Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Особенности и порядок наследования по завещанию)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Процесс реформирования практически всех сфер жизни и деятельности общества, в том числе экономической, социальной, политической и духовной обусловил возрастание роли в жизнедеятельности современного российского общества института наследования по завещанию. В последние несколько лет роль наследственного права в нашей жизни заметно возросла. Этот процесс был вызван коренными изменениями, затронувшими все сферы общественной жизни: экономической, социальной, политической, духовной.

Наследование по завещанию в России относится к наиболее распространенным основаниям перехода имущества наследодателя к его правопреемникам. Следует отметить, что эффективность механизма наследования по завещанию во многом зависит от качества теоретической проработки механизмов наследственного правопреемства на законных основаниях, что определяет актуальность темы данной работы.

Объектом данной работы выступают общественные отношения, возникающие в процессе наследования по завещанию.

Предмет данной работы составляют нормы действующего гражданского законодательства РФ, определяющие порядок и основания наследования по закону.

Цель данной работы заключается в изучении и анализе существующего института наследования по завещанию и разработке на основании результатов проведенного анализа предложений, направленных на совершенствование действующего гражданского законодательства.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

  • Изучить общие положения о наследовании в законодательстве РФ
  • Проанализировать особенности и процессуальный порядок наследования по закону.
  • Охарактеризовать особенности и порядок наследования по завещанию.

Достижение поставленной цели и решение поставленных задач обеспечиваются посредством применения ряда общенаучных методов познания, включая методы сравнительно-правового и системно-структурного анализа.

Нормативную основу для данной работы составляют положения действующего гражданского законодательства РФ, определяющие основания и порядок наследования по закону.

Теоретическую основу для данной работы составляют труды ряда авторов, посвященные изучению вопросов наследования по закону, в том числе С.С.Желонкина, М.А.Момотовой и Ю.П.Свита.

Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами и включает в себя введение, две разделенные на параграфы главы, посвященные последовательному решению поставленных задач, заключение и список использованных источников.

1. Общие положения о наследовании в законодательстве РФ

Под наследованием следует понимать переход имущественных, а также ряда личных неимущественных прав гражданина, выступающего в качестве наследодателя, к другим лицам, выступающим в качестве наследников в установленном законом порядке наследственного правопреемства [15;c.140].

Переход имущества к наследникам при наследовании осуществляется в порядке универсального правопреемства, что подразумевает его переход в неизменном виде как единого целого ко всем наследникам одновременно. Изложенное обуславливает невозможность принятия при наследовании одних прав наследодателя с одновременным отказом от других его прав. Принявший определенное право наследодателя наследник признается автоматически принявшим все прочие права наследодателя, как известные, так и неизвестные ему.

Право наследования может быть рассмотрено как в объективном, так и в субъективном смысле. В объективном смысле под правом наследования следует понимать совокупность норм, регламентирующих отношения по поводу перехода прав и обязанностей наследодателя его наследникам, которая выступает в качестве правового института, входящего в систему гражданского права. В свою очередь, под наследованием в субъективном смысле следует понимать право наследника быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Правовые основы института наследования в Российской Федерации составляют, в первую очередь, нормы статьи 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что в Российской Федерации гарантируется право наследования [1].

Также к числу правовых основ института наследования следует отнести раздел 5 Гражданского Кодекса РФ. В соответствии со статьей 1111 ГК РФ, в Российской Федерации предусматриваются две формы наследования, а именно по закону и по завещанию.

Статья 1 Гражданского Кодекса РФ устанавливает такие принципы частного права в Российской Федерации, как неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства в гражданско-правовые отношения, что корреспондирует такому важному структурному элементу диспозитивного метода гражданского права, как автономии воли участников правоотношений. Автономия воли участников гражданских правоотношений подразумевает, что субъекты гражданских правоотношений, в качестве которых могут выступать как физические, так и юридические лица, приобретают и осуществляют свои гражданские права в соответствии со своим волеизъявлением и в собственных интересах. Следует отметить, что в отношении наследования по закону действует остаточный принцип, который предполагает осуществление по закону в той степени, в какой наследование не обусловлено завещанием. Прочие случаи наследования по закону ограничиваются отсутствием наследников по завещанию, включая случаи отсутствия у наследников права наследования, их отказа от наследства, непринятия ими наследства, а также права наследников по закону на обязательную долю в наследственном имуществе, наследования выморочного имущества и наследственной трансмиссии [20;c.242].

Понятие состава наследства нормативно закреплено в статье 1112 ГК РФ, в соответствии с которой состав наследства включает в себя вещи и иное имущество, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства, в том числе его имущественные права и обязанности [3].

При наследовании к наследникам переходят как права наследодателя, так и его обязанности, в том числе имущественные обязательства перед третьими лицами. В то же время, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1175 ГК РФ, наследник несет ограниченную ответственность по обязательствам наследодателя в пределах стоимости перешедшей к наследнику доли в наследственном имуществе [3].

Под открытием наследства следует понимать возникновение наследственного правоотношения. Перечень юридических фактов, выступающих в качестве основания для открытия наследства, дается законодателем в статье 1113 ГК РФ, в соответствии с которой к основаниям для открытия наследства следует относить смерть гражданина и признание его умершим.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное время.

Под временем открытия наследства следует понимать день смерти наследодателя, либо, в случае признания его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим. Умершие в один день граждане признаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и наследуют друг после друга, однако к наследованию призываются наследники каждого из них.

В свою очередь, под местом открытия наследства следует понимать последнее место жительства наследодателя, которое устанавливается в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 20 ГК РФ. В случае, если последнее место жительства наследодателя, владевшего имуществом за пределами территории Российской Федерации, неизвестно либо находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства на территории Российской Федерации признается место нахождения наследственного имущества гражданина либо входящего в его состав недвижимого имущества, при отсутствии же недвижимого имущества — место нахождения наиболее ценного имущества наследодателя на территории Российской Федерации. В соответствии со статьей 1115 ГК РФ, ценность имущества определяется в соответствии с его рыночной стоимостью.

Под субъектами наследственного правопреемства следует понимать наследодателя и наследников. Наследодателем является лицо, права и обязанности которого после его смерти переходят к другим лицам, являющимся наследниками. В качестве наследодателей могут выступать как граждане РФ, так и иностранные граждане, проживающие на территории РФ, а также лица без гражданства. При этом в качестве наследодателей не могут выступать юридические лица [17;c.189].

В свою очередь, наследниками являются лица, являющиеся правопреемниками наследодателя в силу указания на то в завещании или в законе. В отличие от наследодателя, наследниками могут выступать как граждане, так и юридические лица, а также публично-правовые образования. При этом граждане и Российская Федерация как публично-правовое образование могут выступать в качестве наследников как по закону, так и по завещанию. Юридические же лица, а также субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут выступать только в качестве наследников по завещанию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1116 ГК РФ, к наследованию как по закону, так и по завещанию могут быть призваны как граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, так и зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.

Статья 1117 ГК РФ предусматривает лишение права на наследство недостойных наследников, к числу которых законодатель относит граждан, которые своими умышленными противоправными действиями против наследодателя, его наследников либо исполнения последней воли наследодателя способствовали либо пытались способствовать увеличению их доли в наследственном имуществе. В то же время лица, признанные недостойными наследниками, вправе наследовать имущество наследодателя по завещанию.

Также не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на день открытия наследства.

Указанные правила действуют также в отношении наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также в отношении завещательного отказа [19;c.130].

Как уже было отмечено выше, юридические лица могут выступать в качестве наследников только по завещанию, однако они также могут получить наследственное имущество при отказе от него наследников в пользу юридического лица. К наследованию по завещанию могут призывать только указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства.

В свою очередь, переход наследственного имущества к государству осуществляется при его завещании государству, а также в случае признания имущества выморочным в соответствии с пунктом 1 статьи 1151 ГК РФ. Субъектом права наследования завещанного государству и выморочного имущества выступает Российская Федерация, однако допускается дальнейшая передача указанного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований.

В соответствии с изложенным становится возможной формулировка вывода о том, что под наследованием следует понимать переход имущества и имущественных прав, а также имущественных обязанностей гражданина его наследникам по завещанию или по закону в случае смерти в порядке наследственного правопреемства.

Глава 2. Особенности и порядок наследования по закону

При рассмотрении вопросов наследования по закону следует отметить, что на сегодняшний день как наследование по закону, так и институт наследования в целом являются тесно связанными с правом частной собственности, которое закрепляется и гарантируется Конституцией РФ.

Что же касается конституционно-правового регулирования института наследования, нормы, посвященные ему, закреплены в части 4 статьи 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что право наследования гарантируется государством [1].

Правовому регулированию института наследования посвящен также ряд норм частей 1 и 2 Гражданского Кодекса РФ, а также части 3 Гражданского Кодекса РФ.

Действующее гражданское законодательство предусматривает, что граждане вправе иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, гражданский оборот которых ограничен либо которые изъяты из гражданского оборота в соответствии с нормами федерального законодательства РФ. При этом законодатель не ограничивает ни количество объектов права собственности, которые могут находиться в собственности гражданина, ни их предельную стоимость [23;c.91].

Основу конституционно закрепленной свободы наследования составляет обеспеченная нормами права возможность наследодателя по свободному распоряжению своим имуществом на случай своей смерти. Однако содержание права наследования не исчерпывается указанной свободой и включает в себя также правомочие наследников на получение наследственной массы в рамках наследственного правопреемства. Практическая реализация права наследования позволяет обеспечить решение таких социально значимых задач, как преемственность прав в отношении наиболее близких наследодателю лиц, а также защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи наследодателя, защита прав кредиторов наследодателя и предотвращение бесхозности наследственного имущества.

Существующее на сегодняшний день соотношение институтов наследования по закону и по завещанию, наряду с необходимостью обеспечения наибольшего соответствия предполагаемой воли наследодателя его фактическому волеизъявлению обуславливает специфику практического применения норм главы 63 Гражданского Кодекса РФ, которая находит свое внешнее выражение в том, что призвание наследников к наследованию осуществляется только при условии наличия предусмотренных действующим гражданским законодательством оснований, которые не подлежат расширительному толкованию и применяются с учетом принципов наследования по закону [25;c.81].

Наследование по закону имеет место в тех случаях, когда оно не изменено завещанием, а также в иных предусмотренных гражданским законодательством случаях. С учетом норм главы 63 ГК РФ данное положение означает, что наследование по закону имеет место при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных оснований:

- Отсутствие завещания, подразумевающее отсутствие волеизъявления наследодателя по поводу судьбы его имущества и предусмотренное статьей 1111 ГК РФ, отмена завещания наследодателем без составления им нового завещания, предусмотренная статьей 1130 ГК РФ, определение в завещании судьбы лишь части имущества, предусмотренное статьей 1120 ГК РФ, ограничение содержания завещания указанием на лишение отдельных наследников права на наследство, предусмотренное абзацем 1 пункта 1 статьи 1119 ГК РФ либо выражение наследодателем своей воли ненадлежащим образом, то есть признание завещания недействительным полностью либо частично, предусмотренное статьей 1131 ГК РФ.

- Наличие предусмотренных гражданским законодательством обстоятельств, принимаемых во внимание независимо от выражения наследодателем своей воли в завещании, к числу которых следует отнести несоблюдение правил об обязательной доле, предусмотренное абзацем 2 пункта 1 статьи 1119 ГК РФ, непринятие наследниками по завещанию наследства по тем или иным причинам, отказ наследников от наследства, предусмотренный статьями 1157 и 1158 ГК РФ, лишение наследников права наследования либо их отстранение от наследования как недостойных, предусмотренное статьей 1117 ГК РФ, а также отсутствие подназначенных наследников либо непринятие ими наследства, отказ от него или отстранение от наследования, предусмотренные пунктом 2 статьи 1121 ГК РФ[3].

Принципы наследования по закону основываются на содержании главы 63 ГК РФ. Основные принципы наследования по закону могут быть определены следующим образом:

- Принцип кровного родства

- Принцип очередности.

- Принцип равенства наследственных долей [3]

Принцип кровного родства означает, что к числу наследников по закону могут быть отнесены только лица, имеющие родственную связь с наследодателем. Родство классифицируется в соответствии с линиями и степенями. Различается прямая восходящая линия наследования, к которой относятся предки наследодателя, и прямая нисходящая линия, к которой относятся потомки наследодателя. Также выделяется боковая линия наследования, в которую включаются не происходящие друг от друга родственники, имеющие общего предка, которая также может быть восходящей и нисходящей. Степень родства определяется в соответствии с количеством рождений, отделяющих наследника от наследодателя, не считая рождения последнего. Для боковых линий степень родства определяется суммированием количества рождений, отделяющих наследодателя от общего предка, с числом рождений, которые отделяют этого предка от родственника. Так, родители в отношении наследодателя выступают в качестве родственников по прямой восходящей линии первой степени родства, внуки — в качестве родственников по прямой нисходящей линии по второй степени родства, братья и сестры, соответственно, являются родственниками по боковой восходящей линии второй степени родства, дяди и тети - родственниками по боковой восходящей линии третьей степени родства, а племянники и племянницы выступают как родственники по боковой нисходящей линии третьей степени родства [12;c.101].

Следует отметить, что указанное разделение семейных отношений и отношений кровного родства обладает в значительной степени условным характером с учетом отсутствия нормативного определения семьи в нормах наследственного законодательства. Целью указанного разделения является нормативное закрепление отнесения к числу наследников по закону как лиц, связанных с наследодателем по факту своего рождения, так и лиц, состоящих в отношениях с наследодателем в силу социально значимых фактов, таких, как регистрация брака, усыновление, нахождение на иждивении или фактическое воспитание. Также важно обратить внимание на исчерпывающий характер перечня возможных наследников по закону, закрепленного в статьях с 1142 по 1148 ГК РФ. Таким образом, наличие семейных отношений и отношений кровного родства в целях призвания наследников к наследованию по закону приобретает значение только в том случае, если указанные лица относятся к числу указанных в законе членов семьи, родственников либо свойственников наследодателя, что позволяет обеспечить защиту интересов лиц, выступающих в качестве наиболее близких наследодателю в соответствии с его предполагаемой волей.

На претендующих на принятие наследства лиц возлагается обязанность по доказыванию наличия соответствующих семейных отношений либо отношения кровного родства. Следует обратить внимание на тот факт, что действующее гражданское законодательство не предусматривает исчерпывающего перечня доказательств. На практике в качестве таковых выступают документы, выдаваемые в подтверждение актов гражданского состояния органами записи актов гражданского состояния, к числу которых следует отнести свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака либо о его расторжении, а также аналогичные документы, выдаваемые наделенными соответствующими полномочиями органами иностранных государств в случае признания их в Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные решения об установлении фактов семейных или родственных отношений. Предъявления подобных доказательств, однако, не требуется в случае удостоверенного в нотариальном порядке заявления о согласии остальных наследников на включение в число наследников лиц, лишенных возможности подтвердить основания для их включения в перечень наследников по закону [9;c.31].

Принцип семейного и кровного родства в наследовании по закону является тесно связанным с принципом очередности, закрепленным в абзаце 1 пункта 1 статьи 1141 ГК РФ, содержание которого составляет установление приоритета в призвании к наследованию одних наследников по закону перед другими. На сегодняшний день гражданское законодательство в статьях с 1142 по 1148 ГК РФ предусматривает восемь наследственных очередей.

Каждая из наследственных очередей представляет собой описание круга лиц с учетом их близости к наследодателю, основанного на предположении о том, что наследодатель с наибольшей долей вероятности завещал бы свое имущество тем лицам, которые являлись членами его семьи либо родственниками ближайшей степени родства. Состав каждой из наследственных очередей определяется в соответствии с буквальным толкованием положений соответствующих норм гражданского законодательства, в силу чего к числу наследников по закону также могут быть отнесены и не указанные прямо в ГК РФ лица.

Состав каждой очереди определяется посредством буквального толкования положений соответствующих норм, что отвечает принципу защиты интересов наиболее близких для наследодателя людей. Поэтому к числу наследников по закону той или иной очереди не могут быть отнесены прямо не поименованные в Гражданском кодексе лица [18;c.189].

Исключение из правила о приоритете предшествующей очереди наследников перед последующей составляет наличие так называемой скользящей очереди, которую, в соответствии со статьей 1148 ГК РФ, составляют нетрудоспособные иждивенцы. Наследники скользящей очереди при условии отсутствия наследников предшествующих очередей, наследуют наравне с наследниками любой очередей в случае их призвания к наследованию.

Принцип равных наследственных долей закрепляется в пункте 2 статьи 1141 ГК РФ. Содержание данного принципа заключается в том, что наследники в рамках одной очереди наследуют в равных долях. Целью данного принципа является обеспечение равенства прав всех участников наследственного правоотношения. Наследственной долей в данном случае выступает не определенное наследственное имущество, а определенная доля в праве на общий объем наследственной массы.

Следует отметить, что пункт 2 статьи 1141 ГК РФ предусматривает, что правило о равенстве наследственных долей не распространяется в отношении наследников по праву представления. Однако равенство долей в данном случае сохраняется, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1146 ГК РФ призванные к наследованию по праву представления наследники аналогичным образом делят в равных долях между собой ту долю наследства, которая причиталась бы их родственнику, умершему до открытия наследства либо одновременно с наследодателем.

В то же время существующее правило о равенстве наследственных долей может быть в установленном порядке изменено в соответствии с волеизъявлением призванных к наследованию наследников. В частности, в случае, когда речь идет не об обязательной доле, наследник имеет право на отказ от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону либо по завещанию, которые не лишены наследства, в том числе в пользу тех из них, которые призваны к наследованию к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Данное нормативно-правовое регулирование основывается на гражданско-правовой природе института наследования, в силу чего видится полностью оправданным.

Призвание физических лиц к наследованию осуществляется в порядке очередности, обусловленной степенью родства потенциальных правопреемников и наследодателя. Иными словами, в первую очередь, наследуют имущество наследодателя в рамках наследования по закону самые близкие родственники наследодателя. Субъектный состав очередей наследников по закону закреплен в статьях с 1142 по 1151 ГК РФ.

Следует отметить, что высказывается мнение, в соответствии с которым существует семь основных и одна скользящая очередь наследников по закону [16;c.65]. Представляется, однако, что следует вести речь о восьми очередях наследников по закону, поскольку в случае отсутствия иных наследников по закону восьмая очередь наследников по закону включает в себя нетрудоспособных лиц, находившихся на иждивении наследодателя на протяжении не менее, чем 1 года до смерти наследодателя и проживавших совместно с ним.

Отметим также, что, несмотря на достаточно подробную регламентацию очередей наследования в действующем законодательстве, вопрос наследования в порядке очередности представляет собой предмет дискуссий в научной среде. Высказывается, в частности, мнение, в соответствии с которым существующий механизм наследования имеет своей целью исключение любой возможности наследования государством. Существует, однако, и точка зрения, в соответствии с которой нецелесообразным является закрепление наследственных очередей, включающих в себя достаточно дальних родственников наследодателя, с которыми он, по всей вероятности, не поддерживал никаких отношений при жизни, либо же не знал об их существовании [14;c.8].

В соответствии со статьей 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди являются дети и родители умершего наследодателя, а также зачатый им при жизни ребенок, родившийся после смерти наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

В целях осуществления полной характеристики круга наследников первой очереди целесообразным видится подробное рассмотрение каждой группы возможных наследников.

Достаточно часто на практике возникает ситуация, при которой рожденные от не состоявших в зарегистрированном браке родителей дети при отсутствии в свидетельстве о рождении записи об их отце наследуют только после смерти матери. Отцовство не состоявшего в браке с матерью ребенка лица, однако, может быть установлено посредством подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае, если мать ребенка была признана недееспособной либо лишена родительских прав отцовство устанавливается на основании заявления отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, либо, в случае отсутствия такого согласия, на основании решения суда [27;c.142].

Статья 49 Семейного Кодекса РФ предусматривает также, что в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в зарегистрированном браке и при отсутствии совместного заявления родителей или отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке [4].

Также статья 50 Семейного Кодекса РФ предусматривает, что в случае смерти лица, признавшего себя отцом ребенка, однако не состоящего в браке с его матерью в соответствии с гражданским процессуальным законодательством может быть установлен факт признания отцовства.

В случае рождения ребенка от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента его расторжения, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Семейного Кодекса РФ признается супруг или бывший супруг, если не будет доказано иное.

В случае признания брака между родителями ребенка недействительным данный факт не оказывает влияния на права ребенка, включая наследственные, в случае рождения ребенка в таком браке, а также в течение 300 дней со дня его признания недействительным.

Родители и усыновители признаются наследниками первой очереди вне зависимости от их возраста и трудоспособности.

Статья 1117 ГК РФ предусматривает, что родители детей, в отношении которых они были лишены родительских прав, которые не были восстановлены на момент открытия наследства, а также родители, уклоняющиеся от возложенных на них в соответствии с законодательством обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, признаются недостойными наследниками.

Родители и усыновители являются наследниками первой очереди независимо от их возраста и трудоспособности [13;c.159].

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что ограничение родительских прав возможно также по независящим от родителям оснований. Вина родителей в данной ситуации отсутствует, что не позволяет лишить их права наследования в случае смерти ребенка.

В случае отмены усыновления в соответствии с основаниями, предусмотренными статьей 141 Семейного Кодекса РФ, между усыновителем и усыновленным прекращаются взаимные права и обязанности. Взаимные права и обязанности восстанавливаются между ребенком и его родителями в случае, если последние живы и передача им ребенка не нарушает его прав и законных интересов.

В случае отмены усыновления и смерти усыновленного усыновители не могут быть призваны к наследованию.

Внуки наследодателя, а также их потомки, признаются наследниками по закону в случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из их родителей, который мог бы выступать в качестве наследника. Указанные лица наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы их умершему родителю при наследовании по закону.

К числу наследников второй очереди, в соответствии со статьей 1143 ГК РФ, относятся полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Наследники второй очереди могут быть призваны к наследованию при наличии следующих оснований:

  • Отсутствие наследников первой очереди
  • Непринятие наследства наследниками первой очереди
  • Лишение завещателем права наследования всех наследников первой очереди
  • Отказ в их пользу наследников первой очереди либо наследников по завещанию

Призвание к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди требует наличия между ними кровного родства, которое подразумевает наличие хотя бы одного общего родителя.

В качестве наследников второй очереди к наследованию могут быть призваны следующие категории наследников:

  • Родные братья и сестры, имеющие обоих общих родитедей
  • Неполнородные братья и сестры, которые имеют только одного общего родителя

Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию в случае отсутствия наследников предшествующей очереди, а также в случае лишения завещателем права наследования всех наследников предшествующей очереди.

Пункт 2 статьи 1154 ГК РФ предусматривает, что лица, право наследования у которых возникает только в случае непринятия наследства другими наследниками, вправе заявить о своем согласии на принятие наследства в течение оставшейся части срока для принятия наследства. В случае, если данная часть срока для принятия наследства составляет менее трех месяцев, она продлевается до трех месяцев автоматически.

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очередей закреплен в пунктах 2 и 3 статьи 1145 ГК РФ. Указанные лица призываются к наследованию в случае отсутствия наследников предшествующих очередей.

Наследниками пятой очереди являются родственники четвертой степени родства, к числу которых относятся дети родных племянников и племянниц наследодателя, а также родные братья и сестры его дедушек и бабушек.

Наследниками шестой очереди являются родственники пятой степени родства, к числу которых относятся дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, а также дети его двоюродных братьев и сестер и дети его двоюродных дедушек и бабушек.

В случае отсутствия наследников предшествующих очередей в качестве наследников седьмой очереди к наследованию по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Статья 1150 ГК РФ предусматривает, что принадлежащее пережившему наследодателя супругу в силу завещания либо на основании закона право наследования не исключает его права на часть имущества, нажитого за период брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом доля умершего супруга в совместно нажитом имуществе включается в состав наследства и переходит его наследникам в порядке наследственного правопреемства.

Не может быть признано законным включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга. В указанной ситуации имеет место аналогия с отказом от права собственности, который, однако, урегулирован нормами гражданского законодательства, а именно пунктом 1 статьи 225 ГК РФ, согласно которой отказ от права собственности влечет за собой признание вещи бесхозяйной и определение ее судьбы в судебном порядке.

Однако отказ от права собственности в пользу кого-либо, в рассматриваемой ситуации — в пользу наследников, фактически представляет собой сделку по дарению имущества. Удостоверение же договора дарения доли в праве общей собственности требует определения этой доли.

Изложенное позволяет сформулировать вывод о том, что оформление наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов требует определения такой доли.

Свидетельство о праве собственности не может быть выдано в отношении имущества, являющегося общей собственностью каждого из супругов. Статья 36 Семейного Кодекса РФ устанавливает перечень такого имущества, в число которого включается:

  • Имущество, принадлежащее каждому из супругов до его вступления в брак
  • Имущество, полученное одним из супругов в период брака, но в порядке наследования
  • Имущество, полученное одним из супругов в дар от второго супруга, а также полученное в результате иных безвозмездных сделок
  • Вещи индивидуального пользования, вне зависимости от времени их приобретения, а также оснований их приобретения, кроме драгоценностей и предметов роскоши

Приобретение имущества до заключения брака и отсутствие совместных вложений супругов в его приобретение устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на такое имущество. Следует отметить, что, наряду с такими основаниями безвозмездного приобретения имущества, как наследование и принятие в дар, на сегодняшний день сделкой, в результате которой не возникает права общей совместной собственности, является также приватизация жилого помещения. Отказавшийся от участия в приватизации имущества супруг, который не изъявил желания стать его собственником, лишается права в дальнейшем претендовать на объект приватизации на основании права собственности. В случае спора по поводу правомерности заключения договора передачи объекта жилого помещения в собственность одного из супругов супруг, который полагает, что его права были нарушены, имеет право на обращение в суд с иском о признании такого договора недействительным в соответствии с общими основаниями признания сделок недействительными.

Следует также обратить внимание на тот факт, что имущество каждого из супругов, которое было приобретено ими до заключения брака либо получено в период брака в результате безвозмездных сделок, может быть признано их общей совместной собственностью в случае, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества либо труда каждого из супругов в указанное имущество были осуществлены вложения, значительно увеличивающие его стоимость, примером чего может служить капитальный ремонт или реконструкция жилого помещения. Отметим, однако, что понятие значительного увеличения стоимости имущества представляет собой оценочный критерий. В случае недостаточного характера доказательств для оценки увеличения стоимости имущества указанный вопрос решается судом.

Также не может быть выдано свидетельство о праве собственности в отношении имущества, приобретенного в период брака и за совместные средства обоих супругов, в отношении которого был заключен брачный договор, изменивший его правовой режим и установивший правовой режим, отличающийся от режима совместной общей собственности.

Свидетельство о праве собственности также не может быть выдано в отношении денежных сумм специального целевого назначения, денежных сумм, выплачиваемых на основании договоров личного страхования и личных имущественных и неимущественных прав.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1148 ГК РФ иждивенцы, не входящие ни в одну из установленных гражданским законодательством очередей наследования для призвания их к наследованию по закону должны в течение 1 года проживать совместно с наследодателем, а также находиться на его иждивении и быть нетрудоспособными.

Таким образом, даже в случае отсутствия иных законных наследников иждивенец, который не проживал совместно с наследодателем на протяжении 1 года до открытия наследства, не вправе претендовать на наследственное имущество, которое в такой ситуации признается выморочным.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследуют имущество наследодателя совместно и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Пункт 3 статьи 1148 ГК РФ, в свою очередь, предусматривает, что при отсутствии иных наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно как наследники восьмой очереди.

Следует обратить внимание на ряд актуальных проблем, связанных с наследованием по закону иждивенцами.

Б.Л.Хаскельберг отмечает, что к числу негативных последствий реализации норм статьи 1148 ГК РФ следует отнести возможность возникновения конкуренции наследственных прав отдаленных родственников, не знавших о наследодателе, и лиц, не являющихся родственниками наследодателя, однако находившихся на его иждивении на протяжении 1 года перед смертью наследодателя [29;c.33].

Достаточно очевидным видится тот факт, что действующее гражданское законодательство при конструировании круга законных наследников отдает приоритет кровным родственника. Родственники до пятой степени родства включительно наследуют имущество наследодателя независимо от каких-либо дополнительных признаков, таких, как знакомство с наследодателем, совместное с ним проживание, их нетрудоспособность либо нахождение на иждивении наследодателя. Относящиеся к числу указанных родственников нетрудоспособные иждивенцы получают наследственные права преимущественно перед близкими родственниками, однако в то же время не входящие в число наследников с первой по седьмую очередей нетрудоспособные иждивенцы приобретают право наследования только при условии совместного проживания с наследодателем.

В силу изложенного логичным видится, чтобы наследственные права нетрудоспособных иждивенцев, не являющихся кровными родственниками наследодателя, различались в соответствии с тем, с кровными родственниками какой степени они призываются к наследованию. М.Ю.Тихомиров указывает, что, в случае наличия наследников с первой по третью очередей наследственные права нетрудоспособных иждивенцев, не являющихся кровными родственниками наследодателя логично было бы ограничить условиями, закрепленными в пункте 2 статьи 1148 ГК РФ, включая совместное проживание с наследодателем [28;c.39]. Что же касается наследования нетрудоспособными иждивенцами наравне с наследниками с четвертой по седьмую очереди, автор полагает, что не следует ограничивать его требованием совместного проживания с наследодателем. Наследование же нетрудоспособных иждивенцев восьмой очереди, как полагает автор, не следует связывать с совместным проживанием их с наследодателем на протяжении одного года, основываясь на признании в качестве достаточного признака предполагаемой воли наследодателя сам факт содержания указанных лиц. Как полагает автор, данный подход позволит обеспечить более справедливое и разумное соотношение наследственных прав кровных родственников и не являющихся ими иждивенцев. Иной же подход способен привести к ситуации, при которой имущество, в соответствии со статьей 1151 ГК РФ, будет признано выморочным даже при наличии лиц, находившихся на содержании наследодателя на протяжении длительного времени, чем выражается воля наследодателя на призвание их к наследованию. Отсутствие более длительных родственников наследодателя делает излишним дополнительный критерий призвания к наследованию в виде совместного проживания.

В то же время представляется, что нетрудоспособный иждивенец, не входящий в число законных наследников с первой по седьмую очередей, должен находиться на иждивении наследодателя и проживать совместно с ним. В поддержку данного тезиса приведем следующие соображения.

Совместное с наследодателем проживание выступает не столько в качестве признака имущественного положения нетрудоспособного иждивенца, сколько в качестве признака отношения к нему со стороны наследодателя, считавшего указанного иждивенца настолько близким к себе лицом, что допускавшего совместное с собой его проживание. Указанные обстоятельства позволяют разумно предполагать о намерении наследодателя обеспечить иждивенца на случай своей смерти, что выступает в качестве основания для выполнения его воли и призвания иждивенцев как наследников по закону. В рамках рассматриваемой точки зрения носящее непродолжительный либо кратковременный характер проживание иждивенца у наследодателя не позволяет сделать разумное предположение о том, что наследодатель желал бы обеспечить иждивенца, проживавшего совместно с ним на протяжении краткого периода времени до открытия наследства либо проживавшего совместно с наследодателем в силу случайных обстоятельств. Только факт продолжительного совместного проживания наследодателя и иждивенца позволяет сделать разумное предположение о том, что наследодатель желал бы оставить свое наследственное имущество иждивенцу, если бы располагал временем либо возможностью выразить свое волеизъявление в завещании. Таким образом, продолжительность совместного проживания наследодателя и нетрудоспособного иждивенца следует рассматривать в качестве неотъемлемого признака условия о совместном проживании, отсутствие которого не позволяет говорить о факте совместного проживания и служит основанием для отказа в наделении такого иждивенца наследственными правами.

Рассматривая актуальные проблемы практического применения норм статьи 1148 ГК РФ, следует также обратить внимание на отсутствие четкого нормативного определения ряда категорий, примененных законодателем в анализируемых нормах.

Так, на сегодняшний день нет четкого определения понятия совместного проживания, в частности, не перечислены те обстоятельства, которые должны быть установлены при доказывании факта совместного проживания. Разъяснения также требует вопрос о том, какие действия требуется совершить в случае, если были предприняты все требуемые для надлежащего оформления совместного проживания действия, однако указанная процедура не была завершена по независящим от наследодателя или иждивенца причинами. Представляется, что в указанном случае следует полагать условие, предусмотренное пунктом 2 статьи 1148 ГК РФ, выполненным, поскольку имеются бесспорные доказательства о намерении наследодателя постоянно содержать совместно проживающего с ним нетрудоспособного иждивенца после завершения требуемых формальных процедур.

Глава 3. Особенности и порядок наследования по завещанию

Завещание представляет собой юридически значимые действия физического лица, в качестве которого может выступать как гражданин РФ, так и иностранный гражданин либо лицо без гражданства, направленные на распоряжение принадлежащими ему имущественными, а также определенными личными неимущественными правами на случай его смерти [21;c.49].

Завещание представляет собой одностороннюю сделку, предполагающую в качестве основания для возникновения правоотношения волеизъявления единственного лица, а именно наследодателя. Оно представляет собой срочную сделку под отлагательным условием, возможность которой обуславливается наступлением определенного события, а именно смерти наследодателя. Завещание может быть исполнено только лично. Таким образом, его составление не допускает использования институтов законного либо договорного представительства.

Составление завещания требует наличия у лица полной дееспособности. Завещатель должен достичь возраста совершеннолетия, составляющего в Российской Федерации 18 лет, либо состоять в браке до достижения данного возраста, а также не быть лишенным либо ограниченным в дееспособности на основании судебного решения. Отметим, что вопрос относительно возможности выступления в качестве завещателей несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособных граждан носит дискуссионный характер, обусловленный тем обстоятельством, что указанные категории лиц обладают рядом правомочий, позволяющих им несовершеннолетних от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособных совершать завещание является остро дискуссионным, поскольку, согласно нормам гражданского законодательства, данные лица наделены рядом правовых возможностей, позволяющих им реализовывать определенные имущественные права.

Завещание составляется с соблюдением принципа раздельности его составления, который предполагает составление завещания без участия третьих лиц. Составление завещания не требует подтверждения права собственности на переходящие в порядке наследования гражданские права, что представляет собой выражение стремления законодателя по упрощению процедуры реализации права гражданина на распоряжение имуществом после своей смерти.

При составлении завещания допускается возможность распоряжения еще не имеющимися в распоряжении завещателя имущественными и личными неимущественными правами, возникновение которых предполагается в будущем.

При составлении завещания ведущую роль играет принципы свободы завещания, в силу чего видится целесообразным подробное его рассмотрение. Действие принципа свободы завещания проявляется, в первую очередь, в том обстоятельстве, что действующее законодательство предоставляют наследодателю возможность выбора составления либо же несоставления завещания. Кроме того, в рамках принципа свободы завещания наследодатель вправе завещать любые принадлежащие ему материальные и ряд нематериальных благ любым лицам, как физическим, так и юридическим, а также публично-правовым образованиям и международным организациям. В случае же составления завещания в пользу нескольких наследников наследодатель вправе определять для них любой объем наследственных долей в наследственном имуществе.

Также следует обратить внимание на то обстоятельство, что в рамках принципа свободы завещания наследодатель вправе лишить как одного, так и нескольких либо всех наследников по закону их право на наследство, а также ограничить объем их потенциальной доли в наследстве. Исключение из данного правила составляет положение об обязательном наследовании, в соответствии с которым определенные лица имеют право на получение нормативно определенной доли в наследственном имуществе вне зависимости от содержания завещания.

Также выражением принципа свободы завещания составляет право наследодателя на формулирование завещательных распоряжений относительно определенных обстоятельств, наступление которых делает возможным вступление наследника в право наследования либо обязывает его к совершению определенных действий после вступления в наследство.

Возможность изменения либо отмены ранее составленного завещания наследодателем полностью либо частично также представляет собой форму проявления принципа свободы завещания.

Проявлением принципа свободы завещания также является возможность в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание путем его полной отмены, замены наследников либо частичных корректив, связанных с перераспределением прав и обязанностей наследников.

Изложенное позволяет сформулировать вывод о том, что под завещанием следует понимать распоряжение, сделанное лицом на случай его смерти относительно его имущества, а также имущественных и ряда неимущественных прав. Субъектами завещания могут быть как граждане РФ, так и иностранные граждане, а также лица без гражданства. Завещание представляет собой одностороннюю сделку и должно быть сделано в форме, предусмотренной законодательством.

Завещание обладает рядом обязательных признаков, предусмотренных действующим законодательством. Представляется целесообразным их более подробное рассмотрение.

Первым признаком завещания следует признать его письменную форму. Выполнение завещания в устной форме в Российской Федерации не допускается.

Также обязательным признаком завещания следует признать его нотариальное удостоверение. В Российской Федерации нотариус представляет собой должностное лицо, наделенное правом удостоверения тех или иных действий, удостоверение которых придает им правовую значимость. Исключением из данного правила является предусмотренная законодательством возможность составления завещания рядом иных лиц, действия которых являются аналогичными действиям нотариусов.

Отсутствие вышеуказанных обязательных признаков завещания в соответствии с законодательством РФ влечет за собой его ничтожность, под которой следует понимать юридическое безразличие и невозможность принятия наследства наследниками.

Также к числу признаков завещания следует отнести возможность присутствия свидетелей при составлении завещания, которое в определенных случаях является обязательным. Так, обязательным является присутствие свидетелей при удостоверении завещания начальником исправительного учреждения в отношении лиц, осужденных к уголовному наказанию в виде лишения свободы. Нормативное закрепление указанного правила обуславливает, с одной стороны, стремлением законодателя по обеспечению гарантий от оспаривания завещания наследодателю, с другой же — обеспечением гарантированности предусмотренной законом процедуры удостоверения завещания.

Также к числу признаков завещания следует отнести возможность использовать при удостоверении завещания лиц, имеющих физические недостатки, неграмотных и страдающих тяжкими заболеваниями, не позволяющими подписать завещание собственноручно, рукоприкладчика, под которым следует понимать лицо, выполняющее направленные на правильное оформление завещания действия от имени наследодателя. При использовании рукоприкладчика в обязательном порядке в завещании указываются причины, по которым оно не могло быть подписано завещателем собственноручно, а также паспортные данные рукоприкладчика и документ, удостоверяющий его личность.

Наконец, к числу обязательных признаков завещания следует отнести обязательное указание в нем времени и места его составления. Исключение из данного правила составляет лишь закрытое завещание.

В соответствии с изложенным становится возможной формулировка вывода о том, что под признаками завещания следует понимать его письменную форму, обязательное, за исключением чрезвычайного завещания, нотариальное удостоверение, а также указание в завещании времени и места его составления. Исключение из данного правила составляет закрытое завещание.

При рассмотрении порядка и формы совершения завещания следует отметить, что действующее законодательство предусматривает различные виды завещаний, которые характеризуются различными требованиями, предъявляемыми законодателем к порядку и форме их совершения. В связи с изложенным целесообразным представляется рассмотрение отдельных видов завещаний, предусмотренных законодательством РФ, и порядка их совершения.

Выделяют следующие виды завещаний:

  • Обычное, или нотариально удостоверенное
  • Аналогичное нотариально удостоверенному
  • Приравненное к нотариально удостоверенному
  • Закрытое
  • Банковское
  • Чрезвычайное

Нотариально удостоверенное завещание удостоверяется наделенным соответствующими полномочиями должностным лицом, а именно нотариусом, деятельность которого основывается на требованиях и нормах Основ законодательства РФ о нотариате и ведомственных нормативных актов Министерства юстиции РФ [7]. Сведения о нотариально удостоверенном завещании вносятся в реестр нотариальных действий. Завещание может составляться как непосредственно наследодателем, так и нотариусом. При совершении нотариально удостоверенного завещания допускается как его рукописное исполнение, так и использование вспомогательных технических средств. Перед подписанием нотариально удостоверенного завещания лично прочитывается наследодателем, а при невозможности его прочтения — оглашается нотариусом с указанием об этом в тексте завещания.

Нотариально удостоверенное завещание подписывается собственноручно наследодателем, а при невозможности подписания — рукоприкладчиком. Подпись нотариально удостоверенного завещания включает в себя фамилию, имя, отчество и подпись наследодателя.

В случае присутствия во время совершения завещания свидетелей текст завещания подписывается также ими с указанием полных имен и мест жительства.

В случае присутствия при совершении нотариально удостоверенного завещания рукоприкладчика и свидетелей они под роспись предупреждаются о недопустимости разглашения тайны завещания. Наследодателю же под роспись разъясняются нормы законодательства об обязательном наследовании, предусматривающие перечень лиц, наследующих долю в имуществе наследодателя вне зависимости от содержания завещания.

Действующее законодательство РФ также предусматривает возможность составления аналогичных нотариально удостоверенных завещаний. Аналогичные нотариально удостоверенные завещания удостоверяются должностными лицами в порядке, предусмотренном для совершения нотариальных действий, и влекут за собой правовые последствия, аналогичные таковым для нотариально удостоверенных завещаний. Действующее законодательство предусматривает два основания для составления завещаний, аналогичных нотариально удостоверенным:

  • Отсутствие в населенном пункте нотариуса. В этом случае деятельность по удостоверению завещаний осуществляется наделенными соответствующими полномочиями должностными лицами органов местного самоуправления
  • Наличие необходимости составления завещания за пределами Российской Федерации на территории иностранного государства. В этом случае удостоверение завещания осуществляется должностными лицами консульских учреждений РФ

От аналогичных нотариально удостоверенным завещаний следует отличать завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Особенностью указанного вида завещания является невозможность совершения его в обычных условиях и использование в связи с нетипичными жизненными обстоятельствами наследодателя, побуждающими его к использованию данного варианта завещания. В отношении данного вида завещаний применяются правила о нотариальном удостоверении завещаний, а также обязательным является присутствие хотя бы одного свидетеля при совершении и подписании завещания.

Под закрытым завещанием следует понимать завещание, удостоверяемое нотариусом в запечатанном виде и в силу данного обстоятельства обладающего содержимым, неизвестным третьим лицам.

Закрытое завещание составляется и подписывается собственноручно наследодателем, причем несоблюдение данного требования влечет за собой ничтожность завещания. Анализ указанного положения позволяет сформулировать вывод о том, что лица, не имеющие возможности составить завещание собственноручно по тем или иным причинам, лишаются права на составление закрытого завещания.

Текст закрытого завещания передается нотариусу в конверте в запечатанном виде, что позволяет обеспечить конфиденциальность закрытого завещания. При передаче конверта с текстом закрытого завещания обязательным является присутствие двух свидетелей, расписывающихся на конверте. Переданный и подписанный свидетелями конверт с текстом закрытого завещания в присутствии свидетелей помещается нотариусом во второй конверт, который также запечатывается, после чего нотариус указывает на нем паспортные данные наследодателя и свидетелей, время и место составления завещания, указание о разъяснении норм закона об обязательном наследовании наследодателю и указание о разъяснении наследодателю норм законодательства о собственноручном составлении и подписании закрытого завещания.

Банковское завещание представляет собой предусмотренную законодательством возможность по упрощенному, то есть в отсутствие нотариального удостоверения, распоряжению денежными средствами, находящимися на банковских счетах и вкладах граждан. Банковское завещание может использоваться только в связи с распоряжением денежными средствами, находящихся в банках на основании договоров банковского вклада и банковского счета. Следует отметить, что действующее гражданское законодательство РФ предусматривает также возможность распоряжения денежными средствами, находящимися на хранении в иных кредитных организациях, однако утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 года №351 правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, в соответствии с их буквальным толкованием, предусматривают лишь распоряжение денежными средствами в банках, в чем видится противоречие законодательства [6].

Банковское завещание может быть составлено от руки либо с применением технических средств. После своего составления банковское завещание собственноручно подписывается наследодателем с указанием даты его подписания. Отметим, что буквальная трактовка норм законодательства, регламентирующих порядок составления банковского завещания, также позволяет сформулировать вывод о невозможности использования при его составлении помощи рукоприкладчика.

Чрезвычайное завещание представляет собой новеллу гражданского законодательства, которая связана с возможностью совершения завещательных распоряжений лицом, оказавшимся в экстремальной ситуации.

Совершение чрезвычайного завещания является возможным только при условии наличия следующих обстоятельств:

  • Попадание лица в чрезвычайную ситуацию, явно угрожающую его жизни
  • Отсутствие у лица возможности совершения завещания в иных формах

Чрезвычайное завещание составляется в простой письменной форме. Обращает на себя внимание высказываемое рядом авторов мнение, в соответствии с которым с учетом специфики составления чрезвычайного завещания необязательным является его составление на бумажном носителе.

Написание и подписание чрезвычайного завещания допускаются только наследодателем собственноручно.

Совершение чрезвычайного завещания требует присутствия двух свидетелей, причем законодатель не предусматривает их обязанности по подписанию чрезвычайного завещания либо его удостоверению иным образом.

Следует обратить особое внимание на тот факт, что чрезвычайное завещание, даже будучи составленным с учетом всех требований, предъявляемых законодателем к данному виду завещаний, не может отменить действия вышеперечисленных видов завещаний.

В соответствии с изложенным становится возможной формулировка вывода о том, что действующее законодательство предусматривает ряд форм завещания для обеспечения гарантии прав граждан на завещание в случае, если по тем или иным причинам они не могут самостоятельно выразить свою волю либо удостоверить ее.

Собственник вправе составить завещательное распоряжение как относительно всего своего имущества, так и относительно определенной его части. Выделяют следующие виды завещательных распоряжений:

  • Подназначение наследника. Данный вид завещательного распоряжения содержит указание на другое лицо в случае смерти основного правопреемника.
  • Возложение. Представляет собой завещательное распоряжение, в котором собственник возлагает на одного или нескольких наследников обязанности по совершению определенных действий имущественного или неимущественного характера в общественно-полезных целях.
  • Завещательный отказ. Данный вид завещательного распоряжения представляет собой возложение на одного или нескольких преемников обязанностей имущественного характера и исполняется в пользу лиц, определенных собственником.
  • Назначение исполнителя. Данный вид завещательного распоряжения представляет собой адресованное определенному лицу поручение по выполнению последней воли наследника. Назначение исполнителя предполагает получение согласия исполнителя. Исполнитель, в свою очередь, не может включаться в состав наследников

Статья 1121 ГК РФ предусматривает право собственника по выражению своей воли относительно одного или нескольких лиц, которые могут как входить, так и не входить в круг преемников по закону [15;c.191].

Права на денежные средства, относительно которых в банке составлено завещательное распоряжение, включаются в наследственную массу и переходят к преемникам наследодателя на общих основаниях. Указанные средства выдаются в соответствии со свидетельством, оформленным нотариусом, и на его основании, за исключением компенсации расходов на похороны.

Получение денежных средств осуществляется наследником на основании постановления нотариуса до истечения 6 месяцев со дня открытия наследственного дела.

Изложенное позволяет сформулировать вывод о том, что под завещательным распоряжением следует понимать указания наследодателя о возложении на наследников дополнительных обязательств либо на лиц, которым переходит право наследования в случае невозможности по тем или иным причинам принятия наследства наследниками.

В соответствии со статьей 1133 ГК РФ, исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью либо частично осуществляется исполнителем завещания в соответствии со статьей 1134 ГК РФ.

Исполнение завещания может быть поручено указанному гражданином в завещании лицу, которое является душеприказчиком, вне зависимости от того, является ли указанное лицо наследником.

Чтобы стать исполнителем завещания, лицо должно выразить на это свое согласие в одной из следующих форм:

  • Собственноручная надпись гражданина на завещании либо приложенном к нему заявлении
  • Заявление, поданное нотариусу в течение 1 месяца со дня открытия наследства
  • Совершение конклюдентных действий.

Деятельность исполнителя завещания характеризуется наличием признаков обязательственных правоотношений, поскольку исполнитель завещания несет перед наследниками и иными заинтересованными лицами обязанность по совершению действий, требуемых для реализации воли завещателя. В соответствии со статьей 1064 ГК РФ, в случае, если исполнитель завещания выполняет свои обязанности ненадлежащим образом, причиняя ущерб наследству и правам наследников, в отношении него может быть предъявлен иск о возмещении ущерба, а также об отстранении его от исполнения завещания.

Перечень полномочий исполнителя завещания установлен законодателем в статье 1135 ГК РФ. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, в отношении которого лицо назначено исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.

Если иное не предусмотрено завещанием, исполнитель завещания обязан принять меры, требуемые для исполнения завещания, в том числе:

  • По обеспечению перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с законом и волей наследодателя
  • По принятию самостоятельно либо через нотариуса мер по охране и управлению наследственным имуществом в интересах наследников
  • По получению причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества в целях передачи их наследникам, если указанное имущество не подлежит передаче третьим лицам
  • По исполнению завещательного возложения либо требования от наследников исполнения завещательного отказа либо завещательного возложения

Исполнитель завещания вправе от своего имени вести связанные с исполнением завещания дела в суде и иных государственных органах и учреждениях.

Также исполнитель завещания вправе от своего имени, но в интересах наследников выступать в суде в качестве как истца, так и ответчика.

Исполнитель завещания имеет право на возмещение расходов, понесенных им в связи с исполнением завещания, а также на получение вознаграждения за счет наследственного имущества, если оно предусмотрено завещанием.

Следует отметить, что действующее гражданское законодательство РФ не предусматривает назначения нескольких исполнителей завещания либо подназначения исполнителей, однако и не устанавливает прямого запрета на указанные действия. В случае назначения нескольких исполнителей завещания распределение между ними обязанностей может быть как установлено в завещании, так и определено непосредственно исполнителями.

Изложенное позволяет сформулировать вывод о том, что под исполнением завещания следует понимать осуществление воли гражданина, выраженной им в завещании, которое производится непосредственно наследниками либо иными указанными завещателем лицами.

Порядок изменения и отмены завещания регламентируется нормами статьи 1130 ГК РФ. Изменение завещания возможно после совершения нового завещания, причем новое завещание может не содержать прямых указаний об отмене прежнего завещания либо его отдельных частей, однако оно будет отменять ранее составленное завещание полностью либо в той части, где имеются противоречия с новым завещанием [11;c.34].

Также отмена завещания может быть произведена посредством подачи распоряжения об отмене завещания в нотариальную контору. К распоряжению об отмене завещания предъявляются те же требования, что и к завещанию. Частично или полностью отмененное последующим завещанием не восстанавливается.

Следует, однако, отметить, что при отмене завещания вследствие совершения нового завещания возможно наследование в соответствии с составленным ранее завещанием, если последующее будет признано недействительным.

Поскольку завещание представляет собой разновидность сделки, оно может быть признано недействительным в форме оспоримого или ничтожного по общим основаниям, предусмотренным для недействительности сделок, а именно по причине наличия пороков содержания, формы, нарушений субъектного состава либо вследствие пороков воли [22;c.78]. Признание завещания недействительным возможно только в судебном порядке искового производства на основании иска лица, интересы которого были нарушены завещанием.

Оспорение завещания возможно только после открытия наследства. Завещание может быть признано недействительным как полностью, так и в части отдельных указанных в нем распоряжений. При этом недействительность завещания не лишает лиц, указанных в качестве наследников либо отказополучателей, наследовать по закону либо иному завещанию.

Следует обратить внимание на содержание пункта 3 статьи 1131 ГК РФ, в соответствии с которым описки и иные незначительные нарушения, допущенные при составлении, подписании или удостоверении завещания не могут выступать в качестве основания его недействительности в случае, если суд установит, что они не оказывают влияния на понимание волеизъявления наследодателя, сделанного им в завещании.

В соответствии с изложенным становится возможной формулировка вывода о том, что возможность отмены завещания представляет собой форму внешнего выражения принципа свободы завещания. Отмена завещания предполагает полное прекращение его действия, в то время как изменение завещания предполагает изменение либо прекращение отдельных частей составленного ранее завещания. Будучи сделкой, завещание может быть признано недействительным в соответствии с общими основаниями недействительности сделок. Признание завещания недействительным осуществляется в судебном порядке на основании иска лица, права и интересы которого нарушаются завещанием.

Итак, правовым способом решения наследственных споров является подача заинтересованными лицами в суд искового заявления о признании недействительным и применении последствий недействительности признанной ничтожной сделки. Указанные дела рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке искового производства [26;c.577].

На практике наиболее частым основанием для обращения в суд с вышеуказанным исковым заявлением выступает недееспособность наследодателя. В то же время анализ практики судебных и нотариальных органов позволяет заключить, что данные дела относятся одновременно к категориям наиболее распространенных и наиболее сложно разрешимых по причине трудностей установления способностей завещателя осознавать характер своих действий и руководить ими.

Статья 21 ГК РФ определяет гражданскую дееспособность как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и принимать и исполнять гражданско-правовые обязанности. В процессе удостоверения завещания нотариус посредством проверки документов, подтверждающих достижение гражданином полной дееспособности, а также в ходе беседы с завещателем устанавливает его возможность понимать характер совершаемых им действий и руководить ими. Пункт 5 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания предусматривает, что в целях удостоверения достижения гражданином полной дееспособности нотариусом истребуются следующие документы:

  • Паспорт гражданина РФ в целях удостоверения личности и подтверждения дееспособности гражданина
  • Свидетельство о регистрации брака
  • Для несовершеннолетних граждан — документ об эмансипации [8]

Изложенное позволяет придти к выводу о том, что, если родственники завещателя либо сам завещатель умалчивают о факте дееспособности в отсутствии явных признаков расстройства психики, завещатель будет признан дееспособным и его завещание будет заверено нотариусом.

Приведенный перечень также позволяет заключить, что средства, предоставленные нотариусу для проверки дееспособности завещателя, сравнительно невелики. Как правило, одной беседы с завещателем недостаточно для установления недееспособности гражданина, которая является достаточно сложной для субъекта, не обладающего специальными познаниями в сфере психиатрии. Установление недееспособности представляет собой предмет компетенции лиц, обладающих соответствующими профессиональными познаниями. В то же время действующее законодательство не предусматривает наличия медицинского образования в качестве обязательного требования, предъявляемого в отношении нотариусов.

В соответствии с изложенным целесообразным представляет нормативное закрепление включения в штат нотариальных контор должности специалиста в сфере психиатрии, основной задачей которого должно стать предотвращение удостоверения завещания недееспособного гражданина.

Отметим также, что при оспаривании завещания в судебном порядке в большинстве случаев на истца возлагается бремя доказывания того факта, что дееспособный завещатель непосредственно в момент составления завещания не мог осознавать характера своих действий либо руководить ими. В то же время по причине смерти завещателя установление указанных фактов вызывает значительные затруднения. Доказывание недееспособности завещателя может основываться на объяснениях сторон, свидетельских показаниях, медицинских документах о состоянии здоровья завещателя, а также заключения судебных экспертиз. Обратим внимание на тот факт, что в большинстве случаев экспертиза позволяет установить наличие психологического критерия, а именно неспособности завещателя осознавать характер совершаемых им действий в полной мере и руководить ими. Установление факта нарушения субъективной стороны завещания возможно с назначением различных видов экспертиз, в том числе судебно-психологической, судебно-психологической с участием эксперта-геронтолога, судебно-психиатрической. При этом необходимость назначения экспертизы назначается судом [10;c.229].

Анализ материалов судебной практики позволяет заключить, что отсутствие явных свидетельств нарушений психики при жизни завещателя приводит к отказу суда в удовлетворении ходатайства о производстве экспертизы. В то же время судебно-психологическая экспертиза, назначаемая судом, по очевидным причинам вынуждена руководствоваться исключительно изучением сведений о личности завещателя без проведения его личного обследования.

Изложенное позволяет сформулировать вывод о наличии ряда правовых пробелов в действующем законодательстве о наследовании, а также о нотариате, в котором отсутствуют определенные указания относительно механизма установления дееспособности, а также правовые основания для совершения нотариусом ряда требуемых для этого действий. В частности, нотариусу не предоставляется возможность по назначению психиатрической экспертизы, которая позволяет сформулировать заключение о дееспособности гражданина в необходимых случаях, а также по получению сведений из медицинских учреждений и обращению за помощью к психиатрам для получения официальной справки о психическом состоянии гражданина, поскольку в соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» указанные сведения составляют врачебную тайну [5].

Недостатки правового регулирования обуславливают ряд проблем с волеизъявлением гражданина по распоряжению принадлежащим им имущество на случай смерти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенного в рамках данной работы исследования становится возможной формулировка следующих основных выводов.

Основу конституционной свободы наследования составляет обеспеченная нормами права возможность наследодателя по распоряжению принадлежащим ему на праве собственности имуществом на случай своей смерти, однако содержание права наследования, которое закрепляется и гарантируется в части 4 статьи 35 Конституции РФ, не ограничивается и включает в себя правомочия наследников на получение составляющего наследственную массу имущества.

Практическая реализация права наследования имеет своей целью решение таких социальных задач, как обеспечение преемственности прав лиц, наиболее близких наследодателю, а также защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи наследодателя, его кредиторов и предотвращение бесхозности наследственного имущества.

Наследование по закону имеет место в случаях, если отсутствует волеизъявление наследодателя по распоряжению принадлежащим ему на праве собственности имуществом, выраженное им в завещании, либо в случае, если завещана только часть имущества. К числу наследников по закону следует относить как находящихся в живых на момент смерти наследодателя граждан, так и детей наследодателя, родившихся после его смерти.

Наследственное имущество разделяется между наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях. Исключение из данного правила составляет наследование по праву представления.

Анализ существующих правовых норм гражданского законодательства, регламентирующих наследование по закону, а также материалов правоприменительной практики позволяет сформулировать ряд предложений, направленных на совершенствование законодательства о наследовании по закону.

Так, представляется, что следует дифференцировать предусмотренные пунктом 1 статьи 1117 ГК РФ порядок и основания отстранения от наследования в соответствии с тем, являются ли совершенные признаваемым недостойным наследником противоправные деяния уголовно наказуемыми либо нет. В случае, если имеет место совершение преступления в отношении наследодателя, членов его семьи либо ближайших родственников, в соответствии со вступившим в законную силу обвинительным приговором суда наследник должен быть отстранен от наследования как недостойный вне зависимости от того, охватывал ли умысел недостойного наследника призвание себя или третьих лиц к наследованию. В случае же, если воспрепятствование волеизъявлению наследодателя было совершено путем деяний, не являющихся уголовно наказуемыми, отстранение наследника от наследования как недостойного должно осуществляться судом в рамках рассмотрения гражданско-правового спора о наследовании.

Также видится оправданным предложение о том, что отстранение от наследования родителей, уклоняющихся от возложенной на них в соответствии с законодательством обязанности по содержанию своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей не должно зависеть от наличия среди наследников заинтересованных лиц при подтверждении соответствующего поведения родителей в ходе лишения их родительских прав. Для отстранения же от наследования детей, уклоняющихся от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных родителей следует признать достаточным наличие обвинительного приговора суда.

Допустимость же предъявления заинтересованными лицами требования от отстранения от наследования по закону лица, уклоняющегося от возложенных на него в соответствии с законом требований по содержанию наследодателя, предусмотренного пунктом 2 статьи 1117 ГК РФ следует оценивать в соответствии с наличием волеизъявления наследодателя в отношении наследственных прав указанных лиц.

Под завещанием следует понимать акт физического лица, которым может являться как гражданин РФ, так и иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, находящиеся на территории РФ, направленный на распоряжение принадлежащими физическому лицу материальными благами и имущественными, а также рядом личных неимущественных прав на случай его смерти.

Цель завещания заключается в определении порядка перехода всего наследственного имущества или его определенной части к физическим и юридическим лицам, публично-правовым образованиям, иностранным или международным организациям, Российской Федерации в целом, ее отдельным субъектам либо муниципальным образованиям. Изложенное составляет основное отличие наследования по завещанию от наследования по закону, которое состоит в том, что назначение наследников и порядок распределения имущества между ними осуществляются исключительно в соответствии с волей завещателя. Следует, однако, учитывать предусмотренные ГК РФ правила об обязательной доле в наследуемом имуществе.

Завещание представляет собой одностороннюю сделку и для признания ее действительной не требует волеизъявления наследника.

Как завещание в целом, так и его отдельные части могут быть изменены, отменены либо признаны недействительными. Отмена завещания может иметь место как вследствие непосредственного распоряжения об этом завещателя, так и вследствие составления им нового завещания, а также вследствие признания завещания недействительным. Для признания завещания недействительным применяются общие основания недействительности сделок. Признание завещания недействительным осуществляется в судебном порядке на основании иска лица, права которого нарушаются завещанием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

      1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред.от 21.07.2014) // СЗ РФ. 04.08.2014. - №32. - Ст.4398.
      2. Гражданский Кодекс РФ, часть 3 от 26.11.2001 №146-ФЗ (в ред.от. 18.07.2019) // СЗ РФ. - 03.12.2001. - №49. - Ст.4552.
      3. Гражданский Кодекс РФ, часть 3 от 26.11.2001 №146-ФЗ (в ред.от 18.03.2019) // СЗ РФ. - 03.12.2001. - №49. - Ст.4552.
      4. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (в ред.от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - 1 января. - №1. - Ст.16.
      5. Закон РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред.от 03.07.2016) // Ведомости съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. - 20.08.1992. - №33. - Ст.1913.
      6. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 №351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // СЗ РФ. - 03.06.2002. - №22. - Ст.2097.
      7. Приказ Минюста РФ от 06.06.2017 №97 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления, главами местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления муниципальных районов» // Российская газета. - 21.06.2017. - №132.
      8. Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания. Утверждены Решением Правления ФНП от 01.07.2004
      9. Абраменков М.С. Коллизионно-правовое регулирование наследственных правоотношений в международном частном праве. - Ульяновск: 2007.
      10. Аверченко О.С. Признание завещания недействительным как нарушение принципа свободы завещания. - Новосибирск: 2012.
      11. Айдамирова Л.Д. Порядок изменения и отмены завещания, признания его недействительным // Евразийский научный журнал. - 2017. - №1.
      12. Алексеев С.С. Гражданское право. Учебное пособие. М.: Проспект, 2014.
      13. Антокольская М.В. Семейное право. - М.:Юрайт, 2014.
      14. Байзигитова А.М. Очередность наследования по закону в Российской Федерации и в зарубежных странах / Автореф.дисс.к.ю.н. // Уфа: 2009.
      15. Бегичев А.В. Наследственное право России. - М.: Логос, 2013.
      16. Белов А.В. Круг наследников по закону // Вестник Московского университета. - 2012. - №5.
      17. Волкова А.Н. Наследственное право. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2014.
      18. Гражданское право. Учебное пособие / Под ред.Абрамова Е.Н. - М.: Инфра-М, 2015.
      19. Демичев А.А. Гражданское право России. Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2016.
      20. Дмитриева А.Н. Общие положения наследования по закону в РФ // Молодой ученый. - 2016. - №19.
      21. Желонкин С.С. Общие положения наследования по завещанию // Вестник Санкт-Петербургского института МВД России. - 2014. - №9.
      22. Желонкин С.С. Несоответствие сделки закону или иным правовым актам как основание ее недействительности // Современная наука. - 2015. - №2.
      23. Качур А.Н., Ярышин Д.В., Качур И.А. Современные особенности и проблемы наследования по закону // Инновационная наука. - 2015. - №9.
      24. Кириллова Е.А. Значение и роль принципов наследственного права // Вестник Пермского университета. - 2012. - №3.
      25. Коптягина О.В. Наследование по закону: актуальные вопросы теории и практики // Сибирский юридический вестник. - 2018. - №1.
      26. Момотова М.А. Признание завещания недействительным // Молодой ученый. - 2017. - №13.
      27. Семейное право: учебное пособие / Под ред.П.В.Крашенинникова. - М.:Статут, 2016.
      28. Тихомиров М.Ю. Наследство: приобретение и защита прав, вопросы налогообложения. М.:Юстицинформ, 2012.
      29. Хаскельберг Б.Л. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами // Российская юстиция. - 2013. - №7.