Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования в Российском законодательстве

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Отношения, связанные с наследованием, - это одна из сфер общественных отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, но затрагивает почти каждого человека.

Развитие института наследственного права на серьезном уровне началось в период существования Римской Республики и получила дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского государства - эпоху империи.

Наследственное право является одним из наиболее древних правовых институтов. Появление наследственного права поставило перед юристами и обществом множество вопросов: что делать с имуществом после смерти человека, кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы связанные с развитием брачно-семейных отношений.

Право наследования гарантируется Конституцией РФ и входит в число основных прав человека (ч. 4 ст. 35). Наследственное право неразрывно связано с правом частной собственности граждан РФ, гарантирует свободу завещания, позволяющую гражданам по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай смерти, в рамках, предусмотренных законом, оберегает интересы несовершеннолетних детей наследодателя и других нетрудоспособных наследников, способствует укреплению семьи, так как закон существенно расширил возможности быть призванными к наследованию кровных родственников различной степени родства.

Актуальность данной темы обусловлена особенностями наследственного права, что предопределяет необходимость комплексной оценки предмета настоящего исследования

Целью данной работы является: изучение наследования в Российской Федерации, исследование законодательства, анализ основания и порядок наследования по закону и завещанию, выявление основных особенностей наследования в наследственном праве.

Данные цели достигаются решением следующих задач:

  • показать исторические особенности развития института наследования в России;
  • проанализировать существующие нормы в наследовании по закону в России;
  • показать понятие наследования;
  • подробно рассмотреть виды наследования.

Для достижения указанных целей и решения поставленных задач применялись историко-правовой, сравнительно-правовой, логический, нормативный и другие методы научного познания.

Глава 1: Понятие наследования в Российской Федерации

1.1 Исторические особенности развития института наследования в России

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво, складывалось на протяжении длительного времени под влиянием многих внутренних и внешних факторов исторического развития.

Наиболее существенными из них следует признать экономическую организацию общества, основанную на определенных отношениях собственности и гражданского оборота, семейную и социальную организацию общества с присущими ей типами социального расслоения общества, формами семьи, видами семейных связей и отношений, духовную и правовую культуру, силу традиций, социальное и нравственное самосознание общества, степень гражданственности общества и др. Взаимодействие и взаимообусловленность этих и иных факторов исторического значения, в свою очередь отличавшихся изменчивостью, оказали сильное влияние на преобразование наследственного права в России, направив его развитие сложным путем, приобретавшим местами открытый политический смысл.

История наследственного права в России застает славян в период переходный от родового быта к государственному. Отсюда неустойчивость наследственных начал, неопределенность характера наследования, колебание и борьба между исконным славянским порядком и византийскими положениями. Источники римского права несомненно оказывали свое влияние ввиду того, что дела о наследовании по тесной связи их с семьей подлежали ведению духовенства. Появление Русской Правды ознаменовало собой начало первого периода в развитии русского наследственного права. Более ранние указания договоров с греками, отражая в себе иноземные взгляды, не могут служить выразителем чисто русского порядка наследования.

Наследство в Русской Правде носит название «статка» или «задницы», то есть того, что оставляет позади себя отправляющийся в другой мир. Памятник, перечисляя вещи, переходящие к наследникам, упоминает только движимости, дом, двор, товар, рабов, скот. О землях не говорится ни слова, потому что, не составляя в то же время еще объекта права частной собственности, они не могли переходить по наследованию.[1] В Русской Правде основания наследования отличались лишь по формальному признаку. Завещание по Русской Правде есть только способ распределения по усмотрению завещателя имущества между законными наследниками и не имеет своей целью изменение обычного порядка. Наследование ограничивалось тесным кругом семьи - восходящие и боковые родственники не имеют никаких прав на наследство. Основными наследниками по Русской Правде являлись сыновья. Обращает на себя внимание отсутствие при распределении наследственного имущества принципа первородства.

Подобная ситуация сложится в России после событий октября 1917 г. Однако причины, породившие ограничения, будут коренным образом отличаться от времен Русской Правды.

Второй период развития наследственного права связан с появлением Судных грамот в Новгороде и Пскове, а также со становлением Московского государства.

Псковская Судная Грамота различает наследство, оставленное по завещанию, «приказное», и наследство, переходящее без завещания, «отморщина». Прежнее отношение между обоими основаниями нарушается, каждое получает самостоятельное значение. Существует некоторая разница в правах и ответственности тех и других наследников. Завещание, называемое «рукописанием» или «порядной», составляется в письменной форме. Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, расширяется включением в него боковых родственников, а именно братьев, сестер и «ближнее племя», под которыми следует понимать, племянников. Наследственные права признаются не только за женою после мужа, но и обратно, притом не на часть только, а на пользование всем имуществом. Грамота призывает к наследованию и восходящих родственников, отца и мать.

В московский период недвижимости приобретают главное значение. Соответственно тому внимание законодателя в вопросе о наследовании сосредоточивается именно на этом предмете.

С новым влиянием византийских преданий в XV столетии проникают римские начала наследования, которые переплетаются с поместными отношениями. Различные виды вотчин обусловливали и различный порядок наследования в них, так, например, по закону 1627 г. определено относительно жен: «а до вотчин им дела нет, опричь купленных вотчин».[2]

Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, в начале этого периода продолжал оставаться в прежнем объеме. Судебники не изменяют прежних постановлений. Но в 1650 г. издается указ, в силу которого «а буде ближе того рода никто не будет, отдавать и дальним того рода родственникам». Такое постепенное расширение круга лиц, призываемых к наследованию, находится в видимом противоречии с развитием индивидуализма. Сужение семьи должно бы было все более отстранять дальних родственников от участия в наследстве. Расширение круга наследников на почве родственного союза обеспечивало этот интерес государства. С течением времени утратилась политическая основа наследственного преемства и сохранились только частные права там, где некогда были общественные обязанности.

В самом начале императорского периода мы видим попытку совершенно перестроить весь наследственный порядок. Прельщенный примером Запада, особенно Англии, Петр I указом о единонаследии 1714 г. установил переход всего имущества к одному сыну, ввел значительные ограничения в наследовании и ознаменовал новый этап в развитии.[3] Завещательное право, успевшее значительно развиться, возвратилось к исходному пункту, - свобода завещателя состояла только в выборе члена семьи: завещания в пользу посторонних лиц не допускались.

Русское дореволюционное право закрепляло положение о том, что родовое имущество могло переходить только к наследникам по закону, причем число очередей наследников не устанавливалось, а для остального имущества существовал общий порядок наследования. Исчезли сословный характер наследования и существующие привилегии первородства, наследственные права женщин уравнены с наследственными правами мужчин. В таком виде наследственное право России встретило 1917 г[4].

Со сменой политического строя растаяло российское право, берущее свои начала во времена Киевской Руси, развитое в Московском государстве и Российской империи. Коммунисты попытались изменить все то, что складывалось веками, и наследственное право первой половины XX в. не имело твердой основы в виде традиции и обычаев. Это и явилось причиной его нестабильности.

Начало реставрации наследственного права положил Декрет ВЦИК от 22 мая 1922 года «Об основах частных имущественных прав, признаваемых в РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами». Декрет признал право наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости наследства 10000 золотых рублей. Положения Декрета от 22 мая 1922 года легли в основу раздела ГК РСФСР 1922 г. «Наследственное право».[5]

После 1945 г. нормы наследственного права практически не изменялись до принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., на базе которых был принят раздел VII ГК РСФСР 1964 г., просуществовавший едва ли не дольше всех остальных норм этого Кодекса.

Позже, в связи с произошедшими в стране изменениями политического, экономического и социального характера, в 1991 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР, определившие новый порядок наследования по закону и завещанию. [6] На современном этапе регулирование наследственных отношений осуществляется частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), вступившей в силу с 1 марта 2002 г. Раздел V этой части так и называется — «Наследственное право».

Таким образом, в начале каждого периода наблюдается тенденция к максимальному ограничению как субъективной воли наследодателя, так и круга наследников по обоим основаниям. Так было в Пскове и Новгороде, в Московском государстве, в эпоху империи и начале советского периода. Все они начинались если не полной отменой права наследования, то как минимум тотальным его ограничением.

1.2 Понятие наследования

Наследование необходимо рассматривать как емкое, собирательное понятие, включающее в себя несколько взаимосвязанных установленных законом процессуальных и материальных стадий, каждая из которых характеризуется спецификой: открытие наследства, охрана и управление наследством и др. То есть наследование включает в себя подавляющее большинство институтов наследственного права, нормы которых действуют с момента открытия наследства.

Наследственное право в объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам (наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием). Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, - это право гражданина передать свои имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны - право получить от наследодателя в наследство имущественные права и обязанности (право наследования).

Наследственное право охватывает большой круг правоотношений и не только частноправовых. Главным, безусловно, является наследственное правоотношение, остальные носят вспомогательный, сопутствующий характер.[7]

Наследственное право — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.[8]

Предметом наследственного права является несколько групп отношений: во-первых, отношения, возникающие до открытия наследства по поводу составления завещания, отмены либо изменения прежнего завещания; во-вторых, отношения, возникающие в связи с открытием наследства; в-третьих, отношения, возникающие в связи с принятием наследства; в-четвертых, отношения, возникающие в связи с отказом от наследства; в-пятых, отношения, возникающие в связи с охраной и/или передачей наследства в доверительное управление; в-шестых, отношения, возникающие в связи с завещательным отказом, завещательным возложением и др.

Таким образом, предметом наследственного права являются общественные отношения, возникающие в случае наследования имущества.

Наследование есть не только производный способ возникновения права собственности, а также иных прав и обязанностей, но и прежде всего универсальное правопреемство - переход всего комплекса прав, обязанностей, вещей от умершего лица, именуемого праводателем (правопредшественником, наследодателем, завещателем), к наследникам как единого целого в один и тот же момент, в неизменном виде, в том состоянии, объеме, размере и виде, в котором это наследство существовало на день его открытия, сразу, т.е. одновременно, а как исключение - сингулярное правопреемство, в случае перехода части имущества или отдельного права к другим лицам (например, при завещательном отказе и завещательном возложении).

Наследование есть переход к наследникам не только прав, обязанностей, но и объектов этих прав. Так предусмотрено действующим законодательством.[9]

Законодательство о наследовании представляет собой систему законодательных актов, регулирующих отношения с участием граждан, юридических лиц, органов государственного управления и муниципального самоуправления, в отношении: открытия наследства; распоряжения имуществом на случай смерти; порядка наследования имущества при отсутствии распоряжения на случай смерти; принятия и отказа от наследства; охраны и управления наследством.

Основополагающим источником любой отрасли российского права, в том числе и гражданского, является Конституция РФ[10].

Пункт 4 статьи 35 Конституция РФ, посвященной праву частной собственности граждан, указывает, что «право наследования гарантируется».

Как было указано выше, основные положения, регулирующие наследственные отношения, содержатся в разделе ГК РФ[11], который так и называется - «Наследственное право».

К принципам современного российского наследственного права относятся:

- свобода завещания. Завещатель вправе завещать имущество любым лицам в любой пропорции, отменять и изменять завещание. Ограничение возможно только при наличии граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

- приоритет завещания перед наследованием по закону. Наследование по закону осуществляется, когда нет завещания, когда завещание недействительно полностью или частично или когда завещано не все имущество.

- отсутствие количественных и качественных ограничений по наследованию имущества, за исключением имущества, изъятого из гражданского оборота или ограниченного в нем.

- универсальность (целостность) наследственной массы. Наследование - это универсальное правопреемство. Наследуются как активы, так и пассивы наследодателя: нельзя отказаться от части наследства, можно принять только всю наследственную массу, включая имущество и долги, или отказаться от нее.

- призвание к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю, независимо от того, как происходит наследование: по завещанию или по закону;

- максимальное вовлечение наследников по закону в процесс наследования при отсутствии распоряжения наследуемым имуществом. Предусмотрено восемь очередей наследования по закону. При этом последующая очередь наследует при отсутствии предыдущей. Наследуют родственники как по нисходящей, так и по восходящей линии родства, усыновленные и усыновители, мачехи, отчимы и падчерицы, пасынки, нетрудоспособные иждивенцы;

- минимальное участие государства в наследственных правоотношениях. Россия, ее субъекты и муниципалитеты могут быть наследниками по завещанию, когда нет наследников всех восьми очередей по закону и нет наследников по завещанию, а имущество становится выморочным.[12]

Наследство – не просто один из многочисленных юридических терминов, это – конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают юристы под этим словом. Наследство – совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей.

Наследование, переход наследственного имущества реализуются в рамках наследственного правоотношения, возникающего на основании юридических фактов, установленных законом.

Наследственное правоотношение возникает вместе с открытием наследства (после смерти гражданина) и оканчивается принятием всего наследуемого имущества. В связи с этим, наследственные правоотношения носят промежуточный характер от смерти до юридического принятия наследства.

Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Основанием возникновения наследственного правоотношения является событие - смерть наследодателя. Дата, на которую приходится день смерти человека, оставившего наследство, является определяющей для решения вопросов о том, какое законодательство является применимым.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества[13].

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

Имущество может быть движимым и недвижимым, делимым и неделимым, индивидуально определенным и определенным родовыми признаками. Это могут быть ценные бумаги, денежные средства, имущественные права и обязанности. Имущество должно обладать свободной оборотоспособностью либо быть ограниченным в обороте.

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества. [14]

В соответствии со статьей 1111 ГК РФ основаниями осуществления наследования являются:

1) наследование по закону;

2) наследование по завещанию.

В России в настоящее время законодательно закреплена концепция диспозитивности в наследственном праве: наследование по завещанию стоит на первом месте, наследование по закону восполняет отсутствие завещания.

В основании наследования по завещанию лежит воля наследодателя, а по закону - постановление закона, который имеет в виду восполнить предполагаемую волю умершего.

Процесс наследования включает в себя целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью гражданина. В частности, это отношения, вытекающие из фактов: составления завещания; открытия наследства; принятия наследства; отказа от наследства; исполнения завещания и др.

Для всех этих отношений характерно, что возникают они по поводу наследства, и так или иначе связаны со смертью наследодателя. Однако они могут существовать и до момента открытия наследства, причем не обязательна и прямая связь с этим юридическим фактом. Так, лицо, составляющее завещание, вступает в наследственные отношения (руководствуется нормами наследственного права), однако впоследствии, отменив завещание, он эти отношения своей волей прекращает. В этом случае они повторно возникнут только после смерти гражданина, и будут иметь несколько другое содержание (произойдет наследование не по завещанию, а по закону).[15]

Субъектами указанного правоотношения являются наследники, которые наделяются определенными правами и обязанностями, составляющими содержание возникающего правоотношения. Следует отметить, что умерший не является субъектом указанного правоотношения, поскольку применительно к правилам п. 2 ст. 17 ГК РФ его правоспособность прекращается со смертью. Не является субъектом наследственного правоотношения и нотариус, поскольку совершение последним юридически значимых действий в связи с оформлением наследственных прав является его административной, но не гражданско-правовой обязанностью. Правоотношение, возникающее при открытии наследства, связывает наследников и лиц, могущих войти в соприкосновение с наследством.

Содержанием этого правоотношения являются права наследников на принятие наследства (или на отказ от наследства) и обязанности третьих лиц по воздержанию от создания наследникам препятствий во вступление в наследство.

Как правило, наследственные отношения имеют в основном длящийся характер, то есть существуют относительно долгий отрезок времени.

В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.

Первый этап наступает, когда наследство открылось, т.е. гражданин умер или объявлен в установленном порядке умершим, и призывается к наследованию определенный круг лиц. Содержанием наследственного правоотношения на первом этапе является право известного лица вступить в наследство и обязанность всех иных лиц по воздержанию от создания препятствий в осуществлении этого права.

Второй этап наступает после принятия наследником наследства и длится до момента фактического раздела имущества между наследниками, оформления наследственных прав. На данном этапе содержание наследственного правоотношения составляют права и обязанности наследников в связи с реализацией последними права на наследство, в том числе права на получение некоторой части наследственного имущества, реализацией преимущественных прав и т.д.

Глава 2: Виды наследования в Российском законодательстве

2.1 Общее положение наследования по закону в Российском законодательстве

Наследование по закону - одно из двух оснований наследования (ст. 1111 ГК РФ). Наступает в тех случаях, когда наследодатель не оставил завещания. Конечно же, «наследование по закону» - термин достаточно условный, так как наследование по завещанию и по закону осуществляется в соответствии с законом. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Несмотря на все большую популярность завещаний, наследование по закону на сегодняшний день остается основным способом наследования.[16]

Оно характеризуется тем, что законом установлены, во-первых, круг наследников, причем исчерпывающе (ст. 1142 - 1145, 1147, 1148, 1151 ГК РФ), во-вторых, порядок их призвания к наследованию (п. 1 ст. 1141, п. 1 ст. 1146, ст. 1148, 1151 ГК РФ) и, в-третьих, правила перехода наследственного имущества к нескольким наследникам по закону (п. 2 ст. 1141, п. 1 ст. 1146, п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ).

В соответствии с принципом свободы завещания нормы о наследовании по закону применяются, когда имеет место одно или несколько из указанных условий:

1) завещание отсутствует, в завещании определена судьба лишь части имущества (ст. 1111 ГК РФ) или в завещании указано лишь на лишение наследства части наследников по закону (ст. 1119 ГК РФ);

2) завещание признано недействительным полностью или в части (п. 5 ст. 1131 ГК РФ);

3) наследники, указанные в завещании, отсутствуют, отказались от наследства вообще (ст. 1157 ГК РФ) или в пользу лиц из числа наследников по закону (ст. 1158 ГК РФ), не имеют права наследовать либо отстранены от наследования как недостойные наследники;

4) во всех случаях при наличии лиц, признаваемых наследниками в силу принадлежащего им права на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ);

5) имущество признано выморочным.

По закону может наследоваться как все имущество, входящее в состав наследственной массы (при отсутствии завещания, признания наследства выморочным), так и часть этого имущества, которая не была завещана. Часть наследственной массы может быть унаследована по закону и в случаях признания части завещания недействительным, отказа наследников по завещанию от наследства и т.д.[17]

Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

При наследовании по закону одним из главных фактов выступает родство - кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Наследники по закону разбиты на группы-очереди и призываются к наследованию не все одновременно, а последовательно - в порядке очередности.

Такая очередность выражается в том, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, если нет ни одного наследника предшествующих очередей, включая наследников по праву представления.

При этом основной принцип таков, что более близкие родственники устраняют от наследования более дальних.

В основу наследования по закону, как и ранее, положено семейно-родственное начало. Включение гражданина в состав наследников по закону той или иной очереди основывается на одном из следующих юридических фактов: родства с наследодателем предусмотренной законом степени; усыновления наследодателя; усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследодателя; брака с наследодателем; предусмотренного законом свойства между наследником и наследодателем; нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий.

В настоящее время установлено восемь очередей наследников, которые охватывают супругов, родственников до шестой степени родства, предоставляют право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в силу ст. 1142 - 1145 ГК РФ, но находящимся на иждивении наследодателя. Наследником выморочного имущества выступает государство (ст. 1151 ГК РФ). Круг лиц, которые могут выступать наследниками по закону, определен в ГК РФ исчерпывающим образом.

1-я очередь - дети, супруг и родители наследодателя. Законодатель установил равенство прав детей, как рожденных от родителей, состоящих в браке, так и рожденных вне брака (п. 2 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации[18] (далее – СК РФ)). Приравненными к наследникам по закону являются усыновленные дети (ст. 137 СК РФ). В данном случае родители не имели никакого отношения к рождению ребенка, но выразили желание его воспитывать.

Дети не могут быть наследниками по закону в случае, если они: а) по завещанию, составленному родителями, лишены наследства (ст. 1119 ГК РФ); б) своими умышленными противоправными действиями пытались повлиять на волю наследодателя (п. 1 ст. 1117 ГК РФ); в) злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию родителя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). К наследованию призываются дети, находившиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми в течение 300 дней после открытия наследства (п. 2 ст. 48 СК РФ).

К наследованию по закону призывается переживший наследодателя его супруг, если на день открытия наследства они (муж и жена) находились в законном браке. Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента прекращения брака при его расторжении или признании недействительным (ст. 16 - 30 СК РФ). Брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации его расторжения в книге регистрации актов гражданского состояния, а брак, расторгаемый в суде, - со дня вступления судебного решения в силу. Все имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (ст. 34 СК РФ). Супруг призывается к наследству, если наследодатель - супруг не оставил завещания, по которому все имущество завещал другому лицу. Следует иметь в виду, что завещать он может только половину совместного имущества, другая же половина на законном основании принадлежит пережившему супругу.[19]

Родителями являются отец и мать по отношению к своим детям. Родители призываются к наследству после своих детей, а после усыновленных детей наследуют усыновители. Родители не призываются к наследству по закону, если: детьми совершено завещание; родители в отношении своих детей в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Внуки и их потомки (правнуки) наследодателя могут призываться к наследованию в порядке представления лишь в том случае, если они родились при жизни наследодателя, а к моменту открытия наследства нет в живых их родителей, вследствие чего они наследуют долю родителей. Не могут наследовать по праву представления внуки и правнуки, зачатые при жизни наследодателя, но не родившиеся к моменту его смерти, если их родители лишены наследства или признаны недостойными наследниками (ст. 1117 и 1119 ГК РФ).

2-я очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка. Братья и сестры, призываемые к наследованию, могут быть полнородными (у них общие отец и мать) и неполнородными (у них общая мать и разные отцы - единоутробные братья и сестры, или один отец и разные матери - единокровные братья и сестры). Сводные братья и сестры (дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) не являются родственниками и не относятся ко второй очереди наследников.

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца - только если отец состоял с матерью в момент рождения ребенка в законном браке либо отцовство было установлено в порядке, предусмотренном семейным законодательством.[20] Если ребенок был усыновлен, бабушки и дедушки наследуют, когда отношения между ними и ребенком были сохранены (п. 4 ст. 137 СК РФ).

Племянники и племянницы наследуют по праву представления, если наследник умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Законодатель указывает две группы племянников и племянниц наследодателя: рожденные от полнородных братьев и сестер и неполнородных (ст. 1143 ГК РФ).

3-я очередь - дяди и тети. Наследники третьей очереди призываются к наследству, если нет наследников по закону первой и второй очередей.

К наследникам третьей очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, т.е. его дяди и тети. Все они наследуют в равных долях.

В соответствии со ст. 1145 ГК РФ если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Согласно данной норме степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Согласно ГК РФ в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства являются - прадедушки и прабабушки наследодателя;

Дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) по праву представления не наследуют, а наследуют в качестве наследников шестой очереди наряду с детьми двоюродных внуков и внучек наследодателя (с двоюродными правнука).

В подтверждение родства наследодателя с прабабушкой и прадедушкой (наследники четвертой очереди) нотариусу представляются свидетельства:

  • о смерти и о рождении наследодателя;
  • о рождении матери наследодателя, о ее браке или о рождении отца наследодателя;
  • о рождении бабушки, о ее браке или о рождении дедушки наследодателя.

В качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Что касается наследников пятой очереди, то в зависимости от конкретного случая от них в дополнение к вышеперечисленным документам, требуются:

а) свидетельства о рождении детей племянников или племянниц - для детей родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродных внуков и внучек); свидетельство о браке - для женщин при замужестве;

б) свидетельства о рождении дедушки или бабушки, его или ее сестры либо брата - для родных братьев и сестер дедушки и бабушки наследодателя (двоюродных дедушки и бабушки); свидетельство о браке - для женщин при замужестве.[21]

В качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

7-я очередь - пасынки и падчерицы, отчим и мачеха. Включив в круг наследников по закону седьмую очередь (отчим, мачеха, пасынок и падчерица), законодатель отступил от общего правила наследования по родству, допустив наследование между свойственниками. Эти лица наследуют в порядке седьмой очереди, если нет наследников первых шести очередей (ч. 3 ст. 1145 ГК РФ).

К 8-ой очереди относятся нетрудоспособные иждивенцы. Наследниками восьмой очереди признают лиц, которые не относятся ни к одной из семи очередей, т.е. не являются даже дальними родственниками, но были нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Для вступления в наследство нужно, чтобы они находились на иждивении (содержании) наследодателя и проживали вместе с ним не менее года.

Место, занимаемое нетрудоспособными иждивенцами наследодателя среди других наследников по закону, называют «плавающей очередью», поскольку, не устраняя никого из других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы в то же время всегда призываются к наследованию и получают равную с другими наследниками долю наследственного имущества. Нужно помнить, что положения о наследовании нетрудоспособными иждивенцами применяются только в случаях, когда наследование происходит по закону, а не по завещанию.[22]

Расширение круга наследников по закону - прогрессивный шаг на пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение случаев призвания к наследованию государства при наличии родственников либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя способствует укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства в целом.[23]

В основном не имеет значения, проживали ли наследники совместно с наследодателем или нет. Это обстоятельство принимается во внимание только в определенных законом случаях.

Установлен строгий порядок призвания наследников по закону к наследованию: наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

При этом к отсутствию наследников предшествующей очереди в точном смысле приравниваются и случаи, когда все наследники этой очереди не имеют права наследовать, являются недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ), лишены наследства, не приняли наследства либо отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, т.е. все наследственное имущество, которое наследуется по закону, подлежит разделу на одинаковые доли по числу принимающих наследство. Размер этих долей не зависит от размера имущества (или его долей), которое переходит по наследству к иным лицам в соответствии с завещанием или в качестве обязательной доли[24].

Из этого правила установлено исключение, касающееся определения доли наследуемого по закону имущества лицами, наследующими по праву представления, которое имеет место в случае смерти наследника по закону до открытия наследства. В этом случае, доля наследства, причитавшаяся умершему наследнику, переходит по праву представления к его потомкам и делится между ними поровну.

Наследственные правоотношения имеют длящийся характер (с учетом установленного срока для принятия наследства наследниками) и прекращаются в момент оформления соответствующего свидетельства, подтверждающего право на наследство. С вступлением в силу части третьей ГК РФ применительно к рассматриваемому вопросу в рамках уже открытого наследства право наследования приобретают новые субъекты наследственных правоотношений, наделенные правом на принятие наследства.

По общему правилу наличие отношений, влекущих призвание к наследованию по закону, должно быть доказано лицом, претендующим на получение наследства.[25]

Так, доказательствами брачных или родственных отношений между наследодателем и наследником по закону служат свидетельства о государственной регистрации заключения брака или рождения (соответственно)[26], выданные органом загс в удостоверение фактов государственной регистрации этих актов гражданского состояния (п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»[27]).

Если свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния утрачено, орган загс, в котором хранится первый экземпляр записи акта гражданского состояния (а в случае передачи записи актов гражданского состояния в государственный архив книг государственной регистрации актов гражданского состояния и метрических книг), орган загс субъекта Российской Федерации выдает повторное свидетельство либо справку установленного образца.[28]

Установление очередности имеет важное практическое значение, поскольку именно в таком порядке наследники по закону призываются к наследованию.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

2.2 Наследование по завещанию

Понятие завещания в отечественном праве практически не меняется с течением времени и в связи с изменением законодательства. Конечно же, его наполнение, как юридическое, так и практическое, трансформируется вслед за экономическими и особенно политическими процессами.

Распоряжение имуществом на случай смерти в российском праве именуется завещанием. Завещание представляет собой выраженную в установленной законом форме волю наследодателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти[29].

Завещание представляет собой строго личную сделку, совершение которой через представителя не допускается. Следовательно, составление завещания - это односторонняя сделка, причем с отложенным юридическим эффектом[30]. Для возникновения прав и обязанностей из завещания недостаточно лишь факта составления завещания, необходим еще один элемент юридического состава - открытие наследства.

Поскольку составление завещания - сделка односторонняя, то согласия лиц, указанных в завещании, не требуется для того, чтобы считать завещание имеющим силу. Принятие наследства является самостоятельной сделкой и не образует с составлением завещания единой двусторонней сделки.

Не допускается совершение завещания через представителя (как законного, так и по доверенности), а также лицом, не обладающим дееспособностью в полном объеме.

Пункт 1 ст. 1118 ГК РФ устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Вместе с тем в российском праве могут быть обнаружены и иные формы распоряжения имуществом на случай смерти. Во-первых, договором дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Вопрос о вещном или обязательственном эффекте отмены дарения в законе не разрешен. Во-вторых, в своих письмах, дневниках и других документах лицо может запретить обнародование созданного им произведения, тем самым существенно ограничив возможность осуществления перешедшего к наследникам исключительного права.

Совместные завещания и договоры о наследовании российскому праву неизвестны. К дарению с условием о передаче дара после смерти дарителя п. 3 ст. 572 ГК РФ предписывает применять правила о наследовании. Указанная норма в подавляющем большинстве случаев лишает такие сделки юридической силы ввиду несоблюдения квалифицированной формы завещания. Дарения, совершенные лицом при жизни, не рассматриваются российским правом в качестве сделок, совершенных на случай смерти, и не учитываются при определении размера наследственной массы.[31]

Таким образом, завещание - это личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей, односторонняя сделка и нотариально удостоверенная сделка либо приравненная к таковым.

В ст. 1119 ГК РФ определен принцип свободы завещания и он сводится к праву завещателя определить, кому и как перейдет имущество, а также установить иные распоряжения на случай смерти: о лишении наследства кого-либо из наследников (эксгередация), о завещательном отказе и (или) возложении, о подназначении наследников и отказополучателей и др.

Вместе с этим, свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1119 ГК РФ). Это означает, что независимо от содержания завещания указанные в ст. 1149 ГК РФ лица вправе получить часть наследственного имущества.

Безусловно, завещание должно учитывать обязательные доли в наследстве, в противном случае в части этих долей он будет недействителен.

В любой момент завещатель вправе отменить или изменить завещание. Уведомления об этом иных лиц (например, указанных наследниками в первоначальном завещании) не требуется. Из этого следует вывод, прямо не отраженный в законе: не имеют силы никакие обязательства наследодателя не изменять и (или) не отменять ранее составленное завещание.

Следует отметить, что в российском законодательстве отсутствуют положения о возможности составления завещания под условием.

Согласно ст. 1120 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

Согласно данной норме гражданин вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе и о том, которое находится за пределами места жительства завещателя или которое он может приобрести лишь в будущем. Завещание будущего имущества может быть совершено с использованием как общей формулировки («все мое имущество, в чем бы таковое ни выражалось и где бы ни находилось»), так и конкретного указания на имущество, в том числе право, которое на данный момент отсутствует у завещателя.[32]

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель может завещать имущество одному или нескольким лицам, причем он не связан кругом наследников, указанных в ст. ст. 1142 - 1145 ГК РФ.

Назначение наследника обязательно производится завещателем лично. При удостоверении завещания (кроме, естественно, закрытого) нотариус убеждается в том, что указанные в завещании лица достаточным образом индивидуализированы.

Кроме того, у завещателя есть возможность предусмотреть фигуру «запасного» наследника, т.е. осуществить подназначение (субституцию) как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону. Суть состоит в том, что, если основной наследник не примет наследство (из-за смерти до открытия наследства, отказа, отстранения от наследования и т.д.), право наследования получит подназначенный наследник (субститут). Число ступеней подназначения, которые может установить завещатель, не ограничено.

Российское право не разрешает подназначение для лица, принявшего наследство (так называемая фидеикомиссарная субституция). После принятия наследства наследник сам вправе определить, кому перейдет имущество после его смерти, и не связан волей предшествующего наследодателя.

Кроме того, исходя из оснований для подназначения, перечисленных в п. 2 ст. 1121 ГК РФ, недопустимой является известная теории права родительская субституция (при которой условием подназначения является недостижение передовым наследником определенного возраста к моменту открытия наследства).

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение названного правила влечет недействительность завещания.

Законом могут предъявляться квалифицированные требования к форме (например, закрытое завещание обязательно пишется завещателем собственноручно).

Требование к письменной форме не знает исключений, поэтому любые устные высказывания наследодателя силы завещания не имеют. Такие высказывания могут служить лишь дополнительными доказательствами в наследственных спорах, связанных с выяснением действительной воли завещателя.

Все завещания можно разделить на нотариально удостоверенные, приравненные к ним и составленные в чрезвычайных условиях.

Нотариально удостоверенные завещания следует делить на простые и закрытые, со свидетелями и без таковых.

Завещание может быть удостоверено у любого нотариуса и не зависит от места жительства завещателя. Исключением является выезд нотариуса (например, на дом) для совершения завещания (в данном случае это может сделать только нотариус соответствующего нотариального округа, другой нотариус может это сделать только в случае тяжелой болезни завещателя и отсутствия в нотариальном округе нотариуса).

На основании п. 1 ст. 1125 ГК РФ нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. То есть гражданин может прийти с уже готовым документом (назовем его проектом завещания), что чаще всего и происходит. Второй вариант - завещание пишется в присутствии нотариуса. И, наконец, третий - завещатель диктует текст завещания нотариусу. При этом завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание (п. 2 ст. 1125 ГК РФ).

По общему правилу завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Для большей достоверности нотариусы просят также написать фамилию, имя и отчество. Это может пригодиться при возникновении спора и необходимости почерковедческой экспертизы.

В исключительных случаях закон дает возможность подписать завещание иным лицом, не завещателем. Эти случаи касаются непосредственно невозможности завещателя подписать завещание в силу:

- физических недостатков;

- тяжелой болезни;

- неграмотности.

В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

На основании ст. 1126 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможность ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание закона и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

Свидетели в наследственном праве - это граждане, присутствующие при составлении и удостоверении завещания. Свидетели могут быть добровольные и обязательные.

Добровольные свидетели участвуют в совершении завещания по желанию завещателя и с согласия соответствующих граждан, тогда как обязательные - в силу требования закона и, конечно же, с согласия как завещателя, так и таких граждан (передача нотариусу закрытого завещания (п. 2 ст. 1126 ГК РФ); вскрытие нотариусом конверта с закрытым завещанием и оглашение такого завещания (п. 4 ст. 1126 ГК РФ); совершение завещания, приравненного к нотариально удостоверенному (п. 2 ст. 1127 ГК РФ)).

Одним из важнейших принципов наследования по завещанию является тайна завещания. Данный принцип основан на конституционном праве гражданина на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ). В силу ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (п. 4 и 5 ст. 1125 ГК РФ).

Согласно ст. 1125 ГК РФ, а также ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате[33], правилам Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания[34] при удостоверении завещаний нотариус обязан:

1) установить личность обратившегося лица и его дееспособность;

2) выяснить действительные намерения завещателя, направленные на определение судьбы имущества. Для этого нотариус проверяет в ходе беседы способность завещателя понимать значение своих действий. Лицам, находящимся в состоянии опьянения или в болезненном состоянии, в удостоверении завещания отказывается;

3) разъяснить правовые последствия составления завещания, возможность его последующего изменения или отмены, правила ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле;

4) принять меры, позволяющие завещателю изложить волю свободно, без влияния третьих лиц на ее формирование;

5) изложить текст завещания в точном соответствии с выявленной волей, а затем до его подписания передать завещателю для прочтения или огласить. Завещатель может и сам составить текст завещания. В этом случае нотариус проверяет, насколько текст соответствует воле завещателя.

После выполнения всех этих действий завещатель собственноручно подписывает завещание, а нотариус осуществляет удостоверительную надпись.

Необходимо отметить, что если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса. Сведения о таком лице, а также причины, по которым завещатель не смог подписать завещание лично, указываются в завещании.

Закрытое завещание необходимо для того, чтобы максимально сохранить в тайне от всех его содержание до момента открытия наследства.

Согласно ст. 1126 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.

Закрытое завещание имеет следующие особенности в сравнении с обычным нотариально удостоверенным:

1) текст должен быть не только подписан, но и собственноручно написан завещателем. Соответственно, подписание завещания рукоприкладчиком не допускается ни при каких обстоятельствах;

2) завещание передается нотариусу уже в заклеенном конверте;

3) передача конверта нотариусу обязательно осуществляется в присутствии двух свидетелей, которые ставят подписи на конверте. Подписанный свидетелями конверт нотариус помещает в другой конверт, на котором делает удостоверительную надпись;

4) после смерти завещателя нотариус в присутствии не менее чем двух свидетелей вскрывает конверт, оглашает завещание и составляет протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием.

Единственный случай, когда составленное в простой письменной форме и не заверенное уполномоченным лицом завещание имеет силу, - это завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124 - 1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 ГК РФ, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Верховный Суд РФ разъяснил, что в силу ч. 3 ст. 1129 ГК РФ исполнение простого письменного завещания возможно только при условии судебного подтверждения факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Требование об этом должно быть заявлено заинтересованным лицом до истечения срока, установленного для принятия наследства. Представляется, что данное положение закона продиктовано прежде всего необходимостью предупреждения возможных злоупотреблений. Кроме того, в порядке ч. 3 ст. 1129 ГК РФ устанавливается факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, т.е. предметом судебного разбирательства не является вопрос действительности самого завещания. Следовательно, подобное судебное решение ничуть не препятствует дальнейшему оспариванию самого завещания.[35]

Поскольку текст закрытого завещания пишется без участия нотариуса, есть вероятность возникновения проблем с толкованием завещания. Эти проблемы решаются в соответствии со ст. 1132 ГК РФ.

Согласно ст. 1130 ГК РФ одно из проявлений свободы завещания - возможность завещателя в любое время отменить или изменить составленное им завещание. При этом завещатель может как прямо отменить предыдущие распоряжения или их часть, так и оставить новые распоряжения, которые по содержанию отличаются от более ранних. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещанием может быть отменено либо изменено прежнее завещание, а также завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, если из содержания нового завещания следует, что его предметом являлись и права на соответствующие денежные средства (например, в новом завещании в качестве предмета наследования указаны все имущество наследодателя или его часть, включающая денежные средства, или только денежные средства, внесенные во вклад (вклады) или находящиеся на другом счете (других счетах) в банке (банках), в том числе без конкретизации номера счета и наименования банка, или непосредственно те денежные средства, в отношении прав на которые было совершено завещательное распоряжение в банке)[36].

Также, завещательное распоряжение в банке, как и завещание, может быть отменено посредством прямого распоряжения о его отмене. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Изменение или отмена завещания обладают свойством безвозвратности. Это означает, например, что отмена завещания, которым отменено первоначальное завещание, не восстанавливает силу этого первоначального. Между тем признание недействительным последующего завещания будет означать, что силу имеет первоначальное.

Таким образом, отмена завещания, как и само завещание, - это односторонняя сделка[37].

Как следует из ст. 1133 и 1134 ГК РФ, исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.

Согласие гражданина быть исполнителем завещания должно быть выражено в письменной форме. Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

Завещатель может указать в завещании перечень действий, которые вправе совершить душеприказчик. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры[38].

В заключении следует отметить, что все завещания, как удостоверенные самими нотариусами, так и поступившие к нотариусам (закрытые завещания и приравненные к нотариально удостоверенным), учитываются в алфавитной книге учета завещаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наследственное право России складывалось на протяжении длительного времени под влиянием многих внутренних и внешних факторов исторического развития. Современная реформа наследственного права в России также обусловлена историческими обстоятельствами, изменяющими политические, экономические, социальные и духовные устои российского общества.

Институт наследования является центральным институтом гражданского права любой правовой системы. Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причин, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.

Наследственное право обеспечивает универсальность правопреемства - к наследникам переходят все имущественные права и обязанности наследодателя, принадлежавшие ему при жизни, за исключением тесно связанных с его личностью. Защита интересов членов семьи наследодателя обеспечивается системой наследования по закону, правила которого применяются при отсутствии или недействительности завещания, а также ограничивают свободу завещательных распоряжений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрании законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – ст. 4552.
  3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – ст. 16.
  4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 47. – ст. 5340.
  5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (в ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 1993. – № 49.
  6. Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания, утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол № 04/04 // Нотариальный вестник. – 2004. – № 9.

Судебная практика

  1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 7.
  2. Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования // Наследственное право. – 2016. – № 2.

Специальная и научная литература

  1. Алексеев С.С. Гражданское право в вопросах и ответах. 2-е издание. – М.: Проспект, 2008. – 450 с.
  2. Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. – 112 с.
  3. Бачурин Д. Наследство. Порядок действий при наследовании. – СПб: Астрель-СПБ, 2008. – 65 с.
  4. Березовская Е.А. Эволюция наследственного права в России (дореволюционный и советский периоды. // Наследственное право. – 2008. – № 2.
  5. Березовская Е.А. Этапы и закономерности развития наследственного права России. // Юрист. – 2006. – № 12.
  6. Волкова Н.А. Наследственное право. – М.: Юнити Диана, 2007. – 192 с.
  7. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М.: Юрайт, 2006. – 144 с.
  8. Гражданское право: Учебник: в 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2008. – 784 с.
  9. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. – М.: Статут, 2016. Т. 1. – 511 с.
  10. Гомол А. Гражданское право: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: Академия ИЦ, 2010. – 414 с.
  11. Грудцына Л.Ю. Спектор А.А. Гражданское право России. Учебник для вузов. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. – 669 с.
  12. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. – 615 с.
  13. Зайцева Т.И., Крашенинников П. Наследственное право в нотариальной практике. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 766 с.
  14. Дегичев А. Наследственное право в проекте третьей части ГК РФ. // Российская юстиция. – 2006. – № 12.
  15. Крашенинников П.В. Наследственное право. – М.: Статут, 2016. – 207 с.
  16. Крюков Р.В.Наследственное право: Конспект лекций – М.: А-Приор, 2010. – 64 с.
  17. Корнеева И. Наследственное право РФ. – М.: Юристъ, 2007. – 301 с.
  18. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и др.; под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2011. – 392 с.
  19. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ «Наследственное право» (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2016. – 144 с.
  20. Максютина М.В. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 240 с.
  21. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. – М.: Статут, 2015. – 271 с.
  22. Паничкин В.Б. Проблема классификации субъектов наследования (на примере недостойных наследников) // Наследственное право. – 2016. – № 2.
  23. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй и третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова, 2008. // Консультант плюс.
  24. Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. Нотариат: учебник. – М.: Юстиция, 2016. – 214 с.
  25. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. 2-е изд., исправ. – М.: Статут, 2002. – 558 с.
  26. Сараев А.Г. О правовой природе завещания // Наследственное право. – 2013. – № 2.
  27. Толстой Ю.К. Наследственное право. – М.: Проспект, 2006. – 224 с.
  1. Березовская Е.А. Эволюция наследственного права в России (дореволюционный и советский периоды. // Наследственное право. – 2008. – № 2. – С. 17.

  2. Максютина М.В. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2008. С.10.

  3. Березовская Е.А. Этапы и закономерности развития наследственного права России. // Юрист. – 2006. – № 12. – С. 12.

  4. Крюков Р.В. Наследственное право: Конспект лекций – М.: А-Приор, 2010. С. 20.

  5. Корнеева И. Наследственное право РФ. – М.: Юристъ, 2007. С. 19.

  6. Толстой Ю.К. Наследственное право. – М.: Проспект, 2006. С. 74.

  7. Крашенинников П.В. Наследственное право. – М.: Статут, 2016. 207 с.

  8. Волкова Н.А. Наследственное право. – М.: Юнити Диана, 2007. С. 35.

  9. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ «Наследственное право» (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2016. С.12.

  10. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрании законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398.

  11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 03.07.2016)

    // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – ст. 4552.

  12. Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. С. 17.

  13. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. – М.: Статут, 2016. Т. 1. С. 37.

  14. Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования // Наследственное право. – 2016. – № 2. С. 17.

  15. Гомол А. Гражданское право: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: Академия ИЦ, 2010. С. 204.

  16. Гомол А. Гражданское право: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: Академия ИЦ, 2010. С. 206.

  17. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М.: Юрайт, 2006. С. 97.

  18. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (В ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – ст. 16.

  19. Алексеев С.С. Гражданское право в вопросах и ответах. 2-е издание. – М.: Проспект, 2008. С. 350.

  20. Бачурин Д. Наследство. Порядок действий при наследовании. – СПб: Астрель-СПБ, 2008. С. 25.

  21. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям первой, второй и третьей / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова, 2008. // Консультант плюс.

  22. Дегичев А. Наследственное право в проекте третьей части ГК РФ. // Российская юстиция. – 2006. – № 12. – С. 24.

  23. Гражданское право: Учебник: в 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2008. С. 534.

  24. Грудцына Л.Ю. Спектор А.А. Гражданское право России. Учебник для вузов. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. С. 402.

  25. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России: Учебник. – М.: Эксмо, 2009. С. 116.

  26. Зайцева Т.И., Крашенинников П. Наследственное право в нотариальной практике. – М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 207.

  27. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 47. – ст. 5340.

  28. Максютина М.В. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2008. С. 96.

  29. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. 2-е изд., исправ. – М.: Статут, 2002. С. 115.

  30. Сараев А.Г. О правовой природе завещания // Наследственное право. – 2013. – № 2. С. 24 - 28.

  31. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. – М.: Статут, 2015. С. 52.

  32. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и др.; под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2011. С. 65.

  33. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (в ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 1993. – № 49.

  34. Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания, утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол № 04/04 // Нотариальный вестник. – 2004. – № 9.

  35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 7.

  36. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. – М.: Статут, 2015. С. 118.

  37. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. – М.: Статут, 2016. Т. 1. С. 216.

  38. Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. Нотариат: учебник. – М.: Юстиция, 2016. С. 110.