Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Теоретические основы наследственного права)

Содержание:

Введение

Большую актуальность в современном мире приобретают вопросы наследственного права. Это явление можно объяснить следующим явлениям, происходящим в экономической сфере жизни общества, в результате ее развития у людей появилась частная собственность в связи, с чем и круг имущества, которого входит в состав наследства увеличился и как следствие наследственные отношения усложнились. Ранее самая популярная наследственная масса состояла из дачи, автомобиля и вклада, и то не каждый гражданин обладал таким «объемом» имущества, то для данной экономике характерны квартиры, жилые дома, земельные участки, акции в хозяйственных обществах ит.д. Поскольку отношения усложняются и по своей сути опережают право, то необходимость в урегулировании возрастает и как следствие наследственной сфере стало уделять более пристальное внимание.

Объектом данной курсовой работы являются нормы, которые на данный момент регулируют наследственные правоотношения, это положения Гражданского кодекса РФ, а также Федеральные законы, которыми законодатель вводит изменения в исследуемый институт права.

Предметом же данной работы является современное реформирование данного института, в частности, вступившие в силу изменения, а также проекты, реализация которых только планируется.

Целью данной работы является проанализировать правовое регулирование и содержание видов наследования по современному гражданскому законодательству России.

Основные задачи, которые были поставлены перед данной курсовой работой:

- изучить определение и сущность наследования;

- раскрыть понятие наследства;

- рассмотреть место и время открытия наследства;

- исследовать состав наследников по закону и по завещанию;

- проанализировать порядок принятия наследства и оформление наследственного права;

- выявить актуальные проблемы правового регулирования наследования в РФ и рассмотреть пример из судебной практики.

Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. Обоснование положений, выводов, содержащихся в курсовой работе, осуществлено путем комплексного применения следующих методов социально-правового исследования: историко-правового, статистического и логико-юридического.

Исследования в области наследования проводили известные отечественные юристы прошлого и современности, такие как Шершеневич Г.Ф., Белов В.А., Цитович П., Шилохвост О.Ю., Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Серебровский В.И. и др. Огромное значение имеют материалы судебной практики по делам о наследовании. Методологической и информационной базой для данной работы послужили труды Барщевского М.Ю., Зайцевой Т.И. Романовой Е.Н., материалы научных конференций, научные статьи.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

1. Теоретические основы наследственного права

1.1 Определение и сущность наследования

Согласно нормам наследственного права наследование можно охарактеризовать как переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам.

При изучении понятия наследования, необходимо подчеркнуть два условия: во-первых, права и обязанности наследодателя передаются наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. не изменяя свой вид, как единое целое и в один и тот же момент, при условии, что ГК не предусматривает иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, помимо тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. Следует уделить внимание и тому, что ГК установил специальное правило, которое конкретно определяет само существование наследственного права. При данной структуре российской правовой системы введение таких правил считаются значимыми для российского права. Таким образом, в соответствии с ГК появилась юридическая связь между наследованием и гражданской правоспособностью физического лица, которая является неразрывной. Законом предусмотрено, что именно смерть, как один и тот же юридический факт, влечет два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности физического лица и начало наследования. В части первой ГК содержится следующая норма: «правоспособность гражданина… прекращается смертью» (п. 2 ст. 17). В части третьей ГК введено правило, в котором сказано, что «имущество умершего» переходит к другим лицам в порядке наследования (п. 1 статьи 1110) [2]. Соответственно имущество гражданина становится имуществом умершего только лишь в результате его гибели, т.е. при появлении самого юридического факта, с которым ГК связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица.

Вследствие наступления юридического факта, необходимо отметить, что правоспособность гражданина имеет особый принцип – прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно, внутренний принцип наследования заключается в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица. Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (праводателя). Считаю нужным здесь отметить, что не все авторы утверждают, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Отрицание самой категории наследственного правопреемства высказывал Н.Д. Егоров: «При наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав» [11, 31]. Писать выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство).

В действительности смысл наследования и состоит в том, что каждый гражданин нашего общества должен иметь гарантированную возможность жить и трудиться, с пониманием того, что впоследствии его гибели, все, что было приобретено им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Существуют случаи, которые с соответствии с законом и сложившимися в обществе правовым и нравственным принципами, когда имущество, которое принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым непосредственно сам наследодатель мог и не быть расположен (то есть необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

1.2 Понятие наследства

Категория «наследство» в частном праве занимает одно из значимых мест. В российском праве отсутствует легальное определение этого понятия. Однако в п. 1 ст. 1112 ГК РФ определяется, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Одним из видов объектов гражданских прав является наследство. Тем не менее, оно отличается от других объектов. Наследство (наследственное имущество) – объект гражданских прав локального характера. Оно присутствует лишь в области наследственного права. Общие положения ГК, характеризующие объекты гражданских прав, не упоминают о наследстве (ст. 128 – 149) [2].

Не смотря на то, что наследство может являться объектом самых разнообразных правоотношений, односторонних сделок, договоров, а также судебных и административных актов, оно имеет возможность функционировать только лишь в соответствии с нормами ГК РФ о наследственном праве, в этом то и проявляется его локальный характер. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.

Цивилисты Богуславский  М.М., Абова Т.Е., Светланов А.Г. в комментариях к ГК РФ, части третьей РФ: «В состав наследства могут входить любые вещи, любые имущественные права, любые имущественные обязанности, и притом в неограниченном количестве. В силу эластичности своего содержания наследство способно принять в себя и некоторые другие правовые явления. К таким явлениям относится, в частности, «заграничное имущество». В состав наследства по действующему законодательству не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. К ним относятся право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также обязанность платить налоги. Часть 3 статьи 1112 ГК содержит правило, исключающее из состава наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Статья является одним из частных выводов из более общих положений ГК, содержащихся, с одной стороны, в п. 1 ст. 1110, согласно которому при наследовании к другим лицам переходит только имущество умершего, а с другой стороны – из нормы п. 1 ст. 150. Последняя предусматривает, что жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбор места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом» [24, 293].

В соответствии со ст. 8 Конституции РФ, такие формы государственной собственности как государственная, муниципальная, частная и иные, признаются и защищаются равным образом. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

В отношениях правового регулирования, вокруг понятия наследства складываются много различных по своему содержанию мнений, мыслей и рассуждений. Впрочем, необходимо учитывать, что в разд. V ГК «Наследственное право» для обозначения этого понятия используются также и другие термины. В частности, для обозначения наследства используются термины «наследственное имущество», «имущество», «имущество наследодателя» и даже «имущество, входившее в состав наследства».

1.3 Место и время открытия наследства

Временем открытия наследства признается день, в котором наступила смерть наследодателя. Если человек считается без вести пропавшим, и по решению суда объявлен умершим, то днем его смерти признается день вступления в законную силу соответствующего решения суда, либо тот день, который указан в решении суда. Признание дня смерти, который указан в решении суда, может быть в том случае, когда гибель гражданина случилась в результате определенного несчастного случая. При наличии такого предположения суд может признать днем смерти гражданина тот день, когда этот несчастный случай произошел. Если факт смерти гражданина установлен судом, днем смерти гражданина опять-таки признается день, зафиксированный в решении суда.

В практике встречаются случаи, когда день смерти, зафиксированный в решении суда (как при объявлении гражданина умершим, так и при установлении факта смерти), и день вступления решения суда в законную силу, может иметь большую разницу во времени, даже за пределами срока в шесть месяцев для принятия наследства, который исчисляется с момента открытия наследства. Поэтому в данных ситуациях необходимо исчислять указанный срок с момента вступления решения суда в законную силу, а не со дня смерти гражданина, зафиксированного в решении суда. В других случаях, если срок для принятия наследства пропущен, тогда необходимо ставить вопрос о его продлении как пропущенного по уважительным причинам, но это может доставить неудобство и усложнить задачу при оформлении наследственных дел.

Временем открытия наследства в законе признается день смерти наследодателя. Из этого следует, что лица, умершие в один и тот же день, хотя и в разное время суток, признаются умершими одновременно, а потому и не призываются к наследованию после смерти друг друга. Указанные лица называются коммориентами (commorientes – умирающие одновременно). Если смерти произошли последовательно в один и тот же день, то при определении времени открытия наследства временной разрыв учитываться не будет. Другими словами, разница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она имела место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не определяется. Определение момента смерти по часам, а то и по минутам считается не самым важным. Ведь не возможно же находясь около человека, отходящего в мир иной, стоять с хронометром и засекать точные минуты его смерти. К тому же такие случаи обычно имеют место в экстремальных ситуациях (чаще всего при транспортных и экологических катастрофах), когда не до учета точного времени смерти человека, которому уже ничем нельзя помочь.

По общему правилу регламентированного в соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя [2].

Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Под исключение попадают несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, и граждане, находящиеся под опекой. Данные лица не наделены правом выбора места пребывания и места жительства, местом их жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется по общим правилам [11, 32].

Местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. В связи с этим следует иметь в виду, что в ряде случаев место открытия наследства может не совпадать с местом фактического пребывания наследодателя.

Определение места открытия наследства имеет важное практическое значение, поскольку именно по этому месту устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, происходит принятие наследства или отказ от него, совершаются иные действия по оформлению наследственных прав.

Таким образом, наследование можно охарактеризовать как переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Существует два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону.

2. Особенности наследования по закону и по завещанию

2.1 Состав законных наследников

Для начала необходимо раскрыть понятие недостойных наследников, затем определим основные очереди наследников в законодательстве.

Недостойными можно признать две категории наследников:

1) наследники, которые не имеют права наследовать,

2) и наследники, отстраненные судом от наследования.

К таким лицам, не имеющих права наследовать, прежде всего, относятся граждане, совершившие противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из наследников или осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании.

Действия в отношении наследодателя или кого-либо из наследников напрямую считаются противоправными и умышленными. Если наследник совершил неосторожные действия, которые повлекли, например, смерть наследодателя, то такие случаи не препятствуют призвания к наследству. В случае если приговором суда по уголовному делу, либо судебным решением по гражданскому делу существуют обоснованные обстоятельства к устранению наследника от наследства, то наследник полностью утрачивает право на него.

По мнению Смирнова С. А.: «К числу недостойных наследников, не имеющих права наследовать, относятся также родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко дню открытия наследства. Лишение родительских прав и восстановление в этих правах производится в судебном порядке (ст. 70, 72 СК). Следовательно, для признания лиц недостойными наследниками по данному основанию необходимо решение суда о лишении их родительских прав. Данная категория недостойных наследников устраняется только от наследования по закону» [19, 62].

От наследования судом могут быть отстранены и лица, которые в соответствии с законом злостно уклонялись и не выполняли своих обязанностей по содержанию наследодателя, а именно алиментного обязательства.

Восемь очередей наследников по закону устанавливаются в соответствии с Частью третьей ГК РФ, вступившей в силу 01.03.2002.

Состав очередей наследников по субъектам установлен ст. 1142–1151 ГК РФ. Тем не менее, по поводу количества очередей по наследству в науке существуют несколько различных мнений. Одни научные деятели считают собственно, что существует семь основных и одна скользящая очередь необходимых наследников. Лично я буду придерживаться классической точки зрения. Согласно которой, в соответствии с ГК РФ можно назвать восемь основных очередей наследников, потому как за отсутствием иных наследников по закону на восьмую очередь к правопреемству самостоятельно призываются нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти и проживавшие вместе с ним. Наконец, абсолютно бесспорно, что круг наследников по закону достаточно широк, а порядок призвания лиц каждой очереди к правопреемству подробно регламентирован. Перечислим основные очереди наследников.

К первой очереди относятся: переживший супруг, дети (в том числе усыновленные), родители. Внуки и их потомки наследуют по праву представления. Если нет наследников первой очереди, призываются к наследованию полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и матери. Племянники наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В качестве наследников четвертой очереди призываются прадедушки и прабабушки наследодателя. В пятую очередь наследуют дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внучки и внуки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Наследники шестой очереди – дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы), двоюродные тети и дяди.

Если нет наследников предшествующих очередей, наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

В качестве наследников восьмой очереди наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при отсутствии других наследников по закону (п. 3 ст. 1148 ГК).

Здесь есть необходимость задуматься о таких понятиях, как «нетрудоспособность» и «иждивение». Согласно п. 2 Постановления Пленума ВС СССР «О судебной практике по делам о наследовании» к нетрудоспособным следует относить:

– женщин, достигших 55 лет, и мужчин – 60 лет;

– инвалидов I, II и III групп независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности;

– лиц, не достигших 16 лет, а учащихся – 18 лет.

Далее необходимо разобраться с понятием «иждивение». Действующее законодательство определяет понятие «иждивение» в п. 3 ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», согласно которой члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным, основным источником средств к существованию.

Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Можно сделать вывод, что иждивенцем может быть признан гражданин, который проживает отдельно, но получает от наследодателя постоянную материальную помощь, которая является для него главным и неизменным источником средств к существованию. Кроме посторонних лиц, в качестве иждивенцев могут наследовать так же и родственники наследодателя, с при условии, что они являются нетрудоспособные.

Абраменков М.С. в своих трудах утверждает: «Необходимость установления родственных отношений в судебном порядке возникает, как правило, если в выданных органами загса документах имеются неточные или ошибочные записи, а также когда первичные документы утрачены и не могут быть восстановлены путем получения повторных свидетельств в органах загса. В соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» заявление о внесении исправления или изменения в запись актов гражданского состояния подается заинтересованным лицом в орган загса по месту его жительства или по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению или изменению» [6, 6].

Для признания наличия родственных отношений наследодателя и наследника судам руководствуются ст. 1141 ГК РФ [2].

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства [2].

2.2 Принятие наследства и оформление наследственного права

Для вступления в наследственное право, наследнику необходимо дать свое согласие, т.е. принять наследство. Согласно ст. 153 ГК принятие наследства является сделкой, потому как для его исполнения требуется ряд определенных действий, которые порождают возникновение юридических последствий (приобретение наследства). В соответствии со ст. 1153 ГК и ст. 1154 ГК для принятия наследства установлены специальный порядок, специальные способы и специальные сроки. Право на принятие наследства могут осуществить:

- лица, обладающие полной дееспособностью гражданина;

- законные представители лиц, кто не может осуществить право на принятие наследства самостоятельно.

Согласно нормам абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследства является безусловно и безоговорочно: только «принимаю» или «отказываюсь». Под условием или с оговорками принятие наследства не допускается.

Принятие наследства – это индивидуальный акт. Если к наследованию призываются несколько наследников, то каждый из них должен выразить волю на принятие наследства. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и остальные наследники.

Способы принятия наследства

Для приобретения наследства недостаточно являться наследником по закону или по завещанию: необходимо принять наследство одним из способов, указанных в ст. 1153 ГК РФ. В соответствии с законом принятие наследства может быть осуществлено двумя способами. Как привило, в юридической литературе они трактуются как «формальные» и «неформальные».

Способы:

  1. путем подачи в шестимесячный срок со дня открытия наследства по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства. Это так называемый формальный способ.
  2. или о выдаче свидетельства о праве на наследство либо путем совершения в рамках того же срока действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Это второй, неформальный, способ принятия наследства. Речь идет о совершении фактических действий, которые могут свидетельствовать о желании наследника приобрести наследство (так называемые конклюдентные действия).

Сроки принятия наследства

Обязательно принимаются во внимание установленные законом сроки, в течение которых должны быть осуществлены действия по принятию наследства.

Во-первых, поскольку срок принятия наследства исчисляется периодом времени, в соответствии с ГК его течение начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, с которым связано его начало: на следующий день после дня смерти наследодателя либо после даты вступления в силу решения суда об объявлении наследодателя умершим, о признании наследника недостойным, даты отказа наследника от наследства и т.п.

Во-вторых, срок, исчисляемый месяцами (именно так исчисляются сроки принятия наследства), истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день соответствующего месяца (ст. 192 ГК) [2].

И, наконец, в-третьих, применяется установленный порядок, регулирующий совершение действий в последний день срока: действие по принятию наследства может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Принятие наследства возможно и по истечении указанного шестимесячного срока в случае восстановления пропущенного срока судом либо при согласии на это, выраженном в письменной форме, всех наследников, принявших наследство (ст. 1155 ГК РФ) [2].

Оформление наследственных прав

Оформление наследственных прав по закону можно представить следующим перечислением:

  1. Переход прав на наследственное имущество, имущественные права и обязанности удостоверяется нотариусом посредством выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство.
  2. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, проверяя представленные нотариусу документы, подтверждающие степень родства, факты нетрудоспособности и (или) нахождения на иждивении наследодателя, нотариус заверяет копии этих документов и приобщает их в наследственное дело.
  3. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями статей 1148 и 1149 ГК РФ [2].
  4. С целью фиксации документальной информации, необходимой для удостоверения нотариусом перехода прав наследодателя к надлежащим наследникам, нотариус заводит наследственное дело.
  5. Ведение наследственного дела состоит из ряда производимых нотариусом действий, объединенных оформлением наследственных прав на конкретное наследство.
  6. Все документы, связанные с оформлением конкретного наследства, как предъявленные нотариусу, так и создаваемые самим нотариусом, помещаются в отдельное наследственное дело.

Чаще всего судебные споры возникают в тех случаях, когда открывается наследство на недвижимое имущество, в первую очередь на жилой дом или квартиру.

Таким образом, мы рассмотрели принятие наследства и особенности оформления наследственных прав по закону.

2.3. Понятие, форма и порядок совершения завещания

В соответствии ГК РФ п. 1 ст. 1118 распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем составление завещания [2].

Завещание – это односторонне обязывающая сделка, что формирует полномочия и прямые обязанности уже после раскрытия наследства.

По содержанию завещание можно определить волеизъявление наследодателя, направленное на дальнейшего определение юридической судьбы его имущества после смерти завещателя.

Совершенное не наследодателем, а его поверенным завещанное имущество считается ничтожным и не обладает юридической силы.

Завещанное имущество может быть составлено гражданином, обладающим в момент его составления дееспособностью в полном объеме. Под дееспособностью подразумевается «признаваемая государством умение собственными поступками без помощи других обретать, обладать и осуществлять субъективные гражданские права и прямые обязанности» [24, 295].

К форме завещанного имущества законодательством предъявляется несколько специальных условий, несоблюдение условий влечет недействительность завещания.

Согласно Гражданскому кодексу РФ пункту 1 ст. 1124 завещание:

Оформляется только лишь в письменной форме, что подразумевается выполнение завещания на бумажном носителе либо лично завещателем, либо нотариусом со слов завещателя (п.1 ст. 1125) [2]. Во всех случаях закон допускает возможность использования технических средств – ноутбуке, пишущей машинки и т.п. Исключение из этого правила составляет закрытое завещанное имущество, которое согласно пункту 2 ст. 1126 пишется завещателем собственноручно. Несоблюдение пункта 2 ст. 1126 закрытое завещание будет считаться недействительным.

При собственноручном написании завещания следует иметь в виду, что нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы имеющие исправление или приписки, зачеркнутые слова, а также документы, написанные карандашом. Текст завещания должен быть написан отчетливо и понятно, относящиеся к его содержанию даты и сроки, должны быть, отмечены хотя бы один раз прописью, а наименования юридических лиц без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства должны быть указаны полностью.

В соответствии пункту 3 ст. 1125 Гражданского кодекса РФ завещание подписывается собственноручно. Так же закон допускает, что в силу физических недостатков, серьезных заболеваний либо неграмотности определенных граждан не способны подписать завещание собственноручно. В таком случае завещание может быть подписано другим гражданином собственноручно только лишь с согласия завещателя в присутствии нотариуса. В таком завещание указываются причины, по которым завещатель не может подписать завещание собственноручно, а также фамилию, имя, отчество, место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

В соответствии с пунктом 4 ст. 1124 Гражданского кодекса РФ на завещании указывается место и дата его удостоверения, которые считаются важным условием действительности завещания. Это объясняется тем, что непосредственно с момента удостоверения завещанное имущество признается совершенным. Исключение могут быть закрытое завещанное имущество, которое нотариально не удостоверяется.

В соответствии с ГК РФ со статьей 1119 «Свобода завещания», завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли преемников в наследстве, а также лишить наследства одного, нескольких или всех преемников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных Кодексом, включить в завещание иные указания. Завещатель вправе аннулировать или изменить совершенное завещание [2].

Принцип свободы завещания гражданина означает:

- может составить завещание или не составлять его;

- может составить одно или сразу несколько завещаний;

- может распоряжаться своим имуществом в целом или его определенной частью;

- может распределить любым образом доли или части преемников в наследстве;

- может распределить имущество не только между близкими, но и любым третьим лицам;

может лишить близких наследства одного, нескольких или всех;

- указать в завещании помимо основного (основных) запасного (запасных) преемников;

- отменить или изменить написанное завещание.

При широте вероятных преемников свобода завещания ограничивается только инструкциями о неотъемлемой доле в наследстве и работоспособностью завещателя.

Завещатель имеет право осуществить завещанное имущество, включающее постановление о всяком имуществе, в том числе о том, которое он может обзавестись в перспективе. Завещатель имеет право не сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или аннулирование завещания.

Свобода совершения завещания признается только в той мере, в какой не нарушает положений законодательства государство, публичный порядок и добрые нравы и не совершено на основе заблуждения.

Наследодатель имеет право аннулировать уже совершенное завещание, т.е. объявить его недействительным, подлежащим несоблюдению, а кроме того поменять ранее свершенное завещанное имущество – по-другому воспользоваться собственным собственностью.

2.4. Тайна завещания

Согласно статье 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе требовать компенсацию морального вреда, а кроме того воспользоваться другими способами защиты своих гражданских прав (ст. 12) [2]. К сведениям, которые составляют тайну завещания до открытия наследства, относятся:

-сущность завещания;

-его осуществление (сам факт его написания);

-перемена завещания;

-ликвидация завещания.

Изучить содержание завещания до кончины завещателя без его согласия нельзя. В соответствии статьей 1119 ГК РФ завещатель никак не должен оповещать кому-либо ни о совершении завещания, ни о его содержании, изменении либо отмене. Что касается ознакомления с завещанием после кончины завещателя, то в этом случае следует обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства. Кроме того, в соответствии со статьей 61 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, приобретший сообщение об открывшемся наследстве, обязан оповестить об этом тех преемников, место жительства или работы которых ему известно. Нотариус способен, кроме того, осуществить вызов преемников посредством общественного уведомления в средствах массовой информации [4].

2.5. Исполнение завещания

Выполнение завещания исполняется преемниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) вне зависимости от того, считается ли этот гражданин преемником или нет.

Согласие гражданина быть исполнителем завещания проявляется этим гражданином одним из последующих предусмотренных законодательством способов:

-в его собственноручной надписи на самом завещании;

-в заявлении, вложенном к завещанию;

-в заявлении, поданном нотариусу в течение одного месяца со дня раскрытие наследства.

На преемника, к которому передается жилой дом, квартира или другое жилое помещение, завещатель может поручить обязательство, например, дать иному лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его установленной частью. При последующем переходе полномочия собственности на имущество, входившее в состав наследства, к иному лицу возможность использования данным имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. В случае если отказополучатель скончался до раскрытия наследства или в то же время с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом в приобретение завещательного отказа в течение трех лет со дня раскрытия наследства, либо лишился права в приобретение завещательного отказа как недостойный, то преемник, обязанный выполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю завещанием подназначен другой отказополучатель.

Уже после раскрытия наследства суд может избавить исполнителя завещания от его обязательств согласно пожеланию преемников при наличии факторов, мешающих выполнению гражданином данных обязательств.

Возможности исполнителя завещания опираются в завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.

2.6. Изменение и отмена завещания

В соответствии со статьей 1130 ГК РФ завещатель имеет право аннулировать либо изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, без указания каких либо причин его аннулирования или изменения. С целью постановление либо модификации завещания не требуется чье-либо соглашение, в том числе претендующих преемников, назначенных в отменяемом или модифицируемом завещании. Аннулирование завещания, как и само завещанное имущество, - это односторонне обязывающая сделка, при удостоверении которой нотариус проводит проверку работоспособность личности, то есть завещателя, отменяющего завещанное имущество своим постановлением. Такое распоряжение составляется в двух экземплярах, один остается на хранении у нотариуса, а второй выдается завещателю, оформившему аннулирование завещания. В случае если завещанное имущество, упраздненное постановлением, было удостоверено иным нотариусом, гражданин, отменивший завещанное имущество, должен направить постановление о его отмене нотариусу, удостоверившему его. Данные действия по просьбе гражданина, аннулировавшего собственное завещанное имущество, способен осуществить непосредственно нотариус, засвидетельствовавший аннуляцию завещания. Аннулирование или модифицирование завещания делается с помощью нового завещания. Новое завещанное имущество, не включающее предписаний об отмене прошлого завещания либо существующих в нем отдельных завещательных указаний, отменяет старое завещанное имущество в той половине, в которой оно противоречит новому завещанию.

В соответствии с частью 4 статьи 1130 Гражданского кодекса РФ завещанное имущество может быть отменено посредством постановления о его отмене, совершенного в форме, установленной частью 3 Гражданского кодекса РФ для совершения завещания. В случае недействительности нового завещанного имущество или постановления об аннулирование завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанным имуществом. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ), может быть аннулировано или изменено лишь подобное завещанное имущество. Завещательное постановление в банке может быть аннулировано или изменено только завещательное постановление правами в финансовых ресурсах в надлежащем банке в соответствии ст. 1128 ГК РФ. В случае если новое завещанное имущество аннулировано самим завещателем, в таком случае завещанное имущество автоматически никак не возобновляется [2].

Другие результаты наступают, в случае если дальнейшее завещанное имущество признано недействительным по любому основанию. Как установлено, сделка, признанная бессильной, никак не влечет юридических следствий за исключением тех, которые объединены с её недействительностью (ст.167 ГК РФ). В рассматриваемом случае юридическим последствием известности дальнейшего завещания бессильным считается возобновление прошлого завещания, в таком случае имеется наследование осуществляется в соответствии с предшествующим завещанием (п.3 ст.1130). Такие же результаты настанут, в случае если станет признано бессильным постановление о отмене завещания.

2.7. Признание завещания недействительным

На основание пункта 1 ст. 1131 при нарушении положений Гражданского кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания его недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). По пункту 4 ст. 1131 ГК РФ недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные части, содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных постановлений, содержащихся в завещании, не касается остальной доли завещания, в случае если возможно допустить, что она была бы включена в завещанное имущество и при отсутствии постановлений, являющихся недействительными [2].

Также завещание может быть признано недействительным судом, если лица обратились в суд с иском, права и законы интересов которых нарушены этим завещанием. Такими лицами могут быть другие преемники по завещанию, наследники по закону, отказополучатели и исполнители завещания. Оспорить завещанное имущество могут только после открытия завещания. В соответствии п. 3 ст. 1131 Г.К. Р.Ф. не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на адекватное восприятие волеизъявления наследодателя. Завещанное имущество может быть признано судом недействительным по основаниям, предусмотренным едиными нормами Гражданского кодекса РФ о недействительности сделок, которые прописаны в ст. 166 - 181 и специальными нормами о наследовании по завещанию ст. 1118 - 1140. Может быть признано недействительным завещанное имущество, совершенное, например:

-гражданин, который является недееспособным;

-гражданин, ограничен судом в дееспособности;

-гражданин, не достигший совершеннолетнего возраста;

-гражданин, который не отдает отчета в своих действий или руководить ими;

-под влиянием заблуждение;

-под влиянием угрожающей жизни гражданина [24, 280].

Суд может признать завещание недействительным в случае несоблюдения требований закона:

-о письменной форме;

-об удостоверении его нотариусом или иными лицами, обладающими правом удостоверения завещаний;

-о собственноручном его подписании завещателем;

-о собственноручном написании и подписании завещателем закрытого завещания;

-об указании на нем места и даты его удостоверения;

-об обязательном присутствии свидетелей при его составлении, подписании и нотариальном удостоверении;

-о требованиях к лицам, имеющим право присутствовать в качестве свидетелей при его составлении, подписании, удостоверении или при передаче его нотариусу.

Наследование осуществляется на основании предыдущего завещания.

В случае если суд признал завещанное имущество бессильным, наследование осуществляется на основании предыдущего завещания, а при его отсутствии - в соответствии с правилами статей 1141- 1151 ГК РФ о наследовании по закону [2].

3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В РФ

Важный проект новелл наследственного права рассматривался в законопроекте, представленном Депутатами Государственной Думы Павлом Крашенинниковым, Александром Сидякиным, Ренатом Ишмухаметовым, которые внесли в Госдуму проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный законопроект был внесен Президенту РФ 3 марта 2012 года, затем был принят. Положения вышеуказанных изменений сосредоточены на увеличение возможностей выражения воли наследодателя при помощи так называемых завещательных распоряжений, благодаря упрощению процедур принятия наследства, а также повышение эффективности мер по охране наследственной массы наследодателя и управлению ею в период до определения круга наследников и принятия ими наследства.

Изменения предусматривают введение института наследственного договора, который отличается от совместного завещания, составленного супругами. Наследственный договор является альтернативным способом, помимо завещания, распоряжения имуществом после смерти наследодателя. Наследственный договор может быть заключен наследодателем с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116).

Модель российского наследственного договора во многом близка вышерассмотренным и определяет наследственный договор следующим образом: "По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны (отчуждателя) определенное действие (действия) имущественного характера и в случае смерти (объявления его умершим) приобретает право собственности на определенное в данном договоре имущество". Тем самым российский наследственный договор предполагается исключительно возмездным.

Введение в российскую систему гражданского права института наследственного договора имеет определенные перспективы. Так, расширились возможности потенциальных наследодателей по выбору способа распоряжения имуществом на случай смерти. Помимо этого, наследственный договор в большей степени, чем договор пожизненного содержания с иждивением, защищает права гражданина, нуждающегося в уходе и материальном обеспечении, поскольку до своей смерти он продолжает оставаться собственником имущества.

Также в российском законодательстве "размыт" вопрос о сохранности наследства. Статья 64 Основ о нотариате предусматривает: "Нотариус по месту открытия наследства по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства". Статья 1172 ГК РФ расшифровывает: для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей. Оценка имущества происходит только при наличии заявления со стороны исполнителя завещания, наследников или органов опеки и попечительства (чаще всего когда представляют интересы несовершеннолетнего). Однако закон не определяет ситуацию, когда в занижении оценки имущества будут заинтересованы указанные лица, нотариус какими-то дополнительными полномочиями для реализации публичного интереса не наделен.

Еще одна из основных проблем российского наследственного права, до сих пор не определен порядок наследования и учета выморочного имущества. Статья 1151 ГК РФ делает лишь общую ссылку, что порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. Однако именно закон, который должен быть принят в соответствии с ГК РФ, в настоящее время отсутствует. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", к сожалению, ясности не вносит, устанавливая: На основании п. 3 ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. 4 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (п. 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432); от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований - их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов". В юридической науке неоднократно указывалось на недопустимость такой ситуации, но "воз и ныне там".

Далее рассмотрим наглядный пример из судебной практики.

«03» мая 2018 года                                                       с. Красный Яр

Красноярский районный суд Самарской области в составе: председательствующего судьи Ключниковой И.А., при секретаре Шаруевой О.Ю.,     рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-797/2018 по исковому заявлению Энгель Юрия Владимировича к Инявину Владимиру Александровичу о включении прицепа в наследственную массу,

УСТАНОВИЛ:

Энгель Ю.В. обратился в Красноярский районный суд Самарской области по тем основаниям, что 02.02.2017 умер его сын - Энгель Юрий Юрьевич. После его смерти открылось наследство, которое состоит из 1/4 доли в трехкомнатной квартире, общей площадью 59,2 кв.м., расположенной по адресу: Красный Яр, ул. Кооперативная д. 93 кв. 84. В июле 2017 года он вступил в права наследования на 1/12 долю в вышеуказанной квартире и получил свидетельство о праве собственности в порядке наследования. Однако вступить в права наследования после смерти сына на прицеп к автомашине идентификационный № 61348, 1990 года выпуска, синего цвета он не может, в связи с тем, что отсутствует свидетельство о регистрации транспортного средства и нотариусом ему было рекомендовано обратиться в суд для включения его в наследственную массу.

Его сын Энгель Ю.Ю. приобрел спорный прицеп 04.01.2016 по справке - счет № 6730139 у Инявина Владимира Александровича. Согласно паспорта транспортного средства №654 продавец Инявин В.А. снял с учета в ГИБДД прицеп 17.10.2015. Собственником спорного прицепа стал его сын, о чем имеется отметка в ПТС. Однако сын не зарегистрировал прицеп в ГИБДД и не получил свидетельство на данное транспортное средство.

В соответствии со ст.ст. 1112, 1113 ГК РФ просит суд включить в наследственную массу после смерти Энгель Юрия Юрьевича, 05.12.1972 года рождения, умершего 02.02.2017, прицеп к автомашине № 61348, 1990 года выпуска, синего цвета.

Истец Энгель Ю.В. в судебном заседании поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

Ответчик Инявин В.А. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседание уведомлен надлежащим образом. 07.03.2018 от него поступило заявление о признании исковых требований в полном объеме.

Третье лицо нотариус нотариального округа города Самара Лосев А.М. в судебное заседание не явился, согласно заявлению просил дело рассмотреть в его отсутствие.

Выслушав в судебном заседании истца, учитывая мнение ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно свидетельству о смерти серии № 2314 от 02.02.2017 установлено, что 02.02.2017 умер Энгель Юрий Юрьевич.

После его смерти открылось наследство, которое состоит из 1/4 доли в трехкомнатной квартире, общей площадью 59,2 кв.м., расположенной по адресу: Красный Яр, ул. Кооперативная д. 93, кв. 84. Из материалов наследственного дела № 63189 следует, что в установленный законом шестимесячный срок со дня открытия наследства - с заявлениями о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство по закону обратились наследники первой очереди по закону - дочь умершего Энгель А.Ю., отец умершего - истец по делу Энгель Ю.В., мать Энгель Л.И.

16.03.2018 нотариусом Лосевым А.М. выданы Энгель Ю.В., Энгель Л.И. и Энгель А.Ю. свидетельства о праве на наследство по закону каждому в 1/12 доле на вышеперечисленное наследственное имущество, зарегистрированные в реестре за № 4631, № 4698, № 4521.

Свидетельства о праве на наследство по закону после смерти Энгель Ю.Ю. на прицеп к автомашине идентификационный № 61348, 1990 года выпуска, синего цвета не были выданы по причине отсутствия свидетельства о регистрации транспортного средства.

Как следует из свидетельства о рождении Энгель Ю.Ю. серия № 4697 от 05.12.1972 его родителями указаны Энгель Юрий Владимирович и Энгель Людмила Ивановна.

Свидетельством о расторжении брака № 3217964 от 08.04.2013 подтверждается то, что брак между Энгель Ю.Ю. и Энгель Н.Е. расторгнут.

В судебном заседании установлено, что 04.01.2016 по справке - счет № 6730139 Энгель Ю.Ю. приобрел в собственность у Инявина В.А. прицеп к автомашине идентификационный № 61348, 1990 года выпуска, синего цвета.

Также факт приобретения в собственность вышеуказанного прицепа к автомашине подтверждается отметкой в ПТС о собственнике Энгель Ю.Ю. от 17.10.2015.

Из ответа на запрос ОМВД России по Красноярскому району от 15.04.2018 следует то, что информация о собственнике прицепа марки № 61348, шасси № 12354, 1990 года выпуска в федеральной информационной системе Госавтоинспекции отсутствует.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Таким образом, установлено, что Энгель Ю.Ю. своевременно на зарегистрировал в Госавтоинспекции прицеп на свое имя, что препятствует истцу оформить свои наследственные права.

       Ответчик Инявин В.А. в предоставленном заявлении признал заявленные исковые требования.

       Признание иска является основанием для удовлетворения исковых требований в соответствии со ст. 39, 173 ГПК РФ.

На основании изложенного, оценивая представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что спорный прицеп к автомашине идентификационный № 61348, 1990 года выпуска, синего цвета действительно был приобретен в собственность Энгель Ю.Ю. и подлежит включению в состав наследства после его смерти. При этом из копии наследственного дела № 63189 установлено, что истец принял наследство после смерти сына.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 1112 ГК РФ, ст. 39, 173, 194 - 198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования Энгель Юрия Владимировича к Инявину Владимиру Александровичу о включении прицепа в наследственную массу - удовлетворить.

Включить прицеп к автомашине идентификационный № 61348 1990 года выпуска, синего цвета в наследственную массу после смерти Энгель Юрия Юрьевича, умершего 02.02.2017.

Таким образом, нами рассмотрены основные проблемы применения наследственного права по закону и по завещанию. Из всего вышесказанного видно, что на сегодняшний день проблемы в этой области еще сохранились. Частично ряд проблем был решен введением поправок в Гражданский кодекс РФ в последние годы. Однако, не всё удалось разрешить. И это остается актуальным постоянно, поскольку в судах дела о наследстве составляют значительный процент от всех, рассматриваемых вкупе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги курсовой работы можно утверждать, что цели и задачи, в целом были достигнуты. И из всего вышесказанного можно сделать ряд выводов.

Основания наследования - юридические факты, опосредующие возникновение наследственных правоотношений после смерти лица.

Наследство (состав наследства; наследственная масса) - объекты гражданских прав и обязанностей, переходящие после смерти умершего лица к его преемникам.

Открытие наследства - это наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает прекращение для известного лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента.

Недостойные наследники - физические лица, не имеющие право на наследство вследствие совершения противоправных деяний в отношении наследодателя, выразившихся, в частности, в действиях, связанных с желанием досрочно быть призванным к наследованию (покушение на убийство наследодателя), и др.

Принятие наследства - это совершение определенных действий, направленных на приобретение наследства. Это субъективное гражданское право наследника. В случае его осуществления принятие наследства становится сделкой.

В ходе работы проанализированы изменения в наследственном законодательстве, которые вступили в силу. На современном этапе развития гражданского законодательства не уделено достаточного внимания совершенствованию наследственного права.

Очень важно, что в новеллах были отражены конкретные шаги в этом направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru , 01.08.2014.
  2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 18.03.2019 № 34-ФЗ) // Российская газета.- №233. - 28.11.2001.
  3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.02.2019) //Российская газета. - № 17. - 27.01.1996.
  4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019) // Российская газета.- N 49. - 13.03.1993.
  5. Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9. «О судебной практике по делам о наследовании» // https://www.vsrf.ru/documents/own/8296
  6. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. - 2015. - № 1. - С. 3-6.
  7. Барщевский М.Ю. Все о наследовании, купле-продаже, дарении, мене движимого и недвижимого имущества / М.Ю. Барщевский. – М.: Наука, 2017. - 128 c
  8. Богданов Е.В., Богданова Е.Е. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы: Монография / Е.В. Богданов, Е.Е.Богданова. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 335 с.
  9. Грудцына Л. Ю. Справочник наследника / Л.Ю. Грудцына. - М.: Юстицинформ, 2015. - 280 c.
  10. Гусев А. На приеме у нотариуса. Доверенности, завещания, регистрация сделок, удостоверение подписи / А. Гусев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 168 c.
  11. Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Сер. "Право". Вып. 3. - 1988. - № 6. - С. 31.
  12. Ермолова К.В. Проблемные вопросы современного наследования по закону // Наука и образование: проблемы и перспективы. - 2015. - С. 34.
  13. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / Т.И. Зайцева. - М.: Статут, 2015. - 413 c.
  14. Лукаш Ю. А. Права и обязанности участников отношений по наследованию / Ю.А. Лукаш. - М.: Флинта, МПСИ, 2017. - 496 c.
  15. Мельникова М.П., Комаревцева И.А. К вопросу о наследственных правах супругов // Правовая политика и правовая жизнь. - 2016. - № 1. - С. 96-101.
  16. Наследственное право. Учебное пособие. - М: Машиностроение, 2017. - 256 c.
  17. Оглоблина О.М. Завещания. Комментарии и образцы документов / О.М. Оглоблина. - М.: Тихомиров М.Ю., 2019. - 164 c.
  18. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть / И.Ю. Павлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 136 с.
  19. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с.
  20. Ростовцева Н.В. О наследовании по праву представления // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2016. - № 3. - С. 30-49.
  21. Смирнов С. А. Наследственное право / С.А. Смирнов. - М.: Проспект, 2019. - 142 c.
  22. Чашин А. Н. Наследство и завещание / А.Н. Чашин. - М.: Дело и сервис, 2012. - 128 c.
  23. Шундик И.А. Наследство. Пошаговая инструкция по оформлению и получению / И.А. Шундик. - М.: Эксмо, 2013. - 128 c.
  24. Юкша Я. А. Гражданское право /Я.А.Юкша. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 400 с.