Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования ( Общие положения о наследовании . )

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы курсовой работы объясняется тем, что не ежедневно граждане нашей страны и всего мира вступают в отношения наследования. Жизнь неумолима, и смерть, к сожалению, уносит от нас самых дорогих людей, и тогда наследство, оставшееся от них, является лишь добрым знаком, повествующим о том, что с ушедшим человеком были хорошие родственные отношения. Но бывают и другие ситуации, когда возможное получение или неполучение наследства является определяющим фактором отношения к человеку.

Юридическая модель правовых оснований наследования занимает особое место в системе наследственного права, так как именно она предопределяет условия, порядок и последствия призвания к наследованию наследников. Верное понимание наследования и его видов позволит решить многие частные вопросы наследственного преемства различных категорий наследников, в том числе за счет обоснования целесообразности распространения на них тех или иных условий наследования по завещанию и по закону, в результате наследственной трансмиссии и наследственной субституции, по праву представления.

Изложенное позволяет оценить основные тенденции в современном правовом регулировании наследования  и наметить наиболее вероятные пути разрешения присущих действующему правопорядку коллизий, а также оценить ближайшие и долгосрочные перспективы развития и совершенствования правового регулирования в сфере наследственных правоотношений.

Теоретические и практические вопросы наследования отражены в трудах таких авторов, как С.С. Алексеев, М.Ю. Барщевский, О.Е. Блинков, М.М. Борисевич,  С.Н. Братусь, Ю.Н. Власов,  М.В. Гордон, Е.П. Данилов,  И.В. Елисеев, О.А. Красавчиков,  Л.А. Ломакина, А.Л. Маковский, О.В. Мананников, П.С. Никитюк, А.М. Немков,  М.Г. Пронина, О.Г. Румянцев, А.А. Рубанов,    А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Г.А. Свердлык, Ю.К. Толстой, К.В. Храмцов,  Н.Ю. Чаплин, А.М. Эрделевский, Э.Б. Эйдинова, К.Б. Ярошенко и других ученых.  

Объектом курсовой работы является комплекс общественных отношений, складывающихся в сфере наследования.

Предметом курсовой работы являются правовые нормы Российской Федерации о наследовании, на основании которых проводится комплексный анализ правового режима наследования, а также видов наследования по российскому наследственному праву. 

 Целью курсовой работы является комплексная теоретическая разработка понятия и видов наследования по законодательству РФ.

Исходя из цели курсовой работой были поставлены следующие задачи:

- раскрыть понятие и сущность наследования по законодательству РФ;

- проанализировать виды наследования;

- выявить проблемы, возникающие в практике применения норм наследственного права и предложить пути их устранения.

Исходя из обозначенной цели и поставленных в соответствии с ним задач, построена структура курсовой работы. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

1. Общие положения о наследовании

1.1 Понятие и сущность наследования

Понятие наследования раскрыто в п. 1 ст. 1110 ГК РФ[1], из которого следует, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

Легальное определение юридической природы наследования как правопреемства подтверждает приверженность российского права, в том числе наследственного, континентальной, романо-германской правовой системе.

В США, Великобритании, Индии, Канаде, Австралии и ряде других стран с англосаксонской правовой системой при наследовании имеет место не правопреемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества наследодателя в рамках особой процедуры, именуемой "администрирование", включающей сбор причитавшихся наследодателю денежных средств, оплату его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей и проч. При этом наследники получают право лишь на чистый остаток[2].

Наследование является производным способом приобретения права собственности на имущество умершего другими лицами (п. 2 ст. 218 ГК РФ)[3] и представляет собой посмертный переход имущества (наследства, наследственного имущества), принадлежащего одному лицу - умершему, к другому лицу (другим лицам) - наследнику (наследникам). Именно со смертью закон связывает начало наследования (ст. 1113 ГК РФ).

Как известно, смертью гражданина прекращается его правоспособность, т.е. способность иметь гражданские права и нести обязанности, которая принадлежит каждому от рождения (ст. 17 ГК РФ).

Иных оснований прекращения правоспособности закон не содержит. Вместе с тем нормы, регулирующие наследование, применяются и к правоотношениям, которые возникают в результате вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим в соответствии с прямым указанием в ст. 1113 ГК РФ на те же правовые последствия, что влечет смерть гражданина.

Термин "правопреемство" подчеркивает связь между наследственным имуществом и лицами, к которым оно переходит. В гражданском праве общее (универсальное) правопреемство противопоставляется частному (сингулярному).

В отличие от сингулярного (частного) правопреемства, когда от одного лица к другим лицам переходят права и обязанности либо только права или только обязанности в одном или нескольких правоотношениях, при универсальном (общем) правопреемстве к другому лицу (другим лицам) права и обязанности переходят в неизменном виде как единое целое, причем в один и тот же момент.

Универсальное правопреемство при наследовании имеет свои характерные признаки.

Итак, имущество наследодателя переходит к наследнику (наследникам) в неизменном виде. Поскольку наследник (наследники) заменяет наследодателя во всех правоотношениях, за исключением неразрывно связанных с личностью умершего, то характер, объем и содержание соответствующих прав и обязанностей после открытия наследства не меняются.

Например, при наследовании заложенного имущества право залога сохраняется, а наследник становится на место залогодателя (п. 1 ст. 353 ГК РФ).

Данное правило при универсальном правопреемстве определяет также неизменность течения сроков исковой давности, а также порядка их исчисления. Так, при предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не может быть прерван, приостановлен и восстановлен (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

Переход имущества наследодателя к наследнику (наследникам) как единое целое означает, что, по общему правилу, в порядке универсального правопреемства переходят не только все имущественные права, включая права на предметы домашней обстановки и обихода, но и все обязанности, которые наследник обязан исполнить перед ставшими теперь его кредиторами в пределах стоимости наследуемого имущества. Соответственно, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, независимо от основания наследования (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Однако наследство не является неделимой вещью, поскольку его целостность является временной и даже случайной и обусловлена правилами перехода прав и обязанностей наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Правопреемство при наследовании осуществляется в один и тот же момент - со дня открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия и от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Это означает, с одной стороны, что нельзя принять часть наследства, входящих в него прав и обязанностей раньше, а часть - позже, т.е. по частям, а с другой - что фактическому принятию наследства законодательно придается обратная сила. С помощью данного юридического приема обеспечивается непрерывность связи между прекращением прав наследодателя в связи со смертью и возникновением прав наследника на наследственное имущество, чем устраняется неопределенность в правовом режиме наследственной массы от момента открытия наследства до момента его принятия, в том числе в вопросах несения необходимых расходов на содержание имущества умершего, на уплату процентов, налогов, сборов и т.д.

В то же время законодательство содержит исключения из рассмотренных правил универсального правопреемства при наследовании имущества. При этом иной порядок наследования установлен только правилами ГК РФ (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Данные исключения касаются в основном изъятий из принципа неизменности имущественных прав и обязанностей при их переходе в порядке наследования и направлены на защиту прав и законных интересов третьих лиц.

В качестве примера можно привести правила наследования долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, а также правила вступления наследников в хозяйственные товарищества или производственные кооперативы, членом которых был наследодатель (ст. 1176, 1179 ГК РФ).

Так, если для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества (ст. 1176 ГК РФ). В случае наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, когда наследник не является членом такого хозяйства и ему отказано в принятии в члены хозяйства, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства (ст. 1179 ГК РФ). И в том, и в другом случае закон устанавливает, что взамен имущественного права, принадлежавшего наследодателю, наследник приобретает право на получение его денежного эквивалента, т.е. приобретает в порядке наследования видоизмененное право, хотя и связанное с правом, принадлежавшим наследодателю.

Следует учитывать, что в случае если наследодатель был членом жилищного, дачного или иного потребительского кооператива, его наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива в силу прямого указания на то в п. 1 ст. 1177 ГК РФ.

Согласно п. 2 ст. 1177 ГК РФ решение вопроса о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.

Вместе с тем п. 3 ст. 14 Закона РФ от 19.06.1992 №3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"[4] содержит правило, согласно которому наследникам умершего пайщика его паевой взнос и кооперативные выплаты передаются в порядке, предусмотренном уставом потребительского общества. При этом право участия в общих собраниях потребительского общества и другие права пайщиков указанным наследникам не передаются.

Кроме этого, в законе установлены особые правила наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, в частности заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов, право на получение которых принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Указанное право должно быть реализовано в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, в противном случае соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (ст. 1183 ГК РФ).

В качестве исключения из общих правил наследования можно привести ст. 8.1 Вводного закона, согласно которой денежные средства, находящиеся на вкладе, в отношении которого до 1 марта 2002 г. вкладчиком в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР 1964 года было сделано распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти, не входят в состав наследственного имущества и на порядок и условия их выдачи не распространяются нормы наследственного права, содержащиеся в разд. V ГК РФ. В случае смерти вкладчика выдача таких денежных средств лицу (лицам), указанному (указанным) в распоряжении, осуществляется банком на основании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика. Данные нормы основаны на необходимости придания легитимности распоряжениям наследодателя, совершенным в соответствии с действующим на момент их совершения законодательством.

Думается, что приведенные исключения из общих правил не означают, что правопреемство при наследовании в таких случаях является сингулярным, а лишь устанавливают особенности наследования отдельных видов имущества умершего, принадлежавших ему на день смерти имущественных прав и обязанностей, в целях защиты прав и законных интересов третьих лиц и придания стабильности гражданскому обороту.

В юридической литературе со ссылками, в частности, на правила перехода права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), правила наследования при завещательном отказе (ст. 1137 ГК РФ) и завещательном возложении (ст. 1139 ГК РФ), на которых мы остановимся позже, можно встретить и иную точку зрения[5].

1.2 Нотариальная защита наследственных прав граждан

Нотариат является институтом, созданным государством для целей защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота. В действующих в настоящее время «Основах законодательства Российской Федерации о нотариате» (далее – «Основы»)[6] даётся определение нотариата как института, призванного обеспечивать, в соответствии с Конституцией РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ, настоящими Основами, защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путём совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

В данный момент Государственной Думой РФ разработан и принят проект федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» [3]. Согласно этому проекту, нотариат представляет собой профессиональное сообщество нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность путём совершения нотариальных действий, а также создания необходимых условий для совершения этих действий в соответствии с требованиями закона.

Государство относит нотариат к сфере защиты имущественных прав и интересов физических и юридических лиц. Средством защиты вещных и обязательственных прав всегда являлись нотариальные акты.

Если говорить конкретно о нотариальной деятельности по реализации наследственных прав и интересов, то ее можно представить, как действия нотариусов по обеспечению юридической возможности распорядиться на случай смерти имуществом, которое принадлежит гражданину-наследодателю, по обеспечению прав третьих лиц (например, кредиторов наследодателя), а также по защите правомочий наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства существующих на момент смерти наследодателя указанных прав и обязанностей в установленном законом порядке в процессе открытия и принятия наследства[7].

Охрана наследственных прав, как правовой институт, представляет собой систему юридических гарантий соблюдения законных интересов предполагаемых наследников и иных лиц, имеющих заинтересованность в наследственном имуществе. Меры по охране и управлению наследством принимаются нотариусом по месту открытия наследства, по письменному заявлению наследников, исполнителя завещания, органов местного самоуправления либо других лиц, которые действуют в интересах сохранения наследственной массы. Меры устанавливаются на срок, продолжительность которого определяет нотариус, согласно характеру и стоимости имущества, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством. Этот срок не может превышать шести месяцев, а в некоторых случаях – девяти месяцев.[8]

Нотариус приступает к принятию мер по охране наследственного имущества в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня поступления заявления о наследственном имуществе.

В целях охраны наследства нотариус, в присутствии двух свидетелей, если это необходимо, проводит опись наследственного имущества, результаты которой оформляются актом. В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя.

Для обеспечения защиты наследства, нотариус передаёт имущество на хранение. Если входящее в состав наследства имущество не является наличными деньгами, валютными ценностями, драгоценными металлами и камнями, изделиями из них, а также требующими управления ценными бумагами, то оно может передаваться по договору хранения одному из наследников, а если отсутствует возможность такой передачи – другому лицу по усмотрению нотариуса.

О передаче имущества на хранение делается запись в акте описи и берётся подписка у лица, принявшего имущество на хранение, о сделанном ему предупреждении, о материальной и уголовной ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества, а также за причинённые убытки.

На хранение могут быть переданы только вещи. При этом передача отдельных видов имущества на хранение обязательна. Например, согласно п. 2 ст. 1172 ГК РФ, наличные средства должны быть внесены в депозит нотариуса, а ценные бумаги, не требующие управления, валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них передаются на хранение банку

Также закон предъявляет особые требования к лицу, выступающему хранителем. Так, например, особые правила применяются к наследованию оружия. О наличии такого наследуемого имущества уведомляются органы внутренних дел, которые изымают его до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии. Согласно п. 3 ст. 1172 ГК РФ, хранителем выступает орган внутренних дел, зарегистрировавший оружие.

Ситуация складывается по-другому, если в составе наследства находится имущество, которое требует не только охраны, но и нуждается в управлении. Например, если в наследственном имуществе находятся предприятия как имущественные комплексы, ценные бумаги, акции, доли в уставном капитале хозяйственного товарищества или общества, исключительные права и др. В этом случае нотариус, в соответствии со ст. 1026 ГК РФ, в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления имуществом[9].

Закон гласит, что договор доверительного управления имуществом - это соглашение двух сторон, в соответствии с которым одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона (доверительный управляющий) обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Оформление наследственных прав представляет собой определенную стадийную процедуру, участниками которой выступают наследники, нотариус, другие лица (банковские учреждения, органы государственной регистрации прав на землю и другое недвижимое имущество, транспортные средства и др.).

В случае, если в составе наследства имеется вклад в банке или ином финансовом учреждении, к наследнику переходит право требования выдачи вклада с начислением всех предусмотренных договором процентов, компенсационных и других выплат. Это позволяет говорить, что в составе наследства находится обязательственное право требования вкладчика к банку (финансовому учреждению), основанное на договоре банковского вклада или ином аналогичном договоре (например, депозитном договоре)[10].

В гражданском законодательстве РФ сложилось три основных варианта перехода права на банковский вклад по наследству: наследование по закону; завещание; завещательное распоряжение вкладчика банку.

Специфика завещательного распоряжения вкладчика, введенного гражданским законодательством в советский период, заключается в том, что это распоряжение не является по своей природе завещанием, но содержит определенные элементы последнего. Можно сказать, что завещание и завещательное распоряжение вкладчика являются разновидностями распоряжения физического лица на случай его смерти.

В 30-е гг. XX в. ГК РСФСР был дополнен ст. 436, закрепляющей право вкладчика, который вносит вклады в государственные трудовые сберегательные кассы, Государственный банк СССР или Банк внешней торговли СССР, указывать лиц, которым этот вклад должен быть выдан в случае смерти вкладчика. Такое указание вкладчика обязательно должно быть сделано в письменной форме. Схожий порядок сохранился при принятии ГК 1964 г.

Судебная и нотариальная практика советского периода исходила из того, что такой вклад исключался из наследственной массы.

Следует обратить внимание на специфику завещательного распоряжения, проявившуюся в его простой письменной, а не нотариальной форме, содержании, особом порядке оформления наследственных прав.

В части содержания, особенность завещательного распоряжения находит проявление в том, что в его текст может быть внесено лишь положение о назначении наследником права на вклад определенного лица и причитающаяся последнему доля во вкладе. Других положений завещательное распоряжение вкладчика банку содержать не может, что отличает его от завещания.

Так, в завещательном распоряжении не может содержаться указаний об установлении завещательного отказа или завещательного возложения, устранении от наследования кого-либо из наследников по закону, назначении исполнителя завещаний и других условий, присущих завещанию.

Существенные особенности имеет определение состава наследства нотариусом в случае, если наследодатель при жизни оставил завещательное распоряжение в банке. Распоряжение вкладчика составляется в простой письменной форме, с удостоверением подписи завещателя служащим (должностным лицом) банка и сохраняется в том банковском (финансовом) учреждении, в котором имеется вклад. Выдача экземпляра завещательного распоряжения вкладчику, например, для хранения в его личных документах, нормативными правовыми актами не предусмотрена.

В данном аспекте наблюдаются «процедурные» отличия завещания и завещательного распоряжения, поскольку копия завещания, удостоверенного нотариусом, может быть выдана последним по требованию завещателя. Законодательство РФ и других государств постсоветского пространства, не предусматривает обязательности государственной регистрации завещательных распоряжений путем внесения данных о них в реестр завещаний (наследственный реестр), как это предусмотрено для завещаний, удостоверенных нотариусом.

В Российской Федерации предусматривается обязательность внесения нотариусом данных об удостоверенных и отмененных завещаниях в единую информационную систему нотариата. Практика оформления наследственных дел показывает несовершенство существующей в РФ системы регистрации завещаний в наследственном реестре, поскольку он не распространяется на завещательные распоряжения вкладчиком банкам (финансовым учреждениям). Поэтому установить наличие и содержание завещательного распоряжения наследодателя нотариус, в производстве которого находится наследственное дело, может только одним способом - путем направления соответствующего запроса банку (финансовому учреждению). Ситуация может быть осложнена тем, что наследники и другие заинтересованные лица могут быть не осведомлены не только о наличии завещательного распоряжения, но и самого денежного вклада в конкретном учреждении банка, что значительно усложняет задачу нотариуса на данной стадии наследственного процесса.

Работа нотариуса по выявлению завещательных распоряжений наследодателя усложняется и тем обстоятельством, что в условиях финансового кризиса и нестабильности многие банковские учреждения приостановили выдачу вкладов, в них введена временная администрация или их обязательства по выдаче вкладов переданы другому банку или группе банков.

Поскольку к наследникам переходит, помимо права на вклад, также и право на получение компенсации в системе фонда гарантирования вкладов физических лиц, при наличии соответствующих оснований, нотариус обращается с запросом и в учреждения фонда.

Следует подчеркнуть, что гражданским законодательством не предусмотрено оставление вкладчиком завещательного распоряжения в отношении права на компенсацию в системе фонда гарантирования вкладов физических лиц, поэтому вкладчик может распорядиться суммой компенсации на случай смерти лишь путем завещания, удостоверенного нотариально или уполномоченным должностным лицом. Нам представляется, что такое упущение со стороны законодателя следует устранить путем внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты. Установив наличие и содержание завещательного распоряжения, нотариус проверяет его действительность на момент открытия наследства. В этой связи следует, в первую очередь, проанализировать вопрос о соотношении завещательного распоряжения и завещания. Иными словами, является ли завещанием завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках.

Контекстуальный анализ Гражданского кодекса РФ даёт основания говорить о различных подходах.

Так, российский законодатель, по всей видимости, исходит из того, что завещательное распоряжение, о котором речь идет в ст. 1128 ГК РФ, является разновидностью завещания.

Статья о завещательном распоряжении размещена законодателем в гл. 62 ГК РФ, которая посвящена наследованию по завещанию. Кроме того, в п. 1 ст. 1128 ГК РФ указано, что в отношении средств, находящихся на счете, завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

При таком подходе действительность завещательного распоряжения на момент открытия наследства определяется с учетом наличия других завещаний и завещательных распоряжений. К последнему в полной мере применяются правила ст. 1130 ГК РФ об отмене последующим завещанием прежнего завещания полностью или в части. Данные правила применимы при проверке действительности как самого завещания, так и завещательного распоряжения. К примеру, если наследодатель оставил завещание в отношении всего имущества, а позднее - завещательное распоряжение в отношении прав на вклад, то завещание будет исполняться в части, не охваченной завещательным распоряжением, а последнее - в полном объеме. Если сначала было сделано завещательное распоряжение, а позднее - завещание в отношении всего имущества, то исполняться будет лишь завещание, даже при отсутствии прямых указаний об отмене завещательного распоряжения.

Гражданское законодательство РФ исходит из иного взгляда на природу завещательного распоряжения. Статья 1228 ГК РФ о наследовании права на вклад в банке (финансовом учреждении) размещена законодателем не среди норм о наследовании по завещанию (гл. 85 ГК РФ), а в гл. 84, посвященной общим положениям о наследовании. При этом в ст. 1228 ГК РФ отсутствует указание, что завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

По-иному разрешаются вопросы завещания и завещательного распоряжения вкладчика банка.

Так, завещание, составленное после завещательного распоряжения, полностью или частично отменяет его лишь в двух случаях: если в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на вклад или завещание касается всего имущества наследодателя. Если же завещательное распоряжение банку было сделано после завещания, то наследование вклада осуществляется в соответствии с завещательным распоряжением, а не завещанием.

Признание недействительным нового завещания не восстанавливает действия предыдущего, кроме случаев, касающихся дефектов воли завещателя. Как видим, в законодательстве РФ достаточные основания считать завещательное распоряжение разновидностью завещания отсутствуют. Вместе с тем Гражданский кодекс РФ исходит из того, что право на вклад (денежные средства) в банке входит в состав наследства, независимо от способа распоряжения им - при помощи завещания или же завещательного распоряжения. Поэтому и оформление наследственных прав производится единообразно - путем выдачи наследникам по их заявлению свидетельства о праве на наследство. При этом в свидетельстве указывается, что оно выдается на основании завещательного распоряжения. Хотя наследуется право на вклад (денежные средства), предметом наследования выступает определенная денежная сумма, причитающаяся наследодателю.

Из документов, предоставленных банком (финансовым учреждением) в ответ на запрос, нотариусу станет известно о наличии вклада, завещательного распоряжения и сумме денежных средств (вместе с процентами и иными начислениями, предусмотренными договором или законом). Однако, за период с момента получения нотариусом информации и до выплаты денежных средств наследникам на основании свидетельства о праве на наследство сумма может измениться, что создаст наследникам дополнительные трудности. Поэтому указывать в свидетельстве о праве на наследство конкретную сумму денежных средств нотариусу нецелесообразно. Представляется, что следует ограничиться формулировкой о переходе к наследнику всей суммы вклада, со всеми причитающимися процентами и компенсациями. Если помимо наследника, указанного в завещательном распоряжении, к наследованию призывается также и другой наследник, например, имеющий право на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ), то нотариусом в свидетельстве о праве на наследство указывается размер доли соответствующего наследника.

В случае, когда один из наследников принял наследство, но не обратился за получением свидетельства, в свидетельстве другого наследника допустима оговорка о том, что свидетельство о праве на наследство на соответствующую долю не выдано. Конкретные денежные суммы (размер вклада, проценты, другие выплаты) в свидетельстве о праве на наследство не указываются[11].

Можно выделить основные задачи и принципы нотариальной деятельности по защите наследственных прав. Среди них:

- оказание квалифицированной юридической помощи;

- содействие урегулированию споров и разногласий лиц, которые обратились за совершением нотариальных действий;

- формирование уважительного отношения к закону;

- нотариальное удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов с целью придания им достоверности;

- некоммерческий характер нотариальной деятельности и др.

Выделим действия по защите наследственных прав и интересов граждан. Среди них: выдача свидетельства о праве на наследство, оповещение наследников об открытии наследства, удостоверение завещания, принятие и отмена мер по охране наследственного имущества и управлению им и др.

Нам представляется, что при рассмотрении вопросов о нотариальной защите наследственных прав основным является способ принятия и отмены нотариусом мер по охране наследственного имущества и управления им.

Меры устанавливаются на определенный срок, продолжительность которого определяет нотариус, согласно характеру и ценности имущества, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством. Этот срок не может превышать шести месяцев, а в некоторых случаях (отказ или отстранение наследников от наследства, непринятие наследства) – девяти месяцев.

В целях охраны наследства, нотариус, в присутствии двух свидетелей, проводит опись наследственного имущества, результаты которой оформляются актом. Защите наследственных прав способствует передача имущества на хранение. Если входящее в состав наследства имущество не является наличными деньгами, валютными ценностями, драгоценными металлами и т.п., то оно может передаваться по договору хранения одному из наследников, а если отсутствует возможность такой передачи – другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель, хранение обеспечивается исполнителем. При этом, если хранитель не является наследником, то он вправе получать от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества.

Другая ситуация складывается, если в составе наследства имеется имущество, которое требует не только охраны, но и управления (предприятие как имущественный комплекс, ценные бумаги, исключительные права и др.). Нотариус в этом случае, в соответствии со ст. 1026 ГК РФ, в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления имуществом[12]. Нам договор доверительного управления имуществом представляется в виде некоторого лишения собственника (в данном случае наследника) владельческих и пользовательских полномочий, но на определенный срок.

Некоторые авторы, при исследовании способов нотариальной защиты наследственных прав и интересов, главным способом считают выдачу свидетельства о праве на наследство. Рассмотрим подробнее данный способ защиты.

Свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в нем наследственное имущество. Получается, что целью выдачи свидетельства является обеспечение переноса права собственности с одного лица на другое – наследника. Свидетельство о праве на наследство устанавливает основания возникновения имущественного права наследника, которое ранее принадлежало наследодателю.

Выдача свидетельства производится нотариусом по месту открытия наследства только наследникам, принявшим наследство в установленном порядке, в соответствии с их письменным заявлением (но возможно и подача заявления по почте, передача заявления представителем наследника и др.) В этих случаях подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом. Как мы видим, свидетельство о праве на наследство является правоподтверждающим документом, т.к. его получение, являясь правом, а не обязанностью наследника, подтверждает права наследования.

Также свидетельство можно рассматривать как правозащитный документ, так как его наличие исключает удовлетворение притязаний третьих лиц на наследуемое имущество. Следует отметить, что существует иная точка зрения, в соответствии с которой свидетельство о праве на наследство имеет двойственную правовую природу и является также правоустанавливающим документом. Мы считаем целесообразным рассматривать свидетельство о праве на наследство в его многообразной природе, как публичный, правозащитный и правоподтверждающий документ.

Учредители доверительного управления наделены широкими правами требования по отношению к доверительному управляющему. К примеру, учредитель управления имеет право требовать возмещения убытков, причиненных утратой или повреждением наследственного имущества, включая упущенную выгоду. Такой подход позволяет защитить интересы наследников даже без их личного участия.

Некоторые юристы, при исследовании способов нотариальной защиты наследственных прав и интересов, главным способом защиты считают выдачу свидетельства о праве на наследство. Меры по охране и управлению наследством прекращаются с момента выдачи свидетельства о наследовании, так как с момента фактической передачи имущества наследнику необходимость осуществления мер по охране наследственного имущества отпадает.

Проведенный выше анализ позволяет выделить нотариальный способ защиты прав в качестве альтернативного по отношению к судебному способу защиты. Ведь нотариат является не государственной структурой, что может исключить или устранить обращение в дальнейшем в органы государственной власти.

Таким образом, можно сделать вывод, что если говорить о нотариальной деятельности по реализации наследственных прав и интересов, то ее можно представить, как действия нотариусов по обеспечению юридической возможности распорядиться на случай смерти имуществом, которое принадлежит гражданину-наследодателю, по обеспечению прав третьих лиц, а также по защите правомочий наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства существующих на момент смерти наследодателя указанных прав и обязанностей в установленном законом порядке в процессе открытия и принятия наследства.

2. Особенности правового регулирования отдельных видов наследования

2.1 Особенности правового регулирования наследования по завещанию и по закону

Наследование по завещанию и закону в истории существовали всегда, однако на разных этапах развития общества в них вкладывался разный смысл.

Так, например, гражданское законодательство Российской Империи в «Своде законов гражданских», предусматривало основания наследования по завещанию и по закону[13].

Д.И. Мейер указывал, что «лицо делается наследником двумя путями - или по завещанию, или по закону, - но как скоро достигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним путем»[14].

В 1918 году был принят акт, который изменял все наследственное право того времени, и назывался он «Об отмене наследования». На основании этого документа наследование полностью отменялось как по закону, так и по «духовному» завещанию. 22 мая 1922 года декретом ВЦИК «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФС» право на наследство было восстановлено.

Декретом устанавливалось наследование по завещанию и по закону. Гражданский кодекс РСФСР, введённый в действие с 1 января 1923 года, закрепил эти изменения в законодательстве, но ограничил наследование до 10.000 рублей за вычетом всех долгов умершего. Сумма, превышающая эти цифры, переходила государству.

Гражданский кодекс ограничил круг наследования только близкими родственниками: супругом умершего, детьми, внуками и правнуками и нетрудоспособными. Это правило действовало на наследников как по закону, так и по завещанию, наследство делилось поровну между всеми. Все это объясняется тем, что в советском законодательстве, был запрет на извлечение нетрудовых доходов, кроме того ограничивалось количество входящих в собственность граждан объектов и их размер. Эти ограничения были не обоснованы и как отмечал Е.А. Суханов, «были крайне не эффективны и даже вредны для общества»[15].

После принятия законов «О собственности в СССР» и «О собственности в РСФСР», появились новые возможности осуществления права собственности.

Гражданский кодекс Российской Федерации установил в законе право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Что касается оснований возникновения наследования, в первую очередь исследуем наследование по завещанию.

Завещание рассматривается с трех сторон, во-первых, – это документ, который включает в себя распоряжение наследодателя о распределении своего имущества, во-вторых, завещание – это конкретное жизненное обстоятельство в виде юридического факта при наличии которого возникают определённые гражданские правоотношения, в-третьих – это односторонняя сделка, то есть для ее возникновения достаточно волеизъявления одного лица (наследодателя).

Законодательство предоставляет наследодателю выбор: составлять завещание или не составлять, принуждение к составлению завещания невозможно. Имущество можно завещать любым лицам вне зависимости от того являются ли они родственниками наследодателю, кроме того наследство можно оставить юридическим лицам, публично-правовым образованием и международным организациям.

В завещании наследодатель может определить наследственную долю в любом соотношении, завещать конкретные виды имущества либо его часть. Он также может ограничить или лишить одного, или нескольких наследников наследства, ограничить их потенциальную долю. В этом правиле есть исключение – «обязательное наследование» согласно которому, определенные лица независимо от содержания завещания имеют возможность получить часть наследства.

Также наследодатель может оставить завещательное распоряжение, которое обязывает лицо осуществить определённые действия перед получением наследства. Он может определить условия, при наступлении которых наследник может приобрести наследство. Здесь тоже есть несколько правил: условия должны быть правомерными, выполнимыми и соответствовать моральным принципам общества. Наследодатель может в любой момент отменить или изменить завещание, изменить наследников, частично подкорректировать и перераспределить их права и обязанности.

Наследодатель может совершать новые завещания, которые могут как полностью отменять, так и дополнять предыдущие. В случае наличия противоречий, действующим является то, которое составлено позже. Наследодатель не обязан завещать все свое имущество он может распределить только некоторую часть, а остальная будет наследоваться по закону.

Таким образом, при совершении завещания наиболее полно раскрывается свобода распоряжения частной собственностью и другими исключительными правами. Наследование по закону происходит в случаях если наследодатель не оставил завещания, если оно признано недействительным, наследники отказались и не принимают имущество, или если наследодатель умер позже наследника.

Наследники по закону наследуют имущество в порядке очереди, при этом наследники одной очереди наследуют его в равных долях. Если наследники отказались и не принимают имущество, тогда оно становится выморочным и переходит государству.

Наследство открывается со смертью гражданина или объявлением судом гражданина умершим. Время открытия наследства - момент смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, день его предполагаемой гибели. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Первым этапом вступления наследства является подача заявления наследников о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то считается, что он принял наследство.

Наследникам законом дается шесть месяцев со дня открытия наследства для его принятия. Проблемой связанной с принятием наследства является то, что о зачастую наследники просто не знают о том, что необходимо подать заявление о выдаче наследства и сделать это нужно в течение шести месяцев. Из-за этого они пропускают срок, который можно восстановить, обратившись в суд. Восстановление этого срока происходит по уважительной причине. В Гражданском кодексе не указано, что именно является уважительной причиной. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании», разъясняется, что к числу уважительных причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п.»[16].

Другим условием восстановления срока является обращение в суд наследника, пропустившего срок, с требованием его восстановить, в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока.

Наследник пропустивший этот срок лишается права на восстановление срока принятия наследства К сожалению, в судебной практике возникают ошибки ввиду того, что в законодательстве есть правовые пробелы и противоречивость норм. Рассмотрим случай из практики, когда Верховный суд РФ отменил решение нижестоящего суда о восстановлении срока принятия наследства и принял новое решение.

В районный суд Краснодарского края обратился гражданин с просьбой восстановить срок принятия наследства, которое осталось после смерти его отца и признать незаконным право собственности, возникшее у его тети на унаследованное ею имущество, а также признать недействительным свидетельство о праве собственности и взыскать судебные расходы. В суде истец доказывал, что он - наследник первой очереди и дом с участком должен достаться ему.

Ответчица иск не признала, обосновав это тем, что истец пропустил сроки принятия наследства.

Районный суд вынес решение о восстановлении срока и признал его принявшим наследство. Краевой суд с этим согласился. Ответчица обратилась за обжалованием решения в Верховный суд РФ, который нашел в решениях краснодарских судов – «существенные нарушения».

При удовлетворении иска Районный суд Краснодарского края, основывал решение на том, что сын не обратился за наследством вовремя по «независящим от него обстоятельствам. Он не знал или не должен был знать о смерти отца». Поэтому суд решил, что срок для принятия наследства пропущен «по уважительной причине». Судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам, считает, что «постановления были приняты с существенным нарушением норм материального права» и с ними нельзя согласиться.

Статья 1152 Гражданского кодекса РФ гласит, «для приобретения наследства наследник должен его принять». Срок, в течении которого наследник может принять наследство - шесть месяцев со дня открытия наследства (статья 1154 ГК).

В статье 1155 указано, «по заявлению наследника, пропустившего срок, суд может ему срок восстановить и признать человека принявшим наследство, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства или срок пропущен по уважительным причинам».

Восстановить этот срок возможно, если гражданин обратился в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали. Из материалов дела было видно, что сыну стало известно о смерти отца в мае или «не позднее июня». А в суд он отправился только в конце января следующего года. Когда он вышел на свободу причины по которым гражданин не пошел в суд, за продлением срока наследования, отпали и не имелось оснований для восстановления срока для принятия наследства.

Верховный суд отметил, что заключение местных судов о том, что истец до освобождения из колонии не знал и не должен был знать о смерти отца и был лишен возможности поддерживать связь с отцом, получать информацию о его здоровье - ни на чем не основано, так как этих данных в материалах дела - нет.

Местные суды не учитывали статьи 1155 Гражданского кодекса и разъяснения пленума по делам о наследстве. Это, по мнению Верховного суда, привело к «неправильному разрешению дела». В итоге Верховный суд решения районного суда и краевого - отменил и принял новое решение - полностью отказать сыну умершего в его иске к его тете[17].

Анализируя практику, можно увидеть необходимость в конкретизации и закреплении в Гражданском кодексе РФ, основных причин, которые суд может признать уважительными, при восстановлении срока для принятия наследства.

2.2 Особенности правового регулирования наследования по наследственному договору

1 июня текущего года в нашей стране вступили в силу новые виды наследования, которых ранее не было в нашем законодательстве: это совместные завещания супругов и наследственные договоры. Законодательные новеллы существенно расширяют возможности наших граждан распорядиться своими имущественными активами, выражая последнюю волю.

Теперь распорядиться имуществом на случай смерти можно будет не только путем совершения завещания, но и посредством заключения наследственного договора, к которому должны применяться правила ГК РФ о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора. Автором новых законов стал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Павел Крашенинников. «Преимущество наследственного договора в том, что потенциальные наследники и потенциальный наследодатель договариваются заранее, что и кому перейдет, и какие условия для этого нужно выполнить. Условия могут быть самые разные, в том числе, например, может быть прописано обязательство наследника ухаживать за тем, кто завещал ему наследство, в старости». «Такой наследственный договор имеет приоритет над завещанием. То есть если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору».[18] Разъясняет Павел Крашенинников.

Если ранее наследодатель не мог юридически закрепить свои желания и просить от наследника встречных действий в связи с передачей в наследство имущества, то теперь это возможно путем подписания наследственного договора. Для Российской Федерации наследственный договор - абсолютно новый вид гражданско-правового договора, однако, в зарубежных государствах, таких как, Германия, Австрия, Швейцария, Китай, Латвия и Украина, он предусмотрен законодательством и реализуется на практике. Отметим ключевые особенности данного договора, разберем недостатки и преимущества.

В Российской Федерации истолкование понятия наследственного договора приводится следующим образом: «наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или третьим лицам».3 «Соглашение отчуждателя имущества и наследника, по которому после смерти наследодателя все наследственное имущество или его часть будут переданы в собственность к подписавшему договор наследнику» Из этого следует, что гражданин приобретает право на заключение договора с любым лицом, призванным к наследованию.

Дополнительно, представляется возможность определить порядок перехода прав на такое имущество к третьим лицам, то есть гражданам, которые не являются стороной договора.

Ст. 1040.1 ГК РФ предоставляет право определения такой обязанности по соглашению сторон, то есть его возмездный или безвозмездный характер устанавливают сами стороны, в то время как в определенных зарубежных государствах законодатель прямо устанавливает требование о возмездности наследственного договора.

По нашему мнению, оказание сторонам свободы в определении возмездности данного договора допустимо. Однако подчеркнем, что непосредственно возмездность договора и вероятность прибрести соответствующее ответное предоставление в виде тех или иных действий будущим наследодателем еще при жизни является одним из бесспорных плюсов такого договора и фактором, стимулирующим гражданина заключить такой договор. В соответствии с этим законодательно следует предусматривать возможность принятия приобретателем имущества отчуждателя по 3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" ст. 1140.1 наследственному договору на себя обязанности совершить в пользу отчуждателя конкретные действия не только после его смерти, но и до таковой. [19]

Учитывая анализ ст. 1040.1 ГК РФ, рекомендуем определять термин наследственный договор следующим образом: это договор, в соответствии с которым одна сторона (отчуждатель) делает распоряжение о переходе в случае своей смерти принадлежащего ей права на имущество, которое определено в данном договоре, другой стороне (приобретателю) или третьему лицу. Отталкиваясь от приведенных ранее положений, отметим характерные черты российской модели наследственного договора.

Так, наследственный договор имеет много сходных черт с завещанием и содержит отдельные и личные распоряжение наследодателя в отношении порядка перехода принадлежащего ему имущества к наследникам, как заключившим с наследодателем наследственный договор, так и не заключившим его, а также другие распоряжения, которые способно включать в себя завещание:

- назначение и подназначение наследников;

- определение долей наследников в наследстве;

- лишение наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;

- назначение душеприказчика (душеприказчиков);

- завещательный отказ, завещательное возложение и др.).

Таким образом, наследственный договор может стать одним из оснований для наследования одновременно с завещанием и наследованием по закону.

Остановимся на проблеме соотношения завещания и наследственного договора.

При заключении наследственного договора, нужно сформировать условия для того, чтобы гарантировать приобретателю переход к нему права на имущество, обозначенное в договоре, после смерти отчуждателя. В связи с этим следует уменьшить действие завещаний, составленных отчуждателем, т.к. в противном случае интерес приобретателя к заключению наследственного договора может уменьшиться. В первую очередь наследование должно происходить по наследственному договору, затем в части, не урегулированной наследственным договором, - по завещанию, составленному как до, так и после заключения наследственного договора, и в части, не урегулированной наследственным договором и завещанием, - по закону[20] .

В результате того, что после заключения наследственного договора имущество, которое является его предметом, остается в собственности отчуждателя до момента его смерти, возникает вопрос о том, каким образом при его жизни осуществляется распоряжение данным имуществом. Законодатель предлагает предоставить наследодателю право свободно заключать любые сделки с имуществом, составляющего предмет наследственного договора, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, права на имущество наследодателя. По нашему мнению, такое положение ставит приобретателя по данному договору в весьма невыгодное положение. Заключение подобного наследственного договора для приобретателя связано с значительным риском. Исполняя свои обязательства по осуществлению в пользу отчуждателя действий, имущественного или неимущественного характера, если договор признан сторонами возмездным, он может в итоге остаться без имущества. Подчеркнем, что закон не предусматривает никаких мер защиты интересов приобретателя. [21]

Таким образом, введение наследственного договора в Российской Федерации создает дополнительные возможности по распоряжению гражданами своим имуществом на случай смерти. Полагаем, что данные изменения положительно скажутся на развитии гражданско-правовых отношений.

В заключение можно сказать, что количество граждан, вступающих в наследственные правоотношения с каждым годом становится больше, но уровень их правовой культуры остается невысоким, и это является основной причиной судебных разбирательств данной категории дел. Решением этой проблемы может стать – просветительская деятельность, возникающая со стороны государственных органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате написания курсовой работы мной сформулированы следующие обобщающие выводы.

В современном обществе тема наследственных правоотношений имеет большое значение. В результате развития рыночных отношений, все больше популярность набирает оформление имущества в собственность, которое может переходить в порядке наследственного правопреемства в собственность родственников, что регламентируют нормы российского законодательства, регулирующего наследственные правоотношения. Именно поэтому данная тема актуальна и в настоящее время. В Конституции РФ сказано, что право наследования имущества гарантируется государством, не зависимо от этнических, языковых, социальных и иных признаков, то есть все граждане имеют равные права наследования.

Под наследованием понимается переход имущества и прав, связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам). На сегодняшний день в праве существует три основания наследования имущества наследодателя: по завещанию, по наследственному договору и по закону.

Завещание - это волевой акт лица, который устанавливает правовой порядок перехода всего имущества или его части к определенным физическим и юридическим лицам, то есть завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Существует несколько важных условий составления завещания, в том случае если они не будут соблюдены, то данное завещание можно будет признать недействительным: наследодатель в момент составления завещания должен обладать полной дееспособностью; составить завещание сам лично без посредников; в завещании может содержаться воля только одного гражданина при указывании наследования какого-либо имущества.

Вторым основанием для наследования является наследственный договор. Для Российской Федерации наследственный договор - абсолютно новый вид гражданско-правового договора, однако, в зарубежных государствах, таких как, Германия, Австрия, Швейцария, Китай, Латвия и Украина, он предусмотрен законодательством и реализуется на практике. Отметим ключевые особенности данного договора, разберем недостатки и преимущества.

В Российской Федерации истолкование понятия наследственного договора приводится следующим образом: «наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или третьим лицам».3 «Соглашение отчуждателя имущества и наследника, по которому после смерти наследодателя все наследственное имущество или его часть будут переданы в собственность к подписавшему договор наследнику» Из этого следует, что гражданин приобретает право на заключение договора с любым лицом, призванным к наследованию. Дополнительно, представляется возможность определить порядок перехода прав на такое имущество к третьим лицам, то есть гражданам, которые не являются стороной договора.

Третьим же основанием для наследования имущества наследодателя является наследование по закону, то есть в том случае если наследодатель не оставил завещания на момент своей смерти. Все наследники по закону делятся на несколько очередей, в настоящее время их 7, наследовать имущество следующая очередь может только при отсутствии наследников предыдущей очереди или же в случае утраты на него права вследствие противоправных действий. Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.

На законодательном уровне определены категории граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; нетрудоспособные супруги и родители наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Автором был проведен сравнительный анализ между основаниями наследования имущества наследодателя, и итогам которого был сделан вывод, что наследование по завещанию является более выгодным для наследодателя и наследников. Во-первых, оформление завещания только требует обращения к нотариусу для его составления и заверения, во-вторых, в любой момент завещание может быть изменено и предыдущее потеряет юридическую силу, и, в-третьих, до момента наступления смерти наследодателя он является собственником данного

Список использованных источников

Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации /принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). // Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. - Ст. 4398.
  2. Гражданский Кодекс Российской Федерации №51-ФЗ от 30.11.1994 (часть первая) (ред. от 18.07.2019). // Российская газета. № 238-239.1994.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) №146 ФЗ от 26.11.2001 (ред. от 18.03.2019). // Российская газета. №233. 2001.
  4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-1от 11 февраля 1993. (ред. от 26.07.2019). //Российская газета. №49. 1993.
  5. Федеральный закон №217-ФЗ от 19.07.2018 "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации". // Российская газета. №160. 2018.
  6. Закон РФ №3085-1от 19.06.1992 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (ред. от 02.07.2013). // Российская газета. №136. 1997.
  7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» от 29 мая 2012 г. №9 // Российская газета. 2012. №5800.
  8. Судебная практика [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2018/07/23/vsraziasnil-kogda-nevozmozhno-vosstanovit-srok-dlia-priniatiia-nasledstva.html (дата обращения 15.11.2019).

Научная и обзорная литература

  1. Алферов И.А. Возникновение и развитие нотариальных учреждений в России // Законодательство. 2006. №1. С.14-18.
  2. Белов В.А. Проблемы наследования бизнеса // Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2015. № 7. С. 129-134.
  3. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Том 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2011. 730 с.
  4. Гребенкина И.А. Совершенствование наследственного права: все ли предлагаемые изменения обоснованы ? // Lex russica, 2016. № 11 (120). С. 135-142.
  5. Деханов С.А. От завещания к наследственному договору // Нотариус, 2018. № 6. - С. 35-49.
  6. Договор как средство правового регулирования отношений в сфере оказания услуг: проблемы теории и практики. – М.: ВАКО, РГСУ, 2015. С.129-132.
  7. Комаристая, Н. Ю. Завещание денежного вклада / Н. Ю. Комаристая // Наследственное право. 2014. № 2. С. 45-49.
  8. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. – М.: Статут, 2003. 811 с.
  9. Наследственное право / Б. А. Булаевский и др.; отв. ред. К. Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2005. 218 с.
  10. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 2 т. / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. 6-е изд., перераб. и доп. Т. 2. Части III, IV ГК РФ. – М.: Ин-т государства и права РАН., 2011. 650 с.
  11. Паничкин В.Б. Понятие и правовая природа наследования в российском и американском праве: сравнительный анализ // Наследственное право. 2009. №2. С.47-51.
  12. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М.: Юридическая литература,1991. 389 с.
  13. Федоринина Д.Д. Возникновение института наследования. //Современные гуманитарные исследования. 2019. № 1 (86). С. 74-80.
  14. Шахбазян А.А. Правовая природа защитной функции нотариата в гражданском обороте // Нотариус. 2009. № 6. С. 6-11.

Приложение 1

http://900igr.net/up/datas/118986/004.jpg

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) №146 ФЗ от 26.11.2001 (ред. от 18.03.2019). // Российская газета. №233. 2001.

  2. Паничкин В.Б. Понятие и правовая природа наследования в российском и американском праве: сравнительный анализ // Наследственное право. 2009. №2. С.48.

  3. Гражданский Кодекс Российской Федерации №51-ФЗ от 30.11.1994 (часть первая) (ред. от 18.07.2019). // Российская газета. № 238-239.1994.

  4. Закон РФ №3085-1от 19.06.1992 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (ред. от 02.07.2013). // Российская газета. №136. 1997.

  5. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 2 т. / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. 6-е изд., перераб. и доп. Т. 2. Части III, IV ГК РФ. – М.: Ин-т государства и права РАН., 2011. - С.454.

  6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-1от 11 февраля 1993. (ред. от 26.07.2019). //Российская газета. №49. 1993.

  7. Алферов И.А. Возникновение и развитие нотариальных учреждений в России // Законодательство. 2006. №1. С.14.

  8. Наследственное право / Б. А. Булаевский и др.; отв. ред. К. Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2005. - С.98.

  9. Гражданское право: Учебник. В 3 т. Том 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2011. - С.117.

  10. Договор как средство правового регулирования отношений в сфере оказания услуг: проблемы теории и практики. – М.: ВАКО, РГСУ, 2015. С.129.

  11. Комаристая, Н. Ю. Завещание денежного вклада / Н. Ю. Комаристая // Наследственное право. 2014. № 2. С. 46.

  12. Шахбазян А.А. Правовая природа защитной функции нотариата в гражданском обороте // Нотариус. 2009. № 6. С. 7.

  13. Федоринина Д.Д. Возникновение института наследования. //Современные гуманитарные исследования. 2019. № 1 (86). - С. 74.

  14. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. – М.: Статут, 2003. - С.640.

  15. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М.: Юридическая литература,1991. - С. 145.

  16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о наследовании» от 29 мая 2012 г. №9 // Российская газета. 2012. №5800.

  17. Судебная практика [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2018/07/23/vsraziasnil-kogda-nevozmozhno-vosstanovit-srok-dlia-priniatiia-nasledstva.html (дата обращения 15.11.2019).

  18. Федеральный закон №217-ФЗ от 19.07.2018 "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации". // Российская газета. №160. 2018.

  19. Белов В.А. Проблемы наследования бизнеса // Вестн. эконом. правосудия Российской Федерации, 2015. № 7. С. 130.

  20. Деханов С.А. От завещания к наследственному договору // Нотариус, 2018. № 6. - С. 37.

  21. Гребенкина И.А. Совершенствование наследственного права: все ли предлагаемые изменения обоснованы ? // Lex russica, 2016. № 11 (120). С. 135.