратившиеся граждане самостоятельно имеют право предоставлять необходимые документы с целью удостоверения завещательской дееспособности, например, заключение психиатрической экспертизы гражданина или справку из наркологического диспансера, пожилому человеку- выписку из амбулаторной карты и т.д.

Законом запрещено удостоверение завещаний через представителей. Однако. от завещателей при удостоверении завещаний не требуется представле­ния доказательств, подтверждающих их нрава на завещаемое имуще­ство.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного граж­данина. Не допускается совершение завещания двумя или более граж­данами.

У завещателя есть право завещать свое имущество, которое принад­лежит ему на праве собственности или будет принадлежать на данном праве в будущем, любому другому лицу.

Еще одним признаком завещания является возможность его толко­вания. Согласно статьи 1132 ГК РФ при толковании завещания нотариу­сом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. При неяс­ности буквального смысла какого-либо положения завещания он ус­танавливается сопоставлением этого положения с другими положени­ями и смыслом завещания в целом. При этом должно обеспечиваться наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

Следовательно, при толковании завещания нотариусу, исполнителю или суду следует обеспечить наиболее полную реализацию последней воли завещателя, изложенной в завещании. Закон делит завещание на несколько видов:

- закрытое завещание;

- завещание, приравненное к нотариально удостоверенным завеща­ниям;

- завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Согласно действующему законодательству завещание может быть совершено при соблюдении определенных требований:

Во-первых, совершенно завещание может только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Во-вторых, завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В-третьих, в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону (правила об обязательной доле в наследстве), не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, не запрещенные законом, отменить или изменить совершенное завещание.

Закон защищает завещателя и ту информацию, которая содержится в завещании. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

Особые требования существуют к форме завещания:

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

2. В некоторых случаях при составлении завещания необходимо участие свидетеля. В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания.

3. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.

4. Существует завещание в форме закрытого. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.

2.2 Наследование по закону- понятие и специфика

Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.

Наследование по закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц (имущество как выморочное в этом случае перейдет в порядке наследования по закону в собственность государства — п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

Возможны и иные случаи наследования по закону при наличии завещания. В том случае, когда наследодатель распорядился в завещании только лишь о части своего имущества, в отношении незавещанного имущества возникает наследование по закону.

В том случае, когда завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам.

Наследование по закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц (имущество как выморочное в этом случае перейдет в порядке наследования по закону в собственность государства — п. 2 ст. 1151 ГК РФ). Возможны и иные случаи наследования по закону при наличии завещания. Если наследодатель распорядился в завещании лишь о части своего имущества, в отношении незавещанного имущества возникает наследование по закону. Если завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. (Приложение 3)

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Всего в законе отмечено восемь очередей наследников:

1. дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе равна половине всего нажитого имущества, входит в состав наследства и переходит к наследникам.

2. полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

3. полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

4. Наследники четвертой очереди по закону являются прадедушки и прабабушки наследодателя;

5 дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

6. дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

7. Наследники седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

8. Это так называемая плавающая очередь. Наследники данной очереди это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Данные лица ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

При отсутствии других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Наследование по праву представления означает, что место наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно как бы представляет интересы наследника. Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых.

В законе отмечен особый случай наследования, наследования выморочного имущества. Это возможно когда отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а имущество умершего считается выморочным.

В данной ситуации выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Подводя итог проведенному во второй главе исследованию, можно сделать вывод, что, не смотря на приоритетность завещания, воля завещателя может быть ограничена наследниками, имеющими право на обязательную долю в наследуемом имуществе.

3. Проблемные вопросы наследования и пути их решения

Рассматривая основополагающие принципы и отличительные черты российского наследственного права обращается внимание на некоторые проблемы в регулировании наследственных правоотношений, в частности касающихся правил наследования обязательными наследниками.

Переход российской экономики на рыночные отношения повлек значительные изменения в законодательстве, которые не могли не затронуть институт права собственности. Следовательно, изменения коснулись и института наследования как непосредственно связанного с правом собственности. Эти два института взаимосвязаны, так как, во-первых, наследование дает возможность собственнику распорядиться своим имуществом, а во-вторых, является одним из способов возникновения права собственности.

Наследственное право России построено на общих положениях современного гражданского права. Оно связано с институтами прав личности и права собственности, призвано способствовать поддержанию стабильности в обществе, деловой активности, сохранению семейных устоев.

Наследственное право базируется на сочетании двух основополагающих принципов:

1) принципа свободы наследования;

2) принципа охраны интересов семьи и обязательных наследников.

Они «пронизывают» все наследственное право, на их основе происходит построение норм указанного института.

Принцип свободы наследования заключается в том, что собственник имеет право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим ему имуществом на случай смерти, то есть завещать его. Завещатель может распределить наследственное имущество между наследниками либо лишить наследства некоторых или всех наследников. Наследодатель может также не делать завещания вообще, и тогда оставшееся в наследство имущество будет распределено между наследниками по закону.

Наследники также вправе выбрать — принять наследство или отказаться от него. Однако данная свобода не является абсолютной. Свобода наследования, как и некоторые другие права и свободы, может быть ограничена законодательством, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

Второй принцип — принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников — как раз и является проявлением ограничения конституционного права наследования, необходимого в целях защиты прав и законных интересов членов семьи наследодателя. В соответствии с этим принципом даже при наличии наследников по завещанию так называемые «обязательные» наследники будут наследовать определенную долю наследства независимо от содержания завещания.

Наследование по ныне действующему ГК РФ характеризуется следующими чертами, отличающими его от наследственного права советского периода:

1) оно не имеет какой-либо политической или идеологической направленности;

2) декларирует юридический приоритет завещания и предоставляет реальные гарантии обеспечения его свободы;

3) способствует сохранению семейных устоев, укреплению родственных связей (о чем свидетельствует значительное увеличение очередей наследников по закону вплоть до отчима, мачехи, пасынка, падчерицы и иждивенцев, проживавших с наследодателем).

В п. 1 ст. 1110 ГК РФ дано легальное определение наследования. Предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты. Наследование относится к числу производных способов приобретения прав и обязанностей, поскольку основано на правопреемстве. При наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица, которые принадлежали ему при жизни, к другим лицам.

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер. Оно состоит, во-первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны третьих лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.

В Российской Федерации право наследования гарантируется Конституцией РФ (ст. 35), что свидетельствует о важности данного института для государства и общества.

До недавнего времени законодательство, которое регулировало наследственные правоотношения, было рассчитано на существовавшие в момент его принятия экономические условия, которые характеризовались преобладающей ролью социалистической собственности, в первую очередь государственной, ограничением личной собственности граждан.

Положения, действовавшие в данной сфере, в определенной мере устарели, но в целом, как отмечают отдельные исследователи, это весьма сложившаяся консервативная подотрасль гражданского права. Многое там устоялось и в больших изменениях просто не нуждается.

Тем не менее, «люди стали обладать значительным количеством имущественных прав. На момент принятия части 3-й ГК круг имущества и имущественных прав, передаваемых по наследству, был существенно уже. Это быликвартиры, земельные участки, машины и места в гаражных кооперативах, т. е. почти то же, что в советские времена. Но сейчас уже немножко другое имущество и другие имущественные права. И поэтому интерес к тому, как это будет переходить, в общем-то, очень большой».

Совершенно естественно, что оставаться безразличными к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. «Передача из поколения в поколение имущества было и есть фактом не только общественного бытия, но и общественного сознания. Чем разумнее и четче урегулированы вопросы, возникающие из наследственных правоотношений, тем уверенней чувствует себя современный гражданин». Нормы права, регулировавшие наследственные правоотношения в советский период, не отражали всех реалий экономической жизни страны. И в законодательстве наряду с сохранившимися ранее действовавшими положениями появились принципиально новые нормы.

В ГК РФ нормы о завещании поставлены на первое место и сказано, что наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием. Это положение существовало и ранее, но в ГК РФ расставлен ряд акцентов, увеличивших значение завещания.

С этим трудно не согласиться, поскольку завещанию теперь придается куда большее значение, чем раньше. Российское законодательство восприняло наиболее правильную норму о том, что человек волен не только свободно распоряжаться своим имуществом при жизни, но и распорядиться им на случай смерти. Нормы ГК РФ направлены на то, чтобы как можно больше людей составляли завещание, выражая свою волю относительно своего имущества, для того чтобы обеспечить близких людей и предотвратить возможные споры по поводу наследства.

Для того чтобы стимулировать граждан выражать свою волю в отношении наследства в завещании, законодатель внес некоторые существенные изменения в ГК РФ, сделав составление завещания более свободным. Идеология третьей части ГК РФ заключается в том, чтобы мягко, без каких-либо радикальных перемен усилить институт частной собственности. В связи с увеличением количества очередейнаследников по закону государство становится наследником лишь по воле наследодателя либо в случае признания наследства выморочным.

Отношения собственности в настоящее время приобрели решающее значение, и возможность распорядиться своим имуществом, как при жизни, так и на случай смерти, имеет большое значение, что и находит свое выражение, в том числе и в нормах гражданского законодательства. В целом можно отметить, что наследственное право максимально приближено к тем требованиям, которые ставит рыночная экономика. Тем не менее некоторые исследователи считают, что наследственное право России в недостаточной мере отвечает идеям охраны интересов семьи и справедливого частного обеспечения определенных лиц за счет наследственного имущества. К примеру, Т. Д. Чепига считает актуальной проблему расширения по социальным признакам круга обязательных наследников и круга скользящей очереди наследников по закону.

Подобную точку зрения о включении в круг обязательных наследников по закону нетрудоспособных и несовершеннолетних внуков (правнуков) завещателя в случае их призвания к наследованию по закону по праву представления следует поддержать. Данная категория граждан нуждается не только в особом внимании, помощи и защите государства, но и в материальной поддержке, которая может быть выражена в виде получения доли в имуществе наследодателя.

Несправедливым считает автор и исключение из круга обязательных наследников нетрудоспособных лиц, находившихся на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, которые, не будучи родственниками, не проживали совместно с ним.

По мнению Т. Д. Чепиги, «нельзя оставить без материальной поддержки за счет наследства нетрудоспособных лиц, не имеющих легитимных оснований родства или брака с наследодателем, но получавших от него постоянное и основное материальное содержание и оказавшихся без средств для жизни. Признание наследственных прав таких лиц отвечает нравственным требованиям и началам справедливого распределения наследства и устраняет неравенство нетрудоспособных иждивенцев в отношениях наследования. Обеспечительная функция наследования не должна дифференцироваться в зависимости от факта их родства либо совместного или раздельного проживания с наследодателем. Положение нетрудоспособных иждивенцев наследодателя в случае открытия наследства одинаково, оно не зависит от места проживания и наличия или отсутствия родства с ним. Они лишаются иждивения, которое получали при жизни наследодателя. Без определяющего признака иждивенчества ни факт родства, ни факт совместного проживания сами по себе не дают права ни на обязательную долю в наследстве, ни на скользящую очередь наследования по закону. Существо отношений иждивения требует предоставления нетрудоспособным иждивенцам наследодателя равных условий наследования: продолжительность оказанного содержания составляла не менее года до смерти наследодателя».

Данная точка зрения не бесспорна.

Надо полагать, что законодатель, вводя дополнительные основания наследования для иждивенцев, не входящих в круг наследников по закону, имел в виду, что эта категория иждивенцев не связана родственными отношениями с наследодателем, который предоставил, по сути, чужому человеку свой дом (квартиру) для проживания, выполнив тем самым определенную социальную функцию. Ведь наличие у иждивенцев указанной категории собственного жилья предполагает возможность получения доходов от его использования (например, от сдачи внаем). Следовательно, этот человек в случае смерти наследодателя, предоставлявшего ему при жизни определенное материальное содержание, сможет получать какой-то доход от использования своего жилого помещения.

Иждивенцы же, входящие в круг наследников по закону,— это родственники. Вряд ли можно оспаривать тот факт, что любой человек хочет быть уверенным, что имущество после его смерти получат самые родные и близкие люди. Институт обязательной доли в российском наследственном праве призван охранять в первую очередь имущественные интересы членов семьи, регулировать обязанности собственника как члена семьи и его права по распоряжению наследственным имуществом.

Заключение

Таким   образом,   все   основные   положения   наследственного   права 

закреплены   в   III   части   Гражданского   кодекса   РФ.   Их   можно   определить следующим образом:

•наследство   переходит   к   другим   лицам   в   порядке   универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент;

•в   состав   наследства   входят   принадлежавшие   наследодателю   на   день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

•ГК   РФ   выделяет   два   основания   наследования   -завещание   и   закон   и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

•наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помеще-ния, земельные   участки,   предприятия,   вещи   ограниченные   в   обороте,

 государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Нужно   отметить,   что   нынешнее   законодательство   о   наследовании

строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой рыночной   экономикой.  

 Вообще   все   последующее   развитие   наследственного права   как   в   советский   так   и   в   постсоветский   период   свидетельствует   о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место   в  начале   двадцатого   века.  В   частности,  происходит  расширение   круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящего по наследству имущества.

Значение   наследования   и   состоит   в   том,   что   каждому   члену   общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после   его   смерти   все   приобретенное   им   при   жизни,   воп-лощенное   в материальных   и   духовных   благах   с   падающими   на   них  обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то соглано воле закона к близким   ему   людям.   И   лишь   в   случаях,   прямо   пре-дусмотренных   законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нра-вственным принципам то, что   принадлежало   наследодателю   при   жизни,  в   соответствующей   части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым   необходимым   наследникам).   

Неукоснительное   проведение   этих начал в современном Российском 

наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и ег наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателяфискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства

РФ. - 04.08.2014. - N 31. ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019).// СПС Гарант

3.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019)

4. Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7627; "Собрание законодательства РФ", 04.03.2013, N 9, ст. 873.

5. Гражданское право / Алексий П.В., Рассолов М.М., Кузбагарова А.Н., - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 895 с.

6. Гражданское право / Рассолова Т.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 с.

7. Гражданское право. Особенная часть / Павлова И.Ю. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 136 с.

8. Гражданское право. Договорные обязательства: Курс лекций / Асмандияров В.М. - ФСИН России, 2016. - 213 с.

9. Попович М.М. Гражданское право. Внедоговорные обязательства: Учебное пособие / - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 83 с.

10. / Князькин С.И., Хлебников С.Н., Юрлов И.А. Гражданское право и цивилистический процесс: словарь-справочник - М.: Вузовский учебник, 2015. – 256с.

11. Камышанский В.П., Карнушнкин В.Е. Гражданское правоотношение: социально-психологический аспект / - М.: Статут, 2016. - 222 с.

12. Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 томах (комплект). Сборник научных трудов / - М.: Статут, 2015. - 512 с.

13. Вавилин Е.В., Осуществление и защита гражданских прав / - 2-е изд. - М.:Статут, 2016. - 416 с.

14. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.

15. Суханов Е. А.,Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права/ 4-е изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 958 с.

16. Богданов Е.В., Богданова Е.Е. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы: Монография / - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 335 с.

17. Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность / - 3-е изд., испр. и доп - М.: Статут, 2016. - 80 с.

18. Ем В. С., Козлова Н. В.Сборник задач по гражданскому праву. Часть I: Учебно-методическое пособие/, 5-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2015. - 380 с.

19. Рыбаков В.А. Теория функций гражданского права (методологические и воспитательные аспекты): Монография / - М.: Статут, 2016. - 136 с.

20. Юкша Я. А. Гражданское право: Учеб. пособие. — 4-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 400 с.

Приложение 1

наслед

Приложение 2

ЗАВЕЩАНИЕ

Тайшет 23 сентября 2018г

(место и дата составления завещания прописью)

Я, _Петрова Ольга Ивановна, _12 ноября 1967 года рождения, паспорт

(Ф.И.О. завещателя)

серии 2500____ N 123456______ выдан ОВД г Тайшета и Тайшетского района_ "_20__"_ноября 2010____ г.,

код подразделения 38-123, проживающий по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская. Д. 1,

настоящим завещанием на случай моей смерти делаю следующее распоряжение:

1. Все имущество, которое будет принадлежать мне на праве собственности

на день моей смерти, завещаю нескольким лицам в следующем порядке:

1.1. дочь-Петрова Светлана Олеговна, 01.02.1992года рождения

(Ф.И.О., дата рождения)

завещаю следующее имущество:

дом жилой, общей площадью 78 кв.м по адресу: г. Тайшет, ул. Марата д. 7;

1.2. _Муж-Петров Олег Федорович, 17 марта 1965 года рождения

(Ф.И.О., дата рождения)

завещаю следующее имущество: благоустроенную 3-х комнатную квартиру по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная. 113, кВ.51

2. Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне

разъяснено нотариусом.

3. Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, один

из которых передается на хранение нотариусу ______________________________,

(указать нотариуса по последнему постоянному

месту жительства завещателя)

а другой выдается завещателю.

__Петрова Ольга Ивановна________.

(Ф.И.О. завещателя прописью, подпись)

Настоящее завещание удостоверено мною, Гончаровой Эльвирой Сергеевной нотариусом

(Ф.И.О. нотариуса)

__Тайшетского нотариального округа Иркутской области_.

(наименование нотариальной конторы, N и дата выдачи лицензии)

Завещание подписано __Петровой О.И.__ в моем присутствии.

(наименование или Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность)

Личность подписавшего заявление установлена, дееспособность

его проверена.

Зарегистрировано в реестре за N _105/218____________________________

Взыскана госпошлина (по тарифу) _411руб70 копеек_______ (в том числе__________) рублей.

Нотариус: __________________________

(подпись)

м.п.

Приложение 3

св9во

  1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ от 30.12.2008г. №6- ФКЗ и от 30.12.2008г. №7-ФКЗ)

  2. . Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019).// СПС Гарант

  3. . Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019).// СПС Гарант

  4. . Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019).// СПС Гарант

  5. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 томах (комплект). Сборник научных трудов / Флейшиц Е.А. - М.: Статут, 2015. - 512 с.

  6. Суханов Е. А.,Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права/ 4-е изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 958 с.

  7. Суханов Е. А.,Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права/ 4-е изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 961 с.

  8. Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 томах (комплект). Сборник научных трудов / - М.: Статут, 2015. - 512 с.

  9. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019).// СПС Гарант

  10. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019).// СПС Гарант

  11. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.

  12. Гражданское право. Особенная часть / Павлова И.Ю. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 136 с.