Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования (основные принципы наследственного правопреемства)

Содержание:

Введение

Наследование является одной из сфер жизнедеятельности, которая затрагивает практически каждого человека. Так или иначе, каждый из нас хотя бы раз в жизни попадет в ситуацию, когда понятие наследственного права станет не просто термином. Идет ли речь о распоряжении своим имуществом после смерти, либо о принятии наследства. Наследственное право все больше привлекает внимание широкой аудитории. В 2017 г. в России были проведены несколько федеральных мероприятия, посвященных наследственному праву. К людям приходит понимание, что наследственное право касается абсолютно каждого и является важным инструментом передачи (получения) собственности.

Актуальность выбранной темы курсовой работы определяется необходимостью обеспечения интересов наследодателя и всех заинтересованных в наследовании лиц, преимущественно осуществления последней воли наследодателя. Ведь человек, при жизни накапливая своё материальное состояние, заглядывая вперёд, понимает, что оно перейдёт к его близким людям, возможно и за пределы своего государства. Часто из-за наследства появляются серьёзные разногласия среди наследников. Поэтому, чтобы избежать таких конфликтов и споров, надо отталкиваться от национального и международного законодательства, соблюдать нормы права.

Объектом исследования данной работы являются общественные отношения, возникающие в области обеспечения и реализации прав наследования.

Предметом исследования являются общественные отношения, урегулированные нормами наследственного права, теоретические вопросы наследственного права, практика применения законодательства.

Цель данной работы – проанализировать правовое регулирование наследования, его основания, порядок осуществления и принципы.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

• рассмотрение исторического развития законодательства о наследовании;

• изучение вопросов понятия наследования;

• исследование основных принципов наследования;

• определение оснований наследования

• изучение содержания права наследования, путём рассмотрения правомочий граждан в случае правоотношений наследования по завещанию и (или) по закону.

В процессе исследования применялись общенаучные методы познания, а также частные методы: исторический, сравнительно-правовой, технико-юридический, системного анализа, формально-логический.

Методологическую основу исследования составляют основные теоретические положения науки общей теории права, гражданского права и цивилистического учения о наследственном правопреемстве.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных ученых-правоведов. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы. Курсовая работа подготовлена на основе действующего законодательства Российской Федерации с учетом практики применения норм наследственного права в системе с другими нормами Гражданского, Семейного, Жилищного, Налогового и Гражданского процессуального кодексов и других нормативных правовых актов.

Структура работы состоит из введения, трёх глав, в которых содержится шесть параграфов, заключения и библиографического списка.

Глава 1. понятие наследственного права

1.1. Правовые и социальные основы становления института наследования

Наследование — один из важнейших институтов гражданского права, упоминание о котором можно найти в самых первых письменных источниках: на глиняных табличках Шумера, в египетских папирусах и т. д.[1] Возникновение данной области общественных отношений является результатом длительного развития начиная с родоплеменных связей и вплоть до настоящего времени.

Наследственное право неразрывно связано с частной собственностью [2]. В первобытном обществе институт наследования имел весьма неразвитые формы. Основными причинами такого положения являлись примитивность имущества, обеспечивающего жизнедеятельность человека и отсутствие регламентации права собственности и, как следствие, регулирование вопросов наследования на основе сложившихся норм морали, обычаев, традиций. В качестве основных форм наследования являлись: погребение вместе с умершим наиболее ценных для него при жизни предметов и распределение имущества между членами рода, нуждающимися в тех или иных вещах.

Дальнейшее развитие государственно-правовой системы общества привело к появлению более совершенных форм наследования. К предпосылкам возникновения наследственных правоотношений следует отнести следующие факторы, обеспечившие переход общества к зрелым основам своего существования: ослабление родоплеменных связей и, как следствие, появление семейных отношений; развитие товарного производства; появление частной собственности.

Исторически первыми государствами, выделявшимися среди других стран в плане регламентации различных правовых отношений (в том числе и в сфере наследования), были Древний Вавилон (Законы Хаммурапи) и Древние Афины (Законы Солона), где устанавливали лишь общие правила о возможности перехода имущества умершего наследодателя к наследникам только по мужской линии и лишении данного права наследников-женщин.

Однако основы для развития института наследования практически во всех современных государствах заложила правовая система Древнего Рима (Законы XII таблиц). Римляне очень любили составлять завещания. Это был способ выражения благодарности [3]. Основные положения наследственного права Древнего Рима:

• установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию;

• закрепление принципа универсальности наследования, т.е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде;

• провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т.е. приоритета наследования на основании завещания перед законом;

• установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям);

• закрепление возможности при наследовании по завещанию частичного перехода прав;

• установление правил об обязательном наследовании определенных лиц в случае лишения их наследодателем права наследования.

Наследственное право в большинстве стран рассматривается как подотрасль частного права. Вместе с тем в мире существует достаточно большое количество государств, правовые системы которых серьезно отличаются друг от друга.

Наследственное право является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другому лицу (другим лицам). Эти нормы содержатся в разд. V части третьей ГК РФ, вступившей в силу 1 марта 2002 г. Значение подотрасли определяется той ролью, которую она играет в стабилизации общественных отношений, предоставляя гражданам возможность передать нажитое имущество по своему усмотрению либо получить те или иные вещи от своих родных или близких людей [4].

1.2. Сущность наследования

Понятие «наследование» является ключевым в теории наследственного права: от него происходят понятия «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение» [5].

До сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственное право относящимся к вещным правам либо признать его правом обязательственным [6].

В пользу Вещно-правовой концепции говорит тот факт, что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие лица с вещью. По аналогии наследник принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права собственника.

Представители Обязательственно-правовой концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта - один кредитор, а другой должник. Аналогично и в наследственном правоотношении должник - умерший наследодатель, а кредитор - живой, имеющий право на его имущество наследник. Ситуация специфична лишь в том, что должника уже нет в живых.

Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства.

Законодательство о наследовании представляет собой систему законодательных актов, регулирующих отношения с участием граждан, юридических лиц, органов государственного управления и муниципального самоуправления, в отношении: открытия наследства; распоряжения имуществом на случай смерти; порядка наследования имущества при отсутствии распоряжения на случай смерти; принятия и отказа от наследства; охраны и управления наследством [7].

Рассмотрим значение наследования в правовой системе:

1. Непосредственное влияние на социальную справедливость, заключающуюся в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, передать их наиболее близким в социальном аспекте для него людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые веками сложились в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения к существующим нормам закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей справедливого общества.

2. Воздействие на упорядочение отношений собственности - в этом проявляется правовой аспект значимости наследования в обществе. При наличии правовых норм, которые регламентируют порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам, государство ограждает себя от непомерного количества имущества, которое стало бы бесхозяйным. В случае же принятия нормы, устанавливающей переход всего имущества умершего в пользу государства, ее выполнение сделалось бы нереальным, поскольку за исключением крупных видов имущества государство физически принять остальное просто бы не смогло.

Рассмотрев значение наследования, перейдем к характеристике предмета и метода его правового регулирования.

Под предметом правового регулирования следует понимать круг регулируемых отраслью права общественных отношений. Предметом наследственного права являются общественные отношения, определяющие:

1) основания наследования (завещание, закон);

2) особенности наследования по завещанию;

3) особенности наследования по закону;

4) осуществление наследования (принятия и отказа от наследства);

5) оформление наследственных прав;

6) охрану наследственных прав;

7) наследование отдельных видов имущества.

Под методом следует понимать совокупность приемов и способов регулирования отрасли права. Методы наследственного права:

• сочетания императивности и диспозитивности. Указанный метод присущ всем отраслям частного права (например, гражданского, семейного) и, с одной стороны, предполагает понимание под ним, формулирование жестких, не допускающих отступлений правовых норм, в частности невозможность наследования по закону при наличии завещания; с другой - в ряде случаев разрешает на основании нормы права самим субъектам избрать выгодный им вариант поведения (например, раздел наследства несколькими наследниками осуществляется по их усмотрению);

• метод юридического равенства наследников при наследовании по закону, предполагающий тождественность принадлежащих им при разделе имущества долей вне зависимости от характеристик их правового статуса (родитель, супруг, ребенок, возраст, пол и др.);

• метод контроля за осуществлением последней воли наследодателя заключается в наличии специальных субъектов, определяющих правильность приобретения наследственных прав наследниками. В таком качестве при наследовании по закону выступает нотариус, а по завещанию - нотариус и, возможно, назначенный наследодателем исполнитель завещания [8].

Таким образом, наследственное право – это совокупность правовых норм, регулирующих основания, порядок, осуществление, оформление и охрану наследственных прав.

Для того чтобы более детально вникнуть в сущность наследования, разобраться с его системой, следует проанализировать основные моменты изучаемого явления.

В структуре наследственного правоотношения, как и в другом гражданском правоотношении, выделяют три составных элемента: субъекты, объекты, содержание [9].

К субъектам наследственного правоотношения следует относить наследодателя и наследника.

Наследодатель - умершее лицо, оставившее имущественные (а в ряде случаев личные неимущественные) права и обязанности. В качестве наследодателя может выступать только физическое лицо, кроме того, при наследовании по завещанию в момент его составления оно должно быть полностью дееспособным.

Наследник - преемник переходящих по наследству прав и обязанностей наследодателя. К наследникам по закону относятся: физические лица; государство, наследующее имущество, оставшееся без наследников (выморочное имущество). К наследникам по завещанию относятся: физические лица; юридические лица; публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства); международные организации.

Коммориенты - наследодатель и наследник, умершие в течение одних суток. В целях наследственного правопреемства друг после друга не наследуют. Исключение - наследование по праву представления.

Недостойные наследники - физические лица, не имеющие право на наследство вследствие совершения противоправных деяний в отношении наследодателя, выразившихся, в частности, в действиях, связанных с желанием досрочно быть призванным к наследованию. Выделяют две категории недостойных наследников: оспоримые недостойные наследники (которые отстраняются от наследования только по решению суда) и ничтожные недостойные наследники (которые совершили явно противоправные действия, не требующие дополнительной констатации в гражданском процессе).

Второй элемент наследственного правоотношения — объекты наследственного правоотношения — то, на что направлено наследственное правоотношение. Именно объекты наследственного правоотношения называют наследством.

Наследство (состав наследства; наследственная масса) - объекты гражданских прав и обязанностей, переходящие после смерти умершего лица к его преемникам. Сюда входят: реально существующие права и обязанности; имущественные права и обязанности, которые могут возникнуть в будущем; некоторые права и обязанности, имеющие неимущественное содержание (средства индивидуализации юридического лица; голосующие акции; личные права и обязанности, возможность осуществления которых наступила, но не была реализована); охраняемые законом интересы; членство и участие в юридических лицах; права интеллектуальной собственности.

Не входят в наследство: личностные права и обязанности (право авторства на произведение интеллектуальной собственности; права и обязанности по уплате или получению алиментов; права и обязанности по уплате или получению сумм в возмещение вреда здоровью; право на получение денежной компенсации морального вреда); имущественные права, исключенные законом из состава наследства (денежные средства в сумме до двухсот минимальных размеров оплаты труда, которые могут быть потрачены на достойные похороны наследодателя); либо имущественные права, наследуемые в особом порядке (деньги, составляющие при жизни средства к его существованию, не полученные им ко дню смерти, в состав наследства не входят и распределяются в равных долях между совместно проживавшими с ним членами семьи, а также нетрудоспособными иждивенцами независимо от места их проживания).

Третьим структурным элементом наследственного правоотношения является его содержание: права и обязанности его участников. Процесс приобретения наследства — явление длящееся и составляет шесть месяцев. В этом процессе выделяют два этапа: первый — открытие наследства, второй — принятие наследства. На каждом из этапов наследования у участников наследственного правоотношения появляются определенные права и обязанности. Кроме того, некоторые права и обязанности появляются у участников этого правоотношения до открытия наследства и после его принятия [10].

Открытие наследства - это наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает прекращение для известного лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента. С этого момента к имуществу, принадлежавшему наследодателю, применяются нормы наследственного права, и оно образует наследство. К юридическим фактам, с которыми закон связывает открытие наследства, относятся: смерть гражданина; объявление гражданина умершим в судебном порядке (презумпция смерти гражданина).

Время открытия наследства (имеет значение для начала отсчета шестимесячного срока принятия наследства) и определяется согласно п.1 ст.1114 ГК РФ днем смерти наследодателя либо днем вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Подробное разъяснение порядка исчисления сроков в наследственном праве указано в п.38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

Место открытия наследства имеет значение для установления нотариуса, который будет заниматься оформлением наследственных прав. Определяется последним местом жительства наследодателя либо местом нахождения его недвижимого или движимого имущества (его наиболее ценной части). Кроме того, место открытия наследства имеет организационное значение, обеспечивая защиту прав и законных интересов субъектов наследственного правоотношения. Определяя место открытия наследства через один из критериев - место жительства гражданина или через место нахождения имущества, законодательство однозначно определяет место совершения всех юридически значимых действий в связи с открытием наследства. Иное положение могло бы дезорганизовать сами наследственные правоотношения.

Основания наследования - юридические факты, опосредующие возникновение наследственных правоотношений после смерти лица. К ним закон относит следующие: завещание - документ с наследственными распоряжениями умершего на случай своей смерти; нормы закона, которые начинают действовать при отсутствии или недействительности завещания. Соответственно, приоритетное значение имеет наследование по завещанию.

В ранее действовавшем законодательстве на первом месте было наследование по закону, а затем - наследование по завещанию. Наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием; а также в иных случаях, установленных законодательством. Наследование по закону имеет место в следующих случаях: если наследодатель не составил завещания; если завещание было составлено, но признано полностью недействительным в судебном порядке; если завещание было составлено, но признано недействительным в отдельной части; если наследодатель завещал только часть наследства; если наследник по завещанию отказался от наследства; если наследник по завещанию не принял наследство; если наследник по завещанию умер раньше завещателя; если наследник по завещанию - юридическое лицо, которое было ликвидировано.

Действие законодательства о наследовании во времени:

• по общему правилу применяется закон, действующий на момент открытия наследства (например, настоящее время - разд. V ч. III ГК РФ 2001 г.);

• в некоторых случаях применяется закон, действовавший на момент осуществления наследственного действия, например написания завещания (в частности, ГК РСФСР 1964 г., если завещание было написано в 1980 г., а наследодатель умер в 2007 г.). Такое явление в литературе получило наименование "переживание старого закона";

• действующий закон распространяет свое влияние на общественные отношения, возникшие до его введения в силу, т.е. обратная сила закона (например, новый закон, устанавливающий восемь наследственных очередей, распространил отношения на ранее возникшие случаи, хотя тогда существовало всего четыре наследственные очереди).

В наследственном праве вопрос о действии закона в пространстве и по кругу лиц серьезного значения не имеет, поскольку распространяет свое влияние на всю территории Российской Федерации, ее граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Глава 2. основные принципы наследственного правопреемства

2.1. Система и принципы наследственного права

Любое явление правовой действительности имеет определенную систему. Наследственное право не является исключением. В современной юридической науке любое правовое явление принято воспринимать в нескольких значениях: как отрасль права; как отрасль законодательства; как учебная дисциплина; как наука. Это относится и к наследственному праву. Поэтому встает вопрос о том, в какой ипостаси его воспринимать. Рассмотрим каждую из этих систем более детально.

Система наследственного права как отрасли права - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей к наследникам от наследодателя после его смерти. При таком восприятии наследственного права указанная система включает в себя следующие элементы: нормы наследственного права - единичные правила поведения субъектов наследственных отношений, устанавливающие их взаимные права и обязанности (право наследника на получение свидетельства о праве на наследство; обязанность наследника принять наследство в течение шести месяцев со дня его открытия и др.). Определенное количество норм образуют более крупные блоки - институты наследственного права (институт наследования по закону; институт охраны наследства и др.). В свою очередь, вся эта стройная система базируется на нескольких элементах, определяющих значимость всего наследственного права, - принципах наследственного права – основополагающих идеях, кратко отражающих его сущность и содержание.

Система наследственного права как отрасли законодательства - совокупность состоящих из норм права нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей к наследникам от наследодателя после его смерти. Таким образом, в данном понимании система наследственного права представляет собой не что иное, как объединение разнообразных нормативных документов различной юридической силы и связанных между собой общим содержанием и относимостью к наследственным правоотношениям. При таком восприятии система наследственного права двухэлементна: нормы права и нормативные правовые акты (законы и подзаконные акты), права, состоящие из включенных в них норм.

Система наследственного права как учебной дисциплины и науки - совокупность теоретических концепций, идей, представлений, взглядов о наследственном праве как отрасли права и законодательства. При таком восприятии следует понимать, что учебная дисциплина и наука занимаются изучением двух обозначенных выше систем наследственного права. Отличие наследственного права - учебной дисциплины от науки состоит в глубине знаний, получаемых в результате его исследования. Учебная дисциплина прививает профессиональные знания, необходимые для квалифицированного юриста, а наука формирует знания доктринального порядка, позволяющие глубоко анализировать проблемы наследственного права, выявлять его недостатки и предлагать пути их концептуального устранения. Вместе с тем и в этом случае наследственное право имеет систему. Общая часть включает в себя историю развития наследственного права, а также учение о его предмете, методе, системе, принципах и источниках. Особенная часть изучает наследование по завещанию и закону; осуществление наследственных прав; порядок оформления и охраны наследства; особенности наследования отдельных видов имущества.

В объективном смысле право наследования – это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью гражданского права [11].

В субъективном смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства [12].

Теперь вернемся к вопросу о принципах наследственного права, которые мы определили как основополагающие идеи, кратко отражающие его сущность и содержание. Российское наследственное право базируется на определенных принципах, относящихся как к наследованию по закону, так и к наследованию по завещанию [13]. Согласно статье 1 ГК РФ на наследственное право как подотрасль гражданского права распространяют свое действие основные начала гражданского законодательства, к которым относятся: равенство участников гражданских отношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов; судебная защита гражданских прав и законных интересов. Наряду с этими основными началами гражданского права следует иметь в виду, что наследственному праву присущи только ему свойственные принципы, которые позволяют говорить о существовании этой части гражданского права как его самостоятельной подотрасли [14].

Понятие принципов наследственного права раскрывается на основе трех отправных моментов: 1) принципы - это руководящие положения, обладающие нормативным выражением; 2) принципы определяют правовую политику государства в сфере наследственного правопреемства; 3) принципы отражают социально-экономическую направленность наследственного правопреемства.

Правовая природа принципов наследственного права проявляется в единстве двух аспектов - объективного и субъективного, которые отражают закономерности общественной и государственной жизни, выражают волю законодателя. Сущность принципов наследственного права выявляется также через особенности наследственной правосубъектности, субъектного состава наследственных отношений, юридические факты в наследственного праве, меры принудительного воздействия, наследственные правоотношения.

Можно сделать вывод, что принципы российского наследственного права выражают сущность регулируемых подотраслью гражданского права общественных отношений, определяют социальное и экономическое назначение и содержание норм наследственного права, служат направляющей основой для совершенствования наследственного законодательства и достижения единообразия судебной практики.

Рассмотрим различные точки зрения и классификации принципов наследственного права. Нужно обратить внимание, что в цивилистической литературе до сих пор не выработан унифицированный перечень принципов гражданского права, что затрудняет классификацию принципов наследственного права. Некоторые авторы достаточно скупо подходят к вопросу о принципах и называют их всего два-три, другие, наоборот, достаточно серьезно занимаются исследованием данной правовой категории и определяют их в количестве восьмидесяти. Несмотря на различия в приводимых дефинициях, в них больше сходного и гораздо меньше специфичного. Практически, по мнению большинства авторов, гражданско-правовые принципы представляют собой руководящие положения, формируемые под влиянием экономических и социально политических факторов, обладающие стабильностью, служащие ориентиром для принятия новых гражданско-правовых норм, выражающие особенность содержания гражданского права. Они могут закрепляться в конкретной правовой норме, либо вытекать из смысла ряда гражданско-правовых норм. При этом гражданско-правовые принципы имеют абсолютную природу, в связи с чем не могут быть изменены по усмотрению сторон, то есть являются обязательными для всех субъектов гражданского права. Наследственное право базируется на сочетании двух основополагающих принципов - свободы завещания и охраны интересов обязательных наследников. В качестве дополнительных принципы наследственного права можно выделить принципы универсальности наследственного правопреемства, свободы и диспозитивности в осуществлении наследственных прав. Охарактеризуем наиболее часто рассматриваемые принципы:

• Принцип универсальности наследования подразумевает под собой тот факт, что от наследодателя к наследникам переходят не только права, но и обязанности, т.е. актив и пассив. Кроме того, права и обязанности переходят в неизменном виде, нельзя приобрести часть наследства, оно либо переходит целиком, либо не переходит вовсе.

• Принцип свободы завещания означает возможность наследодателя, являющегося полностью дееспособным лицом, в любой момент составить завещание, отменить, изменить его, составить новое и др.

• Принцип учета предполагаемой воли наследодателя состоит в формулировании норм наследственного права таким образом, что если наследодатель при жизни не счел нужным составить завещание, то будет осуществляться наследование по закону, в котором порядок наследования родственников указан в последовательности от самых близких (детей, родителей и др.) к наименее близким (двоюродным бабушкам и др.). Вероятно, это соответствовало бы последней воле наследодателя.

• Принцип приоритета охраны прав и интересов обязательных наследников. Сущность данной идеи состоит в том, что даже если наследодатель по каким-либо причинам лишил либо существенно ограничил кого-либо из близких нетрудоспособных иждивенцев в праве получения наследства, согласно нормам права, они в любом случае имеют право получить определенную часть наследства. Т.е свобода завещания согласно ст. 1149 ГК РФ ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. В круг наследников, наделенных правом на обязательную долю в наследстве, закон включает несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга или родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ). Перечень таких лиц является исчерпывающим [15].

• Принцип охраны наследственного имущества означает, что в тот период времени, когда наследство считается "лежачим" (т.е. с момента его открытия до истечения шестимесячного срока на его принятие) и наследники не имеют в силу прямого указания закона возможности приобрести на него право собственности, следует принять ряд мер по его защите от посягательств третьих лиц, порчи, утраты. Такая обязанность возлагается законом по заявлениям наследников на нотариуса и, если он имеется, исполнителя завещания до вступления наследников в обладание наследством.

Отечественное наследственное право исповедует принцип персонализма. Договор, предусматривающий обязательство составить или не составлять завещание, ничтожен. Бесповоротных распоряжений на случай смерти пока не существует. Сделки, направленные на отказ от наследственных прав, не могут быть совершены до открытия наследства. Перечень имущественных завещательных распоряжений носит закрытый характер (п. 1 ст. 1119 ГК РФ (только те, которые предусмотрены Кодексом)). Ограничения прав наследников, заключающиеся, например, в запрете отчуждать унаследованное имущество или предусматривающие долгосрочную передачу управления наследством душеприказчику, в перечне отсутствуют (умершие вправе распределить наследство, но не в состоянии управлять имуществом живых). Возможность отлагательных и отменительных условий на протяжении многих лет является предметом научных баталий. Законодатель сознательно обходит вопрос стороной, что порождает еще больше неясности. Как следствие, нотариусы отказываются удостоверять завещания, содержащие условные распоряжения. Эффективнее было бы избавиться от неопределенности, например указать, что наследственное преемство не может быть условным и собственность не может быть стеснена волей умершего правообладателя, либо установить круг недопустимых условий и стеснений и предусмотреть последствия включения их в завещание [16].

2.2. Источники наследственного права

Говоря об источниках наследственного права, следует вспомнить, что такое источник права вообще и какие их виды выделяют в теории права. Источник права - форма выражения и закрепления правовой нормы. В классическом понимании говорят о четырех видах источников права: правовом обычае; юридическом прецеденте, который бывает двух видов (административный и судебный); нормативном договоре; нормативно-правовом акте.

С учетом того факта, что Россия относится к государствам с романо-германской правовой системой, доминирующим источником права в Российской Федерации является нормативный правовой акт, остальные три источника встречаются в порядке исключения в отдельных отраслях права. Что же касается наследственного права, то оно в полном объеме регулируется при помощи нормативных правовых актов, совокупность которых получила наименование системы законодательства о наследовании. Законодательство о наследовании находится в исключительном ведении Российской Федерации, субъекты Российской Федерации лишены права самостоятельно формировать нормы наследственного права.

Рассмотрим подробно систему законодательства о наследовании Российской Федерации. Как было сказано выше: система наследственного права двухэлементна: нормы права и нормативные правовые акты (законы и подзаконные акты), права, состоящие из включенных в них норм.

Следует перечислить Федеральные законы, регулирующие данную отрасль законодательства.

Основы гражданского законодательства СССР 1961 г.;

Основы гражданского законодательства СССР 1991 г.;

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.

Существующее регулирование не сильно отличается от ГК РСФСР 1964 г [17]. Все три указанных нормативных акта применяются в том случае, когда завещание было составлено наследодателем в указанные периоды, что соответствует принципу действия закона во времени.

С 1 марта 2002 года вступила в силу третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V (которой посвящен наследственным правоотношениям) в настоящее время является основой правового регулирования вопросов наследования. Его принятие и общее реформирование наследственного законодательства связаны с коренными изменениями в политической, социальной и экономической жизни России, прямо воздействующими на наследственные правоотношения [18].

С 1 сентября 2018 года вступил в силу закон о наследственных фондах, предусматривающий возможность создания после смерти наследодателя наследственного фонда. Решение о создании наследственного фонда принимается гражданином при составлении им завещания и должно содержать сведения об учреждении наследственного фонда после смерти этого гражданина, об утверждении этим гражданином устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда, лицах, назначаемых в состав органов данного фонда, или о порядке определения таких лиц. Одновременно скорректирован ряд положений Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующих в том числе тайну завещания, исполнение завещания, доверительное управление наследственным имуществом. Так, в частности, устанавливается, что завещание каждого из супругов нотариус вправе удостоверить в присутствии обоих супругов.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г. регулируют вопросы деятельности нотариусов по оформлению завещаний, наследственных прав и охраны наследства.

Раздел о государственной пошлине Налогового кодекса РФ устанавливает размер государственной пошлины, взыскиваемой за выдачу свидетельства о праве на наследство.

Укажем также подзаконные нормативные акты данной отрасли законодательства.

Нормативные акты Совета Министров, министерств и ведомств СССР:

Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 "Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" определяет порядок приобретения государством прав на выморочное (оставшееся без наследников) имущество;

Инструкция Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 с тем же названием, что и вышеобозначенный документ, которая конкретизирует полномочия территориальных налоговых органов по учету выморочного имущества;

Нормативные акты Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств:

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", утверждающее Положение об указанном государственном ведомстве, которым его территориальные подразделения после получения выморочного имущества от налоговых органов наделяются правом от имени Российской Федерации осуществлять полномочия собственника над этим имуществом;

Приказ Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", утвердивший формы свидетельства о праве на наследство, а также указывающий перечень их видов, реквизиты.

и др.

Отдельные вопросы наследования регулируются международными конвенциями и договорами: Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.); Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) [19].

В наследственном праве различают институты наследования по закону и по завещанию [20].

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Оно, в частности, не допускает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. В ст. 40 Семейного Кодекса РФ указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и (или) в случае его расторжения, т.е. развода [21].

Глава 3. основания наследования

3.1. Институт наследования по закону

Как уже было сказано выше, согласно действующего законодательства наследование по завещанию имеет приоритетное значение перед наследованием по закону. Но в повседневной жизнедеятельности гораздо чаще встречается именно наследование по закону, поскольку люди не столь активно реализуют предоставленную возможность оставления распоряжений на случай своей смерти.

В теории наследственного права наследование на основании закона еще именуют автоматическим наследованием, так как оно применяется вне зависимости от волеизъявления наследодателя с учетом его предполагаемой воли, и круг наследников по закону указан в законодательстве таким образом, что первоначально наследуют наиболее социально близкие люди по отношению к наследодателю - дети, родители и др., а затем иные лица.

Наследники по закону – это физические лица, являющиеся родственниками (социально близкими людьми) по отношению к умершему наследодателю, которые призываются к наследованию при отсутствии завещания, его недействительности либо наличии иных обстоятельств, исключающих приобретение наследственных прав наследниками по завещанию.

Наследниками по закону могут быть только лица, прямо названные таковыми в тексте закона [22].

Перечислим признаки наследников по закону: в качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица; указанные физические лица по общему правилу являются родственниками наследодателя (детьми, родителями, братьями, сестрами и др.) либо социально близкими людьми (супругами, нетрудоспособными иждивенцами); наследники по закону призываются к наследованию лишь при отсутствии (физическом – смерть либо юридическом - отказ от наследства и др.) наследников по завещанию.

Закон устанавливает восемь очередей наследников (до 17 мая 2001 г. предусматривалось две очереди наследования по закону, затем – четыре, с 1 марта 2002 г., с вступление в действие части третьей ГК, – восемь) [23].

I очередь:

• дети наследодателя (в том числе усыновленные). В качестве детей признаются лица, в отношении которых в определенном семейном законодательством порядке установлено материнство и отцовство. Усыновленные дети согласно положениям Семейного кодекса РФ приравниваются в своих правах к биологическим;

• родители наследодателя (усыновители). В данной ситуации законодатель имеет в виду биологических, а не приемных родителей, т.е. которые являются таковыми в силу заключенного договора о передаче ребенка в приемную семью;

• супруг наследодателя. В нашем государстве признается действительным брак, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния. Религиозные, национальные браки, фактические брачные отношения не порождают прав наследования;

• ребенок, зачатый в браке при жизни наследодателя, но родившийся после его смерти в течение трехсот дней;

• внуки и внучки (дети детей умершего наследодателя). Указанные лица наследуют в особом порядке, получившем наименование наследования по праву представления.

II очередь:

• братья и сестры наследодателя, как полнородные, так и неполнородные. К полнородным братьям и сестрам относят лиц, имеющих общих родителей, к неполнородным - одного общего родителя, отца либо мать. В указанную группу наследников не включаются так называемые сводные братья и сестры;

• дедушка и бабушка наследодателя, со стороны, как отца, так и матери (родители родителей наследодателя);

• племянники и племянницы (дети братьев и сестер) - наследуют по праву представления.

III очередь:

• тети и дяди наследодателя (полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя);

• двоюродные братья и сестры наследодателя (биологические и усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя), которые наследуют по праву представления.

IV очередь:

• прадедушки и прабабушки наследодателя (матери и отцы родителей родителя наследодателя).

V и VI очереди:

• наследниками данных очередей является достаточно большое количество родственников умершего наследодателя, которые связаны с ним весьма отдаленным родством. С учетом указанных факторов подробно останавливаться на их характеристике не будем, а перейдем к наследникам последующих очередей.

VII очередь:

• пасынки и падчерицы наследодателя, т.е. дети супруга, родившиеся от другого лица (например, женщина, имеющая ребенка от определенного мужчины, вступает в брак с другим; указанный ребенок (если не было произведено усыновление) по отношению к данному мужчине будет являться пасынком или падчерицей, мужчина по отношению к ребенку - отчимом; при противоположной ситуации женщина будет именоваться мачехой);

• отчимы и мачехи.

VIII очередь:

• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. К указанной категории лиц относят наследников, которые в силу различных причин не имеют возможности трудиться либо существенно ограничены в ней и при жизни наследодателя существовали за его счет. Данная группа наследников призывается к наследованию в особом порядке.

Выше были охарактеризованы понятие и виды наследников по закону. Вместе с тем достаточно актуальным представляется анализ теоретических и правоприменительных аспектов, связанных с законодательными требованиями, определяющими процедуру вступления наследников по закону в свои наследственные права.

Укажем условия и порядок призвания к наследованию наследников по закону:

1) отсутствие наследников по завещанию. В данном случае имеется в виду как физическое отсутствие указанных лиц, так и юридическое - отказ наследников от принятия наследства (активные действия, связанные с написанием соответствующего заявления нотариусу); непринятие наследства (пассивное бездействие, выражающееся в молчании наследника в течение шестимесячного срока принятия наследства); признание наследника недостойным и др.;

2) наследники последующей очереди наследуют только в случае отсутствия всех наследников предыдущей очереди;

3) при вступлении в наследственные права нескольких наследников по закону они наследуют права и обязанности наследодателя в равных долях. Исключение составляет случай призвания к наследованию необходимых (обязательных) наследников, доля которых рассчитывается по специальным правилам;

4) нетрудоспособные иждивенцы наследуют вне очереди и одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии наследников с первой по седьмую очередь они наследуют самостоятельно, как наследники восьмой очереди. Небезынтересным является тот факт, что по ранее действующему законодательству нетрудоспособные иждивенцы включались в число наследников первой очереди и в случае их наличия устраняли от наследования наследников всех последующих очередей;

5) помимо нетрудоспособных иждивенцев существует еще одна особая категория наследников, которые наследуют в специальном порядке, т.е. при наличии определенных обстоятельств, - наследники по праву представления. К ним закон относит следующих лиц: наследники первой очереди - внуки и внучки; наследники второй очереди - племянницы и племянники; наследники третьей очереди - двоюродные братья и сестры.

Как было указано выше, существуют категории наследников трех первых очередей, которые наследуют в особом порядке, именуемом наследованием по праву представления. Указанный вид наследования применяется в исключительных случаях при наличии установленных законом условий. Остановимся на его понятии и юридической характеристике более детально.

Наследование по праву представления - особый вид наследования, в соответствии с которым доля наследника по закону первой, второй или третьей очереди, умершего до открытия наследства (смерти наследодателя) либо одновременно с наследодателем (коммориенты), переходит к его потомкам (детям), являющимся наследниками по закону.

Дадим юридическую характеристику наследования по праву представления:

1. Обязательным условием анализируемого вида наследования является тот факт, что наследник умирает раньше наследодателя. В том случае если бы он был жив, то унаследовал бы ту долю, которая причитается ему на основании закона. Однако так как данного наследника уже нет в живых (первой очереди - ребенка наследодателя; второй очереди - брата, сестры наследодателя; третьей очереди - тети и дяди наследодателя), то ГК РФ предусматривает возможность их замещения иными лицами.

2. Указанный порядок наследования применяется и в том случае, когда наследодатель и наследник умирают в один день (коммориенты). Вообще в действующем законодательстве установлено правило, что в целях наследственного правопреемства коммориенты друг после друга не наследуют (в целях избежания путаницы при определении наследственных долей), однако наследование по праву представления является в данном случае единственным исключением из закрепленных в законе правил.

3. В том случае, если бы на момент открытия наследства указанные выше лица были живы, причитающуюся им долю должны были бы унаследовать их потомки (биологические и усыновленные дети): 1) наследники первой очереди - внуки и внучки; 2) наследники второй очереди - племянницы и племянники; 3) наследники третьей очереди - двоюродные братья и сестры.

4. При возникновении ситуации, когда наследников по праву представления несколько, полагавшуюся бы их родителю часть наследства они должны разделить в равных долях.

5. В том случае когда вышеуказанное лицо, умершее до смерти наследодателя или одновременно с ним, впоследствии будет признано недостойным наследником, то наследование по праву представления не осуществляется. Аналогичной будет ситуация, если наследодатель оставит завещательные распоряжения о лишении наследника права на наследство.

6. Наследование по праву представления не допускается в случае совершения наследодателем при жизни завещания, хотя бы согласно нему наследник (его ребенок) наследовал даже большую часть имущества, нежели чем по закону.

7. При наличии составленного наследником при жизни завещания, согласно которому имущество переходит к определенным лицам, потомки наследника в любом случае будут наследовать причитавшуюся бы их родителю долю по праву представления, поскольку данная процедура регламентирована законом (т.е. гипотетическая доля умершего наследника в состав его наследства не входит).

Теперь рассмотрим соотношение наследования по праву представления со смежными институтами наследственного права. Наследование по праву представления имеет ряд сходных положений с иными институтами наследственного права, например наследственной трансмиссией и подназначенным наследованием. Принципиальное отличие анализируемого нами вида наследования от подназначенного состоит в том, что в последнем переход прав и обязанностей осуществляется на основании завещания, согласно которому в случае выбытия основного наследника (смерти, отказа от наследства и др.) наследует иное лицо. При наследственной трансмиссии ситуация также не совпадает с условиями наследования по праву представления - основной наследник умирает позже наследодателя, не успев принять наследство, а причитавшаяся бы ему часть наследства переходит к его наследникам либо по закону, либо по завещанию.

Весьма серьезным обстоятельством для определения совокупности наследственных прав, возможность приобрести которые имеет наследник по закону, является деятельность организационно-юридического характера, связанная с контролем за соблюдением процедур и механизмов вступления в права наследования. Осуществление указанной деятельности возлагается на нотариуса, обязанного, согласно действующему законодательству, оформить наследственные права. Юридической основой реализации данных полномочий являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариате РФ 1993 г., определяющие порядок подтверждения наследниками по закону принадлежащих им прав наследования, а также последовательность действий нотариуса по приданию легитимности указанной процедуре. Обязанности нотариуса при подтверждении наследственных прав наследников по закону:

1. Определить круг наследников на момент смерти наследодателя. Указанное действие осуществляется путем ожидания нотариусом подачи наследниками по закону заявлений о принятии наследства, розыском наследников нотариус не занимается.

2. Установить степень родства (социальной близости) между наследодателем и наследниками (например, является ли лицо, подавшее заявление, ребенком, родителем, супругом, братом, сестрой наследодателя).

3. Выявить характер отношений между наследодателем и наследниками (в частности, в случае предъявления претензий на наследство нетрудоспособными иждивенцами необходимо определить наличие у них указанных свойств - факта отсутствия (существенного ограничения) возможности трудиться и факта получения при жизни содержания от наследодателя).

4. Затребовать доказательства отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности потенциальных наследников.

5. Определить наследственную очередь, которая будет призываться к наследованию. Нотариусу могут быть поданы заявления от различных потенциальных наследников, поэтому он обязан установить принадлежность каждого к конкретной наследственной очереди и сделать вывод о том, какая из них будет вступать в наследственные права.

6. Определить состав наследников, входящих в очередь, призываемую к наследованию. Нотариус обязан четко выявить число лиц, представляющих очередь, которая будет вступать в наследственные права. Данное обстоятельство имеет важнейшее юридическое значение, поскольку от него зависит размер наследственной доли каждого из наследников.

Перечислим правила установления наличия прав наследования по закону:

1. Не могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности свидетельские показания.

2. В качестве доказательства вышеуказанных юридических фактов могут выступать только официальные документы, подтверждающие наличие соответствующих отношений между наследодателем и наследником. В качестве наиболее распространенных документов в этом случае могут выступать: свидетельство о браке; свидетельство о рождении; свидетельство об усыновлении; выписки из книг записи актов гражданского состояния, метрических книг (ранее документы, которые фиксировали различные состояния человека, например рождение, именовались метрическими книгами, а выдаваемые на их основе свидетельства - метриками); документы государственных и муниципальных органов и учреждений с места жительства (например, учреждений социальной защиты населения, жилищно-коммунальных служб), подтверждающие наличие родственных и социальных связей (копия ордера на жилое помещение; выписка из домовой книги); документы, выданные работодателем (например, выписка из личного дела работника, копия листка по учету кадров и др.); записи в паспорте (заполненные графы о наличии брака, детей); соглашения об уплате алиментов, решение суда о взыскании алиментов, которые удостоверяют факт иждивенчества наследника; удостоверение пенсионера по возрасту, удостоверение инвалида, справки из учебного заведения об обучении по очной форме и др., подтверждающие наличие у наследника нетрудоспособности.

3. В случае невозможности предоставления соответствующих документов факт наличия наследственных отношений подлежит установлению в суде (в порядке особого производства об установлении фактов, имеющих юридическое значение). В данном случае документом, подтверждающим наследственные права, является копия вступившего в законную силу решения суда.

4. При невозможности подтвердить право на наследство (ни документальным, ни судебным способом) наследник может быть включен в свидетельство о праве на наследство (документ, выдаваемый нотариусом, подтверждающий право собственности на наследственное имущество) с согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию. Указанное согласие оформляется письменным заявлением каждого из наследников с удостоверением их подписей нотариусом.

В рамках вышеизложенных вопросов мы рассмотрели ряд положений, которые касаются определения наследственных прав наследников по закону. При анализе указанной проблемы нами подробно исследовались виды и состав наследственных очередей, которые призываются к наследованию. В качестве особой (специальной), девятой, очереди (хотя она не названа таковой в законе) в теории наследственного права определяют государство - Россию. По ранее действующему законодательству права и обязанности наследодателя, передававшиеся на основании закона к государству, именовались имуществом, переходящим в порядке наследования к государству. Однако такой термин признавался абсолютным большинством исследователей юридически неточным, поскольку наследство может переходить к государству и на основании завещания. В настоящее время указанный недостаток устранен, а такое имущество именуется выморочным.

Выморочное имущество – это наследство, переходящее в собственность государства в силу отсутствия наследников как по завещанию, так и по закону. Согласно положениям законодательства владельцем такого имущества становится Россия в целом, а не органы государственной власти ее субъектов. С учетом того, что в настоящее время наследование государством выморочного имущества осуществляется в порядке наследования девятой очереди (при отсутствии наследников восьми очередей), такие случаи редки сами по себе. Вместе с тем исключать развитие ситуации в данном направлении также представляется недопустимым, поэтому законодательство устанавливает ряд правил вступления Российской Федерации в права наследования по закону. Перечислим основания признания имущества выморочным:

1) физическое отсутствие наследников как по завещанию, так и по закону. Может сложиться ситуация, когда завещана лишь часть наследственных прав, в этом случае выморочным будет считаться оставшаяся часть имущества;

2) все наследники отказались от наследства, т.е. совершили юридически значимые действия, написав соответствующее заявление нотариусу;

3) все наследники не приняли наследство, т.е. фактически путем молчания воздержались от вступления в наследственные права;

4) все наследники лишены права на наследство. В данном случае наследодателем совершено завещание, в котором он указал, что лишает наследственных прав всех своих родственников, а необходимые (обязательные) наследники отсутствуют;

5) все наследники признаны недостойными (например, вследствие совершения противоправных действий в отношении наследодателя, направленных на призвание себя к наследованию, - покушение на жизнь наследодателя).

В некоторых зарубежных правопорядках выморочное имущество считается разновидностью бесхозяйного имущества, поэтому государство приобретает его путем оккупации, т.е. первоначальным, а не производным способом. В литературе справедливо обращается внимание на то, что российский правопорядок (как и правопорядок большинства других стран европейской континентальной системы права) рассматривает переход к государству выморочного имущества именно как наследование [24]. Поэтому право собственности государства на соответствующее имущество здесь является производным от права собственности умершего гражданина [25].

Рассмотрим правовые основы наследования выморочного имущества. Согласно действующему законодательству - ГК РФ, должен быть принят федеральный закон, который определил бы порядок оформления Россией наследственных прав на выморочное имущество, а также основания и процедуру его возможной передачи субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям. В соответствии с ч. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Однако, несмотря на достаточно продолжительное действие части третьей ГК РФ (с 1 марта 2002 г.), такой закон до сих пор не принят, вследствие чего при установлении порядка наследования выморочного имущества необходимо руководствоваться иными нормативными документами, некоторые из них были приняты еще во времена существования СССР:

1. Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 (в ред. от 25 июля 1991 г.), утверждающее Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов.

2. Инструкция Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 (в ред. от 13 августа 1991 г., с изм. от 15 января 2007 г.), устанавливающая порядок учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, которое конкретизирует полномочия территориальных налоговых органов по учету выморочного имущества.

3. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432 (в ред. от 29 марта 2011 г.) "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", утверждающее Положение об указанном государственном ведомстве, которым его территориальные подразделения после получения выморочного имущества от налоговых органов наделяются правом от имени Российской Федерации осуществлять полномочия собственника над этим имуществом.

Первые два вышеуказанных документа устарели и действуют в части, не противоречащей современному законодательству, поэтому их положения применяются дифференцированно и требуют детального анализа.

3.2. Институт наследования по завещанию

Ранее нами были определены основания наследования и в качестве таковых названы завещание и закон. При этом мы отметили, что приоритетным основанием является завещание, поскольку положения закона применяются лишь в случае его отсутствия.

Прежде чем мы перейдем к характеристике понятия завещания, следует отметить, что в юридической литературе данный термин не имеет однозначного восприятия. С одной стороны - практической - под ним следует понимать документ, в котором наследодатель сделал определенные распоряжения, а с другой - теоретико-правовой - завещание является юридическим фактом (конкретное жизненное обстоятельство) в виде юридического акта (действия), наличие которого опосредует после смерти наследодателя возникновение наследственных правоотношений [26].

В этой связи следует отметить, что, употребляя данный термин, мы должны уточнять, в каком значении говорим о нем. Поэтому, сначала проанализируем завещание как юридический факт, а затем - как документ.

Под завещанием следует понимать юридически значимые действия физического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти.

Юридическая характеристика завещания:

1) относится к юридическим фактам категории односторонних сделок, т.е. случаев, когда для возникновения правоотношения достаточно волеизъявления одно лица, в нашем варианте - наследодателя;

2) носит характер срочной сделки под отлагательным условием. Возможность вступления в права наследования обусловлена наступлением конкретного обстоятельства - смертью наследодателя, без этого события факт составления завещания не будет иметь никакого юридического значения;

3) может выполняться только лично. В данном случае имеется в виду, что составление завещания не допускает использования института представительства (ни законного, ни договорного);

4) требует наличия у завещателя полной дееспособности. Лицо должно либо достичь совершеннолетия, либо состоять в браке до достижения данного возраста, либо быть эмансипированным, а также не быть признанным судом полностью недееспособным или ограниченно дееспособным. В юридической литературе вопрос о лишении возможности несовершеннолетних, а также ограниченно дееспособных совершать завещание является остро дискуссионным, поскольку согласно нормам гражданского законодательства данные лица наделены рядом правовых возможностей, позволяющих им реализовывать достаточный комплекс имущественных прав;

5) совершается без участия третьих лиц (принцип раздельности составления завещания). В практике встречаются случаи, когда лица, владеющие имуществом на праве общей собственности (например, супруги), желают составить совместное завещание, однако указанное обстоятельство признается законом недопустимым;

6) при составлении завещания законодательство не требует подтверждения права собственности на объекты гражданских прав, которые будут переходить в порядке наследования. Тем самым законодатель попытался максимально упростить процедуру реализации права оставить распоряжения на случай своей смерти без дополнительных организационно-технических формальностей;

7) при совершении завещания допускается возможность распоряжения пока еще не имеющимися у наследодателя в наличии имущественными и неимущественными правами. Предполагается, что указанные блага могут возникнуть в будущем, а потому закон, максимально либерально подходя к решению данного вопроса, не запрещает конкретно указать виды имущества, которые завещает наследодатель, хотя у него их нет в наличии;

8) в отношении возможности составления завещания действует принцип его свободы. Он имеет наиболее серьезное значение в рамках правового регулирования данного института наследственного права, поэтому исследуем его более детально.

Перечислим основные положения принципа свободы завещания.

1. Действие данного принципа проявляется прежде всего в том, что действующее законодательство предоставляет право выбора наследодателю в возможности самого факта составления либо несоставления завещания. Обязательности оставления прижизненных распоряжений относительно прав и обязанностей лица законом не предусмотрено.

2. Наследодатель имеет право завещать принадлежащие ему материальные и нематериальные блага любым лицам. В качестве наследников по завещанию могут выступать различные физические лица (в том числе необязательно супруг и родственники), юридические лица, публично-правовые образования, международные организации.

3. При составлении завещания в пользу нескольких наследников наследодатель вправе определить для них любые по объему наследственные доли, завещать конкретные виды имущества либо их часть.

4. В рамках действия принципа свободы завещания наследодатель имеет право лишить одного, нескольких или всех наследников по закону их права на наследство. Кроме того, у него имеется возможность ограничить их потенциальную долю в наследстве. Исключением является законодательное положение об обязательном наследовании, согласно которому определенные лица (в основном близкие родственники наследодателя) независимо от содержания завещания, лишающего либо ограничивающего их наследственные права, имеют возможность получить часть наследственного имущества.

5. Наследодатель вправе оставить завещательные распоряжения, касающиеся определенных обстоятельств, наличие которых делает возможным вступление наследника в права наследования либо обязывает после такого вступления осуществить определенные действия (например, распоряжение о порядке проведения похорон; подназначение одному наследнику другого; обязанность обеспечить проживание в перешедшей по наследству квартире кого-либо из лиц, названных наследодателем, и др.).

6. При составлении завещания наследодатель вправе определить условия, в зависимости от наличия или отсутствия которых наследник имеет право приобрести наследство (вступление наследника ко дню открытия наследства в брак либо, наоборот, отсутствие такового и др.). Теорией наследственного права выработаны критерии, которым должны отвечать условия вступления в права наследования: правомерность; выполнимость; соответствие моральным принципам общества. При несоответствии условий указанным критериям они могут по решению суда быть признаны несуществующими.

7. Проявлением принципа свободы завещания также является возможность в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание путем его полной отмены, замены наследников либо частичных корректив, связанных с перераспределением прав и обязанностей наследников.

8. У наследодателя существует возможность составления нескольких завещаний, каждое из которых может как противоречить, так и не противоречить ранее составленным. При наличии противоречий в нескольких завещаниях действительным считается то, которое составлено позже. При отсутствии противоречий все они считаются юридически значимыми и применяются самостоятельно, в этом находит свое выражение принцип сопоставимости нескольких завещаний (например, в одном завещании наследодатель завещал Р. холодильник, а во втором П. - телевизор).

9. При составлении завещания наследодатель не обязан распределять между наследниками все принадлежащее ему имущество, он имеет право отдать распоряжения относительно одной или нескольких вещей, а оставшаяся часть имущества, соответственно, будет наследоваться по закону.

10. Составление завещания не обязательно должно сопровождаться разглашением его содержания третьим лицам, в том числе и тем, которые являются наследниками, - в этом частично находит свое проявление принцип тайны завещательных распоряжений.

Выше мы остановились на характеристике понятия и юридических свойств завещания, которые раскрывают его сущностные и содержательные стороны. Далее нам необходимо остановиться на общих требованиях законодательства, предъявляемых к порядку оформления завещания. Причем мы проанализируем лишь те позиции, которые касаются любого из завещаний независимо от его вида, а в дальнейшем исследуем особенности форм различных завещаний.

Рассмотрим требования, предъявляемые к порядку оформления завещания.

Во-первых, обязательна письменная форма завещания. В России не допускается выполнение завещания в устной форме.

Во-вторых, обязательно нотариальное удостоверение завещания. Нотариус в Российской Федерации является должностным лицом, наделенным правом совершения различных правовых действий, которые придают этим действиям более высокую юридическую значимость. Закон устанавливает также перечень лиц, которые могут удостоверить завещание вместо нотариуса: должностные лица органов местного самоуправления, консульских учреждений Российской Федерации, учреждений банка (п. 7 ст. 1125 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ); в соответствующих случаях главные врачи, их заместители по медицинской части или дежурные врачи больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальники госпиталей, директора или главные врачи домов для престарелых и инвалидов; капитаны судов, плавающих под Государственным флагом РФ; начальники разведочных, арктических или других подобных экспедиций; командиры воинских частей; начальники мест лишения свободы (п. 1 ст. 1127 ГК РФ). Перечень является исчерпывающим.

Несоблюдение вышеуказанных требований о письменной форме и обязательном нотариальном удостоверении завещания влечет в соответствии с действующим законодательством его ничтожность, т.е. юридическое безразличие и невозможность принятия наследства заинтересованными лицами.

В-третьих, при удостоверении завещания могут присутствовать свидетели. В ряде случаев их наличие является обязательным. Устанавливая такое правило, законодатель преследовал двойственные цели: с одной стороны, создание гарантий наследодателю, который желает обезопасить будущих наследников в случае возможного оспаривания завещания со стороны заинтересованных лиц, а с другой - при обязательности присутствия свидетелей гарантируется соблюдение установленной законом процедуры удостоверения завещания.

Закон ограничивает возможность ряда лиц выступать в качестве свидетелей при удостоверении завещания: нотариус (лицо, удостоверяющее завещание); лицо, в пользу которого сделаны завещательные распоряжения, супруг, дети родители такого лица; лица, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; лица с физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать характер происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание (за исключением закрытого завещания, т.е. такого, которое удостоверяется нотариусом в закрытом конверте без ознакомления с его содержанием).

В том случае, когда наличие свидетеля по закону является обязательным, то его отсутствие, а также несоответствие вышеуказанным требованиям влечет возможность оспаривания в дальнейшем завещания в суде.

В-четвертых, при удостоверении завещания лиц, имеющих физические недостатки, неграмотных, страдающих тяжелым заболеванием, не позволяющим собственноручно подписать данный документ, возможно использование рукоприкладчика - лица, которое от имени наследодателя выполнит действия, связанные с правильным оформлением завещания. В этом случае в завещании указываются причины, по которым наследодатель не смог подписать завещание, а также фамилия, имя, отчество и место жительства рукоприкладчика в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Предполагается, хотя это и прямо не указано в законе, что к рукоприкладчику должны предъявляться те же требования, что и к свидетелю, удостоверяющему завещание.

В-пятых, при составлении завещания в обязательном порядке указываются место и дата его удостоверения, исключением является лишь закрытое завещание.

Действующее законодательство достаточно либерально подходит к проблеме регламентации возможности составления различных видов завещаний. Все они подчиняются отдельным юридическим требованиям, которые устанавливают специальную форму и порядок их совершения.

Законодатель, определяя порядок составления завещания, стремится решить несколько порой конкурирующих задач: 1) частная собственность предполагает простоту распоряжения имуществом на случай смерти; 2) ценность имеет достоверная информация о последней воле наследодателя; 3) соблюдение формальностей призвано отделять хорошо обдуманные и принятые завещателем решения от эмоциональных порывов, размышлений, решений, принятых под давлением; 4) при жизни надлежит обеспечить тайну завещания, и наоборот, после открытия наследства должна существовать легкость обнаружения завещания. Исходя из изложенного, правопорядки предлагают различные сочетания видов и форм завещаний [27]. Мы уже рассмотрели общие требования законодательства, которые предъявляются к любому виду завещания. Теперь перечислим виды завещаний:

1. Обычное (нотариально удостоверенное) завещание.

2. Завещание, аналогичное нотариально удостоверенному.

3. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному.

4. Закрытое завещание.

5. Банковское завещание.

6. Чрезвычайное завещание.

В рамках нашей темы мы исследовали одну из важнейших юридических характеристик современного наследственного права - свободу завещательных распоряжений. Нами было отмечено, что указанное свойство завещания подразумевает различные правовые возможности, связанные с волеизъявлением наследодателя относительно принадлежащих ему прав и обязанностей. В этой связи следует отметить, что отмена и изменение завещания также являются проявлениями принципа свободы завещания. С учетом того, что наследодатели достаточно часто меняют свою точку зрения относительно состава наследников и их наследственных долей, мы более подробно остановимся на этой проблеме.

Отмена завещания – это распоряжение наследодателя об утрате юридической силы ранее совершенного завещания. Данная категория наследственного права подразумевает под собой полный отказ наследодателя от ранее осуществленных завещательных предписаний. Вместе с тем не исключается вариант с частичным изменением содержания ранее выполненного завещания.

Изменение завещания – это отдельные распоряжения наследодателя, перераспределяющие права и обязанности наследников либо их наследственные доли. Проанализируем обозначенные правовые институты более детально.

Рассмотрим правовое регулирование отмены и изменения завещания. Отмена и изменение завещания не требуют никаких юридических оснований, т.е. законодателем предоставляется полная свобода усмотрения наследодателя по вопросу корректировки ранее отданных распоряжений. Кроме того, отмена и изменение завещания не требуют согласия или уведомления третьих лиц, в том числе имеющих в данном деле юридический интерес (наследников, их законных представителей). При наличии таких обстоятельств нарушался бы общий принцип свободы совершения завещательных распоряжений.

Существует два способа отмены завещания: прямая отмена (однозначные указания наследодателя об утрате юридической силы ранее составленного завещания), и косвенная отмена (составление нового завещания, отменяющего прежнее, без непосредственного указания на данный факт). Прямая отмена завещания реализуется в двух формах: прямая отмена прежних распоряжений в новом завещании и прямая отмена путем оформления специального документа. В случае прямой отмена путем оформления специального документа, правовым следствием последнего действия будет являться наследование по закону. В случае косвенной отмены завещания содержание нового завещания напрямую противоречит ранее составленному и поэтому закон отдает ему преимущество исходя из времени совершения.

Способы изменения завещания: изменение состава наследников; перераспределение наследственных прав и обязанностей.

Оформление отмены и изменения завещания осуществляется такими же способами, какие установлены для общих правил составления завещаний.

При изменении завещания либо составлении нескольких завещаний, независимо от их количества, действует принцип содержательной сопоставимости завещательных распоряжений, подразумевающий под собой проведение сравнительного анализа положений завещаний. При наличии двух и более завещаний, которые полностью либо частично противоречат друг другу, отмена последнего не восстанавливает действие предыдущего. В случае признания последующего завещания недействительным, действие предыдущего восстанавливается. Нотариально удостоверенное (аналогичное либо приравненное к нему) завещание не может быть отменено или изменено чрезвычайным или банковским завещанием. Таким образом, законодатель придает более весомое юридическое значение данным видам завещательных распоряжений в силу более детальной процедуры их оформления и значимости статуса должностных лиц, совершающих удостоверительную надпись.

В жизни достаточно часто встречаются ситуации, когда завещание, составленное на первый взгляд по всем правилам действующего законодательства, имеет определенные недостатки, наличие которых может повлечь самые серьезные последствия для его дальнейшей судьбы: либо в силу прямого указания закона, либо на основании решения суда такое завещание не будет иметь юридического значения, а значит, содержащиеся в нем распоряжения наследодателя не будут реализованы. В этой связи представляется весьма актуальным остановиться на анализе таких проблем, которые получили наименование института недействительности завещания.

Недействительность завещания - признанное законом либо решением суда аннулирование завещания и всех либо отдельных содержащихся в нем распоряжений о переходе прав и обязанностей наследодателя к его наследникам. Недействительным завещание может стать только при наличии предусмотренных в законодательстве оснований, т.е. юридических фактов, служащих предпосылками аннулирования завещания. С учетом того, что совершение завещания является односторонней сделкой, на него в полном объеме распространяют свое влияние те основания, которые предусмотрены ГК РФ для недействительности сделок. В теории гражданского права они получили наименование пороков сделки. Основания недействительности завещания:

• Пороки в содержании завещания. Указанный вид пороков в общем означает несоответствие его положений действующему законодательству.

• Пороки в форме завещания. Данное основание предполагает наличие при оформлении завещания определенных погрешностей, связанных с несоблюдением соответствующей процедуры.

• Пороки в субъектном составе завещания (личности наследодателя). В этом случае подразумевается, что наследодатель, с точки зрения законодателя, не имел права на составление завещания, но тем не менее указанное действие было им осуществлено.

• Пороки в воле и волеизъявлении наследодателя при составлении завещания. Этот вид оснований предполагает наличие обстоятельств, которые дают возможность прийти к выводу, что при совершении завещания отсутствовала свобода формирования желания наследодателя оформить его либо такое желание возникло под влиянием факторов, которые ввели его в заблуждение относительно правовых последствий своих действий.

В зависимости от степени серьезности и значимости пороков в законодательстве выделяют два вида недействительных завещаний: абсолютно недействительные (ничтожные) завещания (при совершении указанного вида завещания нормы действующего законодательства были нарушены весьма серьезным образом) и относительно недействительные (оспоримые) завещания (в данной ситуации степень серьезности порока при совершении завещания не столь велика, поэтому законодатель предполагает возможным признание его недействительным исключительно на основании решения суда). В свою очередь, каждый из видов недействительных завещаний подразделяется на определенные разновидности в зависимости от того обстоятельства, в силу которого они признаны не соответствующими требованиям законодательства.

Перечислим виды абсолютно недействительных (ничтожных) завещаний: не соответствующие требованиям закона (общая норма). В случае наличия в завещании каких-либо положений, прямо противоречащих ГК РФ, оно не будет иметь юридического значения; притворное завещание, т.е. завещание, которое совершено с целью прикрыть другую сделку; завещание, составленное с существенными нарушениями порядка его оформления; завещание, совершенное полностью недееспособным лицом; завещание, совершенное несовершеннолетним лицом.

Укажем виды относительно недействительных (оспоримых) завещаний: завещание, выполненное с определенными нарушениями предусмотренного законом порядка его оформления; завещание, совершенное лицом, не способным понимать значение своих действий либо руководить ими; завещание, совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы; кабальное завещание.

Рассмотрим правовые последствия недействительности завещания. При констатации судом факта недействительности завещания общим правовым последствием является наследование на основании прежнего завещания (если оно было составлено наследодателем) либо вступление в наследственные права наследников по закону соответствующей очереди. В случае вынесения судом решения уже после приобретения права собственности на имущество наследниками по недействительному завещанию применяются следующие правила:

1) реституция, т.е. изъятие имущества в натуре у ненадлежащего субъекта и передача его надлежащему. При невозможности натурального возврата должна быть выплачена денежная компенсация;

2) возможность заявления надлежащим наследником требований о возмещении реального ущерба (вследствие порчи, износа, ухудшения имущества) от лица, которое знало или должно было знать о том факте, что данное завещание имеет пороки, которые могут повлечь его недействительность.

Заключение

Современное гражданское законодательство содержит подробные положения о наследовании. Общие положения регулируют порядок и условия возникновения универсального наследственного правопреемства и становления отношений между наследниками по поводу наследственного имущества. Данные нормы имеют тесную связь с нормами гражданского законодательства о правоспособности и дееспособности граждан и организаций, так как от этого зависят объём их прав в наследственной сфере и возможность участия в наследственном правопреемстве.

По первой главе  курсовой работы рассмотрено историческое развитие законодательства о наследовании, описаны правовые и социальные основы становления института наследования, изучены вопросы понятия наследования, определена сущность наследования, Выяснено, что наследственное право неразрывно связано с частной собственностью; является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другому лицу (другим лицам). Определено, что до сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе, и тем не менее, можно с точностью сказать, что наследственное право – это совокупность правовых норм, регулирующих основания, порядок, осуществление, оформление и охрану наследственных прав

Во второй главе рассмотрены система и принципы наследования, перечислены источники данной подотрасли права, рассмотрены различные точки зрения и классификации принципов наследственного права; сделаны следующие основные выводы:

• Наследственное право в объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам (наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием).

• Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, – это право гражданина передать свои имущественные права и обязанности к наследникам, с другой стороны, – право получить от наследодателя в наследство имущественные права и обязанности (право наследования).

• Законодателями до сих пор не выработан унифицированный перечень принципов гражданского права, что затрудняет классификацию принципов наследственного права. При этом Наследственное право базируется на сочетании двух основополагающих принципов - свободы завещания и охраны интересов обязательных наследников. В качестве дополнительных принципы наследственного права можно выделить принципы универсальности наследственного правопреемства, свободы и диспозитивности в осуществлении наследственных прав.

• Принципы российского наследственного права выражают сущность регулируемых подотраслью гражданского права общественных отношений, определяют социальное и экономическое назначение и содержание норм наследственного права, служат направляющей основой для совершенствования наследственного законодательства и достижения единообразия судебной практики.

В третьей части данной работы определены основания наследования; изучено содержание права наследования, путём рассмотрения правомочий граждан в случае правоотношений наследования по завещанию и (или) по закону; сделаны следующие выводы:

• Гарантируя право наследования (п. 4 ст. 35 Конституции РФ), государство закрепляет законодательную систему обеспечения названного конституционного права.

• Российское законодательство предусматривает следующие основания наследования: завещание и закон.

• Наследование по закону – это наследование, при котором условия и порядок определяется законом, за отсутствием от наследодателя распоряжения на случай смерти. При этом, круг наследников и их очерёдность по закону исходит от родственных отношении, чем соблюдаются семейные интересы.

• Наследование по завещанию – это наследование на основании распоряжения наследодателя на случай смерти, где распоряжение является волевым актом одного лица, составленного в строго определённом порядке и форме. При этом, требования по соблюдению порядка и формы составления завещания в сочетании с соблюдением принципа свободы завещания преследуют своей целью в наибольшей степени дать возможность реализовать волю завещателя и при этом сохранить интересы семьи завещателя.

• В России подписан закон, расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. Вводится совершенно новая для российского наследственного права конструкция – наследственный фонд. Наследственный фонд может претендовать на наследство наряду с гражданами или юридическими лицами, указанными в завещании умершего. Это нововведение поможет защитить интересы кредиторов наследодателя, которые могут потребовать выплаты долга у всех наследников. Также наследственный фонд обеспечит соблюдение прав несовершеннолетних детей умершего гражданина, которые смогут получить положенное им имущество, даже если не будут указаны в завещании.  Наследственный фонд решает проблему так называемого «лежачего наследства», когда за полгода с активами могло произойти все, что угодно. 

Нужно заметить, что обновление наследственного права не исключает наличие в нём пробелов и противоречий с иными нормами права. Поэтому требуются предложения по изменению и дополнению действующего законодательства с целью его дальнейшего совершенствования.

Стоит надеяться, что реформа наследственного права продолжится и затронет вопросы, более значимые для основной массы населения. В совершенствовании остро нуждаются правила о наследниках по закону, обязательной доле, ответственности наследников.

Общепринятая в отечественном законодательстве позиция о двух основаниях наследования – завещание и закон, нуждается в совершенствовании, поскольку завещание или закон определяют условия и порядок реализации принятого наследником решения (согласия) вступить в наследство. Т.е. основанием наследования является совокупность юридических фактов, а именно: согласие наследника принять наследство, которое реализуется в порядке и на условиях, предусмотренных завещанием или законом.

библиография

Нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г., часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая от 18 декабря 2006 г.

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г., часть вторая от 5 августа 2000 г.

6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г.

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.

9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 1993 г.) // СЗ РФ. 1995. N 17.

10. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350 "Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом" // СЗ РФ. 2002. N 22.

11. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" // СЗ РФ. 2002. N 22.

12. Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683, утверждающее Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов // Свод законов СССР. Т. 2.

13. Приказ Минюста России от 6 августа 2001 г. N 233 "Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения" // Российская газета. N 162. 2001.

14. Приказ Минюста России от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" // Бюллетень Минюста России. 2000. N 4.

15. Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. N 256 "Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов" // Российская газета. N 3. 2008.

16. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. N 9 "О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение"

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 "О судебной практике по делам о наследовании".

Научные источники

18. Альбов А. П., Николюкин С. В. Наследственное право / учебник и практикум для СПО — М.: Юрайт, 2017. — 180 с.

19. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. — 511 с.

20. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право / учебное пособие. — М.: Юстицинформ, 2014. — 134 с.

21. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. - М.: Статут, 2014. — 159 с.

22. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова — М.: Юристъ, 2002. — 538 с.

23. Корнеева И. Л. Наследственное право / учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 287 с.

24. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право / Учебное пособие для бакалавров. - М.: Статут, 2016. — 128 с.

25. Наследственное право / учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова. — М.: Проспект, 2018.— 192с.

26. Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития / сравнительно-правовое исследование. – М.: Логос, 2017. – 152 с.

27. Попова О. П. Наследственное право / учебное пособие. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 85с.

28. Российское гражданское право / Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2015. — 958 с.

29. Черемных Г. Г. Наследственное право / учебник для СПО— 2-е изд. — М.: Юрайт, 2017. — 516 с.

Ресурсы сети интернет

1. Официальный интернет-портал правовой информации / http://www.pravo.gov.ru/

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс / http://www.consultant.ru/

  1. Наследственное право / учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова. — М.: Проспект, 2018.— С.4

  2. Корнеева И. Л. Наследственное право / учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — С.21

  3. Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития / сравнительно-правовое исследование. – М.: Логос, 2017. – С.11

  4. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. - М.: Статут, 2014. — С.91

  5. Корнеева И. Л. Наследственное право / учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — С.14

  6. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право / учебное пособие. — М.: Юстицинформ, 2014. — С.17

  7. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. — С.431

  8. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право / учебное пособие. — М.: Юстицинформ, 2014. — С.20

  9. Корнеева И. Л. Наследственное право / учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — С.18

  10. Корнеева И. Л. Наследственное право / учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — С.20

  11. Российское гражданское право / Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2015. — С. 194

  12. Российское гражданское право / Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2015. — С. 194

  13. Черемных Г. Г. Наследственное право / учебник для СПО— 2-е изд. — М.: Юрайт, 2017. — 516 с. С.20

  14. Попова О. П. Наследственное право / учебное пособие. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – С.7

  15. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. - М.: Статут, 2014. — С.93

  16. Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития / сравнительно-правовое исследование. – М.: Логос, 2017. – С.67-68

  17. Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития / сравнительно-правовое исследование. – М.: Логос, 2017. – С.5

  18. Попова О. П. Наследственное право / учебное пособие. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – С.5

  19. Альбов А. П., Николюкин С. В. Наследственное право / учебник и практикум для СПО — М.: Юрайт, 2017. — С.14

  20. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право / Учебное пособие для бакалавров. - М.: Статут, 2016. — С. 31

  21. Российское гражданское право / Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2015. — С. 639-640

  22. Российское гражданское право / Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2015. — С. 667

  23. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. — С.448

  24. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. — С. 197–198 (автор комментария – А.А. Рубанов).

  25. Российское гражданское право / Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2015. — С. 675

  26. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право / учебное пособие. — М.: Юстицинформ, 2014. — С.31

  27. Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития / сравнительно-правовое исследование. – М.: Логос, 2017. – С.80-81