Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие, сроки и способы принятия наследства)

Содержание:

Введение

Наследование играет важную роль в самых различных сферах человеческого общества с незапамятных времен. Но особенности исторического развития на долгое время лишили граждан нашей страны этого права.

Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

Актуальность данной темы заключается в том, что, несмотря на прогрессивный рост популярности наследования по завещанию, наследование по закону все равно остается распространенным способом получения наследства. В связи с этим усовершенствуются старые и издаются новые нормы, регулирующие наследственные правоотношения, а также институт наследования приобретает особую важность, так как затрагивает интересы практически каждого человека.

Объектом настоящей работы являются гражданские отношения, возникающие в связи с приобретением наследства.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие рассматриваемые отношения, а также практика их применения.

Цель исследования состоит в анализе сущности и значения наследства и виды наследства.

Поставленная цель обусловила необходимость решения нескольких задач:

– охарактеризовать правовые основы принятия наследства;

– рассмотреть понятие и способы отказа от наследства;

– проанализировать виды наследования.

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды таких ученых, как Б.А. Булаевский, А.Л. Маковский, К.П. Победоносцев, В.И. Серебровский, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, Ю.Н. Власов, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.

Методологическая основа исследования построена на общенаучном диалектическом методе научного познания. Наряду с этим применялись исторический, логический и другие методы научного исследования. Нормативную основу работы составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ (далее – ГК РФ), Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-12; Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от 03.07.2016).

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами, включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников.

Глава 1. Правовая сущность наследования

1.1. Понятие, сроки и способы принятия наследства

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная, извилистая река, которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем приостанавливая свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле. Принимая во внимание правовую природу норм о наследовании, а именно их неоспоримо существенную роль в защите прав и законных интересов граждан и организаций, необходимо определить понятие наследования.

Основной закон - Конституция РФ в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации), что не позволяет, в свою очередь, создать полную картину, определяющую суть данного правового института[1].

Следует отметить, нормы Конституции закрепляют только гарантию наследования. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядок наследования. Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации. То же положение закреплено в ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 28.03. 2017) (далее по тексту ГК РФ)[2].

В связи с введением в действие части третьей ГК РФ, с 1 марта 2002 года порядок наследования определяется разделом VII «Наследственное право». Современное определение «наследования» дается в ст.1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. В указанной статье предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты.

Наследование представляет собой основанный на правопреемстве способ приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю при жизни, к другим лицам. При этом, следует отметить, что наследование – это, в первую очередь, совершение определенного ряда процессуальных и процедурных действий по оформлению имущественных прав и обязанностей, или отказа от них.

Следовательно, представляется возможным сделать вывод о том, что право наследования, возникающее у наследников, призванных к наследованию, слагается из двух составляющих: возможности принять наследство и возможности отказаться от наследства.

Под наследственными правоотношениями (или наследованием) - понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном действующим гражданским законодательством.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности - если нет наследства, то и наследовать нечего. Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства.

Наследование принято относить к случаям универсального правопреемства, которое характеризуется тем, что наследство переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, которое причитается данному лицу, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е. наследство считается принадлежащим лицам, которое его приняли, уже с момента открытия наследства, т.е. с момента смерти наследодателя.

Принятие наследства осуществляется двумя способами:

-путем фактического вступления во владение наследственным имуществом (фактическое принятие наследства) или в заявительном порядке (юридическое принятие наследства)

- путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), следует понимать любые действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению и т. д. наследственным имуществом, направленные на:

- вступление во владение или в управление наследственным имуществом;

- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- несение расходов за свой счет на содержание наследственного имущества; - оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства,

- поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии;

- уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей;

- взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма и т.п.

Необходимо обратить внимание на то, что какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. При этом следует иметь в виду, что указанные действия должны быть совершены строго до истечения срока, установленного для принятия наследства, никак не после него.

Под фактическим принятием наследства понимаются действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению именно наследственным имуществом, а не своим собственным. В рассматриваемом примере, являясь участником долевой собственности, допустимо предположить, что наследник может и не совершать указанных выше действий.

При этом гражданское законодательство не предусматривает исчерпывающего перечня действий, направленных на фактическое принятие наследства.

На практике самым распространенным способом принятия наследства является фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. Фактическое принятие наследства доказывается документально (например, счета за ремонт), свидетельскими показаниями, в судебном порядке. Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета наследственных дел.

Принятие наследства осуществляется дееспособным лицом. Согласно ст. 21 ГК РФ способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Недопустим со стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине, что наследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, место открытия наследства, состав наследственного имущества и т.п. Все недостающие документы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство.

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены все наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию - все наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства которых ему известно. При этом истечение установленного законом срока для принятия наследства не освобождает нотариуса от обязанности известить наследников об открывшемся наследстве с учетом того, что они могут доказать факт своевременного принятия ими наследства либо восстановить пропущенный срок для принятия наследства.

Умышленное сокрытие кем-либо из наследников факта существования остальных наследников или кого-либо из них может повлечь признание выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, однако ответственность в этом случае возлагается не на нотариуса, а на самого наследника, не сообщившего о наличии других имеющихся наследников. Более того, подобные действия наследника могут послужить основанием для признания этого наследника недостойным (ст. 1117 ГК РФ). Несколько наследников, основания наследования у которых одинаковы, могут представить нотариусу одно подписанное всеми ими заявление о принятии наследства (например, наследники по закону, а также наследники по завещанию, если им завещано одно и то же имущество).

Наследники по завещанию, которым завещано разное имущество, подают отдельные заявления о принятии наследства. Отдельные заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство подают также наследник по завещанию и наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.

По общему правилу наследство может быть принято:

а) в течение шести месяцев со дня открытия наследства (часть первая п. 1 ст. 1154 ГК);

б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (часть вторая п. 1 ст. 1154 ГК РФ);

в) в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);

г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).

Вступление в права наследования возможно:

1) в судебном порядке – по заявлению наследника при наличии уважительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока (п. 1 ст. 1155 ГК РФ);

2) без обращения в суд – при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ). Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными или аннулируются нотариусом.

Суд может восстановить срок и признать его принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что этот наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока для принятия наследства. Признав наследника принявшим наследство, суд должен определить доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства.

Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. Указанное выше согласие наследников на принятие наследства наследником, пропустившим установленный срок, является основанием для аннулирования нотариусом выданного ранее свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства.

Если на основании ранее выданного свидетельства о праве на наследство была произведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, входящее в состав наследства, постановление нотариуса об аннулировании выданного ранее свидетельства и новое свидетельство являются основанием для внесения соответствующих изменении в запись о государственной регистрации.

В рассмотренных случаях наследник, пропустивший срок для принятия наследства и призванный к наследованию, вправе требовать передачи в натуре лишь то из причитающегося ему имущества, ранее принятого другими наследниками или перешедшего к государству, которое сохранилось таковым на дату принятия решения о его призвании к наследованию.

В счет иной части причитающегося ему наследства он вправе требовать от наследников, ранее принявших наследство, возмещения действительной стоимости этого имущества на момент его приобретения этими наследниками.[3]

Кроме того, последние обязаны возвратить или возместить этому наследнику все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь из этого имущества с того времени, когда узнали или должны были узнать о наличии оснований для принятия этим наследником наследства. Однако следует учитывать, что данные правила, а также иные положения ст. 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК РФ, которые в силу п. 3 ст. 1155 ГК РФ подлежат применению в этом случае, действуют лишь постольку, поскольку письменным соглашением между наследниками не предусмотрено иное.

Следует также отметить, если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок. В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного).

1.2. Наследственная трансмиссия

В юридической литературе трансмиссия рассматривается как особая ситуация перехода неосуществленного права на принятие наследственного имущества не к наследнику, а к другим лицам по завещанию или по закону. Она становится возможной в случае кончины правопреемника, произошедшей после осуществления процедуры открытия наследства[4].

В этой ситуации возможностью получения имущества умершего наделяются его собственные близкие и родные – по закону или завещанию, если оно имело место быть. В рамках наследственной трансмиссии умершего наследника называют трансмиттентом. А нового, который наделяется привилегией получения имущества, именуют трансмиссаром.

В ГК РФ закреплен механизм наследственной трансмиссии (ст. 1156), при этом закон впервые применяет соответствующий термин. После открытия наследства наследник должен осуществить ряд действий для принятия и оформления наследства. Однако он умирает. Но его фигура из наследственного дела не исчезает, а право получить причитающееся ему имущество переходит к его законным наследникам или, если он составлял завещание, наследникам по завещанию. Причем такое право переходит в том же объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали такому умершему наследнику.[5]

От наследования по праву представления такая ситуация отличается тем, что в случае наследственной трансмиссии наследник умирает после его открытия, но до принятия. А в праве представления лицо, которое могло бы быть наследником, умирает до смерти наследодателя или одновременно с ним. Например, внуки вступают в наследство наряду с иными наследниками первой очереди.

Для наследственной трансмиссии важно наличие двух условий:

– наследник не успел принять наследство, то есть не подал заявление о его принятии или о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу по месту открытия, не осуществил определенные фактические действия по отношению к наследуемому имуществу.

– не истек 6–месячный срок принятия наследства со дня смерти первого лица, то есть должно оставаться еще время со дня открытия наследства. В противном случае такой гражданин считается отказавшимся от наследства.

Продолжаются данные отношения в течение определенных сроков и прекращаются точно так же событием – истечением срока. Таким образом, возникновение, течение и прекращение отношений по принятию наследства не зависит непосредственно от воли субъектов, которые участвуют в них. Правоотношения по принятию наследства открываются в рамках существующего срока для всех потенциальных субъектов, обладающих наследственно-правовым статусом, которые заранее не определены[6].

Наследственная трансмиссия имеет место, только если в завещании не указан подназначенный наследник. Согласно правилам ст. 1121 ГК РФ если наследодатель не желает, чтобы его имущество перешло к наследникам наследника, он может подназначить другого наследника. Таким образом, подназначение наследника в завещании не допускает наследственной трансмиссии.

Однако, если подназначенный наследник умер, не успев принять наследство, трансмиссия восстанавливается, т.е. право на получение наследства переходит не к наследникам подназначенного наследника, а к наследникам наследодателя. Если последний этого не желает, он может подназначить другого (других) наследника (наследников). Что касается наследования долгов, то наследник в порядке наследственной трансмиссии будет отвечать таким имуществом в пределах его стоимости по долгам того наследодателя, которому оно принадлежало, но не по долгам того, от которого к нему пришло право принять наследника.

Наследственная трансмиссия не применяется, если: – наследник умер спустя 6 месяцев с даты открытия наследства и не подавал в суд заявление о восстановлении срока для его принятия. Он считается отказавшимся от права получить такое имущество. А с заявлением в суд о восстановлении срока мог обратиться только он.

– наследодатель и наследник умерли в один день, момент смерти установить не возможно. Они после друг друга не наследуют по правилам ГК РФ (ст. 1114 ГК РФ).

– когда наследник по завещанию умирает, не успев принять наследство, но наследодатель в завещании указал другое лицо на случай, если назначенный им по завещанию основным умрет, не успев принять наследство, или откажется от него.

– не распространяются правила о наследственной трансмиссии на обязательную долю.

Наследнику, получившему право наследовать в рассматриваемом порядке, необходимо учитывать, что одновременно он имеет право вступить в наследство того имущества, которое принадлежало непосредственно наследодателю, от которого такое право к нему перешло. Поэтому нотариус заводит два наследственных дела. Точнее одно уже было заведено, и наследник подает нотариусу заявление о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии по месту открытия наследства первого наследодателя. А по месту открытия наследства второго наследодателя подает заявление о принятии наследства. Наследник в порядке наследственной трансмиссии может принять оба наследства, одно из них, либо не принять ни то, ни другое[7].

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что процедура принятия наследства имеет свои юридические особенности, в зависимости от способа выражения наследником своей воли на принятие наследства.

Глава 2. Виды наследования

2.1. Наследование по закону

В течение многих лет российское законодательство в области наследования регулярно претерпевало изменения, которые были направлены на обеспечение права наследования, гарантированного Конституцией Российской Федерации[8].

Однако Конституция РФ не является единственным нормативно-правовым актом, гарантирующим данные права. Так законодателем в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации были закреплены права наследования по завещанию и по закону. Закрепление данных норм делает акцент на том, что каждому гражданину дается право свободно, по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай его смерти. Однако институт наследования не является идеально урегулированным, так как отдельные законодательные положения зачастую вызывают разногласия, как у практиков, так и теоретиков. Например, это нередко относится к очередности при наследовании по закону.

Существенным изменением в современном наследственном праве стало значительное расширение круга наследников. Такая перемена породила в научной доктрине множество критики, излагаемой в трудах, научных деятелей. Зачастую в наследственном праве видят имущественное поощрение родственников, поэтому в основном критикуется расширение круга наследников до лиц пятой степени родства, которые в основном не поддерживают близких отношений с наследодателем[9].

Наследование по закону, в отличие от наследования по завещания имеет поколенный раздел имущества в роду наследодателя, который какой-либо степенью не ограничивается.

14 июля 2014 г. в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации был внесен Проект Федерального закона № 567773-6 «О внесении изменений в статью 1145 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым расширяется круг лиц, призываемых по закону.

В пояснительной записке к указанному Проекту в частности предполагается, что наследниками по закону могут стать родственники до шестой степени родства включительно. К ним относятся дети двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети двоюродных племенников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры). Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, в значительной степени уменьшает возможность перехода наследства к государству. Благодаря этому защищается частная жизнь граждан.

Однако, данное изменение также предполагает необходимость обеспечения гарантий прав и законных интересов лиц, проживающих в двух новых субъектах Российской Федерации - Республике Крым и городе федерального значения Севастополь, так как ранее они находились в правовой системе другой страны (Украины), которая предусматривает наследование по закону до шестой степени родства включительно. Тем не менее до настоящего времени данный законопроект не получил нормативного закрепления.

Анализ данного проекта показывает, что значительная часть теоретиков и практиков поддерживают принятие таких изменений, аргументирую применения подобной практики в других странах, например в Республике Беларусь, которая соответствует современным требованиям необходимым для дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации.

Кроме того, такая практика поможет устранить разногласия норм материального права между нашими странами, что особенно актуально в связи с созданием Евразийского союза. Тем не менее, появляется и критика, возникающая при подходе законодателя к установлению состава наследников шестой степени родства, как, впрочем, и ныне закрепленная в российском наследственном законодательстве очередность наследования родственниками наследодателя. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако общее основание, в соответствии с которым наследники распределяются по очередям, в законе прямо не указано[10].

Следует отметить, что в кодексе четко закреплен только состав наследников первой, второй и третьей очереди. В случае установления последующих очередей возникают вопросы, поскольку законодатель в абз. 1 п. 1 ст. 1145 ГК РФ дает скрытное основания распределения, а именно «если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей».

Комментируемая статья вводит термин «степень родства». При этом степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит[11].

Анализ ч. 1 ст. 1145 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что основным основанием распределения родственников наследодателя, относящихся к третьей, четвертой и пятой степени родства, является их «не относимость» к наследникам предшествующих очередей. В соответствии с мнением Победоносцева К.П. «между двумя лицами, из коих одно произошло, родилось от другого, есть одно только рождение. Кроме того, между двумя лицами того же рода всегда можно насчитать несколько рождений. Чем менее насчитывается рождений между двумя лицами, тем ближе их родство, и наоборот - чем более рождений, тем родство отдаленнее. Эти рождения называются степенями»[12].

«Не относимость» как основание не создает сложностей в понимании. Её наличие отнимает у родственников наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства возможность наследования в кругу наследников последующих очередей, так как они не наследуют в предшествующих очередях.

Так, в первую очередь по праву представления наследуют внуки и внучки, а также их потомки (т.е. правнуки и правнучки наследодателя и т.д., не смотря на их степень родства); во вторую очередь - дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), в третью - двоюродные братья и сестры наследодателя. Таким образом, ко второй степени родства можно отнести внуков, к третьей - правнуков, племянников и племянниц; к четвертой - праправнуков, двоюродных братьев и сестер.

Таким образом, родственники первой-третьей очередей могут наследовать первоочередно вне зависимости от степени их родства с наследодателем, в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, можно выделить такое основание распределения родственников наследодателя как наделение родственников третьей-пятой степени родства качеством наследника исключительно в силу закона. Исходя из этого основания, закон наделяет определенных родственников наследодателя правом наследовать в строгом соответствии с советующей очередностью (степенью родства).

Таким образом, даже если родственник наследодателя входит в одну из перечисленных степень родства, но на законодательном уровне он не включен в круг наследников по закону соответствующей очереди, то он не будет иметь права наследования по закону.

Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 2 ст. 1145 устанавливает круг лиц, призываемых к наследованию в соответствии со степенью родства:

- наследниками четвертой очереди родственники третьей степени родства признаются прадедушки и прабабушки наследодателя;

- наследниками пятой очереди родственники четвертой степени родства признаются дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- наследниками шестой очереди родственники пятой степени родства признаются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)[13].

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что законодатель огранивает наследников строго поочередности, вне зависимости от степени их родства с наследодателем.

Такое разграничение между наследниками, а также лишение права наследования некоторых родственников вполне понятно, ведь возможность того, что у наследодателя остаются в живых, например, такие родственники четвертой степени родства как прапрабабушка или прапрадедушка, весьма мала, но все же такая вероятность существует, и устранять ее по отношению к таким родственникам несправедливо. Кроме того, не понятно, почему законодатель решил разделить родственников, находящихся в одинаковой степени родства в разные очереди.

Так, например, третья степень родства включает таких родственников наследодателя как дяди и тети, двоюродные братья и сестры, которые могут наследовать по праву представления, а также прабабушки и прадедушки, однако первые наследуют в порядке третьей очереди, а прадедушки и прабабушки в порядке четвертой. Законодатель не объясняет такой подход к разделению родственников, что зачастую вызывает разногласия и критику по раскрытию данных причин у теоретиков и практиков, утверждающих, что родственники одной степени родства должны быть отнесены к одной и той же очереди возможных наследников по закону, но, представляется, пределы при этом все равно должны быть.

Отнесение прабабушек и прадедушек к наследникам третьей очереди заслуживает внимания[14]. Если сравнивать эти две категории родственников, то к наследникам третьей очереди следует отнести прадедушек и прабабушек. Они в отличие от полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя знают своих правнуков, растят их, воспитают, у них всегда есть время для общения с ними. Правнуки и правнучки их любят, общаются с ними. Поэтому данных родственников третьей степени родства следует отнести к третьей очереди. Кроме того, следует упомянуть и о седьмой очереди по закону. К седьмой очереди законодатель впервые в истории отечественного наследственного права относит таких субъектов, как пасынки, падчерицы, мачеха и отчим[15].

Отчимы и мачехи зачастую заменяют ребенку, как правило, одного из родителей, осуществляя возложенные семейным законодательством обязанности по воспитанию и содержанию ребенка. Также Семейным кодексом Российской Федерации на пасынков и падчериц возлагается обязанность, при принятии такого решения судом, по предоставлению содержания нетрудоспособным нуждающимся в помощи отчимам и мачехам[16].

Следует отметить, такие категории родственников живут вместе и довольно часто у них складываются хорошие отношение, учитывая, что повторных браков становится все больше, а стереотип злобных мачехи и отчима постепенно разрушается. Отнесение указанных лиц к седьмой очереди считаем также несправедливой и безосновательно, поскольку закон отдает предпочтение наследовать тем родственникам, которые зачастую не только не видели, но даже и не знали о существовании друг друга.

Таким образом, многие научные деятели считают справедливым отнесение такой категории родственников к третьей, максимум четвертной очереди[17]. Однако с такой позицией также можно не согласиться. Поскольку отчим и мачеха выполняют роль отца и матери, а пасынок и падчерица – сына и дочери соответственно, то правильнее будет отнести их к первой, максимум ко второй очереди, что, безусловно, будет способствовать развитию и укреплению отношений между такими родственными отношениями.

Исходя и вышеперечисленного, считаем внести изменения в следующие статьи гражданского законодательства:

«Статья 1142. Наследники первой очереди.

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Статья 1144. Наследники третьей очереди.

1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети наследодателя) прадедушки и прабабушки наследодателя.

2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Статья 1145. Наследники последующих очередей

1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), родители прабабушек и прадедушек наследодателя (прапрабабушки и прапрадедушки); в качестве наследников пятой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)».

Таким образом, автором предлагается изменение не только состава круга лиц, призываемых к наследованию, но и сокращение количества очередности наследования по закону.

2.2. Наследование по завещанию

В настоящее время наследование по завещанию несёт в себе много спорных вопросов. В том случае, когда не соблюдаются нормы законодательства, это приводит к недействительности завещания. Количество обращений граждан в суд, касательно наследственных отношений, в которых объектом является какое-либо имущество, становится всё больше. Разберем одни из самых важных особенностей наследования по завещанию, первой из них является дееспособность гражданина. Сама по себе дееспособность означает, что гражданин способен своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и, несомненно, нести гражданские обязанности и исполнять их[18].

Дееспособность гражданина наступает с восемнадцатилетнего возраста. Законодательство гласит, что лицо, которое намерено составить завещание, должно быть полностью дееспособным. К ним же приравниваются лица, которые вступили в брак до достижения ими брачного возраста, то есть эмансипированные[19].

Не малозначимой особенностью также является нотариальное удостоверение завещания. На сегодняшний день есть большое количество правил нотариального удостоверения завещания, такие как – закрытое и открытое завещания. В том случае, когда нотариус записывает завещание, то завещатель после окончания записи должен прочесть его от начала до конца. Если это невозможно по каким-либо причинам, то нотариус самостоятельно должен зачитать, после чего должна быть соответствующая подпись[20]. При каких-либо физических недостатках, болезни или неграмотности завещателя, используется подпись рукоприкладчика.

В данном случае в завещании должны быть указаны причины, из-за которых завещатель не смог собственноручно подписать завещание, также указываются ФИО, место жительства рукоприкладчика[21]. Лица, которые присутствуют при удостоверении завещания, такие как – свидетели, нотариус и другие, в соответствии со статьей 1123 ГК РФ обязаны соблюдать тайну завещания. Нотариус должен озвучить, то есть донести до всех присутствующих лиц о необходимости соблюдения тайны завещания.

Однако на сегодняшний день правовая культура граждан имеет недостаточный уровень, в связи с чем часто производится неправильное оформление прав наследования, вследствие чего появляется основная причина судебной конфликтности данной категории дел. Судами также при применении норм части третьей Гражданского кодекса РФ допускаются ошибки.

Самыми сложными являются вопросы о принятии наследства несовершеннолетними лицами из-за пробелов и противоречивости норм действующего законодательства. Признается за несовершеннолетними гражданами лишь возможность передачи своего имущества в порядке наследования по закону, в связи с чем долгое время они воспринимались почти исключительно как наследники, все это содержит в себе Гражданский кодекс[22].

Практически нет никакой возможности для проявления собственной свободы при осуществлении распорядиться имуществом на случай смерти, но при этом право собственности признается почти в том же объеме, что и за взрослыми. Только полностью дееспособное лицо может завещать свое имущество, то несовершеннолетнее лицо, в данном случае, не имеет право завещать даже то имущество, которым по закону у него есть возможность свободно распоряжаться, например, таковыми являются; вклады, собственные доходы исходя из статьи 1119 ГК РФ. Данный вопрос являлся дискуссионным на доктринальном уровне и в правоприменительной практике до введения части 3 ГК РФ.

Допускали возможность составления завещания несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет Б.С.Антимонов и К.А.Граве, при этом завещание должно касаться денежных средств, которые представляют собой заработок несовершеннолетнего. Если закон предусматривает право свободно распоряжаться своими доходами несовершеннолетнему, то, значит, не существует причин и оснований лишать права использовать один из способов распоряжения – путем завещания.

Приобретенное на собственные денежные средства имущество может быть завещано несовершеннолетним, так как данным имуществом они могут распоряжаться свободно и только лично на свое усмотрение[23]. Многие вопросы уже решены, которые раннее ставились перед законодателем в отношении несовершеннолетнего, все же остаются проблемы использования и защиты наследственных прав, а исходя из этого, остается и объем резерва для дальнейшего улучшения законодательства в данных вопросах. Презумпция фактического принятия наследства и ответственности наследников по долгам наследодателя порождают сложности принятия норм.

На случай смерти лично распорядиться имуществом гражданину можно только путем совершения завещания, который должен обладать дееспособностью в полном объеме в момент его совершения согласно Гражданскому кодексу РФ. Таким образом, безвозмездное возникновение права собственности на имущество наследодателя у лица, которое назначено наследником называется правовым эффектом завещания, которое возможно на основании сложного юридического состава: совершения завещания завещателем и открытия наследства – события его смерти[24].

Регулируется порядок приобретения наследства нормами главы 64 части третей Гражданского кодекса. Также признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, а именно: если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом, принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; расходы на содержание наследственного имущества произвёл за свой счет; оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц, которые должны были принадлежать наследодателю денежные средства в соответствии с пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ.

Презумпция принятия наследства наследником содержится в пункте 2 статьи 1153 ГК РФ, если он совершил действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства. Данную презумпцию относят к разряду предположений. Другими словами, это – опровержимая презумпция, то есть, которая может быть опровергнута.

Делая вывод, можно сделать заключение, что на сегодня остаётся еще довольно много проблем, связанных с наследованием по завещанию. В данном случае необходимо тщательное их изучение и, со временем, принятие мер к совершенствованию, то есть улучшению действующего законодательства.

Заключение

Наследование представляет собой основанный на правопреемстве способ приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю при жизни, к другим лицам. При этом, следует отметить, что наследование – это, в первую очередь, совершение определенного ряда процессуальных и процедурных действий по оформлению имущественных прав и обязанностей, или отказа от них.

Наследование по закону, в отличие от наследования по завещания имеет поколенный раздел имущества в роду наследодателя, который какой-либо степенью не ограничивается.

В кодексе четко закреплен только состав наследников первой, второй и третьей очереди.

Родственники первой-третьей очередей могут наследовать первоочередно вне зависимости от степени их родства с наследодателем, в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, можно выделить такое основание распределения родственников наследодателя как наделение родственников третьей-пятой степени родства качеством наследника исключительно в силу закона. Исходя из этого основания, закон наделяет определенных родственников наследодателя правом наследовать в строгом соответствии с советующей очередностью (степенью родства).

Таким образом, даже если родственник наследодателя входит в одну из перечисленных степень родства, но на законодательном уровне он не включен в круг наследников по закону соответствующей очереди, то он не будет иметь права наследования по закону.

Однако на сегодняшний день правовая культура граждан имеет недостаточный уровень, в связи с чем часто производится неправильное оформление прав наследования, вследствие чего появляется основная причина судебной конфликтности данной категории дел. Судами также при применении норм части третьей Гражданского кодекса РФ допускаются ошибки.

Самыми сложными являются вопросы о принятии наследства несовершеннолетними лицами из-за пробелов и противоречивости норм действующего законодательства. Признается за несовершеннолетними гражданами лишь возможность передачи своего имущества в порядке наследования по закону, в связи с чем долгое время они воспринимались почти исключительно как наследники, все это содержит в себе Гражданский кодекс.

На случай смерти лично распорядиться имуществом гражданину можно только путем совершения завещания, который должен обладать дееспособностью в полном объеме в момент его совершения согласно Гражданскому кодексу РФ. Таким образом, безвозмездное возникновение права собственности на имущество наследодателя у лица, которое назначено наследником называется правовым эффектом завещания, которое возможно на основании сложного юридического состава: совершения завещания завещателем и открытия наследства – события его смерти.

На сегодня остаётся еще довольно много проблем, связанных с наследованием по завещанию. В данном случае необходимо тщательное их изучение и, со временем, принятие мер к совершенствованию, то есть улучшению действующего законодательства.

Список литературы

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.

Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. №14 – ФЗ (действ. ред. от 09.03.2016) ч. 1 ст. 1117 // СЗ РФ №5 от 29.01.1996 ст. 410

  1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

О нотариате: Федеральный закон //Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

  1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011. – 311 с.
  2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16.

Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301.

  1. Бактугулова Д.К. Порядок принятия наследства и порядок получения свидетельства о праве на наследство // Молодой ученый. 2016. №12. С. 56-59.

Блинков О. Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное право. – 2014. – № 4. – С. 3-6.

Бочарников М.В. Проблемы наследования по завещанию в гражданском праве // Вестник Северо-Кавказского института, 2016. № 3. С. 108. 9

Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3 (45). С. 87-88.

Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. С. 3-4.

Казанцева А. Е. К вопросу о возможных наследниках по закону // Наследственное право. – 2016. – № 3. – С. 15-18.

Крашенинников П. В. Наследственное право. – М.: Статут, 2016. – 207 с.

  1. Лисица В.Н. Наследственное право. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2012. 351 с.

Наследственное право: учебник для магистров / Абраменков М. С., Чугунов П. В.; отв. ред. В. А. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 423 с.

  1. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в нотариальной практике. М., 2015. С. 56.

Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. М., 2016. С. 283.

Попова Ю.А. Правоотношения и правопреемство при наследовании // Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015. С. 12-14.

  1. Смирнов С.А. Наследственная трансмиссия: казусы судебной практики // Нотариальный вестник. № 10. 2015. С. 16-18.

Толстой Ю.К. Наследственное право. М.: Проспект, 2013. 310 с.

Шевчук С.С., Малакеев Р.В. Проблемы правовой квалификации универсального наследственного правопреемства // Актуальные проблемы современной науки, 2014. С. 129.

  1. Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 г. №14 – ФЗ (действ. ред. от 09.03.2016) ч. 1 ст. 1117 // СЗ РФ №5 от 29.01.1996 ст. 410

  3. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в нотариальной практике. М., 2015. С. 56.

  4. Бактугулова Д.К. Порядок принятия наследства и порядок получения свидетельства о праве на наследство // Молодой ученый. 2016. №12. С. 56-59.

  5. Попова Ю.А. Правоотношения и правопреемство при наследовании // Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015. С. 12-14.

  6. Смирнов С.А. Наследственная трансмиссия: казусы судебной практики // Нотариальный вестник. № 10. 2015. С. 16-18.

  7. Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3 (45). С. 87-88.

  8. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

  9. Блинков О. Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное право. – 2014. – № 4. – С. 3-6.

  10. Блинков О. Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное право. – 2014. – № 4. – С. 3-6.

  11. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011. – 311 с.

  12. Крашенинников П. В. Наследственное право. – М.: Статут, 2016. – 207 с.

  13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552.

  14. Казанцева А. Е. К вопросу о возможных наследниках по закону // Наследственное право. – 2016. – № 3. – С. 15-18.

  15. Наследственное право: учебник для магистров / Абраменков М. С., Чугунов П. В.; отв. ред. В. А. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 423 с.

  16. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16.

  17. Казанцева А. Е. К вопросу о возможных наследниках по закону // Наследственное право. – 2016. – № 3. – С. 15-18.

  18. Толстой Ю.К. Наследственное право. М.: Проспект, 2013. 310 с.

  19. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. С. 3-4.

  20. О нотариате: Федеральный закон //Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

  21. Лисица В.Н. Наследственное право. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2012. 351 с.

  22. Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. М., 2016. С. 283.

  23. Бочарников М.В. Проблемы наследования по завещанию в гражданском праве // Вестник Северо-Кавказского института, 2016. № 3. С. 108. 9

  24. Шевчук С.С., Малакеев Р.В. Проблемы правовой квалификации универсального наследственного правопреемства // Актуальные проблемы современной науки, 2014. С. 129.