Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования(Основные понятия наследственного права)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В условиях изменившейся экономической обстановки частная собственность имеет особый правовой статус, охрана которого требует особого правового регулирования. Право наследования означает прежде всего гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Положения наследственного права в последнее время приобретают все большую актуальность, что вызвано изменением и развитием экономических отношений в нашей стране. В законодательстве о наследовании, действующем в настоящее время, имеется ряд новелл: введены новые формы завещания, изменены правила и порядок составления завещания, круг наследников по закону значительно расширен.
Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития.
Цель курсовой работы заключается в комплексном изучении понятия и видов наследования.

Для достижения поставленной цели в ходе написания курсовой работы необходимо решить следующие задачи:

1. изучить понятие и сущность наследования,

2. исследовать основания возникновения наследственных правоотношений,

3. изучить правовое регулирование механизма наследования по завещанию,

4. проанализировать форму и порядок совершения завещания,

5. изучить причины признания завещания недействительным,

6. изучить очередность наследования по закону,

7. рассмотреть вопросы принятие наследства, а также понятие выморочного имущества.

Предметом исследования служили особенности, закономерности и сущность наследственных правоотношений.

В основу курсовой работы легли фрагменты литературы таких авторов как: Якимова Е.,С.(в данном учебном пособие рассматриваются проблемы наследования в российском праве с учётом последних изменений в законодательстве ), Крашенинников П. В.(в данной книге автор анализирует зарубежное законодательство о совместных завещаниях, наследственных договорах, а также о наследственных фондах, что немаловажно для проведения сравнения с российским законодательством в этой сфере), Е.А. Суханов (учебное пособие, рекомендованное Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция», ответственный редактор доктор юридических наук, профессор Е.А. Суханов), Абраменков М. С.(книга выпушена Абраменковым М. С. — кандидатом юридических наук, доцентом, заведующим кафедрой гражданского права и процесса филиала Самарской гуманитарной академии в г. Димитровграде, учебник содержит полный курс наследственного права России, подготовленный на основе лекций, в течение ряда лет читаемых авторами в различных высших учебных заведениях страны).

Нормативно-правовой базой для написания курсовой работы послужили, прежде всего, Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации.

1.Общие положения о наследовании

1.1 Основные понятия наследственного права

Под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменённом виде как единое целое и в один и тот же момент если законом не предусмотрено иное. Понятие наследства (наследственной массы, наследственного имущества) выступает в качестве одной из основополагающих категорий наследственного права. Состав наследственной массы определяется на день открытия наследства и включает в себя то, что принадлежало наследодателю, – вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.[1]

Однако, законом четко определено, что не входит в состав наследства: права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные не имущественные права и не материальные блага.[2]

Общепринято, что наследование по своей гражданско-правовой природе – это преемство, хотя в странах англосаксонской системы права (США, Канада, Великобритании и др.)  при наследовании реализуется не преемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества работодателя. Иными словами, осуществляются сбор причитавшихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налогов, иных обязанностей и т.д. А наследники получают право на чистый остаток. И все это происходит в рамках особой процедуры именуемой «администрированием» и протекающей под контролем суда.

ГК РФ четко регламентирует общие положения, относящиеся к наследованию (как правопреемству) в целом. Прежде всего, выделяются само понятие наследования, его основания, состав и открытие наследства, а также время, место открытия наследства, лица, который могут, и лица, который не могут призываться к наследованию.

Различные аспекты наследования регулируются частью третьей ГК РФ (раздел V «Наследственное право») от 26 ноября 2001 г., введённой в действие с 1 марта 2006 г.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное.[3] К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследование не допускается законом или иными правовыми актами.[4] Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Для универсального правопреемства определяющим является то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое. Институт универсального правопреемства при наследовании характеризуется следующими признаками:

1)универсальное правопреемство имеет место только после смерти гражданина;

2) оно выражается в переходе вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей, которые составляют наследственное имущество;

3) права и обязанности переходят от умершего к наследникам, как правило, непосредственно, одновременно и в полном объеме;

4) при наследственном преемстве возникает правоотношение между наследниками и всеми другими лицами, которое в своем развитии проходит два этапа:

  • первый этап развития наследственного правоотношения, начавшись с момента открытия наследства, завершается для наследника, призванного к наследованию, в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется: наследник либо принимает наследство, либо не принимает его;
  • второй этап развития наследственного правоотношения для наследника, принявшего наследство, длится с момента определения судьбы наследственного имущества (раздел его между наследниками, оформление наследственных трав и т.д.).

Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

1.2 Основания наследования

Согласно ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются: наследование по закону и наследование по завещанию. При этом определяющим является то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.[5] Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логика законодателя совершенно справедлива и легко поддается объяснению. Российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Значимость наследования по завещанию нормативно подчеркнута и детальностью регламентирования: соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о наследовании по закону – 11. Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной в действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Причем статья 1111 ГК, содержащая это положение, распространяет его и на иные случаи, установленные данным нормативным актом. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).[6]

Учитывая значение завещания, необходимо иметь в виду, что наследование – это один из производных способов возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов.[7] Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др.

Гражданское законодательство определяет случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части, возможно, не только при отсутствии завещания, но в ряде случаев и при его наличии, когда:

1) суд признал завещание недействительным полностью или частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой завещание признано недействительным;

2) если завещана только часть имущества, она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам по закону. В таком случае имеет место одновременное наследование, как по завещанию, так и по закону. При этом если наследник по завещанию входит в круг наследников по закону, он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;

3) смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

4) наследник по завещанию не принял наследство;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;

6) когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный.

Наследственное правоотношение возникает лишь из совокупности юридических фактов, важнейшим из которых является смерть гражданина либо объявление его умершим.[8]

Вывод: Таким образом Российская Федерация является правовым государством, поэтому старается максимально учитывать правомерные волеизъявления граждан. Стать наследником можно как по оставленному родственником завещанию, так и по закону, в соответствии с ГК РФ. Как в случае составления завещания, так и в случае его отсутствия, государство выступает гарантом того, что завещанное имущество будет по закону распределено между родственниками.

2. Наследование по закону

2.1. Понятие наследования по закону

Наследование по закону представляет собой одно из предусмотренных законом оснований наследования. В ГК РФ законодатель поменял местами основания наследования. Так, наследование по закону указано после наследования по завещанию, а в ранее действовавшем законодательстве наследование по закону стояло на первом месте, наследование по завещанию на втором месте. В нотариальной практике по-прежнему, как и в период действия ГК РСФСР, наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию.[9] Не всегда воля наследодателя признавалась первостепенной по отношению к интересам государства (20-е гг. прошлого столетия). Бывали этапы, когда фактически в России пытались вообще избавиться от института наследования как тормозящего достижение обществом коммунизма.[10]

Наследование по закону имеет место в случае, если:

1) завещание отсутствует (не было составлено или было составлено, но впоследствии отменено посредством распоряжения завещателя о его отмене);

2) завещание касается только части наследственного имущества, вследствие чего другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону (например, завещатель завещал только движимое имущество, а недвижимое имущество перейдет к наследникам по закону);

3) завещание признано недействительным полностью или в отдельной части. Если завещание признано полностью недействительным, то будет иметь место наследование по закону. Если же завещание признано недействительным в отдельной части, то в части признанной недействительной будет иметь место наследование по закону.

4) наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве;

5) завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по завещанию наследство не принял либо не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой наследник на такой случай не подназначен;

6) содержание завещания заключается в лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону либо ограничивается завещательным отказом или завещательным возложением.

Наследование по закону характеризуется тем, что законом, а не наследодателем установлен круг наследников, перечень которых является исчерпывающим. При этом законодатель основывается на семейно-родственных началах.[11]

Круг наследников по закону значительно расширился, учет интересов
всего семейно-родового союза выразился в установлении ГК РФ восьми
очередей наследования (ст.1142-1148 ГК РФ).[12] Тем самым законодатель, во-первых, исходит из оставления имущества в частной собственности и, во-вторых, минимизировал возможность превращение наследственного имущества в выморочное.

Включение гражданина (физического лица) в состав наследников по закону основывается на одном из следующих юридических фактов:

• наличие родства с наследодателем предусмотренной законом степени;

• усыновление наследодателя;

• усыновление ребенка наследодателем либо родственником наследодателя;

• наличие брака с наследодателем;

• предусмотренное законом свойство между наследодателем и наследником;

• нахождение на иждивении наследодателя при соблюдении условий, определенных законом.

Наследование по закону характеризуется тем, что законом установлен порядок их призвания к наследованию.

Все наследники по закону поделены на очереди и призываются к наследованию в порядке очередности. Сама очередность характеризуется тем, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону при отсутствии наследников из предшествующих очередей, включая наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ. Если имеется наследник одной очереди, то это исключает возможность призвания к наследованию наследников всех последующих очередей. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.[13] По сравнению с ранее действовавшим законодательством количество очередей наследников по закону существенно увеличилось. Так, ст. 532 ГК РФ 1964 г. в первоначальной редакции предусматривала всего лишь две очереди наследников по закону, а в редакции Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ – четыре очереди.[14]

2.2 Круг наследников по закону, их распределение по очередям

Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В соответствии со статьей 1111 ГК РФ наследование осуществляется по закону и по завещанию. Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью.

Очередность в новом кодексе регламентируется статьями 1142-1145, в соответствии с которыми наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.[15] Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.[16] Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. В соответствии со сказанным призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наряду с этим наследодателю предоставляется право в конкретных пределах самостоятельно распорядиться своими правами и обязанностями, переходящими по наследству. При наследовании по завещанию наследодатель сам в соответствии с законом определяет круг лиц, которые станут его правопреемниками, а также условия и порядок будущего правопреемства. Такое распоряжение наследодателя принадлежащими ему правами и обязанностями на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме, называется завещанием.[17] Майер Д.И. подчеркивал, что «влияние родственного союза
обнаруживалось тогда, когда само родство в результате смерти одного из
родственников уже прекратилось. Именно родство представляет право,
которое не может принадлежать посторонним лицам и состоит в праве
законного наследования».[18]

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

– не составлено завещания;

– завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей;

– завещание признано недействительным;

– наследник по завещанию отказался принять наследство,

– наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

С момента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. В соответствии со статьей 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Законодательство предусматривает и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во владение наследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства.

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников указанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником.[19]Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.[20] При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию.

Необходимо остановиться на понятиях “нетрудоспособность” и “иждивенство”. Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом или состоянием здоровья. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины – 60 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся – 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и III групп. При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо также отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться “нетрудоспособным” не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным.

Основополагающим актом в области определения понятий "иждивение", "инвалидность" и "нетрудоспособность" можно назвать Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (ред. от 25 июля 2002 г., принят ГД ФС РФ 30 ноября 2001 г.)[21]

Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к
существованию полностью за счет наследодателя либо получало от
наследодателя такую помощь, которая была бы для него основным и
постоянным источником существования.[22] Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод – иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя постоянную материальную помощь, которая являлась для него основным и постоянным источником средств к существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем – нетрудоспособные дед, бабка, братья или сестры и т.д.

Доказательством факта нахождения на иждивении могут быть следующие документы:

– справка местной администрации;

– справка жилищно-эксплуатационной организации;

– справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев;

– справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца;

– решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.

Доказательством же факта нетрудоспособности иждивенца, связанной с возрастом, может служить паспорт, свидетельство о рождении, а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справка из учебного заведения. Нетрудоспособность по состоянию здоровья может быть подтверждена пенсионной книжкой или справкой ВТЭК.

2.3 Наследование по праву представления

Статья 1146 ГК РФ устанавливает порядок наследования по праву наследования[23]:

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.

2.4 Наследование выморочного имущества

Если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным.[24]

В российском гражданском законодательстве переход выморочного имущества к государству определяется как особый вид наследования по закону. В законодательстве некоторых других государств такой переход рассматривается как приобретение имущества, не имеющего собственника (бесхозяйного имущества).

В случае перехода в порядке наследования выморочного имущества к государству субъектом принятия наследства являлась только Российская Федерация.[25] Субъекты РФ и муниципальные образования такой возможности лишены. При приобретении права собственности на бесхозяйные вещи субъектом выступает муниципальное образование (п. 3 ст. 225 ГК РФ, п. 2 ст. 227 ГК РФ, п. 1 ст. 231 ГК РФ).

Главный смысл ст. ст. 1142-1148 ГК РФ состоит в том, чтобы не допустить случаев выморочности наследственного имущества – оно должно оставаться в кругу родственников наследодателя. Это разумно, ибо практика показывает, что государство обычно не очень заинтересовано в переходе к нему наследственного имущества, особенно когда оно состоит из предметов домашней обстановки и обихода, и, надо сказать, распоряжается им не лучшим образом.[26]

Наследование предполагает приобретение наследственного имущества в комплексе, включая не только вещи, но и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество предполагает возникновение соответствующего права в отношении отдельной вещи. Причем в зависимости от вида бесхозяйного имущества и обстоятельств его обнаружения существует различный механизм приобретения на него права собственности.

Бесхозяйным же может быть признано имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, а также если собственник от своего права отказался. При наличии законодательной презумпции нельзя говорить о неизвестности собственника, даже если права государства на вещь не оформлены. Отказаться от унаследованного имущества государство также не вправе.

Как правило, выморочным становится все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Однако возможны ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя. Например, если определенное имущество было завещано и принято наследниками по завещанию, а в отношении оставшегося имущества не сделано завещательных распоряжений, а наследник по закону отсутствует. Часть имущества также будет считаться выморочной, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-либо из них отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.

Переход выморочного имущества в порядке наследования к государству имеет ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону.

Во-первых, переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Таким образом, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Во-вторых, для ужесточения обязательности приема такого наследства в собственность государства законодатель дополнительно указал, что при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).[27]

Законодательство предусматривает возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется, как следует из п. 3 ст. 1151 ГК, соответствующим законом.[28]

В-третьих, для определения порядка наследования и учета выморочного имущества, а также порядка передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований предусмотрено принятие специального закона.

То обстоятельство, что государство не должно выражать волю на принятие наследства, не означает, что оно становится собственником имущества автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Форма такого свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

2.5 Право на обязательную долю в наследстве

Одним из основных ограничений свободы волеизъявления завещателя является правило об обязательной доле необходимых наследников, сформулированное в ст. 1149 ГК РФ.[29] Так, согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (так называемая обязательная доля). В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется прежде всего из той части наследственного имущества, которая осталась незавещанной. Причем данное правило действует и в том случае, если его реализация приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную часть имущества. Если же ее недостаточно для осуществления права на обязательную долю, оно осуществляется из той части имущества, которая завещана.[30]

Суть права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо от содержания завещания лица будут наследовать имущество наследодателя даже вопреки его воле. Завещатель должен знать об этом, и поэтому нотариус при удостоверении завещания обязан разъяснить ему содержание этого положения наследственного права РФ. Необходимо учитывать, что правила о признании наследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.[31]

Следует отметить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, что наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

В том случае, если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения или обременения на имущество, например, установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему имущества по наследству, которая превышает его обязательную долю наследства.

Вывод: Таким образом государство гарантирует наследникам по закону, что не завещанное имущество гарантировано достанется родственникам, а также обеспечивает поддержку и защиту интересов нетрудоспособных родственников. Кроме того, ГК РФ значительно расширил круг наследников, законодатель отчетливо прописал очередь наследников по закону, тем самым оставляя возможность сохранить частную собственность в руках наследников и по возможности не допустить перехода имущества граждан в категорию выморочного.

3.Наследование по завещанию

3.1 Общие положения о наследовании по завещанию

Завещание представляет собой письменное распоряжение гражданина на
случай своей смерти и является единственным юридическим механизмом выражения такой воли лица (п. 1 ст. 1118 ГК РФ)

Завещание гражданина можно рассматривать не только как строго формальный документ, но и как одностороннюю сделку, которая будет порождать права и обязанности только после открытия наследства. Указание в п. 5 ст. 1118 ГК РФ на то, что завещание является односторонней сделкой, позволяет применять к нему нормы главы 9 ГК РФ о сделках, что особенно актуально для признания завещания недействительным.

Завещание как институт наследственного права строго формализовано и характеризуется определенными признаками:
– обязательная письменная форма;
– завещатель должен быть дееспособным в полном объеме;
– возможность совершения завещания гражданином только лично.

Российское законодательство ранее не предусматривало возможности совершения совместных завещаний в принципе, в отличие от зарубежных правопорядков (например, в Австрии возможно совершение совместных завещаний супругами). Необходимо отметить при этом, что в ФРГ из общего количества распоряжений на случай смерти 57 % приходится на совместные завещания супругов[32]. Однако с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 июня 2019 г. появляется возможность составления совместных завещаний гражданами,
состоящими в браке. [33] Правила, регулирующие совершение совместного завещания супругов, закрепляются в п.
4 ст. 1118 ГК РФ, согласно которому: «В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом. Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.[34]В случае признания волеизъявления одного из супругов при совершении ими совместного завещания не соответствующим требованиям закона в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 1131 настоящего Кодекса, к такому завещанию подлежат применению нормы настоящего Кодекса об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов.

Российское же законодательство однозначно установило запрет на совершение завещания лицами, не обладающими дееспособностью в полном объеме, что подтверждается в том числе позицией Пленума ВС РФ.[35]

Одной из законодательных гарантий является свобода завещания (ст. 1119 ГК РФ), которая позволяет гражданину распорядиться своим имуществом на случай смерти путем составления одного или нескольких завещаний, не ограничивая ни их количество, ни содержание. Данная норма в том числе подтверждает односторонний характер завещания как сделки – она не порождает прав и обязанностей для наследников до открытия наследства, следовательно, и для изменения или отмены завещания не требуется волеизъявления кого-либо, кроме завещателя.

Как справедливо отмечают М. А. Абраменков и П. В. Чугунов, «проблемы наследования применительно к предусмотренным в п. 2 ст. 1122 ГК завещательным распоряжениям возникают, если завещания касаются неделимых вещей, признаки неделимости которых предопределены не естественными свойствами, препятствующими физическому разделу вещи, а назначением вещи, которое утрачивается при ее физическом разделе. Эти проблемы являются составной частью вопросов общей собственности на неделимую вещь, в первую очередь на жилые дома (части домов), иные здания, квартиры».[36] На данный момент в соответствии с п. 1 ст. 133 ГК РФ неделимыми вещами являются
вещи, раздел которых в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещей или изменения их назначения и которые выступают в обороте как единый объект вещных прав.

Как отмечает С. П. Гришаев26, особое внимание законодатель уделяет ситуациям, когда на неделимую вещь возникло право общей долевой собственности, в том числе в результате наследования. В таких случаях применяются как правила гл. 16 ГК РФ, посвященной общей долевой собственности, так и положения ст. 1168 ГК РФ. [37]

Еще одной важной гарантией для завещателя является законодательно закрепленное положение о тайне завещания (ст. 1123 ГК РФ). Как отмечает С. А. Чиркаев, тайна завещания – это особый правовой режим информации, имеющий целью обеспечить охрану доверительного, конфиденциального характера завещательного распоряжения определенного лица. Режим тайны завещания представляет собой особый, специальный случай охраны неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны физического лица (ст. 150 ГК РФ).[38]

Аналогичной позиции придерживаются и другие авторы, отмечая, что тайна завещания относится к тайне личной и семейной жизни гражданина, гарантированной ст. 23 Конституции РФ, и входит в состав нематериальных благ, которые защищаются гражданским законодательством. В Российской Федерации завещатель не обязан сообщать кому-либо информацию, связанную с составлением, изменением, отменой завещания. Эти сведения составляют его сугубо личную тайну, а поэтому неприкосновенны и должны быть, по желанию завещателя, надежно скрыты от посторонних глаз. К тому же тайна завещания обеспечивается тем, что к ознакомлению с завещанием законом допускается сравнительно узкий предусмотренный гражданским
законодательством круг лиц.[39] Еще одним важным аспектом выступает то, что законодатель защищает тайну завещания, если сам наследодатель заинтересован в сохранении этой тайны[40]. При нарушении тайны завещания только завещатель вправе защищать свои права, предусмотренные в ст. 1123 ГК РФ.

3.2 Виды завещания

3.2.1 Нотариально удостоверенные и приравниваемые к ним завещания

Согласно действующему российскому законодательству завещание должно быть составлено в письменной квалифицированной форме, т. е. нотариально удостоверено.[41]

В ряде случаев в силу определенных обстоятельств закон предоставляет право удостоверять завещания другим должностным лицам. Удостоверенные таким образом завещания приравниваются к нотариально удостоверенным.

В законе приведен исчерпывающий перечень случаев, когда завещатель, находясь в особых обстоятельствах, не может обратиться к нотариусу, а также исчерпывающий перечень должностных лиц, которые вправе при таких условиях удостоверить завещание (ст. 1127 ГК РФ)[42]:

завещания граждан, которые находятся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживают в домах для престарелых и инвалидов, могут удостоверяться главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, могут удостоверяться капитанами этих судов;

завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, могут удостоверяться начальниками этих экспедиций;

завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих могут удостоверяться командирами воинских частей;

завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, могут удостоверяться начальниками мест лишения свободы.

И все же специально предусмотрено, что, если в любом из названных случаев завещатель выскажет желание пригласить нотариуса, должностное лицо при наличии разумной возможности сделать это обязано принять меры для удовлетворения данной просьбы.

Несоблюдение условий о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания в силу его ничтожности, т. е. независимо от признания завещания недействительным судом (ст. 168, п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1131 ГК РФ).[43]
Иные лица (должностные лица исполнительных органов власти, а также консульских учреждений, служащие банка), помимо нотариуса, законодательно уполномочены удостоверять завещания только в строго оговоренных в законе случаях:
– п. 7 ст. 1125 ГК РФ (должностные лица консульских учреждений,
органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в
предусмотренных законом случаях);
– ст. 1127 ГК РФ (завещания, приравненные к нотариально
удостоверенным);
– п. 2 ст. 1128 ГК РФ (завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках – уполномоченным служащим банка).
При этом удостоверить завещание гражданина на территории Российской Федерации может любой нотариус, а за ее пределами завещания граждан удостоверяют уполномоченные должностные лица консульских учреждений.[44] На недействительность завещания, составленного с нарушением требований, предъявляемых к его форме, указывает и п. 1 ст. 1124 ГК РФ, при этом не указывая, каким – оспоримым или ничтожным – оно будет являться. Данная проблема стала актуальной с изменением содержания ст. 168 ГК РФ, согласно которой теперь сделка будет являться оспоримой, если законом не предусмотрено иное (п. 2 ст. 168 ГК РФ). Однако недействительным завещание признается именно на основании п. 1 ст. 1124 ГК РФ, как не отвечающее предъявляемым к нему законом требованиям, следовательно, оно будет являться ничтожным.[45]
При составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу в определенных случаях (ст. 1126, 1127, ст. 1129 ГК РФ) должны, а в предусмотренном ст. 1125 ГК РФ случае – могут присутствовать свидетели. Причем если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, то присутствие свидетеля обязательно.
При этом п. 2. ст. 1124 ГК РФ запрещает участие в качестве свидетелей следующим лицам:
– нотариусу или другому удостоверяющему завещание лицо;
– лицу, в пользу которого составлено завещание или сделан
завещательный отказ, супругу такого лица, его детям и родителям;
– гражданам, не обладающим дееспособностью в полном объеме;
–  неграмотным;
– гражданам с такими физическими недостатками, которые явно не
позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

– лицам, не владеющим в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Если рассматривать наследников завещателя, то в качестве свидетелей не допускается участие именно наследников по завещанию, их супругов, детей и родителей, следовательно, данный запрет не распространяется на наследников по закону.
Как отмечает Т. И. Зайцева, перечисленные требования предъявляются к свидетелю как в тех случаях, когда последний присутствует при совершении завещания по желанию завещателя, так и в случаях, когда присутствие свидетеля при совершении завещания является обязательным.
В случае когда в соответствии с правилами ГК при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля вышеуказанным требованиям может являться основанием признания завещания недействительным.[46]
Данные ограничения также распространяются и на рукоприкладчика – лицо, которое
может подписывать завещание вместо завещателя при наличии обстоятельств, не позволяющих ему выполнить подпись на завещании самостоятельно.

Поскольку рукоприкладчик подписывает завещание вместо завещателя (абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК РФ), а свидетель подписывает завещание вместе с завещателем (абз. 2 п. 4 ст. 1125 ГК РФ), невозможно совмещение в одном лице рукоприкладчика и свидетеля. Если при составлении и удостоверении завещания присутствует свидетель, завещание должно быть подписано двумя лицами: самим завещателем (или рукоприкладчиком) и свидетелем. [47]

Еще одним обязательным требованием, несоблюдение которого влечет недействительность завещания (за исключением закрытого завещания), является необходимость обязательного указания на самом завещании места и даты его удостоверения.
Как отмечает А. И. Костычева, требование закона об указании места и времени составления завещания имеет существенное значение в случае спора о его подлинности, оспаривания дееспособности завещателя в момент составления завещания либо наличия двух или нескольких завещаний, в тех случаях, когда надо установить, какое из них, как составленное позднее, имеет юридическую силу. Однако норма п. 4 ст. 1124 ГК РФ не позволяет разрешить однозначно ситуацию, когда гражданин в один и тот же день у разных нотариусов удостоверяет различные по своему содержанию завещания и не включает ни в одно из них указаний на отмену ранее совершенного завещания. В данной ситуации отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию будет правомерным в связи с невозможностью установить действительную
волю завещателя. Более того, также не сможет помочь и реестр, который ведется нотариусом, поскольку согласно действующим правилам его ведения время совершения завещания указано не будет. В предложенной ситуации толкование завещания сможет осуществить суд. В качестве доказательств заинтересованными лицами могут предоставляться чеки, свидетельские показания и т.д., однако если установить волю завещателя не удастся, то суд признает оба завещания недействительными, и наследование будет осуществляться по закону.

С 1 сентября 2018 г. вступил в силу п. 5 ст. 1124 ГК РФ, согласно которому «неотъемлемой частью завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, являются решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления фондом. Такое завещание составляется в трех экземплярах, один из которых, включающий в себя составленные завещателем решение об учреждении фонда, устав фонда, а также условия управления наследственным фондом, хранится у нотариуса. Нотариальному удостоверению подлежат все экземпляры завещания, включающего в себя решениезавещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления наследственным фондом.[48]
После смерти завещателя один экземпляр решения об учреждении наследственного фонда вместе с уставом наследственного фонда передается нотариусом в уполномоченный государственный орган, а другой экземпляр решения вместе с уставом и условиями управления наследственным фондом передается нотариусом лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа фонда. В случаях, предусмотренных завещанием, нотариус обязан передать копию решения об учреждении наследственного фонда вместе с уставом и условиями управления наследственным фондом выгодоприобретателю».[49]

3.2.2 Закрытое завещание

Закрытым считается завещание, которое завещатель вправе совершить, не представляя при этом другим лицам, включая нотариусов, возможности ознакомиться с его содержанием. Это завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия и о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.[50]

После представления нотариусу свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем в течение 15 дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего он составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, который удостоверяет вскрытие конверта с завещанием и содержит полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

3.2.3 Завещание в чрезвычайных обстоятельствах

ГК РФ закрепил новую форму завещания – завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, которое допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124–1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Введение данной формы завещания легализует возможность составления завещания без удостоверения его нотариусом или должностным лицом, уполномоченным законом.[51]

Однако, несмотря на то, что такое завещание составляется в чрезвычайных обстоятельствах, законодатель устанавливает для завещателя определенный порядок его составления. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии двух свидетелей. Из содержания этого документа должно следовать, что оно является завещанием.

Завещание, совершенное в указанных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной ст. 1124–1128 ГК РФ.[52] Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания. Требование об утверждении такого завещания должно быть заявлено указанными лицами до истечения срока, установленного для принятия наследства. Кроме того, п. 2 ст. 1129 ГК РФ устанавливает, что если завещатель, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, впоследствии получит возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением, но в течение месяца не воспользуется этой возможностью, то завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

3.2.4 Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках

Статья 1128 ГК РФ предоставляет наследодателю возможность, помимо составления общего завещания, оставить завещательное распоряжение относительно денежных средств в банке, которое по своей юридической значимости приравнивается к нотариально удостоверенному завещанию. Следовательно, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке можно назвать одной из возможных форм завещания.[53]

Помимо ГК РФ, порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках в настоящее время регулируется постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». Завещательное распоряжение на денежные средства в банке совершается в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет, и удостоверяется служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. По поводу свидетеля в данном случае в законе ничего не говорится.

При составлении, подписании и удостоверении рассматриваемого распоряжения банки и иные кредитные учреждения должны соблюдать следующие правила:

• удостоверить личность завещателя паспортом или другими документами, которые исключают возможность усомниться относительно личности завещателя;

• проинформировать завещателя о содержании ст. 1128, 1130, 1149, 1150, и 1162 ГК РФ, о чем делается отметка в самом завещательном распоряжении;

• при совершении завещательного распоряжения лица, участвующие в его совершении, обязаны соблюдать правила ст. 1123 ГК РФ.

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банке совершаются бесплатно.Такое распоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.[54] Завещательное распоряжение может быть написано с использованием технических средств (ЭВМ, пишущей машинки и др.). В завещательном распоряжении должны быть указаны: место и дата его совершения; место жительства завещателя; фамилия, имя, отчество граждан (физических лиц) или полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается денежный вклад. В завещательное распоряжение не допускается внесение поправок и приписок.[55]

По действующим правилам завещатель имеет право (при составлении в нотариальном порядке общего завещания на принадлежащее ему имущество) указать, что оно распространяется также на вклады в кредитных учреждениях (банках). В случае смерти вкладчика вклад по такому общему завещанию выплачивается лицу (т. е. наследнику), которому вклад завещан, без представления свидетельства о праве на наследство. Если же оговорка о вкладе в общем завещании гражданином не сделана, то такое завещание распространяется на вклад лишь при отсутствии в учреждении банка завещательного распоряжения. Выдача вклада на основании такого завещания (в котором нет оговорки о денежных средствах в банке и при этом отсутствует текст завещательного распоряжения) производится по предъявлении наследником по завещанию свидетельства о праве на наследство по завещанию.

Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.

Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается.

Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 1121 ГК РФ.

Завещательное распоряжение должно быть составлено в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю на руки, а второй подлежит регистрации в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, которая хранится в банке в несгораемом шкафу.[56] Затем служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном распоряжении.

В случае если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, ему необходимо обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. В данном случае служащий банка должен установить личность завещателя, проверить поданное завещательное распоряжение и приобщить его к ранее составленному. Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением ст. 1130 ГК РФ, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого направляется в банк.[57]

Вывод: Чтобы завещание имело юридическую силу его необходимо правильно оформить, соблюсти все правила, как того требует ГК РФ. При малейших неточностях и нарушениях при составлении, такой документ может быть подвергнут критике и в последующем признанным недействительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наследственное право в РФ в последнее время претерпело значительные позитивные улучшения. Это выражается в расширенном круге наследников, защите близких и нетрудоспособных родственников, гарантируя им обязательную долю в наследстве. Процесс составления завещания прост и одновременно требует ответственного подхода, внимания к каждой мелочи и что не мало важно существенную роль в таком деле выполняют нотариусы. Их задача состоит не только в том, чтобы констатировать факт завещания, соблюдении всех порядков при его составлении, но и максимально подробно разъяснить наследодателю в каких случаях имущество может быть распределено по закону между родственниками не входящих в завещание.

Еще один важный момент в сторону улучшения наследственных прав заключается в том, что Россия перенимает успешный опыт у других государств в некоторых вопросах наследственного права, тем самым заполняя пробелы в законодательстве и расширяя завещательные полномочия граждан, примером тому могут послужить недавнее нововведение, заключающееся в том, что с 1 июня 2019 года вводится возможность совершения совместных завещаний супругов. Таким образом государство продолжает совершенствовать наследственное право.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. Абраменков М. С., Чугунов П. В. Свобода завещания в российском наследственном праве. -М.: Издательство Юрайт, 2010. С. 10
  2. Зайцева Т. И. Настольная книга нотариуса. В 4 т. Т.3. -М., Статут, 2015. -340 с.
  3. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учеб. пособие. -М.: Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. -157 с.
  4. Крашенинников П. В. Наследственное право. -М.:«Статут», 2016. -54 с.
  5. Мананников О.В. Наследственное право России. Учеб. пособие. -М.: Дашков и Ко, 2008. -356 с.
  6. Махмутова М. М., Гришина Я. С., Закиров Р. Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. -М.: Дашков и Ко, 2012. С. 93
  7. Мейер Д.И. Русское гражданское право. -М.: Москва, 2012. С. 248
  8. Наследственное право / Иванова С. А. [и др.]. -М.:Прометей, 2019. С. 29
  9. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Гон-гало Ю. Б. [и др.]. -М.:Статут, 2015. С. 164
  10. Правоведение: учебное пособие / Кулик В. С. [и др.]. -М.: Изд-во ТРТУ, 2006. С. 238
  11. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». -М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. -847 с.
  12. Суханова Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т. 2. -М.,Волтерс Клувер, 2008. -496 с.
  13. Наследство: Граж. кодекс РФ, 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). Ст.1112. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  14. Наследование: Граж. кодекс РФ, 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). Ст.1110. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  15. Основания наследования: Граж. кодекс РФ, 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). Ст.1111. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  16. Общие положения: Граж. кодекс РФ, 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). Ст.1141. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  17. Наследники последующих очередей: Граж. кодекс РФ, 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). Ст.1145. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  18. Наследство по праву представления: Граж. кодекс РФ, 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). Ст.1146. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  19. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям: Граж. кодекс РФ, 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). Ст.1127. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  20. Наследование: Граж. кодекс РФ, 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019). Ст.1129. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  21. Постановление Президиума Воронежского областного суда, 14.02.2007 по делу N 44г-39 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  22. О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью гражданского кодекса российской федерации: Федер. закон, 19 июля 2018 года N 217-ФЗ. Ст.2 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  23. О судебной практике по делам о наследовании: Постан. Президиума Воронежского област. суда, 29.05.2012 № 9 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  24. О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью гражданского кодекса российской федерации: Федер. закон, 29.07.2017 № 259-ФЗ // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / АО "Консультант Плюс".
  25. Котарева О. В., Котарев С. Н., Надежин Н. Н. Тайна завещания как элемент конституционного права граждан на личную и семейную тайну [Электронный ресурс]. [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=96003#033314978762244296 (дата обра-щения: 03.10.2019)
  26. Апелляционное определение Ставропольского краевого суда: 23.03.2016 № 33–2371/2016 // Гарант [Электронный ресурс] / АО "Гарант".
  1. Наследственное право / Иванова С. А. [и др.]. М.:Прометей, 2019. С. 8

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) .). Ст.1112 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) .). Ст.1110 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  4. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. С. 736

  5. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) .). Ст.1111 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  6. Суханова Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т. 2. М.,Волтерс Клувер, 2008. С. 109

  7. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учеб. пособие. М.: Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. С. 60

  8. Суханова Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т. 2. М.,Волтерс Клувер, 2008. С. 116

  9. Махмутова М. М., Гришина Я. С., Закиров Р. Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. С. 60

  10. Мананников О.В. Наследственное право России. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2008. С. 129

  11. Махмутова М. М., Гришина Я. С., Закиров Р. Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. С. 48

  12. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учеб. пособие. М.: Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. С. 80

  13. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) .). Ст.1141 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  14. Махмутова М. М., Гришина Я. С., Закиров Р. Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. С. 65

  15. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. С. 129

  16. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) .). Ст.1145 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  17. Правоведение: учебное пособие / Кулик В. С. [и др.]. М.: Изд-во ТРТУ, 2006. С. 238

  18. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Москва, 2012. С. 248

  19. Постановление Президиума Воронежского областного суда [Электронный ресурс]: от 14.02.2007 по делу N 44г-39. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  20. Мананников О.В. Наследственное право России. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2008. С. 171

  21. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учеб. пособие. М.: Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. С. 84

  22. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) .). Ст.1146 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  23. Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. С. 750

  24. Крашенинников П. В. Наследственное право. М.:«Статут», 2016. С. 37

  25. Кириллова Е. А. Наследственное право России. Учеб. пособие. М.: Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. С. 86

  26. Мананников О.В. Наследственное право России. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2008. С. 206

  27. Суханова Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т. 2. М.,Волтерс Клувер, 2008. С. 130

  28. Махмутова М. М., Гришина Я. С., Закиров Р. Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. С. 69

  29. Суханова Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т. 2. М.,Волтерс Клувер, 2008. С. 120

  30. Крашенинников П. В. Наследственное право. М.:«Статут», 2016. С. 40

  31. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Гон-гало Ю. Б. [и др.]. М.:Статут, 2015. С. 164

  32. Наследственное право / Иванова С. А. [и др.]. М.:Прометей, 2019. С. 147

  33. федеральный закон о внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью гражданского кодекса российской федерации [Электронный ресурс] : от 19 июля 2018 года N 217-ФЗ. Ст.2 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»

  35. Абраменков М. С., Чугунов П. В. Свобода завещания в российском наследственном праве. М.: Издательство Юрайт, 2010. С. 10

  36. Постатейный комментарий к разделу 5 «Наследственное право» части 3 ГК РФ [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  37. Общая характеристика наследования по завещанию. Наследственное право. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  38. Котарева О. В., Котарев С. Н., Надежин Н. Н. Тайна завещания как элемент конституционного права граждан на личную и семейную тайну [Электронный ресурс]. [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=96003#033314978762244296 (дата обращения: 03.10.2019)

  39. Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 23.03.2016 № 33–2371/2016 [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»

  40. Наследственное право / Иванова С. А. [и др.]. М.:Прометей, 2019. С. 28

  41. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) .). Ст.1127 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  42. Наследственное право / Иванова С. А. [и др.]. М.:Прометей, 2019. С. 28

  43. Там же. С. 29

  44. Зайцева Т. И. Настольная книга нотариуса. В 4 т. Т.3. М., Статут, 2015. С. 215

  45. Зайцева Т. И. Настольная книга нотариуса. В 4 т. Т.3. М., Статут, 2015. С. 217

  46. Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания (утв. Решением Правления ФНП от 01–02.07.2004, Протокол № 04/04). URL: http:legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-udostovereniiu-zaveshchanii-prinjatiiu-notariusom/

  47. Наследственное право / Иванова С. А. [и др.]. М.:Прометей, 2019. С. 29

  48. федеральный закон о внесении изменений в части первую, вторую и третью гражданского кодекса российской федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  49. Махмутова М. М., Гришина Я. С., Закиров Р. Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. С. 76

  50. Махмутова М. М., Гришина Я. С., Закиров Р. Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. С. 81

  51. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) .). Ст.1129 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

  52. Махмутова М. М., Гришина Я. С., Закиров Р. Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. С. 82

  53. Суханова Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т. 2. М.,Волтерс Клувер, 2008. С. 119

  54. Махмутова М. М., Гришина Я. С., Закиров Р. Ю. Наследственное право. Учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. С. 93

  55. об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках [Электронный ресурс]: постановление от 27 мая 2002 г. n 351. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

  56. об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках [Электронный ресурс]: постановление от 27 мая 2002 г. n 351. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».