Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

«Общие особенности кадровой стратегии организаций бюджетной сферы»(Общие положение о наследовании. Понятие и виды наследования)

Содержание:

Введение

Зарождение и развитие наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.

Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию, роль сторожевого пса[1] .

В реальной жизни люди порой совсем не задумываются о том, что наступает тот день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя своим родным и близким наследство, а иногда и многие проблемы. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники довольно часто в процессе таких споров становятся врагами. Чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям[2] .

И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Цель представленной контрольной работы – рассмотреть наследование по закону.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:

— рассмотреть понятие наследства;

— изучит виды наследства, рассмотреть в частности наследование по закону;

— изучить особенности наследования по закону.

1. Общие положения о наследовании. Понятие и виды наследования

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства[3] .

Наследование — приобретение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя). Существуют два вида наследования: по завещанию и по закону. По закону РФ ближайшие родственники умершего наследуют обычно в том случае, если он не оставил завещание. По завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Собственность, получаемое рядом наследовании, именуют наследством, родовым собственностью, потомственной множеством. Наследие скончавшегося передается к иным личностям в режиме многоцелевого правопреемства, в таком случае принимать в постоянном варианте равно как общее единое и в единственный и этот ведь период.

Наследование исполняется согласно завещанию и согласно закону.

Завещание оформляется в инцидент кончины и входит в влияние с времени раскрытия наследства, если ранее отсутствует в активных наиболее наследодателя. Оно предполагает собою отражение власти завещателя, что напрямую сопряжена с его персоной. Возможность оставить в наследство собственность представляется компонентом правоспособности. Распоряжение обязано являться составлено в писчей фигуре и засвидетельствовано нотариусом либо другим официальным личностью непосредственно отмеченным в законе. Никак не выполнение условия о удостоверении завещания тянет его неподлинность, тем не менее в вариантах предустановленных ст. 1129 Цивильного Кодекса Русской Федерации разрешается формирование завещания в легкий писчей фигуре. Завещатель в согласовании с принципом независимости завещания имеет право аннулировать либо скорректировать (в этом части расширить) наложенное им распоряжение в каждое период в последствии его совершения и никак не должен рядом данном обозначать основания его отмены либо перемены.

Наследование согласно закону обладает положение, если и потому как оно никак не изменено завещанием, а кроме того в других вариантах, определенных действительным Кодексом.

Действующий Общегражданский Свод) законов учитывает юниорат согласно праву понятия, а собственно, часть преемника согласно закону, скончавшегося вплоть до раскрытия наследства либо в то же время с наследодателем, передается согласно праву понятия к его надлежащим потомству в вариантах, предустановленных Штатским Кодексом, и разделяется среди ними на равные части.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с требованиями гражданского Кодекса.

2. Наследование по закону

2.1. Общие положения

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Следует учитывать при этом, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга (пункт 2 статьи 1114 ГК РФ).

Не имеют права на наследование по закону (в том числе в отношении обязательной доли), на наследование по завещанию, а также на получение завещательного отказа граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Потомки таких недостойных наследников не наследуют в случае смерти последних по праву представления (пункт 3 статьи 1146 ГК РФ), но вправе наследовать по иным допустимым основаниям.

Следует учитывать также, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования (то есть после вступления в силу соответствующего решения суда) завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. К наследованию по завещанию этот запрет не относится.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (в частности, алиментных обязательств, установленных разделом V Семейного кодекса РФ). К наследованию по завещанию эта норма не относится.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления[4] .

Ст. 1146 ГК РФ предусматривает наследование по праву представления.

В соответствии с этой статьей доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры) и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать (недостойный наследник) (п.1 ст.1117 ГК РФ).

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

2.2. Очереди наследников

Преемники согласно закону призываются к наследованию в режиме очерёдности, предустановленной ст. 1142 – 1145, 1148 данного Кодекса.

Наследники любой дальнейшей очередности наследуют, в случае если отсутствует преемников предыдущих очередностей, т.е. в случае если преемники предыдущих очередностей отсутствуют, или ни один человек с их никак не обладает полномочия наследовать, или всегда они отклонены с наследования (публикация 1117), или решены наследства (раздел 1 заметки 1119), или ни один человек с их никак не установил наследства, или всегда они категорически отказались с наследства[5].

Наследниками 1-ый очередности согласно закону представлены ребята, муж и отец с матерью наследодателя (ст. 1142 ГК РФ). Обычно наиболее значительную, Нежели в государствах Западной Европы, соседство взаимоотношений среди ребятами и отца с матерью отображает введение отца с матерью в область преемников согласно закону 1-ый очередности, в в таком случае период равно как в основной массе государств материковой Европы отец с матерью причисляются к преемникам 2-ой очередности (ст. 746 Цивильного кодекса Франции, ст. 1925 Германского цивильного уложения).[6]

Наследники одной и той вот ведь очередности наследуют в одинаковых частях, из-за изъятием преемников, наследующих согласно праву понятия.[7] Рядом данном необходимо принимать во внимание кроме того существующих искалеченных иждивенцев наследодателя, наследующих одновременно и наряду с преемниками той вот очередности, что призывается к наследованию.

Внуки наследодателя и их отпрыски, племянники и племянницы наследодателя, его двоюродные братья и сёстры наследуют согласно праву понятия, в случае если их соответственный опекун, что был б преемником согласно закону, скончался вплоть до раскрытия наследства либо в то же время с наследодателем. Рядом данном часть, причитавшаяся этому погибшему опекуну, передается к его надлежащим потомству и разделяется среди ними на равные части (раздел 1 заметки 1146 ГК РФ).

Вторая очередность содержит полнородных и неполнородных братьев и медсестер преемника, его дедушку и старушку, равно как с края папы, таким (образом и с края мамы (ст.1143 ГК РФ).

Наследниками третьей очередности представлены полнородные и неполнородные братья и медсестры отца с матерью наследодателя (дядюшки, женщины наследодателя) (ст.1144 ГК РФ).

Если отсутствует преемников 1-ый, 2-ой и третьей очередности, возможность наследовать согласно закону приобретают родные наследодателя третьей, 4 и 5 уровня неразрывной связи, никак не принадлежащие к преемникам предыдущих очередностей. Уровень неразрывной связи обусловливается Количеством рождений, отделяющих членов семьи 1-го с иного, появление наиболее наследодателя в данное Количество никак не вступает (ст.1145 ГК РФ)[8].

В данной взаимосвязи призываются к наследованию:

— в свойстве преемников 4 очередности родные третьей уровня неразрывной связи – прадедушки, прабабушки наследодателя;

— в свойстве преемников 5 очередности родные 4 уровня неразрывной связи – ребята близких племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки-правнуки и внучки) и близкие братья и медсестры его дедушек и старушек (двоюродные старика и бабули);

— в свойстве преемников 6-ой очередности родные 5 уровня неразрывной связи – ребята двоюродных потомоков и внучок наследодателя (двоюродные внуки и правнучки), ребята его двоюродных братьев и медсестер (двоюродные племянники и племянницы) и ребята его двоюродных дедушек и старушек (двоюродные дядюшки и женщины).

— В случае если отсутствует преемников предыдущих очередностей, к наследованию в свойстве преемников 7 очередности согласно закону призываются пасынки, падчерицы, вотчим и мачиха наследодателей[9] .

Усыновленный и его род никак не наследуют согласно закону в последствии кончины отца с матерью адоптированного и иных его членов семьи согласно происхождению, а отец с матерью адоптированного и иные его родные согласно происхождению никак не наследуют согласно закону в последствии кончины адоптированного и его потомства, из-за изъятием ситуации, если в согласовании с Фамильным Кодексом РФ приемный хранит согласно постановлению Свида взаимоотношения с один с отца с матерью либо иными родными согласно происхождению.

При наследовании согласно закону усыновлённый и его род с одной края и адоптатор и его родные — с иной равняются к членам семьи согласно происхождению (родным членам семьи).

При усыновлении ребят один личностью взаимоотношения имеют все шансы являться сохранены с один с отца с матерью согласно пожеланию мамы, в случае если — человек, либо согласно пожеланию папы, в случае если — дама.

Если единственный с отца с матерью усыновлённого ребят скончался, в таком случае согласно пожеланию отца с матерью скончавшегося опекуна (старика и бабули ребят) имеют все шансы являться сохранены взаимоотношения с родными скончавшегося опекуна, в случае если данного призывают круг интересов ребят.

При данном сохранённые постановлением свида потомственные взаимоотношения усыновлённого с данными родными родными никак не ликвидируют родовых взаимоотношений усыновлённого с собственным усыновителем и его родными.

2.3. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Одним из самых трудных вопросов наследственного права являются условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их доли. При определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.[10] (Подп. «д» п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»).

К нетрудоспособным обычно причисляют: представительниц слабого пола, достигнувших 55 года, представителей сильного пола – 60 года, инвалидов I, II, III компаний, а кроме того персон, никак не достигнувших 16 года, и обучающихся — 18 года. Отдельные творцы, принимая во внимание весьма тяжкое место молодого поколения в нынешнее период, а кроме того большой доля нетрудоустроенных из числа молодых, делают предложение приписывать к искалеченным персон, никак не достигнувших 18 года, а обучающихся и постарше 18 года — вплоть до завершения учебы рядом очной фигуре преподавания, однако никак не наиболее Нежели вплоть до 23 года.[11]

Состоящими в иждивении наследодателя представлены искалеченные личности, пребывавшие в абсолютном содержании наследодателя либо получавшие с их подобную поддержка, что существовала с целью их главным и непрерывным основой денег к жизни.

Отсюда необходимо заключение о этом, что же свободно абсолютное питание искалеченного. Завершающий имел возможность обладать и другие, меньше существенные согласно сопоставлению с поддержкой наследодателя, ресурсы вещественного обеспеченья. Рядом данном никак не обладает значимости непосредственно согласно себя случай отдельного проживания иждивенца и наследодателя. Основа — определить, что же поддержка конечного существовала стабильной и считалась главным основой жизни искалеченного.

Рассмотрим процедура наследования согласно закону искалеченными иждивенцами, обладая в типу, что же собственно процедура призвания их к наследованию представляется основной характерной чертой наследования данной группы людей.

Нетрудоспособные иждивенцы никак не причисляются к установленной очередности преемников согласно закону. Они наследуют одновременно и наряду с легитимными преемниками какой угодно очередности с 7 предустановленных очередностей, призванной к наследованию, тем не менее они никак не обретают статуса преемников данной очередности. Функционирует только конкретный процедура призвания их к наследованию, неравнозначный установлению последовательности наследования. Никак не беспричинно в законе рассказывается о наследовании иждивенцами наряду с преемниками какой угодно очередности.

ГК РФ акцентирует 2 категории искалеченных иждивенцев в свойстве легитимных преемников, с целью любой с каковых, помимо единых обстоятельств, определяет вспомогательное требование призвания к наследованию. В главную категорию интегрированы жители, принадлежащие к преемникам согласно закону, отмеченным в ст. ст. 1143 — 1145 ГК, т.е. к какой угодно с 6 очередностей легитимных преемников включая с 2-ой (п. 1 ст. 1148 ГК). Сидит на шее-преемник 1-ый очередности наследует в единых основах самостоятельно с присутствия обстоятельств призвания к наследованию искалеченных иждивенцев. В подобных ведь основах наследуют искалеченные иждивенцы-преемники какой угодно с дальнейших 6 очередностей, в случае если к наследованию призываются преемники той вот очередности, к какой принадлежит и искалеченный прихлебатель.

Нетрудоспособные иждивенцы 1-ый категории наследуют одновременно и наряду с преемниками той вот очередности, что призывается к наследованию. Превосходство, признаваемое из-за ними законодательством и разъясняемое их статусом, заключается в этом, что же, никак не находясь преемниками данной очередности, они наследуют одновременно и наряду с вступающими в ее преемниками, хоть и причисляются к наиболее отдаленной очередности. Другими текстами, данные личности наследуют за пределами собственной очередности, т.е. за пределами очередности.

Вторая категория показана искалеченными иждивенцами, что никак не представлены преемниками, вышеназванными в ст. ст. 1142 — 1145 ГК. Предназначение их к наследованию может быть рядом присутствии никак не только лишь единых обстоятельств — нетрудоспособности и капиталом в иждивении, — однако кроме того и вспомогательного обстоятельства — общего проживания с погибшими никак не меньше лета вплоть до его кончины (п. 2 ст. 1148 ГК).

Нетрудоспособные иждивенцы, что никак не вступают в область преемников, упомянутых в ст. ст. 1142 — 1145 ГК, жившие вместе с наследодателем никак не меньше лета вплоть до его кончины, наследуют лично в 8 очередности, в случае если отсутствуют иные преемники согласно закону какой угодно с 7 очередностей (п. 3 ст. 1148 ГК). Равно как заметно, отмеченные жители призываются к наследованию рядом этих ведь обстоятельствах, что же и иные иждивенцы 2-ой группы

Наследование согласно закону в основе нетрудоспособности и иждивенства обуславливается установлением адвокатских прецедентов, с какими норма объединяет возможность наследования. В случае если среди преемниками и иждивенцами никак не появляется диспутов о наследовании новейшими, задача доказывания способен и никак не появляться. Однако в том числе и рядом их неимении, в случае если достаточно следует приобрести доказательство о льготе в наследие (ст. 1162 ГК), понадобится продемонстрировать нотариусу подтверждения в доказательство полномочия наследования, т.е. любого компонента адвокатского состава равно как причины полномочия наследования.

К Количеству преемников согласно закону причисляются кроме того искалеченные личности, заключающиеся в иждивении скончавшегося (наследодателя). В соответствии с ст. 1148 Цивильного кодекса РФ — жители, принадлежащие к преемникам согласно закону, искалеченные к дню раскрытия наследства, однако никак не поступающие в область преемников той вот очередности, что призывается к наследованию, наследуют согласно закону одновременно и наряду с преемниками данной очередности, в случае если никак не меньше лета вплоть до кончины наследодателя были в его иждивении, самостоятельно с этого, жили они вместе с наследодателем либо отсутствует. Однако и жители, что никак не вступают в область преемников, однако к дню раскрытия наследства считались искалеченными и никак не меньше лета вплоть до кончины наследодателя были в его иждивении, жили вместе с ним, также причисляются к преемникам. [12]

При наличии других наследников по закону нетрудоспособные граждане (иждивенцы наследодателя) наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные граждане — иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди

Следует отметить, что для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании наследодателя. Достаточно того, что он (иждивенец) получал от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Причем эта помощь не обязательно должна быть единственным источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники (например, получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее значительные, чем получаемая от наследодателя помощь. Для призвания их к наследованию необходимым условием является нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

2.4. Право на обязательную долю в наследстве

Правило независимости завещания дает возможность завещателю (наследодателю) обозначить в свойстве преемника совершенно каждое человек, никак не почитаясь рядом данном с заинтересованностями близких членов семьи. Однако гражданское право Рф отталкивается с этого, что же круг интересов отдельных с их обязаны являться оберегаемы с его самоволия, а следовательно ст. 1149 Цивильного кодекса РФ учитывает возможность отдельных персон в неотъемлемую часть в наследстве.

Так, в соответствии с ст. 1149 Цивильного кодекса РФ — не достигшие совершеннолетия либо искалеченные ребята наследодателя, его искалеченные муж и отец с матерью, а кроме того искалеченные иждивенцы наследодателя, доступные призванию к наследованию наследуют самостоятельно с нахождения завещания никак не меньше пятидесяти процентов части, что причиталась б любому с их рядом наследовании согласно закону (таким (образом именуемая неотъемлемая часть). Возможность в неотъемлемую часть в наследстве довольствуется с оставшейся незавещанной Доли наследного собственности, в том числе и в случае если данное повергнет к сокращению справедлив иных преемников согласно закону в данную Элемент наследного собственности, а рядом недостаточности незавещанной Доли собственности с целью исполнения полномочия в неотъемлемую часть — с той вот Доли собственности, что отписана.[13]

Суть полномочия в обязательную часть в наследстве состоит в этом, что же самостоятельно с нахождения завещания отмеченные личности станут наследовать собственность наследодателя в том числе и несмотря его свободе. Завещатель обязан понимать о данном, и следовательно нотариус рядом удостоверении завещания должен объяснить ему сущность данного утверждения наследного полномочия РФ. Норма о отстранении безнравственных преемников с наследования расширяется и в преемников, обладающих возможность в неотъемлемую часть в наследстве.

Следует обозначить, что же в неотъемлемую часть наследства зачитывается всегда, что же преемник, содержащий возможность в данную часть, приобретает с наследства согласно тот или иной-или причине, в т.ч. цена введенного в выгоду подобного преемника завещательного несогласия. В случае если выполнение полномочия в неотъемлемую часть в наследстве повлечет из-за собою недопустимость отдать преемнику согласно завещанию собственность, каковым преемник, содержащий возможность в неотъемлемую часть, рядом существования наследодателя никак не использовал, а преемник согласно завещанию использовал с целью проживания (квартирной жилье, квартирка, квартирное размещение) и либо применял в свойстве ключевого ключа извлечения денег к жизни (артиллерия работы, созидательная студия и т.п.), процесс способен с учетом материального утверждения преемников, обладающих возможность в неотъемлемую часть, сократить объем неотъемлемой части либо завещать в нее присуждении.[14]

В этом случае, в случае если с целью преемника, обладающего возможность в неотъемлемую часть в наследстве, в завещании введены которые-или лимитирования либо обременения в собственность, к примеру, определено перекладывание, в таком случае они действительны только в связи той вот Доли переходящего к деревену собственности согласно наследию, что превосходит его неотъемлемую часть наследства.

2.5. Права супруга при наследовании

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам.

Следует отметить, что сложившаяся нотариальная практика, связанная с оформлением наследственных прав на имущество, приобретенное супругами в период брака, не всегда отвечает требованиям законодательства. Так, например, свидетельство о праве собственности пережившему супругу на долю в совместно нажитом имуществе выдается лишь по требованию этого супруга. Если переживший супруг не изъявил желания получить свидетельство о праве собственности, то доля его в совместно нажитом имуществе включается в наследственную массу. Таким образом, предметом наследования становится не доля в праве общей собственности на имущество, как это должно быть, а все имущество, что, безусловно, нарушает права и законные интересы пережившего супруга.

Зачастую нотариусы полагают, что получение свидетельства о праве собственности — это право, а не обязанность пережившего супруга. Действительно, получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, является правом пережившего супруга. Но при этом неправомерно производить подмену двух понятий: существования самого права и документального оформления этого права.

На основании ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Из приведенной нормы следует, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными. Таким образом, собственность пережившего супруга объективно существует, и эту презумпцию нотариус не вправе подвергать сомнению.

Включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, не может быть признано законным. В данном случае возникает полная аналогия с отказом от права собственности. Вместе с тем отказ от права собственности регламентирован нормами гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ вещь, от права собственности на которую собственник отказался, является бесхозяйной. Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке.

Имеется и еще один аргумент, подтверждающий приведенную позицию. Отказ от права собственности в пользу кого-либо (в данном случае переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу наследников) по сути представляет собой дарение имущества. Для удостоверения же договора дарения доли в праве общей собственности эта доля должна быть определена, а в установленных законом случаях соответствующее право должно быть, к тому же, зарегистрировано.

Из изложенного можно сделать вывод, что оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Не случайно в ст. 1150 ГК РФ подчеркнуто, что в состав наследства входит только доля умершего супруга в этом имуществе.

2.6. Наследование выморочного имущества

Выморочным является наследственное имущество при отсутствии наследников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 ГК РФ, и наследников по завещанию, а также в случаях, когда никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ); никто из наследников не принял наследства либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

В российском гражданском законодательстве переход выморочного имущества к государству определяется как особый вид наследования по закону. В законодательстве некоторых других государств такой переход рассматривается как приобретение имущества, не имеющего собственника (бесхозяйного имущества).

По действующему законодательству наследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты РФ и муниципальные образования такой возможности лишены. При приобретении права собственности на бесхозяйные вещи субъектом выступает муниципальное образование (п. 3 ст. 225 ГК РФ, п. 2 ст. 227 ГК РФ, п. 1 ст. 231 ГК РФ).

Наследование предполагает приобретение наследственного имущества в комплексе, включая не только вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество предполагает возникновение соответствующего права в отношении отдельной вещи. Причем в зависимости от вида бесхозяйного имущества и обстоятельств его обнаружения существует различный механизм приобретения на него права собственности.

Бесхозяйным же может быть признано имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, а также если собственник от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.

Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято наследниками по завещанию, а в отношении оставшегося имущества не сделано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует. Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.

Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону.

Во-первых, переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Во-вторых, поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, у государства отсутствует возможность отказаться от принятия наследства (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Однако такая передача должна осуществляться исходя из положений п. 3 ст. 1151 ГК РФ только после оформления права собственности государства, то есть уже за рамками наследственного правопреемства.

В-третьих, для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона.

То обстоятельство, что государство не должно выражать волю на принятие наследства, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Форма такого свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

3. Приобретение наследства

3.1. Принятие наследства

Приобретение наследственного имущества – необходимое действие в цепочке наследственных отношений. Порядок приобретения наследства урегулирован в рамках гл.64 ГК РФ.

В соответствии с п.1 ст.1152 ГК РФ, чтобы приобрести наследственное имущество, лицам, призываемым к наследованию, необходимо его принять. Принятия наследства не требуется в случае приобретения выморочного имущества.

Наследник, принимая часть наследственного имущества, автоматически принимает все наследство. Он не вправе при принятии наследства определять какие-либо условия или делать оговорки, при наступлении которых наследство будет считаться принятым, либо иным образом ставить факт принятия наследства в зависимость от каких-либо обстоятельств. В то же время наследник, принявший наследство, вправе в дальнейшем от него отказаться в порядке, предусмотренном ГК РФ (п.2 ст.1157 ГК РФ).

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всеми основаниям.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Свое желание принять наследство наследники должны выразить посредством определенных допускаемых законом правовых действий. Ст. 1153 ГК РФ регламентирует способы принятия наследства.

Во-первых, принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Во-вторых, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

— вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

— принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

— произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

— оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Что касается пропуска срока для принятия наследства, то суд будет рассматривать заявление о восстановлении пропущенного срока лишь в том случае, если оно подано не позднее шести месяцев после того, как причины, препятствующие принятию наследства, отпали. В противном случае суд откажет в рассмотрении заявления. При этом ГК РФ не предусматривает возможности восстановления срока для обращения в суд с указанным заявлением. В то же время существует возможность для наследника принять наследство и по истечении этого срока без обращения в суд при условии письменного согласия всех остальных наследников (п.2 ст.1155 ГК РФ), принявших наследство. Письменное согласие всех наследников на принятие наследства наследником, пропустившим срок, должно быть удостоверено нотариально.

Оформление прав собственности на наследственное имущество осуществляется после выдачи нотариусом, иным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (например, консулом), свидетельства о праве на наследство, которое выдается на основании заявления наследника по месту открытия наследства.

Свидетельство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Свидетельство может быть выдано и до истечения указанного срока в том случае, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.

3.2. Срок принятия наследства

Закон (ст. 1151 ГК) устанавливает специальный срок, в течение которого наследник должен выразить свое согласие на принятие наследства. Он равен шести месяцам и начинает течь со дня открытия наследства.

Подача заявлений и указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение оставшейся части указанного выше шестимесячного срока.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть:

а) наследники каждой из последующих очередей — при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону — при непринятии наследства наследниками по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию — при непринятии наследства наследником по завещанию.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.

Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок.

В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.

Заключение

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная извилистая река, которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем приостанавливая свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле. Хочется верить в то, что в ближайшее время (хотя бы лет 100 — 200) российское наследственное право не претерпит революционных преобразований.

Исходя из вышеизложенного, нужно сделать следующие выводы.

Во-первых, принятие долгожданной части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации очень своевременно. Указанный нормативный правовой акт должен заложить основу развития наследственных правовых отношений в нашей стране на новом, более качественном уровне. Ведь не секрет, что традиции наследования, сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых.

Во-вторых, необходим тщательный анализ положений новой «наследственной конституции России», включающий как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику.

В-третьих, в связи с тем, что граждане России «недостаточно подкованы» в правовых вопросах, целесообразно введение в качестве общеобязательной учебной дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в программу преподавания всех, а не только юридических средних специальных и высших учебных заведений.

В-четвертых, только применение на практике положений части третьей ГК РФ, посвященных регулированию вопросов наследственного права, покажет, насколько оправданна некоторая усложненность ряда правовых конструкций, использованных в данном нормативном правовом акте например, обязательной доли, наследования нетрудоспособными (иждивенцами и др.).

Библиография

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации, М. Юркнига,2014 г.-320 с.

2. Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

3. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А.П. Рыжаков. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2011. — С. 562.

4. Бехбах В.В, Пучинский В.К. Основы российского гражданского права: Учебное пособие / Редактор В.В. Бехбах. — М.: Юрайт, 2015. — 409 с.

5. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М., Юрайт, 2012. – с.355.

6. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2012. с.33-55.

7. Гражданское право России: Курс лекций для студентов вузов. / Под редакцией О.И. Садикова. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2016. — 542 с.