Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды сделок (КЛАССИФИКАЦИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В системе гражданско-правовых институтов сделки занимают ведущее место, ибо применяются необычайно широко и порождают важные правовые последствия. Заключение и исполнение договора - последовательная цепь совершаемых организациями и гражданами гражданско-правовых сделок: соглашение сторон, уточнение его условий, исполнение договора, прекращение или пролонгация на будущее.

Распространены и односторонние сделки: объявление конкурса, составление доверенности, завещания и др. В предпринимательской деятельности независимо от того, идет ли речь о торговле, посредничестве, банковских или биржевых операциях, действия в иной форме, чем сделки, существовать не могут.

Если при ранее существовавшей в России планово-административной системе управления имущественные права и обязанности нередко устанавливались на основании административных (плановых) актов, то в условиях перехода к рынку гражданско-правовые сделки, и, прежде всего, договор, становятся главным основанием возникновения имущественных правоотношений.

Таким образом, гражданско-правовые сделкам являются, одним из самых распространённых оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Кроме того, в отличие от других юридических фактов, они более всего соответствуют началам диспозитивности гражданско-правового регулирования общественных отношений.

Не случайно именно им посвящено абсолютное большинство норм как самого ГК РФ, так и изданных в его исполнение законов и иных нормативных актов.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере осуществления сделок и основания возникновения гражданских прав и обязанностей, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Предметом исследования является гражданско-правовое содержание понятия и видов сделки, общие условия действительности сделки.

Основным источником при рассмотрении вопросов, касающихся всех гражданско-правовых сделок в целом, послужила часть первая ГК РФ (Гл. 9). Что касается отдельных видов сделок, то для их описания использовались соответствующие статьи части второй ГК РФ.

Юридическое понятие сделки дает Гражданский кодекс в ст. 153. Это “действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей”.

Сделку можно охарактеризовать следующими признаками: сделка – это всегда волевой акт, т.е. действия людей; это правомерные действия; сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений; сделка порождает гражданские отношения, поскольку именно гражданским законом определяются правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок.

Законом установлено, что доведение внутренней воли до остальных участников сделки должно совершаться только способами, предусмотренными законом, т.е. в определённой законом форме. Отсутствие требуемой законом формы выражения волеизъявления может привести к недействительности сделки.

В виде общего правила волеизъявление принимает форму определенного действия, выраженного с помощью определенных слов. При этом в случаях, указанных в ГК РФ, выражение воли может быть либо устным, либо письменным (п.1 ст.158 ГК РФ).

Цель работы - определение общих тенденций развития гражданско-правового института сделки, его правового регулирования.

Задача: Изучить понятие и становление института сделки, сделан акцент на раскрытии признаков сделки рассматриваются виды сделок, условия их действительности, а также особенности судебной практики по признанию сделок недействительными.

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

1.1 История развития сделок

Категория “сделка” известна еще римскому праву. В римском праве понятие сделки охватывало в первую очередь дозволенные возмездные конклюдентные юридические действия любого рода, а в последствии и процессуальные средства. В римском праве не было выработано общего понятия сделки.

Строго односторонние соглашения назывались “negota stricti iuris”, в то время как сделки “negota bonae fidei” содержали обязательства только для управомоченного лица на какие-либо действия. Сделки “negota nova” были договорами, исполнение которых защищали не гражданские иски, а иски квалифицированные, составленные и поданные в суд исключительно юристами.

Праву Древней Руси также было известно понятие сделки. В основном это были двусторонние сделки - договора, широко распространенная форма древнего права, иначе ряд, крестное целование, докончанье. Им определялись не только международные отношения, но и междукняжеские отношения, отношения князей с народом и дружиной, а также между частными лицами.

Порядку и форме заключения сделки особого значения не придавалось. В “Русской правде”, первым дошедшим до нас памятнике писанного древнерусского обычного права, имелась определенная система договоров.

Наиболее подробно рассматриваются случаи купли – продажи холопов, а также краденого имущества. Упоминается также о договоре хранения.[1]

(поклажи). Поклажа рассматривалась как дружеская услуга, была безвозмездной и не требовала формальностей при заключении договора.

Порядок заключения договора был простым. Обычно применялась устная форма с совершением некоторых символических действий: рукобития, связывания рук и т.п. В некоторых случаях требовались свидетели. Есть сведения о существовании и письменной формы заключения договоров о недвижимости. Правовая система Древнерусского государства заложила основу для развития гражданско-правового института сделки на многие века вперед.

Договорное право ХVI – ХVII вв. нашло своё отражение в Соборном Уложении 1649, крупнейшим законодательным актом этой эпохи.

В этот период начинают формироваться такие понятия как основания действительности сделки. Законодательство этого периода уже предусматривало определённые формы заключения сделок. Обе договаривающиеся стороны должны свободно выразить свою волю.

Среди договоров в тот период чаще всего встречались договора мены. Меной прикрывали и куплю-продажу, и дарение церкви поместий. Договор мены заключался в “крепостной “ форме.

Гражданское законодательство ХVШ века уже обращает внимание на субъекты сделки и ставит действительность сделки, в зависимость от субъектов её заключивших.

Запрещено было вступать в договоры несовершеннолетним, умалишенным и расточителям. От их имени договоры заключали опекуны. Так несовершеннолетние дети и жена могли заключать договор только с согласия мужа или отца, крепостные – с согласия помещика, солдаты – с разрешения военного начальства. Не имели права заключать договоры также лица, осужденные к шельмованию или политической смерти.

Договоры могли заключаться в письменной форме. Стали различать виды письменной формы. Это крепостная, явочная и домашняя письменные формы. Крепостная форма была обязательна для преобладающего числа сделок.[2]

Оформлением сделок ведали приказы, а затем губернские и провинциальные канцелярии. При этом требовалось присутствие от 3 до 5 свидетелей. При Екатерине II крепостной порядок был обязателен только при заключении договоров на недвижимое имущество. Оформление их производилось в уездах уездными судами, а в губерниях – палатами гражданского суда. Основным источником гражданского права в первые годы ХХ века по-прежнему являлся Свод законов Российской империи. Но в связи с тем, что Свод во многом отражал принципы феодального права и устарел, в него были введены многочисленные изменения и дополнения.

Что касалось условий заключения сделок, то по - прежнему в этой области сохранялись феодально-сословные пережитки, что проявлялось в ограничении правоспособности и дееспособности физических лиц (способности заключать договора) по сословному, национально-религиозным признакам, а также по признаку пола.

В ходе первых мероприятий Советской власти в собственность государства последовательно перешли земля и её недра, предприятия промышленности дороги и т.д.

Многие акты были прямо направлены на пресечение нарастающего вала сделок, направленных на распродажу и разделение крупной собственности с целью вывести её из-под угрозы национализации.

Сокращались договорные отношения. Вместе с тем еще в декабре 1917 г. СНК подтвердил, что все обязательства, возникающие из договоров по поставкам и заготовкам продовольствия для армии, сохранялись в силе. Отношения между предприятиями, перешедшими в собственность государства, строились в основном уже на административном, а не на гражданском праве.[3]

Новый гражданский кодекс РСФСР был введен в действие 1 января 1923. Первый ГК использовал традиционное понятие сделки. Сделкой или договором, ГК РСФСР признавал действия, направленные на установление, изменение или прекращения гражданских правоотношений.

Субъектами сделки могли быть все граждане, неограниченными по суду в правах. Пол, раса, национальность, вероисповедание, происхождение не имели никакого влияния на объем гражданской правоспособности. Расширились и основания признания сделки недействительной. Так ст.30 ГК РСФСР устанавливала, что недействительной может быть признана сделка, совершенная против закона или в обход закону, а ровно сделка, направленная к явному ущербу для государства. В целом ГК РСФСР 1922 г. послужил точкой отсчета для дальнейшего развития советского гражданского права.

Важным шагом в развитии гражданско-правового института сделки явилось принятие Основ гражданского законодательства в 1961 и Гражданский кодекс РСФСР, утвержденный Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г. и введенный в действие с 1октября 1964 г. с последующими изменениями и дополнениями. Было дано развернутое понятие сделки, как действии граждан и юридических лиц, направленные на установление и изменение гражданских правоотношений, были систематизированы основания признания сделки недействительной. Гражданский кодекс 1995 г. является одним из наиболее крупных законов, который определил правовые устои экономики рыночного типа. Были пересмотрены многие концепции “социалистического” права собственности – единство государственной социалистической собственности, ограничения частной собственности и др.

Статья 1 ГК определяет, что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела. Юридические и физические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Сохранив ранее сложившиеся гражданско-правовое понятие сделки, видов сделки, субъектов сделки, порядка заключения и расторжения сделки, новый ГК РФ, обновил и систематизировал этот гражданско-правовой институт, а также ввел регулирование, направленное на повышение имущественной ответственности и усиление надежности договора.

С 1 марта 1996г. введена в действие вторая часть ГК РФ. В ней получил отражение современный опыт экономических рыночных отношений с учетом мировой практики их регулирования.[4] Основываясь на общих началах нового гражданского права России, закрепленных в Конституции 1993г. и части первой ГК, часть вторая ГК устанавливает развернутую систему норм об обязательствах и договорах, обязательствах из причинения вреда (деликтах) и неосновательном обогащении.

Сохраняя традиционную для российского гражданского права систему обязательств и последовательность их законодательного изложения, часть вторая ГК существенно расширяет круг регулируемых договоров, вводя в российское законодательство такие рыночные договоры, как продажа недвижимости и предприятий, финансирование под уступку денежного требования, коммерческая концессия и др.

Необходимость адаптации гражданского права России к рыночным условиям обусловила появление и новых видов гражданских договоров – публичного договора, договора присоединения, предварительного договора.

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний момент в гражданском праве имеется достаточно развитый институт сделок, создана необходимая правовая база для становления и развития рыночной экономики.

Гражданское право регулирует отношения экономического оборота и повседневной жизни граждан, которые разнообразны и подвержены периодическим изменениям.

Поэтому гражданские права и обязанности чаще всего возникают в результате целенаправленных и правомерных действий организаций и граждан, эти действия отражают их потребности и возможности и учитывают реально существующие условия рынка (его конъюнктуру).

Правомерные действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, ст. 153 ГК именует сделками.

Сделка - наиболее распространенный юридический факт. Все юридические факты довольно разнообразны и классифицируются по различным основаниям. Речь идет, прежде всего, об их делении в зависимости от воли субъектов на действия и события. По мнению Г.Ф. Шершеневича, юридическим действием называется “внешнее выражение воли человека, влекущее за собой юридические последствия”. Таким образом, сделки - это юридические факты, в которых проявляется воля совершавшего их физического или юридического лица (например, заключение договора), в то время как события представляют собой юридические факты, которые происходят и оказывают влияние на людей независимо от их воли (рождение, смерть или болезнь человека, войны, забастовки и т.д.). К событиям также относятся все явления стихийного характера, такие как пожары, наводнения, ураганы и т.п.[5]

Направленность сделки на достижение определенного правового результата позволяет противопоставить её юридическому поступку, правовые последствия которого вступают в силу закона, то есть независимо от воли субъекта и от наличия у него дееспособности. Примером юридического поступка может служить предусмотренная ст.227 ГК РФ обязанность нашедшего потерянную вещь, во-первых, немедленно уведомить об этом лицо, которое эту вещь потеряло, собственника вещи или кого-либо иного из известных ему лиц, имеющих право на получение вещи и, во-вторых, возвратить эту вещь указанному лицу.

Для сделки же необходимо как проявление воли субъектов, так и наличие у них дееспособности, которая по-разному определяется для граждан и юридических лиц и может быть ограничена в отношении некоторых сделок. Как волевому акту сделке присущи психологические моменты.

1.2 Общие положения сделок

Поскольку сделка предполагает намерение лица породить определённые юридические права и обязанности, для совершения такого действия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое намерение называют внутренней волей.[6] Однако наличия только внутренней воли для совершения сделки недостаточно, необходимо её довести до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением.

Все способы выражения внутренней воли могут быть сгруппированы по трем группам:

1) прямое волеизъявление, которое совершается в устной или письменной форме, например заключение договора, сообщение о согласии возместить ущерб, обмен письмами и т.п.;

2) косвенное волеизъявление имеет место в случае, когда от лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие действия, из содержания которых явствует его намерение совершить сделку. Такие действия называются конклюдентными. Оплата проезда в метро, помещение товара на прилавке сами по себе уже означают намерение лица заключить сделку. В соответствии с п.2 ст.158 ГК, конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки, которые в соответствии с законом могут быть совершены устно;

3) изъявление воли может иметь место и посредством молчания. Однако такое выражение волеизъявления допускается только в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Так, стороны могут договориться о том, что молчание одного из участников договора на предложение другого участника об изменении условий договора означает согласие со сделанным предложением. Законом же могут быть предусмотрены случаи, когда молчание признаётся выражением воли совершить сделку.

Воля и волеизъявление – две стороны одного и того же процесса психического отношения лица к совершаемому им действию. Естественно, что воля и волеизъявление направлена на одно действие, а волеизъявление выражает намерение совершить другое действие, сделка может вызвать споры между участниками, что препятствует её совершению. Таким образом, для сделки важно единство воли и волеизъявления.

Юридические цели сделки необходимо отличать и от мотива, по которому она совершается. Мотив, как осознанная потребность, осознанное побуждение, фундамент, на котором возникает цель. Поэтому “мотивы лишь побуждают субъектов к совершению сделки и не служат её правовым компонентом, таковым является правовая цель - основание сделки”.

Учет мотивов подрывал бы устойчивость гражданского оборота. Вместе с тем стороны могут по соглашению придать мотиву правовое значение. В этом случае мотив становиться условием - элементом содержания сделки, а сама сделка будет совершенной под условием.

Законодательством, однако, предусмотрены отдельные случаи, когда мотиву может придаваться юридическое значение. Так, в ст. 169 ГК содержаться определение недействительной сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, т.е. мотив, цель сделки предопределяет последствия недействительности.

Кроме того, по признаку дозволенности законом, действия подразделяются на правомерные, то есть совершаемые в соответствии с требованиями законодательства и принципами права, и неправомерные.

Неправомерные действия противоречат требованиям закона или других нормативных актов, обозначаются термином "деликт". Неправомерные действия также влекут гражданско-правовые последствия, применение санкций к правонарушителю (прежде всего - обязанность возместить причиненный вред).Так, действие, причиняющее вред другому лицу или имуществу гражданина, влечет за собой обязанность по возмещению причиненного вреда, лицом, причинившим вред (п.1. ст.1064 ГК).[7]

Как уже отмечалось, сделка - это только правомерное действие. Оно должно соответствовать требованиям законодательства, это ее отличие от неправомерных действий - деликтов (гл.59 ГК РФ), а также неосновательного обогащения (гл.60 ГК РФ), если такое обогащение возникает в силу действий субъекта гражданского права.

Цель и правовой результат не могут совпасть, когда в виде сделки совершаются неправомерные действия. Несоответствие сделки предписанным законодательством требованиям влечет её недействительность и не порождает юридических последствий, достижения которых добивались стороны её совершившие, а влечет последствия её недействительности, которые установлены законом. Сделки следует отличать и от актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые также являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей (ст.8 ГК). В отличие от административных актов сделки совершаются с целью вызвать только гражданско-правовые последствия.

Так, к числу сделок относятся различные договоры (купля-продажа, подряд, заем и т. д.), завещание и другие правомерные действия, которые совершаются субъектами гражданского права с целью вызвать определенные гражданско-правовые последствия.

Общим между сделками и административными актами как юридическими фактами гражданского права является то, что они представляют собой правомерные действия и совершаются со специальным намерением вызвать соответствующие гражданско-правовые последствия.

Помимо всего выше сказанного, в ст.153 ГК РФ указано, что сделки

направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Это отличает их от других волевых актов, которые могут быть направлены на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей, правоотношений, регулируемых другими отраслями права. Например, подача заявления о приеме на работу является волевым актом лица, направленным на возникновение правоотношения, которое регулируется трудовым законодательством. В этом состоят основные отличия сделки от других юридических фактов.

Круг сделок не ограничен названными в Гражданском кодексе и других законах сделками. Развитие рыночных отношений вызывает к жизни и совершение иных сделок, не предусмотренных правовыми нормами, но и не противоречащих общим началам и смыслу гражданского законодательства (п.1 ст.8 ГК). В таких случаях возможно применение норм, регулирующих сходные отношения, т.е. аналогии закона (ст.6 ГК).

Аналогия закона использовалась ранее российскими судами, например, в отношении новых договоров, прямо не урегулированных в законодательстве.

Ныне аналогия закона возможна в отношении тех договоров, которые по-прежнему остаются вне законодательной регламентации, например договор на охрану имущества, не являющийся договором хранения.

Как уже отмечалось, сделка представляет собой юридический факт, вернее юридическое действие, причем правомерное, волевое, осознанное граждан и юридических лиц, и направленное на достижение определенных правовых последствий: установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Например, при сделке купли-продажи покупатель стремится стать собственником вещи.

Однако для того, чтобы сделка могла повлечь за собой желаемые сторонами последствия, она должна соответствовать определенным в законе требованиям. Указанные требования бывают двух категорий: общие и специальные.

Последние требования устанавливаются применительно к тому или иному виду гражданско-правовых сделок. Общие же требования сделок распространяются на каждую сделку независимо от её родовой или видовой принадлежности. Рассмотрим общие требования, предъявляемые к сделке.[8]

Принято различать четыре таких требования:

1) к субъектному составу сделки (т.е. требование к дееспособности физических лиц и правоспособности юридических лиц);

2) требование единства воли и волеизъявления;

  1. 3) к форме сделки;

4) требование к содержанию сделки.

Наиболее существенные требования закон предъявляет к сторонам, участвующим в совершении сделки. Субъектами сделки могут быть граждане и юридические лица, а также в соответствии со ст.124 ГК РФ на равных началах с ними могут выступать Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Поскольку сделка - действие волевое, совершать её могут лишь лица, обладающие право - и дееспособностью.

Правоспособность тесно связана с признаками, индивидуализирующими конкретного субъекта права. Индивидуализация субъектов может осуществляться различными признаками, тесно связанными с тем, идет ли речь о гражданах, юридических лицах или иных субъектах.

Так, государство будет индивидуализировать территория, органы государственной власти и т.п., юридических лиц – фирменное наименование, место регистрации, товарный знак и т.д., а граждан – имя, место жительства и акты гражданского состояния.

Гражданская правоспособность согласно ст.17 ГК РФ, это способность иметь права и нести обязанности. Правоспособность – это общая, абстрактная возможность быть субъектом права или обязанности. Именно поэтому, давая характеристику правоспособности граждан, подчеркивают не только то, что она приурочена к гражданину как психофизической особи, но и присущие ей социально-юридические качества.

Гражданский кодекс (ст.18) дает перечень только основных, наиболее значимых гражданских прав, к числу которых относятся возможность иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской деятельностью; создавать юридические лица; совершать сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства.

Кроме того, гражданин вправе иметь иные имущественные и личные неимущественные права, включая и такие, которые прямо законом не предусмотрены, но не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства. В связи с этим невозможно обрисовать исчерпывающий перечень тех правовых возможностей, обладание которыми составляет объем гражданской правоспособности.

Правоспособность возникает с моментом рождения, а прекращается смертью гражданина. Она не зависит от возраста, состояния здоровья, возможности осуществления прав и обязанностей. Правоспособность возникает один раз и прекращается также только один раз. В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определённого уровня психической зрелости.

Закон определяет дееспособность как “способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их” (ст.21 ГК).

Это зависит от уровня интеллектуальной и волевой зрелости человека, его способности понимать значение своих действий и руководить ими. Закон в качестве критерия достижения гражданином возможности собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности предусматривает возраст.[9]

В соответствии с действующим законодательством по возрастным и медицинским основаниям различаются следующие пять групп граждан с точки зрения их дееспособности:

1) полностью дееспособные граждане;

2) относительно дееспособные (от 14 до 18 лет);

3) частично дееспособные (от 6 до 14 лет);

4) ограниченно дееспособные;

5) абсолютно недееспособные.

Таким образом, для действительности сделки необходимо, чтобы каждая сторона сделки была в требуемой законом мере правосубъектна, то есть, обладала бы правоспособностью и в соответствующем объеме дееспособностью, необходимыми для данной сделки.

Можно сделать вывод, что сделка является действительной только при соответствии субъективного намерения лица объективному его выражению.

Воля субъектов сделки должна объективироваться каким-либо образом, чтобы быть ясной для окружающих.

ГЛАВА 2 КЛАССИФИКАЦИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

2.1 Сделки как основа гражданско-правовых отношений

Классификация предметов и явлений как известно, провидится по общности каких-либо присущих им признаков.

Значение любой классификации состоит в том, что она позволяет более глубоко изучить классифицируемые объекты, выявить их особенности, существующие между ними связи и различия, при этом безусловным требованием правильной классификации является единство критерия (признака), положенного в её основание. Кроме этого, классификация помогает определиться в правильном правовом регулировании объекта.

Критерии классификации могут быть различными в зависимости от задач и целей исследования. Общие признаки - совпадения воли и волеизъявления, правомерность действий - не исключает их деления на виды:

1) в зависимости от числа участвующих сторон, сделки бывают одно-, двух- и многосторонними;

2) в зависимости от того, соответствует ли обязанности одной стороны в сделке совершить определенные действия встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального или иного блага, сделки делятся на возмездные и безвозмездные;

3) по моменту, к которому приурочивается возникновение сделки они делятся на реальные и консенсуальные (consensus – соглашение), т.е. для её совершения достаточно соглашения сторон;

4) по степени зависимости действительности сделки от её основания (цели) они бывают каузальными и абстрактными;

5) в силу зависимости юридических последствий совершения сделки от какого-либо обстоятельства, которое может наступить или не наступить, выделяются условные сделки.[10]

Основное разграничение сделок, закрепленное в ст.154 ГК РФ, сводится к их делению на односторонние и двух- или многосторонние. В основу деления положено количество лиц, выражение воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки. Односторонней называется сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны.

Типичный пример - доверенность (ст.185 ГК РФ). У лица, указанного в ней - поверенного, возникает право выступать от имени доверителя - лица, которое выдало доверенность. В односторонней сделке воля может быть выражена сразу несколькими лицами. Например, доверенность на продажу дома может быть выдана сразу несколькими его сособственниками. В данном случае указанные лица выступают как одна сторона.

Гражданский кодекс впервые специально урегулировал односторонние сделки с учетом значения, которое этот вид сделок в гражданском обороте, и прежде всего, для отношений, складывающихся в ходе предпринимательской деятельности. В соответствии со ст.155 ГК РФ, правовое значение односторонней сделки состоит в том, что она порождает у того кто её совершает, определенные обязанности, а у указанных в ней лиц только права.[11]

Но ст.155 ГК РФ предусматривает и возможность определенных исключений для закрепленного в ней правила, допуская возникновение из односторонних сделок у других лиц не только прав, но и обязанностей, однако только в тех случаях, которые установлены законом либо соглашением с этими лицами. Примером может служить разнарядка, представляющая собой одностороннюю сделку, которая порождает у поставщика товаров обязанность отгрузить товары непосредственно получателю, а у последнего - обязанность их принять и оплатить.

В отличие от односторонней сделки, для совершения двухсторонней необходимо выражение согласованной воли двух сторон, а для многосторонней трёх и более сторон. Однако в двухсторонней сделке может иметь место множественность лиц: когда, например, при совершении сделки купли-продажи с одной стороны выступают несколько покупателей, а с другой – несколько продавцов. Причем воля сторон должна быть встречной. Встречность воли означает, что, во-первых, воля субъектов диктуется взаимными интересами (например, при найме жилого помещения) и, во-вторых, присутствует согласованность воли (согласованность цены и условий поставки при договоре купли-продажи).

Если в двухсторонней сделке с множественностью лиц несколько субъектов на одной стороне выражают единую волю, то в многосторонней сделке каждый её участник является самостоятельной стороной и выражает индивидуальную волю.

Примером может служить учредительный договор о создании хозяйственных образований (концернов, ассоциаций, хозяйственных товариществ и т.д.).

Двухсторонние и многосторонние сделки называются договорами. Именно договор является наиболее распространенной гражданско-правовой сделкой, порождающей экономические связи между предпринимателями, предпринимателями и непосредственными потребителями их товаров, работ, услуг.

Следующим признаком деления сделок является возмездность. Возмездной признается сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального или иного блага (ст.423 ГК).

В безвозмездной сделке обязанность предоставления встречного удовлетворения другой стороной отсутствует.[12]

Возмездными могут быть только двухсторонние сделки, например, при совершении сделок купли-продажи. Односторонние же сделки всегда безвозмездны. В качестве иллюстрации можно привести пример объявления торгов в виде аукциона или конкурса. Возмездность сделок может определяться их природой или соглашением сторон. Как правило, возмездны все сделки по передаче имущества в собственность, во временное пользование; возмездность или безвозмездность сделок поручения и хранения определяются соглашением сторон.

Безвозмездные сделки сравнительно редки в отношениях юридических лиц, они чаще встречаются во взаимоотношениях граждан между собой или с

организациями. В условиях роста экономической самостоятельности субъектов, происходит расширение сферы применения безвозмездных сделок. Примером этому могут служить разнообразные благотворительные сделки, спонсорские сделки по финансированию социально-культурных движений и организаций и т.п.

Следующим характерным признаком любой сделки является момент её возникновения. По этому признаку сделки подразделяются на консенсуальные и реальные.

Консенсуальными (от лат. Consensus - соглашение) называются сделки, для совершения которых достаточно соглашения сторон и согласования всех его существенных условий. Передача вещи, совершение действия осуществляется с целью их исполнения. К консенсуальным сделкам относятся сделка купли-продажи, а также многочисленные сделки по выполнению работ и оказанию услуг (договор подряда, комиссии, энергоснабжения и др.).

Для возникновения реальной сделки (res - вещь) одного соглашения сторон недостаточно, необходима еще передача вещи. Это означает, что в реальных сделках совершение передаточного действия представляет собой необходимую и дополнительную (помимо акта согласования) предпосылку заключения сделки, её конструктивную особенность и отличительную черту.

Круг реальных сделок (договоров) определяется законом (п.2 ст.433 ГК): “если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества”. Понятие и виды передачи имущества сформулированы в ст. 223 ГК. Она предусматривает четыре способа передачи имущества:

1) вручение вещи непосредственно приобретателю или указанному им лицу;

2) сдача вещи перевозчику или организации связи для её отправки приобретателю;

3) передача вещи, уже находящейся во владении приобретателя т.е. ранее уже переданной им;

4) передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на вещь.

Законодатель потому так подробно указал на способы передачи вещи, что с этим моментом связано возникновение права собственности у приобретателя, если иное не предусмотрено законом или договором.

Как уже говорилось, каждая сделка имеет правовое основание – правовую цель, к достижению которой стремятся субъекты. По значению основания сделки для её действительности различают каузальные и абстрактные сделки.

Из каузальной сделки видно, какую правовую цель она преследует. Действительность каузальной сделки ставится в зависимость от её цели. Цель должна быть законной и достижимой.

Так, будет признана недействительной сделка, совершенная с целью, заведомо противной интересам государства и общества.

Абстрактная сделка как бы оторвана от своего основания (abstrahere - отрывать, отделять). “Абстрактность сделки означает, что её действительность не зависит от основания - цели сделки”. Для действительности абстрактных сделок обязательно указание их абстрактный характер в законе.[13]

Пример абстрактной сделки - вексель. Он может быть выдан при совершении любой сделки и подлежит оплате лицом, выдавшем его (векселедателем), а переводной вексель еще и лицами, подписавшими вексель при его передаче. Вексель абстрагирован, отвлечен от своего основания. На этом основана его оборотоспособность.

Абстрактной сделкой признана и банковская гарантия (ст.370 ГК), поскольку она не зависит от основного обязательства, в отношении которого гарантия была предоставлена. Независимость гарантии сохраняется даже при наличии в ней ссылки на основное обязательство, что часто имеет место на практике.

Иногда в особую группу выделяются доверительные, или фидуциарные сделки (fiducta - доверие), которые основаны на особых личностно - доверительных отношениях сторон. Утрата такого характера взаимоотношений сторон дает возможность любой из них в одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки.

Например, в договоре поручения как поверенный, так и доверитель, вправе в любое время отказаться от её исполнения без указания мотивов. Подобные сделки редки, и в целом не характерны для имущественного оборота.

2.2 Необходимые условия принятия и составления сделок

Особую группу сделок составляют условные сделки. Они регулируются ст.157 ГК РФ. Условной признается сделка, юридические последствия совершения которой поставлены в зависимость от наступления или не наступления определённых обстоятельств. Это могут быть события, действия третьих лиц и т.д.

Различают отлагательное условие (ч.1 ст.157 ГК РФ) и отменительное условие (ч.2 ст.157 ГК РФ). Особенность отлагательного и отменительного условий сделки состоит в том, что такое условие является её дополнительным элементом и по общему правилу сделки совершается без включения в них такого условия.[14]

Поэтому не считаются условными те сделки, в которых возможное будущее обстоятельство, влияющее на правовые последствия сделки, выражает её существо, и без него сделка данного вида вообще совершена быть не может (страхование, конкурс, лотереи, игры). Законодатель особым образом защищает интересы участников условной сделки. В п.п.3 и 4 ст.157 ГК РФ предусмотрены правовые последствия недобросовестного поведения сторон в отношении наступления отлагательного или отменительного условий.

Недобросовестными признаются действия, противоречащие нормам права и нравственности. Если сторона, которой выгодно, недобросовестно воспрепятствовала или содействовала наступлению условия, то считается, что условие в первом случае наступило, во втором - не наступило.

Кроме рассмотренных выше видов сделок, выделяют и биржевые сделки. Гражданский кодекс не называет биржевых сделок, однако в Законе РФ “ О товарных биржах и биржевой торговле” они предусмотрены. Особенность таких сделок заключается в особом правовом статусе субъектов сделки, их совершающих, месте совершения и предмете сделки.

Определение биржевой сделки даётся в статье 7 Закона о товарных биржах, где биржевая сделка определена как зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. В этом определении содержатся признаки биржевой сделки, которые отличают её от других видов сделок.

Предметом биржевой сделки является биржевой товар. Под биржевым товаром понимается не изъятый из оборота товар определённого рода и качества, в том числе стандартный контракт и коносамент на указанный товар, допущённый в определенном мест порядке бирже к биржевой торговле. Биржевые товары должны быть количественно определёнными по размеру, весу или числу. Требования к качественной стандартизации устанавливаются биржей.

Непременным условием признания сделки биржевой является заключение её участниками биржевой торговли. Общие понятия и виды участников биржевой торговли определены в ст.19 Закона “О товарных биржах.” Ими являются члены биржи, постоянные и разовые посетители. Правовой статус этих трех категорий различен, различны их права и обязанности в биржевой торговле.

Таким образом, биржевые сделки являются договорами, предусмотренными в Гражданском кодексе РФ, отличающимися порядком совершения, определённым местом заключения, временем, а также заключением их посредством специальных субъектов – биржевых брокеров.

Отнесение сделки к биржевой, означает подчинение её особому правовому режиму, для которого необходимо наличие всех вышеназванных элементов.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что критериями классификации сделок являются: число участвующих сторон, момент возникновения сделки, степень зависимости действительности от ее целей и юридические последствия совершения сделки. Устно могут совершаться любые сделки, если:

  • законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма;
  • они исполняются при самом их совершении (исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечёт их недействительность);
  • сделка совершается во исполнение письменного договора и имеет соглашение сторон об устной форме исполнения (ст.159 ГК). Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме.[15]

К сделкам, которые могут быть совершены в устной форме, законодатель относит и конклюдентные действия, т.е. такое поведение лица из которого явствует его воля совершить сделку (п.2 ст.158 ГК). Примером конклюдентных действий является приобретение товаров или обмен валюты через автоматы (ст.498 ГК), принятие наследства путем совершения фактических действий.

Если для сделки предписана письменная форма, совершение конклюдентных действий заменить её не может и, следовательно, правовых последствий не влечёт.

Для совершения устных сделок стороны вправе избрать письменную, в том числе нотариальную форму, а для письменных сделок – предусмотреть необходимость их нотариального удостоверения (п.2 ст.163 ГК).

Причем письменная форма сделки бывает простой или нотариальной. Письменная форма представляет собой выражение воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку.

Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что на документе совершается удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (ст.160, ст.163 ГК).

Договоры могут совершаться не только составлением единого документа, но путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п.2 ст.434 ГК).

Как видно, перечень способов связи для заключения договора по закону не является исчерпывающим, что позволяет пользоваться любыми, самыми современными способами связи, в том числе и не упомянутыми в законе, при условии, что существует возможность установить факт отправления сообщения именно стороной по договору.[16]

Для соблюдения простой письменной формы обязательным условием является подписание документа уполномоченным лицом. Если гражданин не может собственноручно подписать документ вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности, то по его просьбе документ может подписать другой гражданин.

Подпись этого гражданина должна быть нотариально удостоверена с указанием причин, в силу которых совершающий сделку гражданин не мог подписаться собственноручно (п.3 ст.160 ГК). Следует иметь ввиду, что рукоприкладчик – гражданин, подписывающий документ по просьбе другого лица, сам не является участником сделки.

Необходимость соблюдения письменной формы сделки законом ставится, прежде всего, в зависимость от субъектного состава сделки.

Все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в письменной форме (ст.161 ГК). Исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, которые могут совершаться устно.

Третью группу составляют сделки между гражданами, письменная форма совершения которых предусмотрена законом. Особенность этих сделок в том, что они не зависят от суммы сделки, требование письменной формы обусловлено либо особой значимостью этих сделок по сумме, срокам, предмету сделки, либо возможностью злоупотреблений при отсутствии письменной формы.

Так, соглашение о неустойке, залоге, поручительстве, других способах обеспечения исполнения обязательств, должны совершаться в письменной, независимо от формы основного обязательства (ст.331,339, 380, 429 ГК), при условии, что их участниками являются граждане.

Если сделки совершаются юридическими лицами, то закон не содержит специального дополнительного требования о письменной форме, поскольку действует общее правило о письменной форме сделок, совершаемых юридическими лицами.

Письменная форма наиболее распространена в деловом общении, поскольку при наличии письменного документа можно максимально быстро и достоверно выявить волю сторон на совершение сделки.[17]

Несоблюдение требуемой законом письменной формы может приводить к различным последствиям. Общим правилом является недопущение свидетельских показаний в подтверждение сделки и её условий (ст.132 ГК).

Нотариальное удостоверение сделок обязательно:

1) в случаях, указанных в законе;

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась (п.2 ст.163 ГК РФ).

Нотариальная форма обычно предусмотрена для сделок, в которых волеизъявление сторон необходимо зафиксировать достаточно определённо, таких, например, как завещание.

Наряду с рассмотренными формами совершения сделок, законом введена дополнительная стадия совершения отдельных видов сделок – государственная регистрация. Если законом предусмотрено, что та или иная сделка подлежит государственной регистрации, то до момента государственной регистрации сделка не считается облеченной в требуемую законом форму, а следовательно и совершенной.

Государственная регистрация сделок производится внесением записи в Единый государственный реестр о заключённой сделке. В отличие от записи о праве, где указывается только правообладатель, запись о сделке указывает лицо, чьи права ограничиваются, и лицо в пользу которого это ограничение устанавливается.[18]

Последствия несоблюдения нотариальной формы, а также требования о государственной регистрации отличаются более жесткими мерами, чем при соблюдении простой письменной формы. Несоблюдение нотариальной формы сделки либо требования государственной регистрации влечёт недействительность сделки.

Таким образом, правило о нотариальной форме и государственная регистрация являются обязательными формальным моментом действительности сделки при условии, что законом либо соглашением сторон предусмотрена нотариальная форма сделки либо законом установлена обязательная ее государственная регистрация (п.1 ст.135 ГК).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гражданское право служит регламентации товарно-денежных отношений, имущественных и личных неимущественных отношений.

Главным юридическим средством завязки и определения содержания отношений между вышеуказанными субъектами и являются сделки. Совершение сделок - важнейший юридический способ осуществления субъектами своих гражданских прав, поскольку, совершая сделки, они распоряжаются социально-экономическими благами, принадлежащими им, и приобретают блага, принадлежащие другим.

В системе существующих оснований возникновения прав и обязанностей гражданско-правовой институт сделки является одним весомых. Не случайно именно им посвящено абсолютное большинство норм как самого ГК РФ, так и изданных в его исполнение законов и иных нормативных актов.

Гражданский кодекс дает четкое определение понятию сделки, как действию граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Устанавливает признаки, которые позволяют, выделить сделку из многочисленных юридических фактов.

Сделка – это всегда волевой акт, т.е. действия людей; сделка - это всегда правомерные действия; сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений и порождает правовые последствия. Гражданский кодекс Российской Федерации дает довольно полную классификацию видов сделок и условий их недействительности.

Основное разграничение сделок, закрепленное в статье 154 ГК РФ, сводится к их делению на односторонние и двух- или многосторонние. В основу деления положено количество лиц, выражение воли которых необходимо и достаточно для совершения сделки. Односторонней называется сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны.

В отличие от односторонней сделки, для совершения двухсторонней необходимо выражение согласованной воли двух сторон, а для многосторонней трёх и более сторон.

Двухсторонние и многосторонние сделки называются договорами. Именно договор является наиболее распространенной гражданско-правовой сделкой, порождающей экономические связи между предпринимателями, предпринимателями и непосредственными потребителями их товаров, работ, услуг. Договоры широко используются и в отношениях между гражданами.

Развитое гражданское законодательство, в том числе кодифицированное, не содержит исчерпывающего перечня допускаемых им сделок из-за невозможности и нецелесообразности жесткой фиксации всего многообразия жизненных, особенно хозяйственных, ситуаций. В этом смысле действует закрепленный в ст.421 ГК принцип “свободы договора”.

Сделка представляет юридическое действие, причем правомерное, волевое, осознанное и направленное на достижение определенных правовых последствий. Однако для того, чтобы сделка могла повлечь за собой желаемые сторонами последствия, она должна соответствовать определенным в законе требованиям.

Сделка действительна при одновременном наличии следующих условий: содержание и правовой результат сделки не противоречит закону и иным правовым актам; каждый участник сделки обладает дееспособностью, необходимой для ее совершения; волеизъявление участника сделки соответствует его действительной воле; волеизъявление совершено в форме, предусмотренной законом для данной сделки. Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки, если иное не предусмотрено законом.

Таким образом, можно сделать вывод, что сделки являются неотъемлемой частью нашей жизни, и их огромная роль в существовании общества неоспорима.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
  2. Гܰрܰаܰжܰдܰаܰнܰсܰкܰиܰй кܰоܰдܰеܰкܰс РܰФ (Чܰаܰсܰтܰь первая) оܰт 30.11.1994гܰ. № 51-ФܰЗ (ред. от 29.12.2017) // СܰЗ РܰФܰ. 05.12.1994. № 32. Сܰтܰ.3301
  3. Гܰрܰаܰжܰдܰаܰнܰсܰкܰиܰй кܰоܰдܰеܰкܰс РܰФ (Чܰаܰсܰтܰь вторая) оܰт 26.01.1996гܰ. № 14-ФܰЗ (ред. от 05.12.2017) // СܰЗ РܰФܰ. 29.01.1996. № 5. Сܰтܰ.410
  4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002г. № 138 - ФЗ (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст.4532
  5. Алексеев С.С. Государство и право. Учебник - М.: Юристъ, 2014. с.88-95
  6. Бартошек М. Римское право: (Понятие, термины, определения). Учебник - М.: Проспект, 2015. с.66-73
  7. Григорьев И.Н. Законность содержания сделки как условие ее действительности. - М.: Спарк, 2015. с.17-25
  8. Закройщикова Д.К. Вещные права на недвижимость и их нотариальное удостоверение и государственная регистрация по гражданскому законодательству Российской Федерации. СПб., 2015. с.13-17
  9. Кабалкина А.Ю. Воля и волеизъявление граждан России. - М.: Гамма, 2014. с.39-43
  10. Матвеев И.В. Правовая природа сделки. - М.: Сфера, 2015. с.18-26
  11. Мушинский В.О. Основы гражданского права в РФ. Учебное пособие для вузов. - М.: НОРМА, 2016. с.110-117
  12. Никифоров В.С. Проблемы правовой оценки конклюдентных действий как проявлений устной формы сделки. - М.: Зерцало, 2015. с.61-66
  13. Русецкий А.Е. Понятие и значение государственной регистрации сделок с имуществом в гражданском праве РФ. - М.: БЕК, 2015. с.110-113
  14. Садиков О.Н. Гражданское право РФ. Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2016. с.51-54
  15. Степанюк А.В. Регламентация договора займа в Своде законов Российской империи. - М.: А-Приор, 2014. с.70-78
  16. Суханов Е.А. Гражданское право РФ: Лекция. - М.: Академия управления МВД России, 2016. с.27-30 
  17. Толстой Ю.К. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. - М.: Зерцало, 2015. с.22-29
  18. Файзутдинов И.С. Главное - чтобы сделки были законные. - М.: Проспект, 2015. с.230-233
  19. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. - М.: ИНФРА-М, 2016. с.13-18
  20. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 2014. с.30-36
  21. Эйдельман А.Г. Гражданские сделки в России. - М.: Проспект, 2015. с.100-104

Приложение 1

Виды и форма сделки

Приложение 2

  1. Алексеев С.С. Государство и право. Учебник - М.: Юристъ, 2014. с.88-95

  2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 2014. с.30-36

  3. Бартошек М. Римское право: (Понятие, термины, определения).Учебник - М.: Проспект, 2015. с.66-73

  4. Григорьев И.Н. Законность содержания сделки как условие ее действительности. - М.: Спарк, 2015. с.17-25

  5. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 2014. с.30-36

  6. Закройщикова Д.К. Вещные права на недвижимость и их нотариальное удостоверение и государственная регистрация по гражданскому законодательству Российской Федерации. СПб., 2015. с.13-17

  7. Кабалкина А.Ю. Воля и волеизъявление граждан России. - М.: Гамма, 2014. с.39-43

  8. Матвеев И.В. Правовая природа сделки. - М.: Сфера, 2015. с.18-26

  9. Мушинский В.О. Основы гражданского права в РФ. Учебное пособие для вузов. - М.: НОРМА, 2016. с.110-117

  10. Никифоров В.С. Проблемы правовой оценки конклюдентных действий как проявлений устной формы сделки. - М.: Зерцало, 2015. с.61-66

  11. Русецкий А.Е. Понятие и значение государственной регистрации сделок с имуществом в гражданском праве РФ. - М.: БЕК, 2015. с.110-113

  12. Садиков О.Н. Гражданское право РФ. Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2016. с.51-54

  13. Степанюк А.В. Регламентация договора займа в Своде законов Российской империи. - М.: А-Приор, 2014. с.70-78

  14. Суханов Е.А. Гражданское право РФ: Лекция. - М.: Академия управления МВД России, 2016. с.27-30 

  15. Толстой Ю.К. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. - М.: Зерцало, 2015. с.22-29

  16. Файзутдинов И.С. Главное - чтобы сделки были законные. - М.: Проспект, 2015. с.230-233

  17. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. - М.: ИНФРА-М, 2016. с.13-18

  18. Эйдельман А.Г. Гражданские сделки в России. - М.: Проспект, 2015. с.100-104