Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования, фермерское хозяйство

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Данная курсовая работа посвящена изучению наследственного права.

На возникновение института наследования повлияла несколько тысячелетий назад - появление частной собственности. В самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и др., можно найти упоминание о наследовании.

Зарождение и развитие наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.

Как известно, наследственное право занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее консервативных институтов права.

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую популярность и остроту.

В реальной жизни люди порой совсем не задумываются о том, что наступает тот день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя своим родным и близким наследство, а иногда и многие проблемы. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники довольно часто в процессе таких споров становятся врагами. Чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям[1].

И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

В начале 1990-х годов изменение в Российской Федерации общественно-политической и экономической ситуации вызвало необходимость существенного реформирования законодательства, воспринятого в силу правопреемства системы права СССР и РСФСР.

Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 года третьей части Гражданского Кодекса РФ, содержащей нормы наследственного права, явилось ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства.

Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, но новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и т.д. В части третьей ГК РФ четко прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства РФ, которое регулировало наследственные правоотношения.

На сегодняшний день к видам имущества, передающегося по наследству, относятся большее количество предметов, нежели раньше. Сейчас вы можете получить (отдать) в наследство не только автомобили, дачи и т.п., но и жилые дома и квартиры, предприятия, земельные участки. В связи с этим нормы наследственного права сейчас приобретают особую важность, по причине возникновения различного рода проблем. Ряд проблем наследования возникает и в связи с участием граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Необходимо и усовершенствование института обязательной доли в условиях появления частной собственности.

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Как и все подотрасли и отрасли права оно имеет свой предмет и метод правового регулирования.

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности.

Сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития.

Важность наследственного права, базирующегося на основах частной собственности, его роль на современном общественно-экономическом этапе развития нашей страны, актуальность темы, определяют цель курсовой работы, связанной с изучением института наследования в Российской Федерации, раскрытие понятия объектов и субъектов наследственного права, видов наследственного права.

Объектом исследования являлись общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Предмет исследования - особенности, закономерности и сущность наследственных правоотношений.

Задачи исследования:

1. Изучение действующего гражданского законодательства России, в частности части третьей ГК РФ, других нормативно-правовых актов;

2. Изучение института наследования;

3. Рассмотрение наследственных правоотношений;

3. Рассмотрение наследования отдельных видов имущества.

Работа базируется на теоретических и юридических положениях теории права и государства.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, имеющих свои подпункты, заключения и списка использованных источников и литературы.

Глава 1. Общие положения о наследовании

Основные понятия наследственного права.

Со времен Древнего Рима под наследственным правом понимается совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок перехода имущества наследникам. Под наследованием понимается переход имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким другим лицам. В результате наследования происходило универсальное (полное) правопреемство.

Наследование в Российской Федерации осуществляется по завещанию и по закону[2] Важнейшие принципы частного права - неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, с которыми перекликается такой элемент метода гражданского права, как автономия воли. "Граждане (физические лица)... приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе"[3]. Право наследовать и завещать имущество входит в содержание правоспособности гражданина, которая, по общему правилу, не подлежит ограничению.

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность свободно жить и работать с осознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Право собственности является основополагающей основой наследственного права. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности[4]. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством[5].

Под наследственными правоотношениями понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли российского гражданского права. Регулирующие их нормы закреплены в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) (раздел V «Наследственное право»)[6]. Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате[7]. Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ, в частности при разрешении споров, связанных с правом наследования.

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства[8].

Под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменённом виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не предусмотрено иное. Переход имущества как единого целого означает переход принадлежащих наследователю на день открытия наследства вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей. Законом четко определено, что не входит в состав наследства: права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные не имущественные права и не материальные блага.

ГК РФ четко регламентирует общие положения, относящиеся к наследованию (как правопреемству) в целом. Прежде всего, выделяются само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, а так же время, место открытия наследства, лица, который могут, и лица, который не могут призываться к наследованию.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное.

К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследование не допускается законом или иными правовыми актами. Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

Для универсального правопреемства определяющим является то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое.

Институт универсального правопреемства при наследовании характеризуется следующими признаками:

1)универсальное правопреемство имеет место только после смерти гражданина;

2) оно выражается в переходе вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей, которые составляют наследственное имущество;

3) права и обязанности переходят от умершего к наследникам, как правило, непосредственно, одновременно и в полном объеме;

4) при наследственном преемстве возникает правоотношение между наследниками и всеми другими лицами, которое в своем развитии проходит два этапа:

- первый этап развития наследственного правоотношения, начавшись с момента открытия наследства, завершается для наследника, призванного к наследованию, в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется: наследник либо принимает наследство, либо не принимает его;

- второй этап развития наследственного правоотношения для наследника, принявшего наследство, длится с момента определения судьбы наследственного имущества (раздел его между наследниками, оформление наследственных трав и т.д.).

По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследства под условиями или с оговорками не допускается.

Наследство в Российской Федерации открывается со смертью наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим[9]. Под смертью подразумевается прекращение физиологического существования индивида и тем самым прекращается правоспособность гражданина.

Время открытия наследства.

Значение правильного определения дня открытия наследства заключается в том, нормами какого законодательства - действовавшими ранее актами или принятыми впоследствии, необходимо руководствоваться. Важно отметить, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе.

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается с наступлением определённых юридических фактов – смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим.

Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в мозге человека. Порядок установления факта смерти излагается в инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. № 460. Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека". Смерть считается не наступившей, пока жизнедеятельность организма поддерживается всевозможными техническими средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания). Думается, так же должен решаться вопрос при оценке статуса субъектов, подвергшихся воздействию низких температур (так называемому "замораживанию") с целью возможного в будущем исцеления от неизлечимых на нынешнем уровне развития медицины заболеваний. Такой субъект не может считаться умершим, следовательно, наследство после него не открывается.

Объявление гражданина умершим осуществляется по правилам Гражданского кодекса. Согласно ст.45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. В соответствии с гражданским законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина умершим могут любые заинтересованные лица: другой супруг, родственники пропавшего без вести, прокурор и другие лица.

В упомянутых выше случаях днем открытия наследства является день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим.

Однако в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из учета таких обстоятельств) днем смерти этого гражданина признать день его предполагаемой гибели. Этот день и считается днем открытия наследства.

Факт смерти удостоверяется документом установленной формы - форма "Медицинское свидетельство о смерти", утв. приказом Минздрава России от 07.08.98 №241. Названное свидетельство выдается медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом. На основании этого документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете и т.п., регистрация смерти может быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где нет органов загса, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти (ст.64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»). В свидетельстве указывается дата смерти гражданина. День смерти наследодателя необходимо в данном случае устанавливать исходя из даты, указанной в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом загса.

Как отмечают исследователи, в практике нередко возникают ситуации, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня.

Со временем открытия наследства, которым согласно ст. 1114 ГК РФ признается день смерти наследодателя, закон связывает определение:

• круга наследников, призываемых к наследству;

• состава наследственного имущества;

начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками; момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя;

момента возникновения права наследников на наследственное имущество; 

• срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; 

законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, указав соответствующую дату в судебном решении. По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, в течение шести месяцев. Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ или решением суда.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы, для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства).

В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать положения ст. 46 ГК РФ, определяющей последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет соответствующее решение. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, если к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день согласно п. 2 ст. 1 114 ГК РФ они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства согласно правилам ст. 192 ГК РФ следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабри указанного года.

Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то важное значение приобретают время и место открытия наследства.

Место открытия наследства.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части[10].

Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов[11]. В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом. Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя. Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. В случае, когда указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества (недвижимого или движимого) должна определяется исходя из его рыночной стоимости, т.е. стоимости аналогичного (идентичного, однородного) имущества, сложившейся в месте нахождения этой части наследства.

Наследственная масса.

Наследственная масса выступает юридически как единый комплекс неразрывно связанных с личностью наследодателя имущественных прав и обязанностей, какие бы права и обязанности не входили в его состав. В ее состав могут входить движимое и недвижимое имущество принадлежащее наследодателю, предметы домашней обстановки и обихода, земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, авторские права, награды, антиквариат.

В состав наследства не входят, но подлежат передаче в специальном порядке государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. Напротив, принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях[12].

В состав наследства включаются средства транспорта и иное имущество, предоставленные наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами.

Что же касается наследства члена потребительского (жилищного, дачного и т. п.) кооператива, то в его состав входит его пай. Это соответствует сложной системе отношений собственности в потребительском кооперативе. Его имущество принадлежит ему на праве собственности, но члены жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных или иных потребительских кооперативов, а также другие лица, имеющие право на паенакопления, при условии полного внесения паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставляемое этим лицам кооперативами, приобретают на данное имущество право собственности.

В наследственную массу в установленных законом случаях также могут включаться земельные участки, находившиеся в собственности либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный паи), доля в стоимости производственных фондов колхозов (совхозов)

Приобретение несколькими нанимателями жилой площади в собственность квартиры в силу Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» порождает право собственности на квартиру каждого из них, и в случае смерти одного из собственников наследники вправе наследовать его долю. Не подлежат передаче по наследству самовольно возведенные строения или помещения.

Что же касается невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (подлежавшие выплате наследодателю к ним платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и т. п.), то они также входят в состав наследства.

Долги наследодателя хотя и входят в наследственное имущество, но наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедших к нему активов в наследственном имуществе.

В соответствии с действующим российским законодательством, для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества Российской Федерацией принятия наследства не требуется.

Принятие наследства.

Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем фактического вступления во владение наследственным имуществом (фактическое принятие наследства) или в заявительном порядке (юридическое принятие наследства) - путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению и т. д. наследственным имуществом, направленные на: вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; несение расходов за свой счет на содержание наследственного имущества; оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства, а также направленные на: поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии; уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей; взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма и т.п.

Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество и адрес заявителя, дата открытия наследства, адрес наследодателя и выражается волеизъявление заявителя о принятии наследства.

При оформлении наследства по завещанию наследники предоставляют все документы, необходимые для удостоверения места и времени открытия наследства, а также для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К такому заявлению прилагается копия свидетельства о смерти.

Возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не требуется доверенность для принятия наследства законным представителем.

По общему правилу наследство может быть принято:

а) в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;

в) в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника;

г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие непринятия наследства другим наследником.

Принятие наследства по истечении установленного срока возможно:

1) в судебном порядке – по заявлению наследника при наличии уважительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока;

2) без обращения в суд – при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство.

Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными или аннулируются нотариусом.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение шестимесячного срока, установленного для принятия наследства. Отказаться в течение шести месяцев после открытия наследства от наследства в принципе возможно даже в том случае, если было осуществлено фактическое или юридическое его принятие. Однако обратного порядка быть не может, поскольку в соответствии п. 3 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно[13].

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении шестимесячного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. В соответствии со ст. 1160 ГК РФ отказаться можно не только от наследства, но и от завещательного отказа[14].

Отказаться от наследства вправе лишь дееспособное лицо. Если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, то отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. При отказе от наследства в пользу нескольких лиц он вправе указать доли для каждого. В противном случае доли признаются равными. Наследник вправе отказаться от наследства и без указания выгодоприобретателей.

В п. 1 ст. 1158 ГК РФ указал отдельных лиц, в пользу которых не допускается отказ от наследства:

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам (в этом случае причитавшаяся наследнику, который отказался от наследства, доля переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их долям, если завещанием не предусмотрено иное);

- от обязательной доли в наследстве;

- если наследнику подназначен наследник. Не допускается отказ от наследства при наследовании выморочного имущества[15].

Не допускается отказ от части причитающегося наследнику наследства. Не допускается ни принятие наследства, ни отказ от него под условием или с оговорками. Отказ от наследства может быть признан в судебном порядке недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по другим основаниям недействительности сделок.

Наследственной трансмиссией (наследование права наследования) называется переход права на принятие наследства к наследникам того наследника, которому это право принадлежало и который умер, не успев его осуществить. Так, если призванный к наследованию наследник умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитавшегося ему наследства (за исключением обязательной доли) переходит к его наследникам по закону или если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).

Наследственную трансмиссию надо отличать от наследования по праву представления. В первом случае - неограниченный субъектный состав правообладателей (наследники и по завещанию, и по закону), момент смерти правообладателя следует после открытия наследства, круг правопреемников -наследники правообладателя по закону или по завещанию. Во втором случае - ограниченный субъектный состав правообладателей (наследники по закону), момент смерти правообладателя предшествует открытию наследства или совпадает со смертью наследодателя.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

В такой ситуации перед наследником (или наследниками) встает вопрос о способе принятия наследства.

В соответствии со ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В вышеописанном примере наследник разумно обратился к нотариусу, который, в свою очередь, не без основания отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство – в связи с истечением срока на принятие наследства, что повлекло и отказ банка в выдаче денежных средств.

По наблюдению Н.М. Трошиной, отказы в выдаче свидетельства о праве на наследство составляют 99,5% всех отказов[16].

Если наследник не сможет представить нотариусу документы, подтверждающие принятие наследства, этот факт устанавливается судом.

Итак, в нашем случае наследник мог обратиться в суд с одной из следующих формулировок исковых требований:

1. О восстановлении срока принятия наследства;

2. Об установлении факта принятия наследства.

Судебная практика показывает, что наследники нередко пропускают срок для принятия наследства[17]. Какую же линию поведения лучше выбирать в подобных обстоятельствах? Представляется, что второй вариант более целесообразен. На практике фактическое вступление наследника во владение или управление наследственным имуществом является самым распространенным способом принятия наследства[18]. В то время как обращение в суд с исковым заявлением о восстановлении срока принятия наследства зачастую ведет к отказу в удовлетворении исковых требований[19].

Склонить чашу весов в сторону выбора пути доказывания факта принятия наследства истцом позволило совместное проживание наследодателя и наследника.

Так, Н.С. Кирилловой предлагается классифицировать наследников на совместно проживающих с наследодателем и не проживающих с ним, поскольку при возникновении некоторых правоотношений, связанных с наследованием, факт совместного проживания с наследодателем может иметь юридическое значение[20].

Регистрация по месту жительства создает презумпцию фактического принятия наследственного имущества, если оно находится в указанном месте.

Верховный Суд РФ в постановлении от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъясняет, что под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного ст. 1154 ГК РФ[21]. В данном пункте перечислены лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. Так, в нотариальной практике доказывание факта своевременности вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя производится разнообразными способами. П.В. Крашенинников, Т.И. Зайцева, Б.М. Гонгало, В.В. Ярков, Е.Ю. Юшкова дополняют, что в зависимости от конкретной ситуации доказательствами фактического принятия наследства могут быть:

– справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти; о фактическом принятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом проживал в другом месте;

– справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследодателя, количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;

– справка налоговой инспекции об оплате конкретным наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;

– наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными о получении ее наследником до истечения установленного законом срока для принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, производившего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику; акты жилищно-коммунальных органов, администрации, комиссии по организации похорон – аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либо наследнику этой книжки по почте и т.п.);

– справка местной администрации о том, что наследник производил уход за наследуемым домом (квартирой), делал в нем ремонт;

– справка местной администрации о том, что наследник осуществлял посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности;

– нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после открытия наследства оплатил долги наследодателя[22], и т.п.

Таким образом, доказывание фактического принятия наследником имущества наследодателя (положений п. 2 ст. 1153 ГК РФ) не вызывает затруднений у правоприменителей, а судебная практика в этом вопросе видится устоявшейся. Теперь постараемся обозначить сложности практического характера тактики по восстановлению срока принятия наследства.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (шесть месяцев со дня открытия наследства), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Какого-либо перечня уважительных причин, дающих суду право восстановить срок для принятия наследства, в законодательстве не содержится.

Верховный Суд РФ поясняет: «Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств: наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам.

К числу таких причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (ст. 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом.

Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п[23].

Суд должен установить всю совокупность обстоятельств и сделать обоснованный вывод о том, что в конкретном случае повлияло на пропуск наследником (наследниками) срока для принятия наследства, дать собственную оценку представленных стороной доказательств, подтверждающих уважительность причин такого пропуска, дабы не нарушить права и законные интересы наследников.

М.Ю. Рассказова справедливо обозначает, что понятие «уважительность причины» – оценочная категория. В отступление от принципиального положения цивилистики о том, что право принимает во внимание цель действия, но не его мотивы, суду придется оценивать и мотивы поведения наследников. Признание причины пропуска срока уважительной зависит не только от личности наследника, обстоятельств, в которые он попал, но и от традиций соответствующей местности или общности.

В описанной категории споров также нередко возникает проблема правильности определения процессуального положения нотариуса. Проведя значительное обобщение нотариальной практики, а также судебной практики по участию нотариуса в гражданском процессе, М.Н. Трошина замечает, что нарушения процессуального положения нотариуса во время разбирательства дела по существу допускались судами и по гражданским делам о восстановлении срока для принятия наследства. Привлекая нотариуса в качестве ответчика по делу, суды первой инстанции исходили из того, что данное лицо, участвующее в деле, является надлежащим ответчиком по делу. Автор точно заключает, что «согласиться с обоснованностью данных выводов судов зачастую нельзя, поскольку суды в нарушение процессуальных норм ст. 41 и 43 ГПК РФ при принятии искового заявления к производству и при рассмотрении дела не выяснили вопрос и не предлагали истцу привлечь к участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика, не заявляющего самостоятельных требований нотариуса. Отказ нотариуса в восстановлении срока на принятие наследства не связан с материально-правовыми притязаниями сторон, между которыми возникли спорные наследственные правоотношения. Стороны не оспаривают совершение нотариального действия. Такие решения суда нельзя признавать законными и обоснованными, поскольку в них нарушены нормы процессуального права. При удовлетворении требований о признании нотариального действия противоречащим законодательству или в случае признания отказа в совершении нотариального действия незаконным, повлекшим ущерб у заинтересованных лиц, нотариус в будущем может столкнуться с проблемой предъявления к нему иска о возмещении убытков на основании Основ законодательства о нотариате.

Верховный Суд также разъяснил, что при рассмотрении спора о праве, основанном на совершенном нотариальном действии, нотариус (уполномоченное должностное лицо), совершивший соответствующее нотариальное действие, привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора.

Глава 2. Формы наследования

2.1. Наследование по завещанию

Действующее российское законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит точного юридического определения самого понятия “завещание”. Завещание в российском наследственном праве – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства[24]. Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти наследодателя и является основанием наследования. Характерной чертой этой сделки является и то, что посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Другой юридической особенностью завещания является тайна завещания, провозглашенная законом. Это означает, что нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Сам завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Как и любая сделка, завещание должно соответствовать установленным в законе требованиям. Особое внимание среди них уделяется дееспособности завещателя, содержанию и форме завещания. Требования к субъектному составу сводятся к полной дееспособности гражданина. Под дееспособностью понимают признаваемую государством способность своими действиями самостоятельно приобретать, иметь и осуществлять субъективные гражданские права и обязанности. По общему правилу в полном объеме дееспособность приобретается с достижением совершеннолетия.

В России распорядиться имуществом на случай смерти путем совершения завещания могут граждане:

1) совершеннолетние (с 18-летнего возраста);

2) не достигшие 18-летнего возраста, но вступившие в брак;

3) эмансипированные - достигшие 16 лет, работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, занимающиеся предпринимательской деятельностью, и объявленные по решению органа опеки и попечительства или по решению суда полностью дееспособными.

Завещание должно быть совершено лично, поскольку совершение завещания через представителя не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Свобода завещания в Российской Федерации гарантируется законом. В соответствии с частью 1 статьи 1119 ГК РФ “завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами гражданского кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание”[25].

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Также завещатель может указать в завещании другого наследника (переназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет, отстранен от наследования как недостойный.

Свобода завещательного распоряжения ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т. е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля, т. е. часть наследственного имущества, которая переходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя и содержания завещания.

Обязательная доля представляет собой наследование независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Лишить их такого права завещатель не может. Таким правомочием располагает только суд.

На наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, распространяются правила о недостойных наследниках, то есть они могут быть лишены права наследовать или отстранены от наследования, так как наследование обязательной доли является наследованием по закону. Так же как и другие наследники, лица, имеющие право на обязательную долю, вправе отказаться от наследства. Однако с учетом специальной цели установления такой доли не допускается отказ от обязательной доли в пользу других лиц.

Кроме этого, завещатель может поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. При отсутствии специальных указаний в завещании исполнение завещания осуществляется наследниками, принявшими наследство. Лицо признается исполнителем лишь при наличии на то его согласия, выраженного в особой форме, - собственноручная надпись на самом завещании или заявление, приложенное к завещанию, или заявление, поданное нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

Завещательные распоряжения граждан можно классифицировать по следующим видам:

1) завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках;

2) закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц, включая нотариуса, с его содержанием;

3) завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих и домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами пли главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы[26].

Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание. Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого представится возможность, должно направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

Положениями ч. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован порядок нотариального удостоверения завещаний — закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием[27]. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст этого завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Российское законодательство предполагает понятие завещательного отказа - легата и завещательного возложения. Завещательный отказ представляет собой обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей) согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников, которые являются таковыми в силу закона или в силу завещания[28]. Суть его – в возможности завещателя возложить на одного или скольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей (как входящих, так и не входящих в число наследников по закону), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ), если не будут после открытия наследства признаны недостойными наследниками.

Отказополучателем может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону. Более того, наследодатель вправе обязать наследника исполнить завещательный отказ в пользу лица, еще не родившегося, но зачатого при жизни наследодателя. Однако, несмотря на это отказополучатели не обладают правовым статусом действительных наследников завещателя: указание их в завещании в качестве отказополучателей не порождает для них каких-либо иных последствий, возникающих после открытия наследства, кроме права требовать от наследников исполнения обязательства, возложенного на этих наследников завещателем.

Предметом завещательного отказа может быть передача обязанным наследником отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещью, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение обязанным наследником для отказоподучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. В частности, на наследника, который согласно завещанию приобретает право собственности на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить конкретному отказополучателю на период жизни этого лица или на иной срок право пользования завещанным недвижимым имуществом или его определенной частью.

Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременно с завещателем либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, переходит на других лиц, получивших его долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника. Если же обязанный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то исполнение завещательного отказа возлагается уже на его наследников. Обязательная доля в наследстве в расчет не включается.

В связи с этим следует обратить внимание на соотношение легата и наследственной доли. Легат отличается от наследственной доли не только по признаку отдельности или целостности имущества, но, главным образом, по намерению завещателя - одарить или призвать к наследству.

Для реализации отказополучателем своего права установлен общий срок исковой давности - 3 года со дня открытия наследства. Право кредитора не переходит по наследству, обязанность должника наследуется. Кредитор может отказаться от принятия завещательного отказа, что означает прощение долга и приращение доли соответствующего наследника - должника. Отказ в пользу другого лица, под условием или с оговорками, не допускается. Если в течение указанного срока отказополучатель не потребует от обязанного наследника исполнения завещательного отказа, то этот наследник по истечении трех лет со дня открытия наследства освобождается от возложенного на него обязательства. Основаниями освобождения наследника от исполнения завещательного отказа являются:

1) смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

2) его отказ от принятия завещательного отказа, что равносильно сложению долга (такой отказ может быть только безусловным);

3) лицо лишается права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Единственным случаем, когда и при наличии указанных оснований наследник обязан исполнить завещательный отказ, является подназначение отказополучателю в завещании другого отказополучателя.

Легатарии - кредиторы наследника, а не правопреемники завещателя, следовательно, они не отвечают по долгам последнего.

Завещательное возложение представляет собой обязательство одного или нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить в соответствии с волей завещателя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Как и завещательный отказ, завещательное возложение является обременением только доли определенного наследника.

Завещательное возложение осуществляется обязанным наследником лишь при принятии им наследства. Если же обязанный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то завещательное возложение осуществляется уже его наследниками. В случае, когда завещательное возложение должно быть осуществлено исполнителем завещания, он считается обязанным совершить предписанные завещателем действия только при его согласии быть исполнителем завещания.

2.2 Наследование по закону

В российском наследственном праве наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Для наследования по закону необходимы как минимум три факта: смерть наследодателя; лицо, призываемое к наследованию (наследник), должно входить в круг наследников по закону; должно произойти наследование по закону. Ввиду того, что российское законодательство придает главенствующее значение наследования по завещанию, в отношении наследования по закону действует остаточный принцип: «имеет место, когда и насколько оно не изменено завещанием».

Для наследования по закону имеют значение круг наследников, их очереди, порядок их призвания.

В соответствии с действующим гражданским законодательством существует восемь очередей наследства. Вопрос об очередях наследников серьезно осложнен тем, что происходит соединение всех групп наследников и одновременно используется право представления - переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам наследника. Лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, то оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных нормами о наследниках соответствующих очередей, и делится между ними поровну. При этом не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

К наследникам первой очереди по закону относятся дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Согласно ст. 1142 ГК РФ к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, т.е. сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке[29]. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г.

При этом если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В случае отсутствия наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства при этом определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.

По действующему российскому гражданскому законодательству также призываются к наследованию:

-в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

-в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

-в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

-если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации[30].

Глава 3. Наследование отдельных видов имущества

3.1. Вклады в Сбербанке

Как известно, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

«Банковские вклады – один из наиболее распространенных видов имущества, которым обладает население, поэтому наследование вкладов представляет широкую область применения института наследственного права» [31].

Рассмотрим пример из судебной практики. В Волжский районный суд г. Саратова обратился истец с требованием об установлении факта принятия наследства на имущество – денежные средства, хранящиеся в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России», с причитающимися процентами. В обоснование исковых требований истец пояснил, что 26.12.2013 г. умер его отец Ш., в соответствии с ч. 1 ст. 1142 ГК РФ истец является наследником первой очереди. По день смерти истец с наследодателем проживали совместно, поскольку отец был болен и нуждался в уходе. О наличии вклада в ОАО «Сбербанк России» истец узнал в июле 2014 г. случайно, когда разбирал вещи наследодателя. В установленный законом шестимесячный срок (ст. 1155 ГК РФ) истец не обращался к нотариусу с заявлением о принятии наследства, поскольку считал, что уже фактически своевременно принял наследство после умершего. Истцом были организованы похороны, поминальный стол, часть вещей наследодателя оставлена для собственного пользования, а часть была отдана соседям и знакомым. 02.09.2014 г. истец обратился за принятием наследства к нотариусу, который в соответствии с постановлением от 19 ноября 2014 г. отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону в связи с пропуском срока на принятие наследства и порекомендовал обратиться в суд. Решением суда от 25.03.2015 г. иск был удовлетворен[32].

В ст. 36 ФЗ «О банках и банковской деятельности» дается дефиниция вклада – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором[33].

Банковские вклады граждан наследуются по общим правилам действующего российского законодательства.

В соответствии с действующим российским гражданским законодательством распоряжение вкладом может быть сделано в пользу лица или государства. В выборе такого лица вкладчик не ограничен. Распоряжение может быть сделано в интересах нескольких лиц. Оно должно быть сделано в письменной форме.

Завещатель вправе сделать распоряжение сберегательному банку о выдаче вклада в случае своей смерти либо сделать завещание в нотариальной конторе. Если предметом завещания является только вклад в Сбербанке, то нотариус не разъясняет завещателю содержание статьи 1149 ГК РФ, поскольку правило об обязательной доле наследства в этих случаях не применяется.

Если лицо, в пользу которого сделано распоряжение, умерло раньше вкладчика, то вклад, как и в случае отсутствия распоряжения, включается в общую наследственную массу и переходит к наследникам по закону или по завещанию в общем порядке. В случае смерти лиц, указанных в завещательном распоряжении, после смерти самого вкладчика и неполучении ими завещательного вклада, наследники этих лиц вправе получить вклад лишь на основании нотариально удостоверенного документа.

В подтверждение наличия вклада, хранящегося в банке (иной кредитной организации) на имя наследодателя, нотариус истребует от наследников сберегательную книжку (или договор банковского вклада либо иной соответствующий документ, подтверждающий наличие вклада), о проверке которой делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство: «Сберегательная книжка (договор банковского вклада) проверена. Нотариус (подпись)». Если сберегательная книжка (иной документ, удостоверяющий наличие вклада) не сохранилась либо утрачена, наследники могут разыскать вклад, обратившись в тот банк (иную кредитную организацию), в котором, согласно имеющимся у них сведениям, может храниться вклад на имя умершего. По просьбе наследника такой запрос может быть сделан нотариусом.

3.2. Предметы домашнего обихода

Согласно действующему российскому гражданскому законодательству предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли. Здесь имеются в виду те наследники, которые проживая совместно с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. Так, если совместно с наследодателем проживал брат, то при наличии наследников первой очереди он к наследству не призывается, но предметы обычного домашнего обихода остаются за ним. Указанные предметы наследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти, наследуют сверх той доли, которая причитается им по закону. Если такие наследники отсутствуют, то предметы обычной домашней обстановки и обихода включаются в общее наследственное имущество. К вещам данной категории следует отнести такие, которые необходимы людям для удовлетворения бытовых нужд.

Как правило, в нотариальной практике не относят к предметам обычной домашней обстановки и обихода:

1) вещи, применяемые для профессиональной деятельности (библиотека ученого, инструменты врача, пишущая машинка, инструменты музыканта и др.)

2) предметы роскоши (изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни, дорогостоящая мебель, автомобиль, старинные золотые и серебряные монеты, дорогие ковры, картины и др.)

Спор о том, является конкретная вещь ценностью или предметом домашней обстановки, решается судом. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

3.3. Объекты авторских прав

Положения раздела V ч. 3 ГК РФ призваны урегулировать наследственные отношения, однако не решены некоторые вопросы практической направленности, связанные с авторскими правами, передаваемыми по наследству. Кроме того, с переходом к рыночным отношениям система законодательства изменилась кардинальным образом, это относится в полной мере к правовым нормам, регулирующим наследование продуктов интеллектуального творчества, поскольку появились новые объекты интеллектуальной собственности, а именно средства индивидуализации продукта (товара). И как следствие нового экономико-правового отношения к интеллектуальному творчеству укоренилось понятие интеллектуальной собственности.

Понятие "интеллектуальная собственность", не являясь классическим, по своему смысловому значению достаточно удачно характеризует сущность результатов интеллектуального творчества, поскольку указывает на характер связи субъекта и объекта. Кроме того, учитывая, что согласно ст. 2 ГК РФ участниками регулируемых гражданских отношений являются граждане и юридические лица, под автором произведения подразумевается гражданин, творческим трудом которого оно создано.
Л.Д. Троцкий еще в 30-е гг. прошлого века писал, что "право завещания неотделимо от права собственности" [34].

Л.Д. Троцкий подчеркивал, что собственникам мало владения, пользования и распоряжения принадлежащими им благами. Им необходима еще и возможность передать свою собственность по наследству. Представляется, что это высказывание Л.Д. Троцкого вполне применимо как к обычной собственности, т.е. имуществу наследодателя, так и к интеллектуальной собственности. Совершенно очевидно, что данный институт, несмотря на свою сугубо частную природу, требует активного государственного вмешательства.
Общие нормы, которые устанавливают принцип наследования интеллектуальной собственности, закреплены в ст. 1241 ГК РФ. Перечень видов произведений науки, литературы и искусства, интеллектуальные права, которые являются авторскими, дан в п. 1 ст. 1255 Гражданского кодекса РФ. Автор произведения обладает исключительным правом на произведение, правом авторства, правом автора на имя, на неприкосновенность произведения, на обнародование произведения и в случаях, указанных в ГК РФ, также и иными правами, и в частности, правом на вознаграждение за использование служебного произведения, на отзыв, правом следования, правом доступа к произведениям изобразительного искусства (п. 2, 3 ст. 1255 ГК РФ). Авторство, имя автора, а также неприкосновенность произведения подлежат бессрочной охране. В силу п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 1267 ГК РФ после смерти автора их охрана должна осуществляться наследниками автора (правопреемниками, иными заинтересованными лицами). Данная норма корреспондирует с общими правилами, установленными гражданским законодательством о нематериальных благах и их защите (п. 1 ст. 150 ГК РФ).

В ч. 3 ГК РФ не включены специальные нормы, которые касаются наследования интеллектуальных прав, а ч. 4 ГК РФ непосредственно переходу исключительного права по наследству посвящает только две статьи (ст. 1283 и 1318). Данные проблемы создают определенные трудности в правоприменительной практике. Как отмечается в правовой литературе, в ситуации, когда ч. 3 ГК РФ принята без раздела об интеллектуальной собственности, напрашивается включение в раздел V "Наследственное право" "дополнительной главы "Наследование интеллектуальных прав"[35] . Постановлением N 9 Пленум Верховного Суда РФ восполнил многочисленные пробелы, касающиеся перехода интеллектуальных прав по наследству[36]. Так, например, в состав наследственной массы были включены имущественные права, в том числе исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации. Такое включение исключительных прав как имущественных представляется обоснованным, поскольку признание исключительных прав как права имущественного предусмотрено в ст. 1226 ГК РФ.

Новым, ранее не предусматривавшимся законодательством субъективным правом автора стало право с соблюдением процедуры, предусмотренной для назначения исполнителя завещания (по правилам ст. 1134 ГК РФ). Ныне наследодатель имеет право указать лицо, на которое им возлагаются охрана авторства, охрана имени автора и права неприкосновенности его произведения после смерти. Отдельно следует отметить, что назначенное лицо осуществляет свои полномочия пожизненно (абз. 1 п. 2 ст. 1267 ГК РФ). В случае если наследодателем авторских прав не были сделаны данного рода указания, или он отказался назначить исполнителя завещания, или ввиду отказа, назначенного автором лица от исполнения соответствующих полномочий, охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора (правопреемниками, иными заинтересованными лицами).

Общие правила российского гражданского законодательства об охране и защите права на неприкосновенность произведения и защите произведения от искажений после смерти автора получили развитие в нормах ст. 1266 ГК РФ.

Так, осуществляя полномочия по использованию наследуемых ими произведений после смерти автора, лица, имеющие исключительное право на произведение, могут разрешить внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений, но лишь при условии соблюдения совокупности следующих условий: во-первых, вследствие указанных действий не будет извращен замысел автора, во-вторых, вследствие этих действий не будет нарушена целостность восприятия произведения, и, в-третьих, такое изменение и переработка произведения не будут противоречить воле автора, которая была выражена им в завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ).

И хотя О.Е. Блинков указывает на то, что завещание автора рассматривается как наиболее приемлемая форма запрета автором внесения в произведение изменений, сокращений или дополнений либо определение объема и признаков подобных действий[37], вряд ли возможно отрицать значение остальных документов как письменных доказательств воли автора, направленной на сохранение своего произведения в неизменном, первозданном виде.

Советская и современная российская наука гражданского права отдает приоритет воле, но не волеизъявлению. Так, например, Н.В. Рабинович отмечала: "Без воли не может быть сделки, ибо воля составляет самое существо сделки"[38]. Через 40 лет аналогичное мнение высказали М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, указав, что "основу сделок составляет действительно воля. Именно она создает сделку, и поэтому-то сделка считается волевым актом"[39]. Современное российское законодательство традиционно придерживается прямо противоположного подхода, идя по пути презумпции правильности волеизъявления. Данная позиция законодателя может быть оправдана тем, что по внутренней воле лица невозможно судить о его намерении вступить в правоотношения, в то время как волеизъявление является способом установления истинной воли сторон сделки.

Как представляется, российское законодательство, таким образом, совершило шаг в сторону "юснатуралистских" позиций, отказавшись от сугубо формального подхода к волеизъявлению автора-наследодателя, противопоставив завещанию как формально-юридическому акту волеизъявления такие свидетельства его действительной воли, как письма, дневники и иные записи автора, которые, хотя и не являются юридическими документами в строгом смысле этого слова, но приобретают силу письменных доказательств действительной воли автора, которая вполне может противоречить его волеизъявлению. Конфликт воли и волеизъявления, являющийся общей проблемой теории гражданского права, и приобрел практическое воплощение в решении вопроса о противоречии содержания завещания воле наследодателя.

Вступившие в юридическую силу новые правила о переходе по наследству авторских прав оставили без изменений общественные отношения в сфере реализации права на обнародование произведения. Как и ранее, автор обладает правом на обнародование своего произведения, как в форме осуществления действия, так и в форме дачи согласия на его осуществление. Такое действие делает произведение доступным для ознакомления с ним неопределенного круга лиц. При этом спорной остается правовая природа данного правомочия - имеет ли оно имущественный или личный неимущественный характер.

В п. 3 ст. 1268 ГК РФ закреплено положение о том, что произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, поскольку обнародование не противоречит воле автора произведения, выраженной им письменно. Таким образом, право обнародования противопоставлено в гражданском законодательстве исключительному праву, которое, в отличие от права обнародования, охарактеризовано в тексте закона как имущественное (ст. 1226 ГК РФ). Из изложенного следует вывод о том, что право обнародования может рассматриваться в качестве личного неимущественного либо в качестве "иного" (используя терминологию Гражданского кодекса РФ) права. Вместе с тем очевидно лишь то, что независимо от решения вопроса о его правовой природе оно не передается по наследству как отдельный, полноценный объект гражданского права, а лишь следует судьбе исключительного права. На практике это означает, что автор, который передал иному лицу произведение в целях его использования последним, рассматривается с юридической точки зрения как давший свое согласие на обнародование указанного произведения (п. 1 ст. 1268 ГК РФ). Таким образом, значимым является вопрос о правовом режиме права на обнародование, который устанавливает возможность осуществления этого права также после смерти автора.

Положения Гражданского кодекса оставляют открытым вопрос о наличии или отсутствии юридической возможности у лиц, законно приобретших после смерти автора исключительные права на произведение, отозвать его при условии, что такой отзыв аналогично изменению или переработке произведения не противоречит воле автора, явно выраженной им в письменной форме. Буквальное толкование не дает ответа на этот вопрос. Безусловным является лишь то, что исключительное право на произведение включается в наследственную массу в силу того, что на это прямо указывает п. 1 ст. 1283 ГК РФ. Как представляется автору данной статьи, в этом случае уместно использование допускаемой российским гражданским законодательством аналогии закона, что предполагает положительный ответ на данный вопрос.

Переход исключительных прав в правовую категорию общественного достояния возможен исключительно в случаях: отсутствия наследников, отсутствия прав наследования - факта отстранения всех наследников от наследования как недостойных (ст. 1117 ГК РФ), в случае непринятия никем из наследников наследства или заявленного отказа всех наследников от наследства при отсутствии указания на лицо, в пользу которого они отказываются (ст. 1158, 1151, 1283 ГК РФ). Произведение, перешедшее в указанную выше категорию, может быть свободно использовано любым лицом независимо от наличия чьего-либо согласия или разрешения, без выплаты авторского вознаграждения. Однако авторство, имя автора и неприкосновенность произведения вне зависимости от этого подлежат охране (п. 2 ст. 1282 ГК РФ).

Объем исключительных прав наследников формально идентичен объему прав, принадлежащих автору, в связи с чем на принадлежащее наследнику исключительное право обращение взыскания не допускается. Взыскание может быть обращено на право требования наследника к иным лицам на основании договоров об отчуждении исключительных прав на произведение или по лицензионным договорам, а равно на полученные от использования произведения доходы. Срок действия исключительного права наследников на произведение определен законом в 70 лет, отсчитываемых с 1 января года, следующего за годом смерти автора или за годом смерти автора, пережившего других соавторов (в случае, если произведение создано в соавторстве), или за годом правомерного обнародования произведения, созданного под псевдонимом. Факт "деанонимизации"[40] влечет за собой изменения юридически значимого события - срок действия исключительного права будет исчисляться в соответствии с общими нормами. Таким образом, современное российское законодательство изменило традиционный подход к наследованию авторских прав, который основывается на позитивистской идее о презумпции волеизъявления лица в ущерб действительной его воле в случае их противоречия.

Не давая четкого указания о применении других доказательств действительной воли автора-наследодателя, таких, как писем, дневников и иных записей автора, и оставляя за завещанием, являющимся формально-юридическим актом волеизъявления, приоритет, российский законодатель целиком оставил разрешение данного вопроса на усмотрение правоприменителя, который будет оценивать содержание волеизъявления автора-наследодателя, выраженного в завещании, а не содержание его действительной воли, выраженной в личных документах автора.

3.4. Объекты патентного права

В настоящее время положения о наследовании прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы не обобщены российским законодательством. Однако немногочисленные нормы, содержащиеся в различных нормативных правовых актах, позволяют в полной мере судить о правилах наследования патентных прав.

Так, действующий раздел IV Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. в ст. 525 устанавливает, что право получить патент на изобретение и вознаграждение за изобретение, а также основанное на патенте исключительное право на изобретение переходят по наследству в установленном законом порядке. В части третьей ГК РФ нет нормы о наследовании патентных прав, но раздел V «Наследственное право» содержит общие положения, регламентирующие вопросы, связанные с наследованием.

Исходя из положений ГК РФ, термин «наследование» означает переход имущественных прав и обязанностей, а также некоторых личных неимущественных прав умершего (наследодателя) к одному или нескольким лицам (наследникам). В соответствии со ст. 1110 ГК РФ имущество, переходящее в порядке наследования, именуется наследством или наследственным имуществом.

Ст. 1112 ГК РФ устанавливает, что в состав наследства (наследственного имущества) входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Имущественные права наследодателей, являющихся правообладателями в области интеллектуальной собственности, подразделяются на личные неимущественные и имущественные права.

Личные неимущественные права (право на имя, право авторства) по наследству не переходят. Например, авторство на изобретение, полезную модель, промышленный образец не передается по наследству. Согласно п. 3 ст. 7 Патентного закона Российской Федерации это право является неотчуждаемым личным правом автора и охраняется бессрочно.

Что касается имущественных прав, то они переходят по наследству. Так, согласно п. 6 ст. 10 Патентного закона патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и права на его получение переходят по наследству. При этом права наследников существуют только в пределах срока действия патента, например, в пределах срока действия патента на изобретение, установленного в п. 3 ст. 3 Патентного закона.

Таким образом, законодатель рассматривает наследование патентных прав как наследование имущественных прав и обязанностей наследодателя, вытекающих из патента, которые имеют некоторые специфические особенности. При этом к наследникам переходят не все права, а лишь те, которые обеспечивают их имущественные интересы, например, права на подачу в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (которая ко дню смерти наследодателя не была им заявлена), на получение патента, вознаграждения или компенсации в случаях, когда право на получение патента принадлежит работодателю, другие имущественные права умершего автора изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Вопрос о внесении изменений в указание заявителя по заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть решен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в административном порядке в соответствии с положениями ГК РФ, а также на основании решения суда.

В случае поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления с просьбой внести изменение в указание заявителя и лица, на чье имя испрашивается патент, в связи со смертью автора изобретения, полезной модели, промышленного образца в адрес для переписки направляется запрос с просьбой представить документ, подтверждающий приобретение наследства и, как следствие, право наследника (наследников) на ведение дел по получению патента. Таким документом является нотариально оформленное свидетельство о праве на наследство в части патентных прав, в котором, в частности, должно быть указано, кто и в какой доле наследует вытекающие из патента на изобретение права. Данный документ свидетельствует о наличии у лица наследственных прав. Кроме того, он должен указывать круг наследников. В случае, если наследников несколько, они вправе реализовать перешедшие к ним права наследования по взаимной договоренности. Таким лицам целесообразно представить доверенность на имя одного из наследников, выданную остальными наследниками, который в дальнейшем будет вести переписку по заявке. В качестве представителя наследников может выступать и лицо, не входящее в их число, например, патентный поверенный Российской Федерации.

На практике нотариус для выдачи свидетельства о праве на наследство требует от «предполагаемых наследников умершего автора» предоставление справки федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, свидетельствующей, например, о том, что наследодатель является автором (соавтором) соответствующих изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР (патенты СССР или патенты Российской Федерации) либо подана заявка на выдачу патента на изобретение. При отсутствии соответствующего документа (справки) нотариус не может выдать упомянутое свидетельство. В этой связи по запросу нотариуса («предполагаемых наследников умершего автора») федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности представляет справку, подтверждающую, в частности, что наследодателем (в данном случае автором изобретения, полезной модели, промышленного образца) подана соответствующая заявка, по которой делопроизводство не завершено и патент не выдан.

При поступлении в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности свидетельства о праве на наследство в части патентных прав до вынесения решения по результатам экспертизы заявки делопроизводство по заявке осуществляется в обычном порядке. Наследник (наследники) полностью замещает (замещают) умершего автора (заявителя). При этом он (они) вправе подписывать за него материалы заявки самостоятельно или через назначенного им (ими) представителя вести переписку по заявке и т.д.

Если нотариально оформленный документ поступил после того, как принято решение о выдаче патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец), но регистрация еще не произведена, в документы, подготовленные для регистрации и публикации сведений о выдаче патента, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может внести необходимые изменения. О внесенных изменениях наследник (его представитель) уведомляется.

В случае, когда регистрация изобретения (полезной модели, промышленного образца) состоялась и патент направлен по адресу для переписки, указанному в заявлении, внесение изменений в охранный документ в связи с кончиной автора-патентообладателя является возможным, но необязательным, поскольку при возникновении каких-либо правоотношений по поводу патента наследник (наследники) может (могут) доказать наличие своих прав на него на основании имеющегося у него документа, например, свидетельства о праве на наследство.

Однако если наследник считает целесообразным внести изменения в патент, то по его просьбе они могут быть внесены в соответствии с действующими Тарифами на услуги, предоставляемые Федеральным институтом промышленной собственности.

В этом случае у наследника (наследников) запрашиваются:

  • документ, подтверждающий приобретение наследства (свидетельство о праве на наследство относительно патентных прав);
  • патент (подлинник);
  • документ, подтверждающий уплату тарифа.

После поступления всех необходимых документов в патент в установленном порядке вносится соответствующая запись. Патент возвращается в адрес наследника (наследников), а в соответствующий государственный реестр вносятся необходимые изменения, сведения о которых публикуются в официальном бюллетене.

Аналогичные действия по внесению изменения в указание заявителя производятся в случае, когда наследник автора изобретения (полезной модели, промышленного образца) признается таковым по решению суда (в частности, при утверждении конкретного лица (лиц) в праве наследования патентных прав). При этом следует отметить, что в судебном порядке рассматриваются также споры:

между наследниками по вопросу об установлении патентообладателя (патентообладателей);

о выплате наследникам вознаграждения (поскольку рассмотрение споров о выплате авторского вознаграждения в административном порядке не предусмотрено);

об авторстве на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

При рассмотрении спора в судебном порядке делопроизводство по заявке может быть приостановлено на основании определения суда в качестве меры по обеспечению иска, как это предусмотрено, например, главой 13 «Обеспечение иска» Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (принятие судом мер, которые гарантируют возможность реализации исковых требований при удовлетворении иска). В случае отсутствия спора, как такового, может быть применен институт признания иска, то есть ст. 173 ГПК РФ.

Как уже отмечалось, наследник (наследники) при наличии свидетельства о праве на наследство вправе на основании п. 6 ст. 10 Патентного закона уступить свое право на получение патента третьему лицу. В этом случае в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности должно поступить заявление, подписанное наследником (наследниками), переуступающим свое право на получение патента, и лицом, его приобретающим, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

На практике случается, что автор изобретения (полезной модели, промышленного образца) умирает на стадии подачи заявки. При этом возникает вопрос о наличии в заявлении на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец подписи так называемого «потенциального правопреемника умершего автора».

Если умерший автор изобретения (полезной модели, промышленного образца) до момента подачи заявки уже переуступил свое право на получение патента, например, заявителю (физическому или юридическому лицу), заключив с ним соответствующий договор, то участие правопреемника в оформлении заявления на выдачу патента не требуется, поскольку он не является обладателем права на получение патента.

В случае, когда автор изобретения (полезной модели, промышленного образца) до своей кончины не уступил свое право на получение патента иному лицу, а на момент подачи заявки наследник (наследники) уже вступил (вступили) в права наследования, то в заявлении о выдаче патента в соответствующей графе должна стоять подпись правопреемника (правопреемников) умершего автора, если до подачи заявки он (они) уступил (уступили) свое право лицу, на имя которого испрашивается патент.

Если на стадии оформления и подготовки заявки в заявление о выдаче патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец) в качестве заявителя и лица, на чье имя испрашивается патент, был включен умерший автор, то «предполагаемый наследник» (совместно с остальными соавторами - в случае их наличия) может осуществить подачу заявки. При этом он должен подтвердить свои права как «предполагаемый правопреемник умершего автора» документом, свидетельствующим об открытии наследства, например, свидетельством о смерти автора изобретения (полезной модели, промышленного образца). В дальнейшем по данной заявке должны быть представлены заменяющие листы упомянутого выше заявления, в которых наследник, подтвердивший свои права соответствующим документом - свидетельством о праве на наследство в части патентных прав, будет указан в качестве заявителя и предполагаемого патентообладателя вместо умершего автора.

С учетом изложенного основными отличительными особенностями, характерными для наследования прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, является переход по наследству имущественных прав и обязанностей наследодателя. При этом личные неимущественные права, которые неотъемлемы от личности автора, по наследству не передаются и подлежат бессрочной охране. Права автора переходят к наследникам только на срок, установленный Патентным законом и зависящий от вида объекта промышленной собственности.

Предприятие может быть объектом права собственности гражданина. Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия.

Под предприятием следует понимать имущественный комплекс, используемый предпринимателем в своей деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. Права на предприятие как имущественный комплекс возникают с момента государственной регистрации, поэтому объектом наследства является предприятие, которое к моменту открытия наследства надлежащим образом зарегистрировано. При отсутствии государственной регистрации наследуется не предприятие в целом, а отдельные виды имущества, входящие в его состав.

Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие.

Ответственность за долги предприятия должны нести только те наследники, которые его приобретают по наследству. Причем такая ответственность должна быть полной.

3.5. Фермерское (крестьянское) хозяйство

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 257 ГК РФ общей собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства являются предоставленный хозяйству в собственность или приобретенный им земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозтехника и оборудование, транспорт, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов, а также плоды, продукция и доходы, полученные от использования указанного имущества.

Цели создания и деятельности хозяйства, предусмотренные п. 1 ст. 1 и ст. 19 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве, – это основанные на личном участии его членов производство, переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. Поэтому при возникновении спора о включении того или иного имущества наследодателя в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства доказыванию подлежит цель его использования: потребительская или указанная в Законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве, а также факт приобретения этого имущества за счет средств, являющихся общей собственностью членов хозяйства.

Для наследования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства ГК РФ закрепляет важные правила. Прежде всего – наследство открывается после смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Членами хозяйства могут быть супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки каждого из супругов, а также граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства.

Правила о наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства имеют своей основной целью сохранение имущества крестьянского (фермерского) хозяйства в натуре в случае смерти одного из его членов. Поэтому наследник становится правоприемником доли, принадлежавшей умершему, в имуществе хозяйства, а не имущества хозяйства в натуре, приходящегося на эту долю. В связи с этим для наследования доли в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства требуется определение доли наследодателя в этом имуществе, а не выдел ее в натуре.

И последнее – наследование доли умершего члена хозяйства осуществляется на общих основаниях с учетом правил о совместной собственности (ст. 253-255 ГК РФ) и о собственности имущества крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 257-259 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 257 ГК РФ имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности. Пункт 3 ст. 6 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве допускает установление общей долевой собственности на имущество хозяйства соглашением его членов.

При наследовании доли умершего в имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства следует учитывать два обстоятельства: является ли наследник членом хозяйства и вид общей собственности (долевая или совместная), на основании которого имущество хозяйства принадлежит его членам.

Доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства при долевой собственности на его имущество устанавливаются соглашением членов хозяйства, а если они не определены, то на основании п. 1 ст. 245 ГК РФ доли членов хозяйства считаются равными.

Имущество члена хозяйства условно можно разделить на две части: имущество, представленное его долей в общем имуществе хозяйства, и все остальное имущество, принадлежащее ему на праве собственности. Наследники призываются к наследованию всего имущества. Однако специальные правила установлены ст. 1179 ГК РФ для наследования доли наследодателя в имуществе, входящем в состав крестьянского (фермерского) хозяйства. Состав этого имущества определяется с учетом п. 2, 3 ст. 257 ГК РФ и ст. 6 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве и целей создания и деятельности такого хозяйства, четко определенных указанным Законом.

Если имущество находится в долевой собственности, то доля наследника, являющегося членом хозяйства, в имуществе этого хозяйства увеличивается соразмерно наследуемой доле, а наследник, не являющийся членом хозяйства, вправе получить денежную компенсацию наследуемой доли. В случае принятия такого наследника в члены хозяйства денежная компенсация наследуемой доли ему не выплачивается.

Если имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, т.е. без определения долей каждого члена, размер доли наследодателя неизвестен. Поэтому для осуществления наследования необходимо определить этот размер.

В зависимости от того, является ли наследник членом хозяйства, к порядку определения размера доли наследодателя будут применяться п. 2 ст. 254 и п. 3 ст. 258 или п. 2 ст. 1179 ГК РФ. Пункт 2 ст. 1179 содержит специальную норму об определении размера наследуемой доли, если наследник не является членом хозяйства. Поэтому в случае, когда наследник - член хозяйства, размер доли наследодателя определятся на основании п. 2 ст. 254 и п. 3 ст. 258 ГК РФ.

Согласно п. 2 ст. 1179 при отсутствии соглашения между оставшимися членами хозяйства и наследником об ином доля наследодателя в имуществе считается равной долям других членов. Аналогичное правило, но в другой редакции закреплено и ст. 254, 258: доли признаются равными, если иное не предусмотрено соглашением членов, в том числе и наследником – членом хозяйства.

Наследник, не являющийся членом хозяйства, не желающий вступить или не принятый в хозяйство, в соответствии с п. 2 ст. 1179 ГК РФ имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе хозяйства, принадлежащего его членам на праве совместной собственности. На основании п. 1 ст. 254 ГК РФ определение доли каждого из участников в праве на общее имущество обязательно только при разделе имущества, находящегося в совместной собственности и выделе доли одному из сособственников. Так как в п. 2 ст. 1179 ГК РФ речь идет о денежной компенсации доли умершего члена, а не о выделе ее в натуре, необходимо определить размер доли только наследодателя. Поэтому при отсутствии иного соглашения между оставшимися членами хозяйства на имущество хозяйства может сохраниться общая совместная собственность.

Наследник, не являющийся членом хозяйства, но желающий вступить в него, может быть принят в хозяйство. В этом случае ему не выплачивается компенсация доли наследодателя, но определение доли последнего и, следовательно, принятого в хозяйство наследника влечет необходимость преобразования совместной собственности на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства в общую долевую собственность, если соглашением между членами хозяйства, включая принятого наследника, не будет предусмотрено иное (т.е. сохранение совместной собственности на имущество хозяйства).

Если наследник является членом крестьянского (фермерского) хозяйства, его доля должна увеличиться на долю наследодателя в имуществе хозяйства, поэтому определению подлежит размер доли каждого из них. Такое определение долей также приведет к необходимости преобразования совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства на его имущество в их общую долевую собственность.

Если наследник не является членом крестьянского (фермерского) хозяйства и не хочет в него вступать либо не принят в хозяйство оставшимися членами, такой наследник имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе хозяйства. Компенсация должна ему выплачиваться в течение срока, определенного соглашением этого наследника и оставшихся членов хозяйства. При отсутствии соглашения срок выплаты компенсации определяется судом, однако он не может превышать год со дня открытия наследства.

В случае, когда наследодатель был единственным членом крестьянского (фермерского) хозяйства, призываемому к наследованию наследнику, желающему продолжить ведение этого хозяйства, предоставляется преимущественное право получить имущество хозяйства в счет своей доли. Такой вывод следует из закрепленного п. 3 ст. 1179 ГК РФ положения о допустимости раздела имущества крестьянского (фермерского) хозяйства после смерти его единственного члена только в том случае, если ни один из его наследников не пожелал продолжить ведение хозяйства. Наследник, пожелавший продолжить ведение хозяйства, на основании ч. 1 ст. 1178 ГК РФ должен выплатить остальным наследникам соответствующую компенсацию (ст. 1170 ГК РФ).

При отсутствии наследников, желающих продолжить ведение крестьянского (фермерского) хозяйства после смерти единственного члена, а также в иных случаях прекращения деятельности хозяйства вследствие смерти его члена имущество хозяйства подлежит разделу. Раздел земельного участка, входящего в состав имущества хозяйства, осуществляется по правилам ст. 1182 ГК РФ, а остального имущества - по правилам, установленным ст. 252 ГК РФ для раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности, с учетом норм ст. 1164 и 1165 ГК РФ.

3.6. Земельные участки

В ст. 1118 ГК РФ, регулирующей вопрос о наследовании земельного участка указывается, что принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется.

В литературе можно встретить утверждение, что специальный правовой режим имеет наследование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения[41]. Данное мнение представляется не совсем верным, поскольку статья 11 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее — Закон), именуемая «Наследование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», не устанавливает каких-либо изъятий из общего порядка наследования земельных участков, а касается исключительно последствий наследования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

В ст. 11 Закона предписывается, что в случае, если принятие наследства привело к нарушению требований, установленных статьями 3 и (или) 4 Закона, к наследникам применяются требования, установленные статьей 5 Закона.

В ст. 3 Закона установлено ограничение гражданской правоспособности иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства, а также юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 %, в части прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, а именно — закреплено, что подобные лица могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. В п. 2 ст. 4 Закона закреплено, что максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица, устанавливается законом субъекта Российской Федерации равным не менее чем 10 % общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков. Таким образом, если наследование приведет к тому, что собственником земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения станет иностранный гражданин, иностранное юридическое лицо, лицо без гражданства, а также юридическое лицо, в уставном (складочном) капитале которого доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 %, либо будет превышен максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, который может принадлежать одному лицу, Закон вменяет применение требований, установленных статьей 5 Закона. Закон обязывает такого собственника произвести отчуждение земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в течение года со дня возникновения права собственности на эти земельные участки или права собственности на доли в праве общей собственности на земельный участок (п. 1 ст. 5).

Как видим, в указанных случаях закон не препятствует наследованию земельных участков или долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, устанавливая лишь правовые последствия для юридического результата наследования, т. е. права собственности.

Однако не редко возникают споры относительно изъятия из права собственности земельного участка государственным органом, в силу различных причин не знавших об смерти собственника[42].

3.7. Кооперативные квартиры, дачи и гаражи

Кооперативные квартиры, дачи и гаражи являются собственностью соответствующих потребительских кооперативов и не входят в состав наследственного имущества. В собственность наследников переходят паенакопления, т.е. денежные средства, выплаченные наследодателем - членом соответствующего потребительского кооператива. В этом случае наследник представляет в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства. Нотариус должен разъяснить наследнику, что ему не может быть отказано в приеме в члены кооператива, если он заявит о своем желании быть принятым в члены кооператива.

3.8. Имущество, предоставленное наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях.

Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях (бесплатно или по более низким ценам) наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства.

Наследодатель может сам приобретать имущество за свои средства, но ему могут быть предоставлены при жизни какие-то льготы.

Все, что имел данный наследодатель, вне зависимости оттого, покупал он это на общих основаниях или на льготных, получал ли в дар, будет входить в наследственную массу, которую он завещает либо оставляет по закону своим наследникам.

3.9. Государственные награды

Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Государственные награды и документы к ним, нагрудные знаки к почетным званиям умерших награжденных граждан или лиц, награжденных посмертно, соответственно остаются у наследников или передаются одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери для хранения как память. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам.

К государственным наградам Российской Федерации относятся: звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации, почетные звания Российской Федерации.

Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций входят в состав наследства и наследуются.

3.10. Ограниченно-оборотоспособные вещи (оружие, сильнодействующие, ядовитые и наркотические вещества)

3.10.1. Оружие.

Оружие подразделяется на газовое оружие самообороны (пистолеты, револьверы); спортивное оружие (огнестрельное, холодное, в том числе метальное); охотничье оружие (огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное, холодное, в том числе метальное, пневматическое). Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел.

3.10.2. Наркотические средства, психотропные вещества, аналоги наркотических средств и психотропных веществ.

В составе наследства могут оказаться также такие ограниченные в обороте вещи, как сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства.

В ст. 29 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" содержится лишь общее положение об уничтожении неиспользованных наркотических средств, принимаемых от родственников умершего больного.

Данная статья предусматривает, что наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также инструменты или оборудование, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным, подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством РФ.

Ни закон, ни принятые в соответствии с ним акты Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти не содержат положений, касающихся механизма возмещения стоимости изъятых наркотических средств и психотропных веществ.

Вместе с тем систематическое толкование ст. 129, 238 и 1180 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что они применяются и в случае, если наследник, принявший в составе наследственного имущества указанные средства и вещества, не получил впоследствии законных оснований для их использования и имеет право на получение стоимости отчужденных наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном ГК РФ.

Согласно ст. 25 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" физические лица могут оказаться законными правообладателями наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, если эти средства были отпущены в медицинских целях лицензированными аптечными организациями по специальным рецептам врача с установленными сроками действия рецептов.

Наркотические средства и психотропные вещества, оставшиеся не использованными наследодателем, не могут включаться в состав наследства, так как они имели исключительно индивидуальное предназначение, вне которого не могут принадлежать на законном основании другому лицу. Потребление этих средств без назначения врача запрещено, и иное признается правонарушением (ст. 40 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах"). Отчуждение их наследниками другим лицам также является правонарушением, относящимся к незаконному обороту данных объектов. Кроме того, неиспользованные средства, которые приняты учреждениями здравоохранения от родственников умерших больных, подлежат уничтожению.

Закон прямо запрещает использование наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III, в медицинской деятельности частнопрактикующих врачей (ст. 31 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах"). В связи с этим в составе наследственного имущества, оставшегося после смерти частнопрактикующего врача, такие лекарственные препараты не могут находиться на законном основании. Однако если таковые обнаружены, они не включаются в наследство и не подлежат наследованию, так как наследодатель не приобрел на них право, что исключает наследование как правовое отношение.

Если получение такого наследства не требует специального разрешения, т.е. у всех имеется возможность получить вещи ограниченно оборотоспособные, это еще не означает, что наследник сможет ими владеть, пользоваться и распоряжаться. В законе говорится о мерах по охране, необходимых для наследника, – законных методах владения, пользования и распоряжения данной категорией вещей.

Если наследнику было отказано в выдаче специального разрешения, такой отказ должен быть мотивирован и может быть обжалован в суд.

Срок, в течение которого наследник может получить рассматриваемую категорию вещей, определен в шесть месяцев, в исключительном случае – девять месяцев. Если отказ наследнику в получении этого имущества будет мотивирован, он имеет право получить за него определенные денежные суммы. В таком случае данная категория вещей подлежит реализации, а вырученные суммы передаются наследнику за вычетом расходов на реализацию (п. 2 ст. 1180 ГК РФ).

Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.

При описи наследственного имущества, в числе которого есть оружие, боеприпасы, сильнодействующие вещества, наркотические и психотропные средства, эти предметы включаются в отдельную опись и передаются на ответственное хранение органам внутренних дел.

Если гражданин обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, в составе которого указаны названные вещи, нотариус уведомляет об этом органы внутренних дел. При отказе наследнику в выдаче специального разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК РФ, согласно которой имущество должно быть отчуждено в течение года с момента возникновения права собственности на него. В противном случае по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, имущество подлежит принудительной продаже, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения настоящей работы:

- рассмотрены современные научные и практические проблемы наследования в гражданском российском праве;

-рассмотрены наследственные правоотношения;

-изучено действующее гражданское законодательство России о наследовании.

Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время всё большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество- круг объектов, которые могут, переходит в порядке наследственного правоприемства, значительно расширился.

Желание передать нажитое имущество своим близким, совершенно естественное желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся практическими. Путём составления завещания, человек определяет круг лиц, которым он хотел бы завещать своё имущество. Государство теперь становится претендентом на наследство только по воле наследодателя, либо в случаях признания наследства выморочным.

Отношения собственности выдвигаются сейчас на передний план и, возможность распоряжаться своим имуществом, как при жизни, так и на случай смерти, имеет большое значение. Происходит расширение круга наследников по закону – нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество, в конце концов, унаследует государство; уменьшена доля, которую получают обязательные наследники; установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону; снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия; добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание.

Важно, чтобы люди понимали, что нельзя серьезные правовые вопросы, влекущие важные юридические последствия решать без привлечения правовых, юридических средств. Необходимо, чтобы каждый знал, что случится с накопленным им имуществом после смерти.

Все, к сожалению, когда-нибудь сталкиваются с проблемами наследования и каждому человеку необходимо знать хотя бы азы данного института. Тем более, должна быть разъяснена роль завещания в современном гражданском праве России, а также его приоритет в распоряжении имуществом.

Роль наследственного права существенно возросла, так как у многих граждан появилась дорогостоящая собственность это, прежде всего квартиры, жилые дома, земельные участки, различные ценные бумаги и т.д. Все это приведет к значительному увеличению числа дел связанных с наследством как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, и другие) так и в судах споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе и, конечно же, о недействительности завещания.

В завершении работы хочется сказать, что тема наследственного права достаточно обширна и в данной работе рассмотрены лишь основные понятия наследования в российском гражданском праве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Апелляционное определение Нижегородского областного суда по делу № 33–11204/ 2014 «О восстановлении срока для принятия наследства» // СПС «Консультант Плюс».
  2. Блинков О.Е. Новый российский правопорядок в сфере наследования авторских и смежных прав // Наследственное право. 2008. N 1.
  3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. 4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2001. С. 169.
  4. Гаврилов Э.П. О наследовании интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2011. N 10. С. 47.
  5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 года
  6. Диденко А.Г. Наследование банковских вкладов // Информационный портал Zakon.kz. 2006. URL.: http://www.zakon.kz/203541-nasledovanie-bankovskikh-vkladov.html.
  7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
  8. Кириллова Н.С. Наследственное правоотношение: автреф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 25 с. 13.
  9. Кудряшов Д. Ю. Современные тенденции наследования земельных участков в Российской Федерации [Текст] // Право: современные тенденции: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). — Краснодар: Новация, 2017. — С. 49-51. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/225/11714/
  10. Настольная книга нотариуса. П.В. Крашенинников [и др.]. М.: Волтерс Клувер, 2004. 664 с.
  11. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1.
  12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012. № 5800.
  13. Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».
  14. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во ЛУ, 1960.
  15. Рассказова М.Ю. Право на принятие наследства // Закон. 2006. № 10. С. 90–104.
  16. Резникова Е.В. Наследственное право РФ// Вестник МГУ – сер.5 – 2002, № 4, с. 5 – 17
  17. Решение Волжского районного суда г. Саратова от 25.03.2015 года. Дело № 2–2096/2015 ~ М-726/2015. URL.: http://volzhsky.sar.sudrf.ru/
  18. Российская газета 13 марта 1993г.
  19. Троцкий Л.Д. Преданная революция. М., 1991. С. 210.
  20. Трошина М.Н. Практика вынесения постановлений об отказе в совершении нотариального действия // Бюл. нотариального вестника. 2010. № 2. С. 33–60.
  21. Установление факта принятия наследства и места открытия наследства. Информационный юридический отдел ПС Юр. Центр при содействии Н. Чудиновской. URL.: http:// portallaw.ru/aktualteam/nasledovanie/st_nasled/ustanovlenie_fakta_prinjatija_nasledstva_i_mesta_otkrytija___nasledstva_v_porjadke_osobogo_proizvodstva___v_grazhdanskom_protsesse/.
  22. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и банковской деятельности».
  1. Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1111.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 п. 2 ст. 1

  4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ от 26 января 2009 г. N 4 ст. 8

  5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ от 26 января 2009 г. N 4 ст. 35

  6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 4552

  7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 // Российская газета. - 13 марта 1993г.

  8. Резникова Е.В. Наследственное право РФ// Вестник МГУ – сер.5 – 2002, № 4, с. 5 – 17

  9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1114.

  10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1115.

  11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 п. 2 ст. 20.

  12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1185.

  13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 п. 3 ст. 1157.

  14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 п. 3 ст. 1160.

  15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 п. 3 ст. 1158.

  16. Трошина М.Н. Практика вынесения постановлений об отказе в совершении нотариального действия // Бюл. нотариального вестника. 2010. № 2. С. 33–60.

  17. Рассказова М.Ю. Право на принятие наследства // Закон. 2006. № 10. С. 90–104.

  18. Установление факта принятия наследства и места открытия наследства. Информационный юридический отдел ПС Юр. Центр при содействии Н. Чудиновской. URL.: http:// portallaw.ru/aktualteam/nasledovanie/st_nasled/ustanovlenie_fakta_prinjatija_nasledstva_i_mesta_otkrytija___nasledstva_v_porjadke_osobogo_proizvodstva___v_grazhdanskom_protsesse/ (дата обращения: 24.07.2015).

  19. Апелляционное определение Нижегородского областного суда по делу № 33–11204/ 2014 «О восстановлении срока для принятия наследства» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.07.2015).

  20. Кириллова Н.С. Наследственное правоотношение: автреф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 25 с. 13. Пункт 36 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012. № 5800.

  21. Настольная книга нотариуса. П.В. Крашенинников [и др.]. М.: Волтерс Клувер, 2004. 664 с.

  22. Пункт 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012. № 5800.

  23. Пункт 95 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012. № 5800.

  24.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 п. 5 ст. 1118.

  25. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 п. 1 ст. 1111.

  26.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1127.

  27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 п. 3 ст. 1126.

  28. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1137.

  29. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1142.

  30.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 но­ября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 1151.

  31. Диденко А.Г. Наследование банковских вкладов // Информационный портал Zakon.kz. 2006. URL.: http://www.zakon.kz/203541-nasledovanie-bankovskikh-vkladov.html.

  32. Решение Волжского районного суда г. Саратова от 25.03.2015 года. Дело № 2–2096/2015 ~ М-726/2015. URL.: http://volzhsky.sar.sudrf.ru/ (дата обращения: 24.07.2015).

  33. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

  34. Троцкий Л.Д. Преданная революция. М., 1991. С. 210.

  35. Гаврилов Э.П. О наследовании интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2011. N 10. С. 47.

  36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 7

  37. Блинков О.Е. Новый российский правопорядок в сфере наследования авторских и смежных прав // Наследственное право. 2008. N 1.

  38. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во ЛУ, 1960.

  39. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. 4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2001. С. 169.

  40. Раскрытие обладателя псевдонима своей личности.

  41. Кудряшов Д. Ю. Современные тенденции наследования земельных участков в Российской Федерации [Текст] // Право: современные тенденции: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). — Краснодар: Новация, 2017. — С. 49-51. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/225/11714/

  42. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)