Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (История возникновения наследственного права)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что наследование это один из древнейших правовых институтов. Наследственное право актуально в любом государстве. Практически все люди, так или иначе, приходят к тому, что приходится сталкиваться с наследственными процедурами. Человек может стать наследником и ему придется получать наследство, как по завещанию так и пришедшее по закону. И так же человек может стать наследодателем, так как любой имеет возможность распорядиться своим имуществом в части кому из наследников оно достанется.

Нередко в наше время можно встретить споры о разделе наследства. Споры о том, кому и в какой мере достанется имущество покинувших нас родственников, к сожалению, приводят к родственным «войнам», причем подобные ситуации встречаются в равной мере как у богатых и знаменитых персон, так и у обычных, среднестатистических граждан.

Наследственные споры были и остаются одними из наиболее трудноразрешимых.

До 1 марта 2002 года действовал ГК РСФСР, принятый еще в 1964 году и не соответствовавший уже давно реалиям современной жизни. С 1 марта 2002 года в России вступила в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V данной статьи посвящен правовому регулированию отношений в области наследования.

В настоящее время закон предоставляет две формы наследования:

1. по завещанию – специально составленному документу, заверенному нотариусом.

2. по закону – наследование происходит, когда завещания нет.

Право наследования – это своего рода гарантия гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права.

Объектом исследования выступают правоотношения возникающие при процедурах наследования, а так же правовая основа, регулирующая процедуры наследования.

Целью курсовой работы является изучение и раскрытие сущности наследования и его видов, предусмотренных Гражданским законодательством. В соответствии с указанной целью в настоящей курсовой работе поставлены следующие взаимосвязанные задачи:

- рассмотреть историю возникновения наследственного права в Российской Федерации;

- изучить общие положения наследственного права его понятие и признаки;

- изучить порядок открытия наследства;

- исследовать общие вопросы процедур наследования;

- предметно рассмотреть наследование по завещанию и наследование по закону.

Методологической основой исследования выступили диалектический метод познания, общенаучные, частно-научные методы исследования и, в частности, формально-юридическое толкование и сравнительно-правовой анализ.

При написании данной работы использованы нормативные правовые акты, федеральные законы, а также учебная литература, материалы периодических изданий.

Структура курсовой работы предопределяется целью и задачами исследования и включает титульный лист, содержание, введение, два раздела с подразделами, заключение, список использованных источников.

Общие положения о наследовании

1.1 История возникновения наследственного права

Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов. Наследственное право, несмотря на свою консервативность, было, остается и будет актуальным в любом государстве. Каждый человек рано или поздно сталкивается с неизбежностью - становится наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество) и единожды - наследодателем (еще при жизни имея возможность распорядиться, кому из наследников завещать свое имущество). Споры о наследстве всегда были одними из наиболее трудно разрешимых даже в отношении вещей, являющихся традиционным объектом наследственного права. Огромное значение института наследования в обществе обусловлено тем, что он затрагивает интересы почти каждого гражданина. У многих россиян в результате приватизации и иных рыночных реформ появилась дорогостоящая собственность - квартиры и земельные участки, некоторым принадлежат ценные бумаги - акции, облигации и т.д. Для большинства граждан нашей страны вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестал быть безразличным.

Этот аспект права не мог остаться без внимания государства. С 1 марта 2002 года в России вступила в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой посвящен правовому регулированию наследственных отношений. Существенное значение в нем уделено институту наследования по завещанию как одному из важнейших механизмов обеспечения права наследования, гарантированного гражданам частью 4 статьи 35 Конституции РФ.

В настоящее время закон предоставляет две возможные формы наследования недвижимости:

1. по завещанию - специально составленному документу, заверенному нотариусом.

2. по закону - наследуют, когда завещания нет.

Право наследования, прежде всего, означает гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. На мой взгляд выбранная мною тема является достаточно актуальной, так как при появлении у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь своим правопреемником после смерти. Целью, курсовой работы является: изучение и раскрытие сущности наследования по завещанию в Гражданском законодательстве. Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:

1) изучение общих положений о наследственном праве;

2) исследовать понятие, и дать общую характеристику завещания;

3) рассмотреть форму и порядок совершения завещания;

4) рассмотреть отмену и изменение завещания особенности его исполнения.

Объектами исследования - являются наследственные гражданские правоотношения, возникающие вследствие наследования по завещанию в Российской Федерации. Предмет исследования - являются вопросы правового регулирования наследования по завещанию, а также выявление и решение проблем, возникающих на пути реализации прав граждан. При написании данной работы использованы нормативно - правовые акты, федеральные законы, а также учебная литература, материалы периодических изданий.

1.2 Понятие и признаки наследования

Правоотношения, возникающие в связи с наследованием регулируются нормами права третьей части Гражданского кодекса РФ[1]. В ст. 1110 Гражданского кодекса РФ закреплено само понятие наследования: переход к другим лицам имущества умершего в порядке универсального правопреемства[2].

В отличие от понятия «наследование», Гражданский кодекс РФ не скрывает термина «наследство», эта правовая категория скорее раскрыта через термин «состав наследства», куда входят: вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

Примечательно, что в современном гражданском законодательстве РФ используются такие правовые понятия, как «наследственная масса», «наследственное имущество», «наследство», которые по своей правовой природе являются идентичными, все это можно назвать «наследством».

В статье 1111 ГК РФ предусмотрено два основания для наследования: по завещанию и по закону. Другими словами, критерием, отличающим одно основание наследования, от другого является наличие либо отсутствие волеизъявления наследодателя. Тот факт, что нормы права, регулирующие наследование по закону расположены после норм права, регулирующих наследование по завещанию, подчеркивает первостепенность наследования по завещанию. Именно институт завещания дает правообладателю возможность по своему усмотрению распорядиться имуществом, находящимся в его собственности.

Наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных волей наследодателя. Наследование по закону является вторым основанием наследования.

Наследование по закону возникает в том случае, если правообладателем (наследодателем) при жизни не было составлено завещание, либо завещание было, но впоследствии отменено завещателем.

Наследование на основании закона имеет место быть и в том случае, если наследодателем завещано не все имущество, а только часть, тогда незавещанное имущество наследуется по закону.

Еще один случай возникновения наследования по закону, это когда наследник по завещанию отказался от наследства, либо был признан недостойным наследником, тогда в права наследования вступают наследники по закону, согласно очередности.

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 « О судебной практике по делам о наследовании»[3], в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая: вещи (в том числе деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем); исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им финансовых средств, а также имущественные обязанности (в том числе долги наследодателя, однако только в пределах стоимости наследственного имущества п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ (ст. 1112 ГК РФ) предусматривает перечень имущества, которое не включается в состав наследства: это, прежде всего, права и обязанности, которые неразрывно связанны с личностью наследодателя, к таким можно отнести права на алименты или право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (наследодателя). Не переходят по наследству личные неимущественные права и другие нематериальные блага, такие как достоинство личности,

личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайны.

Наследство открывается с наступлением факта смерти гражданина (наследодателя). С гражданско-правовой точки зрения смерть гражданина - это один из актов гражданского состояния, который подлежащий государственной регистрации (п.п. 7 п.1 ст. 47 ГК РФ). Правовое регулирование государственной регистрации актов гражданского состояния предусмотрено п. 2 ст. 3 Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»[4].

Смерть – один из актов гражданского состояния, позволяющий идентифицировать гражданина как субъекта гражданских правоотношений и охарактеризовать его правовое состояние. Чаще всего основаниями для государственной регистрации смерти являются: документ о смерти (выдается медицинской организацией), либо вступившее в законную силу решение суда об установлении факта смерти (или об объявлении лица умершим) (ст. 64 закона «Об актах гражданского состояния).

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации »[5], моментом смерти человека является момент смерти его мозга - полном и необратимом прекращении всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких (ч. 2 ст. 66). Констатация смерти человека осуществляется по правилам, предусмотренным в Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга[6].

На основании официальных документов, подтверждающих факт смерти гражданина, в порядке, предусмотренном ст.ст. 66-67 Закона «Об актах гражданского состояния» выдается свидетельство о смерти гражданина, которое должно соответствовать форме согласно постановления Правительства РФ от 06.07.1998 № 709 «О мерах по реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния»[7].

В соответствии со ст. 65 Закона «Об актах гражданского состояния» государственная регистрация смерти производится органом записи актов гражданского состояния либо по последнему месту жительства умершего, либо по месту наступления смерти, либо по месту обнаружения тела умершего. Кроме того, местом регистрации акта смерти может быть место нахождения организации, выдавшей документ о смерти, либо место жительства родителей (одного из родителей), детей, пережившего супруга или даже место нахождения судебного органа, вынесшего решение об установлении факта смерти или объявлении лица умершим.

Если смерть гражданина наступила в пути (на судне, в поезде, в самолете или в другом транспортном средстве во время его следования), то государственная регистрация смерти может быть произведена органом ЗАГС, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства.

В случае если смерть гражданина Российской Федерации наступила за пределами государственной территории России, то регистрация акта смерти производится консульскими учреждениями РФ соответствующего иностранного государства (п. 3 ст. 4 Закона «Об актах гражданского состояния»). Таким образом, факт открытия наследства связан с фактом смерти гражданина, который должен быть подтвержден официальными документами.

1.3 Открытие наследства

Для открытия наследства юридическое значение имеют место и время открытия наследства. В соответствии с п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении гражданина умершим - день вступления в законную силу судебного акта, которым гражданин и был объявлен умершим.

Особый случай определения даты смерти гражданина содержится в п. 3 ст. 45 ГК РФ: если объявлен умершим гражданина, который пропал без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дали основание предположить, что его гибель наступила от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти пропавшего гражданина день его предполагаемой гибели. В таком случае именно день предполагаемой гибели и считается временем, когда открылось наследство. Во всех перечисленных случаях день смерти указывается в свидетельстве о смерти гражданина уполномоченным органом.

От времени открытия наследства зависит дальнейшее оформление наследственных прав, а именно: круг наследников определяется в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства; сроки принятия наследства также зависят от даты смерти наследодателя, это обусловлено тем обстоятельством, что для принятия наследства срок ограничен и начинает течь со дня открытия наследства. Состав наследственного имущества также определяется на момент открытия наследства.

По общему правилу, в наследственную массу входит имущество, которое принадлежало наследодателю на дату дня смерти. Из этого правила есть несколько исключений: первое так называемая «наследственная трансмиссия»: граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. В таком случае к наследованию призываются наследники каждого из них. Второе исключение – наследование имущества, в отношении которого наследодатель не завершил процедуру приватизации, Заключается это в следующем: если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность. На практике часто возникают споры по поводу включения жилого помещения, в отношении которого не был завершен процесс приватизации по причине смерти нанимателя, в наследственную массу необходимо учитывать правовою позицию Верховного Суда РФ которая изложена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»: факт смерти до завещания процесса приватизации не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, Верховнй Суд исходит из того, что фактически наследодатель при жизни выразил свою на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, но по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию.[8] Считаем данную правовую позицию спорной, ведь фактически она не соответствует норам гражданского законодательства: право собственности на недвижимое имущество возникает с момента его государственной регистрации в реестре прав, но не с момента выражения воли лица или совершения им каких-либо конклюдентных действий. Неоднозначна по данному вопросу и судебная практика. Приведем в качестве примера Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2016 г.[9] по делу о включении имущества в состав наследства, признании права собственности в порядке наследования. Суть исковых требований по данному делу состояла в следующем: Осмоловский А.Н. обратился в суд с иском к Департаменту городского имущества г. Москв о включении имущества в состав наследства и признании права собственности в порядке наследования. В обоснование иска указал, что 1 июня 2014 г. умер его племянник. Истец, являясь наследником по закону после его смерти, о чем выдано свидетельство, принял наследство, отрывшееся после смерти племянника. При жизни наследодатель подал заявление о приватизации занимаемой им квартиры, Кроме того, было подано заявление о подготовке документов на приватизацию квартиры, однако в связи со смертью не успел заключить договор передачи квартиры в собственность. Просил суд включить указанную квартиру в состав наследственного имущества и признать за ним право собственности на данное имущество. Решением Хорошевского районного суда г. Москвы в удовлетворении иска отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ пришла к выводу, что при вынесении оспариваемых судебных постановлений такие нарушения норм материального права были допущены судами обеих инстанций. Наследодатель проживал в спорной квартире по договору социального найма 22 января 2014 г. Столбовой Е.В. обратился в Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в СЗАО с заявлением о передаче занимаемого им жилого помещения в собственность, а также подготовки соответствующих документов для приватизации. Кроме того, им была уплачена государственная пошлина за государственную регистрацию договора. В соответствии с выпиской из электронного журнала регистрации и контроля за обращениями заявителей в службу «одно окно» от 22 января 2014 г., для заключения договора приватизации С. должен был явиться в Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы, однако явка не состоялась по причине его смерти. Наследником, принявшим наследство после смерти С., является его дядя (истец). Коллегия с выводами судов не согласилась, полагая, что поскольку С. не могло быть отказано в приватизации спорной квартиры, то данная квартира подлежит включению в наследственную массу после его смерти. Поскольку наследник обратился к нотариусу в установленный законом срок с заявлением о принятии наследства после смерти племянника С. ему выдано свидетельство о праве на наследство по закону, то за ним подлежит признанию право собственности на спорную квартиру[10].

Таким образом, время открытия наследства является важным элементом института наследования.

Вторым не менее важным элементом института наследования является место открытия наследства, которым является последнее место жительства наследодателя. Под местом жительства согласно действующему законодательству понимает то место, где наследодатель постоянно или преимущественно проживал.

Однако на практике бывают ситуации, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за пределами России. В таком случае местом открытия наследства будет являться место нахождения наследственного имущества. Если же наследственное имущество находится на разных территориях, то местом открытия наследства будет то место, где находится недвижимое имущество наследодателя. При отсутствии в составе наследственной массы какой-либо недвижимости местом открытия наследств будет место нахождения наиболее ценного движимого имущества наследодателя.

Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства (справка о месте регистрации, которая выдается органом регистрационного учета).

Если последнее место жительства наследодателя находилось на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется на основании международных договоров Российской Федерации. На сегодняшний день Российская Федерация является участником нескольких международных договоров. Так, 22.01.1993 г. в г. Минске между государствами - членами Содружества Независимых Государств была подписана «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»[11], которая регламентирует, в том числе и наследственные правоотношения (ст. 44 Конвенции).

Таким образом, для института наследования важными юридическими фактами являются факт открытие наследства, место и время его открытия.

2. Виды наследования

2.1 Наследование по завещанию

Согласно ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Такое распоряжение должно содержаться в специальном документе - завещании.

Закон устанавливает общие требования к завещаниям. При несоблюдении хотя бы одного из этих требований завещание, как правило, признается недействительным, а, следовательно, не порождает никаких юридических последствий. А это, в свою очередь, означает, что наступает наследование по закону. Завещание признается законодателем единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Совершение каких-либо иных сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имущества после смерти его обладателя, не допускается, при этом:

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Завещание составляется на случай смерти завещателя и до ее наступления не порождает никаких прав и обязанностей как для него самого, так и для третьих лиц: завещание может быть в любой момент отменено или изменено завещателем.

Согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание создает права и обязанности после открытия наследства. Действительно, после открытия наследства у наследников завещания возникают права: принять наследство или отказаться от него, а у исполнителя завещания - обязанности. Для возникновения прав у наследников по завещанию необходимо два юридических факта: завещание (т.е. односторонняя сделка) и смерть наследодателя (событие). Для возникновения обязанностей у исполнителя завещания - душеприказчика, помимо первых двух юридических фактов требуется и третий - его согласие (ст. 1134 ГК РФ).

Завещание признается законодателем единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Совершение каких-либо иных сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имущества после смерти его обладателя, не допускается. Речь идет, прежде всего, о договоре дарения. В п. 3 ст. 572 ГК РФ прямо указывается, что договор дарения, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Закрепление данного правила позволяет разграничить две сделки - дарение и завещание, что устраняет возможную конкуренцию посвященных им правовых норм.

Серебровский В.И. высказал свою точку зрения о том, что завещание нельзя относить к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием, так как смерть человека неизбежна, неизвестен только момент смерти. Поэтому смерть завещателя, в зависимости от которой реализуются правовые последствия завещания, не придает завещанию характера условной сделки. Упоминание в завещании, что оно составляется на случай смерти завещателя, вытекает из самого существа завещания, является его неотъемлемой частью и не может рассматриваться

как отлагательное условие[12]. Противоположную точку зрения высказывает Денисевич Е.М., говоря о том, что Российское законодательство исходит из допустимости исполнения завещания под отлагательным условием, связывая при этом наступление условия с одним из следующих факторов: моментом открытия наследства, т.е. смертью наследодателя (признания его умершим); сроком, установленным для принятия наследственного имущества или отказа от него; иным периодом, в течение которого может наступить отлагательное условие[13].

Следует отметить, что термин «завещание» применяется в двух значениях: так называется как сам документ, в котором находит свое выражение воля завещателя, так и акт выражения воли завещателя. В последнем значении завещание представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица.

Таким образом, особую группу в сфере наследственных правоотношений составляют односторонние сделки (завещание, принятие наследства, отказ от принятия наследства), которые в силу универсального характера правопреемства не подчиняются строгому делению на односторонне-управомочивающие и односторонне-обязывающие. В них сочетаются элементы обеих этих сделок.

С этой точкой зрения согласен и Э. Абашин, который считает, что завещание - сделка односторонняя, не порождающая ни для кого правовых последствий до тех пор, пока не минет шесть месяцев со дня смерти человека. Несмотря на отсутствие в законе прямого указания, следует признать недопустимым и составление взаимных завещаний, в которых завещатели принимают на себя встречные обязательства относительно друг друга. Взаимное завещание является двусторонней сделкой, а по российскому законодательству, завещание - это односторонняя сделка[14].

Илькова А.Ю. относит право на совершение завещания к проявлениям общей гражданской правоспособности гражданина, элементом его правового статуса, субъективным правом[15].

Завещание - сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. В завещании должна найти точное и полное выражение личная воля завещателя. Завещание является распоряжением гражданина на случай его смерти. Предметом завещательного распоряжения может быть любое имущество, принадлежащее завещателю независимо от характера этого имущества, но предметом завещательного распоряжения не могут быть такие имущественные права, которые гражданин не вправе уступить другому лицу при жизни. Распоряжение об имуществе составляет основное содержание завещания. Но в завещании могут быть и некоторые распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон завещателя)[16].

Завещание - сделка, которая для своей действительности требует обязательного соблюдения установленной законом формы. Поскольку исполнение завещания может последовать только после смерти завещателя, когда восполнить недостаток формы завещания уже невозможно, то несоблюдение формы завещания неизбежно приводит к его недействительности.

Представляется, что на основании вышеизложенного, завещание может быть определено как односторонняя сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти. Согласно ч. 2 ст. 1118 ГК РФ, завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме и завещание должно быть совершено лично.

Спорным является вопрос о возможности совершения завещаний несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 18 лет). Однако в литературе были высказаны и противоположные мнения[17].

В данном случае мы считаем, что гражданам, не достигшим 18 лет, нельзя составлять завещание, т.к. они в силу возраста, действительно, могут и не сознавать всех последствий, которые могут последовать за составлением ими завещания, их могут ввести в заблуждение, обмануть.

Завещания могут совершаться только дееспособными; лица, объявленные соответствующими учреждениями недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия (хотя бы и совершеннолетние), не могут выступать в роли завещателей.

Должны быть также признаны недействительными завещания лиц, формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что они не могли понимать значения своих действий, например, в силу болезненного состояния (ст. 31 ГК РФ). В таких ситуациях необходима соответствующая медицинская экспертиза. Если медицинской экспертизой будет установлено, что данный гражданин при совершении им завещания находился в состоянии невменяемости, тогда завещание должно быть признано судом недействительным.

Гражданин, совершающий завещание, должен обладать дееспособностью в момент его совершения. Поэтому, если завещание было составлено недееспособным, то такое завещание будет признано недействительным, хотя бы впоследствии гражданин и стал дееспособным (например, душевнобольной выздоровел). И, наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания не лишает завещание юридической силы.

В современной нотариальной практике в последнее время используется следующий прием: к пожилому лицу приглашается эксперт, который устанавливает дееспособность завещателя для избегания в дальнейшем судебных тяжб между родственниками наследодателя.

Совершение завещания совместно несколькими лицами не допускается. Завещание может быть составлено только одним лицом. Не допускаются и такие совместные завещания, в которых каждый из завещателей назначает своим наследником другого завещателя.

Данилов Е.П. подчеркивает, что личный характер завещания обусловливает недопустимость его совершения через представителя (поверенного или опекуна)[18]. От представителя следует отличать так называемого рукоприкладчика, действие которого не создают правовых последствий для завещателя. В завещании фиксируется воля завещателя, а рукоприкладчик лишь участвует в его оформлении, подписывает за завещателя, который не в состоянии сделать это в силу ограниченных физических возможностей.

Не смотря на отсутствие в законе прямого указания, следует признать недопустимым и составление так называемых взаимных завещаний, в которых завещатели принимают на себя встречные обязательства относительно друг друга. Взаимное завещание является двусторонней сделкой, а по российскому гражданскому законодательству завещание - это односторонняя сделка.

В ст. 1119 ГК РФ впервые получил закрепление важнейший принцип наследственного права - свобода завещания.

Завещание вступает в силу, когда уже нет в живых наследодателя. Поэтому важно исключить какие – либо сомнения в достоверности подлинности его воли.

Оно должно быть сформулировано четко, чтобы исключить какие – либо споры. С этой целью закон устанавливает определенную форму удостоверения завещания. Закон придает форме завещания особое значение поскольку от ее соблюдения зависит действительность завещания. Согласно ст. 1125 ГК РФ, завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.

Не допускается составление устных завещаний, а также доказывание факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей. Составление завещания в простой письменной форме допустимо только в виде исключения, в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.

Нотариальное удостоверение завещания закреплено в 1125 ГК РФ. Законодатель говорит об обязательности и требует этого от всех участников, присутствовавших при составлении и оформлении завещания, таким образом, это императивная норма. Завещание может быть написано собственноручно завещателем и со слов завещателя нотариусом. Собственноручное завещание означает, что полный текст завещания, дата и подпись написаны собственноручно завещателем. При написании завещания могут быть использованы технические средства и в таком случае завещатель ставит только свою подпись.

Свидетель может присутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания и при передаче его нотариусу только при желании.

По способу закрепления информации завещание – документ, квалифицированной письменной формы. Оно должно быть составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. При этом удостоверение завещания не ограничивается простым заверением подписи завещателя. Оно состоит прежде всего в

выяснении должностным лицом подлинной воли завещателя, в разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.

Завещание удостоверяется в помещении нотариуса. Однако, если по болезни или по другой причине завещатель не в состоянии явиться туда, нотариус по его просьбе может удостоверить завещание на дому, в больнице.

В последнем случае второй экземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту жительства завещателя[19].

Завещание составляется в свободной форме и нотариус не имеет права требовать, что бы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем оно должно содержать предусмотренные законом формальные реквизиты.

Таким образом, нотариальная форма удостоверения завещания является наиболее распространенной и важной. В настоящее время есть много предложений по поводу усовершенствования деятельности нотариусов по удостоверению ими завещаний. В частности, в сомнительных случаях предлагать родственникам завещателя проведение психологических экспертиз по поводу вменяемости завещателя.

Новым для российского наследственного права является и законодательное закрепление возможности совершения так называемого закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), с содержанием которого завещатель вправе не знакомить ни нотариуса, ни других лиц. Практика подобных завещаний восходит ко времени дореволюционной России.

Закон предъявляет определенные требования к форме закрытого завещания. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.

Несомненным достоинством закрытых завещаний является то, что они обеспечивают абсолютную тайну завещания. Вместе с тем, очевидно, что отсутствие квалифицированной помощи нотариуса при составлении завещания может привести к негативным последствиям (например, завещание не написано собственноручно, что может привести к его недействительности, или не учтены права обязательных наследников, а потому в этой части завещание также будет признано недействительным).

Согласно п.1 ст. 1127 ГК РФ, к нотариально удостоверенным приравниваются завещания, удостоверенные указанными в законе должностными лицами. Сюда относятся:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих

в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещания, удостоверенные указанными должностными лицами, должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетелем.

Кроме того, лицо, удостоверившее завещание, должно при первой возможности направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Когда лицу, удостоверяющему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу. При этом, если гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить такое желание, лица, которым предоставлено право удостоверять завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии утверждения его судом по требованию заинтересованного лица либо свидетелей, присутствовавших при изложении завещании его последней воли[20]. Таким образом, подобное завещание приобретает юридическую силу не автоматически и при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Итак, как и прежнее законодательство, новый ГК требует, чтобы всякое завещание, независимо от того, в каких обстоятельствах оно совершается, кем удостоверяется и какого имущества касается, было облечено в письменную форму, не признавая юридической силы за устными завещаниями, т.е. завещаниями на словах. В виде общего правила предусмотрено, что завещание, составленное в письменной форме, должно быть удостоверено нотариусом или должностным лицом, которому по закону предоставлено право совершения нотариальных действий. Помимо нотариально удостоверенных завещаний, допускается совершение завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным, а также завещательных распоряжений вкладчика своим счетом в банке. Предусмотрены также так называемые закрытые завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах, причем как те, так и другие прежнему законодательству известны не были. Закрепляя завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным, завещательные распоряжения вкладчика своим счетом в банке и завещания в чрезвычайных обстоятельствах, законодатель детально определяет условия, при которых указанные завещания могут быть совершены, порядок и форму их совершения. Что же касается так называемых закрытых завещаний, то в законе регламентированы правила о форме и порядке их совершения с учетом специфики этих завещаний. Закрытые завещания, в отличие от всех ранее названных, удостоверению не подлежат, но нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие завещания.

Свобода завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя именно как юридический признак завещания он сформулирован в законе (ст. 1119 ГК РФ) впервые. В соответствии с принципом свободы завещания гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследство одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Кодекса о наследовании.

Свобода завещания заключается, прежде всего, в свободном выборе наследников по завещанию. Ими могут быть любые лица: граждане, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации. Как отмечает Л.В. Санникова, наследником по завещанию может быть назначено лицо как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону, который определен в главе 63 ГК РФ. Особо подчеркивается личный характер завещания: не допускается совершение завещания через представителя (ч.3 ст. 1118 ГК РФ). Согласно ч. 4 ст. 1118 ГК РФ, совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

Под принципом свободы завещания понимается право завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения”, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского Кодекса РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание (ч.1 ст. 1119 ГК РФ).

В новом законодательстве не только провозглашен принцип свободы

завещания, но и раскрыто его содержание, причем пределы этой свободы расширены. Руководствуясь принципом свободы завещания граждане вправе:

а) завещать свое имущество любым лицам: гражданам, в том числе и

иностранцам и лицам без гражданства, юридическим лицам, как государственным, так и основанным на частной форме собственности, в том числе религиозным организациям, фондам и другим, РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям, иностранным государствам, международным организациям (ст. 1116 ГК РФ);

б) указать в завещании не только одного или нескольких наследников, но и назначить наследника. В новом Кодексе право подназначения наследников расширено. Если по ранее действовавшему законодательству допускалось подназначение наследника только к наследнику по завещанию и лишь на случай, если назначенный наследник умрет до открытия наследства или не примет его, то согласно новому Гражданскому Кодексу Российской Федерации подназначить наследника можно и к наследнику по закону, а также на случай, если наследник умрет до открытия наследства, одновременно с завещателем, после открытия наследства, не успев его принять, не примет наследство по другим причинам, откажется от него, будет отстранен от наследства как недостойный (ст. 1121 ГК РФ). Завещатель вправе подназначить наследника на любой из этих случаев. Если основания для призвания к наследству подназначенного наследника в завещании специально не указаны, он призывается к наследованию, если назначенный наследник или наследник по закону не примет наследство по любому основанию;

в) завещать любое имущество. В новом Гражданском кодексе Российской Федерации специально подчеркнуто, что имеется в виду не только имущество, которое принадлежит завещателю на праве собственности в момент совершения завещания, но и то, которое он приобретет в будущем. Состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства (ст. 1120 ГК РФ);

г) распорядиться всем имуществом, какой-либо его частью, указав конкретно, о каких вещах либо правах идет речь. Он может составить одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК РФ).

Согласно ст. 1122 ГК РФ, если имущество завещано нескольким лицам без указания долей либо конкретных вещей, которые предназначаются каждому, считается, что имущество завещано в равных долях.

В то же время несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, а также другие лица, имеющие право на обязательную долю, наследуют (независимо от содержания завещания) не менее доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Таким образом, налицо определенное ограничение свободы завещания, что вполне объяснимо, ибо обеспечивает защиту наследственных прав нетрудоспособных лиц, упомянутых ст. 1149 ГК РФ.

Свобода завещания выражается также в том, что:

  1. завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, изменении или отмене завещания;
  2. завещатель не обязан указывать, лишая кого-то наследства, причины такого лишения;
  3. завещатель вправе включить в завещание положения:

а) об исполнении его душеприказчиком (ст. 1134,1135 ГК РФ);

б) о завещательном отказе (ст. 1137,1138 ГК РФ);

в) о завещательном возложении (ст. 1139 ГК РФ).

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, равно как и о причинах принятого им решения. Это правило перекликается со ст. 1121 ГК РФ, которая гарантирует тайну завещания[21].

Ст. 1123 ГК РФ, закрепляя тактику завещания, призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Тайна завещания обеспечивается также тем, что к ознакомлению с завещанием, когда это необходимо, допускается сравнительно узкий круг лиц, причем выбор этих лиц во многом зависит от самого завещателя. Тайна завещания обеспечивается возложением на лиц, перечисленных в абзаце 1 ст. 1123 ГК РФ, обязанности до открытия наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

Авторское право также переходит по наследству. Не переходит по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения. Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия наследников сроком не ограничиваются. При отсутствии наследников автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации.

Таким образом, свобода завещания выражается в том, что завещатель

вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса российской Федерации о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, который закреплен в п. 1 ст. 1149 ГК РФ, является исчерпывающим. Это значит, что право на обязательную долю не имеют наследники по закону ни первой очереди, ни всех последующих очередей, если только они не подпадают под перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, ни наследники, которые наследуют по праву представления. С другой стороны, право на обязательную долю, в принципе не зависит от согласия других наследников на то, чтобы необходимый наследник ее получил.

Нетрудно заметить, что часть третья ГК РФ устанавливает для наследников, имеющих право на обязательную долю, более жесткий правовой режим по сравнению с прежним законодательством (в частности, уменьшает размер этой доли с двух третей до половины, предоставляет суду право при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 4 ст. 1149 ГК РФ, уменьшить размер обязательной доли, а то и вовсе отказать в ее присуждении). «Дабы не отягощать положение наследников, имеющих право на обязательную долю, т.е. не допустить своего рода «поворот к худшему», ст. 8 Закона о введение в действие части третьей ГК РФ предусматривает, что правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года»[22][23].

Итак, завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжения о любом имуществе, в том числе и о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

2.2 Наследование по закону

Наследник - это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Субъектами наследственного правопреемства по закону могут быть только физические лица, за исключением случая наследования выморочного имущества, наследником которого является государство.

При наследовании по закону гражданским законодательством предусмотрен принцип очередности и восемь очередей. К наследникам первой очереди относятся:

1) дети наследодателя (в том числе усыновленные). В наследственных правоотношениях детьми наследодателя являются лица, с которыми у наследодателя было установлено материнство (отцовство). При этом указывая в качестве наследников детей наследодателя, законодатель имел ввиду, только родственную связь, без учета возраста и трудоспособности (как известно для некоторых правоотношений дети – это лица, не достигшие возраста 18 лет). Ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, также является его наследником.

2) родители наследодателя (усыновители).

3) супруг наследодателя. Согласно ст. 10 Семейного кодекса Российской Федерации[24] супругами являются лица, которые вступили в брак (официально зарегистрировали факт регистрации барка в органах актов гражданского состояния).

4) Внуки и внучки (дети детей умершего наследодателя). Указанные лица наследуют в особом порядке, получившем наименование наследования по праву представления.

Вторая очередь:

1) братья и сестры наследодателя, то есть лица, имеющие общих родителей (общих отец и (или) мать);

2) дедушка и бабушка наследодателя;

3) племянники и племянницы (дети братьев и сестер наследуют по праву представления).

К наследникам третей очереди относятся:

1) тети и дяди наследодателя;

2) двоюродные братья и сестры наследодателя.

Наследниками пятой и шестой очередей являются достаточно большое количество родственников умершего наследодателя, которые связаны с ним весьма отдаленным родством. С учетом указанных факторов подробно останавливаться на их характеристике не будем, а перейдем к наследникам последующих очередей.

К наследникам седьмой очереди законодатель относит:

1) пасынки и падчерицы наследодателя, т.е. дети супруга, родившиеся от другого лица, то есть в наследственных правоотношениях отчим (мачеха) и падчерица (пасынок) являются родственными связями.

Наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. К указанной категории лиц относят наследников, которые в силу различных причин не имеют возможность вести трудовую деятельность, либо существенно ограничены в трудоспособности и при жизни наследодателя зависели от него материально, находились на его содержании.

Таким образом, законодатель предусмотрел восемь очередей наследования, которые охватывают супругов и родственников до шестой степени родства.

Анализируя нормы права, регулирующие наследование по закону, можно выделить несколько признаков наследников по закону:

1) в качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица;

2) указанные физические лица являются родственниками наследодателя (детьми, родителями, братьями, сестрами и др.), либо социально близкими людьми (супругами, нетрудоспособными иждивенцами);

3) наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности и лишь при отсутствии наследников по завещанию.

Одной из разновидностей наследования по закону является наследование по праву представления. Пунктом первым ст. 1146 ГК РФ установлено правило, согласно которому доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам и делится между ними поровну. Б. Л. Хаскельбергом, отмечал, что «наследование по праву представления – это определенный порядок призвания к наследованию потомков наследника, которого в день открытия наследства нет в живых и потому он не призван к наследованию»[25].

Обязательным условием анализируемого вида наследования является тот факт, что наследник умирает раньше наследодателя. В том случае если бы он был жив, то унаследовал бы ту долю, которая причитается ему на основании закона. Однако так как данного наследника уже нет в живых (первой очереди - ребенка наследодателя; второй очереди - брата, сестры наследодателя; третьей очереди - тети и дяди наследодателя), то ГК РФ предусматривает возможность их замещения иными лицами.

Порядок наследования по праву представления применяется и в том случае, когда наследодатель и наследник умирают в один день (коммориенты). Вообще в действующем законодательстве установлено правило, что в целях наследственного правопреемства коммориенты друг после друга не наследуют (в целях избегания путаницы при определении наследственных долей), однако наследование по праву представления является в данном случае единственным исключением из закрепленных в законе правил.

В том случае, если бы на момент открытия наследства указанные выше лица были живы, причитающуюся им долю должны были бы унаследовать их потомки (биологические и усыновленные дети): 1) наследники первой очереди - внуки и внучки; 2) наследники второй очереди - племянницы и племянники; 3) наследники третьей очереди - двоюродные братья и сестры.

Вступление в наследственные права по праву трансмиссии нередко являются предметом судебных споров. Приведем пример: Ш. обратился с иском к нотариусу г. Каменска-Уральского А. о признании наследником по закону после смерти своей двоюродной сестры. Определением суда к участию в деле в качестве соответчика привлечена С. В обоснование требований указано, что после смерти Д. открылось наследство, состоящее из квартиры. Единственным наследником являлся брат наследодателя, который умер, не успев принять наследство. Истец является двоюродным братом наследодателя, то есть наследником третей очереди.

Ссылаясь на отсутствие других наследников, Ш. обратился в суд с настоящим иском. В судебном заседании истец Ш. и его представитель заявленные требования поддержали. Ответчик В. в судебном заседании против удовлетворения требований возражала, указав, что ее супруг является наследником второй очереди после смерти Д., а поскольку он умер сразу же после наследодателя, не успев принять наследство, то его право на наследство перешло к ней в порядке наследственной трансмиссии. В установленный срок она обратилась с заявлением о принятии наследства к нотариусу А., но свидетельства о праве собственности на наследство по закону ею получены не были в виду подачи Ш. настоящего иска. В заявленных исковых требованиях было отказано в полном объеме. При принятии решения судом было принято во внимание, что в силу положений статьи 1144 Гражданского кодекса Российской Федерации в третью очередь наследуют только в случае отсутствия наследников двух предыдущих очередей, приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований[26].

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации в лице органов публичной власти при определенных обстоятельствах обязаны вступить в наследственное правопреемство - речь идет о выморочном имуществе.

В ст. 1151 ГК РФ содержится специальная норма, составляющая основу правового регулирования наследования выморочного имущества[27].

Данный институт имеет двойственное публично-правовое значение. Во-первых, он призван исключить бесхозяйность наследства[28]. Во-вторых, данный правовой институт позволяет решить еще одну важную правовую задачу: устранить возможность самозахвата наследственного имущества, которое осталось бесхозяйным.

Можно высказать предположение, что институт наследования выморочного имущества предусмотрен исключительно с целью предотвратить возникновение бесхозяйности наследственного имущества. Кроме того, институт выморочного имущества позволяет принять и управлять таким имуществом в публичных целях (например, обеспечение жильем нуждающейся категории граждан, в случае наследования муниципальным образованием какого-то жилья).

Основания выморочного имущества перечислены в пункте 1 ст. 1151 ГК РФ. К таким основаниям относятся: отсутствие наследников, как по закону, так и по завещанию»; непринятие наследства наследниками или в случае ненаправленного отказа от его принятия; признание наследников недостойными.

Для признания имущества выморочным не требуется принятия судебного акта; выморочное имущество приобретает соответствующий статус с момента открытия наследства (при наличии предусмотренных в законе оснований) и до момента оформления прав на него является выморочным.

В соответствии с нормами наследственного права (ст. 1116 и ст. 1151 ГК РФ) субъектами в отношении выморочного имущества являются публичные образования: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования.

Определить, кто именно из указанных публично-правовых образований наследует можно в зависимости от состава имущества. Так, в собственность муниципального образования переходит выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории, это может быть жилое помещение; земельный участок, а также расположенные на нем объекты недвижимого имущества (ч. 2 ст. 1151 ГК РФ). В том случае, если указанное имущество расположено на территории города федерального значения (Москве или Санкт-Петербурге), то оно переходят в собственность соответствующего субъекта Российской Федерации. Таким образом, субъекты РФ и муниципальные образования наследуют выморочное имущество только в случае, если в его составе есть объекты недвижимого имущества, к которым относятся земельные участки здания, сооружения, помещения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Институт наследования занимает центральное место в гражданском законодательстве, является важным элементом правовых гарантий граждан Российской Федерации.

Право наследования, закрепляемое Конституцией РФ, это не просто формальная часть правового статуса человека и гражданина, а реальное право физических лиц, так как оно непосредственно связано с частной собственностью.

Правоотношения по поводу наследования возникают с момента открытия наследства. Время открытия наследства – это дата смерти наследодателя.

Важное место в определении открытия наследства является место открытия наследства. Место открытия наследства по общему правилу соответствует месту жительства гражданина, либо определяется решением суда.

Большое значение в институте наследования по закону имеет совокупность юридических фактов: открытие наследства, место и время его открытия.

Круг наследников по закону установлены законом, в основе очередности лежит степень родства с наследодадетелем. В первую очередь к наследованию призываются наиболее близкие наследодателю люди - супруг, дети и родители наследодателя. Круг лиц, которые могут выступать наследниками по закону, определен исчерпывающим образом и не может быть изменен или расширен.

В российском наследственном праве, равно как и в праве иных государств, существует понятие выморочного имущества. Институт выморочного имущества имеет большое социальное и правовое значение и заключается в устранении бесхозяйности объектов наследства.

Преимущества наследования по завещанию перед наследованием по закону несомненны, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом решить судьбу принадлежащего ему имущества и разделить его по своему усмотрению и «по справедливости», так чтобы оно находилось в надёжных руках.

Завещание - личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества, с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме. По юридической природе завещание - односторонняя сделка и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица. Поскольку завещание вступает в силу после смерти завещателя, а пока завещатель жив, завещание - это просто «бумага», которая никого и ничего не обременяет, но после смерти человека, она словно оживает и иногда преподносит самые «непредсказуемые повороты»

Итак, в данной работе были исследованы общие положения наследственного права, дана всесторонняя характеристика наследования по завещанию и наследования по закону.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Конституция Российской Федерации.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ// СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301.
  3. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»// Российская газета. 1997. № 224.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ// Российская газета. № 233. 28.11.2001.
  5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»// Российская газета.2011. № 263.
  6. Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 №709 «О мерах по реализации Федерального закона "Об актах гражданского состояния»// Российская газета.1998. № 165.
  7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»// Российская газета.2012. № 127.
  8. Приказ Минздрава РФ от 20.12.2001 № 460 «Об утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга»// Российская газета.2002. № 18.
  9. Бегичев А.В. Наследственное право России. Логос. 2013. 168 с.
  10. Бервиненко Ю.А. Современные тенденции в сфере правового регулирования наследования выморочного имущества// Гуманитарные и юридические исследования, 2013, № 3. С. 31.
  11. Шведкова О.В. Участие публичных образований в наследственном правопреемстве// Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2012, №6, С. 86.

Абашин Эмиль. Завещать или подарить? Учебно-практическое пособие. М.: Белые Альвы, 2009.

Гражданское право: Учебник в 3т. Т.3-4-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2003.

Денисевич Е.М. Односторонние сделки в наследственном праве. // Российский юридический журнал. 2001. № 2.

Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочный материал. - Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. М.: Право и закон. 2011.

Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. М.: «Издательство ПРИОР», 2002. С.28.

Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Издание 4-е, перераб. и доп.. М.: «Статут», 2013. С. 52.

Илькова А.Ю. Право наследования. Санкт-Петербург: Издательство «Петровский фонд». 1999.

Российское гражданское право. Т.2 / под ред. Е.А. Суханова. М.: Статут, 2012.

  1. Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997.
  1. Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ//Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru

  2. Бегичев А.В. Наследственное право России. – Логос. 2013 – С. 23.

  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании"// Система ГАРАНТ.

  4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»// Российская газета.1997. № 224.

  5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»// Российская газета.2011. № 263.

  6. Приказ Минздрава РФ от 20.12.2001 № 460 «Об утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга»// Российская газета.2002. № 18.

  7. Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 N 709 «О мерах по реализации Федерального закона "Об актах гражданского состояния»// Российская газета.1998. № 165.

  8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993. № 8. // Бюл. Верховного Суда РСФСР. - 1994. № 7.

  9. Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2016 г. No 5-КГ16-93// http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1463002

  10. Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2016 г. No 5-КГ16-93// http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1463002.

  11. "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам"// СЗ РФ. -1995. N 17. ст. 1472

  12. Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. С.113.

  13. Денисевич Е.М. Односторонние сделки в наследственном праве. // Российский юридический журнал. 2001. № 2. С.81.

  14. Абашин Эмиль. Завещать или подарить? Учебно-практическое пособие. М.: Белые Альвы, 2009. С.7.

  15. Илькова А.Ю. Право наследования. Санкт-Петербург: Издательство «Петровский фонд». 1999. С. 128.

  16. Денисевич Е.М. Односторонние сделки в наследственном праве. // Российский юридический журнал. 2001. № 2. С. 13-14.

  17. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев. 1973. С.119.

  18. Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочный материал.-Адвокатская и судебная практика. Образцы документов- 2-е изд.,доп. М.: Право и закон. 2011. С.220.

  19. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. М.: Издательство ПРИОР, 2002. С.28.

  20. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Издание 4-е, перераб. и доп.. М.: Статут, 2013. С. 52.

  21. Гражданское право: Учебник в 3т. Т.3-4-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2003. С.670.

  22. Российское гражданское право. Т.2 / под ред. Е.А. Суханова. М.: Статут, 2012. С. 425.

  23. Гражданское право. Учебник: в 3т. Т.3, 4-е изд.,перераб. и доп. / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби, издательство Проспект, 2003. С.724.

  24. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017)// Российская газета, № 17, 27.01.1996.

  25. Казанцева А.Е. Возможные наследники по праву представления// Вестник Кемеровского государственного университета, 2012, №4.С. 348.

  26. Решение Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 11.04.2017 г. гражданское дело № 2-430/2017/ https://sinarsky--svd.sudrf.ru

  27. Бервиненко Ю.А. Современные тенденции в сфере правового регулирования наследования выморочного имущества// Гуманитарные и юридические исследования, 2013, № 3. С.31.

  28. Шведкова О.В. Участие публичных образований в наследственном правопреемстве// Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2012, №6, С. 86.