Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие и состав наследства)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность курсовой работы обусловлена важностью института наследования как наиболее востребованных в практическом отношении в рамках нотариальной практики.

Наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов, который сопровождает любую общественно-экономическую формацию, поскольку каждый человек рано или поздно становится наследником, получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество, и наследодателем, когда при жизни распоряжается принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти. Поэтому наследственное право было, остается и будет актуальным в любом государстве.

В российской науке гражданского права вопросам правового регулирования наследования уделялось и уделяется значительное внимание.

Принятие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации вызвало новый всплеск интереса к наследственной проблематике, что подтверждается появлением многочисленных комментариев наследственного законодательства, учебных пособий по наследственному праву, публикаций в периодических изданиях.

Среди авторов современного периода развития нашего государства, следует выделить таких правоведов как: А.Н. Гуев, В.В. Гущев, С.П. Гришаев, Л.Ю. Грудцына, А.Ю. Ершова, Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, А.Л. Сергеев, Ю.К. Толстой, М.В. Телюкина, и другие.

Целью данной курсовой работы является теоретический анализ наследования.

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:

- дать общую характеристику института наследования;

- охарактеризовать виды наследования;

- описать действия нотариуса при принятии и отказе от наследства.

Объектом исследования являются общественные отношения, которые складываются при наследовании.

Предметом исследования являются нормативно правовые акты, регулирующие институт наследования в рамках нотариальной практики.

Нормативно - правовую основу данной курсовой работы составляет часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации.

Теоретическую основу исследования составляет учебная и научная литература, посвященная рассматриваемой теме. В частности, мы использовали работы таких авторов, как А. Алексеев, А.Б. Бегичев, И.В. Долганова, О. Оглоблина, А.Г. Сараев и других.

Методологическую основу настоящего исследования составляют следующие методы: исторический метод, анализ литературы по теме работы, сравнительно-правовой метод, метод документального обоснования и другие.

Структура работы определяется целью и задачами курсовой работы и состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ

1.1. Понятие и состав наследства

Право наследования, закреплено основным законом страны – Конституций Российской Федерации (далее Конституция РФ) и гарантируется ст. 35 Конституции РФ[1].

В ст. 1110 ГК РФ[2] дано общее понятие наследования, которое определено как переход наследства (наследственного имущества) умершего физического лица к другим лицам.

Наследование является производным институтом, основанным на правопреемстве, т.е. на переходе прав и обязанностей, принадлежащих одному лицу, к другому лицу (другим лицам).

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, а также любое другое имущество, в том числе имущественные права и обязанности[3].

В состав наследства не входят права и обязанности наследодателя, которые неразрывно связанны с его личностью, например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, в соответствии с действующим законодательством переход которых не допускается настоящим.

Кроме того, также в состав наследства не могут входить личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Как известно, правопреемство может быть общим и специальным. При специальном правопреемстве от одного лица к другим лицам переходят права и обязанности (либо только права или только обязанности) в одном или нескольких правоотношениях.

При общем (универсальном) правопреемстве к другому лицу (другим лицам) права и обязанности переходят в неизменном виде как единое целое, причем в один и тот же момент. Наследование относится к общему правопреемству: наследство (наследственное имущество) переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Так, принятие наследником части наследства по закону означает принятие всего причитающегося ему незавещанного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось[4].

Вместе с тем из этого общего правила возможны отдельные изъятия, установленные нормами ГК РФ и иными федеральными законами. В качестве примеров подобных изъятий можно привести, в частности, особый правовой режим наследования невыплаченных сумм, предоставленных умершему гражданину в качестве средств к существованию, согласно положению ст. 1183 ГК РФ[5].

Такие суммы, а к ним относятся заработная плата и иные приравненные к ней платежи, стипендии, пособия по социальному страхованию и др., в первую очередь принадлежат проживающим совместно с умершим членам его семьи и его нетрудоспособным иждивенцам независимо от их проживания, и лишь в случаях, когда названными лицами данные суммы не получены в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, они включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях[6].

Таким образом, в течение четырех месяцев со дня смерти гражданина, получавшего при жизни какие-либо из перечисленных видов средств к существованию, наследственных правоотношений не возникает, умершего гражданина неправильно было бы называть в этот период наследодателем, а его правопреемников – наследниками.

В качестве примера изъятия из общего принципа универсальности наследственного правопреемства можно привести также порядок наследования государственных наград, почетных и памятных знаков (ст. 1185 ГК РФ). В соответствии с названной статьей принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ[7].

Государственные же награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах РФ.

Подобных изъятий из вышеуказанного принципа универсальности наследственного правопреемства достаточно много[8].

Следует помнить, что в порядке наследования как разновидности универсального правопреемства к наследникам переходит не только наследственное имущество, а также не только имущественные и отдельные неимущественные права наследодателя, но и его обязанности.

Так, например, после смерти гражданина, заключившего при жизни договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости, в состав наследства включаются не только права наследодателя по данному договору (основным из которых является право требования передачи в собственность объекта договора), но и его обязанности (произвести расчеты по инвестированию строящегося объекта)[9].

К наследникам переходят не только активы, но также и пассивы наследодателя. Так, согласно ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

По общему правилу, наследство открывается со смертью наследодателя, причем объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть[10].

Также существенное значение для процедуры перехода наследства, имеют категории времени открытия наследства и места открытия наследства.

Так, согласно 1114 ГК РФ днем открытия наследства считается день смерти такого гражданина. В случае, объявления гражданина умершим по решению суда, днем открытия наследства является день вступления в законную силу такого судебного решения, а в случае если днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, то наследство открывается в день смерти, указанный в решении суда[11].

Помимо этого, ГК РФ закрепляет важное положение о том, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ наследство открывается по последнему месту жительства наследодателя.

Согласно ст. 20 ГК РФ «Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий»[12].

Однако, в том случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, невозможно установить или же оно находится за пределами России, то тогда местом открытия наследства будет считаться место нахождения такого наследственного имущества.

В том случае, если наследуемое имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

1.2. Наследники как субъекты наследственных правоотношений

Наследник – это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Субъектами наследственного правопреемства могут быть все участники гражданского оборота[13].

Согласно ст. 1116 ГК РФ[14] к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Термин «граждане» включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания[15].

Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию.

Это не означает, что неродившийся ребенок всегда признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Причем он должен быть живым в момент открытия наследства, а не в день, как это было предусмотрено ранее действовавшей редакции анализируемой статьи.

Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. Недостаток этой нормы в том, что в ней не сказано, сколько нужно прожить ребенку, чтобы это условие было удовлетворено.

Из указанного выше определения следует, что наследником по завещанию может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Вместе с тем возникает вопрос о возможности наследования субъектами права хозяйственного ведения и оперативного управления, которые не являются собственниками принадлежащего им имущества. Представляется, что наследником может быть юридическое лицо, не являющееся собственником закрепленного за ним имущества (государственные и муниципальные унитарные предприятия, финансируемые собственником учреждения и учреждения)[16].

При этом данное юридическое лицо не станет собственником завещанного ему имущества. Оно поступает, согласно п. 2 ст. 299 ГК РФ[17], соответственно в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения. А собственником будет учредитель этого юридического лица. Таким образом, фактически речь может идти о наследовании имущества государством, субъектом Федерации или муниципальным образованием.

Особо подчеркивается, что юридические лица могут быть наследниками только в том случае, если они существовали на момент открытия наследства, т.е. они не были вычеркнуты из государственного реестра юридических лиц[18].

Отметим, что российское законодательство дает возможность любому человеку распорядиться своей собственностью так, как угодно его душе. В этом состоит принцип свободы завещания, который предоставляет завещателю широкий круг прав. Однако при всем многообразии выбора судьбы своего имущества, законом предусмотрено важное ограничение, направленное на защиту интересов наиболее уязвимых категорий наследников.

Суть ограничения такова – лицо, относящееся к данной категории, может воспользоваться предоставленным им статьей 1149 Гражданского кодекса России[19] правом на обязательную долю в случаях, если:

  • все имущество было завещано другим;
  • завещанием от лишен права наследования;
  • размер причитающейся ему части меньше, чем обязательная доля.

Каждому человеку, составляющему завещание, нотариус обязан разъяснить положения статьи 1149 ГК РФ, предупредив о возможности получения части имущества социально незащищенными наследниками.

Право на обязательную долю носит личный характер, поэтому она не может передаваться по наследству в порядке наследственной трансмиссии. Кроме того, не допускается также отказ от нее в пользу других граждан. Однако безотносительный отказ (без указания конкретного лица) возможен. При этом, если обязательный наследник не обладает дееспособностью в полном объеме (ввиду возраста или заболевания), для совершения такого отказа обязательно разрешение органов опеки и попечительства[20].

Важным моментом выступает тот факт, что помимо прав на обязательную долю, граждане, претендующие на нее, должны вместе с остальными призванными к наследованию лицами выполнять при необходимости предусмотренные законом обязанности.

Например, возместить расходы на охрану и управление наследством, погасить долги наследодателя, но только в пределах стоимости положенного им имущества[21].

Право на обязательную долю в наследуемом имуществе имеет строго ограниченный круг лиц:

во-первых, это нетрудоспособные граждане, относящиеся к наследникам I очереди: супруг (супруга), дети, мать и отец умершего;

во-вторых, дети наследодателя, не достигшие совершеннолетия;

в-третьих, лица, находившиеся на иждивении у покойного и признанные нетрудоспособными[22].

При этом под нетрудоспособными понимаются инвалиды первой, второй или третьей группы, а также граждане, достигшие пенсионного возраста.

К иждивенцам в указанном случае следует относить лиц, получавших в течение года и больше до смерти наследодателя от него материальную помощь, являвшуюся для них главным средством существования. Факт иждивения устанавливается даже при наличии у данных лиц других источников дохода в случае, если их собственных денег недостаточно для нормального существования.

Независимо от порядка, установленного завещанием, вышеназванные лица наследуют не меньше половины от той части, которая досталась бы им, если бы они наследовали по закону. Права обязательных наследников преимущественно удовлетворяются из незавещанного имущества. Однако если завещание было составлено на всю собственность либо размер не указанного в нем имущества не покрывает обязательную долю, она выделяется из завещанной части[23].

Ее размер может быть уменьшен только в судебном порядке и только в исключительных случаях, когда для наследника по завещанию имущество умершего[24]:

  • являлось единственным жильем;
  • выступало основным источником дохода.

При этом должен быть установлен тот факт, что гражданин, претендующий на обязательную долю, этим имуществом не пользовался при жизни наследодателя. При наличии указанных условий суд выносит соответствующее решение, учитывая материальное положение обеих сторон[25].

Пример расчета обязательной доли: Мать завещала своему сыну в наследство жилой дом. При этом она имела еще дочь, являющуюся на момент ее смерти нетрудоспособной. Родителей и мужа у покойной не было.

Так как наследников по закону I очереди двое, то, не будь завещания, они получили бы по ½ части жилого дома. В данной ситуации, поскольку оно имеется, нетрудоспособная дочь должна унаследовать не меньше половины от своей ½ доли, т.е. ¼ от завещанного дома. Соответственно, сын получит ¾ части дома[26].

Говоря об обеспечении законных интересов отдельных лиц при наследовании, уместно также упомянуть о наследственных правах пережившего супруга.

В соответствии с гражданским и семейным законодательством, все нажитое в период брачных отношений имущество (кроме приобретенного по безвозмездным сделкам) является совместной собственностью обоих супругов. И если отсутствует брачный договор, меняющий установленный порядок, их доли в этом имуществе считаются равными.

Следовательно, помимо имущественных прав, предусмотренных для пережившего супруга как наследника I очереди, ему положена также половина приобретенного в период брака совместно с умершим имущества. Выделение этой половины производится до оформления свидетельства на наследство и подтверждается отдельным документом – свидетельством о праве собственности[27].

Данная часть имущества не входит в наследственную массу, т.е. другие наследники не могут иметь на нее никаких притязаний.

Свидетельство о праве собственности выдается нотариусом, ведущим наследственное дело, по заявлению супруга умершего с обязательным уведомлением всех остальных наследников[28].

Отметим, что в ГК РФ лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники». В частности, как отмечено в статье 1117 ГК РФ[29], отстраняются от наследования, как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Таким образом, для того, чтобы признать кого-либо недостойным наследником достаточно одной попытки указанных выше действий.

Следует сразу отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими.

В данном случае судом выносится не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности[30].

Нельзя признать недостойными наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста, и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.

Таким образом, подводя итог данной главы отметим, что наследованием признается переход имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т.е. наследство переходит к наследнику как единое целое и в один и тот же момент.

Правовому регулированию наследственного права посвящена третья часть Гражданского кодекса РФ.

2. ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Наследование по завещанию

Характеризуя виды наследования отметим, что они отражены от оснований. Завещание представляет собой одностороннюю сделку, являющуюся распоряжением гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанным в установленном законом порядке.

Завещание как распоряжение на случай смерти, облеченное в предписанную законом форму, известно правовым системам всех стран. В русском языке слово «завещание» употребляется в различных смыслах. Это и завет (наказ, наставление), и словесно выраженная предсмертная воля, и, наконец, официальный документ, содержащий распоряжение об имуществе на случай смерти[31].

При этом завещатель вправе по своему личному усмотрению завещать имущество любым лицам, самостоятельно определить размер долей наследников в наследстве или лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также завещатель вправе отменить или изменить уже совершенное завещание.

Кроме того завещатель правомочен совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в данном случае имеется в виду и имущество, которое он может приобрести в будущем.

Также гражданским законодательством предусмотрена возможность подназначения наследника в завещании.

Данное положение означает, что завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный[32].

По действующему в Российской Федерации законодательству завещание по общему правилу должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, что предусмотрено п. 1 ст. 1124 ГК РФ[33]. Дата и место удовлетворения указываются в завещании. Совершение одного завещания двумя или более гражданами не допускается: в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Например, если супруги пожелают, чтобы имущество после смерти одного из них досталось другому, то для этого каждый из них должен составить отдельное завещание.

Помимо прав, предоставленных завещателю, Гражданским кодексом установлены и определенные требования, как к его личности, так и к содержанию самого документа.

Одно из них – личный характер его составления. Завещание обязан удостоверить любой нотариус любого нотариального округа, в контору которого обратились для совершения этого нотариального действия. При этом запрещается оформление завещания представителем по доверенности. Удостоверение производится при обязательном присутствии завещателя. В случае если он не в состоянии сам составить, прочитать и/или подписать документ, к участию в оформлении привлекаются и другие лица (рукоприкладчик, переводчик), которым нотариус разъясняет об обязанности хранить тайну завещания[34].

Другой важный нюанс – ограничение, связанное со степенью дееспособности завещателя. Т.к. завещанием является сделка, совершаемая волеизъявлением лица, в момент его подписания человек должен быть полностью дееспособным. Несоблюдение данного требования влечет за собой недействительность завещания. Однако в случае, когда завещатель утрачивает дееспособность уже после его оформления, оно не теряет законной силы.

Так, подчеркнем, что нотариус, обслуживающий территорию, где находится этот гражданин, обязан удостоверить завещание в месте нахождения гражданина. По правилу, закрепленному в ч. 7 ст. 13 Основ законодательства РФ о нотариате[35], в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса к нему для удостоверения завещания вправе выехать нотариус другого нотариального округа.

Согласно ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате[36], гражданину может быть отказано в удостоверении завещания в следующих случаях:

- совершение такого действия противоречит закону;

- действие подлежит совершению другим нотариусом;

- с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;

- документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.

В случае если нотариус сомневается в дееспособности гражданина, он может отложить удостоверение завещания для выяснения вопроса о том, имеется ли решение суда о признании этого гражданина недееспособным. Отказать в удостоверении завещания до получения этой информации нотариус не вправе.

Еще одно немаловажное условие – составление завещания от имени нескольких лиц недопустимо. Даже если имущество находится в совместной собственности, любой гражданин может завещать только свою часть имущества, доля на которое будет выделена после его смерти.

Что касается завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках, то согласно ст. 1128 ГК РФ, такие права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Особым случаем является также завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях.

К чрезвычайным ситуациям можно отнести транспортные аварии (катастрофы), пожары и взрывы (с возможным последующим горением), аварии с выбросом или угрозой выброса аварийно химически опасных веществ, радиоактивных веществ и так далее.

Завещание, составленное в чрезвычайной ситуации, носит краткосрочный характер, поскольку завещатель находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить любое другое завещание, предусмотренное законом. Такое завещание составляется в присутствии двух свидетелей[37].

В том, случае, если наследодатель остался в живых по истечении одного месяца с момента прекращения действия чрезвычайных обстоятельств, то завещание, совершенное им при таких обстоятельствах, теряет свою силу.

Также гражданское законодательство в зависимости от формы участия нотариуса в составлении завещания, выделяет:

- открытое завещание;

- закрытое завещание[38].

По общему правилу открытым считается совершенное при обычных условиях нотариально удостоверенное завещание в соответствии со ст. 1125 ГК РФ.

Согласно ст. 1126 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).

Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность[39].

При составлении закрытого завещания тайна такого завещания приобретает абсолютный характер, поскольку никто кроме завещателя не знает о его содержании.

Однако необходимо указать, что и в случае составления открытого завещания тайна завещания также сохраняется.

Согласно ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены[40].

Действующее гражданское законодательство также вводит в категории завещательного отказа и завещательного возложения.

Так, в соответствии 1137 ГК РФ[41] завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное[42].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что завещание представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретет в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.

2.2. Наследование по закону

Наследование по закону можно определить, как переход имущества, имущественных прав и обязанностей умершего гражданина к лицам, указанным в законе. Оно наступает, если наследодатель не оставил завещания; если наследодатель оставил завещание на часть имущества; если оставленное умершим завещание признано недействительным полностью или частично (ст. 1131 ГК РФ); если есть лица, имеющие права на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ); в случае выморочности наследственного имущества (ст. 1151 ГК РФ)[43].

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследству устанавливает закон. Имеющие наследственное право лица, указанные в законе, призываются к наследованию не совместно, а в определенном порядке (очередности), определенной ст. 1141 ГК РФ[44].

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства[45].

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого (рождение самого наследодателя в это число не входит). Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления, что вытекает из положения ст. 1143 ГК РФ.

Если нет наследников первой и второй очередей, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления, согласно нормам ст. 1144 ГК РФ[46].

Если нет наследников первой, второй и третьей очередей, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)[47].

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, согласно ст. 1145 ГК РФ[48].

Внуки и правнуки наследодателя, дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) являются наследниками по закону соответственно первой, второй и третьей очередей, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. При этом еще одной особенностью наследования по закону является то, что наследники одной очереди наследуют в равных долях; за исключением наследников, наследующих по праву представления. Размер доли в наследственном имуществе к доли отдельного наследника будет зависеть от общего числа всех призываемых к наследованию по закону, наследников[49].

Наследником - иждивенцем по закону может быть не только родственник, но и любое постороннее лицо, не имеющее родственных отношений с наследодателем. Ранее законодательство не проводило разграничения между нетрудоспособными наследниками по наличию родственных связей[50].

Для данной категории граждан необходимым условием для признания наследниками по закону, является нахождение на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти. Однако для, второй группа наследников в дополнение к указанному требованию необходим не менее года до смерти наследодателя совместно проживать с ним[51]. Такое разделение иждивенцев, обоснованно, оно позволяет более гибко регламентировать интересы нетрудоспособных иждивенцев и членов семьи наследодателя.

Таким образом, действующее законодательство выделяет 2 основания наследования: наследование по закону и по завещанию, при этом, сам процесс наследования представляет собой переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

3. ДЕЙСТВИЯ НОТАРИУСА ПРИ ПРИНЯТИИ И ОТКАЗЕ ОТ НАСЛЕДСТВА

3.1. Сущность института принятия наследства

Принятие наследства является таким действием наследника, способы и сроки совершения которого установлены в законе.

В статье 1153 ГК РФ[52] предусмотрены следующие способы принятия наследства:

1) подача нотариусу (или уполномоченному должностному лицу консульского учреждения) по месту открытия наследства заявления наследника либо о принятии наследства, либо о выдаче ему свидетельства о праве на наследство;

2) совершение наследником хотя бы одного действия, свидетельствующего о фактическом принятии им наследства, в частности:

- вступление во владение или в управление наследственным имуществом;

- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- оплата за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;

- оплата за свой счет долгов наследодателя;

- получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств[53].

Подчеркнем, что в законе установлен ограничительный шестимесячный срок для принятия наследства. Этот срок исчисляется со дня открытия наследства.

Лицо, подавшее нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, считается наследником, принявшим наследство.

Если же лицо, имеющее право наследования, в течение шести месяцев после смерти наследодателя совершит хотя бы одно из действий, направленных на приобретение наследства, однако для оформления своего права наследования обратится к нотариусу уже после истечения шестимесячного срока, такое лицо считается наследником, фактически принявшим наследство[54].

Однако законом предусмотрен ряд исключений из правила о шестимесячном сроке для принятия наследства со дня открытия наследства, установлены следующие исключения[55]:

- когда днем смерти гражданина в свидетельстве о смерти на основании решения суда указан день его предполагаемой гибели, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим;

- если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня подачи наследником заявления нотариусу об отказе от наследства;

- если право наследования возникает для других лиц вследствие отстранения от наследования недостойных наследников, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда, в соответствии с которым наследники отстраняются от наследования, или решения суда об отстранении от наследования[56].

Характеризуя нотариальные действия в рамках института наследования отметим, что нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно[57].

Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации[58].

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

По истечении полугодового срока с момента смерти наследодателя нотариус, в соответствии с поданными ранее заявлениями о принятии наследства, выдает свидетельство о праве на наследство. Это завершающий этап в оформлении наследственного дела.

При выдаче данного документа нотариусу нужно удостовериться в наличии оснований получения конкретными наследниками имущества покойного. В соответствии с гражданским законодательством, таких оснований всего два – завещание и закон. Соответственно, свидетельство на наследство может быть выдано по одному из этих двух оснований[59].

Для того чтобы выдать свидетельство по завещанию, нотариус должен получить следующие документы, подтверждающие[60]:

  • факт смерти (гибели) наследодателя – свидетельство (справка) о смерти;
  • адрес последнего местожительства умершего – домовая книга (к делу прикладывается ксерокопия ее страниц) либо справка из паспортного стола;
  • принадлежность умершему имущества: правоустанавливающие документы – договор купли-продажи, обмена, приватизации, дарственная, решение суда и др., а также правоподтверждающие – свидетельство о государственной регистрации права собственности из юстиции;
  • стоимость имущества в соответствии с произведенной на дату смерти оценкой – отчет или акт об оценке;
  • факт того, что имеющееся в деле завещание не было позже отменено или изменено завещателем – об этом выдается соответствующий документ.

При оформлении наследства по закону нужны те же документы, что указаны в перечне выше, за исключением последнего пункта. Вместо этого наследники должны представить доказательства родственной связи с умершим[61].

В зависимости от того, кем приходился им наследодатель, такими документами могут выступать: свидетельство о рождении, браке, усыновлении/удочерении (если таковое имело место), о перемене ФИО.

Для получения свидетельства наследнику необходимо лично либо через, установленного законом представителя обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, с вышеуказанными документами.

Также за оформление свидетельства уплачивается госпошлина, размер которой определяется индивидуально исходя из оценки наследуемого имущества, наличия завещания и степени родства с умершим[62].

При оформлении свидетельства о наследственных правах на основании ст. 333.24 Налогового кодекса РФ[63] предусмотрена госпошлина за проведение нотариальных действий. Согласно п. 22 статьи, при наследовании по закону или завещанию взимается пошлина 0,3% от стоимости имущества с детей, родителей, супруга наследодателя, а также его полнородных братьев/сестер (но не более, чем 100 тыс. рублей). Остальным наследникам придется заплатить 0,6%, однако не более 1 млн. рублей.

Дополнительно облагается пошлиной совершение нотариальных действий. Его должен оплатить каждый наследник (по закону, завещанию, обязательной доле).

Однако существуют льготы по оплате пошлины. Согласно п. 5 ст. 333.38 НК РФ, от нее освобождаются физ.лица, наследующие дом и участок под ним, квартиру, комнату или долю в жилом помещении, но только если эти лица проживали с наследодателем до его смерти. Госпошлину не платят физические лица при наследовании банковских вкладов или страховых сумм. Пошлину никогда не взимают с несовершеннолетних наследников, а инвалиды имеют постоянную льготу 50%.

Также оплачиваться техническая работа нотариуса и разработка проекта свидетельства[64].

Важно подчеркнуть, что по просьбе наследников может быть выдано единое свидетельство для всех наследников и на все имущество в совокупности, либо по одному экземпляру на каждого наследника и/или на каждый вид имущества.

Кроме того, разрешается выдача его в разное время, если наследник не желает дожидаться, пока другие призванные к наследованию лица смогут или захотят получить свидетельство[65].

Необходимо отметить, что свидетельство на наследство по разным основаниям (при наличии завещания и без такового) выдаются только отдельно.

Нотариальное свидетельство составляется по утвержденной Приказом Минюста России от 27.12.2016 г., № 313 форме[66].

Документ составляется в двух экземплярах: один выдается наследнику (тот подписывается о получении в нотариальном реестре), второй прилагается к наследственному делу.

Среди прочей информации, свидетельство должно содержать: дату/место выдачи, данные о нотариусе, ФИО и дату смерти наследодателя, данные о наследниках и реквизиты их удостоверений личности, основания наследования, родственные отношения. Указывается долевое распределение наследства с названием имущества, местом его положения и оценочной стоимостью; номера наследственного дела и самого свидетельства; сумма уплаченной госпошлины; нотариальные подпись и печать[67].

Важно отметить, что действующие нормы закона не содержат требования о регистрации полученного свидетельства на наследство. Наследник только ставит свою подпись под соответствующей записью в реестре регистрации нотариальных действий.

Однако для некоторых видов имущества предусмотрена обязательная регистрация.

Так, после получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство на автомобиль необходимо предъявить его, а также иные требуемые документы (паспорт, ПТС и свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, квитанцию об уплате госпошлины) в орган ГИБДД по месту жительства, который и произведет перерегистрацию автотранспорта на имя наследника.

В зависимости от вида унаследованного имущества регистрирующий орган и процедура переоформления будут различными.

Что касается объектов недвижимости, доставшихся по наследству, то после получения свидетельства на наследство производится регистрация прав на них в Росреестре.

Кроме свидетельства, необходимо представить в отделение Росреестра по местонахождению объекта:

  • заявление об осуществлении регистрации;
  • паспорт заявителя;
  • доверенность на представителя (если наследник обращается не лично);
  • кадастровый паспорт на недвижимость;
  • квитанцию об уплате госпошлины.

После прохождения процедуры регистрации наследник получает правоподтверждающий документ – свидетельство о регистрации права собственности.

При наследовании недвижимости несколькими лицами каждому из них выдается отдельное свидетельство на право собственности.

3.2. Особенности процедуры отказа от наследства

Принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника. В связи с этим наследник по закону или по завещанию в течение шестимесячного срока на принятие наследства имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или завещанию либо может отказаться от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследства[68].

Установлено общее правило, согласно которому при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Однако следует иметь в виду, что государство может отказаться от наследства по завещанию, если оно в завещании названо наследником.

В нотариальной практике довольно часто встречаются случаи отказа от наследства. И это неудивительно, ведь существует немало причин, являющихся основаниями для нежелания оформлять свою долю в имуществе умершего[69].

Начиная с материальных, таких как отсутствие выгоды для потенциального наследника (например, если стоимость наследства не перекрывает долги покойного), и заканчивая моральными соображениями, не позволяющими стать владельцем имущества при наличии более нуждающихся в нем лиц.

Отказаться от наследственных прав можно как адресно, так и без указания наследующих вместо заявителя граждан, согласно ст. 1159 ГК РФ[70].

  1. Безотносительный отказ - при его совершении заявитель не определяет круг лиц, которые должны унаследовать «освободившуюся» часть наследуемого имущества[71].

При этом ГК РФ устанавливает конкретные случаи, когда возможен только данный вариант отказа.

В частности запрещается отказываться в чью-либо пользу:

  • от своей обязательной доли;
  • от завещанной данному лицу части имущества, если все остальное имущество тоже было завещано, но другим лицам;
  • если в завещании предусмотрено подназначение (указан «запасной» наследник) для подобного случая.

Вследствие безотносительного отказа происходит либо приращение долей вступивших в наследство лиц, либо появление наследственных прав у других граждан в силу завещания или закона.

При наследовании по закону оставшиеся наследники призываемой очереди делят «освободившуюся» часть имущества в равных долях. В случае же, если отказавшийся гражданин являлся единственным в своей очередности наследования, его доля переходит к лицам, относящимся к следующей очереди.

При наличии завещания имущество отказавшегося лица распределяется между остальными указанными в нем лицами либо переходит в собственность «запасного» наследника (при включении такового в текст завещания). Однако если завещано не все имущество, а лишь его часть, «освободившаяся» доля должна перейти к наследникам по закону.

  1. Отказ от наследства в пользу другого наследника

Перечень граждан, в пользу которых можно отказаться, ограничен п. 1 ст. 1158 Гражданского кодекса РФ.

К ним относятся лица, выступающие наследниками:

  • по закону, вне зависимости от степени очередности (включая иждивенцев, не являющихся родственниками покойного);
  • по завещанию[72].

Граждане, призванные к наследованию путем наследственной трансмиссии либо по праву представления, также указаны в числе тех, в чью пользу возможен направленный отказ.

А вот в отношении наследников, лишенных прав, вышеуказанная норма содержит прямой запрет.

Также важно отметить, что п. 2 ст. 1158 Гражданского кодекса РФ[73] предусмотрено, что нельзя отказываться в пользу лиц, не являющихся наследниками ни по одному из оснований.

Способы отказа от своих наследственных прав аналогичны тем, которые предусмотрены для принятия наследства. Наиболее распространенный из них – подача соответствующего заявления нотариусу, ведущему наследственное дело.

Кроме того, предусмотрен еще один способ отказаться от прав наследования – переслать заявление почтовым отправлением. В этом случае подпись заявителя должна быть удостоверена нотариусом или иным уполномоченным лицом[74].

По общему правилу, отказаться от наследства можно в пределах срока, предусмотренного для его принятия – полугода с даты смерти наследодателя. При этом отказ носит безоговорочный и бесповоротный характер – наследник не вправе выдвигать какие-либо условия при его совершении, равно как и отозвать его в будущем.

Особенностью отказа от наследства является и то, что в соответствии с законодательными нормами, отказ возможен только от всего наследуемого имущества в совокупности. Не допускается принятие какой-либо отдельной его части[75].

Однако лицо, выступающее наследником по нескольким основаниям (по завещанию, по закону в общем порядке либо путем наследственной трансмиссии), вправе отказаться как по любому из данных оснований, так и одновременно по всем.

Гражданским кодексом предусмотрен ряд ограничений при совершении отказа от имени лиц, не достигших совершеннолетия.

Дело в том, что интересы несовершеннолетних граждан охраняются законом, который не допускает ущемления имущественных и иных прав детей. Поэтому отказ от имени несовершеннолетнего совершается в редких случаях – когда есть основания полагать, что принятие наследства приведет к ухудшению его материального положения.

Для защиты интересов детей отказ допускается только с согласия органа опеки и попечительства, представитель которого и уполномочен подписывать соответствующее заявление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя общий итог работы можно сделать следующие выводы:

Формирование и развитие наследственных правоотношений как круга объектов, так и субъектов наследования в России, прошло долгий, на некоторых этапах весьма противоречивый, путь развития, и наследование по завещанию менялось в зависимости от конкретной исторической ситуации.

Институт наследования известен праву вообще и международному частному праву, в частности, с древнейших времен. Его нормы регулируют отношения по переходу имущественных прав и обязанностей умершего лица к иным субъектам права. Подобную длительность существования рассматриваемого института можно объяснить лишь особым значением наследования как для отдельного индивида, так и для общества в целом.

Нотариус оформляет наследственные права граждан путем совершения таких нотариальных действий, как принятие мер к охране наследственного имущества и выдача свидетельств о праве на наследство. Одновременно в этой же главе мы рассмотрим вопрос удостоверения нотариусом завещаний, что также напрямую относится к сфере наследственных правоотношений.

Наследственные отношения входят в ту область общественной жизни, правовая регламентация которой обеспечивается преимущественно внутренними, национально-правовыми, нормами. Указанное объясняется тем обстоятельством, что данные отношения в значительной степени подвержены влиянию исторических, этнических, религиозных и иных факторов, которые обусловливают наличие существенных различий в позитивном праве разных государств и делают унификацию соответствующих правовых норм затруднительной, а подчас и невозможной.

Под наследованием в правовой науке принято понимать переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Действующее законодательство выделяет 2 основания наследования отражающие виды: наследование по закону и по завещанию.

Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, определенных законом и не отмененное волей наследодателя.

Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий).

Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.

Наследование по завещанию, предполагает составление наследодателем документа – завещания. Завещанием признается односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых наследодателя.

Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.

Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации так далее.

Таким образом, полагаем, что цель настоящего исследования достигнута, а поставленные задачи решены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция Российской Федерации основной закон от 12 дек. 1993 г.] // Рос. газ. – 1993. – 25 дек. – № 237.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г., № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. –1994. – №32. – Ст. 3301.

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552
  2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г., № 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.

Закон РФ от 11.02.1993г., № 4462-1 (ред. от 03.07.2016) «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 10. - Ст. 357.

Приказ Минюста России от 27.12.2016 г., № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Абраменков, М.С. Наследственное право / М.С. Абраменков. – М.: Юрайт - Издат, 2016. – 432 с.

  1. Адильсолтанова, А.С. Свобода и тайна завещания / А.С. Адильсолтанова // ИСОМ. – 2014. – №3. – С.311-314.
  2. Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. – 318 с..

Бегичев, А.Б. Наследование по завещанию в дореволюционном российском праве / А.Б. Багичев // Наследственное право. – 2011. – № 3. – С. 33-36.

Березин, Д.А. Свидетельство о праве на наследство / Д.А. Березин // Нотариус. – 2016. - № 7. – С. 31-33.

Вавилин, Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав / Е.В. Вавилин // Наследственное право. – 2014. – № 1. – С. 7-9.

  1. Гришаев, С.П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ. – М.: Норма, 2017. – 380 с.

Зенин, И.А. Гражданское право / И.А. Зенин. – М.: Юрайт, 2017. – 680 с.

  1. Качур, А.Н. Современные особенности и проблемы наследования по закону / А.Н. Качур // Инновационная наука. – 2015. – №12-3. – С.133-134.

Лебедева, А.В. Обязательная доля в наследстве: история и современность / А.В. Лебедев // Наследственное право. – 2014. – № 1. – С. 3-8.

  1. Магденко, А.Ю. Обязательная доля в наследстве: вопросы ее определения и выделения / А.Ю. Магденко // Вестник ОмЮА. – 2015. – №2 (27). – С.32-35.
  2. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. – М.: Статут, 2016. – 414 с.

Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Т.Е. Абовой. – М.: Юрайт, 2017. – 658 с.

Попова, Ю.А. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: вопросы теории и практики / Ю.А. Попова // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. – 2015. – №109. – С.848-865. 

Ралько, В.В., Репин, Н.В. Нотариат: учебник / В.В. Ралько, Н.В. Репин. – М.: Юстиция, 2016. – 214 с.

  1. Ушаков, А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный) / А.А. Ушаков. – М.: Деловой двор, 2015. – 480 с.
  2. Фомин, В.А. Нотариат: учебник / В.А. Фомин. – М.: Юстиция, 2017. – 218 с.

Черемных, Г.Г. Наследственное право России / Г.Г. Черемных. – М.: Юрайт, 2015. – 516 с.

  1. Шамба, Т.М. Нотариат в Российской Федерации : учебник. – М., 2017. – 380 с.
  1. Конституция Российской Федерации : основной закон от 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 дек. № 237.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  3. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой. М.: Юрайт, 2017. С. 35-36.

  4. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. М.: Статут, 2015. Т. 3. С.213.

  5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  6. Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. С. 53.

  7. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой. М.: Юрайт, 2017. С. 37.

  8. Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный). М.: Деловой двор, 2015. С. 109.

  9. Абраменков М.С. Наследственное право. М.: Юрайт - Издат, 2016. С. 271.

  10. Зенин И.А. Гражданское право. М.: Юрайт, 2012. С. 500.

  11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г., № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32, ст. 3301.

  13. Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. С. 57.

  14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  15. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ. М.: Норма, 2017. С. 89.

  16. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ. М.: Норма, 2017. С. 90.

  17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г., № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. №32, ст. 3301.

  18. Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. С. 57.

  19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  20. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ. М.: Норма, 2017. С. 92.

  21. Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. С. 57.

  22. Лебедева А.В. Обязательная доля в наследстве: история и современность // Наследственное право. 2014. № 1. С. 3.

  23. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой. М.: Юрайт, 2017. С. 42.

  24. Магденко А.Ю. Обязательная доля в наследстве: вопросы ее определения и выделения // Вестник ОмЮА. 2015. №2 (27). С.32.

  25. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой. М.: Юрайт, 2017. С. 42.

  26. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. – М.: Статут, 2016. – С.128.

  27. Магденко А.Ю. Обязательная доля в наследстве: вопросы ее определения и выделения // Вестник ОмЮА. 2015. №2 (27). С.32.

  28. Магденко А.Ю. Обязательная доля в наследстве: вопросы ее определения и выделения // Вестник ОмЮА. 2015. №2 (27). С.34.

  29. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  30. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ. М.: Норма, 2017. С. 92

  31. Ралько В.В., Репин Н.В. Нотариат: учебник. М.: Юстиция, 2016. С. 88.

  32. Зенин И.А. Гражданское право. М.: Юрайт, 2012. С. 500.

  33. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  34. Адильсолтанова А.С. Свобода и тайна завещания // ИСОМ. 2014. №3. С.311.

  35. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993г., № 4462-1 (ред. от 03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10, ст. 357.

  36. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993г., № 4462-1 (ред. от 03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 10. - Ст. 357.

  37. Попова Ю.А. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: вопросы теории и практики // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. – 2015. – №109. – С.848. 

  38. Абраменков М.С. Наследственное право. – М.: Юрайт - Издат, 2016. – С. 271.

  39. Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации : учебник. – М., 2017. – С. 128.

  40. Адильсолтанова А.С. Свобода и тайна завещания // ИСОМ. 2014. №3. С.312.

  41. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  42. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. М.: Статут, 2016. С.133.

  43. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V "Наследственное право" части III ГК РФ. М.: Норма, 2017. С. 103.

  44. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  45. Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации : учебник. М., 2017. С. 129.

  46. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V "Наследственное право" части III ГК РФ. М.: Норма, 2017. С. 104.

  47. Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. С. 56.

  48. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  49. Лебедева А.В. Обязательная доля в наследстве: история и современность // Наследственное право. 2014. № 1. С. 3.

  50. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право. 2014. № 1. С. 7-9

  51. Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации : учебник. М., 2017. С. 130.

  52. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  53. Ралько В.В., Репин Н.В. Нотариат: учебник. М.: Юстиция, 2016. С. 86.

  54. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. – М.: Статут, 2016. – С.135.

  55. Качур А.Н. Современные особенности и проблемы наследования по закону // Инновационная наука. 2015. №12-3. С.133.

  56. Ралько В.В., Репин Н.В. Нотариат: учебник. – М.: Юстиция, 2016. – С. 87.

  57. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. – М.: Статут, 2016. – С.136.

  58. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993г., № 4462-1 (ред. от 03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 10. - Ст. 357.

  59. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. – М.: Статут, 2016. – С.136-137.

  60. Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный). М.: Деловой двор, 2015. С. 112.

  61. Ушаков А.А. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный). М.: Деловой двор, 2015. С. 113.

  62. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. – М.: Статут, 2016. – С.136.

  63. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г., № 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32, ст. 3340.

  64. Фомин В.А. Нотариат: учебник. М.: Юстиция, 2017. С.88.

  65. Ралько В.В., Репин Н.В. Нотариат: учебник. М.: Юстиция, 2016. С. 93.

  66. Приказ Минюста России от 27.12.2016 г., № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

  67. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. – М.: Статут, 2016. – С.158.

  68. Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации : учебник. – М., 2017. – С. 138.

  69. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. – М.: Статут, 2016. – С.146.

  70. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  71. Черемных Г. Г. Наследственное право России. – М.: Юрайт, 2015. – С. 218.

  72. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой. М.: Юрайт, 2017. С. 69-70.

  73. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г., № 146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017) //  Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552

  74. Абраменков М.С. Наследственное право. – М.: Юрайт - Издат, 2016. – С. 272.

  75. Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела / под ред. И.Г. Медведева. М.: Статут, 2016. С.133.