Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования(Развитие законодательства в РФ о наследовании)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Согласно ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом.[1]

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством. При этом все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

В современных условиях имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не ограничено ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В частной собственности граждан оказалось весьма ценное имущество – это квартиры, жилые дома, акции, ценные бумаги, денежные средства, внесенные во вклад в банк и другое имущество.

Поэтому в настоящее время актуальность имущественных вопросов не может вызывать сомнений, так как от уровня теоретической разработки данной темы во многом зависят практические результаты, что, по сути, определяет ее теоретическое и практические значение.

Право наследования известно всем современным правовым системам, и одно это обстоятельство свидетельствует о его важности и необходимости, продиктованной требованием обеспечения законных интересов не только отдельных лиц, но и общества в целом. В современных условиях посредством наследования имущество наследодателя, его имущественные права и обязанности, некоторые личные неимущественные права становятся неизменным достоянием наследников, сохраняя тем самым, неразрывную связь между поколениями людей, и укрепляя частную собственность граждан. Последнее приобретает особую ценность, поскольку, подобным образом, наследование опосредованно способствует стабилизации и развитию гражданского оборота. В наследственном правопреемстве находит свое отражение философский тезис о том, что неотъемлемое основание собственности заключается в существе человеческой личности, а само начало собственности связано с правами человека над материальной природой и после его смерти.

Актуальность данной темы заключается прежде всего в праве гражданина определить судьбу принадлежащего ему имущества на случай смерти в соответствии со своей волей. Необходимо отметить, что наследование по завещанию высоко оценивалось древнеримскими юристами, считавшими, что нет ничего более нужного «как то, что бы изъявление последней воли, за пределами которой уже нет желаний, было свободно» и признавалось законом.

Поставленная цель определила следующие задачи исследования:

  1. рассмотреть современное Российское законодательство о наследовании
  2. основные положения о наследовании
  3. основные правила и порядок принятия наследства

Объектом наследования являются общественные отношения, возникающие в связи с наследованием по завещанию.

Предмет исследования – норма права, регулирующие данное отношение.

В качестве источников при написании работы были использованы: Относительно источников права, использованных в данной работе можно отметить, что наследственные правоотношения регламентируются нормами гражданского законодательства РФ, а также другими различными нормативно-правовыми актами РФ, относящимся к данным вопросам. учебные пособия, которые, на мой взгляд, наиболее широко освещают характер и содержание выбранной мною темы, а так же труды таких ученых как: Ю.К. Толстой, Л.Ю. Михеева, К.П. Победоносцев и другие.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1. Развитие законодательства в РФ о наследовании

Советское государство с первых же дней своего существования приступило к экспроприации экспроприаторов с тем, чтобы «…вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата…»[2]

Наследственное право, именно как совокупность норм, а не традиций и обычаев, зарождается уже в 9 веке – с появлением первых писаных актов на Руси. Развитие его происходит с развитием института частной собственности. Впрочем, до середины 19 века Российское наследственное право существенно отставало от иностранных источников.[3]

Основным источником русского дореволюционного наследственного права являлась ч.1 тома X Свода заколов Российской империи, изданного в 1832-1833 гг. В нем было отражено сочетание дословно-крепостнического права с буржуазным.

В отличие от наследственного права других буржуазных стран русское дореволюционное законодательство не рассматривало наследственное имущество как единое целое, а подразделяло его на две самостоятельные наследственные массы с особым порядкам их преемства. Родовое имущество могло переходить только к наследникам по закону, а для остального имущества существовал общий порядок наследования.

Интересно заметить, что наследование по закону, равно как и по завещанию, имело место не только после смерти наследодателя, но и после лишения лица всех прав состояния, пострижения в монашество, признания лица безвестно отсутствующим.

Наследование по закону в дореволюционной России так же, как и в других буржуазных государствах, строилось на началах кровного родства. Однако кровное родство здесь не ограничивалось определенной степенью. Наследником по закону мог быть самый отдаленный родственник (но не свойственник), если не оставалось более близких родственников. В связи с этим законодатель вынужден был приложить к закону соответствующую таблицу, показывающую степень родства.

Порядок наследования по закону в царской России строился несколько по-иному, чем во Франции, Германии, Англии и других буржуазных странах. В нем не устанавливалось число очередей родственников, призываемых к наследованию. В ст. 1121 Свода законов записано: «Порядок наследования по закону между родственниками определяется по линиям. Ближайшее право наследования имеет линия нисходящая; в недостатке оной, наследство обращается или в побочные линии, или в определенных случаях к родителям и восходящим родственникам умершего». Следовательно, наследниками первой очереди являлись нисходящие. При живых детях наследодателя внуки и последующие нисходящие к наследованию не призывались («сын при отце не может наследовать деду» — ст. 1122). Они наследовали в порядке представления.

Между детьми наследодателя имущество делилось в равных долях. Единокровные и единоутробные дети наследовали только своим родителям (но не мачехе и не отчиму). Внебрачные дети наследовали только матери. Родовое имущество внебрачные дети и усыновленные вообще не могли наследовать.

При отсутствии нисходящих к наследованию призывались ближайшие родственники по боковой линии, т. е. братья и сестры умершего (ст. 1134). Наследство между ними делилось поровну. Доля брата или сестры наследодателя, умершего до открытия наследства, в порядке представления поступала к его потомкам. Если у наследодателя не было братьев и сестер и их потомков (племянников и племянниц с их детьми, «которые призывались к наследованию в порядке представления), то к наследованию призывались родственники по второй боковой линии: дяди, тетки и их потомство. Потомство дядей и теток — двоюродные братья, сестры и их нисходящие наследовали в порядке представления. При отсутствии боковых родственников второй линии к наследованию призывались боковые родственники третьей линии (двоюродные дед и бабка и их нисходящие).

Царский закон не признавал наследниками родителей и других восходящих родственников. Родителям предоставлялось лишь право пожизненного владения имуществом, приобретенным умершими детьми. Причем только в том случае, если у наследодателя не было детей.

До издания закона от 3 июня 1912 г. наследственные права мужчин и женщин в России не были равными. «Каждая дочь, — говорилось в ст. 1130, — при живых сыновьях, т. е. сестра при брате, получает из всего наследственного имения четырнадцатую часть, а из движимого — восьмую часть».[4]

Следуя римскому праву в сочетании с правом Московской Руси, Свод законов не признавал наследников пережившего супруга, а закреплял за ним лишь «указную долю». ГК РСФСР 1964 года подействовал 37 лет, и только Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ была введена в действие с 1 марта 2002 г. часть третья Гражданского кодекса РФ.

Достоинством нового Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике до настоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя из смысла и "духа" закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах Кодекса.[5]

1.2. Понятие и основания наследования по завещанию

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя (наследства) к наследникам по факту наступления события (смерти наследодателя) в соответствии с нормами наследственного законодательства.

Наследством признается совокупность материальных и нематериальных прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследственного правопреемства. В порядке наследования переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (авторское право). Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть передано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование. Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства.[6]

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенной собственностью (будь то материальные или нематериальные блага), должно быть уверено, что вся его собственность перейдет согласно его воле к указанным в завещании наследникам или же в силу закона имущество получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства. Отсутствие института наследования внесло бы хаос в различные сферы отношений.[7]

Принципы наследования по завещанию:

1). Свобода завещания является одним из основополагающих принципов наследственного права. Свобода завещания в первую очередь означает, что завещатель вправе завещать имущество тому, кому посчитает необходимым. Свобода завещания означает, что завещатель имеет право завещать свои материальные и нематериальные блага любому лицу, а также может лишить наследства, распределить долю наследства на каждое наследуемое лицо и т. д. Завещатель может отказать в наследстве одному из наследников по закону и завещать все свое имущество иным лицам. При этом завещатель не должен мотивировать свое решение, завещатель не обязан разглашать содержание завещания.

2). Свобода в определении доли завещания ограничивается обязательной долей, которая предусмотрена законодательством. При наличии лиц, указанных в законе, которым предоставляется обязательная доля наследства, наследники по завещанию будут ограничены в получении всего причитающегося им наследства.

3). В тесной взаимосвязи с принципом свободы завещания находится принцип тайны завещания. Для обеспечения принципа тайны завещания законодателем предусмотрена ответственность лиц, непосредственно связанных и осуществляющих реализацию воли завещателя. При нарушении возложенных обязанностей на нотариуса, переводчика, исполнения завещания, свидетелей и иных лиц может быть гражданско-правовая ответственность. Завещатель вправе при разглашении тайны завещания потребовать возмещение морального вреда.

Гарантируя право наследования, Конституция РФ не закрепляет абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Иными словами, такие ограничения допустимы, если они носят обоснованный и соразмерный характер.[8]

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

2.1. Понятие завещания, его форма

Завещание – это распоряжение на случай смерти наследователя. Оно определяет судьбу имущества на тот момент, когда наследство откроется, то есть к моменту смерти завещателя. Следует отметить, что всякое распоряжение, по которому собственник устанавливает судьбу своего имущества на случай смерти, должно рассматриваться как завещание (приложение № 1).[9]

Одна из особенностей завещания заключается в том, что проходит некоторый срок между его оформлением и тем моментом, когда завещание приобретает силу. После того, как завещание надлежащим образом оформлено, оно еще не может быть реализовано, пока не наступят те юридические факты, с которыми связано его действие. Главным из таких фактов – смерть наследодателя, но имеет значение также состав наследников и наследственной массы. Эти факты определяются на момент открытия наследства.

Завещание представляет собою одностороннюю сделку, которая требует соблюдения строгой формы. Особенность завещание заключается ведь в том, что оно фиксирует волю завещателя, выраженную в один момент, в то время как это распоряжение становится известным широкому кругу лиц позже, через значительный срок после того, как завещание написано.

Форма завещания составляет его существенную (конститутивную) часть. К сожалению, это свойство завещания не всегда точно известно составителям распоряжений. Бывают случаи, когда заинтересованные лица прибегают к составлению завещаний в простой письменной форме, называя их «домашними завещаниями». Иногда для того, чтобы «придать силу» таким завещаниям, их снабжают подписями свидетелей, однако действие данного завещания от этого не увеличивается.

Нотариальная форма завещания способна гарантировать два важных свойства распоряжения: во-первых, нотариальное удостоверение обеспечивает закрепление подлинности выражения воли завещателя. Во-вторых, нотариальное удостоверение приводит к тому, что завещание составляется в наиболее ясных и соответствующих закону выражениях, не возбуждают сомнения распоряжения завещания, последнему поясняются его права и возможности при самом составлении завещания. При определении доли супруга в общем имуществе применяются правила раздела имущества, установленные Семейным кодексом РФ (ст. 37-39 СК РФ).[10]

Со смертью физического лица - налогоплательщика или с признанием его умершим в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. Задолженность по поимущественным налогам умершего лица либо лица, признанного умершим, погашается наследниками в пределах стоимости наследственного имущества, в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации для оплаты наследниками долгов наследодателя.[11]

Следующие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы[12] (приложение № 2).

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.[13]

Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации и лично представленные ими нотариусу; удостоверение завещаний через представителей не допускается.[14]

Ошибки и недочеты нотариуса не влияют на действительность завещания.

2.2. Завещательные распоряжения, отмена и изменение

Завещатель имеет право совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (ст.1120 ГК РФ).

Завещательное распоряжение – это составленное в соответствии с действующим законодательством и по определенной форме, нотариально заверенное письменное распоряжение владельца имущества, ценностей, денежных вкладов о том, в чье владение должна быть передана его собственность после смерти. Завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное.[15]

Завещательные распоряжения совершаются бесплатно.[16]

Завещательные распоряжения изменяют после открытия наследства порядок наследования, определенный законом: наследование по закону имеет место, пока и поскольку оно не изменено завещанием.

Определенные требования предъявляются и к оформлению завещательного распоряжения. В частности, оно подписывается завещателем с указанием даты его составления. Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и др.).

Стоит отметить, что в Правилах совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках ничего не сказано относительно возможности подписания завещательного распоряжения рукоприкладчиком в случае, если завещатель имеет физические недостатки, не позволяющие ему самостоятельно совершать подпись. Представляется, что в подобной ситуации распоряжение правами на денежные средства по вкладу должно осуществляться путем составления нотариально удостоверенного завещания.[17]

В завещательном распоряжении указываются:

а) место и дата его совершения;

б) местожительство завещателя;

в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.

Если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному.[18]

Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк.

В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения.[19]

2.3. Завещательный отказ и завещательное возложение

Распространенным видом завещательного распоряжения является завещательный отказ. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнение (ст. 1137 ГК РФ).

Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности отношений по наследованию конкретному лицу или лицам передается лишь определенное право. Отказополучатель – не наследник и поэтому не несет ответственности по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину. Предметом завещательного отказа может быть передача вещи, имущественного права, приобретение и передача отказополучателю иного имущества, выполнение для него работы или оказание услуги, осуществление платежей и др. Между наследником и отказополучателем устанавливаются обязательственные правоотношения, в которых наследник выступает в качестве должника, а отказополучатель – кредитора. В соответствии со ст. 1140 ГК РФ в случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников. Наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

В силу завещательного отказа на наследника возлагается обязанность выплатить какую-либо сумму отказополучателю, погасить его долг или передать ему вещь в собственность или пожизненное пользование, а равно совершить другие действия в пользу отказополучателя.

Основное отличие «возложения» от «отказа» заключается в том, что даже при имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения возложения, значительно шире, нежели в случае неисполнения завещательного отказа.

В отличие от завещательного отказа завещатель может возложить на наследника исполнение действий как имущественного, так и неимущественного характера, в частности о назначении исполнителя завещания, об определении порядка погребения, о выборе опекуна детям и тому подобное (Приложение № 3).

Возложение не создает гражданско-правового обязательства между наследником и конкретным лицом, а обязывает наследника использовать полученное им имущество для достижения общеполезной цели. В новом ГК РФ специально подчеркнуто, что как завещательный отказ, так и завещательное возложение обременяют не самого наследника, а его долю в наследстве. Это означает, что если наследник, доля которого обремена завещательным отказом или завещательным возложением, по каким-либо причинам не примет наследство, соответствующие обязанности переходят к наследнику (наследникам), который получит долю отпавшего наследника (ст.1140)

Исполнения возложенных на наследника действий могут требовать прокуратура, заинтересованные в осуществлении общеполезной цели соответствующие государственные и общественные организации, а также исполнитель завещания, обязанностью которого является точное исполнение воли завещателя.

Таким образом, завещательный отказ и возложение призваны обеспечивать реализацию воли наследодателя, изложенной в завещательном распоряжении, неисполнение которой влечет защиту нарушенных прав заинтересованными лицами в судебном порядке.[20]

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

3.1. Срок для принятия наследства

Так как завещание является сделкой, причем односторонней, она имеет и свои сроки. По общему правилу наследство может быть принято:

  1. В течение шести месяцев со дня открытия наследства (часть первая п. 1 ст. 1154 ГК);
  2. В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (часть вторая п. 1 ст. 1154 ГК);
  3. В течение шести месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК (п. 2 ст. 1154 ГК);
  4. Не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК).

Следует также подчеркнуть, что пункты 3 и 4 предусматривают увеличение срока для специальных субъектов, специальный субъектный состав и наличие специальных оснований для их применения. Так, специальный срок установлен для истребования сумм, предоставленных умершему в качестве средств к существованию, в том числе сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов, подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине, четыре месяца со дня открытия наследства. Эти требования имеют специальный субъектный состав – проживавшие совместно с умершим члены его семьи, а также его нетрудоспособные иждивенцы, независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Срок носит пресекательный характер. При отсутствии управомоченных лиц или при непредъявлении ими в установленный срок требований о выплате указанных сумм последние включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом.

К сроку, в течение которого должны быть совершены действия, свидетельствующие о принятии наследства, не применяются по аналогии правила о приостановлении течения срока и о перерыве срока, так как это срок не защиты, а реализации права. Законом установлена лишь возможность восстановления пропущенного срока. Эта формулировка представляется более удачной, чем «продление срока», так как продление возможно в отношении существующего правоотношения (например, договора), не истекшего периода времени. Восстановление же допускает наличие временного разрыва между истечением установленного законом срока и инициативой наследодателя реализовать право па наследование.

Принятие наследства по истечении установленного срока возможно:

1) в судебном порядке – по заявлению наследника при наличии уважительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока (п. 1 ст. 1155 ГК);

2) без обращения в суд – при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК). Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными или аннулируются нотариусом. [21]

3.2. Фактическое принятие наследства

Фактическое принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления о принятии наследства. Принятие наследства через юридического представителя возможно, но только в том случае, если в нотариальной доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства.[22]

Признается, пока не доказано, иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, если наследник совершил определенные действия, направленные на принятие наследства.

На практике фактическое принятие наследства – сложно доказуемый факт, особенно, если факт принятия наследства доказывается при разрешении спора между наследниками.

Если Вам необходимо доказать фактическое принятие наследства настоятельно рекомендуем не обращаться в суд самостоятельно, поскольку даже не всякий адвокат по наследственным делам может помочь в данном вопросе.[23] Так же если есть споры по поводу имущества, то такие дела нужно рассматривать в судебном порядке при условии, что цена иска будет превышать пять тысяч рублей.[24]

В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

  1. вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  2. принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  3. произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  4. оплатил за свой счет долги наследодателя;
  5. получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В данном пункте перечислены лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно.[25]

Так, доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от конкретной ситуации могут быть:

- справка жилищно-эксплуатационной организации о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти.

- справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследодателя.

- справка налоговой инспекции об оплате конкретным наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю.

- наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя.

- справка местной администрации о том, что наследник производил уход за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;

- справка местной администрации о том, что наследник производил посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности;

- нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после открытия наследства оплатил долги наследодателя и т.п.[26]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог данному исследованию можно сделать ряд выводов:

1) Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя, при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

2) В новом законодательстве расширены пределы свободы завещательных распоряжений.

3) Установлены новые формы завещаний, отсутствовавшие в ранее действовавшем законодательстве.

4) Устранены многие недостатки действующего ранее законодательства о наследовании, которое не обновлялось почти сорок лет.

В ближайшее время роль наследственного права существенно возрастет, так как у многих граждан появилась дорогостоящая собственность это, прежде всего квартиры, жилые дома, земельные участки, различные ценные бумаги и т.д. Все это приведет к значительному увеличению числа дел связанных с наследством как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, и другие) так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе и, конечно же, о недействительности завещания). К сожалению надо признать, что не уменьшится количество дел связанных с темой данной работы, так как статья о завещаниях, приравненных к нотариально удостоверенным, не претерпела в новом законодательстве никаких изменений. А анализ судебной практики по делам наследства говорит о том, что по-прежнему многие махинации, направленные на незаконное получение наследства связаны именно с этой категорией завещаний.

Судебная практика в будущем выявит слабые места настоящего законодательства и покажет все пробелы оставленные в нем. Остается надеяться, что все недостатки, допущенные в Кодексе будут своевременно исправляться, а законодательство будет постоянно совершенствоваться.

Все вышесказанное еще раз подтверждает тезис о том, что законодательство должно развиваться в ногу со временем.

В завершении работы хочется сказать что, в нее не вошел весь собранный материал, не все вопросы удалось рассмотреть, так как тема наследственного права достаточно обширна, но подводя итог работе хочу сказать, что обычному гражданину не знакомому со всеми тонкостями наследственного права составить завещание правильно, с соблюдением всех норм законодательства достаточно сложно. Все это говорит о необходимости, тщательного изучения данной темы.

Некоторые законодательные пробелы можно увидеть и в статье 1129 –(Завещание в чрезвычайных обстоятельствах), понятие чрезвычайных обстоятельств в законе не раскрыто. Исполнение такого завещания будет носить сложный характер. И здесь все будет зависеть от наследников и от заинтересованных лиц поверят ли они в то, что завещание было составлено при чрезвычайных обстоятельствах и без всякого давления, или будут опротестовывать его. В данном случае это будет спорный вопрос, и разрешать его будет суд, но только в том случае, если заинтересованные лица обратятся, за судебной защитой до истечения срока установленного для принятия наследства. В каждом конкретном случае суд должен будет устанавливать наличие явной угрозы для жизни завещателя, и невозможность в силу особых чрезвычайных обстоятельств составить завещание в другой установленной законом форме. Суд, проверив все доказательства, либо подтвердит факт написания завещания при чрезвычайных обстоятельствах, либо его опровергнет.

Говоря же о развитии законодательства в сфере наследования, следует отметить, что в ближайшее время роль наследственного права существенно возрастет, так как у многих граждан появилась дорогостоящая собственность. Это, прежде всего, квартиры, жилые дома, земельные участки, автомобили, различные ценные бумаги и так далее.

Все это приведет к значительному увеличению числа дел связанных с наследством как у нотариусов (составление завещаний) так и в судах (споры о разделе наследства).

СПИСOК ИСПOЛЬЗOВAННЫХ ИСТOЧНИКOВ

Нормативно-правовые акты:

  1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. \\ "Российская газета", N 237, 25.12.1993 г.

Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изменениями от 17.07.2009 года № 145-ФЗ)// Российская газета от 08.02.1994 года № 238-239 – глава 61.

Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изменениями от 17.07.2009 года № 145-ФЗ)// Российская газета от 08.02.1994 года № 238-239 – ст. 1125.

Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изменениями от 17.07.2009 года № 145-ФЗ)// Российская газета от 08.02.1994 года № 238-239 – ст. 1127.

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 но­ября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 23.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 де­кабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996 г. – №1. – ст. 37-39.

  1. Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 44.

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграж­дения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» // СЗ РФ. – 2003. – № 350.

Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" // СЗ РФ. – 2003. – № 351.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. ст.57.

Судебная практика:

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова" // СЗ РФ. – 1996. – № 4. – Ст. 408 //СПС «Консультант-плюс».

Научная и учебная литература:

  1. Богуславский М. М. Международное частное право/ под ред.М. М. Богуславский. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: «Юрист», 2005. – 738 с.
  2. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. – М.: Проспект, 2007г. – 90 с.

Гордон М.В. «Наследование по закону и по завещанию», Издательство «Юридическая литература», Москва: – 2005г. – 502 с.

Грудцына Л.Ю. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного права в России // Законодательство и экономика. – №10. – октябрь 2002 г.

Гуев А.Н. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам. – М.: 2005г. – 603 с.

Звеков В. П. Коллизии законов в международном частном праве/под ред. В. П. Звеков – М.: Издательство «Волтерс Клувер», 2007г. – 501 с.

  1. Калпин А.М. Наследование по завещанию. // Вестник МГУ. – Сер.5 – Право – 2009, №7.

Крашенинников П.В., Зайцева Т.И. Наследственное право. – М., 2005г. – 140 с.

  1. Макаренко О.Н. Гражданское право: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 320 с. (Серия «Учебники XXI века»).

Михеева Л.Ю. Наследование: теория и практика. – Барнаул.: «Юридическая литература, 2004г. – 343 с.

Нотариат в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. Изд. 3-е переработанное. М.: «Юрайт», 2002г./ Под ред. Власова Ю.Н., Калинина В.В. – 187 с.

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть 2. — М.: Издательство «НОРМА», 2003. – 292 с.

Толстой Ю.К. Наследственное право. – М.: «Юридическая Литература», 2006г. – 370 с.

Хрестоматия по истории государства и права России по ред. И.А. Исаева.: М. 1997 г. – 211 с.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1950. – 49 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 «З А В Е Щ А Н И Е»

Санкт-Петербург пятнадцатого февраля

две тысячи шестого года

Я, Миронов Станислав Иванович, 10 ноября 1931 года рождения, имеющий паспорт № 1902 576845 выданный 34 о/м Московского района Санкт-Петербурга 12 июля 2001 года, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Типанова, дом 11, квартира 24, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Мироновой Маргарите Станиславовне, 11 ноября 1972 года рождения.

2. Возлагаю на нее обязанность предоставить Смирновой Алёне Сергеевне на период его жизни право пользования принадлежащей мне квартирой, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 12, квартира 44.

3. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.

4. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

5. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса города Санкт-Петербурга Сивкова Ивана Егоровича , а другой экземпляр выдается завещателю Миронову Станиславу Ивановичу .

Санкт-Петербург,

Пятнадцатого февраля две тысячи шестого года.

Настоящее завещание удостоверено мной, Сивковым Иваном Егоровичем, нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга, действующим на основании лицензии №12679023, выданной Управлением юстиции Санкт-Петербурга 2004 года.

Завещание записано мной со слов Миронова Станислава Ивановича.

Завещание полностью прочитано завещателем до подписания и собственноручно им подписано в моем присутствии. Личность завещателя установлена, дееспособность ее проверена. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено мной завещателю.

Зарегистрировано в реестре за №83

Взыскано по тарифу: 100 (сто) рублей.

Приложение № 2 «Наследование. Лица, которые могут претендовать на наследство»

Приложение № 3 «Завещание с завещательным возложением в присутствии свидетеля»

  1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.\\ "Российская газета", N 237, 25.12.1993.

  2. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1950. С.25.

  3. Макаренко О.Н. Гражданское право: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – С. 248 (Серия «Учебники XXI века»).

  4. Хрестоматия по истории государства и права России по ред. И.А. Исаева.: М. 1997 г. – С. 6-7

  5. Грудцына Л.Ю. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного права в России // Законодательство и экономика. – №10. – октябрь 2002 г.

  6. Толстой Ю.К. Наследственное право. – М.: «Юридическая Литература», 2006г. – С. 5-7

  7. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изменениями от 17.07.2009 года № 145-ФЗ)// Российская газета от 08.02.1994 года № 238-239 – глава 61.

  8. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова" // СЗ РФ. - 1996. – № 4. – Ст. 408 //СПС «Консультант-плюс».

  9. Гордон М.В. «Наследование по закону и по завещанию», Издательство «Юридическая литература», Москва: – 2005г, С.38-40

  10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 де­кабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996 г. – №1. – ст. 37-39

  11. Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 44.

  12. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изменениями от 17.07.2009 года № 145-ФЗ)// Российская газета от 08.02.1994 года № 238-239 – ст. 1127

  13. Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изменениями от 17.07.2009 года № 145-ФЗ)// Российская газета от 08.02.1994 года № 238-239 – ст. 1125

  14. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. – ст.57

  15. Нотариат в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. Изд. 3-е переработанное. М.: «Юрайт», 2002г./ Под ред. Власова Ю.Н., Калинина В.В. – С. 56.

  16. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграж­дения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» // СЗ РФ. – 2003. – № 351.

  17. Михеева Л.Ю. Наследование: теория и практика. – Барнаул.: «Юридическая литература, 2004г. – С. 54.

  18. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках".

  19. Гуев А.Н. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам. – М.: 2005г. – С. 121.

  20. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. – М.: Проспект, 2007г. – С.78-79.

  21. Калпин А.М. Наследование по завещанию. // Вестник МГУ. – Сер.5 – Право – 2009, №7.

  22. Богуславский М. М. Международное частное право/ под ред.М. М. Богуславский. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: «Юрист», 2005. – С.604.

  23. Звеков В. П. Коллизии законов в международном частном праве/под ред. В. П. Звеков. – М.: Издательство «Волтерс Клувер», 2007г. – С.416.

  24. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 но­ября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 23.

  25. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть 2. — М.: Издательство «НОРМА», 2003. – С. 54

  26. Крашенинников П.В., Зайцева Т.И. Наследственное право. – М., 2005г. – С. 67.