Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Выявление основных тенденций и закономерностей развития наследования по закону и завещанию на современном этапе

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия история современного российского государства характеризуется глубокими коренными изменениями всех сфер жизни общества, в том числе и проведением правовой реформы. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года среди основных прав и свобод человека и гражданина провозгласила право каждого гражданина иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, в том числе завещать имущество по своему усмотрению (ст. 35 Конституции РФ)[1]. Гарантированное Конституцией РФ регулирование права наследования осуществлялось в со­ответствии с нормами гражданского законодательства, которые не могли соответствовать современному периоду становления рыночной эко­номики и укреплению частной собственности, существенно ограничивали число граждан, которые могли бы считаться наследниками собственности, поэтому 1 ноября 2001 года Государственной Думой была принята 3 часть Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая в действие с 1 марта 2002 года согласно Федеральному закону от 26 ноября 2001г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»[2].

Этот закон внес принципиальные изменения в один из основных разделов гражданского права - наследственное право. Указанные изменения, хотя и косвенно, но связаны главным образом с переходом к рыночной экономике, которая характеризуется имущественным расслоением, появлением граждан с наиболее ценным имуществом (особенно недвижимым). Например, приватизация квартир сразу делает человека обладателем недвижимого имущества большой стоимости. То же происходит при приватизации земли: приусадебных, дачных, садово-огородных участков. Нормы наследственного права, которые раньше мало кого интересовали, потому что наследовать было особенно нечего, теперь стали актуальны для широкого круга граждан.

В принятой третьей части Гражданского кодекса РФ по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР количество норм о наследовании возросло более чем в два раза: раздел V «Наследственное право» в настоящее время содержит пять глав, объединенных в 76 статей, в то время как Гражданский кодекс РСФСР в разделе VII «Наследственное право» насчитывал всего 35 статей.

Достоинством нового Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если ранее возникавшие в практике проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя из смысла и «духа» закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах Гражданского кодекса РФ.

Принятые изменения наследственного права отразили развиваю­щиеся в настоящее время социально-экономические отношения, в связи с чем требуется не толь­ко теоретическое осмысление и объяснение норм наследственного права в его историческом развитии, но и критическое восприятие основных направлений наследственного права, анализ практических правовых вопросов наследования. Кроме того на­следственное право является именно той отраслью гражданского права, которая касается абсолютно всех граждан: каждый может стать как наследода­телем, так и наследником. Поэтому наследственно-правовые нормы должны быть максимально детализированы, понятны и доступны для применения.

Изучение теоретических и практических проблем, существующих в период становления наследственного права и в период его развития, его сопоставление с действующим законодательством позволяют выявить основные тенденции в развитии наследственного права России, что с точки зрения как истории государства и права, так и науки гражданского права является актуальным. Кроме того на развитие и совершенствование наследственного права России отрицательно влияет то, что во многих рабо­тах авторы дают рекомендации практического характера, не уделяя долж­ного внимания теоретическим аспектам.

Рассматриваемая тема относится к числу достаточно изученных. Особый интерес сегодня представляет новая литература по теме работы, под ред. М.С. Абраменкова, О.Е. Блинкова, В.В. Гущина, А.Е. Казанцевой, В.В. Калинина, С.А. Копеиной, А.Ю. Мкртумян, В.В. Пиляевой, С.А. Смирнова, О.Ю. Шилохвоста.

Целью курсовой работы является выявление основных тенденций и закономерностей развития наследования по закону и завещанию на современном этапе.

Задачи курсового исследования определяются поставленной целью и состоят в том, чтобы:

- проанализировать исторические этапы развития законодательства о наследовании;

- определить понятие и субъекты наследственных отношений, охарактеризовать их;

- определить понятие, основания, а также круг лиц при наследовании по закону;

- рассмотреть основания и порядок наследования по завещанию.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации гражданами своих наследственных прав.

Предметом исследования является правовое регулирование порядка приобретения наследства, оснований для его приобретения на современном этапе развития института наследования. Анализируются основания и порядок наследования по закону, завещанию.

Методологическую основу исследования составляет исторический, нормативно-правовой, системно-функциональный, сравнительно-правовой методы. Применение этих методов позволило целостно и всесторонне исследовать объект и предмет курсовой работы в их взаимосвязи и целостности. Применение сравнительно-правового метода позволило, проанализиро­вав нормативные источники, выявить проблемы законодательства в области реализации гражданами своих наследственных прав.

Информационно-источниковую базу исследования составили внутригосударственные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы наследования по закону. Автором изучены современные источники: Конституция Российской Федерации, указы Президента России, постановления Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты министерств и ведомств, акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, регламентирующие основания и порядок приобретения законодательства, а также правоприменительная и судебная практика.

Работа состоит из двух глав, введения и заключения, а также списка использованных источников.

1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ

1.1 История возникновения и развития института наследования

Институт наследования является одним из древнейших, так как его зарождение и становление проходили одновременно с развитием человеческого общества. В истории законодательства, регулирующего наследственные правоотношения на территории бывшего Советского Союза, веделяются несколько этапов развития:

1-й этап - XI век - принятие Русской Правды;

2-й этап - XIV - XVI вв. - принятие Псковской судной грамоты, Судебников 1497, 1589 гг., Соборного уложения 1649 года, Указа Петра I 1714 года, Манифеста Екатерины II 1762 года;

3-й этап - 1832 - 1833 гг. - принятие ч. 1 Т. X Свода законов Российской империи;

4-й этап - 27 апреля 1918 года - принятие Декрета ВЦИК «Об отмене наследования»;

5-й этап - 20-е годы XX в. - принятие Гражданского кодекса РСФСР 1922 года, Постановления ЦИК и СНК СССР от 6 апреля 1928 года;

6-й этап - 14 марта 1945 года - принятие Указа ПВС СССР «О наследниках по закону и по завещанию»;

7-й этап - 8 декабря 1961 года - принятие Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик, 1 октября 1964 года - принятие Гражданского кодекса РСФСР;

8-й этап - принятие странами СНГ и Грузии собственных законодательных актов, в частности: с 25 ноября 1997 года вступил в действие Гражданский кодекс Грузии, с 1 июля 1999 года вступил в действие Гражданский кодекс Республики Беларусь, с 1 марта 2002 года вступила в действие III часть Гражданского кодекса РФ, с 1 января 2003 года вступил в действие Гражданский кодекс Республики Молдова[3].

При анализе законодательства о наследовании более подробно следует остановиться на истории становления и развития института наследования, начиная с третьего этапа.

Главным источником русского дореволюционного наследственного права по праву можно считать ч. 1 тома X Свода законов Российской империи, изданного в 1832 - 1833гг. По гражданскому законодательству царской России наследование было возможно и по закону, и по завещанию. Законодательство того времени не рассматривало наследственное имущество как единое целое, а подразделяло его на две самостоятельные наследственные массы с особым порядком их преемства. Родовое имущество могло переходить только к наследникам по закону, а для остального имущества существовал общий порядок наследования. С уверенностью можно сказать, что дореволюционное законодательство создало прочную основу для дальнейшего развития норм наследственного права.

Однако революция 1917 года вызвала в этой сфере значительные изменения. Так, в соответствии с Декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования» было ликвидировано право наследования буржуазной собственности, которая после смерти ее владельца становилась достоянием государства, что резко ограничило возможности перехода имущества по наследству. Супруг и ближайшие родственники умершего, если они являлись нетрудоспособными и не имели прожиточного минимума, получали от государства содержание из имущества, оставшегося после его смерти[4].

Отменив право наследования частной собственности, Декрет от 27 апреля 1918 года установил новый порядок наследования так называемой трудовой собственности. В ст. IX указанного правового акта говорилось, что если имущество умершего не превышает 10 000 рублей и состоит из усадьбы, домашней обстановки и средств производства трудового хозяйства в городе или в деревне, то оно поступает в управление и распоряжение родственников, входящих в круг наследников.

Декрет «Об отмене наследования» действовал без изменений до 1 января 1923 года, т.е. до вступления в силу Гражданского кодекса РСФСР, утвержденного 4-й сессией ВЦИК 31 октября 1922 года. Гражданский кодекс РСФСР фактически устранил ограничения свободного распоряжения частной собственностью в порядке наследования. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года допускал наследование по закону и по завещанию. Наследование по закону имело место во всех случаях, если не было изменено завещанием.

Этот Гражданский кодекс послужил образцом для подготовки гражданских кодексов других союзных республик. Советское наследственное право не могло оставаться неизменным в силу объективных причин: решение новых хозяйственно-политических задач требовало изменения некоторых норм наследственного права.

Так, с 1 марта 1926 года Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 года был отменен максимум наследования. С принятием Постановления ЦИК и СНК СССР от 6 апреля 1928 года было разрешено завещать имущество не только наследникам, указанным в ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР, но и государственным органам, а также общественным организациям[5].

Наиболее существенные изменения в наследственное право были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию». Гражданам предоставлялись более широкие права для распоряжения своей собственностью на случай смерти, что было связано с массовой гибелью людей во время Великой Отечественной войны. Наследственное имущество, как правило, оставалось в семье умершего. Значительно уменьшилось число случаев, когда имущество признавалось выморочным. Наследственное право, с внесенными в него в 1945 года изменениями, оставалось неизменным вплоть до утверждения Верховным Советом СССР в 1961 года Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик. Они начнут действовать с 1 мая 1962 года.

Основной задачей данного правового акта стало распределение законодательной (правотворческой) компетенции СССР и союзных республик в регулировании имущественных отношений, составляющих предмет гражданского права. Это обеспечило единство главных гражданско-правовых институтов и дало возможность подробно урегулировать отдельные виды имущественных и неимущественных отношений с учетом особенностей их развития в союзных республиках[6].

Дальнейшее развитие наследственное право получило в гражданских кодексах союзных республик, принятых на базе Основ в 1963 - 1964 гг. Гражданский кодекс РСФСР был принят третьей сессией Верховного Совета РСФСР шестого созыва и введен в действие с 1 октября 1964 года. Раздел VII Гражданского кодекса РСФСР 1964 года «Наследственное право» действовал до 1 марта 2002 года. С закреплением в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года права завещать свое имущество в пользу любых лиц вне зависимости от наличия наследников по закону законодатель предусмотрел такую возможность по предоставлению завещательных отказов. В части 2 ст. 527 Гражданского кодекса РСФСР наследование по закону имело место, когда и поскольку оно не изменено завещанием[7].

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года был установлен круг лиц, которые вследствие совершенных ими противоправных действий не могли быть призваны к наследованию. В соответствии с Основами гражданского законодательства СССР в Гражданский кодекс РСФСР был изменен порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами, состоявшими на иждивении умершего не менее одного года до его смерти[8]. Такой порядок наследования просуществовал до принятия Основ гражданского законодательства СССР и республик, принятые Верховным Советом СССР 31 мая 1991 года. Законодательным актам республик было разрешено расширить перечень лиц, входящих в первую очередь наследников, и самостоятельно установить количество последующих очередей наследников по закону и круг лиц, входящих в них.

Основы гражданского законодательства СССР и республик стали последней попыткой кодификации советского гражданского права. Однако в связи с распадом СССР как Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик этот акт не вступил в действие. Данный нормативный акт стал последним памятником советского гражданского права.

1 марта 2002 года в силу вступила третья часть Гражданского кодекса РФ. Некоторые положения Гражданского кодекса РСФСР 1964 года в новом законе остались неизменны, но наряду с этим было внесено много существенных новелл. Претерпела изменения структура данного закона. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года наследованию посвящался один раздел, не разделенный на главы и состоящий из 35 статей. Теперь раздел «Наследственное право» состоит из 5 глав и включает 72 статьи, что вполне оправданно, учитывая важность данного института.

Нормами третьей части Гражданского кодекса РФ действующего в настоящее время решена одна из главных задач по систематизации законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций. Впервые дано законодательное определение понятия наследства, включающее в себя не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество, но и имущественные права и обязанности (п. 1 ст. 1112 ГК РФ). Нормы действующего Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения наследования имущества, во многом устраняют имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе имущественного оборота. Наблюдается динамика развития принципа свободы завещания по сравнению с правилами, предусмотренными Гражданским кодексом РСФСР 1964 года.

Социально-экономические и политические изменения 90-х годов 20 века потребовали внесения значительных изменений в регулирование наследственных отношений, что и предопределило принятие третьей части Гражданского кодекса в 2002 году. Что ознаменовало качественно новый этап в развитии российского наследственного права. Многие вопросы решены на законодательном уровне по-новому, с учетом изменившихся общественных реалий. Однако, несмотря на прогрессивность современного наследственного законодательства, оно не лишено недостатков.

В заключение следует отметить, что становление современного института наследственного права - это непрерывный процесс. Эволюция российского наследственного права шла самобытным путем, включая в себя элементы иностранных правовых систем, изменяя их в соответствии с национальными, политическими и социальными реалиями. Наследование стало нормальным, в полной мере желаемым не только для граждан, но и для государства институтом. И хотя многие предшествующие положения наследственного права были всего лишь уточнены и дополнены, главное - были сформулированы принципиальные положения о приоритете выражения воли наследодателя с помощью завещания, беспрецедентного увеличения состава наследников по закону, увеличения круга объектов наследственного правопреемства.

1.2 Понятие, субъекты и характеристика наследственных правоотношений

Одним из основных признаков, определяющих сущность правоотношения, выступает его связь с нормой права. Правоотношение обычно рассматривают в качестве отношения, состоящего во взаимной (либо односторонней - для простейших отношений) связи субъективных прав и юридических обязанностей его участников[9]. Рассмотрение специфики наследственных правовых отношений основывается на положениях о понятии правоотношения, выработанных как в общей теории права, так и в гражданском праве. В то же время необходимо учитывать, что особенности реализации нормы в правоотношении определяются характером регулируемых отношений.[10]

Для выявления специфических признаков наследственного правоотношения, нужно определить основания его возникновения, дать характеристику основным элемента, таким как: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников).

В течении жизни человек может являться субъектом огромного количества правоотношений, носителем прав и обязанностей. После наступления его смерти правоотношения, в которых он участвовал, «утрачивают» свой субъект. Переход субъективного права от одного лица к другому в порядке производного правоприобретения именуется в науке правопреемством.[11] Переход не отдельных прав и обязанностей определенного лица, а всей их совокупности называется всеобщим или универсальным правопреемством. Универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего право предшественника (наследодателя) в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. При этом имеет место правопреемство непосредственное, под которым понимается прямой переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту[12].

Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства осуществляется в пределах наследственного правоотношения. Наследственное правоотношение возникает в тот момент, когда наследодатель «выбывает» из числа субъектов правовых отношений, и прекращается, когда их «трансформация» завершена - произошла замена субъектного состава правоотношений.

Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства.

Специфика оснований возникновения наследственных прав состоитя в том, что они выступают не как единичный юридический факт, а как сложный фактический состав. Входящие в него отдельные юридические факты в зависимости от наличия в них проявления воли распадаются на юридические события и юридические действия. Всю совокупность юридических фактов, последовательное накопление которых ведет к возникновению наследственного правоотношения, можно условно разделить на две основные группы.

Юридическим фактом наследования по завещанию является наличие завещания, совершенного наследодателем в установленном законом порядке. Это юридический факт - действие, совершенное по воле завещателя.

Среди юридических фактов наследования по закону выделяются, в частности, факт состояния лица в определенной степени родства с наследодателем; факт нахождения супруга (супруги) в зарегистрированном браке с наследодателем; факт нахождения гражданина, относящегося к наследникам по закону и указанного в ст. 1143 - 1145 Гражданского кодекса РФ[13], на иждивении наследодателя не менее года до его смерти; факт нахождения гражданина, не входящего в круг наследников, указанных в ст. 1142 - 1145 Гражданского кодекса РФ, на иждивении наследодателя не менее года до смерти наследодателя и факт его совместного проживания с наследодателем, факт наступления состояния нетрудоспособности гражданина ко дню открытия наследства, а также иные факты.

Под событиями обычно понимают явления, которые совершаются в определенный момент или отрезок времени, а затем исчезают, оставляя после себя последствия, приобретающие юридическое значение[14].

Ко второй группе юридических фактов, ведущих к возникновению наследственного правового отношения, относятся: смерть гражданина (событие); объявление безвестно отсутствующего гражданина умершим в судебном порядке (действие). В день смерти гражданина (либо вступления в законную силу судебного решения об объявлении его умершим) открывается наследство.

Среди приведенных видов юридических фактов для возникновения наследственного правоотношения необходимым и достаточным является только один: смерть (либо объявление умершим) наследодателя. Наступление ко времени открытия наследства иных юридических фактов, в том числе упомянутых юридических состояний, не является обязательным для того, чтобы правовое отношение возникло. При их отсутствии наследство в порядке универсального правопреемства переходит к государству. Наступление такого состава юридических фактов, который приводит к возникновению наследственного правоотношения, является открытием наследства.

Помимо юридических фактов к числу необходимых предпосылок наследственного правоотношения относится его объект. Наследственное правоотношение всегда возникает по поводу наследства. Наследством (наследственным имуществом, наследственной массой) выступает вся совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переход которых в порядке наследования допускается законом. Наследство является объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития.[15]

Наследственное правоотношение не возникнет вообще, если для этого не существует «повода», «цели». Такой целью является переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам. Соответственно, если не существует имущества наследодателя, которое может в соответствии с законом переходить по наследству, правоотношения наследования не появится.

В настоящее время каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. В том случае, если имущество умершего состоит только из одних долгов, правоотношения наследования не возникает и наследственного преемства не наступает.

У наследника нет обязанности отвечать по долгам наследодателя, если для этого не хватает актива наследственного имущества. Если в силу каких либо причин он все-таки захочет ответить своим собственным имуществом, он сделает это уже не как наследник, а как друг, брат, и т.д., то есть за пределами наследственного правоотношения. И факт того, что до этого он подал заявление о принятии наследства или, наоборот, отказался от него, уже не будет иметь значения, поскольку наследственное правоотношение не возникло. Действия наследника, как по принятию наследства, так и по отказу от него не повлекут в данном случае правовых последствий, поскольку наследства нет.

При изучении субъекта наследственного правоотношения нужно учитывать, что данное правовое отношение проходит в своем развитии два этапа. Первый этап наступает со времени открытия наследства, когда у наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства (отказ от него). Этот этап для наследника, призванного к наследованию, будет оканчиваться в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, а именно либо наследник принимает наследство, либо не принимает его, то есть тем или иным способом отказывается от него[16]. Если наследник принимает наследство, наступает второй этап, когда у наследника возникает право на наследство. Второй этап правоотношения продолжается до истечения срока на принятие наследства.

Со времени открытия наследства начинается первый этап в развитии наследственного правоотношения, когда у всех наследников, призванных к наследованию, независимо от их воли, возникает право на принятие наследства (отказ от него). Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство либо отказаться от него.

В случае принятия наследства наследником для него наступает второй этап в развитии наследственного правового отношения - принятие наследства, которое само по себе является актом исключительного значения, так как именно в момент принятия наследства наступает наследственное правопреемство с обратной силой ко времени открытия наследства, т.к. наследник становится носителем всех прав и обязанностей (за исключением тех, которые в силу закона не могут переходить по наследству), принадлежавших ранее наследодателю. Наследственное имущество считается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.[17]

Особенности наследственных правоотношений на второй стадии их развития обусловлены, прежде всего, тем, что не все наследники еще осуществили свое право на принятие наследства. Наследник, не принявший наследство, не состоит в правовых отношениях с наследником, принявшим наследство, а также с иными участниками наследственного правоотношения, но принадлежащее ему право на принятие наследства оказывает влияние на это правоотношение.

Наследственное правоотношение прекращается по истечении срока на принятие наследства. К этому моменту определен весь круг правопреемников наследодателя, установлен точный объем правомочий каждого наследника в отношении наследственного имущества. Все дальнейшие действия наследников производятся за рамками наследственного правоотношения: правоотношения, возникающие по поводу раздела наследства, оплаты долгов кредиторам наследодателя и т.п., частично урегулированы нормами наследственного права, но не являются собственно наследственными[18].

Подводя итог, следует сделать вывод, что на всех стадиях развития наследственного правоотношения существует объективная необходимость в защите прав наследников, которые в конечном итоге станут правопреемниками наследодателя.

2 ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

    1. Наследование по закону

Практически все национальные правовые системы знают два основных порядка наследования, первый из которых основан на законе, а второй - на выраженной в установленной форме воле наследодателя. Представляется правильной точка зрения тех исследователей, которые считают, что термин «наследование по закону» является в достаточной степени условным, так как оба названных порядка перехода имущества умершего к иным лицам основаны исключительно на предписаниях наследственного права. Следовательно, основным критерием здесь следует считать наличие или отсутствие выраженной в определенном гражданским законодательством порядке воли наследодателя в отношении своего имущества[19].

Впервые в истории отечественного законодательства раскрывается понятие наследования, а также описываются признаки наследственного преемства в ст. 1110 Гражданского кодекса РФ. Определяя наследование как переход имущества умершего гражданина к другим лицам, законодатель акцентирует внимание на исключительности норм о наследовании при определении судьбы имущества умершего гражданина. Из этого следует, что никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для оформления правопреемства в имуществе умершего. Так же не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти. Для указанных целей может быть использован только институт завещания.

Раскрывая понятие наследования как переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам, следует отметить, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями, как уже отмечалось выше. При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно подчеркнуть, что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя, без посредничества каких-либо третьих лиц.

Универсальное правопреемство - волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя). При переходе наследственного имущества в порядке универсального правопреемства оно смешивается с собственным имуществом наследника (как бы присоединяется к нему). Никто не может поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, что-либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде до того момента, пока официально не перешло к лицам, которые стали наследниками[20].

Как говорилось выше, «основания наследования» российское право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону. Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ. Несмотря на то, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, на практике оно встречается значительно чаще. Если наследодатель четко выразил свою волю, по поводу распоряжения имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его желанием, а не по правилам, установленным законом. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей Гражданского кодекса РФ[21].

В.В. Пиляева разделяет понятие наследства в широком и в узком смысле. В широком смысле наследование означает переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам), в узком - естественное преемство в соответствии с законом имущественных прав и обязанностей лицами, которые состояли с наследодателем в определенных родственных отношениях[22].

Наследование по закону имеет место тогда, когда: наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным); наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону; наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по завещанию - юридическое лицо - ликвидирован; наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Переход гражданских прав и обязанностей после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права (смерть наследодателя либо объявление его умершим, принятие наследства наследником); во-вторых, переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, лицо, приобретающее права и обязанности, является общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это означает, что в случае смерти наследодателя к наследникам переходят не какие-то отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. То есть наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Так же, для общего наследственного правопреемства характерна и непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

Для наследования, как по закону, так и по завещанию, как уже отмечалось выше, необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и чтобы наследники согласились принять наследство. Кроме того в качестве отдельного вида можно выделить наследование выморочного имущества. Здесь имеется в виду наследование имущества государством, субъектом Федерации, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

В соответствии со статьей 1112 Гражданского кодекса РФ наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В норме этой статьи законодатель, как уже отмечалось выше, впервые определяет понятие наследства, которого не было в Гражданском кодексе РСФСР, хотя в доктрине оно было разработано[23].

Объектом наследования является имущество покойного в общем смысле, т.е. то, что являлось его частной собственностью на момент смерти, а также его имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.

Согласно ст. 8 Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане России имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Таким образом, следует сделать вывод, что наследование по закону имеет место, когда: завещание не было составлено либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем; завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону); наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником. Наконец, само завещание может быть признано недействительным по основаниям признания сделки недействительной (например, в результате несоблюдения формы). В этом случае также имущество будет наследоваться по закону.

Основными принципами наследования являются: основание открытия наследства, т.е. смерть наследодателя; время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя; место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества; наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти; лица, которые могут призываться к наследованию; лица, которые не могут призываться к наследованию.

Одной из главных черт современного наследственного права стало существенное расширение круга наследников по закону. Часто в наследовании замечают имущественное поощрение родственников, поэтому подвергается критике увеличение круга наследников до лиц пятой степени родства, обычно не поддерживающих близких отношений с наследодателем. На самом деле только в наследовании по завещанию можно разглядеть (да и то условно) имущественное благоволение наследодателя своим родственникам или иным близким лицам. В наследовании же по закону имеет место только поколенный раздел имущества в роду наследодателя, который, как известно, какой-либо степенью не ограничивается[24].

В третьей части нового Гражданского кодекса РФ учтены интересы практически всех родственников. В соответствии с принципом защиты интересов близких родственников количество очередей увеличилось до восьми. Наследники по закону разбиты на группы-очереди и призываются к наследованию не все одновременно, а последовательно, в порядке очередности. Такая очередность выражается в том, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, если нет ни одного наследника предшествующих очередей, включая наследников по праву представления Обстоятельства, при которых считается, что наследников предшествующих очередей нет, перечислены в п. 1 ст. 1141 Гражданского кодекса РФ. Под случаем, когда «наследники предшествующих очередей отсутствуют», подразумеваются несколько ситуаций:

1) наследники предшествующих очередей никогда (на день открытия наследства) не существовали физически;

2) наследники указанных очередей умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем (п. 2 ст. 1114 Гражданского кодекса РФ) и нет наследников по праву представления, к которым перешла бы доля умершего наследника;

3) родственники наследодателя, перечисленные в составе наследников предшествующих очередей, родились живыми после открытия наследства, однако были зачаты после смерти наследодателя.

Так, наследники третьей очереди по закону призываются к наследованию в случае отсутствия наследников первой и второй очереди, например, если наследники первой очереди отсутствуют, одного из наследников второй очереди завещатель лишил наследства, а другие наследники второй очереди наследства не приняли. Приобретение наследства хотя бы одним наследником из предшествующих очередей исключает призвание к наследованию наследников всех последующих очередей.

Увеличение числа очередей связано с расширением круга наследников по закону. Цель этой меры - повысить гарантии права наследования гражданами, что соответствует ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, и свести к минимуму ситуации, когда имущество умершего является выморочным и переходит по праву наследования по закону к Российской Федерации.

В основу наследования по закону, как и ранее, положено семейно-родственное начало. Включение гражданина в состав наследников по закону той или иной очереди основывается на одном из следующих юридических фактов: родства с наследодателем предусмотренной законом степени; усыновления наследодателя; усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследодателя; брака с наследодателем; предусмотренного законом свойства между наследником и наследодателем; нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий.

По общему правилу наличие отношений, влекущих призвание к наследованию по закону, должно быть доказано лицом, претендующим на получение наследства. Так, доказательствами брачных или родственных отношений между наследодателем и наследником по закону служат свидетельства о государственной регистрации заключения брака или рождения (соответственно), выданные органами ЗАГС. В случае смерти лица, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния, повторное свидетельство о его регистрации акта гражданского состояния выдается родственнику умершего (иному заинтересованному лицу). В отдельных случаях доказательствами отношений, влекущих призвание к наследованию по закону, могут служить справки об указанных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства, записи в паспортах о детях, супруге. При невозможности документально подтвердить вышеназванные отношения они могут быть доказаны в судебном порядке. В случае отсутствия спора о праве на наследство заявление об установлении соответствующего юридического факта (чаще всего - факта родственных отношений с наследодателем, факта нахождения на иждивении наследодателя) рассматривается судом по правилам особого производства, а при наличии спора он разрешается в порядке искового производства. Очевидно, что вероятность возникновения необходимости судебного подтверждения факта родства повышается вместе с возрастанием степени родства, связывающего наследника и наследодателя. Однако нет необходимости представлять доказательства соответствующих отношений, если все остальные наследники, представившие требуемые доказательства и принявшие наследство, согласны на включение лиц, не имеющих доказательств, в свидетельство о праве на наследство. Согласие сонаследников оформляется в виде письменного заявления и удостоверяется нотариусом.

К принявшим наследство наследникам одной очереди по закону, за исключением тех, кто наследует по праву представления, наследство переходит в равных долях, т.е. поступает в их общую долевую собственность. Причитающаяся наследнику доля в имуществе, наследуемом по закону, называется законной. Вместе с тем соотношение изначально равных долей наследников по закону может измениться в результате отказа от наследства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих. Правила о призвании наследников к наследованию по закону в порядке очередности и об общей долевой собственности на наследство нескольких наследников одной очереди распространяются теперь на все виды наследственного имущества, тогда как в Гражданском кодексе РСФСР 1964г. имелось изъятие в отношении предметов обычной домашней обстановки и обихода. В настоящее время установлен лишь особый порядок раздела этих предметов между наследниками, предусмотренный ст. 1169 Гражданского кодекса РФ.

Рассматривая очередность призвания к наследованию по закону следует отметить следующее. В настоящее время п. 2 ст. 1142 Гражданского кодекса РФ относит к наследникам первой, второй и третьей очередей внуков наследодателя и их потомков, детей полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, т.е. племянников и племянниц наследодателя, двоюродных братьев и сестер. Данные лица наследуют по так называемому праву представления, когда наследники по закону соответствующих очередей (первой, второй или третьей) умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

В качестве наследников пятой очереди призываются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки). Наследниками шестой очереди выступают родственники пятой степени родства - дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). В качестве наследников восьмой очереди выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Следует отметить, что в целом круг и состав субъектов наследственных отношений значительно расширился. Это новшество дает возможность в полном объеме обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан и государства при наследовании. Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, либо они отказались от наследования, либо признаны недостойными наследниками, то к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Однако в этой ситуации обнаруживается некоторый пробел в законодательстве. Так, на сегодняшний день ни Гражданский кодекс РФ, ни Семейный кодекс РФ не содержат определений понятий «отчим», «мачеха», «пасынок» и «падчерица».

Исходя из общего употребления, отчим - это неродной отец, муж матери по отношению к ее детям от предыдущего брака; мачеха - неродная мать, жена отца по отношению к его детям от прежнего брака; падчерица - неродная дочь одного из супругов; пасынок - неродной сын одного из супругов[25]. Также не в полной мере в законе определен круг их прав и обязанностей, за исключением отдельных случаев. При этом п. 1 ст. 1147 Гражданского кодекса РФ приравнивает усыновленных и усыновителей к кровным родственникам.

Как представляется, данное положение не отражает значение перечисленных субъектов для наследодателя. Даже если отчим и мачеха не являются усыновителями, скорее всего, пасынки и (или) падчерицы находились, в том числе и на их содержании, тесно общались друг с другом, помогали и уделяли друг другу особое внимание, делились переживаниями, личными и бытовыми проблемами. В свою очередь, отчим и (или) мачеха, по сути, заменили наследодателю родителей и несли бремя содержания, заботы и ответственности за его воспитание и образование. Их роль в жизни и взрослении наследодателя неоценима, как неоценима роль отца и матери для ребенка. Поэтому, исходя из фактического положения этих субъектов наследственных отношений, согласно определяющему правовому принципу справедливости пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны быть отнесены законодателем не к одной из последних очередей наследников по закону, а, по крайней мере, ко второй очереди.

Более того, если говорить о справедливом балансе прав и обязанностей участников гражданско-правовых отношений, следует обратить особое внимание на понятие фактического воспитателя в отношениях, связанных с наследованием по закону. В Гражданском кодексе РФ названное понятие отсутствует. Семейный кодекс РФ определяет фактических воспитателей как лиц, осуществлявших действительное (фактическое) воспитание и содержание несовершеннолетних детей, не включая в их число законных опекунов и приемных родителей[26]. При этом фактическим воспитателем может быть любой родственник или свойственник наследодателя, а также иное лицо, которое фактически несло на себе бремя материального содержания, моральной ответственности за воспитанника.

С учетом изложенного представляется целесообразным включить в число наследников по закону фактических воспитателей, отнести фактических воспитателей также ко второй очереди наследования по закону.

Подводя итог, следует отметить, что наследственное законодательство в части определения круга наследников по закону нуждается в дальнейшем совершенствовании. В круг наследников по закону должны входить не только близкие и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит внести необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов семейных отношений, что, в свою очередь, будет являться воплощением справедливости в данной отрасли права.

2.2 Наследование по завещанию

Подтверждением того, что распоряжение своим имуществом является волей собственника, является закрепление в законодательстве норм о завещании, которому отдается безусловный приоритет в основаниях наследования. В частности, в статье 1111Гражданского кодекса РФ указано, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Завещанием признается сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону. Назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя. Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Вместе с тем завещание является первичным юридическим фактом, который в сочетании с другим юридическим фактом - открытием наследства приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию[27].

В Древнем Риме любой человек должен был готов уйти из этой жизни в любой момент, но нужно это было сделать таким образом, чтобы после его смерти у родных и близких не возникло никаких сомнений относительно воли наследодателя в распределении имущества, которое он оставлял живущим. Грамотно составленное завещание свидетельствовало о состоянии ума человека, о ясности его мыслей, способности отдавать отчет своим действиям и предвидеть последствия своей последней воли[28].

При рассмотрении вопроса о содержании права завещать имущество, следует отметить следующее.

Право гражданина завещать свое имущество закреплено в статье 1118 Гражданского кодекса РФ. Завещание самостоятельно не порождает наследственных правоотношений. Для этого необходимо открытие наследства (вследствие смерти наследодателя). Завещательные распоряжения гражданина по своей природе существенно разнятся и имеют, в зависимости от воли наследодателя, различный правовой результат. Так, гражданин имеет право: завещать все свое имущество или какую-либо его часть (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода); установить порядок наследования; завещать имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону; завещать свое имущество любому количеству лиц; завещать юридическому лицу, государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям; лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону; составить завещание на имущество, официально не являющееся собственностью завещателя (например, супружеская доля имущества, совместно нажитого в браке).

Гражданин может по завещанию оставить указанным им наследникам имущество и имущественные права, которые будут принадлежать на момент его смерти. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления обратившимся лицом доказательств его права на завещаемое имущество, поскольку наследственная масса определяется на момент смерти завещателя и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. При завещании части имущества его незавещанная часть переходит к наследникам по закону. Граждане, имеющие вклады в банках или иных кредитных организациях, вправе, не составляя завещания в отношении этих вкладов, сделать распоряжение банку (кредитной организации) в форме заявления о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу, а также государству или отдельным юридическим лицам и организациям.

Если в завещании указываются нескольких наследников, их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении. Однако, при составлении завещания, например, на дом завещатель кроме определения долей наследников в идеальном выражении может указать, какая конкретно часть дома предназначается им в пользование каждому из названных им наследников, что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками.

Допускается свобода изложения завещательных распоряжений, однако они должны содержать все необходимые для завещания реквизиты, о чем прямо указано в статье 1119 Гражданского кодекса РФ.

Завещатель не обязан знакомить кого-либо, в том числе нотариуса, с содержанием завещания, с совершением изменения или отменой завещания (закрытое завещание). Не позднее чем через 15 дней со дня предоставления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус вскрывает предоставленный ему конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и оглашает его (ст. 1126 Гражданского кодекса РФ).

У завещателя есть возможность выразить свою волю относительно разных частей наследственного имущества не в одном, а в нескольких завещаниях, при этом составлены они могут быть как одновременно, так и в разное время. В случае их проитиворечия друг с другом, для того чтобы устранить возникшее между ними несоответствие, нужно будет прибегнуть к правилам их толкования. Как правило, это обычно делается уже после открытия наследства. В том случае, если воля завещателя во всех случаях не противоречит закону, приоритетное значение имеет завещание, составленное позднее (ст. 1130 Гражданского кодекса РФ).

Специальным последствием недействительности завещания является то, что в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием (п. 3 ст. 1130Гражданского кодекса РФ). Эта норма, безусловно, является исключением из общего правила о последствиях недействительности сделок. Ибо законом не предусмотрено признание действующей сделки, действие которой прекращено заключением последующей сделки, в случае признания последней сделки недействительной.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Поэтому интересной представляется позиция некоторых юристов о том, что «наследодатель не имеет права распорядиться в своем завещании чужим имуществом, т.е. имуществом, которое ему не принадлежит». Действительно, если и рассматривать имущество в настоящий момент как «чужое», то его принадлежность к личности наследодателя может быть достоверно установлена в будущем[29].

Завещание может быть составлено в любой стране. Но когда речь идет о месте совершения завещания, вопрос следует решать в коллизионном порядке. Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Само завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения правил места составления завещания[30].

Важное значение имеет уяснение категории завещания с позиции гражданского права, поскольку только в этом случае раскрывается природа завещания как инструмента обеспечения реализации наследственных прав. В современной литературе завещание признают как способ, позволяющий изменить после открытия наследства порядок наследования определенным законом[31].

Совершение завещания как волевой акт отображает действия, направленные на достижение конкретного юридического результата, который может возникнуть в рамках появления из указанного действия конкретных прав и обязанностей.

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Главное условие, ограничивающее свободу завещания, - обязательная доля, выделяемая необходимым наследникам (ст. 1149 Гражданского кодекса РФ). Обеспечиваются интересы несовершеннолетних нетрудоспособных наследников, а также иждивенцев.

Немаловажным является тот факт, что завещание представляет собой сделку, непосредственно связанную с личностью завещателя. Завещание относится к такому типу сделок, которые не могут быть совершены через представителя в силу требования закона. Завещание должно быть совершено только лично (п. 3 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ). Следовательно, совершенное через представителя завещание не имеет юридической силы.

Можно предположить, что требования закона о личном составлении завещания (п. 3 ст. 1118 Гражданского кодекса) также определяют запрет совершения завещания двумя или более лицами. В этом случае страдает принцип «тайны завещания» (ст. 1123 Гражданского кодекса РФ), которую невозможно обеспечить в указанных условиях. И если требование о личном совершении нарушается (и в части правил о содержании распоряжения только одного гражданина), такое завещание следует признать недействительным.

В действующем законодательстве можно обнаружить случаи, допускающие конкретные распоряжения гражданина, которые он вправе сделать при жизни в отношении себя лично. Например, лицо вправе сделать волеизъявление о достойном отношении к его телу после смерти. Такое волеизъявление закон рассматривает как пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.

Несмотря на возможность завещательных распоряжений на случай смерти, предметом завещания не могут являться пожелания завещателя, не связанные с распоряжением имуществом. При этом речь может идти о таких распоряжениях, которых касаются личности самого наследодателя, поскольку, например, завещательное возложение может иметь также неимущественный характер (ст. 1139 Гражданского кодекса РФ). Поскольку согласно действующему гражданскому законодательству завещание - прежде всего односторонняя сделка по распоряжению своим имуществом на случай своей смерти, то при удостоверении завещания, прежде всего, фиксируется воля завещателя о распределении имущества, принадлежащего ему, определенным гражданам или юридическим лицам. В таком завещании по желанию завещателя можно указать способ захоронения, рекомендовав завещателю назначить исполнителя завещания.

Интересной представляется точка зрения С.А. Слободян, который считает, что такое волеизъявление может быть удостоверено нотариусом при желании на то лица, делающего такое волеизъявление. Но даже при нотариальном удостоверении данного документа при отсутствии в нем имущественных распоряжений он не будет признан завещанием, так как он не служит основанием для наследования[32].

Касаясь содержательной части завещания, следует отметить следующее.

Имущественные распоряжения в завещании не должны обременяться какими-либо ограничениями, дополнительными условиями, однако, это не относится к тем распоряжениям в отношении имущества, за счет которого наследник обязан осуществить завещательный отказ (ст. 1137 Гражданского кодекса РФ) или возложение.

Завещание порождает права и обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом - смертью завещателя (открытием наследства). С этой точки зрения завещание можно охарактеризовать как сделку с отлагательным сроком действия, при этом такой срок не определен, он связан с наступлением конкретного события - смерти завещателя.

В некоторых случаях завещание рассматривают как публичный акт, поскольку в процедуре его составления помимо завещателя участвуют специально уполномоченные государством органы и должностные лица (как правило, нотариусы).

Несмотря на взгляд о завещании как односторонней сделке, анализ отношений из наследования, которые облекаются в юридическую форму, позволяет сделать дополнительные выводы о гражданско-правовой сущности завещания.

При составлении завещания, гражданин не берет на себя каких-либо обязанностей относительно своего имущества, как после смерти (что естественно), так и при жизни. В последнем случае возможна отмена, изменение завещания. Если формальный момент завещания однозначно определяет его как сделку, то содержательный элемент завещательных отношений указывает на завещание как двухстороннюю сделку, однако, последнее нельзя смешивать с договором о наследовании, который представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Подводя итоги рассмотрения правовой природы завещания как основания наследования, можно сделать ряд выводов.

Завещание - лично совершенная в установленной форме односторонняя сделка, обеспечивающая переход имущественных прав и обязанностей от наследодателя к определенным лицам без ограничительных условий.

На основании завещания возникают права и обязанности после смерти завещателя, когда у него самого уже нельзя узнать его волю, и потому необходимо соблюдение при составлении завещания требований законодательства. Соблюдение правил о форме и порядке составления завещания является очень важным, так как это позволит завещателю четко изложить в завещании свою волю и избежать ошибок и знедоразумений при исполнении последнего.

Итак, с точки зрения понятия сделки в гражданском праве завещание - это такое действие гражданина (наследодателя), которое выражает его волю в одностороннем порядке и создает, изменяет или прекращает права и обязанности у других граждан после смерти волеизъявителя (открытия наследства).

Изучая способы составления завещания можно сделать вывод, что закон дает наследодателю возможность определить способ составления завещательных распоряжений как в условиях повседневной жизни, так и нестандартных и даже экстремальных ситуациях, когда возможность и время для последнего волеизъявления ограничены. В этой связи различным действиям наследодателя придается юридическое значение, польку они признаются завещанием.

В законодательстве о наследовании представлена широкая классификация видов завещаний, к числу которых относятся:

- завещания, заверенные нотариусом, составленные в простой письменной форме (ст. 1125 Гражданского кодекса РФ);

- закрытое завещание (ст. 1126 Гражданского кодекса РФ);

- завещания, приравненные к нотариально удостоверенным (ст. 1127 Гражданского кодекса РФ);

- завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках (ст. 1128 Гражданского кодекса РФ);

- завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 Гражданского кодекса РФ).

В качестве общего критерия классификации всех завещаний выступает способ (порядок) совершения завещания и способ фиксации в нем последней воли наследодателя.

Исходя из изложенного все завещания можно классифицировать как завещания, удостоверенные уполномоченными лицами и совершенные в простой письменной форме. Завещания, требующие удостоверения уполномоченным лицом, можно подразделить на три вида:

- удостоверенные нотариусом;

- удостоверенные должностными лицами вместо нотариуса;

- приравниваемые к нотариально удостоверенным.

Если речь идет о завещании в простой письменной форме, то в данном случае деление осуществляется в основном по формальному признаку и выделяются: закрытое завещание; завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах.

В числе завещаний, удостоверяемых уполномоченным лицом, главную и решающую роль имеет завещание, удостоверенное нотариусом. Нотариат как институт гражданского общества выполняет важнейшие функции по охране гражданского порядка, предостерегая граждан от возможных неблагоприятных последствий. Обращаясь к нотариусу для нотариального удостоверения договора, его стороны имеют в виду интерес не в правовой помощи, а в необходимости застраховать сделку от каких-либо неблагоприятных юридических последствий.

Воля завещателя, выраженная в завещании, должна быть облечена в требуемую законом форму. В разнообразии возможностей выражения воли завещателя воплощен принцип свободы завещания (ст. 1119 Гражданского кодекса РФ). Завещание может быть написано как завещателем собственноручно, так и с его слов нотариусом. В случае несоблюдения требования об удостоверении завещания последнее признается недействительным. Совершение завещания (как сделки) и его написание (т.е. придание воле завещателя материальной, внешней формы, выражение этой воли в виде текста на бумаге) не одно и то же: последнее может быть сделано (по просьбе завещателя) и другим лицом (ст. ст. 1125, 1129 Гражданского кодекса РФ). Завещатель заинтересован в том, чтобы наследники знали, где именно удостоверено завещание. При этом удостоверение завещания не ограничивается простым заверением подписи завещателя.

Завещание, как правило, удостоверяется по месту нахождения нотариуса. Однако в силу болезни завещателя или при наличии другой уважительной причины, нотариус по его просьбе может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В последнем случае второй экземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту постоянного жительства завещателя.

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Однако оно должно содержать предусмотренные законом формальные реквизиты: время и место составления завещания, фамилию, имя и отчество завещателя, место его жительства, содержание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество для физических лиц и полное наименование для юридического лица).

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

При нотариальном удостоверении завещания допускается присутствие помимо завещателя и нотариуса только переводчика, исполнителя завещания, свидетеля, лица, подписывающего завещание вместо завещателя (рукоприкладчик).

В обязательном порядке предусматривается присутствие при нотариальном удостоверении завещания переводчика, если завещатель не владеет языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство, а нотариус не владеет языком завещателя, и (или) рукоприкладчика, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание (п. 3 ст. 1125 Гражданского кодекса РФ).

Исполнитель завещания и свидетели могут присутствовать при нотариальном удостоверении завещания лишь при изъявлении на это желания завещателя. Лицам, присутствующим при удостоверении завещания, нотариус разъясняет их обязанность до открытия наследства хранить тайну завещания, не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены, и право завещателя потребовать компенсацию морального вреда или воспользоваться другими способами защиты гражданских прав в случае нарушения тайны завещания (ст. 1123, п. 5 ст. 1125 Гражданского кодекса).

Законным признается завещание, которое удостоверено не только уполномоченным должностным лицом, наделенным специальным статусом (нотариус, либо должностное лицо органов местного самоуправления), но также и лицом, в силу исполнения своих служенных обязанностей, обладающим сходным с органами власти набором функций. Завещание, удостоверенное таким лицом, является завещанием, приравненным к нотариально удостоверенным.

Если между завещанием, удостоверенным нотариусом, и завещанием, удостоверенным уполномоченным должностным лицом, закон практически ставит знак равенства, то в отношении завещания, приравненного к нотариально удостоверенному, идет лишь речь о признании его таковым для целей стабильности гражданского оборота.

Согласно статье 1127 Гражданского кодекса РФ к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

- завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, - также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

- завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание (п. 2 ст. 1127 Гражданского кодекса РФ).

Как следует из анализа положений указанной выше нормы, такие завещания носят скорее экстраординарный характер. И при всем стремлении закрепить как можно больше условий для выполнения последней воли наследодателя законодатель весьма осторожно относится к таким завещаниям, определяя возможность их совершения не в качестве правила, а как исключение из правил в условиях необычного стечения обстоятельств.

Указанный перечень завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным, является исчерпывающим. Это означает, что какие-либо иные должностные лица, кроме перечисленных выше, не имеют права удостоверять завещания.

Тайна завещания - один из главных принципов в наследственных правоотношениях, его соблюдение служит основным условием развития демократических начал в гражданском обороте. Способствовать реализации этого принципа на практике призвано закрытое завещание. Закрытое завещание является также наглядным отражением расширения принципа свободы завещания в современном гражданском законодательстве, о чем справедливо указывается некоторыми авторами[33].

Форма закрытого завещания, совершаемого самостоятельно наследодателем без привлечения каких-либо свидетелей, зачастую сильно затрудняет дальнейшее истолкование воли завещателя. Для упрощения процесса толкования закрытого завещания показания свидетелей могли бы внести ясность в решение вопроса об установлении действительной воли завещателя, что предлагается закрепить в действующем законодательстве. Это даст возможность исключить любые споры по поводу дееспособности наследодателя в момент совершения завещания.

При определении сущности закрытого завещания в системе завещательных распоряжений, необходимо рассмотреть механизм его совершения. В соответствии с п. 2 ст. 1126 Гражданского кодекса РФ следует, что завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, поэтому лица, которые не в состоянии сделать это, не могут выразить свою волю в виде закрытого завещания. При несоблюдении этих правил завещание признается недействительным.

Введение института закрытого завещания влечет за собой необходимость четкой законодательной регламентации вопросов толкования завещания. Как указывается в литературе, норма статьи 1132 Гражданского кодекса РФ ограничивается лишь введением двух принципов толкования: буквальное понимание смысла слов и выражений и сопоставление неясных положений с другими положениями и смыслом всего завещания, а также лишь называет субъекты толкования - нотариус, душеприказчик, суд[34].

Завещания, совершенные в чрезвычайных обстоятельствах, являются вторым видом завещания в простой письменной форме. Гражданин, находящийся в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности совершить завещание в соответствии с установленными правилами (ст. ст. 1124 - 1128 Гражданского кодекса РФ), может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме, собственноручно подписанной в присутствии двух свидетелей. Такое завещание подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в иной форме (ст. 1124 - 1128 Гражданского кодекса РФ), такое завещание утрачивает силу. Отсутствие в законодательстве понятий «положение, угрожающее жизни и здоровью» и «чрезвычайные обстоятельства», которые фигурируют в наследственном праве, являются оценочными категориями, следовательно, нуждаются в четкой законодательной регламентации.

В качестве вывода следует отметить, что завещание в чрезвычайных обстоятельствах - это предпосылка устного завещания, вступление в силу которого невозможно без судебной процедуры его засвидетельствования присутствовавшими при выражении последней воли завещателя свидетелями. В этом случае простая письменная (устная) форма завещания предполагает первичное волеизъявление. Воля наследодателя должна быть восполнена в юрисдикционном порядке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе были проанализированы исторические этапы развития законодательства о наследовании, определены понятие и субъекты наследственных отношений, определено понятие, основание, а также круг лиц при наследовании по закону, рассмотрены основания и порядок наследования по завещанию.

В процессе исследования установлено, что универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего наследодателя в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. Наследственное правоотношение определено как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства. Наследственное правоотношение прекращается по истечении срока на принятие наследства, поскольку к этому моменту определен весь круг правопреемников наследодателя, установлен точный объем правомочий каждого наследника в отношении наследственного имущества.

Установлено, что наследование по закону имеет место, когда: завещание не было составлено либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем; завещано не все, а часть имущества; наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником.

При анализе действующего законодательства установлено, что основными принципами наследования являются: наличие основания для открытия наследства, т.е. смерть наследодателя; установление времени открытия наследства; определение места открытия наследства, которое соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества; определение состава наследственного имущества; определение круга лиц, которые могут и не могут призываться к наследованию.

В процессе исследования выявлено, что в целом круг и состав субъектов наследственных отношений достаточно широк, что позволяет максимально полно обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан и государства при наследовании. Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, либо они отказались от наследования, либо признаны недостойными наследниками, то к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Однако, подводя итог, следует отметить, что наследственное законодательство в части определения круга наследников по закону нуждается в дальнейшем совершенствовании. В круг наследников по закону должны входить не только близкие и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит внести необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов семейных отношений, что, в свою очередь, будет являться воплощением справедливости в данной отрасли права.

Подводя итоги рассмотрения правовой природы завещания как основания наследования следует сделать вывод о том, что завещание - лично совершенная в установленной форме односторонняя сделка, обеспечивающая переход имущественных прав и обязанностей от наследодателя к определенным лицам без ограничительных условий. На основании завещания возникают права и обязанности после смерти завещателя. Установлено, что в законодательстве о наследовании представлена широкая классификация видов завещаний, к числу которых относятся: завещания, заверенные нотариусом, составленные в простой письменной форме; закрытое завещание; завещания, приравненные к нотариально удостоверенным; завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках; завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

В качестве общего критерия классификации всех завещаний выступает способ (порядок) совершения завещания и способ фиксации в нем последней воли наследодателя.

Анализ действующего гражданского законодательства, регулирующего отношения, складывающиеся при реализации гражданами своих наследственных прав, анализ научной и учебной литературы позволяет сделать вывод, что становление современного института наследственного права - процесс непрерывный. Эволюция российского наследственного права шла самобытным путем, включая в себя элементы иностранных правовых систем, изменяя их в соответствии с национальными, политическими и социальными реалиями. Наследование стало нормальным, в полной мере желаемым не только для граждан, но и для государства институтом. И хотя многие предшествующие положения наследственного права были всего лишь уточнены и дополнены, главное - были сформулированы принципиальные положения о приоритете выражения воли наследодателя с помощью завещания, беспрецедентного увеличения состава наследников по закону, увеличения круга объектов наследственного правопреемства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты:

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (в ред. от 03.08.2018г. № 292-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст.4552, Российская газета. - 06.08.2018. - №170.

  1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (в ред. от 29.05.2019г. № 115-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - №1. - Ст. 16, Российская газета. - 31.05.2019. - №117.

Федеральный закон от 26.11.2001г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4553.

Специальная и научная литература:

  1. Абраменков М.С. Правовое регулирование наследования по закону в России и за рубежом: сравнительный анализ // Наследственное право. - 2008. - № 3. - С. 12-18.
  2. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // Журнал российского права. - 2007. - № 11. - С. 50-56.
  3. Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. - 2008. - № 4. - С. 28-36.
  4. Блинков О.Е. Унификация советского наследственного права в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» // История государства и права. -2006. - № 6. - С. 44 - 46.
  5. Блинков О.Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России (краткий исторический очерк) // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С. 20 - 26.
  6. Блинков О.Е. Наследование отдельных видов имущества. // Наследственное право. - 2010. - №1. - С. 32-36.
  7. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. - 2010. - №1. - С. 6-10.

Власов Ю.П. Наследственное право Российской Федерации. - М.: Юрайт, 2015. - 144с.

  1. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации. - М.: Юристъ, 2017. - 135с.
  2. Казанцева А.Е. Понятие наследства (Наследственного имущества) // Нотариус. - 2005. - № 6. - С.20-26.
  3. Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию. М.: Юрайт, 2011. - 272с.
  4. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2011. - 486с.
  5. Копеина С.А. История развития и становления института наследования в Российской Федерации, некоторых странах СНГ и Грузии в постсоветский период // Семейное и жилищное право. - 2011. - № 3. - С. 22-29.

Мкртумян А.Ю. Этапы развития советского наследственного права // Наследственное право. - 2008. - № 3. - С. 30-36.

  1. Наследование по закону и завещанию. Выдержки из книги. Эйдинова Э.Б. // Бюллетень нотариальной практики. - 2010. - № 6. - С. 10-68.
  2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: «Азъ», 1992. - 944с.
  3. Остапюк Н.И. Нотариальная защита прав граждан на имущество, переходящее в порядке наследования. М.: Юрлитинформ, 2008. - 248с.
  4. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М.: Проспект. 2009. - 320с.

Правовой режим наследования (вопросы теории и практики) / Под общ.ред. А.Я. Рыженкова. Волгоград: Панорама, 2006. - 192с.

Путилина Е.В. Совершение закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах // Законность. - 2007. - № 11. - С. 10-16.

  1. Слободян С.А. Завещание как основание наследования // Нотариус. - 2009. - № 2. - С 14-20.
  2. Смирнов С.А. Основные черты генезиса норм о наследовании по завещанию в российском праве XIX века // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 9. - С. 98-126.
  3. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. // Труды по гражданскому праву. М.: Издательство «Статут», 2009. - 478с.

Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. М.: Норма, 2008. - 157с.

  1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - №4. - Ст. 445.

  2. Федеральный закон от 26.11.2001г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2001.- № 49. - 4553.

  3. Правовой режим наследования (вопросы теории и практики) /Под общ.ред. А.Я. Рыженкова. - Волгоград: Панорама, 2006. С. 9 - 10.

  4. Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. - М.:Норма, 2008. С. 6.

  5. Копеина С.А. История развития и становления института наследования в Российской Федерации, некоторых странах СНГ и Грузии в постсоветский период // Семейное и жилищное право. - 2011. - № 3. - С. 26.

  6. Блинков О.Е. Унификация советского наследственного права в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» // История государства и права. - 2006. - № 6. - С. 44.

  7. Мкртумян А.Ю. Этапы развития советского наследственного права // Наследственное право. - 2008. - № 3. - С. 30.

  8. Блинков О.Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России (краткий исторический очерк) // Наследственное право. - 2006. - № 1. - 21 - 22.

  9. Остапюк Н.И. Нотариальная защита прав граждан на имущество, переходящее в порядке наследования. - М.: Юрлитинформ, 2008. С. 45.

  10. Там же. С. 49.

  11. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву. - М.: Издательство «Статут», 2009. С. 310.

  12. Там же. С. 312.

  13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (в ред. от 03.08.2018г. № 292-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст.4552, Российская газета. - 06.08.2018. - №170.

  14. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву. - М.: Издательство «Статут», 2009. С. 318.

  15. Черепахин Б.Б. Указ.соч. С 420.

  16. Власов Ю.П. Наследственное право Российской Федерации. М.: Юрайт, 2015. С. 15.

  17. Власов Ю.П. Указ.соч. С. 43.

  18. Там же. С. 45.

  19. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. - М.: Юристъ, 2011. С. 49.

  20. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации. - М.: Юристъ, 2017.С. 79.

  21. Абраменков М.С. Правовое регулирование наследования по закону в России и за рубежом: сравнительный анализ // Наследственное право. - 2008. - № 3. - С. 12-18.

  22. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. - М.: Проспект, 2009. С. 3, 4.

  23. Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию. М.: Юрайт, 2011. С. 5-7.

  24. Вавилин Е.В.Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. - 2010. - №1. - С. 7-9.

  25. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.:«Азъ», 1992. С. 416, 294, 420, 426.

  26. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (в ред. от 29.05.2019г. № 115-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст.16, Российская газета. - 31.05.2019. - №117.

  27. Смирнов С.А. Основные черты генезиса норм о наследовании по завещанию в российском праве XIX века // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 9. - С. 117.

  28. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // Журнал российского права. - 2007. - № 11. - С. 52.

  29. Блинков О.Е.Наследование отдельных видов имущества. // Наследственное право. - 2010. №1. - С. 32-34.

  30. Наследование по закону и завещанию. Выдержки из книги. Эйдинова Э.Б. // Бюллетень нотариальной практики. - 2010. - № 6. - 16.

  31. Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. - 2008. - № 4. - С. 28.

  32. Слободян С.А. Завещание как основание наследования // Нотариус. - 2009. - № 2. - С 16.

  33. Слободян С.А. Завещание как основание наследования // Нотариус. - 2009. - № 2. - С 18.

  34. Путилина Е.В. Совершение закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах // Законность. - 2007. - № 11. - С. 12.