Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Основы нотариата. Курсовая работа

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Институт наследования возник несколько тысячелетий назад с появлением частной собственности. Упоминание о наследовании можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и др.

Ко временам Древнего Рима относится очевидная истина, что человек как всякий биологический вид смертен. Древнеримская поговорка гласит – momento more (помни о смерти). Жизнь как совокупность физиологических процессов в определенный период времени прекращается, а материальные ценности, вещи, движимое и недвижимое имущество остаются.[1]

Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать, поскольку в любом государстве неизбежны две вещи: смерть и налоги. Это является причиной вечной актуальности наследственного права. Как известно, наследственное право занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее консервативных институтов права. Это подтверждается почти сорокалетним сроком существования прежнего порядка наследования. Однако современная реальность в конце 90-х годов привела к высокой степени несовместимости новых общественно-экономических условий и старых правовых норм. Общественно-экономический ход развития наследственных правоотношений обусловил уход от правил, установленных еще в советские времена, уже не способных сегодня в должной степени содействовать нормальному развитию гражданско-правовых отношений.[2]

Появление частной собственности у значительного числа российских граждан сформировало новое отношение к вопросу правопреемственности передачи своей собственности в случае смерти. В начале 1990-х годов изменение в Российской Федерации общественно-политической и экономической ситуации вызвало необходимость существенного реформирования законодательства, воспринятого в силу правопреемства системы права СССР и РСФСР. Поэтому большинство законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих все области общественных отношений, было издано за последние десять лет: принята всенародным референдумом Конституция РФ, ряд нормативно-правовых актов в сфере конституционных прав граждан, экономических отношений, части первая и вторая Гражданского кодекса РФ. Уголовный, Уголовно-исполнительный, Уголовно-процессуальный, Семейный, Таможенный, Лесной, Водный и Воздушный кодексы РФ.

Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 года третьей части Гражданского Кодекса РФ, содержащей нормы наследственного права, явилось ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства. Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, но новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и т.д. В части третьей ГК РФ четко прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства РФ, которое регулировало наследственные правоотношения.[3]

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития.

Цель работы заключается в изучении понятия наследования в Российском гражданском праве и видов правопреемства в Российской Федерации.

Поставленная цель решается посредством следующих задач:

- Изучить действующее гражданское законодательство России, в частности части третьей ГК РФ, других нормативно-правовых актов;

- Изучить институт наследования;

- Рассмотреть подробно формы наследования в РФ

Объектом исследования являлись общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Предметом исследования служили виды, понятие и сущность наследственных правоотношений.

Методологической основой исследования для решения поставленных целей и задач работы, является совокупность различных общенаучных и социальных приемов, принципов и методов: обобщение, сравнение, анализ, структурно-функциональный подход, сравнительно-правовой метод и др.

Структура работы определяется целью и задачами исследования и в соответствии с этим состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и списка использованных источников.

1Общие положение о наследовании.

    1. Понятие и виды наследования.

Наследование - это переход имущества (наследства) и соответствующих имущественных прав от умершего гражданина (наследодателя) к его наследователям (наследникам).[4]

Именно эти условия несут основополагающую важность при переходе в порядке правопреемства не только собственности на вещные права, но и авторские, патентные и прочие особые права собственности. В действующем законодательстве РФ и ряда зарубежных стран наследственному праву в последнее время стало уделяется значительно больше внимания, нежели раньше. Так, в соответствии со ст. 35 Конституции РФ - «Право частной собственности охраняется законом, каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Право наследования гарантируется».

Под наследственными правоотношениями (или наследованием) - подразумевается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, определённом действующим гражданским законодательством.

Универсальное правопреемство одно из важнейших принципов наследственного права любого государства. В соответствии с п. 1 ст. 1110 Гражданского кодекса РФ - при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как неделимое целое и одномоментно, если из правил, принятых законом России не вытекает другое. [5]

Это значит, что:

- к наследникам переходят все принадлежавшие умершему собственнику права и обязанности, исключая только те из них, переход которых по наследству не разрешается по прямому указанию закона или переход которых неосуществим в силу их юридической сути;

- в порядке наследственного правопреемства передаются права и обязанности совместно со способами их обеспечения и наложенными обременениями;

- переход прав и обязанностей наследодателя к принявшим наследство лицам выполняется в момент совершения наследником действий, обращённых на принятие наследства, такой наследник считается принявшим все наследственное имущество, где бы оно ни находилось.

Специфической чертой этого перехода прав собственности является и то, что передача прав и обязанностей совершается прямо, то есть наследство переходит к наследнику непосредственно от источника наследства, и никоим образом от других лиц.

Следовательно, наследственное право в объективном смысле - это совокупность норм, регулирующих отношения по передаче имущественных прав и обязанностей, личных неимущественных прав умершего к другим лицам, в данном случае, наследственное право - это институт гражданского права с характерными принципами. Наследственное право (право наследования) в субъективном смысле - это право призванного к наследованию конкретного лица на принятие наследства.

Сейчас применяются два варианта наследования: по закону и по завещанию. Довольно долго в России (в отличие от зарубежных государств) наследование по завещанию реализовывалось не так часто, как наследование по закону. В настоящее время в России наследование исполняется по завещанию и по закону.

В состав наследства, в соответствии со ст. 1112 Гражданского кодекса РФ, входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, любое имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, связанные непосредственно с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина), и права и обязанности, переход которых в порядке наследования запрещается по закону. Кроме того, не входят в наследство личные неимущественные права и другие различные нематериальные блага.[6]

Открытие наследства - это момент наступления юридических фактов, с которыми законодательство государства связывает возникновение права наследования. Таким образом, в соответствии со ст. 1113 Гражданского кодекса РФ наследство открывается со смертью гражданина, при этом, признание судом гражданина умершим повлечет за собой те же правовые последствия, что и его смерть.

Моментом (днем) открытия наследства, признается день смерти наследодателя, при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели - день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, при этом тогда к наследованию призываются наследники каждого из них.

При возникновении и реализации наследственных правоотношений большое практическое значение имеет понятие «места открытия наследства». Вопрос о месте открытия наследства представляется важным, потому что все вопросы, связанные с осуществлением права наследования будут решаться по закону страны, на территории которой открылось наследство.

Кроме того, именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Согласно ст. 1115 Гражданского кодекса РФ, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, имевшего имущество на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ будет признано местонахождения данного наследственного имущества. Если наследственное имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства будет местонахождение входящих в его состав недвижимости или самой ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его самой ценной части. Ценность наследуемого имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Сделаем вывод. Переход имущества и соответствующих имущественных прав от умершего гражданина к другим лицам называется наследованием. Наследование может быть по закону и по завещанию. В России наследование регулируется нормами гражданского кодекса.

1.2. Общие характеристики наследования по закону и степени родства.

Наследование по закону - одно из двух предусмотренных законом оснований наследования. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию: к наследнику имущество переходит или по закону, или по завещанию. [7]

Вполне возможно, что наследник часть имущества умершего наследует по завещанию, а другую часть - по закону, но и в такой ситуации каждая из этих частей переходит к наследнику по одному из двух взаимоисключающих оснований.

Наследования по закону имеет место, когда и поскольку оно изменено завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом. С точки зрения условий применения норм главы 63 ГК это означает, что призвание к наследованию по закону осуществляется, если имеет хотя бы одно обстоятельство из двух, ниже перечисленных групп:

1) наследодатель не выразил свою волю относительно судьбы всего имущества, т.е. завещание отсутствует, или отменено без составления нового завещания, или в нем определена судьба лишь части имущества, или содержание завещания исчерпывается указанием на лишение отдельных наследников право на наследство, либо наследодатель выразил указанную волю ненадлежащим образом, т.е. завещание признано недействительным полностью или в части, и (или)[8]

2) наличие предусмотренных в законе обстоятельств, которые принимаются во внимание вне зависимости от того, выразил ли наследодатель свою волю в завещании, т.е. несоблюдения правил об обязательной доле, или непринятие наследниками по завещанию наследства (по разным причинам: например , ввиду смерти до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, если они не успели его принять), или отказ указанных наследников от наследства, или лишения их прав наследовать или отстранения как недостойные наследники, или отсутствие подназначенных наследников либо непринятие ими наследства, отказ от него, отстранения от наследования и т.п.. Имущество признано выморочным .[9]

Для наследования по закону имеют значение круг наследников, их очереди, порядок их призвания.

В соответствии с действующим гражданским законодательством существует восемь очередей наследства. Вопрос об очередях наследников серьезно осложнен тем, что происходит соединение всех групп наследников и одновременно используется право представления - переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам наследника. Лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, то оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных нормами о наследниках соответствующих очередей, и делится между ними поровну. При этом не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

Все наследники по закону делятся на:

- наследников первой очереди - дети, супруг и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления);

- наследников второй очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы - наследуют по праву представления);

- наследников третьей очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.[10]

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, третьей очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Таким образом, могут призываться к наследованию:

- в качестве наследников четвертой очереди родственников третей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные дедушки и бабушки);

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, а есть пасынки и падчерицы, которые поддерживали тесные отношения со своими мачехами и отчимами, однако по ранее действовавшему законодательству наследниками по закону не были.

И, наконец, к восьмой очереди наследников, согласно ГК РФ, относятся:

Нетрудоспособные иждивенцы наследователя (при отсутствии других наследников по закону).[11]

В каждую из очередей, кроме двух последних - седьмой и восьмой, входят родственники наследодателя. В связи с этим изложим в общих чертах, что такое родство и как характеризуется его близость.

Родство - это кровная связь между гражданами, основанная на происхождении. Родство определяется степенями и линиями.[12]

Степень родства устанавливается количеством рождений, связывающих родственников. При определении степени родства рождение одного из них (применительно к наследственным отношениям - рождение наследодателя) не учитывается. Чем дальше биологически родственники отстоят друг от друга, тем большая степень родства их связывает. Так, мать и дочь состоят в первой степени родства (их отделяет одно рождение - дочери), дедушка и внук - во второй (отделены двумя рождениями - внука и его родителя), прабабушка и правнук - в третьей (их отделяют три рождения - правнука, внука и его родителя).[13]

Связь родственников через непрерывные степени (рождения) образует линию. Различают прямую и боковые линии родства. В прямой линии родственники происходят один от другого. Прямая линия в направлении от потомков к предкам называется восходящей, а от предков к потомкам - нисходящей.

Родственники по боковой линии не происходят друг от друга, но имеют общего предка. В боковой линии определение степени родства производится исчислением количества рождений, отделяющих родственника (в нашем случае наследодателя) от ближайшего общего предка по прямой восходящей линии, а затем - отделяющих этого предка от родственника, с которым устанавливается степень родства (в нашем случае наследника), по прямой нисходящей линии. Рождение наследодателя во внимание не принимается. Так, брат в третьей, двоюродные братья - в четвертой и т.д. Таково римское исчисление близости родства.

Родственники в первой боковой линии именуются родными (родной брат, родной племянник), во второй боковой линии - двоюродными, в третьей - троюродными и т.д. Троюродные родственники и родственники более отдаленных линий в числе наследников по закону, объединенных в очереди (с первой по шестую), не фигурируют. Что касается двоюродных родственников, то их наследование по закону ограничено пятой степенью родства.

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспособности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни. Основанием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Законодатель имел в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке.

1.3. Общие характеристики наследования по завещанию.

Наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя закон требует определенной формы завещания.

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства.

Гражданский кодекс РФ дает легальное определение завещания. Так, в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.[14]

Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него.[15]

Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается. Вместе с тем в практике был отмечен случай, когда суд признал действительным завещание, составленное от имени двух лиц.

Не имеет значения для действительности завещания и то, известно ли наследникам вообще его содержание или нет. Более того, даже сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне должностными лицами, оформляющими завещание.

В соответствии с п. 2 ст. 1119 ГК завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Так, в соответствии со ст. 1123 ГК нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК.[16]

Справки о наличии завещания выдаются только после смерти завещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания, кредиторам наследодателя, а также по запросам суда, органов предварительного следствия и дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами.

В Гражданском кодексе провозглашен принцип свободы завещания, который заключается в том, что гражданин вправе по своему усмотрению завещать любое имущество любым лицам (количество таких лиц не ограничено), любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании, отменить или изменить уже совершенное завещание, составить одно или несколько завещаний (ст. 1119 ГК).[17]

Ограничивает свободу завещания только правило об обязательной доле в наследстве (cт. 1149 ГК).[18]

При составлении завещания наследодатель не связан кругом законных наследников. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и муниципальным образованиям.

Важно отметить, что завещая имущество кому-либо из перечисленных выше категорий наследников, завещатель не связан ни очередностью их призвания, ни правом представления. Он имеет право завещать любому из перечисленных наследников все имущество или его часть в любом распределении долей. В этом также проявляется принцип свободы завещания, который характерен для законодательства и других стран.

Как уже отмечалось, завещатель может лишить какого-либо одного, нескольких или всех законных наследников права на получение наследства. При этом право на лишение наследника по закону наследства распространяется и на предметы домашней обстановки и обихода.

Завещание - сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя; таким образом, завещание не может быть совершено через посредника или представителя, действующих по доверенности или на основании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК признается ничтожным.[19]

Особо стоит вопрос о так называемых условных завещаниях, суть которых состоит в том, что возможность получения наследства обусловлена выполнением какого-либо условия. В законодательстве нет четких указаний на этот счет.

Следует сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан (например, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном пункте, исполнении или наоборот неисполнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или наоборот отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то как отмечалось в литературе, сами по себе они не противоречат закону.

Возникает вопрос о том, можно ли включить в завещание условия, которые не позволяют решить вопрос о наследнике на день открытия наследства, например, в завещании написать, что наследник получит наследство после того, как он после смерти наследодателя закончит высшее учебное заведение или получит наследственное имущество по прошествии стольких-то лет со дня смерти завещателя.

По мнению М.Ю. Барщевского такие условия являются правомерными. С такой точкой зрения трудно согласиться, поскольку подобные условия противоречат другим положениям наследственного права и в частности нормам о сроках на принятие наследство.[20]

Наследник по завещанию, в котором содержались подобные условия, имеет право обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным в части оговоренного условия и в случае удовлетворения его исковых требований он получит наследственное имущество без выполнения условий завещания. Если же условия сами по себе являются правомерными, однако выполнить их стало невозможным по причинам, не зависящим от наследника, и эти обстоятельства также были подтверждены в суде, то в этом случае наследственное имущество также должно перейти по наследству. Например, в завещании содержалось условие об устройстве на работу для наследования имущества. Если к моменту открытия наследства наследник стал инвалидом, то по объективным обстоятельствам выполнить это условие он не может. Следовательно, наследник должен обратиться в суд с иском об установлении юридического факта, а именно невозможности выполнения условия завещания.

Возникает вопрос, можно ли составить завещание под условием, если в качестве наследника указано государство. Представляется, что этого сделать нельзя, поскольку это нарушило бы суверенитет государства.

Не должны признаваться действительными завещания, в которых в качестве условия указано предоставление пожизненного содержания. В таких случаях завещание из односторонней сделки превращается в двустороннюю, возмездную. Такое завещание не может быть признанно законным, поскольку ставит его в зависимость от выполнения определенных обстоятельств лицом, назначенным наследником и таким образом ограничивает завещателя в свободе отмены или изменения завещания.

Не должны также удостоверяться завещания, в которых завещатель ограничивает права наследника по распоряжению полученным по наследству имуществом (например, обязательство не продавать полученные по наследству вещи), поскольку это было бы ограничением правоспособности.

Не могут быть включены в завещание условия, по которым имущество переходит к наследникам только временно.

Термины, используемые в завещании, должны быть достаточно четкими и ясными. Так, примерами двусмысленности, содержащейся в завещании, являются слова завещателя о том, что имущество передается в постоянное владение и пользование наследнику. В этом случае возникает сомнение в том, что имущество переходит в собственность наследника.

Проверка законности содержания завещания входит в обязанности лиц, удостоверяющих завещания. Если речь идет о нотариусах, то они, как правило, заметят подобные ошибки. Сложнее обстоит дело с другими должностными лицами, имеющими право удостоверять завещания (главными врачами, начальниками исправительно-трудовых учреждений и т.д.), которые могут не располагать необходимым опытом и знаниями.

Возможны ситуации, когда воля завещателя выражена недостаточно четко и ясно (очевидно это касается в первую очередь так называемых закрытых завещаний, которые будут составляться без участия нотариуса). В этом случае ГК допускает возможность толкования завещания. Под толкованием обычно понимается уяснение действительной воли завещателя. [21]

В соответствии с указанной статей ГК при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Другими словами, не могут применяться ни расширительное толкование, когда подлинный смысл завещания шире, чем его словесная формулировка, ни ограничительное толкование, когда предполагается, что подлинное содержание уже его словесной формы.

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. Подобное толкование называется систематическим. Однако приведенное положение закона не запрещает использование других видов толкования (например, грамматического, то есть основанного на использовании грамматических правил).

Основное содержание завещания состоит в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. Одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Как уже отмечалось, проверка законности возлагается на должностное лицо, удостоверяющее завещание. Закон содержит ряд правил, касающихся содержания завещания.[22]

Во-первых, завещание должно содержать распоряжение имуществом и имущественными (некоторыми неимущественными) правами, однако только теми, которые могут переходить по наследству. При этом он может завещать и то имущество, которое он приобретет только в будущем, а наследство открывается в отношении того имущества, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства. В завещании завещатель может указать и то имущество, которое его собственностью не является (например, все имущество нажитое в браке без выделения супружеской доли). В обязанности нотариуса или другого должностного лица, уполномоченного удостоверять завещания, не входит обязанность проверять принадлежность имущества завещателю.

Во-вторых, завещать можно только такое имущество, которое принадлежит завещателю на праве частной собственности. Завещатель может распорядиться имуществом, составляющим общую собственность, лишь в пределах принадлежащих ему прав (хотя в самом тексте завещания, как было отмечено выше, такое имущество может быть указано целиком).

В-третьих, завещание не должно содержать ограничений относительно прав наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом.

В завещании можно указать конкретные виды имущества, которые завещаются. Можно не конкретизировать имущество, а вписать стандартную фразу "все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно не находилось завещаю такому- то". В этом случае наследник будет обязан представить нотариусу документы, подтверждающие принадлежность наследственного имущества наследодателю. Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего наследодателю имущества завещается только часть имущества, а остальное имущество наследуется по закону.

Наконец завещатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наследственного имущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество завещается другим лицам.

Таким образом, завещанием охватывается не все наследственное имущество.

В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это арифметические дроби). Однако кроме определения доли в идеальном выражении завещатель может указать, какая часть имущества (например, жилого дома) предназначается каждому из наследников.

В Гражданский кодекс РФ введено положение о тайне завещания. В соответствии со ст. 1123 ГК нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.[23]

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ст. 12 ГК. Моральный вред в данном случае заключается в нравственных переживаниях, которые мог бы испытать завещатель в тех случаях, когда, например, в завещании он лишил наследства своих ближайших родственников, и им об этом стало известно.[24]

2 Понятие и особенности принятия наследства

2.1 Основные понятия принятия наследства.

Вопрос о принятии - наследства включает в себя следующие положения: понятие «принятия наследства»; особенности принятия наследства как субъективного гражданского права; особенности принятия наследства как сделки; порядок принятия наследства; последствия принятия наследства.[25]

Определение понятия «принятие наследства». Принятие наследства — субъективное гражданское право наследника. В случае его осуществления принятие наследства становится сделкой.

Особенности принятия наследства как субъективного гражданского права:

а) право принятия наследства как всякое субъективное право означает лишь возможность (а не обязанность). Для реализации этой возможности наследнику необходимо выразить отношение к принятию наследства путем проявления своей воли;

6) право на, принятие наследства абсолютно. Это значит, что все
лица, уполномоченные законом, обязаны содействовать осуществлению этого права;

в) поскольку принятие наследства — лишь право, а не обязанность, наследник может отказаться от принятия наследства. Это право часто называют «альтернативным»;

г) выраженное согласие на принятие наследства может быть аннулировано;[26]

д) заявление о принятии наследства по своей юридической значимости равно заявлению с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство. Это значит, что лицо, подавшее заявление о принятии наследства, не обязано подавать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о наследстве и наоборот;[27]

е) принятие наследства только одним из наследников не означает принятие его остальными наследниками, если у одного и того же наследодателя несколько наследников;[28]

ж) принятие единственным наследником только части наследства означает принятие всего наследства;[29]

Особенность принятия наследства как сделки:

а) выраженная вовне и должным образом оформленная воля наследника принять наследство является сделкой, поскольку сделкой называют действие, направленное на возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. В данном случае это
действие направлено на возникновение у наследника права собственности на чужое имущество;

б) принятие наследства относится к сделкам, направленным на
получение имущества в собственность. Это значит, что совершившее
ее лицо будет обладать тремя правомочиями собственника: владением, пользованием и распоряжением полученным по наследству имуществом;

в) особенностью принятия наследства является то, что сделка эта
односторонняя, так как для ее действительности необходимо выражение согласия только наследника и никого другого;

г) особенностью рассматриваемой сделки является то, что она не
может быть условной. В ГК РФ сказано о том, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Нарушение наследником этого положения делает его заявление о принятии наследства ничтожным;[30]

д) наследник, выразивший согласие на принятие наследства, может отказаться от совершенной сделки в течение срока, установленного для принятия наследства;[31]

е) поскольку выраженное и соответствующим образом оформленное согласие на принятие наследства является сделкой, к нему при меняются положения о необходимости соблюдения формы сделки, о ее действительности и недействительности, об исковой давности и порядке оформления.

2.2 Порядок принятия наследства

Наследство может быть принято одним из следующих способов:

а) путем личной подачи наследником заявления соответствующего содержания в нотариальную контору по месту открытия наследства либо должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство;[32]

б) путем пересылки заявления наследника по почте указанным в п. «а» лицам. В этом случае подпись наследника должна быть удостоверена нотариусом либо лицом, уполномоченным на это;[33]

в) путем подачи заявления через своего представителя. В этом случае подпись наследника также должна быть удостоверена уполномоченным лицом, а кроме того, представитель должен предъявить доверенность на принятие наследства от имени наследника, также удостоверенную нотариусом или уполномоченным должностным лицом. Законные представители наследника (родители или опекун малолетнего) не обязаны представлять такую доверенность. Им достаточно предъявить документ, удостоверяющий их отношения с наследником: свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна;

г) путем фактического принятия наследства (без подачи соответствующего заявления нотариусу либо уполномоченным должностным лицам), если наследник совершил следующие действия: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Из сказанного следует, что существуют два способа принятия наследства: юридический (формальный), к нему относятся способы принятия наследства, указанные в п. «а», «б» и «в»; фактический, не исключающий возможности обращения наследника впоследствии к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.[34]

Наиболее надежный способ принятия наследства — подача наследником соответствующего заявления компетентным органам, поскольку такое заявление равнозначно заявлению о выдаче свидетельства о праве на наследство, без которого правомочия наследника окажутся неудостоверенными.

Заявления о принятии наследства подлежат регистрации в нотариальной конторе и учету.

В порядок принятия наследства следует отнести вопрос о сроке его принятия. Основные положения относительно срока принятия наследства:[35]

а) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня
его открытия. Срок этот, будучи пресекательным, может быть восстановлен;

б) в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;

в) лица, у которых возникло право на наследование в результате отказа наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК (о недостойных наследниках), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования;

г) лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока" указанного в, п. 1 ст. 1154 ГК, т.е. в течение трех месяцев после окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства либо со дня вступления в законную силу решения об объявлении наследодателя умершим I;

д) в случае пропуска наследником срока, установленного для принятия наследства, суд может восстановить этот срок по заявлению наследника и признать наследника, принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам. При этом наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, должен обратиться в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

е) наследство может быть принято наследником по истечении
срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников. Если письменное согласие наследников дается не в присутствии нотариуса по месту открытия наследства, их подписи на документах о
согласии признать опоздавшего наследника должны быть засвидетельствованы нотариусом по месту нахождения наследников или уполномоченным законом должностным лицом;

ж) полученное опоздавшим наследником согласие других наследников на его признание в качестве наследника служит основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и в то же время основанием для признания опоздавшего
наследника судом, для перераспределения долей наследства между наследниками и выдачи нового свидетельства по данному наследственному делу;[36]

Поскольку принятие наследства является сделкой, совершающее ее лицо должно быть дееспособным. За несовершеннолетних, ограниченно дееспособных совершают эту сделку их законные представители. Так, за несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, сделку совершают его родители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство самостоятельно, но с согласия родителей. За недееспособных лиц принимают наследство их опекуны. За ограниченно дееспособных лиц — их попечители.

Заявление о принятии наследства пишется по определенной форме. Содержание заявлений варьируется. Они могут содержать только согласие о принятии наследства либо наряду с этим просьбу о принятии мер к охране наследственного имущества либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такого рода образцы заявлений зависят от того, принимается ли наследство по закону или по завещанию, а также от возраста несовершеннолетнего наследника. Однако заявления в указанных образцах должны содержать:

а) фамилию, имя, отчество нотариуса и наименование нотариальной конторы и место ее нахождения;

б) фамилию, имя, отчество заявителя;

в) дату смерти наследодателя, его фамилию, имя, отчество и место проживания до его смерти;

г) согласие о принятии наследства умершего лица, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось;

д) степень родства заявителя с умершим лицом либо о наличии супружеских отношений с ним;

е) перечень наследников той очереди, которая призывается к наследству (если наследование осуществляется по закону), либо наследников, имеющих право на обязательную долю (если наследование осуществляется по завещанию).

В таких заявлениях необязательно указывать состав всего наследственного имущества, его стоимость и предъявлять документы, доказывающие его наличие. Также нет надобности в этот момент доказывать с помощью документов наличие родственных или супружеских отношений с наследодателем (это может быть сделано позднее — при оформлении свидетельства о праве на наследство).

Все поступившие заявления о принятии наследства нотариус обязан зафиксировать в книге учета наследственных дел и в соответствии с информацией, полученной из заявлений о круге наследников по данному делу, обязан известить их об открытии наследства. Такая обязанность распространяется только на тех наследников, о которых ему стало известно из заявлений других наследников. Розыск неизвестных ему наследников нотариус не производит.

2.3 Наследование выморочного имущества

Выморочным является наследственное имущество при отсутствии наследников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 ГК РФ, и наследников по завещанию, а также в случаях, когда никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные; никто из наследников не принял наследства либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).[37]

В российском гражданском законодательстве переход выморочного имущества к государству определяется как особый вид наследования по закону. В законодательстве некоторых других государств такой переход рассматривается как приобретение имущества, не имеющего собственника (бесхозяйного имущества).

По действующему законодательству наследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты РФ и муниципальные образования такой возможности лишены. При приобретении права собственности на бесхозяйные вещи субъектом выступает муниципальное образование.[38]

Наследование предполагает приобретение наследственного имущества в комплексе, включая не только вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество предполагает возникновение соответствующего права в отношении отдельной вещи. Причем в зависимости от вида бесхозяйного имущества и обстоятельств его обнаружения существует различный механизм приобретения на него права собственности.

Бесхозяйным же может быть признано имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, а также если собственник от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.

Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято наследниками по завещанию, а в отношении оставшегося имущества не сделано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует. Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.

Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону.

Во-первых, переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства.[39]

Во-вторых, поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследства. Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Однако такая передача должна осуществляться исходя из положений п. 3 ст. 1151 ГК РФ только после оформления права собственности государства, то есть уже за рамками наследственного правопреемства.[40]

В-третьих, для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона.

То обстоятельство, что государство не должно выражать волю на принятие наследства, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство.[41]

Форма такого свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

3 Проблемы и последствия

3.1 Правовые проблемы наследования по закону и по завещанию

Участие в наследственном процессе требует значительных денежных затрат, крепких нервов и довольно часто может быть сопряжено с определёнными проблемами. Если завещание было составлено, то наследодатель мог допустить ряд ошибок, из-за которых его признают недействительным. Также недовольные составом завещания наследники могут пытаться оспорить его в суде, что грозит другим наследниками лишиться своей доли. Какие же ещё проблемы могут поджидать человека, желающего вступить в наследство? Может ли рассчитывать на какую-либо часть бывшая жена? Что делать с долгами на оставленное имущество и можно ли восстановить срок обращения к нотариусу, если он пропущен? Все подробности в статье.

Правовые проблемы по завещанию Как при наличии завещательного документа, так и при его отсутствии есть несколько нюансов, которые могут поставить неподготовленного к процедуре человека в тупик. Вот некоторые из них. Недействительность как последствие неправильного оформления Существуют определённые правила написания, согласно которым завещание может вступить в силу после смерти человека: Оно имеет письменную форму и написано от руки самим человеком, который желает оставить наследство (за исключением особых случаев). Оно должно быть заверено нотариусом или другими лицами, которые в определённых ситуациях уполномочены на это действие (капитан корабля, главный врач). В тексте должны быть указаны время и место удостоверения (кроме закрытой формы). На нём должны стоять данные и подписи свидетелей (если они необходимы). Если в тексте присутствуют небольшие описки (например, инициал наследника указан неверно, но уточняется его степень родства), то завещание не потеряет свою силу, поскольку из него можно извлечь необходимую информацию. Если ошибки в тексте признаны грубыми и из-за них нельзя узнать достоверную информацию, которую пытался донести завещатель, то это помешает ему вступить в силу. Также нельзя наследовать по завещательному документу, написанному недееспособным лицом. Если одно из этих условий нарушено, завещание может быть признано недействительным и если оно уже вступило в силу, то все полученные наследниками свидетельства будут отменены. Важно! Сама процедура признания завещания недействительным не прописана в законе, поэтому для него действуют нормы признания таковыми сделок.

Оспоримость документа если признать недействительным завещание может нотариус, то оспорить его представляется возможным только путём обращения в суд. Причины, по которым можно обратиться в суд: Известно, что этот документ был написан наследодателем с применением морального или физического насилия. Он составил его после совершения угроз. Его заставили это сделать обманным путём. Наследодатель сделал это во время болезни и не мог отдавать отчёт о своих действиях (или в любой другой подобной ситуации). Другие возможные случаи, когда появляются сомнения, что документ был написан не по собственной воле человека. Само заявление в суд подаётся заинтересованным лицом: наследником или отказополучателем. После чего судом проводится небольшое расследования для выявления нарушений при написании документа и выносится решение.

Нельзя оспорить завещательный документ до того, как открыт срок принятия наследства. По закону Они немного отличаются от тех, которые могут возникнуть при написании завещания, и обычно связаны не с умершим человеком и правильностью составленного документа, а с лицами, собирающимися вступить в наследство. Широкий круг наследников В России установлена одна из самых сложных систем наследования: по очередям. Во многих других странах получать имущество по наследству могут лишь самые близкие родственники, поскольку зачастую с остальными умерший мог даже никогда не видеться. Считается, что на практике редко наследования доходит до 7 очереди, но на самом деле такие случаи не редки. А поскольку там прописаны люди, которые вовсе не обладают родственными связями с усопшим (падчерицы, отчимы), возникает множество споров по этому поводу. Но даже при передаче имущества в руки представителей первой очереди могут возникнуть проблемы. У умершего может быть много детей, которые не могут договориться между собой о справедливом дележе собственности. Начинаются ссоры, ругань, обращение в суды и появляются лишние проблемы для наследников. Кроме того могут также внезапно возникнуть претенденты на обязательную долю имущества, а это ещё более усложняет дело.

Развод до принятия наследства Прежде всего, стоит отметить, что закон признаёт только официальный брак, заключённый в органах ЗАГСа. Если супруги проживали в гражданском браке (без совершения каких-либо обрядов и подписания договоров), либо заключили союз в церкви, получить наследство представляется возможным только в исключительных случаях и через суд. Также в случае нахождения людей в браке стоит разграничивать их общее имущество на две равные доли. Одна из них принадлежит выжившему супругу и наследованию не подлежит. Важно! Если супруги состояли в законном браке, но решили развестись и подали заявление до смерти одного из них, а регистрация расторжения брака не состоялась до этого момента, то выживший супруг считается полноправным претендентом на наследство. На формальных основаниях такой брак считается не расторгнутым, что позволяет супругу рассчитывать на наследство, хотя это и противоречит интересам наследодателя. Сложности вступления в права на имущество Существует ряд других нюансов, которые могут значительно затянуть и усложнить наследственное дело и поставить в тупик наследников. Срок пропущен. Случаются ситуации, когда по намеренной или случайной вине третьих лиц законный наследник не узнаёт вовремя о своей возможности получить долю имущества. Часто от него это намеренно скрывают другие родственники в своих интересах. В этом случае после получения информации о смерти наследодателя ему необходимо обратиться с иском в суд для восстановления своих прав. Там же нужно будет приложить соответствующие документы, которые подтвердят уважительность причины его позднего обращения. Долги по наследству. Зачастую наследникам попадает в руки не только желанное имущество, но и кредиты, и другие долги наследодателя. Тогда они имеют право отказаться от наследной доли целиком (особенно, если долги превышают стоимость имущества), либо обязаны заплатить часть денег эквивалентную своей доли наследства. Отсутствие наследного имущества. Может случится так, что человек указывает в завещании определённую вещь, но с его смертью она теряет свою ценность (автомобиль разбит в автокатастрофе). Тогда из наследования она исключается. Итак, в процедуре наследования может возникнуть несколько сложностей, из-за которых она будет проходить более сложно. Завещание признаётся недействительным, другие претенденты на имущество пытаются увеличить свои доли, а кто-то пропускает срок обращения к нотариусу. Все эти проблемы разрешимы, нужно только не бояться защищать свои права в суде.

3.2 Последствия принятия наследства

После регистрации поступивших заявлений о принятии наследства наследниками нотариус выполняет следующие действия:

-определяет состав наследственного имущества и действительную принадлежность его наследодателю по правообразующим документам;

-определяет действительный круг наследников с учетом номера очереди, если наследование производится по закону;

-с учетом необходимых (обязательных) наследников, если наследование производится по завещанию, с учетом неродившихся, но зачатых наследников при жизни наследодателя, а также недостойных наследников;

-производит раздел имущества с учетом количества наследников, наличия супружеских отношений между наследодателем и наследником, наличия обязательных наследников;

- согласует проведенный им раздел наследственного имущества со всеми наследниками;

-оформляет свидетельство о праве на наследство;

-взыскивает с наследников госпошлину за оказанные им услуги;

-отправляет в трехдневный срок справку в налоговые органы с целью взыскания последним с наследников суммы налога за полученное наследственное имущество.[42]

Оформление прав на наследство.

Права наследника, получившего наследство, оформляются специальным документом, называемым «Свидетельством о праве на наследство». Это свидетельство является правоустанавливающим документом на имущество, перешедшее к наследнику в порядке наследования.

Виды свидетельства:

-свидетельство о праве на наследство по закону, выдаваемое всем наследникам;

-свидетельство о праве на наследство по праву представления;

свидетельство о праве на наследство по закону на имущество умершего наследника, который не успел принять наследство;

-свидетельство о праве на наследство по закону на имущество умершего наследника, принявшего наследство, но не оформившего своих наследственных прав;

-свидетельство о праве на наследство при условии отказа наследника от наследства в пользу другого наследника;

-свидетельство о праве на наследство на обязательную долю; свидетельство о праве государства на наследство;

-свидетельство о праве на наследство по завещанию;

-свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу;

-свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, в котором определена доля умершего супруга.[43]

Содержание свидетельства о праве на наследство. В свидетельстве о праве на наследство указываются:

-дата его выдачи;

-населенный пункт, в котором выдано данное свидетельство;

-наименование нотариальной конторы, выдавшей данное свидетельство;

-фамилия и инициалы нотариуса, выдавшего данное свидетельство;

-фамилия, имя и отчество и день смерти наследодателя;

-фамилия, имя и отчество наследника и его отношения с наследодателем (родства, супружества);

-основание перехода имущества от наследодателя к наследнику (по закону, по завещанию, в порядке наследственной трансмиссии, подназначения наследника, по праву представления);

-состав, характеристика, место нахождения и оценка наследственного имущества;

-доля, причитающаяся каждому наследнику, если их несколько;

-размер доли наследуемого имущества;

-доля, причитающаяся каждому наследнику, если их несколько;

-сумма уплаченной государственной пошлины либо запись о том, что получатель свидетельства о праве на наследство освобождён от ее уплаты;

-запись о том, что о выдаче несовершеннолетнему или недееспособному наследнику свидетельства о праве на наследство сообщено в орган опеки и попечительства;

-факт регистрации выданного свидетельства о праве на наследство и номер его в реестре;

-номер наследственного дела;

-подпись нотариуса, выдавшего данное свидетельство.[44]

В верхней части этого документа, над его названием, имеется изображение герба Российской Федерации. В конце документа должен быть оттиск гербовой печати. Текст должен быть написан чётко, а оттиск печати должен быть читаем.

Порядок получения свидетельства о праве на наследство.

Право на получение свидетельства о праве на наследство возникает лишь у наследника, принявшего наследство в установленный законом срок (исключение установлено лишь для наследования выморочного имущества) (ст. 1154 ГК).[45]

Условием выдачи свидетельства о праве на наследство является совершение наследником двух действий:

а) подача заявления соответствующего содержания нотариусу по месту открытия наследства;

б) уплата госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

Срок получения свидетельства о праве на наследство определен законом: по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Это правило может быть изменено нотариусом: срок может быть уменьшен, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство, иных наследников у данного наследодателя не имеется.[46]

Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, должен представить нотариусу письменное согласие всех других наследников о включении его в число наследников данного наследодателя, успевших принять наследство вовремя .[47]

Наследник, принявший наследство фактическими действиями и получивший отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство, может оспорить действия нотариуса в суде в порядке особого производства.

Наследник, обратившийся в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство, должен представить все документы, подтверждающие его права как наследника данного наследодателя. Если наследник, вступивший в наследство фактическим способом, не может доказать этот факт, ему следует обратиться в суд, который должен установить этот факт по правилам установления фактов, имеющих юридическое значение.

Споры наследников с нотариусом о правах на наследство рассматриваются судом общей юрисдикции в порядке искового производства.

Получение свидетельства о праве на наследство может быть совершено как лично наследником, так и его представителем, снабженным нотариально удостоверенной доверенностью.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Это значит, что отсутствие его у наследника не аннулирует права собственника на полученное им имуществ.

Однако отсутствие у наследника такого документа вызывает два отрицательных последствия:

а) полученное в наследство недвижимое имущество не может пройти необходимую государственную регистрацию;

б) наследник не может осуществить важнейшее правомочие собственника — распоряжение полученным имуществом. Это значит, что он не вправе совершать с ним юридически значимые действия и, в частности, сделки по его отчуждению (заключать договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты).

Объясняется это тем, что для совершения указанных в п. «а» и «б» действий необходимо наличие правоустанавливающего документа на наследственное имущество, а таким документом является только свидетельство о праве собственности на наследство. Из сказанного следует, что наследник должен стремиться во всех случаях реализовать свое право на получение свидетельства, о котором шла речь выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переходя к заключению, можно сказать о том, что тема достаточно интересная и обширная.

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная извилистая река, которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем приостанавливая свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле. Хочется верить в то, что в ближайшее время (хотя бы лет 100 — 200) российское наследственное право не претерпит революционных преобразований.

Исходя из вышеизложенного, нужно сделать следующие выводы.

Во-первых, принятие долгожданной части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации очень своевременно. Указанный нормативный правовой акт должен заложить основу развития наследственных правовых отношений в нашей стране на новом, более качественном уровне. Ведь не секрет, что традиции наследования, сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых.

Во-вторых, необходим тщательный анализ положений новой «наследственной конституции России», включающий как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику.

В-третьих, в связи с тем, что граждане России «недостаточно подкованы» в правовых вопросах, целесообразно введение в качестве общеобязательной учебной дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в программу преподавания всех, а не только юридических средних специальных и высших учебных заведений.

В-четвертых, только применение на практике положений части третьей ГК РФ, посвященных регулированию вопросов наследственного права, покажет, насколько оправданна некоторая усложненность ряда правовых конструкций, использованных в данном нормативном правовом акте например, обязательной доли, наследования нетрудоспособными (иждивенцами и др.).

Цели и задачи курсовой работы полностью выполнены .

В ходе данной работы я полностью изучила понятия наследования в Российском гражданском праве и виды правопреемства в Российской Федерации. А так же были разобраны действующее гражданское законодательство России, в частности части третьей ГК РФ, другие нормативно-правовых актов, изучен институт наследования, рассмотрены подробно формы наследования в Российской Федерации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ
  5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года
  6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995
  7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.
  8. Бачурин Д. Наследство. Порядок действий при наследовании. – СПб: Аст, Астрель, 2008 – 65с.
  9. Белов В.А. Круг наследников по закону. // Вестн. Моск. Университета. Серия 11, Право. 2002. №1.
  10. Булаевский Б.А. и др. отв. ред. К.Б. Ярошенко Наследственное право. – М: Волтерс Клувер, 2005 – 448с.
  11. Волкова Н.А., Максютина М.В. Наследственное право. – М: "ЮНИТИ", 2009 - 239 с.
  12. Волкова, Н.А.; Борякова, С.А.; Ломакина, Л.А Наследственное право, - М: Современный гуманитарный университет, 2009 – 453с.
  13. Крашенинников П.В., Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. (издание четвертое, переработанное и дополненное). – М: Издательство "Статут", 2003 – 477с.
  14. Курноскина О.Г. Как грамотно составить завещание. – М: Феникс, 2006 – 317с.
  15. Мананников О.В. Наследственное право России. – М: Дашков и К, 2004. - 356 с.
  16. Михалева Т.Н. Как правильно вступить в наследство. Практические рекомендации юриста. – М: ГроссМедиа, 2007 – 232с.
  17. Ярошенков К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ – сер.5 – 1999, №3.
  1. Бачурин Д. Наследство. Порядок действий при наследовании. – СПб: Аст, Астрель, 2008 – 65с.

  2. Белов В.А. Круг наследников по закону. // Вестн. Моск. Университета. Серия 11, Право. 2002. №1.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.

  4. Волкова Н.А., Максютина М.В. Наследственное право. – М: "ЮНИТИ", 2009 - 239 с

  5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410.

  6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 4552.

  7. Волкова, Н.А.; Борякова, С.А.; Ломакина, Л.А Наследственное право, - М: Современный гуманитарный университет, 2009 – 453с.

  8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 4552.

  9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 4552.

  10. Волкова, Н.А.; Борякова, С.А.; Ломакина, Л.А Наследственное право, - М: Современный гуманитарный университет, 2009 – 453с

  11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 4552.

  12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2001г. N 49 ст. 4552.

  13. Курноскина О.Г. Как грамотно составить завещание. – М: Феникс, 2006 – 317с.

  14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.

  15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ

  20. Курноскина О.Г. Как грамотно составить завещание. – М: Феникс, 2006 – 317с.

  21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ

  22. Мананников О.В. Наследственное право России. – М: Дашков и К, 2004. - 356 с.

  23. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  25. Михалева Т.Н. Как правильно вступить в наследство. Практические рекомендации юриста. – М: ГроссМедиа, 2007 – 232с.

  26. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  28. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  29. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  30. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  31. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  32. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  33. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  34. Ярошенков К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ – сер.5 – 1999, №3.

  35. Ярошенков К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ – сер.5 – 1999, №3.

  36. Ярошенков К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ – сер.5 – 1999, №3.

  37. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  38. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  39. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  40. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  41. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.

  42. Бачурин Д. Наследство. Порядок действий при наследовании. – СПб: Аст, Астрель, 2008 – 65с.

  43. Михалева Т.Н. Как правильно вступить в наследство. Практические рекомендации юриста. – М: ГроссМедиа, 2007 – 232с.

  44. Михалева Т.Н. Как правильно вступить в наследство. Практические рекомендации юриста. – М: ГроссМедиа, 2007 – 232с.

  45. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ

  46. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ

  47. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.