Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (правовая сущность наследования)

Содержание:

Введение

Главной причиной для наследования по закону всегда являлось родство, то есть кровная связь лиц, которые происходят от общего предка, и брачные отношения, но Гражданский кодекс совершенствуется с каждым годом, и помимо кровных родственников, к наследованию теперь могут призываться отчимы, мачехи, падчерицы, пасынки, а также нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие вместе с наследодателем.

Самые важные вопросы наследования возникают при разделе имущества наследодателя, и при делении наследства между наследниками. Споры, возникающие при разделе наследства, особенно при разделе недвижимости, всегда являлись самыми трудно разрешимыми. Законодательство с каждым годом пытается улучшить эту систему, предлагая различные способы разделения имущества, для того чтобы наследники пришли к мировому соглашению.

Также в отличие от наследования по завещанию, наследование по закону не зависит от воли наследодателя, поэтому всё его имущество достается наследникам только с учетом закона, таким образом, сокращается количество споров, возникающих при разделе наследства.

Актуальность данной темы заключается в том, что, несмотря на прогрессивный рост популярности наследования по завещанию, наследование по закону все равно остается распространенным способом получения наследства. В связи с этим усовершенствуются старые и издаются новые нормы, регулирующие наследственные правоотношения, а также институт наследования приобретает особую важность, так как затрагивает интересы практически каждого человека.

Объектом настоящей работы являются гражданские отношения, возникающие в связи с приобретением наследства.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие рассматриваемые отношения, а также практика их применения.

Цель исследования состоит в анализе сущности и значения наследства и виды наследства.

Поставленная цель обусловила необходимость решения нескольких задач:

– охарактеризовать правовые основы принятия наследства;

– рассмотреть понятие и способы отказа от наследства;

– проанализировать виды наследования.

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды таких ученых, как Б.А. Булаевский, А.Л. Маковский, К.П. Победоносцев, В.И. Серебровский, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, Ю.Н. Власов, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.

Методологическая основа исследования построена на общенаучном диалектическом методе научного познания. Наряду с этим применялись исторический, логический и другие методы научного исследования. Нормативную основу работы составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ (далее – ГК РФ), Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-12; Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от 03.07.2016).

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами, включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников.

Глава 1. Правовая сущность наследования

1.1. Понятие, сроки и правовое значение принятия наследства

Наследование – это переход движимого и недвижимого имущества, прав, обязанностей умершего наследодателя в неизменном виде к его наследникам и другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Процедура наследования регулируется Гражданским Кодексом РФ, другими законами, и иными нормативными правовыми актами[1].

Под принятием наследства, подразумевается, приобретение прав на наследственное имущество. В результате смерти наследодателя права и обязанности умершего не переходят к другим лицам в порядке правопреемства автоматически[2].

Пунктом 2 ст. 1153 ГК РФ предусмотрено, что принятие наследства может быть осуществлено путем совершения определенных действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (неформальное принятие наследства), либо путем подачи заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (формальное принятие наследства)[3].

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, равно как и независимо, от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации. Принятие наследства осуществляется либо путем прямого волеизъявления, либо совершением наследником, так называемых, конклюдентных действий, т. е. действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство[4].

Однако наследник не вправе выдвигать каких–либо условий и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства. Закон особо подчеркивает, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Таким образом, принятие наследства должно осуществляться каждым наследником в отдельности[5].

Срок на принятие наследства – это срок существования субъективного гражданского права, истечение которого влечет прекращение права на принятие наследства[6].

По общему правилу наследство может быть принято[7]:

а) в течение шести месяцев со дня открытия наследства (часть первая п. 1 ст.1154 ГК РФ);

б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (часть вторая п. 1 ст.1154 ГК РФ);

в) в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст.1117 ГК (п. 2 ст.1154 ГК РФ);

г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст.1154 ГК РФ).

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть[8]:

а) наследники каждой из последующих очередей – при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону – при непринятии наследства наследниками по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию – при непринятии наследства наследником по завещанию.

Определение времени открытия наследства является очень важным юридическим фактом, так как в день открытия наследства устанавливается состав наследства, его основания, а также лица, которые призываются к наследованию[9].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1114 ГК РФ целях наследственного правопреемства лица, которые умерли в один день и в связи с этим потеряли право наследования в отношении друг друга, обозначаются термином коммориенты, в переводе с латинского commorientes обозначает умершие одновременно. В связи с тем, что коммориенты не наследует друг после друга, к наследованию призываются наследники каждого из них.

Также важным юридическим фактом наследования является место открытия наследства. В соответствии со статьей 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Согласно статье 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или временно проживает. Если последнее место жительства наследодателя, владевшего имуществом, которое находится на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за пределами России, то местом открытия наследства считается место нахождения данного наследственного имущества.

Следует учитывать, что место смерти наследодателя и место открытия наследства не всегда могут совпадать, так как наследодатель в момент смерти может быть вне постоянного места жительства, например, в командировке, или служба в армии, либо у наследодателя может отсутствовать постоянное место жительство.

Если наследодатель скончался в местах лишения свободы, то местом открытия наследства будет его постоянное место жительства до ареста. Определение места открытия наследства является очень важной стороной в наследовании, так как нотариус выдает свидетельство о праве на наследства только по месту открытия наследства, и в интересах наследников, отказополучателей, государства, или кредиторов, по необходимости, принимает меры к охране наследственного имущества по своей инициативе, либо по желанию граждан или юридических лиц[10].

Согласно статье 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться: граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства; зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Зачатые после смерти наследодателя не могут призываться к наследованию. Лица, которые находятся в местах лишения свободы, или которые признаны судом недееспособными в связи с душевной болезнью или слабоумием также имеют право на наследование.

Получить права и обязанности по наследству могут граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, так как право на наследование по закону не зависит от гражданства наследника и лица без гражданства, поскольку они обладают гражданской правоспособностью в России наравне с гражданами Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 35 Конституции РФ право наследования гарантируется[11].

К наследованию по закону могут также призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования для наследования выморочного имущества.

1.2. Понятие и способы отказа от наследства

Отказ от наследства также как и принятие наследства по своей юридической природе представляет собой сделку, посредством которой наследник отрекается от причитающихся ему имущественных благ. Отказ выражает волю наследника, содержанием которой является нежелание принять на себя права и обязанности, составляющие наследство, является односторонним волевым действием лица, которое призвано к наследованию, направленным на утрату им прав наследования, происходящее в сроки и способами, установленными гражданским законодательством[12].

Отказ представляет собой необратимую процедуру. Он означает потерю наследственных прав в полном объеме. Следует понимать, что такая сделка в глазах закона является односторонней. То есть вернуть свое решение назад, передумать наследник не имеет права. Данное решение не подлежит пересмотру, не имеет обратной силы – вернуть себе право на причитающееся наследственное имущество отказавшийся от него наследник впоследствии не сможет[13].

Отказ будет считаться полным, то есть от всей причитающейся собственности, независимо от того какие фактические расходы понес несостоявшийся преемник в связи с ним. Запрещена передача своей доли в случае отказа тому лицу, которое лишено права наследования имущество покойного наследодателя[14].

Право наследования, возникающее у наследников, призванных к наследованию, слагается из двух возможностей: возможности принять наследство и возможности отказаться от наследства или, что то же самое, возможности отказа от наследства[15].

Закон на первое место ставит право наследника отказаться от наследства. В силу диспозитивного начала гражданского права Российской Федерации, наследники вправе отказаться от принятия имущества, оставшегося после смерти наследодателя, в пользу других лиц, делая при этом отсылку к ст. 1158 ГК РФ, которая как раз и определяет круг этих лиц. Наследник вправе также отказаться от наследства, не определяя лиц, в пользу которых он отказывается от наследства. При этом наследник вправе сам избрать любой из двух вариантов отказа от наследства.

В гражданском законодательстве, однако, предусмотрен случай, когда отказ от наследства не допускается. Такой отказ невозможен при наследовании выморочного имущества, которое в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации. Отказ от наследства по своей юридической природе - это односторонняя сделка[16].

Если же наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, не совершил действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то считается, что он наследство не принял. Необходимо, таким образом, различать отказ от наследства и непринятие наследства наследником в установленный срок.

Если имел место отказ от наследства, то при отсутствии оснований для признания отказа как односторонней сделки недействительным наследник не может взять свой отказ обратно, отозвать его, по крайней мере, после того, как заявление об отказе от наследства подано нотариусу или соответствующему должностному лицу либо получено им. Напротив, если наследник не примет наследство в установленный срок, то при наличии предусмотренных законом оснований он может принять наследство и по истечении указанного срока[17].

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), равному шести месяцам, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Отказываясь от наследства, наследник подтверждает своё нежелание вступать во владение имуществом наследодателя. Право отказа от наследства в равной степени предоставляется для всех наследников, однако, для определенного круга лиц, законодательством установлены дополнительные правовые гарантии в защите их прав и законных интересов. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства[18].

Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ).

При этом следует отметить, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном законом для свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ[19].

Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускаются. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Если отказавшийся от наследства наследник является единственным наследником, наследственное имущество считается выморочным. Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безоговорочным. В этом случае наследственное имущество переходит к наследникам по завещанию. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию. При этом при выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания их к наследованию.

В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника прибавляется к долям других наследников того же наследодателя, причем выбор этих наследников осуществляет закон, следует говорить о приращении наследственных долей. Приращение может иметь место как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, причем и тогда, когда часть имущества будет унаследована по закону, а часть - по завещанию.

Как отпавший наследник, так и наследники, к которым переходит его доля, могут быть как наследниками по закону, так и наследниками по завещанию. Приращение наследственных долей законных наследников произойдет не только в случае непринятия наследства наследником по закону, но и при лишении завещателем наследника права наследования.

Обязательному наследнику также предоставлено право отказаться от получения наследства, которое в последствии перейдет к другим наследникам. Однако родители, усыновители, опекуны недееспособного могут отказаться от обязательной доли за недееспособного только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Отказ же за несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет от наследства происходит также с согласия родителей, усыновителей и попечителей при получении предварительно разрешения органа опеки.

Глава 2. Виды наследования

2.1. Понятие завещания и свободы завещания

На разных этапах исторического развития отношение общества к понятию свободы завещания постоянно менялось. Основные условия завещания зависели от состояния и развития общества, от общественных интересов на данный момент. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»[20] в свое время принципиально изменил формы частного наследования, в целом отменяя весь институт наследования и не предусматривая возможности лицу завещать на случай своей смерти[21].

В собственность государства после смерти гражданина переходило все его имущество, а ближайшие родственники умершего получали обеспечение от государства из имущества, оставшегося после наследодателя.

В соответствии с установленным декретом, просуществовавшим до вступления в силу первого Гражданского кодекса РСФСР, свобода завещания была весьма ограничена, наследниками по завещанию могли быть прямые нисходящие родственники завещателя, его супруг, нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти», а это значит, что отныне имущество умершего не выходило за пределы круга наследников по закону.

Родственникам по прямой восходящей или боковой линии (родители, деды, бабушки, братья и сестры) наследодателя, а также другим лицам, не относящимся к наследникам по закону, Кодекс не позволял быть наследником по завещанию. Наследование имущества было ограничено в пределах общей стоимости, но не свыше 10 000 золотых рублей. В случае, если стоимость наследства после вычета всех долгов наследодателя превышала указанную сумму, то излишек переходил к государству.

Советское наследственное право подвергалось постоянным изменениям. «Сначала было отменено стоимостное ограничение наследуемого имущества, переходящего по наследству (1926 год), затем имущество было разрешено завещать государственным и общественным органам (1928 год), и, наконец, в круг наследников по закону были включены родители, братья и сестры наследодателя, что, конечно же, повлекло соответствующее расширение круга наследников по завещанию (1945 год).

Кроме того, при отсутствии наследников по закону стало возможным завещать имущество любому лицу. Вместе с тем наследование по завещанию было ограничено правом на обязательную долю в наследстве, которая по размеру была равна законной доле, и при определенных условиях наследование обязательной доли могло устранить наследование по завещанию».

В настоящее время порядок наследования регулируется разделом «Наследственное право» части третьей ГК РФ, вступившей в силу 01 марта 2002 года, где отчетливо прослеживается главная цель - укрепление имущественной независимости и самостоятельности граждан, что проявляется в возможности наследовать любое имущество, находящееся в частной собственности.

Часть третья ГК РФ, провозглашая принцип «свободы завещания», предоставляет гражданину право (свободу волеизъявления) распорядиться своим имуществом (определить его судьбу) на случай смерти, не связывая этот факт с наличием наследников по закону. В этом и есть суть конституционной свободы наследования. Решение вопроса о том, будет это право реализовано или нет, зависит только от его обладателя и его воли.

В целом, принцип свободы завещания реализуется в праве завещателя по своему усмотрению завещать принадлежащее ему имущество любым лицам, любым способом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, отменить или изменить свое завещание, составить несколько завещаний и т.д.

Поскольку завещание отличается своим назначением, содержанием и волевым изъявлением, «свобода завещания опирается на основные начала гражданского законодательства, в том числе принципы осуществления гражданских прав, правоспособности граждан, принципы частной собственности. При этом свобода завещания не должна выходить за пределы гражданского права, т.е. наследодатель не может своим завещанием отменить действие императивных правил, регулирующих наследственное преемство (например, обязать наследников отвечать по обязательствам наследодателя своим имуществом и т.д.). Такие распоряжения недействительны. Наследодатель самостоятельно решает вопрос о том, в какой форме составить завещание, каково будет содержание его последней воли.

Право гражданина завещать имущество по своему усмотрению может воплощаться в любых завещательных распоряжениях, но, конечно же, с соблюдением требований закона. Завещатель может указать в завещании такие виды завещательных распоряжений, которые являются основанием возникновения новых нрав и обязанностей, не входивших в состав наследства: назначение исполнителя завещаний; завещательный отказ, устанавливающий обязанности наследников в пользу других лиц за счет наследства; завещательное возложение, устанавливающее обязанности наследников общеполезного характера за счет наследства. Свобода завещания обеспечивается и тем, что завещатель не обязан раскрывать как причин назначения тех или иных лиц наследниками, так и причин лишения прав наследовать кого-либо из наследников по закону, в том числе причин изменения или отмены завещания. Однако в любом гражданском правоотношении правовая свобода имеет свои определенные границы.

Наследственные правоотношения здесь не являются исключением».

Завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. «Лишение права наследования может быть произведено несколькими способами:

1) прямое лишение – завещатель прямо указывает, кого именно из наследников он лишает права наследовать. В этом случае наследник при всех обстоятельствах лишается такого права (за исключением случаев, указанных ст. 1149 ГК РФ). К наследованию после смерти лица, прямо лишенного наследства, не призываются его наследники по праву представления;

2) косвенное лишение – завещатель просто умалчивает в завещании о ком-либо из наследников, распределяя принадлежащее ему имущество между другими наследниками. При этом наследник, лишенный наследства по завещанию, может наследовать по закону имущество, оставшееся незавещанным».

Может быть составлено завещание, в котором вообще никакого имущества не завещается, а завещатель только лишает права на наследство кого-либо из наследников. Смысл такого завещания заключается в том, что в данном случае другие наследники не могут оказаться от наследства в пользу наследника, лишенного права на наследство. При отсутствии же других наследников, право наследовать переходит государству. Право лишения завещателем наследников права на наследство, как уже упоминалось, всегда ограничено нормой об обязательной доле в наследстве.

Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле. Смысл заключается в том, что «в числе наследников по закону есть лица, которых наследодатель не вправе лишить наследства. К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Они призываются к наследованию независимо от содержания составленного завещания. Закон гарантирует указанным лицам определенную часть наследства, которую принято называть обязательной долей[22].

Каждый гражданин, обладающий определенными материальными или нематериальными ценностями, имеет право не только на пожизненное владение ими, но и на распоряжение их дальнейшей судьбой после смерти. Данное право реализуется при составлении завещания. В настоящее время в российском законодательстве свобода завещания понимается «как неотъемлемое право каждого человека самостоятельно определять круг лиц, которым он хочет передать свое наследство после смерти».

Несмотря на существование установленного законом круга наследников, составив завещание, гражданин может лишить их наследства или распределить доли имущества между наследниками по собственному усмотрению. Свобода завещания, как юридическое понятие, основано на ряде принципов, определяющих ее полномочия.

  • Принцип «свободы завещания» предусматривает, что «завещание - это: односторонний акт, форма которого не требует согласия наследников, согласования с любыми лицами и составляется исключительно по решению завещателя;
  • не подлежащая разглашению форма информации, т.е. сам завещатель не обязан, а лица, участвующие в составлении документа, не имеют права оповещать граждан о содержании завещания;
  • имеет обратимое действие, при жизни наследодатель имеет право отменить распоряжение, переписать его, внести изменения, включить и исключить новых наследников и наследуемое имущество;
  • документ, который нельзя обжаловать при жизни наследодателя, а после его смерти обжалование производится только через суд при наличии оснований признания завещания или отдельных его положений недействительными».

Законом предусмотрен целый ряд правовых средств, посредством которых свобода завещания, провозглашенная ст. 1119 ГК РФ, может быть обеспечена и защищена.

В первую очередь к таким средствам относятся правила о сохранении тайны завещания. «Тайна завещания - это правовые отношения, направленные на охрану доверительного, конфиденциального характера завещательного действия определенного лица. Охрана тайны завещания представляет собой специальный случай охраны неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны физического лица (ст. 150 ГК РФ).

На эти отношения распространяются правила ст. 1123 ГК РФ (тайна завещания), а также правила, предусматривающие основания и порядок защиты нематериальных благ, принадлежащих гражданину от рождения или в силу закона (ст. 150 - 152 ГК РФ).

Особенности правил ст. 1123 ГК РФ в том, что они запрещают разглашать сведения, касающиеся:

1) содержания завещания (т.е. сведения о завещателе, наследстве, наследниках, наследственных долях, завещательном отказе, подназначении наследников);

2) совершения завещания. Речь идет о самом факте его совершения, о том, кто присутствовал при этом;

3) изменения или отмены завещания. Речь идет о случаях, когда завещатель изменил завещание (посредством составления нового, изменения текста прежнего завещания и т.п., (ст. 1130 ГК РФ)).

Объектом правовых отношений по охране тайны завещания являются сведения о самих фактах совершения завещания, последующего изменения или отмены завещания, а также сведения о содержании завещаний - первоначального и последующих. Ранее существовавший принцип тайны совершения завещания распространялся только на нотариуса и работников нотариальных контор. В настоящее время круг субъектов, обязанных сохранять тайну завещания, значительно расширен. К таким лицам относится нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели и рукоприкладчик. Право на семейную и личную тайну, как известно, гарантируется Конституцией РФ (ст. 23), а личная и семейная тайна отнесены к нематериальным благам, защищаемым гражданским законодательством (ст. 150 ГК)».

Завещатель принимает свои решения самостоятельно и не обязан их аргументировать или давать объяснения любым заинтересованным или посторонним лицам по содержанию наследования. Свобода завещания – это не голословная норма законодательства. Правовое обеспечение свободы завещания гарантируется действенными положениями, обязательными для всех. Свободное право на составление завещания защищается, за ним закреплена форма односторонней сделки, характер которой не требует участия или оповещения заинтересованных лиц.

Правомочность документа определяется только при его открытии после смерти завещателя. Форму завещания нельзя оспорить или обжаловать в суде до его вступления в действие, т.е. до смерти. С другой стороны, лицо, которому препятствуют в составлении завещания, может обратиться за защитой в суд. Обжаловать завещание после его открытия можно только при наличии убедительных фактов, например, доказательств, что оно составлено под давлением или, что наследники способствовали смерти завещателя.

Таким образом, свобода завещания является основным принципом совершения завещания. Этот принцип на законодательном уровне сформулирован достаточно четко и полно именно в ст. 1119 ГК РФ, воплощает в себе гарантированное конституцией право наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ) и общегражданский принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования.

Свободу завещания ограничивает лишь правило об обязательной доле в наследстве и указанием в законе на случаи, когда возможны распоряжения по поводу имущества на случай смерти. Проявлением принципа свободы завещания выступает и то, что гражданин имеет право никого не информировать как о содержании завещания, так и о самом факте его совершения, изменения или отмены.

Данный принцип имеет неоценимое идеологическое значение: круг близких людей может не совпадать с перечнем законных наследников, поэтому гражданин должен быть уверен в том, что нажитым имуществом он сможет распорядиться, в том числе и на случай смерти, по собственному желанию.

2.2. Принятие наследства по закону

Принятие наследства по закону – это передача наследниками по закону наследственной массы умершего наследодателя[23].

На основании статьи 1153 ГК РФ принятие наследства по закону производится путем подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства, нотариусу, либо в случае отсутствия нотариуса в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте, главе местной администраций или специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления.

Наследник может передать заявление нотариусу через других лиц или переслать по почте, на заявлении должна быть обязательна подпись наследника, которая должна быть засвидетельствована нотариусом либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности, или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, такими как должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1125 ГК РФ доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Заявление нотариусу о приеме наследства подается в течении шести месяцев со дня открытия наследства.

Лица, у которых право наследования возникает, если основного наследника признали недостойным, или по причине отказа наследника от наследства, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня появления у них этого права на наследование.

Если право наследования возникает для лиц по причине непринятия наследства другими наследниками, то они могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока. Наследство можно принять через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства, однако, в случае принятия наследства законными представителями несовершеннолетних доверенность не требуется. Если наследство принимается одним или несколькими наследниками, то это не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации[24].

На основании судебных практик, помимо подачи заявления, принять наследство можно действиями, свидетельствующими о фактическом принятии наследства. К таким действиям относятся, когда наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц денежные средства, которые причитаются наследодателю.[25] При пропуске срока принятия наследства можно подать заявление в суд или получить удостоверенное письменное согласия всех остальных наследников.

После получения удостоверенного письменного согласия всех остальных наследников, нотариус аннулирует прежде выданные свидетельства и выдает новые. В случае подачи заявления в суд, наследник должен доказать, уважительную причину пропуска срока принятия наследства. Суд может: восстановить срок для принятия наследства; отменить прежде выданные свидетельства; перераспределить доли в наследстве[26].

На примере судебной практики Промышленного районного суда города Самары от 02.03.2017 года было вынесено решение об удовлетворении иска по принятию наследства по истечению установленного шестимесячного срока, так как истец фактически принял наследство, оплачивая счета в квартире за жилищно-коммунальные услуги. В случае если наследник не желает принимать наследство, он имеет право отказаться от него, подав соответствующее заявление по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному лицу на выдачу свидетельства о праве на наследство.

В статье 1157 ГК РФ говорится о том, что, наследник вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев, несмотря на то, принял он наследство или нет. Если наследник совершил действия, подтверждающие фактическое принятие наследства, суд может по заявлению этого наследника, признать его отказавшимся от наследства, несмотря на истечение установленного срока, если причины пропуска срока были уважительными. Отказ от наследства – это односторонняя сделка, главным условием которой является то что, наследник, отказывающийся он наследства, дееспособен в полном объеме.

В случае если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, то отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Согласно статье 1158 ГК РФ наследник по желанию, имеет право на отказ от наследственного имущества в пользу других наследников, из любой очереди, в независимости от того, какая очередь призывается к наследованию, и которые не лишены наследства, как и в пользу тех лиц, которые призваны к наследованию по праву представления, или в порядке наследственной трансмиссии.

Отказ не допускается: от имущества, которое наследуется по завещанию, в случае, когда все имущество наследодателя завещано выбранным им наследникам; при под назначении наследника; от обязательной доли в наследстве; с оговорками или под условием; при наследовании выморочного имущества. Нельзя отказываться от части наследства, которая причитается наследнику, за исключением случаев, когда наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, таким как, наследование по закону и наследование по завещанию.

Таким образом, наследник вправе отказаться от наследства, которая причитается ему либо по одному из этих оснований, либо по нескольким из них или по всем основаниям. Если наследник отказался от наследства, то его решение нельзя изменить или отменить, однако иные лица могут обжаловать его в суде и признать недействительным[27].

Раздел наследства по закону зависит от количества наследников в одной очереди, так как наследственное имущество делится между наследниками в соответствии с очередностью. Если в наследуемой очереди только один полноправный наследник, то все имущество достается ему. Если есть несколько наследников, то на основании пункта 2 статьи 1141 ГК РФ наследство делится на каждого наследника в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Наследники по праву представления имеют право на получение только той части в наследственной массе, которую бы получил их родитель.

Если имеется несколько наследников по праву представления, то они получат имущество в равных долях. Если в составе наследства имеется имущество, которое разделу не подлежит, то один из наследников имеет на нее преимущественное право если: он владел данным имуществом на праве общей собственности. постоянно пользовался этой вещью. К неделимому имуществу может относиться машина, музыкальные инструменты, гараж, бытовая техника, предметы домашнего обихода и т.д[28].

Право на такое имущество есть у претендентов на наследство, которые обладали вещью на праве общей собственности. В данном случае значения не имеет, пользовались ли данной вещью иные наследники или нет. Если наследоваться должно помещение, которое не может делиться, право на него имеют, прежде всего, наследники, которые жили в нем на момент смерти родственника, и другого жилья для проживания у них нет. Однако такое правило действует только в случае, если у других претендентов на наследство нет права общей собственности на это помещение.

Данный принцип применяется и на предметы домашней обстановки, преимущественное право на них имеет тот человек, который этим пользовался. Однако при получении имущества по преимущественному праву часто получается так, что наследник получит намного больше имущества, чем другие лица.

В таком случае другим наследникам может полностью перейти иное имущество или же наследник, имеющий преимущественное право, должен выплатить им компенсацию за это. Если преимущественное право имеется у нескольких наследников, то получить неделимое имущество в собственность может один наследник, при условии выплаты компенсации другому наследнику за его часть. Преимущественное право на получение неделимой вещи действует только на протяжении трех лет со дня открытия наследства.

При наследовании предприятия, преимущество на его получение имеет тот наследник, который уже зарегистрирован как ИП. Если же ни один из претендентов на наследство не является предпринимателем, тогда коммерческая организация перейдет ко всем имеющимся наследникам в долевой собственности, либо наследники могут разделить имущество по соглашению сторон.

В соответствии со статьей 1165 ГК РФ если наследственное имущество находится в общей долевой собственности у нескольких наследников, то они могут разделить наследство, заключив соглашение. Если в составе наследства имеется недвижимое имущество, то наследники могут заключить соглашение о разделе наследства, либо о выделении доли одного или нескольких наследников уже после выдачи им свидетельства о праве на наследство. На основании соглашения между наследниками о разделе наследства и на основании прежде выданного свидетельства о праве на наследство, производится государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого и было заключено соглашение о разделе наследства[29].

Если государственная регистрация права на недвижимое имущество была произведена до заключения наследниками соглашения о разделе наследства, то на основании соглашения о разделе наследства. Отказ в государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, которое получено в результате раздела наследства, не может быть произведен в связи с несоответствием раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, и причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство.

В данном соглашении должно быть указано: выплата компенсации наследнику, если он отказывается от своей части; точное наименование имущества, которое перейдет к каждому участнику соглашения; раздел о расходах, которые могут возникнуть в процессе оформления соглашения; другие положения.

Если же наследники не смогут прийти к соглашению, то раздел имущества по наследству может решаться в судебном порядке. Чтобы разделить имущество в судебном порядке, претенденты на наследование должны подать иск, в течение трех лет со дня открытия наследства, по месту нахождения данного имущества, в котором нужно указать просьбу о разделе имущества, само имущество, наследников, которым это имущество досталось и способ раздела имущества.

Существует два способа раздела имущества: выделение доли в натуре; выплата компенсации. На основании статьи 252 ГК РФ, если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник, имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Если имущество, выделяемое в натуре участнику долевой собственности несоразмерно его доле в праве собственности, то ему выплачивается соответствующая денежная сумма или иная компенсация. С согласия участника долевой собственности вместо выдела его доли в натуре допускается выплата компенсации остальными собственниками.

При отсутствии согласия участника долевой собственности, суд может обязать остальных собственников выплатить ему компенсацию, если его доля незначительна, не может быть реально выделена, и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества. После получения компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе. До вынесения судебного решения, стороны имею право на составление мирового соглашения, в котором без помощи суда определят способ раздела наследственного имущества. Мировое соглашение должно не противоречить закону и не ущемлять права всех наследников, иначе суд может не утвердить это соглашение[30].

Если мировое соглашение не было составлено, то суд на основании главы 16 ГПК РФ обязан вынести любое следующее решение: оставить имущество одному из наследников и обязать этого наследника выплатить денежную компенсацию другим наследникам; определить конкретные доли наследников; разделить собственность в натуре, то есть установить равные части имущества наследникам, разделив его; реализовать наследованное имущество на аукционе, и в дальнейшем, разделить вырученные денежные средства между наследниками[31].

Свидетельство о праве на наследство по закону служит подтверждением о приобретении наследства. Наследник, который уже принял наследство, становится собственником имущества со дня его открытия, вне зависимости от того, получил ли он свидетельство или нет, так как получение свидетельства не является обязанностью наследника.

Если наследник не представил, какой-либо документ, либо нотариус усомнился в подлинности представленных документов, то он может назначить экспертизу документов и отложить срок выдачи свидетельства о право на наследство по закону до одного месяца. Если гражданин обратился в суд с исковым заявлением для защиты своих прав на наследуемое имущество, то по его заявлению может быть отложена выдача свидетельства на срок, не более десяти суток.

Суд, который принял такое заявление, направляет нотариусу сообщение, в котором уведомляет его о том, что имеется исковое заявление по поводу оспаривания прав на наследование. В этом случае свидетельство о наследстве по закону не выдается до вынесения судом решения. Если нотариусу стало известно о наличии не родившегося, но уже зачатого наследодателем ребенка, то действия нотариуса по выдаче свидетельства временно приостанавливаются.

После получения сведений о рождения живого, либо мертвого ребенка, нотариус возобновляет свои действия, учитывая всю информацию, о наличии либо отсутствии наследника.

В соответствии со статьей 1162 ГК РФ по заявлению наследника на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части, выдается свидетельство о праве на наследство, по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Свидетельство выдается всем наследникам вместе или каждому по отдельности.

При обнаружении наследственного имущества, на которое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство[32].

Заключение

Исходя из проделанной работы, мы можем сделать вывод о том, что институт наследования по закону в РФ разработан достаточно широко и компетентно.

Самым основным нормативным правовым актом в сфере наследования является Гражданский кодекс РФ, а именно его третья часть, которая постоянно совершенствуется, пытаясь защитить права граждан.

Конституция Российской Федерации гарантируют гражданам право на получение наследственного имущества и свободно распоряжаться им.

Понимание того, что всё нажитое имущество гражданина перейдет по наследству к близким людям, является несомненным стимулом к повышению производительности труда и усиливает доверие к государству.

Наследование по закону применяется, когда наследодатель не оставил завещание, такой способ получения наследства является самым действенным, так как сокращается численность споров из-за наследства. Получение наследства происходит в порядке очередности, на данный момент законом определено восемь очередей, и чем ближе степень родства с наследодателем, тем выше шанс наследника на получение имущества умершего.

Cвобода завещания является основным принципом совершения завещания. Этот принцип на законодательном уровне сформулирован достаточно четко и полно именно в ст. 1119 ГК РФ, воплощает в себе гарантированное конституцией право наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ) и общегражданский принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования.

Свободу завещания ограничивает лишь правило об обязательной доле в наследстве и указанием в законе на случаи, когда возможны распоряжения по поводу имущества на случай смерти. Проявлением принципа свободы завещания выступает и то, что гражданин имеет право никого не информировать как о содержании завещания, так и о самом факте его совершения, изменения или отмены. Данный принцип имеет неоценимое идеологическое значение: круг близких людей может не совпадать с перечнем законных наследников, поэтому гражданин должен быть уверен в том, что нажитым имуществом он сможет распорядиться, в том числе и на случай смерти, по собственному желанию.

Список литературы

Декрет ВЦИК от 27.04.1918 «Об отмене наследования» // Известия ВЦИК. – 1918. – № 87 (утратил силу).

  1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532.

Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3-6.

  1. Бактугулова Д.К. Порядок принятия наследства и порядок получения свидетельства о праве на наследство // Молодой ученый. 2016. № 12. С. 567-569.

Баталов Д.Д. Субъектный состав наследственных правоотношений // Наука и Мир. 2014. Т. 2. № 6 (10). С. 103-105.

Баянов С. Риски фактического принятия наследства // ЭЖ-Юрист. 2015. № 10. С. 14.

Беспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю., Каменева З.В., Эриашвили Н.Д. «Наследственное право» 2-е изд., Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. Москва, 2016. С. 335.

Булаевский, Б. А. Наследственное право / Б. А. Булаевский, К.Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 256 с.

Гражданское право: учебник в 4-х т. Т.1. Общая часть: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридич. Специальностям / oтв. ред. Е.А.Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. M., 2014. С. 70.

Гришаев С.П. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Изд. Проспект. 2017. С. 184.

Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466

Демина, Н. Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя / Н. Б. Демина // Нотариус. – 2015. – № 4. – С. 26–40.

Ефремова Е. С. Обязательная доля в наследстве // Журнал «Нотариальный Вестник». – 2015. – № 2. – С. 46.

  1. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право.// Учебное пособие. 2014. М. С. 32.
  2. Курбанов Р.А., Богданов Е.В., Эрделевский А.М., Гуреев В.А., Рузакова О.А., Свечникова Н.В., Шведкова О.В., Дарькина М.М., Новицкая Л.Ю., Гурбанов Р.А.О., Налетов К.И., Денисюк С.П., Белялова А.М., Свечникова О.А. «Основы наследственного права» Москва: Проспект, 2016. С. 176.

Курбанов Р.А., Свечникова Н.В, Шведкова О.В., Белялова А.М., Зульфугарзаде Т.Э. «Наследственное право» Учебно-методическое пособие. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. С. 64

Лебединец Н.В., Митина Е.Д. «К вопросу изучения института наследования по закону в России» Издательство: Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая книга" (Новосибирск). 2016. С. 39-40.

Наследственное право: учебник для магистров / под. ред. М. С. Абраменкова, П. В. Чугунова, В. А. Белова. – М.: Юрайт, 2015. – 423 с.

Отиева Ю.Ю. «Наследование по закону в Российской Федерации» // Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3 (3). С. 73-77.

Смирнов С.А. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие Москва, 2016. С.142

Толстой, Ю. К. Наследственное право. Учебное пособие / Ю. К. Толстой. – М.: Статут, 2015. – 238 с.

Филатов А.Ю. «Актуальные проблемы, возникающие при наследовании по закону» // В книге: Право. Адвокатура. Нотариат сборник материалов Международных научных чтений. 2017. С. 248-252.

Черемных Г.Г. «Наследственное право России» Учебник для магистров. Москва, 2016/Гриф МО. С. 516

Юридическое значение открытия наследства // Наследственное право. 2015. № 2. С. 6-9.

  1. Смирнов С.А. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Москва, 2016. С. 142

  2. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3-6.

  3. Баянов С. Риски фактического принятия наследства // ЭЖ-Юрист. 2015. № 10. С. 14.

  4. Бактугулова Д.К. Порядок принятия наследства и порядок получения свидетельства о праве на наследство // Молодой ученый. 2016. № 12. С. 567-569.

  5. Баталов Д.Д. Субъектный состав наследственных правоотношений // Наука и Мир. 2014. Т. 2. № 6 (10). С. 103-105.

  6. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право.// Учебное пособие. 2014. М. С. 32.

  7. Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3-6.

  8. Наследственное право: учебник для магистров / под. ред. М. С. Абраменкова, П. В. Чугунова, В. А. Белова. – М.: Юрайт, 2015. – 423 с.

  9. Юридическое значение открытия наследства // Наследственное право. 2015. № 2. С. 6-9.

  10. Толстой, Ю. К. Наследственное право. Учебное пособие / Ю. К. Толстой. – М.: Статут, 2015. – 238 с.

  11. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11ФКЗ)

  12. Булаевский, Б. А. Наследственное право / Б. А. Булаевский, К.Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 256 с.

  13. Беспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю., Каменева З.В., Эриашвили Н.Д. «Наследственное право» 2-е изд., Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. Москва, 2016. С. 335.

  14. Курбанов Р.А., Свечникова Н.В, Шведкова О.В., Белялова А.М., Зульфугарзаде Т.Э. «Наследственное право» Учебно-методическое пособие. Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. С. 64

  15. Курбанов Р.А., Богданов Е.В., Эрделевский А.М., Гуреев В.А., Рузакова О.А., Свечникова Н.В., Шведкова О.В., Дарькина М.М., Новицкая Л.Ю., Гурбанов Р.А.О., Налетов К.И., Денисюк С.П., Белялова А.М., Свечникова О.А. «Основы наследственного права» Москва: Проспект, 2016. С. 176.

  16. Лебединец Н.В., Митина Е.Д. «К вопросу изучения института наследования по закону в России» Издательство: Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая книга" (Новосибирск). 2016. С. 39-40.

  17. Отиева Ю.Ю. «Наследование по закону в Российской Федерации» // Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3 (3). С. 73-77.

  18. Филатов А.Ю. «Актуальные проблемы, возникающие при наследовании по закону» // В книге: Право. Адвокатура. Нотариат сборник материалов Международных научных чтений. 2017. С. 248-252.

  19. Гражданское право: учебник в 4-х т. Т.1. Общая часть: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридич. Специальностям / oтв. ред. Е.А.Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. M., 2014. С. 70.

  20. Декрет ВЦИК от 27.04.1918 «Об отмене наследования» // Известия ВЦИК. – 1918. – № 87 (утратил силу).

  21. Гражданское право: учебник в 4-х т. Т.1. Общая часть: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридич. Специальностям / oтв. ред. Е.А.Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. M., 2014. С. 70.

  22. Ефремова Е. С. Обязательная доля в наследстве // Журнал «Нотариальный Вестник». – 2015. – № 2. – С. 46.

  23. Гришаев С.П. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Изд. Проспект. 2017. С. 184.

  24. Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466

  25. Отиева Ю.Ю. «Наследование по закону в Российской Федерации» //Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3 (3). С. 73-77

  26. Черемных Г.Г. «Наследственное право России» Учебник для магистров. Москва, 2016/Гриф МО. С. 516

  27. Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466.

  28. Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466.

  29. Демина, Н. Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя / Н. Б. Демина // Нотариус. – 2015. – № 4. – С. 26–40.

  30. Гришаев С.П. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Изд. Проспект. 2017. С. 184.

  31. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532

  32. Смирнов С.А. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие Москва, 2016. С.142