Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наседования (Наследование в современном гражданском праве)

Содержание:

Введение

Актуальность темы. Законодательство Российской Федерации, осуществляющей переход к рыночной экономике, коренным образом меняется. Изменения в законодательстве затронули и центральный институт гражданского права - институт права собственности, а значит и институт наследования. Сняты ранее действовавшие ограничения на количество и виды имущества, которые могут находиться в собственности граждан, и соответственно расширяется состав имущества, которое может переходить по наследству.

Связь между двумя институтами взаимная: с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие собственника по распоряжению своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности. Таким образом, институт наследования является производным по отношению к совокупности правовых норм, регулирующих отношения собственности граждан.

Право унаследовать имущество умершего после его смерти в определенном смысле является стимулятором развития производительных сил в обществе. Осознание того, что заработанное человеком после его смерти перейдет к близким ему людям является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду.

Важность наследственного права, базирующегося на основах частной собственности, его роль на современном общественно-экономическом этапе развития нашей страны, актуальность темы, определяют цель курсовой работы, связанной с изучением института наследования в Российской Федерации.

Объектом исследования являлись общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества.

Предметом исследования служили особенности и сущность наследственных правоотношений.

Цель работы - изучение особенностей института наследования в российском гражданском праве.

Задачи работы:

- рассмотреть понятие и основания наследования;

- определит особенности наследственных правоотношений;

- рассмотреть виды наследования.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, четырех подпунктов, заключения и списка использованных источников и литературы.

Глава 1. Наследование в современном гражданском праве

1.1. Понятие и основания наследования

Гражданский кодекс определяет наследование как переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

При универсальном правопреемстве, в отличие от правопреемства сингулярного (например, при замене кредитора в конкретном обязательстве или при продаже вещи), правопредшественник уступает свое место правопреемнику (правопреемникам) не в одном определенном правоотношении, а единовременно целиком во всех способных к передаче правах и обязанностях, которыми лицо обладало к моменту правопреемства.

Универсальность правопреемства при наследовании российский закон называет общим правилом, из которого могут быть исключения.

Расщепление наследства (актива и пассива наследственной массы) может происходить при наследовании невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (п. 1 ст. 1183 ГК РФ[1]). Члены семьи, проживавшие совместно с наследодателем, а также его нетрудоспособные иждивенцы приобретают обособленное право на денежные суммы, перечисленные в п. 1 ст. 1183 ГК РФ. Ответственность по долгам наследодателя на суммы, полученные в результате реализации указанного права, не распространяется.

Российский закон допускает расщепление актива наследственной массы по воле наследодателя.

По завещанию наследодатель может по отдельности распорядиться в отношении какого-нибудь конкретного имущества (например, завещать автомобиль сыну). В этом случае наследство не переходит к наследникам как единое целое. Этот же результат может быть достигнут при использовании завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке. Прикладной аспект имеет вопрос о том, как быть, если после открытия наследства, но до его принятия завещанная вещь случайно погибнет. С позиции расщепления актива наследственной массы такому наследнику нечего принимать, а последовательное применение правила об универсальном правопреемстве привело бы к перераспределению долей.

Общей собственности также не возникает при наследовании имущества (находящегося в общей совместной собственности членов крестьянского хозяйства) члена крестьянского хозяйства, если наследник в этом хозяйстве не состоит. В этом случае наследник не становится правообладателем наследства, а приобретает право на выплату компенсации.

Завещательный отказ не приводит к расщеплению актива наследственной массы, поскольку легатарий вправе получить имущество не напрямую от наследодателя, а опосредованно через наследника (п. 1 ст. 1137 ГК РФ)[2].

Расщепления пассива наследственной массы (долгов наследодателя) российский закон не допускает. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Представляется, что всякое распределение долгов наследодателя без согласия кредитора, в том числе произведенное судом, имеет силу только в отношении наследников (внутреннее действие).

Вопросы способности имущества к наследственному преемству и пределов ответственности по долгам наследодателя освещены в § 1.3 и 4.3 настоящей работы.

Российский закон выделяет два основания наследования - завещание и закон, причем правила о наследовании по закону действуют в части, не измененной завещанием, за исключением случаев, специально установленных ГК РФ. К таким исключениям относятся правила об обязательных наследниках.

В юридической литературе можно встретить мнение о том, что, помимо указанных оснований наследования, есть и иные, в частности наследование в порядке трансмиссии или в порядке получения обязательной доли. В этих примерах речь идет либо о разных наследствах, либо о той части имущества, которая всегда по закону причитается обязательному наследнику, несмотря на содержание завещания.

1.2. Особенности наследственных правоотношений

Наследство - это имущество, принадлежавшее наследодателю на момент открытия наследства. В состав наследства входят как имущественные права (актив), так и обязанности (пассив).

По наследству не переходят:

1) нематериальные блага (честь, достоинство, авторство и т.д.). Редакция п. 1 ст. 150 ГК РФ[3], действовавшая до 1 октября 2013 г., предусматривала, что в случаях и в порядке, которые указаны в законе, личные неимущественные права и нематериальные блага могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками. В действующей редакции ст. 150 ГК РФ речь идет только о защите нематериальных благ.

2) имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью);

3) имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом в силу их тесной связи с личностью стороны правоотношения (например, права одаряемого по договору обещания дарения; права получателя пожизненной ренты (п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - Постановление Пленума N 9[4]); права и обязанности, возникшие из договоров поручения, комиссии, агентского договора и т.д.);

4) вещи, переход которых по наследству не допускается законом (государственные награды, наградное оружие);

5) определенными особенностями отличается наследование в корпоративных отношениях.

В коммерческих корпоративных организациях, где личность участника юридически небезразлична другим участникам (хозяйственные товарищества и производственные кооперативы), наследники не заменяют наследодателя в составе участников корпорации. Доля в складочном капитале или пай преобразуются в требование о выплате их действительной стоимости. Однако с согласия других членов корпорации, а в производственном кооперативе - по решению общего собрания наследники умершего участника могут быть приняты в состав участников. Закон "Об обществах с ограниченной ответственностью"[5] допускает возможность включения правила о получении согласия в уставы обществ с ограниченной ответственностью, которые также могут быть заинтересованы в сохранении круга участников. Согласно п. 10 ст. 21 указанного Закона тридцатидневное молчание других участников в ответ на обращение наследника, направленное через общество, признается согласием. Возможное ограничение на переход права участия может быть предусмотрено соглашением об управлении хозяйственным партнерством.

Пункт 66 Постановления Пленума N 9 предлагает модель, по которой наследники сначала принимают наследство, оформляют у нотариуса свидетельство о праве, наследство в отношении доли или пая, а затем вправе поставить вопрос о вхождении в состав участников. Думается, что вопросы о моменте возникновения права на участие в управлении делами (это важно для решения вопроса о полномочиях душеприказчика или доверительного управляющего голосовать на общем собрании участников), о возможности заявления другими участниками непосредственно после открытия наследства отказа на переход доли либо согласия без учета воли наследников, о праве участника дать согласие на переход доли к одному из нескольких наследников и последствиях такого согласия будут разрешены в новых законах о коммерческих корпоративных организациях.

Особенностью наследования паенакопления в потребительском кооперативе является то, что наследнику члена кооператива предоставляется право на принятие в кооператив. Наследник, не воспользовавшийся этим правом, имеет право требовать от кооператива выплаты паенакопления. Порядок выплаты паенакопления предусматривается потребительским законодательством и уставами кооперативов (ст. 14 Закона "О потребительской кооперации"[6], ч. 3 ст. 9 Федерального закона "О жилищных накопительных кооперативах"[7]). У члена кооператива может быть не один, а несколько наследников, получающих право на паенакопление. Вопрос о том, кто из наследников в случае столкновения интересов имеет преимущественное право быть принятым в члены кооператива, также должен решаться потребительским законодательством и уставами обществ (применительно к жилищным кооперативам ст. 131 Жилищного кодекса РФ[8]). Несоразмерность между наследственной долей и распределением наследственной массы устраняется между наследниками за счет другого имущества или путем присуждения компенсации (ст. 1170 ГК РФ). Интересным представляется вопрос о том, могут ли несколько наследников стать членами кооператива с учетом особенностей управления в кооперативе (один член - один голос);

6) иногда в составе имущества, оставшегося после смерти лица, оказываются вещи, титулом на которые наследодатель не обладал (чужие вещи, самовольные постройки). Единственным специальным правилом на этот счет является п. 3 ст. 234 ГК РФ, согласно которому давностное владение продолжается в отношении владельца, являющегося правопреемником предыдущего владельца. Судебная практика признает переход к наследникам правомочий, возникающих в связи с возведением наследодателем самовольной постройки.

Вопрос о переходе по наследству принадлежавшего наследодателю, но не осуществленного им права на оспаривание сделки или решения собрания в российском законе не решен (п. 73 Постановления Пленума N 9. В Постановлении от 21 января 2014 г. N 9913/13 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ[9]).

Из правила об универсальном правопреемстве при наследовании усматривается, что наследник обладает теми же правами, какими обладал наследодатель, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью наследодателя (ч. 2 ст. 1112 ГК РФ), и может защищать нарушенные права. Поэтому наследник умершего супруга вправе оспорить сделки, которые мог бы оспорить наследодатель, в том числе и по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 35 СК РФ.[10]

Общераспространенной является точка зрения о невключении в наследственную массу страхового возмещения по договору страхования жизни[11]. Наследники застрахованного лица в соответствии с п. 2 ст. 934 ГК РФ приобретают право на получение страхового возмещение при отсутствии в договоре указания на фигуру выгодоприобретателя. Поскольку это прием определения выгодоприобретателя по договору, то можно предположить, что обязательные наследники, обойденные застрахованным лицом в завещании, право на страховое возмещение не получают.

Наследство открывается со смертью гражданина (ст. 1113 ГК РФ). Факт смерти и дата смерти гражданина подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органами записи актов гражданского состояния. Объявление гражданина умершим (ст. ст. 45, 46 ГК РФ) приравнивается по правовым последствиям к смерти лица.

Применительно к открытию наследства юридическое значение имеют время и место открытия наследства.

Местом открытия наследства по общему правилу признается последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом в рамках особого производства (п. 17 Постановления Пленума N 9[12]).

Место открытия наследства определяет применимое право, место осуществления наследственных прав.

Днем открытия наследства признается день смерти гражданина или день вступления в силу решения суда (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Также возможен вариант, при котором суд в решении установит день предполагаемой смерти лица. В последнем случае днем открытия наследства будет именно та дата, что указана в судебном акте.

Время открытия, в частности, определяет состав наследственной массы, круг наследников, сроки для осуществления наследственных прав (за исключением случая, когда дата смерти установлена решением суда об объявлении гражданина умершим).

Наследники могут быть подразделены на три категории: граждане, юридические лица, публичные образования.

Наследниками как по закону, так и по завещанию могут являться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Действующий ГК РФ, с одной стороны, расширил круг граждан-наследников по закону, не сохранив правило ст. 530 ГК РСФСР 1964 г[13]. о том, что при наследовании по закону наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. С другой стороны, благодаря достижениям современной науки появление ребенка наследодателя возможно намного позже открытия наследства ("дети из пробирки"). Вопрос о наследственных правах таких детей наследодателя в российском праве не разрешен.

Юридические лица, существующие на день открытия наследства, могут наследовать по завещанию. Таким образом, исходя из буквального толкования российского закона завещательные распоряжения об учреждении юридического лица, например фонда, и назначении его наследником ничтожны.

Публичные образования также могут наследовать по завещанию. Кроме того, Российская Федерация, субъекты РФ, а также муниципальные образования (п. 2 ст. 1151 ГК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2007 г.) получают в порядке наследования выморочное имущество.

В российском праве существует институт недостойных наследников, которые, несмотря на вхождение в призываемую очередь или указание в завещании, не вправе наследовать после наследодателя.

Недостойные наследники делятся на две категории:

1) лица, не имеющие право наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ и разъяснение в п. 19 Постановления Пленума N 9). Условия: совершение умышленных противоправных действий против наследодателя, наследников или против осуществления последней воли завещателя; посредством указанных действий лица не обязательно желали, но объективно способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства; подтверждение данных обстоятельств в судебном порядке (приговором по уголовному делу или решением по гражданскому). Также к этой категории относятся родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах на момент открытия наследства после детей.

2) лица, отстраненные от наследования (п. 2 ст. 1117 ГК РФ и разъяснение в п. 20 Постановления Пленума N 9). Условием является злостное уклонение от выполнения лежавших на лице в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Иск об отстранении от наследования по данному основанию недостойного наследника может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.

Из формулировки п. 1 ст. 1117 ГК РФ можно сделать вывод, что прощение недостойного наследника, влекущее восстановление его в наследственных правах, возможно лишь одним способом - путем составления завещания в пользу данного недостойного наследника.

По российскому закону потомки недостойных наследников не наследуют по праву представления .

Глава 2. Виды наследования

2.1. Наследование по завещанию

Распоряжение имуществом на случай смерти в российском праве именуется завещанием. Составление завещания - это односторонняя сделка, причем с отложенным юридическим эффектом[14]. Для возникновения прав и обязанностей из завещания недостаточно лишь факта составления завещания, необходим еще один элемент юридического состава - открытие наследства.

Поскольку составление завещания - сделка односторонняя, то согласия лиц, указанных в завещании, не требуется для того, чтобы считать завещание имеющим силу. Принятие наследства является самостоятельной сделкой и не образует с составлением завещания единой двусторонней сделки.

Не допускается совершение завещания через представителя (как законного, так и по доверенности), а также лицом, не обладающим дееспособностью в полном объеме.

Пункт 1 ст. 1118 ГК РФ устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Вместе с тем в российском праве могут быть обнаружены и иные формы распоряжения имуществом на случай смерти. Во-первых, договором дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Вопрос о вещном или обязательственном эффекте отмены дарения в законе не разрешен. Во-вторых, в своих письмах, дневниках и других документах лицо может запретить обнародование созданного им произведения, тем самым существенно ограничив возможность осуществления перешедшего к наследникам исключительного права.

Совместные завещания и договоры о наследовании российскому праву неизвестны. К дарению с условием о передаче дара после смерти дарителя п. 3 ст. 572 ГК РФ предписывает применять правила о наследовании. Указанная норма в подавляющем большинстве случаев лишает такие сделки юридической силы ввиду несоблюдения квалифицированной формы завещания. Дарения, совершенные лицом при жизни, не рассматриваются российским правом в качестве сделок, совершенных на случай смерти, и не учитываются при определении размера наследственной массы.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель может завещать имущество одному или нескольким лицам, причем он не связан кругом наследников, указанных в ст. ст. 1142 - 1145 ГК РФ.

Назначение наследника обязательно производится завещателем лично. При удостоверении завещания (кроме, естественно, закрытого) нотариус убеждается в том, что указанные в завещании лица достаточным образом индивидуализированы.

Кроме того, у завещателя есть возможность предусмотреть фигуру "запасного" наследника, т.е. осуществить подназначение (субституцию) как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону. Суть состоит в том, что, если основной наследник не примет наследство (из-за смерти до открытия наследства, отказа, отстранения от наследования и т.д.), право наследования получит подназначенный наследник (субститут). Число ступеней подназначения, которые может установить завещатель, не ограничено. Исходя из принципа свободы завещания наследодатель вправе определить те основания, при которых право наследования будет переходить к подназначенному наследнику (например, указать, что подназначение осуществляется только на случай смерти основного наследника; тогда во всех остальных случаях - признания недостойным наследником, отказа и т.д. - подназначенный наследник призываться не будет).

Поскольку подназначение возможно и наследнику по закону, возникает вопрос о том, у кого будет приоритет в случае, если наследник по закону не примет наследство по причине смерти, - у подназначенного наследника или наследника по праву представления (к примеру, у брата, подназначенного сыну, или внука как наследника по праву представления). В законе прямого ответа нет, но исходя из общего приоритета воли, выраженной в завещании, над порядком наследования по закону приоритет имеет подназначенный наследник.

Российское право не разрешает подназначение для лица, принявшего наследство (так называемая фидеикомиссарная субституция). После принятия наследства наследник сам вправе определить, кому перейдет имущество после его смерти, и не связан волей предшествующего наследодателя.

Кроме того, исходя из оснований для подназначения, перечисленных в п. 2 ст. 1121 ГК РФ, недопустимой является известная теории права родительская субституция (при которой условием подназначения является недостижение передовым наследником определенного возраста к моменту открытия наследства)[15].

По общему правилу завещание является действительным с точки зрения формы только при совокупности двух требований: 1) составление в письменном виде; 2) удостоверение уполномоченным лицом.

Законом могут предъявляться квалифицированные требования к форме (например, закрытое завещание обязательно пишется завещателем собственноручно).

Требование к письменной форме не знает исключений, поэтому любые устные высказывания наследодателя силы завещания не имеют. Такие высказывания могут служить лишь дополнительными доказательствами в наследственных спорах, связанных с выяснением действительной воли завещателя.

Требование об обязательном удостоверении завещания имеет одно исключение - завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). При составлении закрытого завещания нотариус не имеет доступа к содержанию завещания, но удостоверяет сам факт его принятия.

Порядок совершения завещания может предполагать обязательное участие свидетелей (в частности, при составлении закрытого завещания или завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах). Для таких случаев определены обязательные требования к фигуре свидетеля. Эти же требования распространяются и на лицо, подписывающее завещание вместо завещателя (рукоприкладчика). По смыслу ст. 1124 ГК РФ невозможно совмещение в одном лице функций рукоприкладчика и свидетеля.

Завещание, совершенное без свидетелей, когда их участие обязательно, является ничтожным. Несоответствие свидетеля установленным требованиям влечет оспоримость завещания.

Для составления нотариального завещания наследодатель обычно является на прием к нотариусу, однако нотариус может осуществить выезд к месту нахождения завещателя, если для последнего явка затруднительна.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса. Сведения о таком лице, а также причины, по которым завещатель не смог подписать завещание лично, указываются в завещании.

Присутствие свидетеля не является обязательным. Если он присутствует, то должен удовлетворять требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ. Завещание составляется и нотариально удостоверяется в двух экземплярах, один из которых после нотариального удостоверения вручается завещателю, другой экземпляр завещания хранится у нотариуса.

Закрытое завещание необходимо для того, чтобы максимально сохранить в тайне от всех его содержание до момента открытия наследства.

Единственный случай, когда составленное в простой письменной форме и не заверенное уполномоченным лицом завещание имеет силу, - это завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Кроме того, в российском праве существует особенность распоряжения безналичными денежными средствами на случай смерти.

Денежными средствами на вкладе или любом другом счете в банке можно распорядиться двумя способами: либо в общем порядке определив судьбу денежных средств в завещании, либо через завещательное распоряжение в самом банке. Такое распоряжение, собственноручно подписанное завещателем, удостоверяется служащим банка в порядке, установленном Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351[16]).

Права на денежные средства входят в состав наследства и, соответственно, наследуются в порядке универсального правопреемства при предъявлении свидетельства о праве на наследство.

Одно из проявлений свободы завещания - возможность завещателя в любое время отменить или изменить составленное им завещание. При этом завещатель может как прямо отменить предыдущие распоряжения или их часть, так и оставить новые распоряжения, которые по содержанию отличаются от более ранних.

Разъяснения нормы ст. 1130 ГК РФ содержатся в п. 23 Постановления Пленума N 9.

Завещанием может быть отменено либо изменено прежнее завещание, а также завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке, если из содержания нового завещания следует, что его предметом являлись и права на соответствующие денежные средства (например, в новом завещании в качестве предмета наследования указаны все имущество наследодателя или его часть, включающая денежные средства, или только денежные средства, внесенные во вклад (вклады) или находящиеся на другом счете (других счетах) в банке (банках), в том числе без конкретизации номера счета и наименования банка, или непосредственно те денежные средства, в отношении прав на которые было совершено завещательное распоряжение в банке).

Завещательным распоряжением правами на денежные средства в банке может быть отменено либо изменено завещательное распоряжение правами на денежные средства в этом же банке, филиале банка, а также прежнее завещание - в части, касающейся прав на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в этом банке.

Завещательное распоряжение в банке, как и завещание, может быть отменено посредством прямого распоряжения о его отмене.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Изменение или отмена завещания обладают свойством безвозвратности. Это означает, например, что отмена завещания, которым отменено первоначальное завещание, не восстанавливает силу этого первоначального. Между тем признание недействительным последующего завещания будет означать, что силу имеет первоначальное.

Поскольку завещание закон считает сделкой, к нему применимы правила о недействительности сделок. Статья 1131 ГК РФ воспроизводит положения ст. ст. 166, 180 ГК о двух основаниях недействительности (ничтожность и оспоримость) и о последствиях недействительности части сделки.

Перечень содержащихся в части третьей ГК РФ оснований для признания завещания недействительным назван в п. 27 Постановления Пленума N 9.

Завещания относятся к числу недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении следующих установленных ГК РФ требований:

- обладание гражданином, совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме;

- недопустимость совершения завещания через представителя либо двумя или более гражданами;

- письменная форма завещания и его удостоверения;

- обязательное присутствие свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу.

Завещание является оспоримым в следующих случаях:

- несоответствие лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя, требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ;

- если понимать буквально п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", присутствие в момент составления, подписания, удостоверения завещания и его передачи нотариусу лиц, в пользу которых составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей делает завещание оспоримым[17]. Обоснованием такого подхода может служить риск искажения завещателем своей действительной воли в присутствии наследника[18].

- в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя. Не могут служить такими основаниями описки и незначительные нарушения, если они не влияют на понимание волеизъявления.

Кроме того, к завещанию могут быть применены и общие основания недействительности сделок (например, составление под угрозой - ст. 179 ГК РФ).

Оспаривание завещания возможно лицами, права и законные интересы которых нарушены этим завещанием (например, наследники по закону или наследники по другому завещанию), и только после открытия наследства. Общее правило о том, что оспаривание сделки с пороком воли допускается только по иску субъекта дефектного волеизъявления, применительно к оспариванию завещания не действует.

Распределение наследства связано с совершением множества действий юридического и фактического характера. Действия эти, как правило, совершают сами наследники при содействии нотариуса, причем независимо от основания призвания к наследованию. Однако российский закон в ст. 1133 ГК РФ посчитал необходимым отдельно указать, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания.

Наследодатель может не вверять наследственную массу наследникам, а поручить распределение наследства лицу, специально назначенному в завещании (душеприказчику). Душеприказчиком может быть физическое лицо независимо от того, является ли оно наследником или нет. На юридическое лицо по российскому закону функции душеприказчика возложены быть не могут.

Одним из видов завещательных распоряжений, которые могут быть включены в текст завещания, является завещательный отказ (легат). Суть его состоит в возложении на наследников по завещанию или по закону обязанностей имущественного характера в пользу третьих лиц (отказополучателей, легатариев).

Институт завещательного отказа позволяет наследодателю позаботиться о лице, не являющемся наследником по закону или завещанию. Это единственный способ передачи имущества из состава наследства лицу, не зачатому к моменту открытия наследства.

Примерный перечень действий, составляющих предмет завещательного отказа, изложен в п. 2 ст. 1137 ГК РФ:

- передача отказополучателю на каком-либо вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (например, предоставление права пользования жилым помещением на период жизни отказополучателя или на иной срок);

- передача входящего в состав наследства имущественного права;

- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

- выполнение для отказополучателя определенной работы или оказание ему услуги;

- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей[19].

Исполнение отказа осуществляется наследником, на которого возложено исполнение отказа, в пределах стоимости его доли в наследуемом имуществе. Из стоимости доли в наследуемом имуществе вычитаются долги наследодателя в пределах падающей на наследника доли. Если наследник является обязательным, размер обязательной доли также подлежит исключению. Вопрос о порядке расчета общего размера долгов наследодателя, порой важный для исчисления размера завещательного отказа, в российском законодательстве не разрешен. Если обязанными в силу завещательного отказа становятся несколько наследников, принявших наследство, то судебная практика признает такое обязательство солидарным.

Получение завещательного отказа является правом отказополучателя. Неосуществление права в течение трех лет с момента открытия наследства влечет его прекращение. Право легатария является личным и непередаваемым. Представляется, что ответ на вопрос о том, допустимо ли наследственное преемство по просроченным либо заявленным, но не исполненным при его жизни требованиям, должен быть положительным.

2.2. Наследование по закону

Действующий Гражданский кодекс вслед за своими предшественниками - кодексами РСФСР отказался от парантельной системы наследования, действующей в немецком праве и предлагавшейся в проекте российского Гражданского уложения (ст. 1357)[20]. Российское гражданское право признает восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей (принцип очередности). То есть предшествующая очередь полностью устраняет последующую. Определенной спецификой обладает так называемая "скользящая" очередь (см. ст. 1148 ГК РФ): она присоединяется как равная к той очереди, которая призывается к наследованию.

Право наследования в составе определенной очереди не является оборотоспособным. В связи с этим российский правопорядок не допускает сделок между наследниками о порядке призвания к наследованию (например, сделку об обмене очередями между сыном и дядей наследодателя).

Предоставление права на принятие наследства последующей очереди происходит, когда наследники предшествующих очередей на момент открытия наследства отсутствуют, или никто из них не имеет права наследовать, или все они отстранены от наследования (ст. 1117), или лишены наследства (п. 1 ст. 1119), или никто из них не принял наследства, или все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Исключение составляют наследники по праву представления. Эти лица, перечисленные в ст. ст. 1142 - 1144 ГК РФ, занимают при наследовании место своего предка, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Наследование по праву представления в случае отказа от наследства российскому закону неизвестно. Наследственная доля - это доля в праве на наследуемое имущество. Ситуаций, когда при наследовании (не при разделе наследственной массы) право на имущество целиком переходит к одному наследнику, а другие наследники получают имущественное право требования к нему, российскому праву неизвестны.

В круг наследников первой очереди входят: супруг, дети и родители наследодателя. Супругом наследодателя является лицо, с которым наследодатель на момент открытия наследства состоял в браке, признаваемом по российскому праву. Партнерства лиц одного пола российский закон для целей наследования к браку не приравнивает. Супруги, в отношении которых наследодателем было предъявлено требование о расторжении брака, наследуют на общих основаниях.

На равенство долей лиц, входящих в первую очередь, никак не влияет тот факт, что в совместно нажитом имуществе переживший супруг будет иметь долю, принадлежащую только ему и не входящую в наследственную массу ("вдовья доля"), а также долю, полученную в порядке наследования.

Родство и брак подтверждаются записью в книге актов гражданского состояния, решением суда или в порядке, предусмотренном абз. 2 ст. 72 Основ законодательства о нотариате[21].

Российский закон не содержит прямого ответа на вопрос о том, кто призывается к наследованию, когда запись в книге актов гражданского состояния скорректирована после открытия наследства. Например, лицо, фактически являющееся отцом ребенка, узнает об этом после его смерти и, желая попасть в круг наследников первой очереди, возбуждает спор об установлении отцовства.

По общему правилу усыновленный и его потомство приравниваются к кровным родственникам усыновителя и его родственников. Это означает прекращение наследственной связи между усыновленным и кровными родственниками, включая родителей. В отношениях наследования кровных родственников заменяют усыновители и их кровные родственники. Судебной практикой выработан подход, по которому возникшее до усыновления право наследования после кровного родственника не прекращается.

Из рассмотренного правила существует исключение: сохранение по решению суда отношений усыновленного с кем-либо из родственников по происхождению распространяется и на наследственные правоотношения. Такое сохранение отношений возможно при усыновлении ребенка одиноким лицом по желанию родителя противоположного пола (например, по желанию матери при усыновлении одиноким мужчиной; п. 3 ст. 137 Семейного кодекса Российской Федерации[22] (далее - СК РФ), а в случае смерти такого родителя - по просьбе дедушки или бабушки (п. 4 ст. 137 СК РФ)). Указанное правило позволяет восполнить семейный круг ребенка ввиду усыновления одиноким усыновителем.

В случае смерти кого-либо из детей наследодателя до открытия наследства или одновременно с открытием наследства место указанных лиц при наследовании занимают их потомки, ближайшими из которых являются внуки наследодателя. Однако в отличие от правил ст. ст. 1143, 1144 правила ст. 1142 ГК РФ при определении круга наследников по праву представления не ограничиваются ближайшими потомками выбывшего наследника. Потомки внуков наследодателя также призываются к наследованию, если предки указанных лиц умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Нет в российском законе прямого ответа на вопрос о том, действует ли право представления в отношении внуков наследодателя по ответвлениям рода[23]. То есть наследует ли правнук наследодателя, если его предки умерли до открытия наследства, но в живых находится внук наследодателя, приходящийся правнуку дядей?

Круг наследников второй очереди составляют полнородные и неполнородные (единокровные и единоутробные) братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

При определении размера наследственной доли полнородство братьев и сестер по российскому праву юридического значения не имеет.

Замещают братьев и сестер в случае их смерти к моменту открытия наследства их ближайшие потомки - племянники и племянницы наследодателя. Потомки племянников и племянниц по праву представления не призываются. Дети племянников и племянниц образуют пятую очередь наследников по закону, а внуки - шестую.

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, т.е. дяди и тети наследодателя. Их полнородство на размер наследственной доли также влияния не оказывает. Наследниками по праву представления применительно к наследникам третьей очереди являются двоюродные братья и сестры наследодателя. Потомки двоюродных братьев и сестер по праву представления не призываются. Дети двоюродных братьев и сестер включаются в шестую очередь наследников по закону.

Очереди с четвертой по шестую образуют перечисленные в п. 2 ст. 1145 ГК РФ родственники третьей, четвертой и пятой степени родства, а именно:

- в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Иные родственники наследодателя указанных степеней родства, а также родственники шестой степени родства и выше наследственной очереди не образуют и могут призываться к наследованию по закону только по праву представления, когда это допустимо (например, праправнук наследодателя).

К наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

С точки зрения очередности определенными особенностями обладает наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

До принятия Постановления Пленума N 9 неразрешенным являлся вопрос о том, наследуют ли по п. 1 ст. 1148 ГК РФ указанные в ст. ст. 1143, 1144 ГК РФ наследники по праву представления в случае, когда их предок, призываемый к наследованию, к моменту открытия наследства жив. И если да, то почему таким же правом не обладают внуки наследодателя и их потомки, являющиеся более близкими родственниками наследодателя?

В п. 31 Постановления разъяснено, что нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в п. 2 ст. 1142 ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей - наследников по закону первой очереди), наследуют на основании п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 1148 ГК РФ, т.е. независимо от совместного проживания с наследодателем.

То есть судебной практикой воспринят следующий подход: все наследники по праву представления, являющиеся нетрудоспособными иждивенцами, при жизни "основного" наследника учитываются в составе своих очередей (т.е. по п. 1 ст. 1148 ГК), а не "сваливаются" в восьмую очередь.

Для таких наследников законодательно не решен вопрос о выборе варианта наследования - по праву представления или в качестве нетрудоспособного иждивенца - в случае смерти "основного" в их очереди наследника. Дело в том, что размер причитающейся доли в этих случаях рассчитывается по разным правилам (ср. п. 1 ст. 1146 и ст. 1148 ГК РФ).

Ко второй группе (п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ) относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые ни к одной из предшествующих семи очередей наследников не относятся. В связи с этим для признания их наследниками необходимо дополнительное условие - нахождение на иждивении и совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти. При наличии всех условий данные лица входят в восьмую очередь, которая по правилам п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ может быть как "скользящей" (если есть наследники предшествующих очередей), так и самостоятельной (при отсутствии других наследников по закону)[24].

Институт обязательной доли в наследстве, известный российскому праву, является исключением из принципа свободы завещания. Обязательной долей в наследстве обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. Понятия нетрудоспособности и нахождения на иждивении разъяснены в п. 31 Постановления Пленума N 9.

Исходя из круга обязательных наследников можно прийти к выводу, что целью правил об обязательной доле является предоставление имущества потенциально экономически слабым наследникам.

Вопрос об обязательной доле может возникнуть только в случае составления завещания. Если завещания нет, обязательный наследник призывается к наследованию в числе наследников первой очереди (или восьмой, если нет других наследников, кроме лиц, указанных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ) и наследует в равных долях с другими призываемыми наследниками, кроме случая наследования по праву представления. Когда завещание было составлено, обязательный наследник независимо от содержания завещания наследует не менее половины той доли, которая причиталась бы ему при отсутствии завещания. В первую очередь право на обязательную долю реализуется за счет незавещанного имущества, т.е. за счет уменьшения долей наследников по закону. Если незавещанного имущества недостаточно или его нет, размер доли обязательного наследника формируется за счет пропорционального уменьшения долей или имущества, передаваемого наследникам по завещанию.

В счет размера обязательной доли засчитывается стоимость любого имущества, получаемого обязательным наследником из наследственной массы по любому основанию: стоимость завещанного ему имущества; стоимость установленного в его пользу завещательного отказа; денежные суммы, завещанные ему путем составления завещательного распоряжения в банке.

Размер обязательной доли может быть уменьшен судом, в том числе до ноля, если соблюдение прав обязательного наследника повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию.

Самостоятельных оснований лишения права на обязательную долю российский закон не предусматривает.

Если наследников как по завещанию, так и по закону нет (т.е. отсутствуют, не приняли, отстранены и т.п.), то имущество умершего считается выморочным.

Такое имущество автоматически переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации, за исключением недвижимости, которая исходя из места нахождения переходит в муниципальную собственность или в собственность городов федерального значения. Принятия наследства в данном случае не требуется. Публичное образование должно признаваться правопреемником наследодателя независимо от получения свидетельства о праве на наследство.

Решая вопрос о судьбе выморочного недвижимого имущества, российский законодатель вряд ли предполагал освободить муниципальные образования от ответственности по долгам наследодателя. Поэтому если в составе выморочного имущества есть недвижимость, распределение ответственности публичных образований по долгам наследодателя регулируется правилами ст. 1175 ГК РФ.

Как правило, выморочным имуществом становится наследство небольшой стоимости. В результате этого публичное образование не заинтересовано в учете наследства и оформлении наследственных прав, что негативно сказывается на интересах кредиторов.

Заключение

Несмотря на достаточную регламентированность вопросов наследования, на практике зачастую вопрос о том, наследовать или не наследовать причитающееся по завещанию или по закону имущество, остается весьма дискуссионным. Возможны ситуации, когда долги наследодателя могут значительно превысить остальное имущество наследодателя или в качестве наследства могут выступать вещи, которые наследники посчитают хламом, не имеющим какой-либо ценности.

В таком случае (когда не остается наследников ни по завещанию, ни по закону) имущество становится выморочным и подлежит передаче государству в бюджет. Недвижимость достается муниципалитетам по месту ее расположения. Остальное имущество отходит в федеральную казну.

Подобная ситуация не свидетельствует о порочности самого института наследования, а скорее говорит об отсутствии интереса со стороны субъектов гражданских правоотношений к конкретной наследственной массе, т. е. совокупности того имущества, которое переходит по наследству.

Как представляется, главная задача государства — свести подобные ситуации к минимуму.

Кроме того, не менее важной задачей государства в отношении института наследования является разработка и внедрение механизмов, которые бы упростили работу нотариусов при работе с наследством. На практике наследование имущества, как бы наследники не относились к наследодателю и к друг другу, представляет собой череду скандалов и распрей наследников относительно того, кто именно какую часть бесплатно доставляемого имущества получает. Механизмы, способные свести подобные скандалы и распри, которые зачастую ведут к порче отношений между наследниками, моги бы оказать нотариусу неоценимую услугу, существенно уменьшить его работу и повысить ее эффективность.

Список литературы и источников

Нормативно-правовые акты

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // Российская газета". 1993. N 49;2018. N 2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301; 2018. N 1 (Часть I). Ст. 43.

Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. Ст. 16; 2018. N 1 (Часть I). Ст. 22.

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785; 2018. N 1 (Часть I). Ст. 65.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ . 2001. N 49. Ст. 4552; 2017. N 14. Ст. 1998.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О жилищных накопительных кооперативах" // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 41; 2016. N 27 (Часть I). Ст. 4225.

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 14; 2018. N 1 (Часть I). Ст. 69.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // Российская газета". 1993. N 49;2018. N 2.

Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" // Российская газета. 1997. N 1364; 2013. N 148.

Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 14.05.2001) // Ведомости ВС РСФСР.1964. N 24. Ст. 407(утратил силу).

Учебная и научная литература

  1. Белов В.А. Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношение и его правовая форма // Наследственное право. 2014. N 1.
  2. Блинков О.Е. Модели наследования по праву представления в постсоветском наследственном праве // Наследственное право. 2013. N 2.
  3. Блинков О.Е. О присутствии наследника при совершении завещания // Наследственное право. 2014. N 2.

Громов А.А. Наследование денежных средств из некоторых гражданско-правовых обязательств // Наследственное право. 2013. N 3.

Гук Д.В. Завещательные распоряжения по российскому гражданскому праву: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

Журавлев И.В. Наследственные права иждивенцев: современное регулирование // Наследственное право. 2014. N 2.

  1. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 - 2006). М.: Статут, 2010.
  2. Сараев А.Г. О правовой природе завещания // Наследственное право. 2013. N 2.

Ягельницкий А.А. Наследственное преемство в праве на оспаривание сделки // Вестник гражданского права. 2010. N 5.

Материалы правоприменительной практики

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9"О судебной практике по делам о наследовании" // Российская газета". 2012. N 127.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // Российская газета. 2012. N 127.

Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" // СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2097.

Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 N 9913/13 по делу N А33-18938/2011 // Вестник ВАС РФ. 2014.N 5.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 4 февраля 2014 г. N 19-КГ13-12

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ . 2001. N 49. Ст. 4552; 2017. N 14. Ст. 1998.

  2. Белов В.А. Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношение и его правовая форма // Наследственное право. 2014. N 1. С. 6 - 16.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301; 2018. N 1 (Часть I). Ст. 43.

  4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9"О судебной практике по делам о наследовании" // Российская газета". 2012. N 127.

  5. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" // СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785; 2018. N 1 (Часть I). Ст. 65.

  6. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" // Российская газета. 1997. N 1364; 2013. N 148.

  7. Федеральный закон от 30.12.2004 N 215-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О жилищных накопительных кооперативах" // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 41; 2016. N 27 (Часть I). Ст. 4225.

  8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 14; 2018. N 1 (Часть I). Ст. 69.

  9. Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 N 9913/13 по делу N А33-18938/2011 // Вестник ВАС РФ. 2014.N 5.

  10. Ягельницкий А.А. Наследственное преемство в праве на оспаривание сделки // Вестник гражданского права. 2010. N 5. С. 76 - 106.

  11. Громов А.А. Наследование денежных средств из некоторых гражданско-правовых обязательств // Наследственное право. 2013. N 3. С. 32 - 35.

  12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // Российская газета. 2012. N 127.

  13. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 14.05.2001) // Ведомости ВС РСФСР.1964. N 24. Ст. 407(утратил силу).

  14. Сараев А.Г. О правовой природе завещания // Наследственное право. 2013. N 2. С. 24 - 28.

  15. Гук Д.В. Завещательные распоряжения по российскому гражданскому праву: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 16.

  16. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" // СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2097.

  17. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 4 февраля 2014 г. N 19-КГ13-12

  18. Блинков О.Е. О присутствии наследника при совершении завещания // Наследственное право. 2014. N 2. С. 3 - 5.

  19. Белов В.А. Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношение и его правовая форма // Наследственное право. 2014. N 1. С. 6 - 16.

  20. Блинков О.Е. Модели наследования по праву представления в постсоветском наследственном праве // Наследственное право. 2013. N 2. С. 3 - 7.

  21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // Российская газета". 1993. N 49;2018. N 2.

  22. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. Ст. 16; 2018. N 1 (Часть I). Ст. 22.

  23. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 - 2006). М.: Статут, 2010. С. 34.

  24. Журавлев И.В. Наследственные права иждивенцев: современное регулирование // Наследственное право. 2014. N 2. С. 12 - 17.