Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие и содержание института наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия история современного российского государства характеризуется глубокими коренными изменениями всех сфер жизни общества, в том числе и проведением правовой реформы. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года среди основных прав и свобод человека и гражданина провозгласила право каждого гражданина иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, в том числе завещать имущество по своему усмотрению (ст. 35 Конституции РФ)[1]. Гарантированное Конституцией РФ регулирование права наследования осуществлялось в со­ответствии с нормами гражданского законодательства, которые не могли соответствовать современному периоду становления рыночной эко­номики и укреплению частной собственности, существенно ограничивали число граждан, которые могли бы считаться наследниками собственности, поэтому 1 ноября 2001 года Государственной Думой была принята 3 часть Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая в действие с 1 марта 2002 года согласно Федеральному закону от 26 ноября 2001г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»[2].

Этот закон внес принципиальные изменения в один из основных разделов гражданского права - наследственное право. Указанные изменения, хотя и косвенно, но связаны главным образом с переходом к рыночной экономике, которая характеризуется имущественным расслоением, появлением граждан с наиболее ценным имуществом (особенно недвижимым). Например, приватизация квартир сразу делает человека обладателем недвижимого имущества большой стоимости. То же происходит при приватизации земли: приусадебных, дачных, садово-огородных участков. Нормы наследственного права, которые раньше мало кого интересовали, потому что наследовать было особенно нечего, теперь стали актуальны для широкого круга граждан.

В принятой третьей части Гражданского кодекса РФ по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР количество норм о наследовании возросло более чем в два раза: раздел V «Наследственное право» в настоящее время содержит пять глав, объединенных в 76 статей, в то время как Гражданский кодекс РСФСР в разделе VII «Наследственное право» насчитывал всего 35 статей.

Достоинством нового Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если ранее возникавшие в практике проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя из смысла и «духа» закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах Гражданского кодекса РФ.

Принятые изменения наследственного права отразили развиваю­щиеся в настоящее время социально-экономические отношения, в связи с чем требуется не толь­ко теоретическое осмысление и объяснение норм наследственного права в его историческом развитии, но и критическое восприятие основных направлений наследственного права, анализ практических правовых вопросов наследования. Кроме того на­следственное право является именно той отраслью гражданского права, которая касается абсолютно всех граждан: каждый может стать как наследода­телем, так и наследником. Поэтому наследственно-правовые нормы должны быть максимально детализированы, понятны и доступны для применения.

Изучение теоретических и практических проблем, существующих в период становления наследственного права и в период его развития, его сопоставление с действующим законодательством позволяют выявить основные тенденции в развитии наследственного права России, что с точки зрения как истории государства и права, так и науки гражданского права является актуальным. Кроме того на развитие и совершенствование наследственного права России отрицательно влияет то, что во многих рабо­тах авторы дают рекомендации практического характера, не уделяя долж­ного внимания теоретическим аспектам.

Степень разработанности темы является достаточно высокой. Вопросами анализа наследственных правоотношений занимались и занимаются многие видные цивилисты – например, Г.И.Амфитеатров, В.И.Серебровский, К.В.Граве, Э.Б.Эйдинова, В.А.Тархов, В.А.Рыбаков, О.Н.Мананников и другие. А.А.Рубанов подробно исследовал особенности наследования в международном частном праве. О.Е.Блинков, А.А.Дружнев в своих работах подробно рассматривали историю становления наследственного законодательства в РФ.

Целью курсовой работы является выявление основных тенденций и закономерностей развития наследования по закону и завещанию на современном этапе.

Задачи курсового исследования определяются поставленной целью и состоят в том, чтобы:

- кратко проанализировать историю развития наследственного законодательства в России;

- рассмотреть, какие понятия использует наследственное право;

  • установить субъектный состав наследственных правоотношений;

- определить понятие, основания, а также круг лиц при наследовании по закону;

- рассмотреть основания и порядок наследования по завещанию.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации гражданами своих наследственных прав.

Предметом исследования является правовое регулирование порядка приобретения наследства, оснований для его приобретения на современном этапе развития института наследования. Анализируются основания и порядок наследования по закону, завещанию.

Методологическую основу исследования составляет исторический, нормативно-правовой, системно-функциональный, сравнительно-правовой методы. Применение этих методов позволило целостно и всесторонне исследовать объект и предмет курсовой работы в их взаимосвязи и целостности. Применение сравнительно-правового метода позволило, проанализиро­вав нормативные источники, выявить проблемы законодательства в области реализации гражданами своих наследственных прав.

Теоретическую основу исследования составили труды видных российских и советских цивилистов – в частности, В.И.Серебровского, Э.Б.Эйдиновой, Г.Н.Амфитеатрова, Л.Ю.Грудцыной, А.А.Дружнева, О.Е.Блинкова, О.В.Мананникова, В.В.Агаповой и других.

Нормативную основу исследования составили кодифицированные и не кодифицированные акты предыдущего и действующего законодательства в сфере гражданского, семейного и процессуального права.

Работа состоит из двух глав, введения и заключения, а также списка использованных источников.

1.ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ

1.1 Развитие наследственного законодательства России

Наследственное право традиционно входит в систему гражданского права; в России оно прошло длительный и сложный путь развития.

Наследственное право как особая система правовых норм, регламентирующих порядок перехода имущества, прав и обязанностей умершего лица к его наследникам, зародилось еще в Древнем Риме. Понятие наследования известно человечеству еще с древнейших времен. Во времена первобытнообщинного строя возникли и сформировались первые принципы наследования: все, что человек сумел найти, отобрать, сохранить, создать до конца своей жизни, не должно пропасть. Все это наследство распределялось между родственниками умершего. Постепенно в человеческом обществе сложились определенные правила, по которым устанавливались наследники, достойные обладать имуществом умершего, и наследники, которые своим поведением лишались права наследования[3].

В России впервые нормы наследственного права оформляются в праве Киевской Руси. Первый в российской истории правовой документ – Русская Правда – регламентирует наследование по закону и по завещанию. Наследниками по закону первой очереди признавались сыновья умершего. Наследование недвижимого имущества по женской линии допускалось только в семьях феодалов. Круг наследников по завещанию был очень узким – только дети и переживший супруг. Внебрачные дети к наследованию не призывались.

Более поздние нормативно-правовые акты (Псковская Судная грамота 1467 г., Судебник 1497 г., Соборное Уложение 1649 г.) сохранили в целом такой же порядок регулирования наследственных правоотношений. В этот период складывается система закрепощения крестьян – все они признаются собственность помещиков, право на наследование за ними не признается. В 14-16 в.в. на Руси сложилась система вотчинно-поместного феодального землевладения. Вотчины – это наследственные земли боярских родов. Поместья – это земли, которые давались дворянам на время за государственную или военную службу. Первоначально поместные земли не наследовались, но в 17 в. правовой статус вотчин и поместий значительно сблизился, была закреплена возможность передавать поместья по наследству.

В 1714 г. Петр 1 провел реформу наследственного права. Указ от 23 марта 1714 г. «О единонаследии» ввел в российскую практику порядок наследования, аналогичный европейскому майорату – при смерти дворянина все его недвижимое имущество и титул передавались одному из сыновей (преимущественно, старшему). Остальные дети получали только движимость и вынуждены были поступать на государственную или военную службу для того, чтобы обеспечить себе средства к существованию. В 1731 г. система майората была отменена; в практику вернулась традиционная модель наследования – все имущество (движимое и недвижимое) переходит к сыновьям умершего; внуки могли наследовать по праву представления, и получали долю своего отца, если их отец умер раньше наследодателя. Вместе с сыновьями к наследованию призывались и дочери умершего, но размер их долей был существенно меньше.

В 1832 г. был принят крупнейший нормативно-правовой акт – Свод Законов Российской Империи, который в целом традиционно регламентировал наследственные правоотношения. Допускалось наследование по закону и по завещанию, наследство открывалось не только после смерти лица, но и после объявления его умершим, после его пострижения в монастырь, после применения к нему уголовного наказания в виде лишения всех прав состояния. Очереди наследования четко не определялись – наследником мог признаваться любой кровный родственник независимо от степени родства с умершим. Порядок оформления завещания в этот период был четко формализованным – оно могло составляться в присутствии нотариуса, в домашних условиях, в военно-походных условиях, в условиях госпиталя, за границей.

В советское время регулирование наследственных правоотношений претерпело значительные изменения. Законодательные акты, принятые после Октябрьской революции 1917 г., полностью изменили систему регулирования частноправовых отношений. Декрет ВЦИК от 14 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»[4] отменил наследование как пережиток буржуазного общественного строя. Вместе с тем, допускалось наследование имущества стоимостью не более 10 тысяч рублей, если оно не имело эксплуататорской природы. Наследниками признавались переживший супруг и дети; нетрудоспособные родственники-иждивенцы получали от государства содержание из того имущества, которое осталось после умершего.

Гражданский кодекс РСФСР от 11 ноября 1922 г.[5] вновь вернул в практику наследственное правопреемство. Кодекс установил равенство мужчин и женщин в наследственных правоотношениях, определил наследственные очереди, закрепил равенство наследственных долей при наследовании по закону. При этом императивно определялась стоимость имущества, которое после смерти наследодателя могло передаваться наследникам – она не должна была превышать 10 тысяч рублей золотом после уплаты всех долгов наследодателя. В круг наследников по закону и по завещанию входили дети, внуки и правнуки, переживший супруг и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые находились на его полном содержании не менее 1 года до его смерти. Ограничения наследственной массы в пределах 10 тысяч рублей не применялись в отношении предметов домашней обстановки и обихода, концессионных и арендных прав, вытекающих из договоров, заключенных с государственными органами, вкладов в государственные сберегательные кассы, патентных и авторских прав. Изменения, внесенные в Кодекс в 1928 г. закрепили институт обязательной наследственной доли – если наследование осуществлялось по завещанию, то несовершеннолетние наследники, независимо от содержания завещания, должны были получить не менее ¾ той доли, которая им причиталась бы при наследовании по закону.

В 1945г. наследственное право вновь реформировалось. Был существенно расширен круг наследников по закону (сюда были включены родители, братья и сестры умершего наследодателя). Была установлена очередность призвания к наследованию (три очереди), были расширены права завещателя в отношении выбора наследников (ими могли стать любые лица), усилилась охрана прав и интересов нетрудоспособных лиц (право на обязательную долю получили все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя).

Основы гражданского законодательства СССР и республик от 8 декабря 1961г.[6] и принятый на базе этих Основ Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964г.[7] детально регламентировали наследственные правоотношения. В этих документах предусматривались очень широкие права завещателя (он мог оставить свое имущество не только любому физическому лицу, но и государству), расширился круг наследников по закону (например, в него вошли деды и бабушки умершего наследодателя), наследники получили право отказаться от своей доли в пользу других наследников. Приоритет отдавался наследованию по закону. Отметим, что Гражданский кодекс РСФСР 1964г. действовал вплоть до 2002г. с незначительными изменениями и дополнениями – это говорит о стабильности правового регулирования наследственных правоотношений.

Сегодня наследственные правоотношения регламентируются нормами части 3 Гражданского кодекса РФ[8] (далее – ГК РФ), принятой и вступившей в действие с 1 марта 2002г. Кроме этого, положения о наследовании можно встретить в Конституции РФ (например, ст. 35 предусматривает свободу наследования), в международных правовых актах. В качестве таких актов можно назвать Вашингтонскую Конвенцию о международной форме завещаний 1973г., Страсбургскую Конвенцию о создании системы регистрации завещаний 1973г., Конвенцию о коллизии законов, касающихся формы завещаний 1961г. и ряд других. Международные правовые акты входят в национальную правовую систему РФ и имеют приоритет перед национальным законодательством – это означает, что при противоречиях между нормой права РФ и международной нормой применяться будет именно международная норма (п. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ).

Положения о наследовании встречаются и в других нормативно-правовых актах. Так, Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г.[9] в ч.1 ст.36, ч. 3 ст. 60, ч. 4 ст. 71, ч. 3 ст. 74 определяет принадлежность имущества членам семьи и права в отношении этого имущества (в том числе и наследственные).

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г.[10] в гл. 4 устанавливает порядок реализации такого специфического права на землю, как право пожизненного наследуемого владения землей.

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г.[11] регламентируют правовое положение и порядок деятельности нотариусов при оформлении завещаний, при оформлении наследства, при охране наследственного имущества.

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г.[12] регламентирует порядок государственной регистрации отношений с недвижимым имуществом; нормы этого Закона применяются при оформлении наследства, в состав которого входит недвижимость.

Наследственные правоотношения регламентируются также подзаконными правовыми нормативными актами – Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ. Наиболее спорные вопросы наследственного права рассматриваются актами высших судов – Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Источниками права эти акты не являются, но имеют большое практическое значение для правоприменителей.

Нормы, регулирующие сегодня наследственные отношения, в целом соответствуют общемировой практике. Действующее законодательство по сравнению с предыдущим претерпело значительные изменения (при этом общие положения остались прежними – наследование возможно по закону и по завещанию, участниками наследственных отношений могут быть определенные законом лица, иждивенцы наследодателя имеют право на обязательную долю, завещание оформляется в установленном законом порядке и др.). Основные изменения в регулировании наследственных правоотношений касаются следующих вопросов:

- наследование по завещанию признано более значимой формой, чем наследование по завещанию;

  • существенно увеличено количество наследственных очередей – в предыдущем законодательстве их было три, сегодня их восемь;
  • уменьшен размер обязательной доли;
  • в практику введены новые формы завещания – закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Современное наследственное право является подотраслью гражданского права. Предметом наследственного права является тот круг общественных отношений, которые оно регулирует – это общественные имущественно-стоимостные отношения, возникающие по поводу передачи имущества, прав и обязанностей умершего лица его наследникам по закону или по завещанию. Наследственное право использует смешанный, императивно-диспозитивный метод правового регулирования, Некоторые отношения оно регламентирует очень жестко (например, порядок оформления завещания, количество наследственных очередей, размер обязательной доли в наследстве); некоторые отношения регламентируются диспозитивно – например, право завещателя оставить свое имущество любому лицу. Как подотрасль гражданского права, наследственное право пользуется тем же категорийным аппаратом, что и право гражданское (понятия собственности, имущества, субъекта права, прав и обязанностей, долгов и проч.).

Современное наследственное право базируется на основных началах (принципах). Некоторые из них характерны для всего гражданского права в целом, некоторые используются только в наследственном праве. В качестве основных принципов наследственного права можно назвать:

- равенство участников гражданских правоотношений;

- неприкосновенность собственности;

- автономия воли участников гражданских правоотношений;

- свобода завещания;

- недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;

- беспрепятственное осуществление гражданских прав;

- обеспечение восстановления нарушенных прав законных интересов с помощью компетентных органов (судебных и административных);

- приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону;

- равенство прав и обязанностей наследников по закону;

- универсальность наследственного правопреемства;

- обеспечение наследнику права наследования (объявить наследника недостойным можно только по тем основаниям, которые предусмотрены законом).

Наследственные права и защита интересов участников наследственных правоотношений гарантируются государством. Однако, такая гарантированность не являются абсолютной. Права наследования могут значительно ограничиваться в зависимости от объекта наследования (например, по наследству не передаются личные права и обязанности); в зависимости от субъекта (к наследованию не призываются недостойные наследники); в зависимости от необходимости обеспечить права и интересы некоторых лиц (нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю)[13].

Современное наследственное право, безусловно, является развитым и способным удовлетворить интересы участников наследственных правоотношений. Вместе с тем, оно не лишено некоторых недостатков – так, О.Н. Диордиева указывает, что необоснованно большое количество наследственных очередей на практике приводит к проблеме доказательства родственных связей; уменьшение размера обязательной доли в наследстве по сравнению с предыдущим законодательством нарушает права нетрудоспособных иждивенцев[14]. Вероятно, со временем российское наследственное законодательство будет совершенствоваться.

1.2 Понятийный аппарат наследственного права

Наследственные правоотношения – важнейшая разновидность общественных отношений; они призваны обеспечивать и гарантировать права и свободы граждан. Каждому члену общества должна быть гарантирована реальная возможность жить и работать с мыслью о том, что после его смерти все, приобретенное им при жизни перейдет в соответствии с его волей, а в случае, если он ее не выразит – согласно воле закона к близким ему людям[15].

Наследственное право как специфическая подотрасль в рамках гражданского права использует свой понятийный аппарат (т.е. свою терминологию). Все эти термины раскрываются в соответствующих нормах ГК РФ. Основными терминами наследственного права являются:

  • наследование (ст. 1110 ГК РФ) – это переход имущества, имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Российское наследственное право базируется на принципе универсального наследственного правопреемства – это означает, что права, обязанности и имущество умершего лица переходят к его наследникам в полном объеме. Наследник, принимая наследство, не может отказаться от какой-либо его части. Те права и обязанности, которые не подлежат передаче наследникам, прямо установлены законом (например, по наследству не переходят права и обязанности, связанные с получением алиментов);
  • наследственная масса (наследство, объект наследования – ст. 1112 ГК РФ) – это все то имущество, права и обязанности, которые наследодатель передает наследнику. В составе наследственной массы выделяются активная часть (имущество, деньги, ценные бумаги, права требования) и пассивная часть (долги наследодателя). В состав наследственной массы, в частности, входят любое имущество, кроме изъятого из гражданского оборота, недополученные в связи со смертью пенсионера пенсии, недополученные суммы возмещения вреда, причиненного смертью кормильца. Некоторые авторы (например, В.В.Агапова[16]) настаивают на необходимости более четкого определения состава наследственной массы. Входящее в состав наследства имущество должно быть приобретено по любым законным основаниям (по сделкам, в результате приватизации, в результате наследования и т.д.). Никаких ограничений по количеству имущества, передаваемого по наследству, закон не предусматривает. В состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, право авторства), имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, права на получение алиментов), имущественные права и обязанности, переход которых от одного лица к другому запрещен законом. В состав наследства входят только те права и обязанности, которые возникли при жизни наследодателя. Если права возникают исключительно в связи с его смертью, наследственного правопреемства в их отношении быть не может;
  • основания наследования (ст. 1111 ГК РФ) – это особые юридические факты, которые порождают наследственное правоотношение. В России традиционно признаются два основания наследования – это закон и завещание;
  • наследодатель – это лицо, после смерти которого реализуется наследственное правоотношение. Это может быть гражданин РФ, иностранец, апатрид (лицо без гражданства). Правовая природа наследодателя достаточно спорная. С одной стороны, он является субъектом наследственных правоотношений; без него наследственное отношение возникнуть не может (некоторые авторы – в частности, Е.А.Суханов, относят наследодателя к полноценным участникам наследственного правоотношени[17]). С другой стороны, участником любых правоотношений может быть только живое лицо; следовательно, умерший субъект (а наследственное правоотношение реализуется только после смерти наследодателя) не может рассматриваться в качестве субъекта (этой позиции придерживаются, например, А.П.Сергеев и Ю.К.Толстой[18]);
  • наследники (ст. 1116 ГК РФ) – это лица, призываемые к наследованию по закону или по завещанию. Ст. 1117 ГК РФ регламентирует статус недостойных, т.е. порочных наследников, правовое положение которых будет рассмотрено ниже;
  • открытие наследства (ст. 1113 ГК РФ) – это возникновение наследственного правоотношения. Открытие наследства происходит в четко установленное время и в определенном месте. Вопрос об открытии наследства очень важен – от его решения зависит определение круга наследников, участие в наследственном правоотношении самого наследника или его представителей, установление наследственной массы, определение законодательства, которое будет применено к регулированию конкретного наследственного дела. Открытие наследства также определяет сроки предъявления претензий кредиторов, сроки принятия наследниками наследства, сроки оформления наследства. Временем открытия наследства является день смерти наследодателя (ст. 1114 ГК РФ); при этом момент смерти лица определяется по медицинским параметрам. Место открытия наследства определяется последним местом жительства гражданина (ст. 1115 ГК РФ). Если гражданин до своей смерти проживал за пределами РФ, либо место его жительства неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества. Если имущество многообразно и состоит из разрозненных предметов, находящихся в разных местах, место открытия наследства определяется по месту нахождения недвижимости или наиболее ценного объекта в наследственной массе. Место открытия наследства определить очень важно – именно по этому месту нотариус открывает наследственное дело;
  • завещание (ст. 1118 ГК РФ) – это документ, составленный в определенной законом форме и выражающий волю наследодателя по поводу передачи наследства конкретному лицу или лицам. Помимо положений о передаче имущества, в завещании могут указываться и иные завещательные распоряжения – например, завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ), завещательное возложение (ст. 1139 ГК РФ);
  • наследование по праву представления (ст. 1146 ГК РФ) – это специфическое наследственное правопреемство. Здесь наследник умирает до смерти наследодателя; причитающаяся ему наследственная доля передается его наследникам;
  • наследственная трансмиссия (ст. 1156 ГК РФ) – это также специфическое наследственное правопреемство. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять, право на принятие его наследственной доли переходит к его наследникам соответственно по закону или по завещанию. По своей природе наследственная трансмиссия похожа на наследование по праву представления. Отличия заключаются в том, что трансмиссия возможна как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию; наследование по праву представления возможно только при наследовании по закону. Кроме того, наследственная трансмиссия возникает, если наследник умирает после наследодателя, но, не успев принять наследство. Наследование по праву представления возможно, только если наследник умирает до наследодателя.
  • обязательная доля в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) – это часть наследственного имущества, которую получают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от того, в чью пользу и каким образом он составил завещание;
  • выморочное имущество (ст. 1151 ГК РФ) – это имущество, которое после смерти наследодателя не передается ни наследникам по завещанию, ни наследникам по закону (т.е. оно не имеет наследников). Оно возникает не только тогда, когда у наследодателя нет наследников вообще, но и тогда, когда наследники отстранены от наследования, никто из наследников не принял наследство, наследники лишены права наследования. Выморочное имущество поступает в собственность государства, субъектов РФ или муниципального образования. При этом действует принцип сингулярного (частичного) наследственного правопреемства – государство, субъект РФ или муниципальное образование, принимая наследство, принимают только его активную часть (имущество, деньги, ценные бумаги).

1.3 Участники наследственных правоотношений

Специфика наследственных правоотношений проявляется в том, что их субъектный состав четко определен законом. В наследственном правоотношении участвуют наследодатель и наследник (или наследники).

Наследодатель – это лицо, после смерти которого его имущество, права и обязанности переходят к другим лицам. Наследодателем может быть любое физическое лицо. Юридические лица, государство, субъекты РФ и муниципальные образования наследодателями выступать не могут. При наследовании по закону никаких специальных требований к наследодателю не предъявляется – он может быть даже несовершеннолетним или недееспособным лицом. При наследовании по завещанию ГК РФ четко устанавливает – наследодатель должен быть полностью дееспособен. Составить завещание может только гражданин, достигший 18 лет и не имеющий лишения дееспособности из-за психического заболевания.

Наследодателем может быть и то лицо, которое в судебном порядке объявлено умершим. Ст. 45 ГК РФ разрешает объявлять гражданина умершим в нескольких случаях:

- если в месте его постоянного проживания нет сведений о нем в течение 5 лет;

- если он предположительно погиб в обстоятельствах, угрожающих смертью (катастрофа и проч.). Признание его умершим в этом случае производится по истечении 6 месяцев после произошедшего события;

- если он пропал без вести во время военных действий. Признание его умершим производится по истечении 2 лет со дня окончания военных действий.

Признание лица умершим осуществляется судом в порядке особого судопроизводства по заявлению заинтересованных лиц по правилам, установленным главой 30 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002г[19]. После объявления гражданина умершим открывается наследство, и к наследованию призываются наследники по закону или по завещанию. Если впоследствии окажется, что признание гражданина умершим было ошибочным и оно на самом деле жив, то оставшееся имущество ему возвращается.

Необходимо документально подтвердить факт смерти наследодателя (выше отмечалось, что день смерти наследодателя является днем открытия наследства). В качестве таких документов могут предъявляться, в частности:

- свидетельство о смерти наследодателя, выданное органом ЗАГС;

- извещение или иной документ о гибели наследодателя во время военных действий;

- справка о смерти наследодателя, выданная органом ЗАГС на основании уже существующей актовой записи о его смерти.

Иные документы не принимаются в качестве доказательств смерти наследодателя и, соответственно, открытия наследства. Если у наследников нет необходимых документов, но есть сведения о смерти наследодателя, они могут обращаться в суд и в порядке особого производства признавать лицо умершим.

Наследник – это лицо, которое после смерти наследодателя принимает его имущество, права и обязанности. Никаких специальных требований к наследнику не предъявляется. Ст. 1116 ГК РФ говорит о том, что наследниками могут быть любые граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства (т.е. в день смерти наследодателя) или зачатые при жизни наследодателя и рожденные живыми после открытия наследства. Круг наследников очень широк – к наследованию по завещанию могут призываться как физические, так и российские и иностранные юридические лица (юридическое лицо для признания его наследником должно существовать, т.е. быть зарегистрированным, на момент открытия наследства), а также РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации. Российские публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования) могут также призываться к наследованию по закону.

Особым образом определяется статус детей, зачатых при жизни наследодателя, но рожденных после его смерти. Для того, чтобы исключить привлечение к наследованию лиц, не имеющих отношения к наследодателю, установлено правило: ребенок признается наследником, если он родился в течение 300 дней после смерти наследодателя.

Наследником может быть, как мы видим, любое лицо. Если наследник является не полностью правосубъектным (малолетний, несовершеннолетний, лишенный дееспособности, ограниченный в дееспособности), то сделки по принятию наследства совершают их законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители).

Недостойные наследники – это особая категория граждан, статус которых определяется ст. 1117 ГК РФ. Недостойные наследники являются порочными, они лишаются права наследования и по закону, и по завещанию за определенные негативные поступки. К недостойным наследникам относятся:

- граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя или других наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или иных наследников к наследованию (эти обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке);

- граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя или других наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению их наследственной доли (это также необходимо подтвердить в судебном порядке);

- граждане, которые были лишены родительских прав, не наследуют после своих детей. Лишение родительских прав – крайняя мера семейно-правовой ответственности, она возлагается только за серьезные семейные правонарушения и регламентируется ст.ст.69-72 Семейного кодекса РФ. Основаниями для лишения родительских прав выступают только несколько правонарушений, например, уклонение от выполнения родительских обязанностей, применение к ребенку насилия, злоупотребление родительскими правами. Лишение родительских прав производится в судебном исковом порядке. Такой родитель теряет все права, основанные на факте родства с ребенком (право на пособия, на получение в дальнейшем алиментов от выросших детей, право наследования), но сохраняет обязанности по отношению к такому ребенку (например, обязанность по его содержанию). Если поведение родителя изменилось, суд может восстановить его в родительских правах – в этом случае все ограничения снимаются, в том числе и восстанавливается право наследования в отношении детей. Признание недостойными наследниками родителей, лишенных родительских прав – воспитательная и защитная мера. Однако, наследодатель (ребенок таких родителей), может оставить им свое имущество по завещанию – в этом случае воле наследодателя необходимо следовать;

- недостойными наследниками признаются также граждане, которые злостно уклонялись от выполнения возложенной на них обязанности по содержанию наследодателя. Семейный Кодекс РФ устанавливает широкий круг субъектов, связанных взаимными алиментными правами и обязанностями – это супруги, бывшие супруги, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, отчимы, мачехи, пасынки и падчерицы, фактически воспитатели и воспитанники. Если эти лица не выполняли возложенную на них судом или соответствующим договором обязанность по содержанию наследодателя, они объявляются недостойными наследниками.

Недостойным наследником может быть признан не только обычный наследник, но и тот гражданин, который в соответствии с нормами закона имеет право на обязательную долю в наследстве (т.е. иждивенец наследодателя). В данном случае закон разрешает лишать этих граждан материальной поддержки, в которой они нуждаются, за их противоправное поведение.

Если граждане совершили противоправные поступки, но наследодатель, зная об этом и простив их, завещал им свое имущество, такие граждане недостойными наследниками не признаются и наследуют по общим основаниям. В данном случае воля завещателя является доказательством того, что конфликт между такими гражданами и наследодателем улажен.

В РФ запрещено передавать имущество по наследству животным, поскольку российское гражданское право признает животных специфическими одушевленными вещами. В некоторых англо-американских государствах (в частности, в США) такое наследование достаточно широко практикуется.

2 ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Наследование по закону

Практически все национальные правовые системы знают два основных порядка наследования, первый из которых основан на законе, а второй - на выраженной в установленной форме воле наследодателя. Представляется правильной точка зрения тех исследователей, которые считают, что термин «наследование по закону» является в достаточной степени условным, так как оба названных порядка перехода имущества умершего к иным лицам основаны исключительно на предписаниях наследственного права. Следовательно, основным критерием здесь следует считать наличие или отсутствие выраженной в определенном гражданским законодательством порядке воли наследодателя в отношении своего имущества[20].

Впервые в истории отечественного законодательства раскрывается понятие наследования, а также описываются признаки наследственного преемства в ст. 1110 Гражданского кодекса РФ. Определяя наследование как переход имущества умершего гражданина к другим лицам, законодатель акцентирует внимание на исключительности норм о наследовании при определении судьбы имущества умершего гражданина. Из этого следует, что никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для оформления правопреемства в имуществе умершего. Так же не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти. Для указанных целей может быть использован только институт завещания.

Раскрывая понятие наследования как переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам, следует отметить, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями, как уже отмечалось выше. При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно подчеркнуть, что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя, без посредничества каких-либо третьих лиц.

Универсальное правопреемство - волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя). При переходе наследственного имущества в порядке универсального правопреемства оно смешивается с собственным имуществом наследника (как бы присоединяется к нему). Никто не может поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, что-либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде до того момента, пока официально не перешло к лицам, которые стали наследниками[21].

Как говорилось выше, «основания наследования» российское право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону. Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ. Несмотря на то, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, на практике оно встречается значительно чаще. Если наследодатель четко выразил свою волю, по поводу распоряжения имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его желанием, а не по правилам, установленным законом. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей Гражданского кодекса РФ[22].

В.В. Пиляева разделяет понятие наследства в широком и в узком смысле. В широком смысле наследование означает переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам), в узком - естественное преемство в соответствии с законом имущественных прав и обязанностей лицами, которые состояли с наследодателем в определенных родственных отношениях[23].

Наследование по закону имеет место тогда, когда: наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным); наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону; наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по завещанию - юридическое лицо - ликвидирован; наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Переход гражданских прав и обязанностей после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права (смерть наследодателя либо объявление его умершим, принятие наследства наследником); во-вторых, переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, лицо, приобретающее права и обязанности, является общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это означает, что в случае смерти наследодателя к наследникам переходят не какие-то отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. То есть наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Так же, для общего наследственного правопреемства характерна и непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

Для наследования, как по закону, так и по завещанию, как уже отмечалось выше, необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и чтобы наследники согласились принять наследство. Кроме того в качестве отдельного вида можно выделить наследование выморочного имущества. Здесь имеется в виду наследование имущества государством, субъектом Федерации, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

В соответствии со статьей 1112 Гражданского кодекса РФ наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В норме этой статьи законодатель, как уже отмечалось выше, впервые определяет понятие наследства, которого не было в Гражданском кодексе РСФСР, хотя в доктрине оно было разработано[24].

Объектом наследования является имущество покойного в общем смысле, т.е. то, что являлось его частной собственностью на момент смерти, а также его имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.

Согласно ст. 8 Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане России имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Таким образом, следует сделать вывод, что наследование по закону имеет место, когда: завещание не было составлено либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем; завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону); наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником. Наконец, само завещание может быть признано недействительным по основаниям признания сделки недействительной (например, в результате несоблюдения формы). В этом случае также имущество будет наследоваться по закону.

Основными принципами наследования являются: основание открытия наследства, т.е. смерть наследодателя; время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя; место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества; наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти; лица, которые могут призываться к наследованию; лица, которые не могут призываться к наследованию.

Одной из главных черт современного наследственного права стало существенное расширение круга наследников по закону. Часто в наследовании замечают имущественное поощрение родственников, поэтому подвергается критике увеличение круга наследников до лиц пятой степени родства, обычно не поддерживающих близких отношений с наследодателем. На самом деле только в наследовании по завещанию можно разглядеть (да и то условно) имущественное благоволение наследодателя своим родственникам или иным близким лицам. В наследовании же по закону имеет место только поколенный раздел имущества в роду наследодателя, который, как известно, какой-либо степенью не ограничивается[25].

В третьей части нового Гражданского кодекса РФ учтены интересы практически всех родственников. В соответствии с принципом защиты интересов близких родственников количество очередей увеличилось до восьми. Наследники по закону разбиты на группы-очереди и призываются к наследованию не все одновременно, а последовательно, в порядке очередности. Такая очередность выражается в том, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, если нет ни одного наследника предшествующих очередей, включая наследников по праву представления Обстоятельства, при которых считается, что наследников предшествующих очередей нет, перечислены в п. 1 ст. 1141 Гражданского кодекса РФ. Под случаем, когда «наследники предшествующих очередей отсутствуют», подразумеваются несколько ситуаций:

1) наследники предшествующих очередей никогда (на день открытия наследства) не существовали физически;

2) наследники указанных очередей умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем (п. 2 ст. 1114 Гражданского кодекса РФ) и нет наследников по праву представления, к которым перешла бы доля умершего наследника;

3) родственники наследодателя, перечисленные в составе наследников предшествующих очередей, родились живыми после открытия наследства, однако были зачаты после смерти наследодателя.

Так, наследники третьей очереди по закону призываются к наследованию в случае отсутствия наследников первой и второй очереди, например, если наследники первой очереди отсутствуют, одного из наследников второй очереди завещатель лишил наследства, а другие наследники второй очереди наследства не приняли. Приобретение наследства хотя бы одним наследником из предшествующих очередей исключает призвание к наследованию наследников всех последующих очередей.

Увеличение числа очередей связано с расширением круга наследников по закону. Цель этой меры - повысить гарантии права наследования гражданами, что соответствует ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, и свести к минимуму ситуации, когда имущество умершего является выморочным и переходит по праву наследования по закону к Российской Федерации.

В основу наследования по закону, как и ранее, положено семейно-родственное начало. Включение гражданина в состав наследников по закону той или иной очереди основывается на одном из следующих юридических фактов: родства с наследодателем предусмотренной законом степени; усыновления наследодателя; усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследодателя; брака с наследодателем; предусмотренного законом свойства между наследником и наследодателем; нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий.

По общему правилу наличие отношений, влекущих призвание к наследованию по закону, должно быть доказано лицом, претендующим на получение наследства. Так, доказательствами брачных или родственных отношений между наследодателем и наследником по закону служат свидетельства о государственной регистрации заключения брака или рождения (соответственно), выданные органами ЗАГС. В случае смерти лица, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния, повторное свидетельство о его регистрации акта гражданского состояния выдается родственнику умершего (иному заинтересованному лицу). В отдельных случаях доказательствами отношений, влекущих призвание к наследованию по закону, могут служить справки об указанных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства, записи в паспортах о детях, супруге. При невозможности документально подтвердить вышеназванные отношения они могут быть доказаны в судебном порядке. В случае отсутствия спора о праве на наследство заявление об установлении соответствующего юридического факта (чаще всего - факта родственных отношений с наследодателем, факта нахождения на иждивении наследодателя) рассматривается судом по правилам особого производства, а при наличии спора он разрешается в порядке искового производства. Очевидно, что вероятность возникновения необходимости судебного подтверждения факта родства повышается вместе с возрастанием степени родства, связывающего наследника и наследодателя. Однако нет необходимости представлять доказательства соответствующих отношений, если все остальные наследники, представившие требуемые доказательства и принявшие наследство, согласны на включение лиц, не имеющих доказательств, в свидетельство о праве на наследство. Согласие сонаследников оформляется в виде письменного заявления и удостоверяется нотариусом.

К принявшим наследство наследникам одной очереди по закону, за исключением тех, кто наследует по праву представления, наследство переходит в равных долях, т.е. поступает в их общую долевую собственность. Причитающаяся наследнику доля в имуществе, наследуемом по закону, называется законной. Вместе с тем соотношение изначально равных долей наследников по закону может измениться в результате отказа от наследства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих. Правила о призвании наследников к наследованию по закону в порядке очередности и об общей долевой собственности на наследство нескольких наследников одной очереди распространяются теперь на все виды наследственного имущества, тогда как в Гражданском кодексе РСФСР 1964г. имелось изъятие в отношении предметов обычной домашней обстановки и обихода. В настоящее время установлен лишь особый порядок раздела этих предметов между наследниками, предусмотренный ст. 1169 Гражданского кодекса РФ.

Рассматривая очередность призвания к наследованию по закону следует отметить следующее. В настоящее время п. 2 ст. 1142 Гражданского кодекса РФ относит к наследникам первой, второй и третьей очередей внуков наследодателя и их потомков, детей полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, т.е. племянников и племянниц наследодателя, двоюродных братьев и сестер. Данные лица наследуют по так называемому праву представления, когда наследники по закону соответствующих очередей (первой, второй или третьей) умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

В качестве наследников пятой очереди призываются родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки). Наследниками шестой очереди выступают родственники пятой степени родства - дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). В качестве наследников восьмой очереди выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Следует отметить, что в целом круг и состав субъектов наследственных отношений значительно расширился. Это новшество дает возможность в полном объеме обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан и государства при наследовании. Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, либо они отказались от наследования, либо признаны недостойными наследниками, то к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Однако в этой ситуации обнаруживается некоторый пробел в законодательстве. Так, на сегодняшний день ни Гражданский кодекс РФ, ни Семейный кодекс РФ не содержат определений понятий «отчим», «мачеха», «пасынок» и «падчерица».

Исходя из общего употребления, отчим - это неродной отец, муж матери по отношению к ее детям от предыдущего брака; мачеха - неродная мать, жена отца по отношению к его детям от прежнего брака; падчерица - неродная дочь одного из супругов; пасынок - неродной сын одного из супругов[26]. Также не в полной мере в законе определен круг их прав и обязанностей, за исключением отдельных случаев. При этом п. 1 ст. 1147 Гражданского кодекса РФ приравнивает усыновленных и усыновителей к кровным родственникам.

Как представляется, данное положение не отражает значение перечисленных субъектов для наследодателя. Даже если отчим и мачеха не являются усыновителями, скорее всего, пасынки и (или) падчерицы находились, в том числе и на их содержании, тесно общались друг с другом, помогали и уделяли друг другу особое внимание, делились переживаниями, личными и бытовыми проблемами. В свою очередь, отчим и (или) мачеха, по сути, заменили наследодателю родителей и несли бремя содержания, заботы и ответственности за его воспитание и образование. Их роль в жизни и взрослении наследодателя неоценима, как неоценима роль отца и матери для ребенка. Поэтому, исходя из фактического положения этих субъектов наследственных отношений, согласно определяющему правовому принципу справедливости пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны быть отнесены законодателем не к одной из последних очередей наследников по закону, а, по крайней мере, ко второй очереди.

Более того, если говорить о справедливом балансе прав и обязанностей участников гражданско-правовых отношений, следует обратить особое внимание на понятие фактического воспитателя в отношениях, связанных с наследованием по закону. В Гражданском кодексе РФ названное понятие отсутствует. Семейный кодекс РФ определяет фактических воспитателей как лиц, осуществлявших действительное (фактическое) воспитание и содержание несовершеннолетних детей, не включая в их число законных опекунов и приемных родителей[27]. При этом фактическим воспитателем может быть любой родственник или свойственник наследодателя, а также иное лицо, которое фактически несло на себе бремя материального содержания, моральной ответственности за воспитанника.

С учетом изложенного представляется целесообразным включить в число наследников по закону фактических воспитателей, отнести фактических воспитателей также ко второй очереди наследования по закону.

Подводя итог, следует отметить, что наследственное законодательство в части определения круга наследников по закону нуждается в дальнейшем совершенствовании. В круг наследников по закону должны входить не только близкие и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит внести необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов семейных отношений, что, в свою очередь, будет являться воплощением справедливости в данной отрасли права.

2.2 Наследование по завещанию

Подтверждением того, что распоряжение своим имуществом является волей собственника, является закрепление в законодательстве норм о завещании, которому отдается безусловный приоритет в основаниях наследования. В частности, в статье 1111Гражданского кодекса РФ указано, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Завещанием признается сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону. Назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя. Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Вместе с тем завещание является первичным юридическим фактом, который в сочетании с другим юридическим фактом - открытием наследства приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию[28].

В Древнем Риме любой человек должен был готов уйти из этой жизни в любой момент, но нужно это было сделать таким образом, чтобы после его смерти у родных и близких не возникло никаких сомнений относительно воли наследодателя в распределении имущества, которое он оставлял живущим. Грамотно составленное завещание свидетельствовало о состоянии ума человека, о ясности его мыслей, способности отдавать отчет своим действиям и предвидеть последствия своей последней воли[29].

При рассмотрении вопроса о содержании права завещать имущество, следует отметить следующее.

Право гражданина завещать свое имущество закреплено в статье 1118 Гражданского кодекса РФ. Завещание самостоятельно не порождает наследственных правоотношений. Для этого необходимо открытие наследства (вследствие смерти наследодателя). Завещательные распоряжения гражданина по своей природе существенно разнятся и имеют, в зависимости от воли наследодателя, различный правовой результат. Так, гражданин имеет право: завещать все свое имущество или какую-либо его часть (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода); установить порядок наследования; завещать имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону; завещать свое имущество любому количеству лиц; завещать юридическому лицу, государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям; лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону; составить завещание на имущество, официально не являющееся собственностью завещателя (например, супружеская доля имущества, совместно нажитого в браке).

Гражданин может по завещанию оставить указанным им наследникам имущество и имущественные права, которые будут принадлежать на момент его смерти. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления обратившимся лицом доказательств его права на завещаемое имущество, поскольку наследственная масса определяется на момент смерти завещателя и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. При завещании части имущества его незавещанная часть переходит к наследникам по закону. Граждане, имеющие вклады в банках или иных кредитных организациях, вправе, не составляя завещания в отношении этих вкладов, сделать распоряжение банку (кредитной организации) в форме заявления о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу, а также государству или отдельным юридическим лицам и организациям.

Если в завещании указываются нескольких наследников, их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении. Однако, при составлении завещания, например, на дом завещатель кроме определения долей наследников в идеальном выражении может указать, какая конкретно часть дома предназначается им в пользование каждому из названных им наследников, что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками.

Допускается свобода изложения завещательных распоряжений, однако они должны содержать все необходимые для завещания реквизиты, о чем прямо указано в статье 1119 Гражданского кодекса РФ.

Завещатель не обязан знакомить кого-либо, в том числе нотариуса, с содержанием завещания, с совершением изменения или отменой завещания (закрытое завещание). Не позднее чем через 15 дней со дня предоставления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус вскрывает предоставленный ему конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и оглашает его (ст. 1126 Гражданского кодекса РФ).

У завещателя есть возможность выразить свою волю относительно разных частей наследственного имущества не в одном, а в нескольких завещаниях, при этом составлены они могут быть как одновременно, так и в разное время. В случае их проитиворечия друг с другом, для того чтобы устранить возникшее между ними несоответствие, нужно будет прибегнуть к правилам их толкования. Как правило, это обычно делается уже после открытия наследства. В том случае, если воля завещателя во всех случаях не противоречит закону, приоритетное значение имеет завещание, составленное позднее (ст. 1130 Гражданского кодекса РФ).

Специальным последствием недействительности завещания является то, что в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием (п. 3 ст. 1130Гражданского кодекса РФ). Эта норма, безусловно, является исключением из общего правила о последствиях недействительности сделок. Ибо законом не предусмотрено признание действующей сделки, действие которой прекращено заключением последующей сделки, в случае признания последней сделки недействительной.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Поэтому интересной представляется позиция некоторых юристов о том, что «наследодатель не имеет права распорядиться в своем завещании чужим имуществом, т.е. имуществом, которое ему не принадлежит». Действительно, если и рассматривать имущество в настоящий момент как «чужое», то его принадлежность к личности наследодателя может быть достоверно установлена в будущем[30].

Завещание может быть составлено в любой стране. Но когда речь идет о месте совершения завещания, вопрос следует решать в коллизионном порядке. Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Само завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения правил места составления завещания[31].

Важное значение имеет уяснение категории завещания с позиции гражданского права, поскольку только в этом случае раскрывается природа завещания как инструмента обеспечения реализации наследственных прав. В современной литературе завещание признают как способ, позволяющий изменить после открытия наследства порядок наследования определенным законом[32].

Совершение завещания как волевой акт отображает действия, направленные на достижение конкретного юридического результата, который может возникнуть в рамках появления из указанного действия конкретных прав и обязанностей.

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Главное условие, ограничивающее свободу завещания, - обязательная доля, выделяемая необходимым наследникам (ст. 1149 Гражданского кодекса РФ). Обеспечиваются интересы несовершеннолетних нетрудоспособных наследников, а также иждивенцев.

Немаловажным является тот факт, что завещание представляет собой сделку, непосредственно связанную с личностью завещателя. Завещание относится к такому типу сделок, которые не могут быть совершены через представителя в силу требования закона. Завещание должно быть совершено только лично (п. 3 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ). Следовательно, совершенное через представителя завещание не имеет юридической силы.

Можно предположить, что требования закона о личном составлении завещания (п. 3 ст. 1118 Гражданского кодекса) также определяют запрет совершения завещания двумя или более лицами. В этом случае страдает принцип «тайны завещания» (ст. 1123 Гражданского кодекса РФ), которую невозможно обеспечить в указанных условиях. И если требование о личном совершении нарушается (и в части правил о содержании распоряжения только одного гражданина), такое завещание следует признать недействительным.

В действующем законодательстве можно обнаружить случаи, допускающие конкретные распоряжения гражданина, которые он вправе сделать при жизни в отношении себя лично. Например, лицо вправе сделать волеизъявление о достойном отношении к его телу после смерти. Такое волеизъявление закон рассматривает как пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.

Несмотря на возможность завещательных распоряжений на случай смерти, предметом завещания не могут являться пожелания завещателя, не связанные с распоряжением имуществом. При этом речь может идти о таких распоряжениях, которых касаются личности самого наследодателя, поскольку, например, завещательное возложение может иметь также неимущественный характер (ст. 1139 Гражданского кодекса РФ). Поскольку согласно действующему гражданскому законодательству завещание - прежде всего односторонняя сделка по распоряжению своим имуществом на случай своей смерти, то при удостоверении завещания, прежде всего, фиксируется воля завещателя о распределении имущества, принадлежащего ему, определенным гражданам или юридическим лицам. В таком завещании по желанию завещателя можно указать способ захоронения, рекомендовав завещателю назначить исполнителя завещания.

Интересной представляется точка зрения С.А. Слободян, который считает, что такое волеизъявление может быть удостоверено нотариусом при желании на то лица, делающего такое волеизъявление. Но даже при нотариальном удостоверении данного документа при отсутствии в нем имущественных распоряжений он не будет признан завещанием, так как он не служит основанием для наследования[33].

Касаясь содержательной части завещания, следует отметить следующее.

Имущественные распоряжения в завещании не должны обременяться какими-либо ограничениями, дополнительными условиями, однако, это не относится к тем распоряжениям в отношении имущества, за счет которого наследник обязан осуществить завещательный отказ (ст. 1137 Гражданского кодекса РФ) или возложение.

Завещание порождает права и обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом - смертью завещателя (открытием наследства). С этой точки зрения завещание можно охарактеризовать как сделку с отлагательным сроком действия, при этом такой срок не определен, он связан с наступлением конкретного события - смерти завещателя.

В некоторых случаях завещание рассматривают как публичный акт, поскольку в процедуре его составления помимо завещателя участвуют специально уполномоченные государством органы и должностные лица (как правило, нотариусы).

Несмотря на взгляд о завещании как односторонней сделке, анализ отношений из наследования, которые облекаются в юридическую форму, позволяет сделать дополнительные выводы о гражданско-правовой сущности завещания.

При составлении завещания, гражданин не берет на себя каких-либо обязанностей относительно своего имущества, как после смерти (что естественно), так и при жизни. В последнем случае возможна отмена, изменение завещания. Если формальный момент завещания однозначно определяет его как сделку, то содержательный элемент завещательных отношений указывает на завещание как двухстороннюю сделку, однако, последнее нельзя смешивать с договором о наследовании, который представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Подводя итоги рассмотрения правовой природы завещания как основания наследования, можно сделать ряд выводов.

Завещание - лично совершенная в установленной форме односторонняя сделка, обеспечивающая переход имущественных прав и обязанностей от наследодателя к определенным лицам без ограничительных условий.

На основании завещания возникают права и обязанности после смерти завещателя, когда у него самого уже нельзя узнать его волю, и потому необходимо соблюдение при составлении завещания требований законодательства. Соблюдение правил о форме и порядке составления завещания является очень важным, так как это позволит завещателю четко изложить в завещании свою волю и избежать ошибок и знедоразумений при исполнении последнего.

Итак, с точки зрения понятия сделки в гражданском праве завещание - это такое действие гражданина (наследодателя), которое выражает его волю в одностороннем порядке и создает, изменяет или прекращает права и обязанности у других граждан после смерти волеизъявителя (открытия наследства).

Изучая способы составления завещания можно сделать вывод, что закон дает наследодателю возможность определить способ составления завещательных распоряжений как в условиях повседневной жизни, так и нестандартных и даже экстремальных ситуациях, когда возможность и время для последнего волеизъявления ограничены. В этой связи различным действиям наследодателя придается юридическое значение, польку они признаются завещанием.

В законодательстве о наследовании представлена широкая классификация видов завещаний, к числу которых относятся:

- завещания, заверенные нотариусом, составленные в простой письменной форме (ст. 1125 Гражданского кодекса РФ);

- закрытое завещание (ст. 1126 Гражданского кодекса РФ);

- завещания, приравненные к нотариально удостоверенным (ст. 1127 Гражданского кодекса РФ);

- завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках (ст. 1128 Гражданского кодекса РФ);

- завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 Гражданского кодекса РФ).

В качестве общего критерия классификации всех завещаний выступает способ (порядок) совершения завещания и способ фиксации в нем последней воли наследодателя.

Исходя из изложенного все завещания можно классифицировать как завещания, удостоверенные уполномоченными лицами и совершенные в простой письменной форме. Завещания, требующие удостоверения уполномоченным лицом, можно подразделить на три вида:

- удостоверенные нотариусом;

- удостоверенные должностными лицами вместо нотариуса;

- приравниваемые к нотариально удостоверенным.

Если речь идет о завещании в простой письменной форме, то в данном случае деление осуществляется в основном по формальному признаку и выделяются: закрытое завещание; завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах.

В числе завещаний, удостоверяемых уполномоченным лицом, главную и решающую роль имеет завещание, удостоверенное нотариусом. Нотариат как институт гражданского общества выполняет важнейшие функции по охране гражданского порядка, предостерегая граждан от возможных неблагоприятных последствий. Обращаясь к нотариусу для нотариального удостоверения договора, его стороны имеют в виду интерес не в правовой помощи, а в необходимости застраховать сделку от каких-либо неблагоприятных юридических последствий.

Воля завещателя, выраженная в завещании, должна быть облечена в требуемую законом форму. В разнообразии возможностей выражения воли завещателя воплощен принцип свободы завещания (ст. 1119 Гражданского кодекса РФ). Завещание может быть написано как завещателем собственноручно, так и с его слов нотариусом. В случае несоблюдения требования об удостоверении завещания последнее признается недействительным. Совершение завещания (как сделки) и его написание (т.е. придание воле завещателя материальной, внешней формы, выражение этой воли в виде текста на бумаге) не одно и то же: последнее может быть сделано (по просьбе завещателя) и другим лицом (ст. ст. 1125, 1129 Гражданского кодекса РФ). Завещатель заинтересован в том, чтобы наследники знали, где именно удостоверено завещание. При этом удостоверение завещания не ограничивается простым заверением подписи завещателя.

Завещание, как правило, удостоверяется по месту нахождения нотариуса. Однако в силу болезни завещателя или при наличии другой уважительной причины, нотариус по его просьбе может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В последнем случае второй экземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту постоянного жительства завещателя.

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Однако оно должно содержать предусмотренные законом формальные реквизиты: время и место составления завещания, фамилию, имя и отчество завещателя, место его жительства, содержание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество для физических лиц и полное наименование для юридического лица).

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

При нотариальном удостоверении завещания допускается присутствие помимо завещателя и нотариуса только переводчика, исполнителя завещания, свидетеля, лица, подписывающего завещание вместо завещателя (рукоприкладчик).

В обязательном порядке предусматривается присутствие при нотариальном удостоверении завещания переводчика, если завещатель не владеет языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство, а нотариус не владеет языком завещателя, и (или) рукоприкладчика, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание (п. 3 ст. 1125 Гражданского кодекса РФ).

Исполнитель завещания и свидетели могут присутствовать при нотариальном удостоверении завещания лишь при изъявлении на это желания завещателя. Лицам, присутствующим при удостоверении завещания, нотариус разъясняет их обязанность до открытия наследства хранить тайну завещания, не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены, и право завещателя потребовать компенсацию морального вреда или воспользоваться другими способами защиты гражданских прав в случае нарушения тайны завещания (ст. 1123, п. 5 ст. 1125 Гражданского кодекса).

Законным признается завещание, которое удостоверено не только уполномоченным должностным лицом, наделенным специальным статусом (нотариус, либо должностное лицо органов местного самоуправления), но также и лицом, в силу исполнения своих служенных обязанностей, обладающим сходным с органами власти набором функций. Завещание, удостоверенное таким лицом, является завещанием, приравненным к нотариально удостоверенным.

Если между завещанием, удостоверенным нотариусом, и завещанием, удостоверенным уполномоченным должностным лицом, закон практически ставит знак равенства, то в отношении завещания, приравненного к нотариально удостоверенному, идет лишь речь о признании его таковым для целей стабильности гражданского оборота.

Согласно статье 1127 Гражданского кодекса РФ к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

- завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, - также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

- завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание (п. 2 ст. 1127 Гражданского кодекса РФ).

Как следует из анализа положений указанной выше нормы, такие завещания носят скорее экстраординарный характер. И при всем стремлении закрепить как можно больше условий для выполнения последней воли наследодателя законодатель весьма осторожно относится к таким завещаниям, определяя возможность их совершения не в качестве правила, а как исключение из правил в условиях необычного стечения обстоятельств.

Указанный перечень завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным, является исчерпывающим. Это означает, что какие-либо иные должностные лица, кроме перечисленных выше, не имеют права удостоверять завещания.

Тайна завещания - один из главных принципов в наследственных правоотношениях, его соблюдение служит основным условием развития демократических начал в гражданском обороте. Способствовать реализации этого принципа на практике призвано закрытое завещание. Закрытое завещание является также наглядным отражением расширения принципа свободы завещания в современном гражданском законодательстве, о чем справедливо указывается некоторыми авторами[34].

Форма закрытого завещания, совершаемого самостоятельно наследодателем без привлечения каких-либо свидетелей, зачастую сильно затрудняет дальнейшее истолкование воли завещателя. Для упрощения процесса толкования закрытого завещания показания свидетелей могли бы внести ясность в решение вопроса об установлении действительной воли завещателя, что предлагается закрепить в действующем законодательстве. Это даст возможность исключить любые споры по поводу дееспособности наследодателя в момент совершения завещания.

При определении сущности закрытого завещания в системе завещательных распоряжений, необходимо рассмотреть механизм его совершения. В соответствии с п. 2 ст. 1126 Гражданского кодекса РФ следует, что завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, поэтому лица, которые не в состоянии сделать это, не могут выразить свою волю в виде закрытого завещания. При несоблюдении этих правил завещание признается недействительным.

Введение института закрытого завещания влечет за собой необходимость четкой законодательной регламентации вопросов толкования завещания. Как указывается в литературе, норма статьи 1132 Гражданского кодекса РФ ограничивается лишь введением двух принципов толкования: буквальное понимание смысла слов и выражений и сопоставление неясных положений с другими положениями и смыслом всего завещания, а также лишь называет субъекты толкования - нотариус, душеприказчик, суд[35].

Завещания, совершенные в чрезвычайных обстоятельствах, являются вторым видом завещания в простой письменной форме. Гражданин, находящийся в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности совершить завещание в соответствии с установленными правилами (ст. ст. 1124 - 1128 Гражданского кодекса РФ), может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме, собственноручно подписанной в присутствии двух свидетелей. Такое завещание подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в иной форме (ст. 1124 - 1128 Гражданского кодекса РФ), такое завещание утрачивает силу. Отсутствие в законодательстве понятий «положение, угрожающее жизни и здоровью» и «чрезвычайные обстоятельства», которые фигурируют в наследственном праве, являются оценочными категориями, следовательно, нуждаются в четкой законодательной регламентации.

В качестве вывода следует отметить, что завещание в чрезвычайных обстоятельствах - это предпосылка устного завещания, вступление в силу которого невозможно без судебной процедуры его засвидетельствования присутствовавшими при выражении последней воли завещателя свидетелями. В этом случае простая письменная (устная) форма завещания предполагает первичное волеизъявление. Воля наследодателя должна быть восполнена в юрисдикционном порядке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе были проанализированы исторические этапы развития законодательства о наследовании, определены понятие и субъекты наследственных отношений, определено понятие, основание, а также круг лиц при наследовании по закону, рассмотрены основания и порядок наследования по завещанию.

В процессе исследования установлено, что универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего наследодателя в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. Наследственное правоотношение определено как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства. Наследственное правоотношение прекращается по истечении срока на принятие наследства, поскольку к этому моменту определен весь круг правопреемников наследодателя, установлен точный объем правомочий каждого наследника в отношении наследственного имущества.

Установлено, что наследование по закону имеет место, когда: завещание не было составлено либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем; завещано не все, а часть имущества; наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником.

При анализе действующего законодательства установлено, что основными принципами наследования являются: наличие основания для открытия наследства, т.е. смерть наследодателя; установление времени открытия наследства; определение места открытия наследства, которое соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества; определение состава наследственного имущества; определение круга лиц, которые могут и не могут призываться к наследованию.

В процессе исследования выявлено, что в целом круг и состав субъектов наследственных отношений достаточно широк, что позволяет максимально полно обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан и государства при наследовании. Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, либо они отказались от наследования, либо признаны недостойными наследниками, то к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Однако, подводя итог, следует отметить, что наследственное законодательство в части определения круга наследников по закону нуждается в дальнейшем совершенствовании. В круг наследников по закону должны входить не только близкие и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит внести необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов семейных отношений, что, в свою очередь, будет являться воплощением справедливости в данной отрасли права.

Подводя итоги рассмотрения правовой природы завещания как основания наследования следует сделать вывод о том, что завещание - лично совершенная в установленной форме односторонняя сделка, обеспечивающая переход имущественных прав и обязанностей от наследодателя к определенным лицам без ограничительных условий. На основании завещания возникают права и обязанности после смерти завещателя. Установлено, что в законодательстве о наследовании представлена широкая классификация видов завещаний, к числу которых относятся: завещания, заверенные нотариусом, составленные в простой письменной форме; закрытое завещание; завещания, приравненные к нотариально удостоверенным; завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках; завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

В качестве общего критерия классификации всех завещаний выступает способ (порядок) совершения завещания и способ фиксации в нем последней воли наследодателя.

Анализ действующего гражданского законодательства, регулирующего отношения, складывающиеся при реализации гражданами своих наследственных прав, анализ научной и учебной литературы позволяет сделать вывод, что становление современного института наследственного права - процесс непрерывный. Эволюция российского наследственного права шла самобытным путем, включая в себя элементы иностранных правовых систем, изменяя их в соответствии с национальными, политическими и социальными реалиями. Наследование стало нормальным, в полной мере желаемым не только для граждан, но и для государства институтом. И хотя многие предшествующие положения наследственного права были всего лишь уточнены и дополнены, главное - были сформулированы принципиальные положения о приоритете выражения воли наследодателя с помощью завещания, беспрецедентного увеличения состава наследников по закону, увеличения круга объектов наследственного правопреемства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты:

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

  1. Декрет ВЦИК РСФСР от 14 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» // Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. - 1918. - № 34. - Ст. 456.
  2. Гражданский кодекс РСФСР от 11 ноября 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. - 1922. - № 71. - Ст. 904.
  3. Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик от 8 декабря 1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1961. - № 50. - Ст. 525.
  4. Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1964. - № 24. - Ст. 406.
  5. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 346-1// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 357.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (в ред. от 03.08.2018г. № 292-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст.4552, Российская газета. - 06.08.2018. - №170.

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ (в ред. от 02.08.2019г. № 283-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №44. - Ст.4147, Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.08.2019, № 0001201908020056.

  1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (в ред. от 29.05.2019г. № 115-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - №1. - Ст. 16, Российская газета. - 31.05.2019. - №117.

Федеральный закон от 26.11.2001г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4553.

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 30. -Ст. 3594.

Специальная и научная литература:

  1. Абраменков М.С. Правовое регулирование наследования по закону в России и за рубежом: сравнительный анализ // Наследственное право. - 2008. - № 3. - С. 12-18.
  2. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // Журнал российского права. - 2007. - №11. - С. 50-56.
  3. Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. - 2008. - № 4. - С. 28-36.
  4. Агапова В.В. Теория и практика по спорам о праве собственности на наследственное имущество // Нотариус. - 2003. - № 1. - С. 51-53.
  5. Блинков О.Е. Унификация советского наследственного права в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» // История государства и права. -2006. - № 6. - С. 44 - 46.
  6. Блинков О.Е. Наследственно-правовая политика и наследственный закон России (краткий исторический очерк) // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С. 20 - 26.
  7. Блинков О.Е. Наследование отдельных видов имущества. // Наследственное право. - 2010. - №1. - С. 32-36.
  8. Блинков О.Е. Право наследования гарантируется // Наследственное право. - 2008. - № 4. - С. 18-21.
  9. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. - 2010. - №1. - С. 6-10.

Власов Ю.П. Наследственное право Российской Федерации / Ю.П.Власов. - М.: Юрайт, 2015. - 144с.

Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А.Суханова. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 736с.

Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М.: Проспект, 2007. - 784с.

Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учебный курс / Л.Ю. Грудцына. - М.: Эксмо, 2007. - 272с.

  1. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации. - М.: Юристъ, 2017. - 135с.
  2. Диордиева О.Н. Плюсы и минусы нового наследственного права и проблемы нотариата и суда при применении нового законодательства // Нотариус. - 2002. - № 3. - С. 49-51.
  3. Казанцева А.Е. Понятие наследства (Наследственного имущества) // Нотариус. - 2005. - № 6. - С.20-26.
  4. Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию / В.В. Калинин. - М.: Юрайт, 2011. - 272с.
  5. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. - М.: Юристъ, 2011. - 486с.
  6. Копеина С.А. История развития и становления института наследования в Российской Федерации, некоторых странах СНГ и Грузии в постсоветский период // Семейное и жилищное право. - 2011. - № 3. - С. 22-29.
  7. Краюшкин И.А. Институт наследования: прошлое, настоящее, современные тенденции развития // Нотариус. - 2002. - № 1. - С. 25-30.

Мкртумян А.Ю. Этапы развития советского наследственного права // Наследственное право. - 2008. - № 3. - С. 30-36.

  1. Наследование по закону и завещанию. Выдержки из книги. Эйдинова Э.Б. // Бюллетень нотариальной практики. - 2010. - № 6. - С. 10-68.
  2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: «Азъ», 1992. - 944с.
  3. Остапюк Н.И. Нотариальная защита прав граждан на имущество, переходящее в порядке наследования / Н.И. Остапюк. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 248с.
  4. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. - М.: Проспект. 2009. - 320с.

Правовой режим наследования (вопросы теории и практики) / Под общ.ред. А.Я. Рыженкова. - Волгоград: Панорама, 2006. - 192с.

Путилина Е.В. Совершение закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах // Законность. - 2007. - № 11. - С. 10-16.

  1. Слободян С.А. Завещание как основание наследования // Нотариус. - 2009. - № 2. - С 14-20.
  2. Смирнов С.А. Основные черты генезиса норм о наследовании по завещанию в российском праве XIX века // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 9. - С. 98-126.
  3. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. // Труды по гражданскому праву / Б.Б. Черепахин. - М.: Издательство «Статут», 2009. - 478с.

Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. / О.Ю. Шилохвост. - М.: Норма, 2008. - 157с.

  1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - №4. - Ст. 445.

  2. Федеральный закон от 26.11.2001г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2001.- № 49. - 4553.

  3. Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учебный курс / Л.Ю. Грудцына - М.: Эксмо, 2007. С. 7-8.

  4. Декрет ВЦИК от 14 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» // Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. - 1918. - № 34. - Ст. 456.

  5. Гражданский кодекс РСФСР от 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. - 1922. - № 71. - Ст. 904.

  6. Основы гражданского законодательства СССР и республик от 8 декабря 1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1961. - № 50. - Ст. 525.

  7. Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. -1964. - № 24. - Ст. 406.

  8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (в ред. от 03.08.2018г. № 292-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст.4552, Российская газета. - 06.08.2018. - №170.

  9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (в ред. от 29.05.2019г. № 115-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст.16, Российская газета. - 31.05.2019. - №117.

  10. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ (в ред. от 02.08.2019г. № 283-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. - № 44. - Ст. 4147, Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.08.2019, № 0001201908020056.

  11. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 346-1// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 357.

  12. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 30. -Ст. 3594.

  13. Блинков О.Е. Право наследования гарантируется // Наследственное право. - 2008. - № 4. - С. 18.

  14. Диордиева О.Н. Плюсы и минусы нового наследственного права и проблемы нотариата и суда при применении нового законодательства // Нотариус. 2002. № 3. С. 49-50.

  15. Краюшкин И.А. Институт наследования: прошлое, настоящее, современные тенденции развития // Нотариус. - 2002. - № 1. - С. 25.

  16. Агапова В.В. Теория и практика по спорам о праве собственности на наследственное имущество // Нотариус. - 2003. - № 1. - С. 51.

  17. Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А.Суханова. - М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 537.

  18. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М.: Проспект, 2007. С.507.

  19. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.

  20. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. - М.: Юристъ, 2011. С. 49.

  21. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации. - М.: Юристъ, 2017.С. 79.

  22. Абраменков М.С. Правовое регулирование наследования по закону в России и за рубежом: сравнительный анализ // Наследственное право. - 2008. - № 3. - С. 12-18.

  23. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья / В.В. Пиляева. - М.: Проспект, 2009. С. 3, 4.

  24. Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию / В.В. Калинин. - М.: Юрайт, 2011. С. 5-7.

  25. Вавилин Е.В.Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. - 2010. - №1. - С. 7-9.

  26. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.:«Азъ», 1992. С. 416, 294, 420, 426.

  27. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (в ред. от 29.05.2019г. № 115-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст.16, Российская газета. - 31.05.2019. - №117.

  28. Смирнов С.А. Основные черты генезиса норм о наследовании по завещанию в российском праве XIX века // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 9. - С. 117.

  29. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // Журнал российского права. - 2007. - № 11. - С. 52.

  30. Блинков О.Е.Наследование отдельных видов имущества. // Наследственное право. - 2010. №1. - С. 32-34.

  31. Наследование по закону и завещанию. Выдержки из книги. Эйдинова Э.Б. // Бюллетень нотариальной практики. - 2010. - № 6. - 16.

  32. Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. - 2008. - № 4. - С. 28.

  33. Слободян С.А. Завещание как основание наследования // Нотариус. - 2009. - № 2. - С 16.

  34. Слободян С.А. Завещание как основание наследования // Нотариус. - 2009. - № 2. - С 18.

  35. Путилина Е.В. Совершение закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах // Законность. - 2007. - № 11. - С. 12.