Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие, виды и основания наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы наследственного права непосредственно связаны с другими отраслями и подотраслями права и в настоящее время приобретают все большую остроту, а наследование по закону, как наиболее распространенное из двух видов – самую большую из двух видов наследования.

Возможность передать своим близким людям свое имущество как наследодатель или же получить его как наследник помогает увереннее себя чувствовать гражданину в непростом современном обществе.

Положения части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации во многом являются новеллами и эти перспективы совершенствования наследственного права, в том числе и наследования по закону, позволяют создать позитивную для всех граждан правоприменительную практику и разработать соответствующую методику применения того или иного законодательного акта.

Фактически, актуальность данной работы состоит в том, что наследственное право, и в частности, наследование по закону, развиваются непрерывно и необходимо систематизировать их развитие и выделить наиболее актуальные моменты для максимально эффективного применения существующего законодательства, выработать соответствующие рекомендации.

Целью данной работы является изучение понятия, видов, порядка наследования по закону в законодательстве Российской Федерации, его особенностей.

Задачами курсовой работы являются:

-изучение понятия и видов наследования

-анализ оснований наследования

-рассмотрения детально всех очередей наследования

Объектом исследования являются отношения, возникающие между субъектами права в рамках норм наследования в системе российского наследственного права.

Предмет исследования – нормы права, регулирующие основные положения наследования в российском законодательстве.

Методологической основой проведенного исследования являются системный, формально-логический, сравнительно-правовой, исторический, социологический, логико-правовой, а также системно-структурный методы.

Теоретической основой исследования стали концептуальные положения, изложенные в трудах ученых М.Ю. Барщевского, Н.Г. Вавина, А.Гаугера, С. П. Гришаева, А.Н. Гуева, А.М Гуляева, А.Ю. Ершовой, Т.И. Зайцевой, И.Л. Корнеевой, П.В. Крашенинникова, З.Н. Крыловой, Д.И. Мейера, А.М. Немкова, П.С. Никитюка, П.Е. Орловского, Н.В. Ростовцевой, А.А. Рубанова, В.А. Рясенцева, В.И. Серебровского, М.В. Телюкиной, Р.О. Халфиной, Г.Ф. Шершеневича, Э.П. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко и других.

Нормативная правовая база в основном представлена Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 3).

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

1.1 Понятия и виды наследования. Время и место открытия наследства

Наследственные нормы законодательства важны в жизни нашего общества, так как именно они, в том числе, затрагивают интересы практически всех граждан. Претворение в жизнь их – обязанность не только судебных и нотариальных органов, но также и самих наследников и наследодателей. Чем выше правовая культура населения в вопросах наследственного права, тем меньшая нагрузка будет ложиться на суды и нотариальные органы[33].

Открытие наследства – это наступление определенных юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования[8]. То есть это наступление таких обстоятельств, которые влекут за собой право наследования. Лишь два из них являются таковыми: смерть гражданина и вступление в законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. При наступлении этих событий наследство и считается открытым.

Статья 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит о том, что временем открытия наследства является момент смерти гражданина, а в случае объявления гражданина умершим судом – день вступления в законную силу решения суда о признании этого гражданина умершим, и в случае датой признания смерти гражданина дня его предполагаемой гибели – только день и момент смерти, который указан в решении суда по этому делу[2]. В момент открытия наследства определяется наследственная масса (объем наследственного имущества), выясняется период течение сроков принятия наследства либо же отказ от него, доли всех первоочередных наследников и законность их права наследования.

В соответствии со статьей 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя со ссылкой на статью 20 Гражданского кодекса. Если же это место неизвестно либо находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства в таком случае признается место нахождения этого наследственного имущества, а при нахождении его в нескольких разных местах – место нахождение самой ценной части недвижимого имущества, при его отсутствии – место нахождения самого ценного движимого имущества, ценность же определяется исходя из рыночной стоимости[2].Часто граждане вынуждены обращаться в суды даже по этому поводу, чтобы суд, руководствуясь в том числе и статьей 1115 ГК РФ, включил в наследственную массу какую-то недвижимость, чью принадлежность наследодателю они доказывают как заинтересованные наследники, и данная норма Гражданского кодекса является одной из самых весомых в спорах о наследстве, как например, в решении Чебоксарсского районного суда Чувашской республики от 14.04.2016 об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа и включении недвижимого имущества в наследственную массу[35].

Считается, что наследование – это получение вещей умершего наследниками. Но юридически это не так. Довольно точным определением следует признать мнение Эйдиновой Э.Б., которая считает, что наследование есть «переход после смерти гражданина, принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам»[34]. Граве К.А. и Антимонов Б.С. характеризовали наследование следующими признаками: а) основанием перехода является исключительно сложный фактический состав, который предусмотрен нормами наследственного права; б) переход прав и обязанностей образует определенное единство, именуемое наследством; в) лица, приобретающие права и обязанности наследодателя, являются общими (универсальными), а не частичными (сингулярными) правопреемниками умершего наследодателя[7].

В Гражданском кодексе Российской Федерации наследование в статье 1110 ГК РФ определяется как «переход имущества умершего к другим лицам», при этом только переход, осуществляемый в порядке универсального правопреемства. Данное определение и является единственно легальным на данный момент. Универсальность правопреемства состоит в том, что все права, обязанности и вещи наследодателя переходят к наследникам в неизменном виде и в один и тот же момент[2].

К.П. Победоносцев наследование определял исключительно как «переход имущества со всеми правами и обязанностями к другому лицу по случаю смерти, вступление преемника в права и обязанности»[2]. Г.Ф. Шершеневич так описывал правовую сущность наследования: «Совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращаются, но переходят на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший».

Таким образом, в науке, в отличие от легального определения наследования в статье 1110 ГК РФ, дается множество понятий наследования различными исследователями наследственного права. Наиболее общее определение наследования в юридической науке с учетом мнения всех исследователей и поправкой на современное законодательство будет выглядеть так: наследование есть переход совокупности имущественных, а также некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица в соответствии с законодательными нормами.

Определения наследника и наследодателя также следует разделить на научную и легальную (законодательную) часть. Прямого легального определения данных категорий в Гражданском кодексе Российской Федерации не предусмотрено. Исходя из норм главы 61 ГК РФ[2], можно определить наследодателя как лицо, чье имущество, имущественные права и некоторые личные неимущественные права, а также и обязанности наследуют лица, имеющие права на наследование – наследники. Наследник же – лицо, имеющее по закону или по завещанию право на наследование имущества наследодателя в универсальном порядке правопреемства.

В отличие от легального, научных определений наследника и наследодателя имеется великое множество. Следует привести в рамках данной диссертации лишь некоторые из них. Так, Е.А. Суханов утверждает, что наследник – лицо, указанное в законе или в завещании в качестве правопреемника наследодателя. Наследодатель, по его мнению – это умерший человек, который обладал на момент смерти определенным имуществом (то есть наследством), которое может быть унаследовано в порядке универсального правопреемства наследниками по закону либо по завещанию. Отдельно выделяется завещатель, как наследодатель по завещанию.

А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой в целом согласны с самим определением, но отмечают, что наследодатель вообще не может являться субъектом наследственного права, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».

Основные положения, принципы права наследования на сегодняшний день закреплены в главе 61 раздела 5 части 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ранее в ГК РСФСР и ст.117-121 Основ). Кроме того, огромную роль играют для правильного решения судей по спорам о наследовании Постановления Пленумов Верховного Суда РФ, например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», где рассматриваются важнейшие вопросы судебной практики по этим вопросам, в частности: по спорам о включении в состав наследственных долей акций, по требованиям о выплате доли наследодателя в уставном капитале хозяйственного общества или товарищества, и тому подобные сложные практические вопросы.

Необходимо отметить, что большой толчок развитию наследственного законодательства дало принятие 11 февраля 2003 года Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Глава 11 данного законодательного акта посвящена в том числе и таким вопросам, как принятие мер по охране наследственного имущества, порядок выдачи свидетельства о праве на наследование. Наследодатель по наследственному праву – лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство в отношении принадлежащего ему имущества[34]. Наследодатели в современном обществе – лица не только пожилого возраста, но любое лицо, которое обладает в полной мере правоспособностью и правосубъектностью. Недееспособность или же ограниченная дееспособность не может быть препятствием для наследника и наследодателя в исполнении их прав, равно как отсутствие российского или вообще какого бы то ни было гражданства (апатриды). Не имеет значение и место жительства, если гражданин Российской Федерации завещает какое-либо имущество, или же иностранный гражданин имеет определенную наследственную массу на территории Российской Федерации. Наследодатель – лицо, которое умерло либо было признано судом умершим в обязательном порядке, примеров тому множество. Ярким образцом судебного решения по подобному делу в нашем регионе может являться признание гражданина Васильева 1885 года рождения Красненским районным судом по делу № 2-431 умершим 23 декабря 1994 года, семья которого разыскивала его с 1952 года, после того, как они были разлучены в результате репрессивных мероприятий коллективизации 1929 года, и несмотря на то, что по современному законодательству признание умершим человека производится после пяти лет отсутствия достоверным сведений о пропавшим без вести лице, прошло почти 70 лет до того момента, когда его сын смог получить соответствующее решение суда, что является ярким показателем практики судов (соответственно и в наследование сын вступил лишь с этого момента)[36]. Необходимо отметить также, что и по ГК РСФСР 1964 года для признания пропавшего без вести лица умершим необходимо всего лишь пять лет.

В случае если лицо пропало без вести при таких обстоятельствах, которые угрожали ему смертью либо давали основание предполагать гибель его от чрезвычайных ситуаций, срок в пять лет по статье 45 Гражданского кодекса Российской Федерации[2] может быть сокращен до шести месяцев. В той же статье упоминается, что гражданин Российской Федерации – военнослужащий, в случае, если он пропал без вести в результате военных действий, признается погибшим не ранее чем через два года после окончания этих военных действий. Однако зачастую правовая действительность такова, что граждане-родственники погибших военнослужащих должны добиваться признания их погибшими для получения льгот и наследования их имущества гораздо более продолжительное время.

Несмотря на всю редкость подобных ситуаций, имеются в практике осуществления норм наследственного права и такие случаи, когда гражданин, ранее признанный судом умершим, оказывается живым. Соответственно статье 46 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае явки либо же обнаружения ранее признанного судом умершим гражданина, суд обязан отменить решение о признании его умершим. Таким образом, этот гражданин вне зависимости от своего возраста и времени явки вправе требовать возврата принадлежащего его имущества не только у своих наследников, которые теперь таковыми не являются, но и у государства, если оно получило по закону имущество как выморочное. В практике в основном гражданам возвращают не самое имущество, а соответствующие (или несоответствующие, что может быть оспорено в судебном порядке) денежные суммы как компенсации[32].

Еще более редки случаи, когда наследники объявленного умершим гражданина реализовали другому лицу это имущество по договору купли-продажи, либо иному договору, а после возвращения несостоявшийся наследодатель потребовал возврата своей наследственной массы не только от наследников, но и от новых владельцев имущество. Здесь важны законодательно два факта: если новый владелец знал о том, что данный гражданин не является наследодателем, так как жив, то он обязан вернуть данное имущество ему, либо же в случае невозможности (переработка вещи, ее утеря, гибель вещи, продажа третьему лицу) – соответствующую денежную компенсацию. Если же он, скорее всего, не знал об этом факте – он как незаконный, но добросовестный владелец имущество возвращать не обязан и компенсировать его утерю – тоже.

Важно в определении наследодателя то, что им может быть только физическое лицо (не обязательно гражданин). Юридические лица, поскольку это организации, не являющиеся ни в коем случае физическими лицами, не могут по закону быть наследодателями в Российской Федерации. А вот наследниками могут являться и граждане, и юридические лица, и даже государство и муниципалитет. Главное в определении наследника то, что эти лица либо указаны в завещании, либо являются наследниками по закону и являются именно первоочередными наследниками. Возможность быть наследником, как и наследодателем, не зависит от дееспособности либо состояния данного лица и его гражданства, и даже его наличия[34]. Иностранные граждане пользуются равной правоспособностью наравне с гражданами РФ и лицами без гражданства. Причем это касается, как и вступления в наследство, будучи наследниками, так и возможностью быть наследодателем. Если иностранные граждане, субъекты наследственного права Российской Федерации, получают наследование на общих основаниях. Определенные правовые нормы международного частного права дают им право пользоваться в России «безусловным национальным режимом»[26].

Согласно статье 127 Основ нотариата, наследственные отношения определяются согласно закону той страны, в какой наследодатель постоянно проживал в последний момент.

Таким образом, наследство (наследственное имущество, наследственная масса), - это имущественные и некоторые личные неимущественные права, а также и обязанности наследодателя, не прекращающиеся в связи с его смертью, а переходящие к наследникам как одно целое на основании норм наследственного права (по закону либо же по завещанию). Данное положение не прописано прямо в законодательстве, однако исходит из его смысла и приблизительно формируется многими исследователями-учеными гражданского права, в частности наследственного. Диспуты же по поводу наследственной массы и имущества, которое может либо не может в нее входить, составляет отдельную тему, которую невозможно рассмотреть в рамках рассматриваемой работы, однако возможно затронуть наиболее наболевшие вопросы – в частности, наследование ограниченного в гражданском обороте имущества, спорные вопросы наследования личных неимущественных прав, наследование акций в капитале организаций, и других перспективных направлений развития и одновременно проблем наследственного права Российской Федерации[19].

1.2 Существующие основания наследования. Принципы наследования

Согласно статье 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации наследование имущества происходит по основании и по закону. Причем следует отметить тот факт, что в первом случае в силу обстоятельств не играет роли воля наследодателя. Наследование по закону возможно лишь в двух случаях: человек не выразил своего желания в составлении завещания либо же это завещание оказывается юридически недействительным[19].

При наследовании по завещанию наследодатель всегда выражает свою волю в особом, единственно верном юридически документе – завещании. Хотя главным образом в наследовании по завещанию учитывается воля наследодателя, законодатель в определенных законом случаях допускает некоторые вопросы, которые определяются исключительно законом. Существует также множество норм, относящихся как к наследованию по закону, так и к наследованию по завещанию.

Но в наследовании по закону весь порядок и условия перехода наследственной массы наследодателя наследникам указаны непосредственно в самом законе. В этом случае наследуемое имущество делится в определенных долях между лицами, которые перечислены в законе, и в соответствии с указанной в нем наследственной очередью. Иных видов наследования не предусмотрено.

Особо стоит отметить тот факт, что наследование по закону в правовой практике распространено намного более, чем наследование по завещанию. Как считает Барщевский М.Ю.: «…многих граждан устраивает именно тот порядок распределения наследственного имущества после смерти, который установлен соответствующими законодательными нормами наследственного права»[10]. Это во многом ясно и более предпочтительно нашим гражданам, нежели завещание, так как наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Кроме того, причина состоит и в том, что в России довольно редко граждане предпочитают составлять завещание, видя в этом обременение и будущие наследственные распри прежде всего, в отличие от более позитивного отношения к данному документу в иных странах. Таким образом, фактом остается то, что в Российской Федерации гораздо более распространено наследование по завещанию[9].

Наследование по закону имеет место быть лишь в том случае, если оно не было изменено наследованием по завещанию, о чем говорит прямо статья 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому наследование по закону может быть произведено в следующих случаях: а) когда наследодатель не успел либо не захотел оставить завещания; б) в случае завещания части имущества, к наследникам по закону перейдет его остальная часть; в) если, в очень редких случаях, наследник по завещанию умер ранее наследодателя; г) если наследник либо наследники по завещанию отказались от наследства; д) если завещание наследодателя в целом или в его части было признано недействительным.

При наследовании по закону порядок перехода прав и обязанностей, а также их условия, указаны прямо в самом законе и должны неукоснительно соблюдаться. Наследственное имущество должно быть поделено в равных долях между лицами, которые перечислены в законе, и лишь в порядке установленных очередей[10].

Основания наследования также не могут быть предметом соглашения, даже между наследником и наследодателем. Однако в судебном практике ранее встречались мировые соглашения, заключенные в противоречии с действующим на тот момент законодательством[34]. На практике периодически и сейчас встречаются мировые соглашения, по вопросам, связанным с наследственными правами и обязанностями. Верховный Суд РФ по данным вопросам разъяснил, что мировые соглашения могут быть заключены по вопросам, если это не нарушает права и интересы иных лиц и если разрешение их вопросов таким способом не противоречит гражданскому законодательству. В частности, мировые соглашения могут заключаться: по вопросам принятия наследства наследником по истечении срока принятия наследства (статья 1165 ГК РФ), о сроке выплаты компенсации наследнику члена умершего крестьянского фермерского хозяйства, не являющемуся членом данного хозяйства (часть 2 статьи 1179 ГК РФ), и многие другие. Не могут же быть заключения соглашения по вопросам универсальности правопреемства (пункт 1, статья 1110 ГК РФ), о признании недействительным завещания (статья 1131 ГК РФ) и многие другие[2].

В юридической литературе современности можно встретить мнение, что необходимо выделить и третье основание для наследования со ссылкой на пункт 3 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации – наследственную трансмиссию. Действительно, у неискушенного читателя может сложиться мнение о том, что подразумеваются три и более основания наследования. На самом деле речь идет о наследовании после умершего наследника, которое в любом случае относится к одному из двух существующих оснований. Таким, образом, перечень оснований наследования по ГК РФ является исчерпывающим, а здесь речь идти может лишь о некотором несовершенстве юридической техники в статье.

Здесь важно отметить то, что закон и завещание являются по сути своей единственными легальными и весьма общими основаниями наследования. В рамках юридической науки можно выделить гораздо большее количество оснований наследования, исходя из определения основания наследования по сути, как способов определения наследников и переходящего им имущества в рамках права.

Для фактического основания наследства необходимо установить факт его открытия, то есть смерти наследодателя. Лишь в результате данного юридического факта возникают права на наследование имущества у наследников и по закону, и по завещанию.

Рассмотрев поверхностно для понятия сути наследования по закону оба основания наследования, следует перейти к рассмотрению принципов наследственного права.

Прежде всего, необходимо выделить понятие принципов наследственного права. Принципы наследственного права – это основополагающие начала, наиболее общие, руководящие положения наследственного права, которые имеют, в силу их законодательного закрепления обязательный характер. В рамках данной магистерской работы необходимо отметить и выделить принципы наследственного права и принципы наследования по закону. К первым следует отнести[27]:

а) принцип универсальности наследственного правопреемства. В пункте 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится о том, что имущество умершего может перейти к наследникам лишь в порядке универсального правопреемства, то есть одним целым и в один момент. Не меняются также характер, объем и содержание наследственной массы и прав и обязанностей наследников в отношении ее. Имущество, как следует из определения, может перейти к наследнику лишь одним целым и единовременно;

б) принцип приоритета наследования по завещанию перед наследованием по закону. Здесь нужно отметить, что в законодательстве РСФСР, наоборот, приоритет имело наследование по закону. То есть часть 3 ГК РФ изменила позицию законодателя в диаметрально противоположную сторону. Данное положение установлено прямо в статье 1111 ГК РФ, которая гласит, что завещание изменяет нормы наследования по закону, то есть при его наличии не будут действительны положения главы 63. Важно отметить, что даже в расположении глав можно увидеть позицию законодателя: глава 62 – наследование по завещанию, глава 63 – наследование по закону. Данный принцип общий для всего наследственного права, но крайне важен и для наследования по закону;

в) принцип свободы завещания. Необходимо отметить, что к теме данной диссертационной работы он не относится, соответственно, и рассматривать его подробно не обязательно. Данный принцип раскрыт в статье 1119 ГК РФ, где сказано о возможности завещать наследодателем имущество любым лицам, и в любых долях[2]. Однако следует отметить, что существуют обязательные наследники, которые получают свою часть имущества по закону даже в случае наличия завещания, где они не указаны. Данное завещание будет признано не соответствующим интересам обязательных наследников и не учитываться в этой части;

г) принцип индивидуальности. Данный принцип весьма условно может быть разделен на две части: принцип индивидуальности завещания и принцип индивидуальности принятия наследства. Суть его в том, что и право завещания, и право наследования – индивидуальное право, и только один человек может выразить свою наследственную волю в завещанию и только один человек может принять наследство либо его определенную долю. Института коллективных завещаний, как в некоторых странах англо-саксонской правовой системы, не предусмотрено, каждый принимает только определенную долю наследственного имущества или только определенную, принадлежащую ему долю, завещает;

д) принцип свободы принятия или отказа от наследства. Статья 1157 содержит возможность законного отказа от наследства. При этом отказаться можно как в пользу определенного лица, так и без указания данного акта, в случае с наследованием по закону – в пользу последующих очередей;

е) принцип приоритета интересов семьи. Часть 3 ГК РФ и глава 63 «Наследование по закону» сама по себе уже является защитой интересов семьи. Очереди наследования были расширены до пятой степени родства, что защищает наследственные права не только ближайших родственников, но и весьма дальних степеней. Отдельно защищены права совместно проживающих нетрудоспособных иждивенцев, пасынков, падчериц, отчимов и мачех – фактических членов семьи, впервые в практике законодательства России;

ж) принцип демократизма и равенства. Данный базовый принцип закреплен в Конституции Российской Федерации, в части 2, статье 19[1]. Государственная гарантия равенства прав и свобод людей независимо от национальности, пола, расы, имущественного положения, и так далее. Данное положение распространяется и на наследственное право. В Гражданском Кодексе Российской Федерации положение закреплено в статье 1. Следует отметить, что оно подразумевает как равный объем прав, так и равный объем обязанностей;

з) принцип обеспечения законности при реализации наследственных правоотношений. Тоже принцип, который закреплен конституционно в части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации. Он закрепляет недопустимость нарушения прав граждан при осуществлении прав и свобод человека.

Кроме данных общих принципов наследственного права, исследователи выделяют и непосредственно принципы права по завещанию и наследственного права по закону.

ГЛАВА 2. КРУГ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ

2.1 Наследники первой и второй очередей

Теперь же необходимо подробно остановиться на круге наследников, призываемых к наследованию по закону. Наследники, принимающие наследство по закону, призываются к нему согласно положениям статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наследники должны быть призваны к наследованию в порядке очереди, в которой наследники каждой последующей очереди наследуют исключительно при отсутствии наследников предшествующих им очередей.

В Гражданском Кодексе РФ на данный момент называется в цифрах семь, а фактически, учитывая наследование нетрудоспособных иждивенцев – восемь очередей наследования по закону. Призвание их к наследованию происходит исключительно поочередно – если хотя бы один наследник первой или первой же имеющейся очереди принимает наследство, выражает к этому свою волю у нотариуса, то следующие за ними очереди наследников по закону автоматически устраняются. Наследующие же в пределах одной очереди наследники получают наследственную массу в равных долях. К примеру, после смерти гражданина осталась семья из жены и трех его сыновей. Все четверо – наследники первой очереди и каждый из них, призванный к наследству, получит по одной четвертой наследственного имущества, которое осталось после умершего. Из правила имеется небольшое исключение, которое ранее было обязательной нормой в ГК РСФСР 1964 г.: в соответствии со статьей 1169 Гражданского Кодекса Российской Федерации наследник, который проживал на день открытия наследства вместе с наследодателем, имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов домашнего обихода и обычной домашней обстановки. Примечательно, что законодатель прямо не дает определения этих предметов, но обыкновенно в практике к ним относят: кухонные приборы, телевизоры, бытовую технику, мебель и так далее. Еще примечательнее тот факт, что ранее совместно проживающий наследник получал данные предметы в бесспорном порядке.

Действующим законодательством Российской Федерации, как уже было сказано выше, предусмотрено восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой из последующих очередей наследуют лишь в том случае, если нет наследников предшествующих очередей, то есть в таких случаях, когда те либо отсутствуют, либо не имеют права наследовать за наследодателем, , либо они отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), либо же никто из них не принял наследства, либо все они отказались от него.

Рассматривая положения главы 63 Гражданского Кодекса Российской Федерации, необходимо обратить внимание на следующие моменты.

Наследниками по закону первой очереди (пункт 1 статьи 1142 Гражданского Кодекса Российской Федерации) являются дети, супруг и родители наследодателя. Употребляя термин «дети», законодатель имеет ввиду, прежде всего «сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке»[10]. Дети, родившиеся вне брака, то есть обычно в незарегистрированном браке, после матери наследуют всегда, а вот после отца лишь в тех случаях, когда отцовство может быть подтверждено в установленном законом порядке: органами ЗАГСа на основании совместного заявления родителей (закреплено в статье 47 Семейного кодекса Российской Федерации, либо же судом по правилам статьи 49 Семейного кодекса Российской Федерации, либо в редчайших случаях – записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, и то если те родились лишь до 8 июля 1944 года[3]. Также, в случае, если ребенок был рожден у родителей, которые при этом в законном браке не состояли, отцовство может также быть установлено в судебном порядке. Следует отметить, что данное правило распространяется лишь в отношении детей, которые были рождены после 1 октября 1968 года. Установление отцовства в отношении совершеннолетних граждан допускается только с их согласия. Дети, чье отцовство было установлено таким образом, имеют те же наследственные права, что и дети, которые родились в зарегистрированном браке.

Исходя из этого, в призвании детей наследодателя к наследованию в основании лежит кровное родство – то есть физическое происхождение данных детей от данных родителей, что должно быть подтверждено нотариусу либо суду в установленном законом порядке. Пасынки же и падчерицы по закону являются лишь наследниками седьмой очереди, о чем будет рассказано в соответствующем параграфе этой главы. Отчим и мачеха – аналогично пасынкам и падчерицам, хотя ранее они вообще не были включены в список наследников по закону (до принятия третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации).

Закон говорит и о том, что не только лишь кровное родство может быть основанием наследование как ребенком в порядке первой очереди. Усыновленные дети также наследуют своим приемным родителям, как и их кровные дети. Усыновление – это юридический акт, в силу которого между усыновителями либо усыновителем и ребенком устанавливаются точно такие же правовые отношения, как и те, что существуют между кровными родителями и детьми[34]. Закон приравнивает усыновленных детей в правах, в том числе и личных к родным (кровным) детям усыновителей. Также они приравнены и к родственникам усыновителей (усыновителя, усыновительницы) по происхождению. То есть, усыновленные – братья и сестры родных детей усыновителя, внуки его родителей, племянники его братьев и сестер и так далее.

Родители либо усыновители являются также наследниками первой очереди и наследуют после смерти своих кровных либо приемных детей независимо от своей правоспособности и трудоспособности и призываются к наследованию на тех же условиях, что и их дети в случае их смерти.

Гораздо более интересным с правовой точки зрение в наследственном праве является рассмотрение наследования супругов как наследников первой очереди. В качестве супруга наследует только лицо, состоявшее на момент смерти наследодателя с ним в зарегистрированном браке либо в приравненном к нему браке. Фактические, в народе именуемые гражданскими, брачные отношения не имеют никакой юридической силы и значения. Фактический супруг не может являться наследником по закону, а лишь по завещанию.

Для наследования пережившим супругом после умершего супруга не должно иметь значения время нахождения их в браке. Наследственные отношения должны возникать между супругами с момента фактической регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния. Если брак был расторгнут в любой момент перед смертью супруга-наследодателя, наследственные правоотношения по закону возникнуть не могут, так как утрачен юридический статус супругов. Однако здесь присутствует важный момент: брак считается расторгнутым не с момента вынесения решения суда об этом, а с момента вступления судебного решения в законную силу, до этого момента наследственные правоотношения между супругами сохраняются. Если же супруги вместе не проживают, хотя их брак и не расторгнут, то все равно один из супругов становится наследником другого в случае его смерти. Юридически это абсолютно и бесспорно верно, но на практике вызывает большие проблемы в наследственных правоотношениях – наследственная связь юридически есть, но по факту утрачена.

И лишь брак, который был признан решением суда недействительным, не является основанием для возникновения наследственного права, даже если решение о его недействительности было вынесено судом после смерти супруга-наследодателя.

Известны в практике случаи, когда к нотариусам по поводу наследственных правоотношений обращаются сразу несколько супругов, так как наследодатель первый брак не расторгнул, а вступил во второй или даже третий брак и смог зарегистрировать их. Нотариус же по своим юридическим полномочиям вопрос о недействительно тех или иных брачных отношениях решать не имеет права. Тогда он просто выносит постановление об отказе в совершении своих нотариальных действий всем супругам, которые обратились по поводу этой наследственной массы, и каждому предлагает обратиться в суд с иском, в котором просить о признании брака действительным, и суд в установленной процедуре выносит решение о признании какого-то брака (обычно первого) действительным, а второго, заключенного незаконно, так как не был расторгнут предыдущий, недействительным.

Наследниками второй очереди по статье 1142 Гражданского кодекса РФ по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Как и наследники первой очереди, все наследники этой очереди также наследуют имущество исключительно в равных долях. Они могут быть призваны к наследованию, если не существуют либо не могут наследовать наследники первой очереди, в том числе по праву представления, либо же они лишены по закону наследства, либо все отказались от наследования имущества наследодателя.

Братья и сестры могут наследовать во второй очереди по закону, если между ними существует кровная связь (хотя бы один общий предок). Имеющие общих мать и отца братьев и сестер именуют в статье 1143 Гражданского кодекса РФ полнородными. Если они имеют либо общую мать, либо общего отца, закон именует их неполнородными. Надо отметить тот факт, что действующий Гражданский кодекс юридических различий в праве наследования между полнородными и неполнородными братьями и сестрами не проводит. Не наследуют друг после друга в качестве наследников любой очереди по закону лишь сводные братья и сестры (такие, которые не имеют общих родителей), так как между ними кровнородственной связи законом не наблюдается, а это главное основание наследование по закону[29]. Двоюродные братья и сестры не относятся к числу наследников второй очереди по закону по той же причине, нет настолько тесного кровного родства по отцу либо матери. Дедушка и бабушка со стороны отца и со стороны матери являются наследниками второй очереди по закону, при связи их кровным родством с внуками и внучками. Несмотря на крайнюю редкость подобной ситуации, Гражданский кодекс РФ предусмотрел такую возможность. Важно отметить, что это касается только родных бабушек и дедушек и ни в коем случае в этой очереди наследования по закону не касается двоюродных бабушек и дедушек, по той же причине, что и двоюродных братьев и сестер. Очень часто в практике, можно сказать, наиболее часто, возможны случаи, когда родные отец и мать отказываются от наследства своих детей в пользу внуков в силу психологических обстоятельств сути наследственных отношений, не выдерживая обязанности совершения юридических действий в отношении своих умерших детей. Здесь необходимо отметить, что законодатель предусмотрел наследование бабушками и дедушками как в современном законодательстве, так и в более раннем законодательстве РСФСР 1964 года, когда не было шести из восьми сейчас имеющихся очередей наследования, то есть уже тогда понималась общественная важность этой законодательной нормы[2].

Делая определенный вывод по наследованию первой и второй очереди, следует сказать, прежде всего, следующее:

Во-первых, в случае наследования супругом за умершим супругом, совершенно необходимо состоять в зарегистрированном органами ЗАГС браке. Гражданские браки не имеют юридической силы. Кроме того, в случае, если каким-то образом покойный супруг смог заключить в органах ЗАГС более одного брака, в правовой практике наследником признается супруг в браке, который был зарегистрирован органами ЗАГС ранее.

Во-вторых, сыновья и дочери наследодателя, а также его внуки по праву представления, обязательно должны представить документы о родстве нотариусу. В случае, если таковых не имеются, то родственную связь придется доказывать в судебном порядке с помощью свидетелей, и, в современном юридической практике, даже с применением теста ДНК.

В-третьих, Гражданский кодекс Российской Федерации не делает различий между неполнородными и полнородными братьями и сестрами юридически, хотя и выделяет данные понятия отдельно.

В-четвертых, при наличии хотя бы одного наследника второй очереди наследники второй очереди в любом количестве к наследованию уже не призываются.

Наследование по закону первой и второй очереди – одна из самых изученных тем наукой наследственного права и, безусловно, самая занимает самую большую долю в юридической практике по наследованию. В силу существования данных очередей уже очень продолжительное для российского, бывшего советского, дореволюционного законодательства время, изменения, вносимые в нормы о наследовании по закону первых двух очередей могут носить лишь характер исправления юридической техники, так как данная тема наиболее полно проработана законодателем с учетом более столетного опыта. Практически все проблемы, возникающие по этим вопросам – это вопросы трактования права и в рамках данной работы стоит отметить лишь мастерство законодателя в данных вопросах, а не предложить изменения, которые здесь будут лишь вредны.

2.2 Наследники последующих очередей

До 2001 года, до принятия части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, существовало в российском праве только две очереди наследования по закону, которые были описаны в параграфе выше, и которые с принятием новой части ГК существенных изменений не претерпели, а богатая практика по более чем столетней истории этих очередей дает возможность досконально исследовать все возможные правовые ситуации, связанные с наследованием этих очередей.

Законодательной новеллой в российской юриспруденции стало наличие в новой части Гражданского Кодекса РФ целых пяти новых очередей наследования, часть из которых, что важно, впервые защитила наследственные права дальних родственников наследодателя или вовсе лиц, не имеющих кровного родства, но и даже граждан, которые не связано с наследодателем кровнородственными узами, а лишь сожительством или связаны брачными или родственными узами с родственниками наследодателя (например, отчим либо мачеха наследодателя, его нетрудоспособные иждивенцы). Все это стало возможным благодаря осуществлению проекта № 104371-3 Гражданского Кодекса Российской Федерации, который был единогласно после многочисленных осуждений претворен в жизнь, дабы навсегда изменить правовую реальность[2]. Дискуссии по этому поводу идут в научном сообществе юриспруденции уже более пятнадцати лет, и мнения ученых по этому поводу во многом разнятся, по мнению одних, мнение которых и поддержано в этой работе, наследование по закону очередей родственников до пятой степени родства включительно – действительно огромный позитивный шаг в отношении защиты права наследования по закону, например, имущество не отойдет как выморочное государству, а будет получены довольно близкими родственниками наследодателя, такие как дядя и тетя, двоюродные братья и сестры, прабабушки, либо же близкими фактически людьми (пасынок и падчерица, отчим и мачеха, и так далее). С другой стороны, многие исследователи считают нынешний круг наследников по закону просто неприлично огромным, и требуют внести определенные изменения, руководствуясь убеждением, что эти родственники слишком дальней степени родства либо же это вообще почти не имеющие отношения к наследнику люди, не родные ему граждане. Факт подобных ситуаций, когда наследодатель наверняка не желал наследования столь дальним родственникам либо иным лицам, зачастую подтверждают даже позитивно настроенные к этим изменениям исследователи[20]. Исследователями зачастую отмечается, что семейные, родственные отношения редко выходят дальше второй либо третьей степени родства[20].

Но оставив важнейшие дискуссионные вопросы этих новелл ученым-исследователям гражданского права РФ, следует обратиться непосредственно к перечислению и описанию имеющихся в статьях 1144, 1145 и 1148 третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой очередей наследования по закону как к неизбежной правовой реальности.

Наследниками третьей очереди по закону по статье 1144 Гражданского кодекса РФ являются: полнородные (имеющие общих отца и мать) и неполнородные (имеющих лишь одного общего родителя) братья и сестры наследодателя, то есть его дяди и тети. Это единственные наследники по третьей очереди по закону, если не считать двоюродных братьев и сестер, наследующих в случае отсутствия живых либо способных принять наследование дядь и теть по праву представления.

При отсутствии наследников второй и первой очередей данные граждане доказывают нотариусу свою родственную принадлежность к наследодателю путем предоставления документов, подтверждающих родственные связи и немедленно призываются к наследованию, если не обнаруживается завещание.

Случаи принятия наследства в практике по третьей очереди наследования по закону имеются в достаточном количестве. Причем имеются не только случаи принятия дядями и тетями, но и по праву представлениями двоюродными сестрами и братьями.

В целом, необходимо отметить, что в силу обстоятельств продолжительности жизни в нашей стране и природных факторов наследниками по закону третьей очереди более чем в 80 % рассмотренных для написания работы судебных решений являлись двоюродные братья и сестры наследодателей, наследующие после смерти первоочередных наследников третьей очереди – дядь и теть по праву представления, так как к моменту открытия наследства обычно в силу возраста данные наследники обычно уже скончались от старости.

В отличие от наследования последующими очередями, следует отметить, что материалов практики и решений судов по признанию наследников третьей очереди наследниками по закону великое множество, при подготовке к написанию данной работы были найдены десятки судебных решений по данному вопросу, и в основном, в большинстве случаев, требования наследников по закону были удовлетворены[2].

Приходя к определенному выводу о наследовании третьей очереди, следует признать из-за большого количества положительной для наследников данной очереди практики данную законодательную норму – статью 1144 Гражданского кодекса Российской Федерации, крайне необходимой и полезной, и новелла законодательства в данном случае действительно оказалась весьма полезной в современном российском обществе и праве.

Рассмотрев порядок наследования и практику по третьей очереди наследования по закону, следует перейти к последующим за ней очередям наследования по закону, которые необходимо осуществить в рамках данной работы.

Наследниками четвертой очереди по закону согласно пункту 2 статьи 1145 Гражданского кодекса Российской Федерации являются, как это ни удивительно, прадедушки и прабабушки наследодателя. Они могут быть как по отцу, так и по матери, это не играет роли при наследовании. Видимо, законодатель пошел на столь странный шаг в качестве выделения третьей степени родства при наследовании, дабы не нарушать формальный порядок родственных связей.

Несмотря на тщательный поиск судебной практики по данной категории наследников, не удалось найти в открытом доступе ни одного наследственного дела по данной очереди наследования. Видимо, законодатель пошел на этот шаг, дабы не забыть никого из родственников и выделить их чисто формально как третью линию родства. Другого объяснения столь любопытной новелле найти непросто, и критики действующей части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации в полной мере здесь выносят отчасти справедливые суждения о бесполезности данной нормы. Тем не менее, в современной правовой реальности она существует и наследование четвертой очереди юридически возможно, хотя к моменту даже не то что смерти, но и рождения наследодателя-правнука в подавляющем большинстве случаев эта очередь наследования уже отсутствует.

В связи с незначительностью и практически отсутствия в наличии в правовой реальности данной очереди наследования необходимо перейти в рамках исследования к следующим очередям, которые присутствуют в судебной практике.

Пятая очередь наследования по закону по статье 1145 (пункт 2) гораздо более обширна и включает в себя в качестве наследников родственников четвертой степени родства: детей родных племянников и племянниц (это двоюродные внуки и внучки наследодателя) и родных братьев и сестер его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и двоюродные бабушки наследодателя), что происходит гораздо реже.

Критерием этой очереди наследования, как и предыдущих, является кровное родство с наследодателем. Если отсутствуют родственники предыдущих четырех очередей, наследники по закону данной категории обращаются в нотариальный орган с просьбой о признании наследниками. Если они могут наследовать по закону и не лишены права наследника, что в этом случае бывает очень редко, они закономерно наследуют имущество.

Таким образом, как мы видим, наследники пятой очереди не только успешно отстаивают свои права в суде, но и могут наследовать по закону весьма значительные объемы имущества, так как наследников других очередей по закону не имеется. Определенные трудности представляет собой лишь доказывание нотариальным органам своего родства – доказать родство четвертой степени довольно непросто, приходится привлекать свидетелей и архивы документов.

Наследниками шестой очереди по закону являются родственники пятой степени родства - это дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (то есть двоюродные внуки и внучки) и дети двоюродных братьев и сестер (то есть двоюродные племянницы наследодателя), а также дети двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

И в этой очереди наследования главным критерием по-прежнему является кровное родство, пусть уже и одной из наиболее дальних степеней. Как и в случае с предыдущими дальними очередями наследования, основной проблем для наследников по закону шестой очереди наследования, даже учитывая отсутствие наследников предыдущих очередей, является, прежде всего, труднодоказуемость своей кровнородственной связи с наследодателем. Так как нотариусы не могут принимать во внимание те доказательства, которые может принять суд (особенно если говорить о свидетельских показаниях), однозначно для наследников этой очереди рекомендуемо для начала обратиться в судебный орган для признания факта своего родства.

Наследниками седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, а также отчим и мачеха наследодателя. Впервые в части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации они названы наследниками по закону, в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года соответствующей нормы не было. Это первая очередь наследников по закону, которые не имеют по факту кровнородственной связи с наследодателем. Из-за отсутствия данной связи они находятся практически в самом конце очереди наследников по закону, хотя фактически могут быть гораздо более близкими людьми наследодателю, нежели, например, двоюродные внучки или тети. Однако следует понимать, что в этом случае законодатель рассчитывает на составление наследодателем завещания.

Данную очередь наследования законодатель счел настолько важной, чтобы дать по ней разъяснения в Постановлении Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», а именно его п. 29. Он гласит, что: пасынки и падчерицы наследодателя – неусыновленные наследодателем дети его супруга независимо от их возраста. Отчим и мачеха наследодателя – не усыновившие наследодателя супруги его родителя. Лица, которые названы в пункте 3 статьи 1145 Гражданского кодекса Российской Федерации, призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, либо падчерицы с наследодателем, точно как и брак отчима, мачехи с родителем, был прекращен до дня открытия наследства[8]. Но важный момент – прекращен лишь вследствие смерти. В случае же расторжения брака пасынок либо падчерица уже не наследуют своему отчиму либо мачехе по закону. И это при том, что статья 97 Семейного кодекса РФ, например, накладывает на пасынков и падчериц обязанность содержать нетрудоспобных отчима либо мачеху даже в случае расторжения их брака с его родителем. Это явная несправедливость, которая в будущем, я надеюсь, будет ликвидирована либо изменением в СК РФ, либо в данном постановлении Пленума Верховного Суда РФ.

На практике рассмотрения дел о наследовании седьмой очереди гораздо менее чем иные, имеют шансов на успех. Специализация на наследовании этой категории, по сути, является признаком высочайшего мастерства адвоката.

Делая определенный вывод по параграфу, прежде всего, следует отметить, что наследники с третьей по седьмую очередь наследования имеют совершенно разные стартовые условия для подтверждения наследования, равно как и различные очереди наследования, установленные законом, имеют разное значение в практике. Третья очередь наследования практически никогда не сталкивается с проблемами признания их наследниками в случае отсутствия предыдущих очередей наследования. Четвертая очередь наследования по закону фактически отсутствует в природе. Пятая, а более всего – шестая и особенно седьмая очереди наследования должны приложить немало усилий, чтобы доказать нотариусу, а зачастую и суду, свою родственную или иную принадлежность и свои права на наследуемое имущество. Наследники седьмой очереди фактически для доказательства своего наследования должны обратиться к высокопрофессиональным юристам, не говоря уже о дискриминационном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 9, пункт 29 в отношении них.

В целом следует сказать, что принятые нормы о наследниках третьей-седьмой очередей более 15 лет назад в части третьей Гражданского кодекса РФ, хотя и не представляются идеальным решением многим авторам, защищают огромный, по сравнению с законодательством РСФСР круг лиц кровнородственной связи с наследодателем и позволяют дальним родственникам получить наследственное имущество по закону, чтобы оно как выморочное, как ранее, не отошло государству.

2.3 Нетрудоспособные иждивенцы. Наследники по праву представления

Согласно пункту 3 статьи 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, при отсутствии иных наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в порядке восьмой очереди наследников по закону. В случае же наличия и иных наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и в равной доле с теми наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нетрудоспособные иждивенцы, наравне с пасынками и падчерицами, также являются наследниками, не связанными с наследодателем кровнородственными связями, хотя и не всегда. Их связь с наследодателем не зачастую не родственная, а юридическая – наследодатель по закону брал на себя ответственность за их содержание вследствие их нетрудоспособности добровольно или принудительно по решению суда. Смысл этого положения в том, чтобы обеспечить определенные наследственные права тем лицам, которые фактически были членами семьи наследодателя, хотя и не состояли с ним порой в кровном родстве.

Необходимо отметить, что в течение истории нетрудоспособные иждивенцы не раз меняли свое положение в очереди наследников по закону в наследственном праве. Согласно законодательству 1922 года (и до введения в 1962 году Основ) они могли быть исключительно наследниками первой очереди. Более того, в тот период в случае отсутствия иных наследников первой очереди данная категория наследников имела преимущество в наследовании даже перед трудоспособными родителями, братьями и сестрами наследодателя (которые, как сегодня может показаться странным, являлись наследниками второй очереди, фактически устраняя данных лиц от наследованиях[10].

До 2001 года нетрудоспособные иждивенцы наследовали совместно с наследниками первой либо второй очереди наследования в равной доле, в случае их отсутствия – самостоятельно, хотя формально как третья очередь наследования они не были упомянуты, как сейчас восьмой. Общим для периода позднего советского периода с современном статьей 1148 Гражданского кодекса РФ является то, что наследники – нетрудоспособные иждивенцы уже не могли устранить от наследования наследников иных очередей наследования при их наличии. Общим для всех трех периодов развития гражданского права России является то, что недостаточно было быть просто нетрудоспособным иждивенцем на попечении наследодателя. Обязательно должен был пройти срок не менее года с момента начала этого условия для наследования[8].

А вот отличием, характерным уже исключительно для современного законодательства, является условие, установленное пунктом 2 статьи 1148 ГК РФ. В нем говорится, что граждане – нетрудоспособные иждивенцы, претендующие на наследование, должны не только находиться на иждивении не менее года у наследодателя, но и проживать только совместно с ним. Ранее, по Гражданского кодексу РСФСР, данное лицо, претендующее на наследство, могло проживать и отдельно, таким образом, довольно часто подобным образом наследовали пасынки и падчерицы, разведенные супруги, если они находились на иждивении наследодателя не менее года[31].

Нетрудоспособными иждивенцами по статье 1148 с точки зрения наследования восьмой очереди судам по Постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации, согласно его пункту 31, необходимо признавать: а) все несовершеннолетние лица (по пункту статьи 21 Гражданского кодекса РФ), б) граждане, которые достигли установленного законом возраста для назначения им трудовой пенсии по старости (со ссылкой на статьи 27 и 28 ФЗ № 173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 года); в) при этом лица, которым по закону возможно назначение трудовой пенсии по старости досрочно, наследниками восьмой очереди в этом случае не признаются, как и наследниками наследодателя вообще; г) инвалиды 3, 2 и 1 группы, вне зависимости от того, была ли им назначена пенсия по инвалидности или нет[6].

Важно понимать, что юридическое значение для установления наследственных прав нетрудоспособным иждивенцем имеет значение не только оказание добровольной помощи наследодателем, по и помощи принудительной, по решению суда. Например, в статье 89 СК РФ идет перечисление граждан, которые могут в судебном порядке требовать выплату алиментов от их бывшего супруга, в случае, если тот обладает на то необходимыми материальными средствами. Как гласит часть 1 статьи 90 СК РФ, это: «бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; также нуждающийся бывший супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом любой группы до достижения 18 лет либо же за общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы; нетрудоспособный и нуждающийся супруг, ставший таковым в течение года с момента расторжения брака; а также нуждающийся супруг, достигший возраста пенсии не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное (точное время не указано) время»[3].

Вышеперечисленные лица могут быть признаны нетрудоспособными иждивенцами, и из этого следует, что и наследниками по статье 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации. Здесь часто возможен вопрос о том, является ли сам факт выполнения алиментных обязательств в адрес гражданина достаточным для признания, например, супруга, иждивенцем. Если данная сумма алиментов была крайне незначительна, и кроме них у взыскателя были и другие материальные доходы, то факт получения их непосредственно не рассматривается как основания для признания их наследником-иждивенцем. Данная сумма должна быть именно основным источником существования граждан для признания их наследником по закону[3].

Для полного раскрытия темы иждивенцев – наследников по закону следует также указать, что отдельные и непостоянные случаи материальной помощи, доказательством иждивения судом не признаются. Нетрудоспособный гражданин, который имел самостоятельный заработок, может быть признан лишь в том случае, если наследодатель обеспечивал ему своими выплатами регулярный и главный источник существования[10].

Таким образом, можно сделать вывод, что доказуемость статуса нетрудоспособного иждивенца в суде и в качестве наследника второй-седьмой, и в качестве наследника восьмой очереди является очень сложным с практической точки зрения, попросту говоря, трудноосуществимо. Большие шансы на удовлетворение своих исковых требования в суде имеют разве что инвалиды, причем в основном 2 и 1 групп, и несовершеннолетние, как нетрудоспособные автоматически. Имеет значение сам факт, то есть соответствие указанному возрасту либо получение инвалидности.

Важно понимать, что наследниками по праву представления всегда являются дети наследников соответствующей очереди, призываемой к наследованию. При жизни своих родителей они не имеют права наследовать имущество. Они могут быть призваны к наследованию лишь в случае смерти своих родителей, наследуя в порядке замещения, представления своего родителя в наследственном правоотношении. Но права их в таком случае абсолютно самостоятельны – на половину квартиры, например, как было бы и у их родителей или дедушек.

Делая определенный вывод по данному параграфу, следует отметить следующее:

Во-первых, совершенно необходимо внести изменения в статью 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проживание даже год совместно с наследодателем нетрудоспособному иждивенцу зачастую крайне затруднительно в силу не зависящих от него причин – малой площади жилого помещения наследодателя, ее весьма далекого расположения, неудовлетворительного технического состояния, и так далее. Необходимо либо убрать данное условие из ГК РФ, либо же при принятии Постановления Пленума Верховного Суда РФ учесть данные обстоятельства и разъяснить в соответствующем пункте данные исключения при вынесении решений судам нижестоящих инстанций.

Во-вторых, наследование по праву представления, в отличие от наследования нетрудоспособными совместно проживающими иждивенцами, сопряжено с гораздо меньшим числом проблем при принятии судами решений, так как данная категория наследников существовала еще в РСФСР. Кроме того, накоплена обширная судебная практика по наследованию по праву представления, которая позволяет вынести верное решение почти в ста процентах случаев. Наследование по праву представления не требует внесения немедленных, срочных законодательных изменений в ГК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная курсовая работа была посвящена изучению понятий и видов наследования. Нами были определены некоторые теоретические положения, которые прямо в законодательстве не содержатся, однако исходят из его смысла. Так, например, наследство (наследственное имущество, наследственная масса) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права, а также и обязанности наследодателя, не прекращающиеся в связи с его смертью, а переходящие к наследникам как одно целое на основании норм наследственного права (по закону либо же по завещанию). Данное положение было сформировано на основании мнений большинства исследователей-ученых гражданского права, в частности наследственного, точку зрения которых мы также разделяем.

При наследовании по закону порядок перехода прав и обязанностей, а также их условия, указаны прямо в самом законе и должны неукоснительно соблюдаться. Наследственное имущество должно быть поделено в равных долях между лицами, которые перечислены в законе, и лишь в порядке установленных очередей. Необходимо признать тот факт, что, несмотря на довольно жесткое ограничение законодателем действий наследников в соответствии с законом, граждане, как наследодатели, так и наследники, в силу особенностей нашей правовой культуры предпочитают в основной массе наследование по закону наследованию по завещанию. Это подчеркивает важность исследований данных правовых вопросов, которые мы рассмотрели в работе.

Основываясь на исследованиях проблемных аспектов, рассмотренных в курсовой работе, нами были сделаны следующие выводы:

Третья часть Гражданского кодекса, которая была принята в 2001 году, внесла существенные изменения в наследственное право. При изучении третьей части ГК РФ мы выделили массу преимуществ: значительно расширился круг наследников по закону, а именно, появилась восьмая очередь наследования по закону, в то время как ранее крайней была вторая очередь наследования. Следует отметить, что в новой части наследовать по закону могут так же пережившие супруги, усыновители и усыновленные и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя[2].

Преобразования в законодательстве наследственного права в 2001 году провозгласили завещательную свободу, что так же является гарантом свободного волеизъявления собственника - наследодателя.

Ст. 1149 ГК РФ гласит о том, что нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников любой из очередей, призываются к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, другие нетрудоспособные иждивенцы наследуют, если не менее года до смерти наследодателя не только находились на его иждивении, но и проживали совместно с ним[2]. При установлении обоснованности условия совместного проживания с умершим собственником-наследодателем, как гласит требование п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ, необходимо учитывать то, что возможное отдельное проживание иждивенца может быть обусловлено в первую очередь неблагоприятными условиями проживания (маленькая площадь квартиры/дома, неудовлетворительная инфраструктура и территориальное расположение помещения, и другое). В связи с этим мы считаем данное требование противоречивым, и считаем возможным исключение данного условия из п. 2 ст. 1148 ГК РФ.

Наследование по закону, положения которого заключены в главе 63 части Гражданского кодекса Российской Федерации, по сути своей является защитой законодателем не только прав наследников, но и наследодателя. Необходимо сказать, что наследование по закону, в Российской Федерации, в силу определенных обстоятельств, является гораздо более распространенным, нежели наследование по завещанию. Именно природа наследования по закону - выражение вероятной воли наследодателя, которую тот не успел либо не имел при жизни желания его выразить, является одной из наиболее интересных тем исследования наследственного права.

Общий вывод, который хотелось бы сделать в результате исследования наследования по закону, состоит в следующем: вопросы правового регулирования в третьей части ГК РФ имеют существенное отличие от предыдущих норм наследственного права, они стали гораздо подробнее, точнее, наследодателю предоставляется возможность свободного волеизъявления, появляется третья - восьмая очередь наследования, которую ранее законодательство не предусматривало.

Изученные нами тенденции развития, перспективные направления развития наследственного права дают нам понятие того, что отрасль наследственного права является по-прежнему актуальной, требующей совершенствования, внедрения в практику и применения в одном из важнейших, активно развивающихся институтов, в гражданско-правовом. Мы уверены, что в течение последующих десятилетий наследование по закону будет развиваться и систематизироваться, так как в настоящее время существует большое количество казусных прецедентов, урегулирование которых просто необходимо для того, чтобы избежать подобных проблематичных дел в будущем, будь то дело связано с установлением юридического факта иждивения или же представления интересов Российской Федерации на судебных заседаниях, касающихся рассмотрения наследования выморочного имущества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 2018 г. – М. : ЭКСМО, 2015. – 32 с.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 01.04.2017 г.) // "Парламентская газета", № 224. 28.04.2017. Ст. 334-335.
  3. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // "Собрание законодательства РФ", 01.04.2017, № 1, ст. 16.
  4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. 18.05.2017. № 46. Ст. 4532.
  5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ от 16.07.1998 г. (ред. от 01.01.2017) // "Собрание законодательства РФ", N 31, 03.05.2017, ст. 3824.
  6. Акимова, О. Н. Реализация прав на обязательную долю при оформлении наследства // Нотар. вестн.., 2007. С. 35-38.
  7. Антимонов Б.С. Граве К.А. «Советское наследственное право». // М., 1955. С. 46-47
  8. Аргунов А.В. «Правовые основы нотариальной деятельности». // М., 1994. С. 187-192.
  9. Барщевский М.Ю. «Если открылось наследство…» // М., Юр.лит. 1989. С. 44
  10. Барщевский М.Ю.: Наследственное право. Учебное пособие 2-е изд., испр. и доп. // М.: - «Белые альвы», 1996. С. 44-53.
  11. Бондарев Н.И., Эйдинова Э.Б. «Право на наследство и его оформление» // М., 1971. С. 25
  12. Гришаев С. П. Наследственное право: учеб. пособие. М., 2002. С. 25
  13. Демичева Т.Н. Концептуальные предпосылки формирования социально ориентированной экономики // Бизнес в законе. 2009. № 3. С. 15
  14. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. // М., 2007. С.147.
  15. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. «Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. //М.: «Статут», 2000.С. 247.
  16. Зайцева, Т. И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения // М. : Статут, 2009. С. 51
  17. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право: учебное пособие. М., 2009. 380 с.
  18. Казанцева А.Е. «Право» // «Вестник Омского университета. № 3(32)/2012. С. 52
  19. Казанцева, А. Е. Право на обязательную долю в наследстве // Нотар. вестн. 2013. С. 21.
  20. Качур А.Н., Фролова Н.А. Особенности правового обеспечения защиты жилищных прав // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты правовых отношений». - Уфа, 2015, С. 57-61.
  21. Качур А.Н., Яцышин Д.В., Качур И.А. Современные особенности и проблемы наследования по закону// Инновационная наука, № 12-3 / 2015. С. 55-59.
  22. Кожевина Е.В. Ответственность государства по долгам наследодателя при наследовании выморочного имущества // Семейное и жилищное право. 2011. № 4.
  23. Корчевская Л.И. «Институт собственности и проблемы наследования» Советское государство и право. // М., 1992. С. 121
  24. Крайнова, Т. К. Обязательная доля в наследстве и проблемы, связанные с ее выделением // Закон. -2006. С. 34-37.
  25. Лиманский, Г. С. Право на обязательную долю: актуальные вопросы теории и судебной практики // Рос. судья., 2006. С. 18-21.
  26. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. «Международное частное право». // М., 1984. С. 240.
  27. Магденко А.Ю. Вестник Омской юридической академии. Обязательная доля в наследстве: вопросы ее определения и выделения. // М., 2005. С. 241
  28. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав : утв. решением правления Федер. нотар. палаты, протокол от 27-28 февр. 2007 г. № 02/07 // Нотар. вестн. - 2007. С. 15.
  29. Нотариальная практика, «Советская Юстиция» // 1972. № 8, С. 32
  30. Пальчикова Ю.С. Правовые проблемы наследования выморочного имущества // Нотариус. 2012. С. 34.
  31. Пронин М.Г. «Право наследования» // Минск, 1989. С. 44-47.
  32. Рубанов А.А. «Закон о наследовании» // М., 1984. С. 22-44.
  33. Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2002. С. 56
  34. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. // М., 1985. С. 3-31.
  35. Решение Чебоксарсского районного суда Чувашской Республики от 14 апреля 2016 г. № Ф05-20943/2017 по делу №2-681/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
  36. Решение Красненского районного суда № 33-4885/1994 Дело №2-431 за 1994 г. // СПС «КонсультантПлюс».