Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования ( Приобретение наследства)

Содержание:

Введение

Зарождение и развитие унаследования исходят рука об руку с имущественным и социальным расслоением мира, утверждением частной имущества на средства производства, появлением особенных институтов, вызванных огородить располагающийся последовательность, какой-нибудь устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.

Система данных институтов выработает страна, которая постоянно реализовывало и реализовывает по отношению к частной имущества и ее потребному атрибуту – унаследованию, роль караульной собаки[1] .

В истинной жизни люди порой совершенно не задумываются о том, что наступает тот день и час, когда мужчина или женщина уходит из жизни, сберегая родным наследие, а иногда и многие проблемы. В особенности жгуче поднимается вопрос о наследии, если в потомственное добро входят квартиры, жилые дома и прочая недвижимость. Собственно, в этих условиях рождается наибольшее число дискуссий между преемниками, а родные довольно учащенно в процессе этаких споров заделываются врагами. Для того чтобы избежать схожего конфликта, надо знать важнейшие тезисы наследования.

Смысл наследования и заключается в том, что любому члену сферы должна быть гарантирована возможность проживать и трудиться с рассудком этого, что после его кончины все заслуженное в материальных и душевных благах с выпадающими на них отягощениями, перекинется соответственно его воле, а если он ее не проявит, то согласно воле закона к родным ему людям[2] .

И лишь в происшествиях, искренне предусмотренных законом, согласованно сформировавшимся в среде правовым и нравственным принципам то, будто относилось наследодателю при жизни, в должной части перейдет к лицам, к каковым сам наследодатель мог и не быть склонен. Обязательное проведение этих основ снабжает заинтересованности, как самого наследодателя и его преемников, так и всех лиц, для которых-нибудь кончину наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:

— рассмотреть понятие наследия;

— изучит виды наследия, рассмотреть в частности наследование по закону;

— изучить особенности наследования по закону.

1.Общие положения о наследовании. Понятие и виды наследования

Наследственное право как под отрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих коллективные взаимоотношения по переводу имущества скончавшегося (наследство, наследственное добро) к иным личностям в последовательности универсального правопреемства [10] .

Унаследование — приобретение добра, оставшегося после кончины иной личности (наследодателя). Присутствуют 2 вида унаследования: по завещанию и по закону. По закону Российской Федерации ближайшие родственники скончавшегося унаследуют как правило в том случае, если он не оставил завещание. По завещанию добро может быть приобрести кто угодно — не только физические лица, но также частные объединения и сама страна.

Пожитки, приобретаемое при наследовании, нарекают наследием, наследственным добром, наследственной массой. Наследие скончавшегося передается к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Унаследование реализовывается по завещанию и по закону.

Завещание собирается на случай кончины и ступает в действие с момента раскрытия наследия, кое-когда уже нет в оживленного самого наследодателя. Оно играть роль собой, выражение воли завещателя, которая прямо связана с его личностью. Право завещать добро формулируется элементом правоспособности. Завещание надлежит иметься составлено в письменной фигуре и засвидетельствовано нотариусом или иным должностным лицом, открыто указанным в законе. Не следование требования об удостоверении завещания тянет его недействительность, тем не менее в эпизодах, предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации допускается составление завещания в элементарной письменной форме. Завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе аннулировать или изменить (в том числе дополнять) собранное им завещание в всякое время после его совершения и не обязан при этом удостоверять основания его аннулирования или модификации. [3]

Наследование по закону обладает место, кое-когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных эпизодах, установленных настоящим Кодексом.

Функционирующий Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает наследование по праву представления, а собственно, часть наследника по закону, скончавшегося до раскрытия наследства или в то же время с наследодателем, переметывается по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных Гражданского Кодекса Российской Федерации, и разделяется между ними поровну.

Не унаследовать по праву представления дети и внуки преемника по закону, отнятого наследодателем наследия, а также не унаследовать по праву представления потомки преемника, который скончался до открытия наследия или одновременно с наследодателем и который не имел бы права унаследовать в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации. [2]

2. Наследование по закону

2.1. Общие положения

К наследованию могут вызываться граждане, находящиеся в живых в день заключения наследия, а также понесённые при бытии наследодателя и появившиеся живыми вслед за тем заключения наследия.

Надлежит учитывать при настоящем, что граждане, скончавшиеся в один и тот же день, квитаются в целях наследственного правопреемства скончавшимися в то же время и не унаследовать друг после друга (пункт 2 статьи 1114 Гражданского Кодекса Российской Федерации). [1]

Не обладают права на унаследовать по закону (в том числе в отношении обязательной доли), унаследовать по завещанию, а также на приобретение завещательного отрешения граждане, которые-нибудь своими предумышленными незаконными актами, устремленными против наследодателя, кого-либо из его преемников или против реализации последней воли наследодателя, сформулированным в завещании, содействовали либо пробовали содействовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо содействовали или пытались содействовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти ситуации засвидетельствованы в судебном порядке.

Потомки таких недостойных преемников не наследуют в случае кончине последних по праву представления (пункт 3 статьи 1146 Гражданского Кодекса Российской Федерации), но вправе унаследовать по иным возможным причинам.

Надлежит учесть также, что граждане, которым-нибудь наследодатель вслед за тем потери ими права наследования (то есть после введения в массу отвечающего решения суда) завещал добро, вправе унаследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в касательстве которых-нибудь родители были в судебном порядке отняты родительских прав и не возобновлены в этих правах ко дню открытия наследства. К унаследованию по завещанию этот запрет не относится.

По требованию безразличного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злокозненно отклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в частности, алиментных обязательств, установленных разделом V Семейного кодекса Российской Федерации). К наследованию по завещанию эта норма не относится. [2]

Преемники по закону вызываются к унаследовать в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Преемники одной череды унаследовать в равноправных долях, за исключением преемников, унаследовать по праву представления[2] .

Ст. 1146 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает унаследовать по праву представления.

В соответствии с данной статьей доля преемника по закону, скончавшегося до раскрытия наследства или вместе с тем с наследодателем, перекидывается по праву представления к его соответственным потомкам (внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) и разделяется между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки преемника, который-нибудь скончался до заключения наследия или в то же время с наследодателем и который не имел бы права унаследовать (недостойный преемник) (п.1 ст.1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Не унаследовать по праву представления потомки преемника по закону, лишенного наследодателем наследия.

2.2. Очереди наследников

Преемники по закону призываются к унаследовать в порядке очерёдности, предусматривать ст. 1142 – 1145, 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Преемники каждой последующей череды унаследуют, если нет преемников предшествующих очередей, то есть если преемники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от унаследования (статья 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации), либо отняты наследства (пункт 1 статьи 1119 Гражданского Кодекса Российской Федерации), либо никто из них не принял наследия, либо все они отвернулись от наследия[5].

Преемниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Традиционно более основную, чем в государствах Западной Европы, схожесть взаимоотношений между детьми и родителями отражает включение родителей в круг преемников по закону первой очереди, в то время как в большинстве стран континентальной Европы родители относятся к наследникам второй очереди (ст. 746 Гражданского кодекса Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения).[6]

Преемники одной и той же череде унаследуют в одинаковых долях, за исключением преемников, унаследовать по праву представления.[7] При этом надлежит учитывать также имеющихся нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, наследующих вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, его двоюродные братья и сёстры наследуют по праву представления, если их соответствующий родитель, который был бы наследником по закону, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом доля, причитавшаяся такому умершему родителю, переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (пункт 1 статьи 1146 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Вторая очередь включает полнородных и не полнородных братьев и сестер наследника, его дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст.1143 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Преемниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди, тети наследодателя) (ст.1144 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Если нет преемников первой, второй и третьей очереди, право унаследовать по закону получают родные наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства устанавливается числом рождений, отделяющих родных одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит (ст.1145 Гражданского Кодекса Российской Федерации)[8].

В этой связи вызываются к наследованию:

— в качестве наследников четвертой очереди родные третьей степени родства – прадедушки, прабабушки наследодателя;

— в качестве преемников пятой очереди близкие четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

— в качестве преемников шестой очереди родные пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). [3]

— Если нет преемников предшествующих очередей, к наследованию в качестве преемников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателей [2] .

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после кончины родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению Суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению.

При унаследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель, и его родные — с другой приравниваются к родным по происхождению (кровным родственникам).

При усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель — мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель — женщина.

Если один из родителей усыновлённого ребёнка скончался, то по просьбе родителей скончавшегося родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками скончавшегося родителя, если этого требуют интересы ребёнка.

При этом оставленные решением суда наследственные отношения усыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками. [9]

2.3. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Одним из самых тяжелых вопросов наследственного права являются условия призвания к унаследовать нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их части. При установлении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследии суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке унаследовать по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и цену добра, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.[10] (Подп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»).

К нетрудоспособным традиционно причисляют: женщин, достигших 55 лет, мужчин – 60 лет, инвалидов I, II, III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, и учащихся — 18 лет. Отдельные авторы, учитывая крайне тяжелое положение молодежи на сегодняшний день время, а также высокий процент безработных среди молодых, предлагают относить к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся и старше 18 лет — до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет.[9]

Состоящими на иждивении наследодателя являются нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании наследодателя или приобретавшие от них такую помощь, какая имелась для них главным и неизменным источником средств к жизни.

Отсюда следует вывод о том, что необязательно полное иждивение нетрудоспособного. Последний мог владеть и другие, менее важные по сравнению с поддержкой наследодателя, средства материального обеспечения. При этом не имеет значения сам по себе факт раздельного проживания иждивенца и наследодателя. Важнейшее — определить, что помощь конечного была стабильной и обнаруживалась основным источником существования нетрудоспособного. [4]

Разберем последовательность унаследовать по закону нетрудоспособными иждивенцами, имея в виду, что именно последовательность призвания их к унаследовать обнаруживается главной особенностью наследования этой категории граждан.

Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников по закону. Они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди из семи предусмотренных очередей, призванной к наследованию, однако они не приобретают статуса наследников этой очереди. Действует лишь определенный порядок призвания их к наследованию, неравнозначный определению очередности наследования. Не случайно в законе говорится о наследовании иждивенцами наряду с преемниками любой очереди. [1]

Гражданского Кодекса Российской Федерации выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев в качестве законных преемников, для любой из которых, кроме общих условий, определяет прибавочное соглашение призвания к унаследовать. В первую группу включены граждане, относящиеся к преемникам по закону, указанным в ст. ст. 1143 — 1145 Гражданского Кодекса Российской Федерации, то есть к каждый из шести очередей легальных преемников начиная со второй (п. 1 ст. 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Иждивенец-наследник первой очереди наследует на общих основаниях независимо от наличия соглашений призвания к унаследовать нетрудоспособных иждивенцев. На подобных же основаниях наследуют нетрудоспособные иждивенцы-наследники каждый из предшествующих шести очередей, если к унаследовать вызываются преемники той очереди, к которой относится и нетрудоспособный иждивенец.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы унаследовать вместе и наряду с преемниками той очереди, которая вызывается к унаследовать. Преимущество, признаваемое за ними законом и разъясняемое их статусом, заключается в том, что, не будучи наследниками этой очереди, они наследуют вместе и наряду с входящими в нее преемниками, хотя и относятся к более дальней очереди. Прочими словами, эти лица наследуют вне своей очереди, то есть вне очереди. [2]

Вторая группа представлена нетрудоспособными иждивенцами, которые не являются преемниками, нареченными в ст. ст. 1142 — 1145 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Призвание их к унаследовать быть может при наличии не только общих условий — нетрудоспособности и состояния на иждивении, — но также и дополнительного условия — совместного проживания с скончавшимися не менее года до его кончины (п. 2 ст. 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Нетрудоспособные иждивенцы, которые-нибудь не входят в сфера наследников, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1145 Гражданского Кодекса Российской Федерации, обретавшиеся совместно с наследодателем не менее года до его кончины, унаследовать автономно в восьмой очереди, если отсутствуют другие преемники по закону любой из семи очередей (п. 3 ст. 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Как видно, указанные граждане призываются к наследованию при тех же условиях, что и другие иждивенцы второй группы. [3]

Унаследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства определено определением юридических фактов, с которыми закон связывает право унаследования. Если между преемниками и иждивенцами не возникает споров о унаследовать последними, проблема доказывания может и не возникать. Но даже при их отсутствии, если будет нужно получить свидетельство о праве на наследие (ст. 1162 Гражданского Кодекса Российской Федерации), понадобится доставить нотариусу доказательства в подтверждение права унаследовать, то есть каждого элемента юридического состава как основы права унаследования. [5]

К числу преемников по закону относятся также нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении скончавшегося (наследодателя). Согласно ст. 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации — граждане, относящиеся к преемникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследия, но не входящие в круг преемников той очереди, которая призывается к унаследовать, наследовать по закону вместе и наравне с преемниками этой очереди, если не менее года до кончины наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с наследодателем или нет. Но и граждане, которые не входят в сферу преемников, но ко дню открытия наследия являлись нетрудоспособными и не менее года до кончины наследодателя отыскивались на его иждивении, жили совместно с ним, тоже относятся к преемникам. [3]

При наличии других преемников по закону нетрудоспособные граждане (иждивенцы наследодателя) унаследовать вместе и наравне с преемниками той очереди, которая призывается к унаследовать. При отсутствии других преемников по закону нетрудоспособные граждане — иждивенцы наследодателя унаследовать самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. [1]

Следует отметить, что для того чтобы унаследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения иждивенца на полном содержании наследодателя. Достаточно того, что иждивенец приобретал от наследодателя эдакую помощь, которая была для него основным и неизменным источником средств к существованию. Причем эта поддержка не обязательно должна быть единственным источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники (например, получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее значительные, чем получаемая от наследодателя помощь. Для призвания их к наследованию необходимым условием является нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его кончины.

2.4. Право на обязательную долю в наследстве

Принцип свободы завещания позволяет завещателю (наследодателю) указать в качестве наследника безусловно любое лицо, не считаясь при этом с интересами ближайших родных. Но гражданское законодательство России исходит из того, что интересы некоторых из них должны быть защищены от его своеволия, а поэтому ст. 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает право некоторых лиц на обязательную долю в наследии. [2]

Так, согласно ст. 1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, унаследовать независимо от содержания завещания не менее половины части, которая причиталась бы каждому из них при унаследовать по закону (так называемая обязательная часть). Право на неизбежную часть в наследии удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного добра, даже если это приведет к уменьшению прав других преемников по закону на эту часть наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для реализации права на непременную часть — из той части добра, которая завещана.[3]

Суть права на непременную часть в наследии заключается в том, что независимо от содержать завещания показанные лица будут унаследовать добро наследодателя даже вопреки его воле. Завещатель обязан знать об этом, и поэтому нотариус при удостоверении завещания обязан объяснить ему содержание этого положения наследственного права Российской Федерации. Правило об отстранении недостойных преемников от наследования распространяется и на преемников, имеющих право на обязательную часть в наследии.

Следует заметить, что в непременную часть наследия засчитывается все, что преемник, имеющий право на эту долю, приобретает из наследия по какому-либо причине, в том числе цена определенного в пользу такого преемника завещательного отказа. Если реализация права на обязательную долю в наследии влечь за собой невозможность вручить преемнику по завещанию пожитки, которым преемник, обладающий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а преемник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или использовал в качестве главного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения преемников, имеющих право на обязательную часть, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.[6]

В том случае, если для преемника, имеющего право на обязательную долю в наследии, в завещании обнаружены какие-либо ограничения или обременения на имущество, в частности, установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему имущества по наследству, которая превышает его обязательную долю наследия.

2.5. Права супруга при наследовании

Согласно ст. 1150 Гражданского Кодекса Российской Федерации принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследовать не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом доля скончавшегося супруга в этом имуществе входит в состав наследия и переходит к преемникам.

Следует отметить, что сформировавшаяся нотариальная практика, связанная с оформлением наследственных прав на имущество, купленное супругами в период брака, не всегда отвечает запросам законодательства. Так, в частности, свидетельство о праве собственности пережившему супругу на часть в сообща нажитом имуществе выдается лишь по требованию этого супруга. Если переживший супруг не изъявил желания получить свидетельство о праве собственности, то доля его в совместно нажитом имуществе включается в наследственную массу. Таким образом, предметом наследования становится не доля в праве общей собственности на имущество, как это должно быть, а все имущество, что, безусловно, нарушает права и законные интересы пережившего супруга. [5]

Зачастую нотариусы полагают, что приобретение свидетельства о праве имущества — это право, а не обязанность пережившего супруга. Действительно, получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, является правом пережившего супруга. Но при этом неправомерно производить подмену двух понятий: существования самого права и документального оформления этого права.

На основании ст. 256 Гражданского Кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. [4]

Из приведенной нормы следует, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, то добро, приобретенное ими в период брака на общие средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными. Таким образом, собственность пережившего супруга объективно существует, и эту презумпцию нотариус не вправе подвергнуть сомнению.

Включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, не может быть признано законным. В данном случае возникает полная аналогия с отказом от права собственности. Вместе с тем отказ от права собственности регламентирован нормами гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации вещь, от права собственности на которую владелец отказался, является бесхозяйной. Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке. [10]

Имеется и еще один аргумент, подтверждающий приведенную позицию. Отказ от права собственности в пользу кого-либо (в данном случае переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу преемников) по сути представляет собой дарение добра. Для удостоверения же договора дарения части в праве общей собственности эта доля должна быть определена, а в установленных законом случаях соответствующее право должно быть, к тому же, зарегистрировано.

Из изложенного можно сделать вывод, что оформлению наследственных прав на часть скончавшегося супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Не случайно в ст. 1150 Гражданского Кодекса Российской Федерации подчеркнуто, что в состав наследия входит только доля скончавшегося супруга в этом имуществе. [9]

2.6. Наследование выморочного имущества

Выморочным является потомственное добро при отсутствии преемников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и преемников по завещанию, а также в случаях, когда никто из преемников не имеет права унаследовать или все преемники отстранены от унаследовать как недостойные (ст. 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации); никто из преемников не принял наследия либо все преемники отказались от наследия и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого преемника (ст. 1158 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

В российском гражданском законодательстве переход выморочного имущества к государству определяется как особый вид унаследовать по закону. В законодательстве некоторых других государств такой переход рассматривается как приобретение добра, не имеющего владельца (бесхозяйного имущества). [3]

По действующему законодательству наследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования такой возможности лишены. При приобретении права собственности на бесхозяйный вещ субъект выступает муниципальное образование (п. 3 ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 227 Гражданского Кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 231 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Унаследование предполагает приобретение потомственного имущества в комплексе, включая не только вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество предполагает возникновение соответствующего права в отношении отдельной вещи. Причем в зависимости от вида бесхозяйного добра и обстоятельств его обнаружения существует различный механизм приобретения на него права собственности. [4]

Бесхозяйным же может быть признано имущество, не имеющее владельца, владелец которого неизвестен, а также если владелец от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности владельца, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.

Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего преемников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть добра наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято преемниками по завещанию, а в отношении оставшегося добра не сделано завещательных распоряжений, а преемник по закону отсутствует. Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между преемниками по завещанию, и кто-либо из них отказался принять наследие или оказался недостойным преемником, а преемники по закону отсутствуют. [6]

Переход выморочного добра в порядке унаследовать к стране имеет ряд особенностей по сравнению с обычным унаследовать по закону.

Во 1, переход выморочного добра к стране закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследия (п. 1 ст. 1152 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Во 2, поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследия (п. 1 ст. 1157 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. Однако такая передача должна осуществляться исходя из положений п. 3 ст. 1151 Гражданского Кодекса Российской Федерации только после оформления права собственности страны, то есть уже за рамками наследственного правопреемства. [6]

В 3, для определения порядка унаследовать и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона.

То обстоятельство, что государство не должно выражать волю на принятие наследия, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследие (ст. 1162 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Форма такого свидетельства утверждена Приказом Министра Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах». [5]

3. Приобретение наследства

3.1. Принятие наследства

Приобретение наследственного имущества – необходимое действие в цепочке наследственных отношений. Порядок приобретения наследства урегулирован в рамках гл.64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п.1 ст.1152 Гражданского Кодекса Российской Федерации, чтобы приобрести наследственное добро, лицам, вызываемым к наследованию, необходимо его принять. Принятия наследства не требуется в случае приобретения выморочного имущества. [1]

Преемник, принимая часть наследственного имущества, автоматически принимает все наследие. Он не вправе при принятии наследия определять какие-либо условия или делать оговорки, при наступлении которых наследие будет считаться принятым, либо иным образом ставить факт принятия наследия в зависимость от каких-либо обстоятельств. В то же время преемник, принявший наследие, вправе в дальнейшем от него отказаться в порядке, предусмотренном Гражданского Кодекса Российской Федерации (п.2 ст.1157 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

При призвании преемника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону) преемник может принять наследие, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Принятое наследие признается принадлежащим преемнику со дня заключения наследия независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права преемника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. [10]

Свое желание принять наследие преемники должны выразить посредством определенных допускаемых законом правовых действий. Ст. 1153 Гражданского Кодекса Российской Федерации регламентирует способы принятия наследия.

Во 1, принятие наследия исполняется подачей по месту открытия наследия нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследие должностному лицу заявления преемника о выдаче свидетельства о праве на наследие.

Во 2, признается, пока не доказано иное, что преемник принял наследие, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследия, в частности, если преемник:

— вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

— принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

— произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; [8]

— заплатил за свой счет долги наследодателя или приобрел от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В случае пропуска установленного срока для принятия наследия, суд по заявлению преемника может восстановить этот срок и признать преемника принявшим наследие, но только в том случае, если он не знал и не должен был знать об открытии наследия либо пропустил срок по другим уважительным причинам. В частности, уважительной причиной пропуска срока для принятия наследия может являться болезнь преемника, препятствующая своевременному принятию наследия.

Что касается пропуска срока для принятия наследия, то суд будет разбирать заявление о восстановлении пропущенного срока лишь в том случае, если оно подано не позднее 6 месяцев после того, как причины, препятствующие принятию наследия, отпали. В противном случае суд откажет в рассмотрении заявления. При этом Гражданского Кодекса Российской Федерации не предусматривает потенциалы восстановления срока для обращения в суд с указанным заявлением. В то же время существует возможность для преемника принять наследие и по истечении этого срока без обращения в суд при условии письменного согласия всех остальных преемников (п.2 ст.1155 Гражданского Кодекса Российской Федерации), принявших наследие. Письменное согласие всех преемников на принятие наследия преемником, пропустившим срок, должно быть удостоверено нотариально. [7]

Оформление прав собственности на потомственное имущество осуществляется после выдачи нотариусом, иным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (например, консулом), свидетельства о праве на наследие, которое выдается на основании заявления преемника по месту открытия наследия.

Свидетельство выдается преемникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследия. Свидетельство может быть выдано и до истечения указанного срока в том случае, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных преемников, имеющих право на наследие или его соответствующую часть, не имеется. [5]

3.2. Срок принятия наследства

Закон (ст. 1151 Гражданского Кодекса Российской Федерации) определяет специальный срок, в течение которого преемник обязан выразить свое согласие на принятие наследия. Он равноправен 6 месяцам и начинает течь со дня заключения наследия.

Подать заявление и представленные воздействия должны быть совершены преемниками в течение 6 месяцев со дня открытия наследия (п. 1 ст. 1154 Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае открытия наследия в день полагаемой кончины гражданина наследие может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об оглашении его скончавшимся. [4]

Если право унаследовать появляется для других лиц вследствие отказа преемника от наследства либо отстранения преемника по основаниям, установленным ст. 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации, такие лица могут принять наследие в течение оставшейся части показанного выше 6 месячного срока.

Лица, для которых право унаследовать начинается только вследствие непринятия наследия иным преемником, могут принять наследие в течение 3 месяцев со дня завершения шестимесячного срока со дня открытия наследия. Таковыми лицами в зависимости от ситуации могут быть:

а) преемники каждой из последующих очередей — при непринятии наследия преемниками предыдущих очередей;

б) преемники по закону — при непринятии наследия преемниками по завещанию;

в) под назначенный преемник по завещанию — при непринятии наследия преемником по завещанию. [10]

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследия регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое-нибудь расписывается в книге учета наследственных дел.

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследия поступило от преемника заявление, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел.

Преемник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследия, но доказательство о праве на наследие по такому заявлению ему не может быть выдано. Преемнику рекомендуется оформлять заявление соответствующим образом либо лично явиться к нотариусу.

Если заявление о принятии наследия поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследия, но отдано преемником либо его представителем на почту вовремя, преемник считается принявшим наследие в принятый законом срок.

В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Заключение

Отечественное наследственное право формировалось довольно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попробовать сделать сопоставление с каким-нибудь врожденным явлением, то на ум является горная извилистая река, которая-нибудь проходит свой путь, первоначально обходя скалы, затем задерживая свое течение, чтобы броситься сверху вниз и продолжать свою дорогу уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле. Охота верить в то, что в ближайшее время (хотя бы лет сто — двести) российское наследственное право не претерпит революционных преобразований.

Исходя из вышеизложенного, нужно сделать следующие выводы.

Во-первых, принятие долгожданной части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации очень своевременно. Указанный нормативный правовой акт должен заложить основу развития наследственных правовых отношений в нашей стране на новом, более качественном уровне. Ведь не секрет, что традиции наследования, сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых.

Во-вторых, необходим тщательный анализ положений новой «наследственной конституции России», включающий как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику.

В-третьих, в связи с тем, что граждане России «недостаточно подкованы» в правовых вопросах, целесообразно введение в качестве общеобязательной учебной дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в программу преподавания всех, а не только юридических средних специальных и высших учебных заведений.

В-четвертых, только использование на практике положений части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации, посвященных регулированию вопросов наследственного права, покажет, насколько оправданна некоторая усложненность порядка правовых конструкций, использованных в данном нормативном правовом акте, в частности, непременной части, унаследовать нетрудоспособными (иждивенцами и др.).

Список литературы:

1.Исполнительная надпись нотариуса: методическое пособие \\ Сучкова Н. В. Статут. 2015 г.  240 страниц

2.Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 1. Организация нотариального дела \\ Статут. 2015 г.  414 страниц

3.Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 4. Международное частное право, уголовное право и процесс в нотариальной деятельности \\ Статут. 2015 г.  287 страниц

4.Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 2. Правила совершения отдельных видов нотариальных действий \\ Статут. 2012 г.  638 страниц

5.Настольная книга нотариуса: в 3 т. Т. 3, Ч. Семейное и наследственное право в нотариальной практике \\ Статут. 2015 г.  717 страниц

6.Нотариат: учебное пособие \\ Юнити-Дана. 2015 г.  295 страниц

7.Система органов нотариата \\ Лазутин Е. П. Лаборатория книги. 2012 г.  80 страниц

8.Профессиональная этика: учебное пособие \\ Камардина А. А. Оренбургский государственный университет. 2013 г.  167 страниц

9.Наследственное право: учебно-практическое пособие \\ Богатырева Н., Бородавкина Н. БГТИ (филиал) ОГУ. 2013 г.  166 страниц

10.Наследственное право России: учебное пособие \\ Бегичев А. В. Логос. 2013 г.  168 страниц

Приложение 1.

C:\Users\Максим\Desktop\Безымянный.jpg

Приложение 2.

C:\Users\Максим\Desktop\1.png

Приложение 3.

C:\Users\Максим\Desktop\Безымянный.jpg