Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Теоретические аспекты наследования)

Содержание:

Введение

Актуальность исследования правового регулирования принятия наследства и отказа от него в Российской Федерации в настоящее время обусловлена тем, что со времени восстановления в России права на частную собственность, а также возможности распоряжаться своей собственность по своему усмотрению наследование стало одним из важнейших элементов гражданской правоспособности.

В последние годы все большее количество людей обращаются к нотариусам за юридической поддержкой, интересуется различными правовыми вопросами, связанными с наследством.

Тем не менее, все еще присутствует недостаточная осведомленность граждан о наследственных правах и обязанностях. Однако построение современного гражданского общества, основанного на частной собственности, без эффективного регулирования наследственного права практически невозможно, поэтому анализ правового регулирования принятия наследства и отказа от него является особенно актуальным. Также особенно актуальными являются практические вопросы судебной практики в части принятия наследства и отказа от него.

Объектом настоящей работы являются гражданские отношения, возникающие в связи с приобретением наследства.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие рассматриваемые отношения, а также практика их применения.

Цель исследования состоит в анализе сущности и значения наследства и виды наследства.

Поставленная цель обусловила необходимость решения нескольких задач:

– рассмотреть понятие наследования;

– перечислить способы принятия наследства;

– проанализировать виды наследования;

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды таких ученых, как Б.А. Булаевский, А.Л. Маковский, К.П. Победоносцев, В.И. Серебровский, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, Ю.Н. Власов, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой.

Методологическая основа исследования построена на общенаучном диалектическом методе научного познания. Наряду с этим применялись исторический, логический и другие методы научного исследования. Нормативную основу работы составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 2001 № 146-ФЗ (далее – ГК РФ), Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-12; Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. от 03.07.2016).

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами, включает в себя введение, две главы, заключение и список использованных источников.

Глава 1. Теоретические аспекты наследования

1.1. Понятие наследования

В статье 1110 Гражданского кодекса содержится юридическое определение наследования, согласно которому «когда вы наследуете имущество умершего (наследство, наследственное имущество), переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть неизменным в целом и в тот же момент».

В юридической литературе нет общего понимания наследования. Н. Волков считает наследство наследником приобретения какого-либо имущества, оставшегося после смерти наследодателя. И С. А. Степанов означает по наследству[1] - это универсальная преемственность прав собственности и обязанностей лиц, которые были с завещателем в определенных связанных или иных отношениях. Н. Н. Мисник по наследству реализует переход усадьбы покойного к другим лицам, охраняемым законом и находящимся в порядке всеобщей преемственности.

Исходя из этих определений, наследование можно рассматривать как законно защищенную собственность на переходные вещи, имущественные

права и обязанности одному или нескольким лицам (наследникам) после смерти гражданина (наследодателя) в порядке универсальной правопреемства, то есть в качестве один блок в одно и то же время[2].

Основными особенностями наследования являются:

1) универсальная преемственность. В качестве общего правила наследство переходит к наследникам в порядке универсальной правопреемства, то есть неизменен как в целом, так и в одно и то же время, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации. В этом случае, независимо от того, кем наследниками могут быть несколько, важно, чтобы положения универсальной преемственности не допускали перехода только прав или только обязанностей;

Однако следует отметить, что не все комментаторы считают, что наследование является универсальной последовательностью, т. Е. Преемственность во всех правах и обязанностях наследодателя. Например, Н. Д. Егоров считал, что когда вы наследуете его, он не должен фокусироваться на правопреемстве и на преемственности, а не на себе правах и объектах этих прав. Автор вывел за пределы обязательств по наследованию (долги, обременяющие наследование). Он придерживался позиции, выраженной В. И. Серебровским: «Задолженность есть только «обременение» наследства, но не его часть. Задолженность может уменьшить имущество (наследование), даже полностью исчерпана, но в наследство имущество не включено. Если долги были частью унаследованной собственности, они не могли «обременять его». Однако эта точка зрения является широкой поддержкой в российском законодательстве.

2) переход всей совокупности прав и обязанностей. Например, если вы наследуете имущество, в залоге право залога не прекращается, как указано ниже;

3) однономентный переход. Наследование переходит к наследникам одновременно с момента открытия наследства (статья 1114 гражданского кодекса) независимо от времени его фактического решения и с момента государственной регистрации правопреемника этого имущества, если это право подлежит к регистрации.

Наследование объекта (переход) и любые другие публичные правоотношения связаны с объектом.

Связи наследования объектов - это наследство (наследственная масса) - набор, принадлежащий наследодателю в день открытия наследства вещей и другого имущества, включая имущественные права и обязанности.

Основная концепция наследования приведена в статье 1112 гражданского кодекса, согласно которой «имущество принадлежало завещателю в день открытия материала для наследования, другое имущество, включая имущественные права и обязанности».

Но в литературе не было достигнуто консенсуса по таким понятиям, как «наследственная масса», «достояние», «наследие», которые по своей правовой природе идентичны. Это, в свою очередь, порождает существование различных подходов к определению понятия наследования и, что самое важное, его составляющих элементов, что имеет важное значение для правоохранительных органов.

Итак, в литературе позиция, согласно которой понятие «наследственная собственность» отождествляется с Общей концепцией «собственности»: в наследство наследнику движущихся вещей, разные права, а вместе с ними и долги (обязательства) умершего.

Ю. К. Толстой справедливо замечает, что «имущество не может быть сведено к простым имущественным правам и обязанностям и, следовательно, более правильно говорить о наследии или о наследственной части, но не о наследственном имуществе, которое сознательно или невольно сужает круг объектов наследственных преемственность".

Как уже упоминалось в имуществе, которое принадлежало наследодателю в день открытия имущества наследования, другое имущество, включая имущественные права и обязанности (статья 1112 гражданского кодекса). Исключены из наследства следующие:

- права собственности и обязанности, неразрывно связанные с лицом завещателя (право на алименты или платежное обязательство компании, имеющее право на получение компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью наследодателя);

- права собственности и обязательства, изменения в порядке правопреемства не допускаются законом (в частности, суммы смены, которые обеспечивают средства к существованию завещателя, не полученные им в жизни (статья 1183 гражданского кодекса), право на эти средства не могут быть включены в недвижимость);

- моральные права;

другие неосязаемые выгоды.

Права и обязанности, принадлежащие первой группе, имеют одну общую черту: они должны быть неразрывно связаны с личностью умершего. Это соединение должно быть неразрывным, то есть вне законного права или обязательства не может существовать. Лицо, обладающее этим правом (лицо, получающее пособие на ребенка или размер компенсации, причиненного здоровью или пожизненному ущербу), имеет право на получение периодических платежей, целью которых является обеспечение условий для нормальной жизни и деятельности человека. Поэтому смерть лица, получающего такие периодические платежи, прекращает это право.

Определенные виды имущественных прав и обязанностей, принадлежащих первой группе, не обязательно должны указываться в гражданском кодексе или в другом законе. Они автоматически включаются в эту группу, если они упомянули неразрывную связь с личностью умершего.

Учитывая первую категорию исключений из части наследственной массы, следует также отметить, что эта формула не включает прав и обязанностей, вытекающих из договоров, заканчивающихся смертью физического лица (статья 418 гражданского кодекса). Например, наследование не дает права на получение арендных платежей после смерти пожизненного аннуитета получателя. Когда смерть гражданина прекращается, агентское соглашение, независимо от того, в каком качестве (основной или агент) присутствовал наследодатель.

В качестве общего правила соглашение Комиссии прекращается со смертью Комиссии (статья 1002 Гражданского кодекса) и договор о некомпенсированном использовании со смертью гражданина-заемщика, если иное не предусмотрено договором (статья 701 гражданского кодекса). Еще нерешенным остается вопрос об изгнании из наследственной массы моральных прав. Конечно, невозможно наследовать право на жизнь, право на личную неприкосновенность, честь, достоинство и деловую репутацию.

В этом случае особый интерес представляют исключительные права, а именно моральные права автора. С одной стороны, эти права не наследуются, а с другой - некоторые из них, в частности, право на разглашение произведения, могут передаваться. Кроме того, ссылка законодателя на тот факт, что в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом, моральными правами и другими нематериальными выгодами, принадлежащими умершему, может осуществляться и защищаться другими лицами, включая наследников правообладателя (пункт 1 статьи 150 Гражданского кодекса), он порождает дискуссию о необходимости включения некоторых моральных прав в имение. Исходя из этого, Ю. К. Толстой приходит к выводу, что некоторые моральные права и нематериальные выгоды «принадлежат наследникам владельца в качестве его преемника».

М. Н. Малеин со ссылкой на статью 29 действующего законодательства Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года предполагает, что право на публикацию после смерти автора переходит к его наследникам. М. Н. Малейн также отмечает, что закон не устанавливает каких-либо мер контроля за действиями наследников, они руководствуются своими соображениями, если воля автора в отношении права на раскрытие конкретно не оговаривается в завещании.

Устранение части наследования моральных прав влечет за собой устранение других элементов нынешних отношений и из-за невозможности его существования не защищает (в некоторых случаях - осуществлять) какое-либо право или пользу умершего. Неясно, как наследники смогут реализовать и защитить права умершего, не включив их в имение. Для защиты личных неимущественных прав сначала следует признать его объектом гражданского права, в частности, включить его в имущество, которое подлежит соответствующему режиму гражданского права, включая защиту прав. Защита прав на личную собственность завещателя вне подсектора гражданского права - право наследования - нереально.

А. В. Павлов также отмечает, что Гражданский кодекс Российской Федерации как важнейший закон не может и не должен подвергаться введению частых изменений. Однако уязвимость содержания статьи 1112 гражданского кодекса очевидна. В этой связи они предложили, чтобы пункт 3 этой статьи гласил следующее: «Личные неимущественные права и нематериальные выгоды являются частью наследства на условиях и в порядке, установленном Федеральным законом».

Похоже, что логическое решение этой проблемы можно найти в нормах гражданского кодекса. Например, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса можно заключить соглашения об издании и дальнейшем использовании имиджа гражданина. Тот факт, что закон напрямую предусматривает контракты с нематериальным контентом, позволяет сделать вывод о неотъемлемой природе некоторых моральных прав.

Кроме того, в соответствии со статьей 1267 Гражданского кодекса автор имеет право в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя, указать лицо, которому он доверяет защиту авторства, имя автора и неприкосновенность произведений после его смерти. Этот человек осуществляет свои полномочия на всю жизнь. В отсутствие таких указаний или в случае отказа назначил автора от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица защиту авторства, авторского имени и неприкосновенности произведений, выполняемых наследников авторов, их правопреемников и других заинтересованных лиц ».

В отношении права раскрывать работу в разделе 3 статьи 1268 Гражданского кодекса четко оговаривается, что произведение не публикуется в течение жизни композитора, может быть опубликовано после его смерти, лицо, имеющее исключительное право на произведение, если раскрытие не противоречит воле автора, определенно выраженной в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и т. д.). И согласно статье 1270 ГК России.

Поэтому, исходя из своего фирменного характера, он может обращаться к наследникам правообладателя в составе имуществ в соответствии со статьями 1110 и 1112 Гражданского кодекса. Таким образом, в отношении права раскрывать работу законодателя была установлена возможность перехода к наследникам автора путем наследования.

Как общее правило, поместье включало только то, что имел гражданин во время его смерти. Все, что он мог получить в будущем, но не получил, не передается по наследству. Вместе с тем следует отметить, что в случаях, прямо предусмотренных законом, по наследству передавать не только существующие права и обязанности, но и права, которые завещатель в течение своей жизни не успевал легализовать, но принять необходимые меры для получения их.

Таким образом, в соответствии с пунктом 8 Постановления Пленума Верховного Суда от 24 августа 1993 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ« О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации », если гражданин, который подал заявку заявление о приватизации и необходимые документы, скончались до регистрации договора о передаче жилых помещений в собственность до или до регистрации контракта местной администрацией в случае спора о включении жилого помещения или его в этом случае вы должны иметь в виду, что это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований наследника, если умерший, выразивший жизнь за приватизацию занятых помещений, не снял свое заявление, поскольку по причинам, не зависящим от него, не смог следовать всем правилам составления документов о приватизации, в которых ему нельзя было отрицать.

Несмотря на то, что высший суд разработал соответствующие рекомендации, на практике не перестают возникать связанные с решением судебной судьбы имущества. К сожалению, суды нередко игнорируют положения этого постановления Пленума Верховного суда и в удовлетворении соответствующих требований наследников отрицают.

Право на приобретение имущества в силу приобретенного рецепта также является частью наследства. Суть в том, что человек, который открыто, честно и постоянно владел каким-либо имуществом в качестве своего собственного для определенного установленного законом периода (для движимого имущества и пяти лет для недвижимости 15 лет), приобретает право собственности на имущество. Наследник, ссылаясь на предписание владения, может присоединиться ко времени его владения все время, в течение которого такое имущество принадлежало наследодателю. Толстой говорит, что «здесь в порядке наследственной преемственности наследнику не принадлежит сам закон (это не так), а те элементы правовой структуры, накопление которых необходимо для приобретения по предписанию права собственности. срок приобретения рецепта не истек, к имуществу умершего владельца ограничение не является самим правом собственности, а только возможностью приобретения имущества по истечении срока, указанного в законе терминов »[3].

Таким образом, концепция наследия охватывает не только существующие права и обязанности, но и некоторое юридическое образование, занимающее промежуточное положение между компетенцией как предпосылкой существования права и существующего субъективного права (обязанности).

Усадьба разная. Унаследовано не только физическое (дом, автомобиль, гараж и т. Д.) И специальные (наличные деньги, облигации, акции и т. Д.) Вещи, но и имущественные права (например, право на роялти, право на получение долга, доступного должнику перед умершим , имеющих право на получение по распоряжению суда и т. д.) и аренды.

Особым образом рассматривается вопрос о наследовании страховой суммы в договоре личного страхования. В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года страховое покрытие личного страхования в связи с выгодоприобретателем в случае смерти застрахованного лица в унаследованном имуществе не включено. Однако в соответствии с пунктом 2 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае смерти лица, застрахованного по договору, не названного другим бенефициаром, бенефициары признали наследников застрахованного лица. Таким образом, неясно, получают ли страховые выплаты наследники в имении[4].

Непонятно в этом вопросе заявление Н. Внуково, в котором говорится, что «наследники получают страховую сумму, выплачиваемую в случае смерти застрахованного лица - наследодателя, если договор страхования не был указан получателем этой суммы либо хотя и был вызван, но сообщил, что застрахованный умер, а последний из другого получателя не назначен "

Более определенно выразил А. Ю. Рыженков, ссылаясь на пункт 2 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации и полагая, что, поскольку "в личном страховании в случае смерти застрахованного лица назначается выгодоприобретатель (в случае, если бенефициар не назван, как таковой, считаются наследниками застрахованного лица), то есть договор в пользу третьего лица, следовательно, указанная страховая сумма в наследство не может войти ».

Похоже, что страховые суммы не включаются в имущество не из-за того, что наследники рассматриваются в качестве бенефициаров по контракту в пользу третьих лиц, а потому, что их включение в имущество в случай смерти застрахованного лица, противоречащий статье 1112 Гражданского кодекса, согласно которому имущество, принадлежащее завещателю, в день открытия имущества для наследования. И поскольку эти взносы производятся в случае смерти застрахованного лица (застрахованное событие - смерть), которые принадлежат ему в жизни, они не могут, поэтому, в поместьях не включены.

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что структура наследственного веса определяется двумя критериями:

во-первых, юридический характер отдельных вещей, прав и обязанностей;

во-вторых, они принадлежат завещателю в день его смерти.

Таким образом, с учетом первого критерия в массе преемственности не включаются права собственности и обязанности, тесно связанные с личностью умершего, выплачиваемые суммам наследодателя, предоставленным в качестве средства к существованию;

Однако к имуществу относятся права, которые находятся на пути от способности к субъективному законодательству (частная квартира), а также некоторые личные неимущественные права, в частности право раскрывать работу (этот вариант указан в пункте 3 статьи 1268 гражданского кодекса).

В соответствии со вторым критерием в последовательности наследства не включается страховая сумма, подлежащая оплате по договору личного страхования.

Такое многообразие отношений собственности с участием наследников не позволяет говорить об абсолютной замене завещателя на наследника. В законодательстве говорится о невозможности наследования индивидуальных прав и обязанностей.

Это просто общие положения об объектах наследства, которые регулируют развитие наследственных отношений.

1.2. Способы принятия наследства

Согласно действующему законодательству (п. 1 ст.1153 ГК РФ), наследник может принять наследство не только путем подачи заявления нотариусу, у которого в производстве находится наследственное дело (то есть по месту открытия наследства), о том, что он (наследник) принимает наследство по тому или иному основанию (или по всем основаниям), но и путем совершения действий, которые своим содержанием свидетельствуют о том, что наследник хочет вступить в права наследования[5].

Заявление о принятии наследства служит неоспоримым доказательством намерений наследника стать собственником наследственного имущества[6]. Оно подается либо непосредственно нотариусу, либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае днем подачи заявления будет дата почтового отправления. Подавать такое заявление не только можно, но и нужно: фактическое принятие наследства впоследствии может понадобиться доказывать в судебном порядке, в то время как подача заявления о принятии наследства нотариусу освободит наследника от бремени доказывания того, что срок на принятие наследства не был пропущен[7].

Если факт принятия наследства оспаривается, спор рассматривается в порядке искового производства. Если заявление наследника о принятии наследства передается нотариусу другим лицом или при пересылке заявления по почте, подпись на заявлении должна быть засвидетельствована.

Право засвидетельствовать подлинность подписи имеет любой нотариус, либо должностное лицо местной администрации в случае отсутствия нотариуса в месте проживания нотариуса, либо должностное лицо консульского учреждения при проживании наследника за рубежом, а также лица, уполномоченные удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст.185 ГК РФ (начальники военно-лечебных учреждений, командиры воинских частей, соединений, учреждений или заведений, начальники мест лишения свободы и др.)[8].

Что касается доверенности на принятие представителем наследства от имени наследника, такая доверенность также должна быть удостоверена нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна).

Как и всякая сделка, принятие наследства требует от лица, ее совершившего, наличия дееспособности. Недееспособные лица не могут принимать открывшееся в их пользу наследство. Принятие наследства за них осуществляют их законные представители: родители, усыновители, опекуны. Лица, являющиеся частично дееспособными (несовершеннолетние от 14 до 18 лет), могут принимать наследство только с согласия родителей усыновителей, попечителей. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, равно как и независимо, от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации[9].

Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследник может даже не знать, что именно входит в состав наследства. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

Глава 2. Виды наследования

2.1. Принятие наследства по закону и право отказа от наследства

Принятие наследства по закону – это передача наследниками по закону наследственной массы умершего наследодателя[10].

На основании статьи 1153 ГК РФ принятие наследства по закону производится путем подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства, нотариусу, либо в случае отсутствия нотариуса в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте, главе местной администраций или специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления.

Наследник может передать заявление нотариусу через других лиц или переслать по почте, на заявлении должна быть обязательна подпись наследника, которая должна быть засвидетельствована нотариусом либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности, или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, такими как должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации. В соответствии с пунктом 7 статьи 1125 ГК РФ доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении[11].

Заявление нотариусу о приеме наследства подается в течении шести месяцев со дня открытия наследства. Лица, у которых право наследования возникает, если основного наследника признали недостойным, или по причине отказа наследника от наследства, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня появления у них этого права на наследование.

Если право наследования возникает для лиц по причине непринятия наследства другими наследниками, то они могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока. Наследство можно принять через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства, однако, в случае принятия наследства законными представителями несовершеннолетних доверенность не требуется. Если наследство принимается одним или несколькими наследниками, то это не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации[12].

На основании судебных практик, помимо подачи заявления, принять наследство можно действиями, свидетельствующими о фактическом принятии наследства. К таким действиям относятся, когда наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц денежные средства, которые причитаются наследодателю[13]. При пропуске срока принятия наследства можно подать заявление в суд или получить удостоверенное письменное согласия всех остальных наследников.

После получения удостоверенного письменного согласия всех остальных наследников, нотариус аннулирует прежде выданные свидетельства и выдает новые. В случае подачи заявления в суд, наследник должен доказать, уважительную причину пропуска срока принятия наследства. Суд может: восстановить срок для принятия наследства; отменить прежде выданные свидетельства; перераспределить доли в наследстве[14].

На примере судебной практики Промышленного районного суда города Самары от 02.03.2017 года было вынесено решение об удовлетворении иска по принятию наследства по истечению установленного шестимесячного срока, так как истец фактически принял наследство, оплачивая счета в квартире за жилищно-коммунальные услуги. В случае если наследник не желает принимать наследство, он имеет право отказаться от него, подав соответствующее заявление по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному лицу на выдачу свидетельства о праве на наследство.

В статье 1157 ГК РФ говорится о том, что, наследник вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев, несмотря на то, принял он наследство или нет. Если наследник совершил действия, подтверждающие фактическое принятие наследства, суд может по заявлению этого наследника, признать его отказавшимся от наследства, несмотря на истечение установленного срока, если причины пропуска срока были уважительными. Отказ от наследства – это односторонняя сделка, главным условием которой является то что, наследник, отказывающийся он наследства, дееспособен в полном объеме.

В случае если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, то отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Согласно статье 1158 ГК РФ наследник по желанию, имеет право на отказ от наследственного имущества в пользу других наследников, из любой очереди, в независимости от того, какая очередь призывается к наследованию, и которые не лишены наследства, как и в пользу тех лиц, которые призваны к наследованию по праву представления, или в порядке наследственной трансмиссии.

Отказ не допускается: от имущества, которое наследуется по завещанию, в случае, когда все имущество наследодателя завещано выбранным им наследникам; при подназначении наследника; от обязательной доли в наследстве; с оговорками или под условием; при наследовании выморочного имущества. Нельзя отказываться от части наследства, которая причитается наследнику, за исключением случаев, когда наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, таким как, наследование по закону и наследование по завещанию.

Таким образом, наследник вправе отказаться от наследства, которая причитается ему либо по одному из этих оснований, либо по нескольким из них или по всем основаниям. Если наследник отказался от наследства, то его решение нельзя изменить или отменить, однако иные лица могут обжаловать его в суде и признать недействительным[15].

2.2. Наследование по завещанию в свете реформы гражданского законодательства

Современное российское законодательство о наследовании состоит из актов федерального уровня, которые условно можно разделить на три группы:

Во-первых, основные нормативные правовые акты, такие как ГК РФ и Основы законодательства о нотариате[16].

Во-вторых, нормативные правовые акты, регламентирующие правовое положение участников наследственных правоотношений. Например, если наследодатель был участником юридического лица, то переход его доли регулируется, в том числе, правовыми актами о конкретных видах юридических лиц[17].

В-третьих, нормативные правовые акты, регламентирующие правовой режим объектов наследственных правоотношений[18]. Основным актом, регламентирующим институт наследования, является Гражданский кодекс РФ, а именно раздел 5 «Наследственное право», нормы которого находятся в стадии реформирования.

В настоящее время Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект Федерального закона № 801269-6 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации"[19], который предусматривает изменение многих положений наследственного права: появление новых способов распоряжения имуществом на случай смерти, как то: совместное завещание супругов и наследственный договор; в качестве альтернативы завещанию вводится новый способ определения судьбы имущества путем учреждения наследодателем фонда; введение возможности выдачи свидетельства о праве на наследство без указания объекта, расширение полномочий душеприказчика и круга лиц, которые могут ими быть. По мнению некоторых авторов, «указанные институты существенно изменяют некоторые принципы наследования»[20].

Например, составление завещания – это одностороння сделка, создающая права и обязанности после открытия наследства. Законопроект исключает норму об односторонности завещания, поскольку вводит институт наследственного договора. В соответствии с законопроектом, наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам (наследственный договор).

Наследственный договор может также возлагать на участвующих в таком договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо действия имущественного или неимущественного характера. Наследственный договор как институт наследственного права известен законодательству ряда государств.

В частности, глава 90 Гражданского кодекса Украины посвящена наследственному договору, согласно статьям 1302-1308 которого, «по наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Отчуждателем в наследственном договоре могут быть супруги, один из супругов или иное лицо. Приобретателем в наследственном договоре может быть физическое или юридическое лицо. Наследственный договор составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а также государственной регистрации. Приобретатель в наследственном договоре может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия.

Предметом наследственного договора может быть имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности, а также имущество, являющееся личной собственностью любого из супругов. Наследственным договором может быть установлено, что в случае смерти одного из супругов наследство переходит к другому, а в случае смерти другого супруга его имущество переходит к приобретателю по договору. На имущество, определенное в наследственном договоре, нотариус, удостоверяющий этот договор, налагает запрет отчуждения. Завещание, которое отчуждатель составил относительно имущества, указанного в наследственном договоре, является ничтожным.

Отчуждатель вправе назначить лицо, которое будет осуществлять контроль за выполнением наследственного договора после его смерти. При отсутствии такого лица контроль за выполнением наследственного договора осуществляет нотариус по месту открытия наследства. Завещание может быть расторгнуто судом по требованию отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений. Завещание может быть расторгнуто судом по требованию приобретателя в случае невозможности выполнения им распоряжений отчуждателя»[21].

В российской редакции норм о наследственном договоре много заимствований из немецкого права, но нет норм, «препятствующих злоупотреблениям со стороны наследодателя, специальных положений об оспаривании договора, а также норм о специальных основаниях отказа от договора со стороны наследодателя»[22], а есть пресловутая отсылка к "существенному изменению обстоятельств".

В соответствии с ожидаемыми изменениями исключается принцип, в соответствии с которым в завещании может содержаться распоряжение только одного гражданина. Согласно законопроекту, завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в зарегистрированном браке (совместное завещание супругов).

Совместное завещание супругов определяет порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе в случае их смерти в одно и то же время, к пережившему супругу или иным лицам, а также может содержать иные распоряжения супруга или супругов, в частности, условие о назначении душеприказчика (душеприказчиков), действующего в случае смерти каждого из супругов. Совместное завещание супругов утрачивает свою силу с прекращением брака до смерти одного из супругов, а также в случае последующего совершения завещания одним из супругов.

Нотариус, удостоверивший завещание одного из супругов или принявший закрытое завещание одного из супругов, совершенные после совместного завещания супругов, обязан уведомить о факте совершения такого завещания другого супруга. На наш взгляд, в предложенной законодателем конструкции кроется насколько проблем.

В частности, как правильно подмечено Е.Ю. Петровым, последующее завещание, совершенное одним из супругов, приводит к утрате силы совместного завещания[23]. И все бы хорошо, но как быть в ситуации, когда в последующем завещании решается судьба другого имущества. Например, в совместном завещании супруги определили судьбу совместно нажитого имущества, а в последующем завещании один из супругов распорядился своим личным имуществом.

Почему в этом случае должно утрачивать силу совместное завещание? Например, в немецком законодательстве этот вопрос решен следующим образом: новое завещание не отменяет предыдущее до тех пор, пока не будет сделано нотариальное заявление об его отмене: «Отмена распоряжения производится при жизни супругов. Право на отступление осуществляется путем заявления о нем другому участнику. Заявление должно быть нотариально удостоверено. При жизни одного супруга другой супруг не может путем одностороннего завещательного распоряжения отменить свое прежнее распоряжение»[24].

Несомненно, возможность совместного завещания супругов отвечает их интересам, но оставляет открытым вопрос о злоупотреблениях правом и причинении ущерба третьим лицам, например, нетрудоспособным родителям или детям одного из супругов. В случае смерти одного из супругов по условиям совместного завещания все общее имущество переходит в собственность пережившего супруга, что уменьшает материальный размер доли обязательного наследника. Наделение завещания возможностью его немотивированной отмены пережившим супругом несправедливо. Поэтому, на наш взгляд, необходимо предусмотреть в проекте и внести в ГК норму о том, что переживший супруг связан синаллагматическим распоряжением в соответствии с условиями совместного завещания. Также, в проекте нет норм о форме совместного завещания, будь то один документ или два. Также отсутствуют нормы о признании совместного завещания недействительным, не предусмотрены виды совместных завещаний.

Много сложностей на практике может вызвать то обстоятельство, что в проекте изменений ГК РФ закреплено два способа прекращения совместного завещания: расторжение брака до смерти одного из супругов, либо совершение в последующем нового завещания одним из супругов. Некоторые авторы для решения указанной проблемы предлагают ввести норму о «возможности отзыва завещания, которая будет способствовать соблюдению принципа свободы завещания. При составлении совместного завещания таким образом, чтобы в случае смерти одного из супругов все имущество перешло ко второму супругу, а в случае смерти второго - к их детям поровну»[25].

Что касается положений о наследственном договоре, то мы согласны с теми авторами, которые считают внесение соответствующих норм о нем в ГК РФ, не нужным. В силу отсутствия в России соответствующей аудитории, наследственный договор ждет такая же участь, что и договор постоянной ренты: нормы есть, а договоры отсутствуют.

Заключение

В статье 1110 Гражданского кодекса содержится юридическое определение наследования, согласно которому «когда вы наследуете имущество умершего (наследство, наследственное имущество), переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть неизменным в целом и в тот же момент».

Структура наследственного веса определяется двумя критериями: во-первых, юридический характер отдельных вещей, прав и обязанностей; во-вторых, они принадлежат завещателю в день его смерти.

Наследование по закону применяется, когда наследодатель не оставил завещание, такой способ получения наследства является самым действенным, так как сокращается численность споров из-за наследства.

Получение наследства происходит в порядке очередности, на данный момент законом определено восемь очередей, и чем ближе степень родства с наследодателем, тем выше шанс наследника на получение имущества умершего.

На сегодняшний день совершение завещания остается единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти, а среди оснований наследования он является приоритетным. Наследованию по завещанию посвящена глава 62 ГК РФ, которая закрепляет принципы завещания, порядок и форму его составления, порядок исполнения завещания и основания признания его недействительным. Завещание представляет собой документ, являющийся результатом односторонней сделки – совершения завещания.

Список литературы

"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Российская газета", № 49, 13.03.1993.

Германское гражданское уложение 1896-1900 // http://www.twirpx.com/file/250517/.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: части первая, вторая, третья, четвертая (учебно-практический) / под ред. С. А. Степанова. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва: Статут, 2012. – 1488

Например, Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета. 1998. 17 февр. № 30; Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета. 1995. 29 дек. № 248.

Проект Федерального закона № 801269-6 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 07.06.2016). Документ не опубликован // СПС «Консультант плюс»

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оружии" // "Собрание законодательства РФ", 16.12.1996, № 51, ст. 5681; Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 1998. 7 апр. № 67; Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2003. 17 дек. № 253.

  1. Абраменков, М. С. Раздел наследственного имущества и оформление прав на него / М. С. Абраменков // Наследственное право. – 2014. – № 2. – С. 23-28.

Амиров М.И. Институт совместного завещания супругов // Нотариус. 2016. № 1. С. 19 - 22.

  1. Бактугулова Д.К. Порядок принятия наследства и порядок получения свидетельства о праве на наследство // Молодой ученый. 2016. №12. С. 56-59.

Богун И.А. Основания призвания к наследованию при способе принятия наследства в форме фактического принятия // Молодой ученый. 2016. № 8. С. 18-19.

Гришаев С.П. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Изд. Проспект. 2017. С. 184

Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3 (45). С. 87-88.

Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466

Зайцева, Т. И. Судебная практика по наследственным делам / Т. И. Зайцева. – Москва: Юрист, 2015. – 472 с.

Казанцева А.Е. Право наследования и его осуществление наследником на примере нотариальной и судебной практики // Нотариус. 2015. № 2. С. 2427.

Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. Учебник и практикум / Москва, 2015. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (3-е изд., пер. и доп).

  1. Минахина, И. А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования: монография / И. А. Минахина. – Москва: Статут, 2016. –490 с.
  2. Отиева Ю.Ю. «Наследование по закону в Российской Федерации» //Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3 (3). С. 73-77.

Петров Е.Ю. Сделки mortis causa // Частное право. Преодолевая испытания. К 60-летию Б.М. Гонгало / М.В. Бандо, Р.Б. Брюхов, Н.Г. Валеева и др. М.: Статут, 2016. 256 с.

  1. Черемных Г.Г. «Наследственное право России» Учебник для магистров. Москва, 2016/Гриф МО. С. 516.
  1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: части первая, вторая, третья, четвертая (учебно-практический) / под ред. С. А. Степанова. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва: Статут, 2012. – 1488

  2. Зайцева, Т. И. Судебная практика по наследственным делам / Т. И. Зайцева. – Москва: Юрист, 2015. – 472 с.

  3. Абраменков, М. С. Раздел наследственного имущества и оформление прав на него / М. С. Абраменков // Наследственное право. – 2014. – № 2. – С. 23-28.

  4. Минахина, И. А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования: монография / И. А. Минахина. – Москва: Статут, 2016. –490 с.

  5. Богун И.А. Основания призвания к наследованию при способе принятия наследства в форме фактического принятия // Молодой ученый. 2016. № 8. С. 18-19.

  6. Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3 (45). С. 87-88.

  7. Казанцева А.Е. Право наследования и его осуществление наследником на примере нотариальной и судебной практики // Нотариус. 2015. № 2. С. 2427.

  8. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. Учебник и практикум / Москва, 2015. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс (3-е изд., пер. и доп).

  9. Бактугулова Д.К. Порядок принятия наследства и порядок получения свидетельства о праве на наследство // Молодой ученый. 2016. №12. С. 56-59.

  10. Гришаев С.П. «Наследственное право» Учебно-практическое пособие. Изд. Проспект. 2017. С. 184

  11. Гудым, К. Г. Наследование по закону и по завещанию / К. Г. Гудым // Вестник магистратуры. – 2015. – №6-3 (45). – С 89-90.

  12. Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466

  13. Отиева Ю.Ю. «Наследование по закону в Российской Федерации» //Современные научные исследования и разработки. 2016. № 3 (3). С. 73-77

  14. Черемных Г.Г. «Наследственное право России» Учебник для магистров. Москва, 2016/Гриф МО. С. 516

  15. Гущин В.В., Гуреев В.А. «Наследственное право в России» - Учебник. 3-е издание. Российское юридическое образование. Москва. Издаельство Юрайт. 03.05.2016. С. 466

  16. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Российская газета", № 49, 13.03.1993.

  17. Например, Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета. 1998. 17 февр. № 30; Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета. 1995. 29 дек. № 248.

  18. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оружии" // "Собрание законодательства РФ", 16.12.1996, № 51, ст. 5681; Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 1998. 7 апр. № 67; Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2003. 17 дек. № 253.

  19. Проект Федерального закона № 801269-6 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 07.06.2016). Документ не опубликован // СПС «Консультант плюс»

  20. Амиров М.И. Институт совместного завещания супругов // Нотариус. 2016. № 1. С. 19 - 22.

  21. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV http://kodeksy.com.ua/ka/grajda№skij_kodeks_ukrai№i.

  22. Петров Е.Ю. Сделки mortis causa // Частное право. Преодолевая испытания. К 60-летию Б.М. Гонгало / М.В. Бандо, Р.Б. Брюхов, Н.Г. Валеева и др. М.: Статут, 2016. 256 с.

  23. Петров Е.Ю. Сделки mortis causa // Частное право. Преодолевая испытания. К 60-летию Б.М. Гонгало / М.В. Бандо, Р.Б. Брюхов, Н.Г. Валеева и др. М.: Статут, 2016. 256 с.

  24. Германское гражданское уложение 1896-1900 // http://www.twirpx.com/file/250517/.

  25. Амиров М.И. Институт совместного завещания супругов // Нотариус. 2016. № 1. С. 19 - 22.