Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие, основания и принципы наследования)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Право собственности – один из ключевых институтов правовой системы и краеугольный камень всего современного цивилизованного мира. Собственность это связь между лицом и его имуществом. Но если лицо – лицо физическое, то оно не вечно, то есть смертно. Имущество, особенно недвижимость, существует дольше.

Таким образом, рано или поздно возникает проблема установления связи между старым имуществом и новым лицом, собственником. Это есть наследование.

Во все времена наследниками являлись потомки предшествующего собственника. А если таковых не было, то родственники, то есть люди, имеющие общего с наследодателем предка. Как правило, по мужской линии. И наследниками выступали исключительно мужчины. Но постепенно правила наследования менялись. Наследовать стали жены, дочери, усыновленные (неродные родственники) и т.д. Постепенно приходило осознание, что наследование – один из самых несправедливых правовых институтов, который передает право собственности тем, что не участвовал в создании этой собственности.

Возникла проблема «золотой молодежи», паразитирующей прослойки, которая быстро разрушало имущественный комплекс своего предка. Все чаще крупнейшие миллиардеры заявляют о передаче основного своего богатства не наследникам, а благотворительным фондам.

То есть смыслом завещания становится не указание на наследников, а исключение их. Так, самый богатый человек мира, основатель компании Microsoft вместо того, чтобы оставить свое состояние детям, решил передать все свои накопления в благотворительный фонд. Б.Гейтс заявил: «Наши дети получат самое лучшее образование, плюс какие-то деньги, они никогда не будут жить бедно, но им все же придется строить свою собственную карьеру. Оставлять детям такие крупные суммы – это медвежья услуга. Они должны найти свой путь, а эти деньги станут скорее помехой». Похожей точки зрения придерживается британский телеведущий Саймон Коуэлл, который заявляется: «Я не верю в концепцию, где состояние передается из поколение в поколение.

Необходимо дать людям возможность реализовать себя в жизни». Человеку свойственно ценить только то, что он заработал своим собственным трудом.

Хрестоматийным примером социального паразита стали донельзя избалованные дети богатых родителей. Эти детки ничего не ценят и с трудом осознают, насколько роскошной жизнью они живут. Таким образом, институт наследства нуждается в реформировании, изменении, как в социальном, так и в правовом плане. И этот процесс уже идет.

Цель настоящей работы состоит в изучении правовых основ наследования и его видов в Российской Федерации на современном этапе и в разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Для достижения обозначенной цели в работе поставлены и решаются следующие задачи:

исследовать теоретические основы понятия наследования;

проанализировать специфику правового регулирования института наследования по завещанию и наследования по закону;

проанализировать основные проблемные вопросы наследования по завещанию и наследования по закону в Российской Федерации.

Методологическую основу работы составила система различных методов, логических приемов и средств научного познания. В рамках диалектической теории применялись как общенаучные, так и частно-научные методы исследования: историко-правовой, формально-логический, формально-юридический, метод научной дедукции, нормативно – и сравнительно-правового анализа и др.

Теоретическая база исследования включает в себя работы отечественных ученых-правоведов, специалистов в области гражданского права, нотариата и наследственного права: В.М. Жушсова, B.C. Репина, JI.A. Стешенко, Е.Б. Тарбагаева, Г.Г. Черемных, И.Г. Черемных, Т.М. Шамба, В.В. Яркова и др.

Структура работы обусловлена целью и задачами настоящего исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.

1. Понятие, основания и принципы наследования

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ в России право наследования гарантируется. Общие положения о наследовании закреплены в части третьей Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 1110 ГК РФ, «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное».

Реализация права наследования позволяет обеспечить переход имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к другим лицам. Данное право предоставляет не только возможность приобретения наследниками имущества наследодателя, но и возможность наследодателя распорядиться судьбой своего имущества на случай смерти. Возникновение наследственных правоотношений определяется наступлением определенных юридических фактов. К таким фактам относятся: смерть гражданина; объявление в судебном порядке гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Статья 1116 ГК РФ закрепляет перечень лиц, которые могут быть наследниками.

К ним относятся:

1 Граждане, которые находятся в живых на момент открытия наследства, или зачатые, при наследодателе и рожденные живыми.

2 Юридические лица.

3 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

4 Иностранные государства и международные организации могут призываться к наследованию только по завещанию.

В наследственное имущество входят вещи, имущество, права и обязанности.

Местом открытия наследства ГК РФ признает последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то местом открытия будет место нахождение имущества. Временем открытия наследства является время смерти наследодателя. К наследованию могут призываться находящиеся в момент открытия наследства в живых граждане, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. В соответствии с ГК РФ наследование осуществляется по закону и по завещанию. В современном законодательстве, завещание не является просто альтернативной формой распоряжения имуществом. Гражданское законодательство отводит приоритет наследованию по завещанию перед наследованием по закону[11, c. 64]. Этот приоритет можно проследить не только в юридической конструкции ст. 1111 ГК РФ, в которой наследование по завещанию поставлено на первое место, как основание наследования, но также и направленности целого ряда норм ГК РФ, которые побуждают граждан к составлению завещания. В ГК РФ закрепляется легальное определение завещания. Так, в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Для того, чтобы признать такое распоряжения наследодателя завещанием, оно должно совершаться в установленной законом форме, а также соответствовать ряду признаков.

Традиционно к таким признакам относят:

1) личный и индивидуальный характер завещания. Завещание – сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. В завещании должна быть указана конкретная и полная воля завещателя. Именно поэтому завещание может быть совершено только самим завещателем. Данный признак означает, что законодатель запрещает совершение завещания через представителя и предусматривает исключительно личное участие завещателя в совершении завещания (личная явка к нотариусу);

2) свобода завещания. В ст. 1119 ГК РФ провозглашен принцип свободы завещания. Сущность данного принципа заключается в том, что каждый гражданин имеет право по своему усмотрению завещать любое имущество любым лицам. Также завещатель не обязан оповещать кого-либо о совершении завещания, его содержании, а также об изменении либо отмене своего распоряжения;

3) односторонний характер сделки. Завещание является односторонней сделкой. Это объясняется тем, что для приобретения юридической силы завещания требуется лишь волеизъявление 65 наследодателя. Для того, чтобы совершить завещание не требуется согласие наследников, указанных в нем. От наследников лишь зависит впоследствии изъявить свою волю на принятие либо на отказ от наследства. Но это также будет являться односторонней сделкой, так как совершается самостоятельно наследником. Согласно п. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание обязательно совершается письменно и удостоверяется нотариусом. В законодательстве предусмотрено несколько различных вариантов составления завещания. Во-первых, это нотариальное завещание. Такое завещание составляется посредством обращения завещателя в нотариальную контору либо приглашения нотариуса на дом или в лечебное учреждение. Нотариус проводит беседу с завещателем для выяснения его воли. Перед составлением завещания нотариус проверяет правоспособность и дееспособность завещателя. К обязанностям нотариуса относится не только удостоверение подписи завещателя, но и подлинность его волеизъявления[11, c. 79].

Еще одним вариантом совершения завещания является закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ). При этом варианте составления завещания ни нотариус, ни свидетели не знают ничего ни о содержании завещания, ни о том, кто назначен наследником. Данные сведения будут известны лишь после смерти завещателя. Такое завещание хранится у нотариуса. В соответствии с принципом свободы завещания завещатель имеет право отменить или изменить завещание. При этом он не обязан спрашивать согласие у кого бы то ни было, а также объяснять причину своего решения. Акт отмены или изменения завещания является, точно также, как и акт совершения завещания, односторонней сделкой.

Наследование по закону осуществляется в соответствии с очерёдностью. Наследование по закону имеет место только если отсутствует завещание.

Наследственное право развивается на основе принципов, которые определяют основные черты регулирования этих отношений. Принципы помогают развиваться и совершенствоваться наследственному праву.

Рассмотрим некоторые из них. Принцип универсальности наследственного правопреемства предполагает, что между волей наследодателя и наследником не должно быть никаких препятствий, кроме случаев, которые предусмотрены законом. Имущество переходит наследникам в полном, едином объеме. Исключением является только получение наследства несовершеннолетними, недееспособными или ограничено дееспособными гражданами, за которых наследство получают их законные представители. Принцип свободы наследования гласит, что наследники могут самостоятельно решить принимать им наследство или отказаться от него вовсе. Наследник может принять наследство в течении шести месяцев с его открытия, подав заявление в уполномоченный орган. Статься 35 Конституции Российской Федерации гарантирует право наследования. Однако в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 29-П город Санкт-Петербург «по делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» говорится, что: «Вместе с тем статья 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации не провозглашает абсолютной свободы наследования, – как и некоторые другие права и свободы, она может быть ограничена федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в конституционно значимых целях, и при условии, что соответствующее ограничение носит обоснованный и соразмерный характер». Что касается принципа свободы завещания, то наследодатель может указать в своем завещании любых лиц, лишить наследства наследников по закону, сам решает, как распределить доли наследственной массы между наследниками. Также он не обязан сообщать о содержании завещания, его изменении или отмене.

Принцип охраны наследства и наследственных прав заключается в том, что нотариус и исполнитель завещания принимают меры по охране наследства. Нотариус осуществляет меры по охране наследства с учетом ценности наследства и с учетом времени, которые необходимо наследникам для вступления в наследство. Для охраны наследства может осуществляться его опись, оценка имущества, имущество передается банку для хранения, а деньги вносятся в депозит нотариуса. Если наследство осуществляется по завещанию, в котором указан исполнитель завещания, именно он будет отвечать за наследственную массу.

Итак, рассмотрим на примере принципа наследования в двух случаях:

1 – по закону и 2 – по завещанию.

Пример 1. Умирает пенсионерка Александра Васильевна, которая не успевает оставить завещания. Она оставляет после себя дачный участок и четырехкомнатную квартиру, которые должны перейти единственному наследнику, которым является ее совершеннолетний сын Михаил Петрович. Сестра Александры Васильевны, Татьяна, обращается с иском в суд. Она требует признать Михаила недостойным наследником. В качестве аргумента Татьяна выдвигает следующие факты: Михаил не поддерживал связей с матерью последние 20 лет, а когда 5 лет назад Александра Васильевна просила у Михаила помощи для оплаты серьезной операции, он отказал. Соседи мужчины оказались свидетелями того, как Михаил выгнал свою мать из дома; материальную помощь пожилой женщине последние 11 лет оказывала семья ее сестры Татьяны. Они помогали Александре Васильевне с оплатой коммунальных услуг, покупали продукты и сделали ремонт в комнате. Татьяна подтвердила это сохранившимися чеками, квитанциями и договором со строительной организацией. Суд рассмотрел материалы дела и признал сына наследодателя недостойным наследником, который не оказал нуждающейся матери материальной помощи, отказался оплатить операцию, что косвенно могло повлиять на смерть матери. Таким образом, очередь наследования переходит к Татьяне Васильевне, т.е. сестре, как представителю следующей очереди.

Пример 2. Кроме того, нередки ситуации, когда наследодатель завещает имущество. Рассмотрим ситуацию с наследованием по завещанию. Итак, после кончины Васильева, согласно составленному договору, его сын Анатолий унаследовал квартиру, дочь Екатерина – земельный участок с домом, а сын Григорий унаследовал гараж и автомобиль. Помимо этого, сын Анатолий по завещанию получил денежный вклад (в Сберегательном банке). В течение установленного законом срока, поступили претензии от кредитора Васильева. Нотариус порекомендовал наследникам выплатить оставшейся долг кредитору, в частях, 76 пропорциональных стоимости полученного наследственного имущества каждым из них. Но, дочь умершего, Екатерина отказывалась выплачивать часть долга, объясняя это тем, что ее брат Анатолий получил наследственного имущества больше нее и Григория, следовательно, он и должен погасить долг отца. Так же Екатерина настаивала на вынесении распоряжения о том, что долг будет погашаться одним Анатолием. Несмотря на все аргументы Екатерины, нотариус отказался выносить такое распоряжение. Объясняется это тем, что наследники отвечают по долгам наследодателя, как солидарные должники, т.е. каждому из наследников могут предъявляться требования кредиторов наследодателя, да еще и в полной мере. Важным моментом является то, что каждый наследник отвечает за долг лишь в пределах своей доли наследства (ст.1175). Например, если гражданину РФ по завещанию досталась машина «Лада Гранда» стоимостью 350 тыс. рублей, а долг имеется на 600 тыс. рублей, то наследник должен погасить лишь часть долга, эквивалентную стоимости автомобиля, и само собой, не больше того. Кроме того, кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования в пределах общего трехлетнего срока исковой давности. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В этом случае рассмотрение иска приостанавливается до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию (ст. 1175).

Следовательно, по закону каждый из наследников обязан выплатить кредитору часть долга, эквивалентную стоимости наследства.

Таким образом, можно подвести итоги всему вышесказанному. Наследство – это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к наследнику. ГК РФ устанавливает два вида наследования: по закону и по завещанию.

Наследование по закону имеет место, если отсутствует завещание, наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на смерти наследодателя, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму. Принципы наследственного права отражают в себе нормы и закономерности реализации наследственного права.

2. Виды наследования в современном законодательстве России

2.1 Наследование по закону: история и современность

История наследственного права, в том числе института наследования по закону, показывает, с очевидностью, что современная организация наследования – явление, присущее далеко не всем народам и даже не свойственное одному и тому же народу на разных этапах его развития.

Последовательные, эволюционные этапы экономического развития общества и, соответственно, права сменяются в истории периодами реформ и революций, что, безусловно, находит отражение во многих социальных институтах, в том числе и в институте наследования. Наследованию имущества, как показывает история, законодатель всегда уделял внимание. Большинство даже самых древних памятников права содержат в себе упоминания о порядке наследования имущества. Так, Русская Правда заключает в себе нормы, предусматривающие возможность наследования в соответствии с законом и по завещанию. При этом вплоть до XIV века завещание выражалось в устной форме. Наследством считалось лишь движимое имущество – челядь, двор, дом, скот, товар. Земля (недвижимость) по наследству не переходила, а принадлежала роду в целом. Безусловно, понятие «завещание» в Русской Правде и в современном понимании не тождественны. Так, завещатель имел возможность выразить свою волю лишь относительно распределения наследства между лицами, являющимися наследниками по закону.

Наследниками по закону, в свою очередь, являлись только лишь члены семьи умершего, причем братья устраняли от наследования сестер, которые призывались только при отсутствии у наследодателя сыновей. Завещанием возможно было лишь распределить имущество между наследниками по закону. Наследование ограничивалось тесным кругом семьи, иные родственники, а уж тем более посторонние люди, не имели никаких прав на наследство. ХV–ХVI века привнесли новые тенденции в расширении круга наследников, а кроме того, и правомочий наследодателя.

В Псковской судной грамоте (1467 г.) содержались нормы о наследовании не только движимого («живот»), но и недвижимого («отчина») имущества. А Новгородская судная грамота (1456 г.) не делала отличий в наследовании движимого и недвижимого имущества. Указ о единонаследии 1714 г. («О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»), изданный Петром I, внес определенные коррективы в порядок наследования. Данный указ давал право наследовать неделимую недвижимость только одному сыну, дочери же могли унаследовать недвижимость только при отсутствии сыновей, при этом предпочтение отдавалось незамужним дочерям. При отсутствии завещания в силу вступал законный порядок наследования: недвижимость наследовал старший сын. Во время правления Анны Иоанновны в 1731 г. Указ о единонаследии был отменен. Всё имущество в равных долях делилось между сыновьями наследодателя. Родовое недвижимое имущество подлежало наследованию лишь по закону. 1912 г. уравнял в наследственных правах мужчин и женщин, исключение всё же составляло наследование внегородского имущества. В дальнейшем, вплоть до 1917 г., институт наследования подвергался значительным изменениям, однако основной принцип правового института наследования по закону в части, касающейся кровного родства, в определении круга наследников, оставался неизменным. Истории советского периода известна попытка ликвидации института наследования как такового. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»[21, c. 172], как и следует из его названия, отменял институт наследования не только по закону, но и по духовному завещанию. Смерть владельца влекла переход всего принадлежащего ему имущества (движимого и недвижимого) в доход государства. Однако Декрет ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» восстановил институт наследования.

А Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. его окончательно закрепил, но значение родства в нем существенно уменьшилось. Это выразилось в сужении круга лиц, связанных родственным союзом с наследодателем, которым предоставлялось право наследования: его детям, внукам и правнукам (ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР1922 г.). В правовой литературе данного периода отчетливо просматривается идея, что наиболее важным основанием наследования по закону является не столько родственный союз, сколько хозяйственно-трудовая деятельность основных субъектов рассматриваемого вида наследования. И только после выхода в свет Указа Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию» от 14 марта 1945 г. и внесения соответствующих изменений в ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. родственному союзу возвращается его верховенствующее значение за счет включения в него родителей, а также братьев и сестер наследодателя. Впервые была введена очередность призвания к наследству. Тем не менее, круг призываемых к наследованию по закону лиц ограничивается прямыми нисходящими родственниками (детьми, внуками и правнуками), а также пережившим супругом. Также на наследование по закону могли претендовать нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. устанавливал ограничения по наследованию имущества стоимостью выше 10 тыс. рублей. В этом случае осуществлялся раздел или ликвидация наследственного имущества в части, превышающей предельную стоимость наследства, в пользу заинтересованных органов государства. В случае если такой раздел являлся хозяйственно невыгодным или неудобным, то между органами государства и частными лицами устанавливалось право выкупа соответственной части в пользу государства или частных лиц, если последнее, в свою очередь, допускалось интересами государства. Одним из наиболее важных этапов становления института отечественного наследования является принятие и действие Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. В части наследственного права кодекс действовал (с рядом дополнений и изменений) более 35 лет. С введением в законную силу данного акта в наследственное право были внесены значительные коррективы.

Так, был существенно расширен круг наследования по закону, по сравнению с ранее действовавшими актами. Статья 532 ГК РСФСР содержала в себе нормы, в соответствии с которыми к наследникам по закону стали относить не только родственников по прямой нисходящей линии, но и усыновители, полнородные и неполнородные дяди и тети и т.п. Новеллой нового кодекса явился тот факт, что гражданин был вправе завещать свое имущество любому лицу, в т.ч. и не входящему в круг наследников по закону, а кроме того государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям. Основу современного законодательства о наследовании составляет Конституция РФ, гарантирующая человеку и гражданину право наследования (ч. 4 ст. 35), и, безусловно, часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая в силу 1 марта 2002 г. Принятие данного нормативно-правового акта послужило основой для изменения механизма использования наследственного имущества, а также распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам. Также были законодательно расширены правомочия гражданина как частного собственника по распоряжению своим имуществом на случай смерти. Современная российская система наследственного права достаточно отлажена и соответствует международным нормативно-правовым актам и передовым стандартам. Нормативная база, регламентирующая наследственное правопреемство, представлена, в первую очередь, частью третьей ГК РФ «Наследственное право»[21, c. 209], которая была введена в действие 1 марта 2002 г. с последующими изменениями и дополнениями. Для наиболее полной характеристики понятия «наследование по закону» необходимо разобраться, что представляет собой наследование в целом. Наследование (наследственное правопреемство) – это переход имущества умершего лица (наследства, наследственного имущества) – наследодателя – к другим лицам – его наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое, в один и тот же момент. Конкретизируя понятие наследования, отмечаются два обстоятельства: первое – права и обязанности наследодателя переходят к наследникамв порядке преемства особого рода – универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не вытекает иное; второе – к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами, либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Существенным отличием наследственного правопреемства от других форм перехода имущества является тот факт, что при наследовании лицо принимает целостный комплекс прав и обязанностей как единое целое, включающее все способы обеспечения и со всеми лежащими на них обременениями. Так, обязательство, обеспеченное неустойкой или поручительством, сохраняет силу и при переходе прав кредитора по обязательству к наследнику. Если же наследственное имущество является предметом залога, то смена собственника залог имущества не прекращает.

Согласно п. 2 ст. 1152 ГКРФ, принятие наследства под условием или с оговоркой не допускается. Правовые нормы, содержащиеся в пункте 1 статьи 1110 ГК РФ, устанавливают, что при универсальном правопреемстве наследство переходит к другим лицам «в неизменном виде». Под принципом неизменности следует понимать, что весь объем наследственной массы переходит при наследовании в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось, когда принадлежало умершему. Это касается как имущественных прав и имущественных обязанностей, гражданско-правовой ответственности (прежде всего видов и объема ответственности), так и того, что такое правопреемство не влечет изменений ни по срокам исковой давности, ни относительно порядка их исчисления. Наследниками по закону являются родственники наследодателя, они призываются к наследству в порядке очередности. Также наследниками по закону являются нетрудоспособные лица, которые состояли на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. В том случае, если нет ни одного наследника первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой или седьмой очереди, нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Все наследники очереди, которая призывается к наследству, наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (они наследуют между собой поровну долю умершего родителя). Ст. 1112 ГК РФ определяет наследство, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства как вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В состав наследства входят также долги наследодателя. Лица, которые приняли наследство, будут отвечать по долгам наследодателя солидарно, каждый – в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Таким образом, состав наследства нельзя сводить к одним лишь имущественным правам и обязанностям, а поэтому правильнее вести речь именно о наследстве или о наследственной массе, а не о наследственном имуществе, что, несомненно, сужает круг объектов наследственного правопреемства. Субъект наследования по закону в отечественной цивилистике именуется наследником. Наследник – это лицо, к которому переходят права и обязанности в связи со смертью наследодателя.

В Гражданском кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень наследников. Наследниками по закону могут стать граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Гражданство наследника значения не имеет, поскольку иностранцы и лица без гражданства на территории Российской Федерации пользуются гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ. Юридическим фактом, лежащим в основе очередности, является родство. «Под родством следует понимать кровную связь лиц, которые происходят от одного предка. Существующие линии родства можно дифференцировать на прямую и боковую. Родством по прямой линии признается происхождение одного лица от другого. При этом прямая линия родства может быть восходящей – от потомков к предкам (внуки, дети, родители) и нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). В основе боковой линии родства лежит происхождение разных лиц от одного предка». Абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ степень родства определяет числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке. Кнаследованию по закону призывают в порядке очередности, установленной частью третьей ГК РФ. Это означает, что закон устанавливает последовательные группы наследников, при этом каждая последующая очередь наступает, если отсутствуют наследники предшествующих очередей, то есть в случае, если: их вообще нет; никто из наследников не имеет права наследовать; лишены наследства; никто из наследников не принял наследства или все они отказались от него. При этом необходимо отметить о существовании восьмой очереди, закрепленной в п. 3 ст. 1148. Подобная сепарация статей, в которых указана очередность наследования, является несомненным юридико-техническим недостатком ГК РФ.

Существенным нововведением ГК РФ явилось и то, что отныне в качестве наследников указаны лица, которые не являются наследодателю кровными родственниками. К ним относятся отчим, мачеха, пасынки и падчерицы наследодателя.

Данные лица являются наследниками седьмой очереди, т.е. призываются к наследованию при отсутствии наследников всех предыдущих шести очередей. При этом законодатель дополнительно не оговаривает необходимость совместного проживания отчима, мачехи, пасынков и падчериц с наследодателем для призвания их к наследству, равно как и обязанности содержания друг друга.

Важным дополнением является тот факт, что наследники одной очереди наследуют в равных долях. В настоящее время существуют основные и последующие очереди.

Основных очередей три и представлены они следующим образом. Первая очередь, утвержденная ст. 1142 ГК РФ, представлена: – детьми наследодателя; – супругом наследодателя; – родителями наследодателя.

Детьми наследодателя следует считать сына или дочь, которые родились в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Дети наследуют равностепенно и после смерти отца и после смерти матери, даже если брак родителей впоследствии признан недействительным.

Усыновленные дети и их потомки, при наличии надлежащего юридического оформления, наследуют в той же степени, как и кровные дети наследодателя.

В случае если усыновителем является только один супруг, усыновленный наследует только после него. Дети, усыновленные и сохранившие отношения с одним родителем или родственниками умершего родителя, могут наследовать после них на общих основаниях.

В случае если ребенок был усыновлен после смерти кровных родственников, он обладает правом наследования имущества после них.

Вторая очередь, предусмотренная ст. 1143 ГК РФ, включает в себя: братьев и сестер наследодателя (полнородных и неполнородных); дедушек и бабушек наследодателя, как со стороны отца, так и по материнской линии. В данном случае имеются в виду братья и сестры, обладающие кровной связью и происходящие от общего родителя.

Так различают полнородных братьев и сестёр, которые происходят от общих родителей, и неполнородных, имеющих разных отцов или матерей. Неполнородные братья и сестры в свою очередь делятся на единокровных, происходящих от одного отца, и единоутробных, происходящих от общей матери. Законодатель не устанавливает каких-либо различий при наследовании между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.

Третья очередь, закрепленная ст. 1144 ГК РФ, образуется: полнородными и неполнородными братьями и сестрами родителей наследодателя (то есть дядями и тетями наследодателя). В соответствии со ст. 1145 ГК РФ, последующие очереди представлены родственниками третьей и четвертой степеней родства, которые определяются по числу рождений, отделяющих родственников одного от другого.

Данные очереди представлены так: Четвертая очередь – прадедушками и прабабушками наследодателя. Пятая очередь – детьми родных племянников и племянниц наследодателя – двоюродными внуками и внучками; родными братьями и сестрами его дедушек и бабушек – двоюродными дедушками и бабушками.

Шестая очередь – детьми двоюродных внуков и внучек наследодателя – двоюродными правнуками и правнучками; детьми его двоюродных братьев и сестер – двоюродными племянниками и племянницами; детьми его двоюродных дедушек и бабушек – двоюродными дядями и тетями.

Седьмая очередь – пасынками и падчерицами наследодателя – неусыновленными наследодателем детьми его супруга независимо от их возраста; а также отчимом и мачехой наследодателя, которыми следует считать неусыновившего наследодателя супруга его родителя. Данные граждане могут быть призваны к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. Данные лица не могут быть призваны к наследству, если брак расторгнут или признан недействительным.

Восьмая очередь – гражданами, не входящими в круг наследников, но ко дню открытия наследства являющимися нетрудоспособными и находящимися на иждивении наследодателя не менее года до смерти в случае, если по закону они не входят в предшествующие очереди, и нет иных наследников по закону. При этом обязательным условием является совместное проживание с наследодателем. Наряду с неимением иных наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы самостоятельно наследуют в качестве наследников восьмой очереди, также и при условии, что наследники предшествующих очередей отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства[21, c. 210].Помимо существующей очередности длянекоторых лицзаконодательствомпредусмотрена обязательная доля в наследстве, которая представляет собой часть наследственного имущества, переходящую к определенным наследникам независимо от содержания завещания. Таковыми лицами являются: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в т.ч. усыновленные); нетрудоспособный супруг; родители (усыновители) умершего; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Ввиду того что наследники более ранней очередности вправе отказаться от наследования в пользу наследников более поздней очередности, представляется возможным всех наследников классифицировать на активных – лиц, субъективное наследственное право которых не вызывает сомнений, и пассивных, наследственное право которых может быть зависимо от значимого события – отказа от наследования более ранней очередности наследников. Такие лица обладают эвентуальным наследственным правом. При этом необходимо отметить, что до момента открытия наследства эвентуальные наследники наделены наследственной правосубъектностью, что является основанием для возникновения субъективного наследственного права.

Таким образом, действующий ГК РФ существенно расширил список наследников, представленный наследниками трех основных очередей и пяти последующих. Некоторые родственники чаще всего не доживают до момента наследования, например прабабушки и прадедушки наследодателя. Кроме того, наследниками по закону являются и ряд лиц, наследующих по праву представления. Представляется, что такое обилие наследников обусловлено ориентированностью на дореволюционное законодательство, что в настоящее время неуместно, поскольку в настоящее время круг семьи существенно сузился, и порой возникают ситуации, при которых наследодатель со своими наследниками не был знаком.

2.2 Правовая природа, особенности и спорные вопросы наследования по завещанию

Завещание – это сделка, юридическое действие, изменяющее существующие юридические отношения, и направленное на такие изменения. Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Римлянин как гражданин, как достойный член общества был обязан изложить свою последнюю волю, перед тем как уйти в мир иной.

Грамотно составленное завещание свидетельствовало о состоянии ума человека, о ясности его мыслей, о способности отдавать отчет своим действиям и предвидеть последствия своей последней воли, о действительном желании наследодателя в отношении распределения имущества, которое он оставлял живущим, и подтверждало его высокий общественный статус как гражданина. В России сведения о завещании датируются Х веком: в Договоре Руси с Византией 911 года имеется упоминание о завещаниях. И далее, с развитием общества и имущественных отношений, под влиянием церкви, «сильных» слоев общества, правителей и политических ситуаций, законодательство о наследовании и завещании постоянно менялось, но в целом, следует заметить – развивалось.

Понятие завещания в той или иной форме существовало всегда, хотя, возможности завещательных распоряжений со временем менялись, так как этот процесс зависит от общественных интересов, взглядов и потребностей, от состояния и развития общества в целом.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (пункт 5 статья 1118) завещание определяется как односторонняя сделка. Позиция законодателя, зафиксированная в вышеуказанной статье, должна свести к минимуму изыскания по этому поводу.

Ученые – цивилисты, исследуемые проблемы наследования по завещанию, как теоретически, так и практически, считают аксиомой определения завещания – как односторонняя сделка. Но ни все исследователи согласны с данной правовой позицией, так С. Н. Рождественский придерживается другой позиции: смерть лица права и обязанности (для данного лица) прекращаются ввиду прекращения правоспособности, поэтому никаких обязательств, перед кем бы то ни было, завещатель на себя не берет и брать не может. В то же время при жизни тем более он не берет на себя никаких обязательств по причине возможности отмены или изменения завещания[27, c. 36]. Данное положение, по мнению С. Н. Рождественского, не позволяет однозначно отнести завещание к односторонней сделке, которая создает обязанности для лица, совершившего ее, как гласит статья 155 ГК РФ. С. Н. Рождественский предлагает считать завещание офертой в двусторонней сделке, а принятие наследства по завещанию – акцептом, а в целом считать такие отношения двусторонними и договорными (договор заключается в этом случае путем обмена письменными документами). По нашему мнению, позиция С. Н. Рождественского, высказанная в работе «Завещание как сделка по гражданскому законодательству», запутывает и без того непростые наследственные отношения.

Во-первых, односторонний характер сделке придает то обстоятельство, что для ее совершения необходимо и достаточно выражение воли одной стороны, – это главный признак односторонней сделки. В случае с завещанием данный признак, безусловно, присутствует. Возникновение обязанностей, в данном случае – обстоятельство вторичное, сделка вовсе может повлечь возникновения только права, а не обязанностей. Считать завещание двусторонней сделкой только по этому обстоятельству нецелесообразно. Во-вторых, после смерти завещателя у наследника возникает субъективное право даже при обстоятельствах, когда он еще не успел вступить в наследство.

Договорные отношения предусматривают, что субъективные права возникают только после акцепта второй стороны. Так же договорные отношения предполагают обязательное наличие как минимум двух сторон.

К моменту, когда сторона принимает наследство, так называемый «акцепт», «оферент» как субъект права, обладающий правоспособностью и дееспособностью, отсутствует. Завещатель на момент акцепта отсутствует, второй стороны для заключения договора нет. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что хотя завещание и не в полной мере соответствует общепринятым представлениям об определении односторонней сделки, но все же соблюдение основного признака, позволяет считать его односторонней сделкой. Перед законодателями стояла задача урегулировать наследственные отношения оптимальным образом, изложив норму закона таким образом, чтобы не усложнить жизнь правоприменителям, сочетав эффективность правовой нормы с простотой ее понимания и изложения. Таким образом, целесообразно завещание считать односторонней сделкой, что законодатель и сделал в статье 1118 ГК РФ.

Следующей характеристикой завещания является индивидуальный и строго личный характер. По мнению ученых – цивилистов и юристов – практиков, таких как С. П. Гришаев, А. М. Эрделевский.

Э. А. Абашин, формулирует данный признак завещания так: «Завещание является сделкой, совершаемой только одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично только в отношении лично этому лицу принадлежащего имущества». Из различных формулировок по данному вопросу, предлагаемых учеными – цивилистами, определим главное. Строго личный и индивидуальный характер завещания подразумевает следующее, завещание совершается только самим завещателем, выражает действительную волю лица, составляющего завещание. Из вышесказанного можно определить, что завещание – это односторонняя сделка, носящая лично-формальный характер. Так же базовым признаком завещания является, то обстоятельство, что завещание является распоряжением на случай смерти. По мнению ученого В. И. Серебровского данный признак наиболее характерен для завещания. Эта характеристика придает специфическую особенность завещанию, а также является правовым последствием, вытекающим из него. Завещание считается совершенным, при соблюдении всех требований законодательства, только в этом случае сделка считается действительной, но ввиду специфики сделки, реализована она будет только после открытия наследства, а именно смерти завещателя (признании в установленном законом порядке умершим). Так же немаловажной характеристикой завещания является то, что завещание составляется в установленной законом форме, сведения, составляющие содержание завещания, не подлежат разглашению лицами, оформляющими этот документ (является тайным). Основной целью, которая преследуется при составлении завещания – это неукоснительное и точное исполнение воли наследодателя после его смерти, которая была изложена в завещании. Поэтому действующее законодательство, заботясь о том, чтобы указанная цель была достигнута, вводит специфический институт контроля и одновременно содействия в реализации положений завещания – «исполнение завещания[23, c. 64].

В настоящее время законодательная проблема исполнения завещания, как материальные, так и неимущественные распоряжения, в целом в Российской Федерации не разрешены, об этом свидетельствует научные дискуссии и правоприменительная практика. Для заполнения данного пробела законодательства целесообразно дополнить законодательство положением о назначении юридического лица для исполнения распоряжений завещания. Данная новелла на законодательном уровне позволит предоставить гарантию точного исполнения воли завещателя и реализации принципа свободы завещания.

Итак, в ходе исследования наследования по завещанию, мы пришли к следующим выводам и сформировали определенные позиции по внесению изменений в положения о наследовании по завещанию.

1 Учитывая чрезвычайные ситуации, когда нет возможности составить завещание в присутствии свидетелей и написать завещание в простой письменной форме, следует дополнить статью 1129 ГК РФ положением, согласно которому лицо, находящееся в ситуации, которая явно угрожает его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств не имеет никакой возможности совершить завещание в простой письменной форме, вправе изложить свою последнюю волю касаемо своей собственности независимо от наличия свидетелей, используя все возможные для этого средства и способы передачи информации. Данное изменение позволит защитить и гарантировать завещателю его право передать свое имущество после смерти определенным лицам.

2 Из анализа действующего законодательства следует, что к наследованию по завещанию вместе с физическими лицами могут быть призваны Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. В данной норме не урегулирован вопрос о завещании в пользу государства переставшего существовать. Например, если имущество было завещано СССР, то Российская Федерация унаследовать такое имущество не сможет, так как Россия и СССР качественно иные государства. Так же следует законодателю урегулировать вопрос о возможности наследовать по завещанию иными структурными организациями, статус которых не определен в международном праве.

3 В эпоху цифровых технологий, следует внести в статью 1126 ГК РФ «Закрытые завещания» положение о том, что лицо, которое не способно выразить свою волю по распоряжению имуществом без посторонней помощи в силу каких-либо физических недостатков, тяжелой болезни или в силу неграмотности не может собственноручно написать и подписать закрытое завещание, вправе выразить свою волю путем аудио- и видеозаписи в присутствии нотариуса и свидетеля.

4 По нашему мнению, необходимо в статье 1125 ГК РФ п. 4 положение о присутствии свидетеля по желанию завещателя необходимо изменить на обязательное присутствие свидетеля при составлении и удостоверении завещания. Так как исполнение завещания может быть произведено только после смерти завещателя и исправить допущенные нарушения формы будет уже невозможно, все это приведет в итоге к недействительности завещания.

Самое большое количество споров в суде вызывают именно нарушения, связанные с составлением и удостоверением завещания. Именно поэтому данное положение исключит множество споров, которые появляются после смерти наследодателя. Данная норма будет направлена на охрану прав завещателя и интересов его наследников, гарантировать свободу завещания и минимизировать риск совершения неправомерных действий заинтересованными лицами.

5 В настоящее время, согласно действующему законодательству Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет которые не были эмансипированы, а также ограниченно дееспособные лица не имеют право составлять от своего имени завещание. Законодатель не учитывает тот момент, что несовершеннолетние и ограниченно дееспособные лица могут быть собственниками имущества, получают и распоряжаются своим доходом, заработком. На основании этого, предлагается внести в статью 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации положение, которым лицам, не достигшим совершеннолетия, и лицам, ограниченным в дееспособности, предоставляется право по своему желанию и усмотрению завещать свои доходы, которые являются их личным заработком, включая денежные средства, которые находятся во вкладах в банках и иных кредитных организациях, а так же завещать другое личное имущество без согласия попечителя и органов опеки и попечительства.

6. Существует проблема с лицами, покончившими жизнь самоубийством. Актуальным в данное время является вопрос с предсмертной запиской если в ней написано кому какое имущество отходит после смерти. Однако по действующему законодательству такой вид завещания будет являться недействительным. Данный вопрос не урегулирован, и получается не будет исполнена после смерти последняя воля самоубийцы.

В завершении хочется сказать, что завещание дает возможность наследодателю определить судьбу своего личного имущества, когда у него нет наследников, либо наряду с ними есть другие лица, которым он хотел бы отписать свое имущество, т.е. завещатель никаким образом не связан правилами об очередности. Так, например, наследником может быть внук или жена с которой не зарегистрирован брак и т.д.

3. Наследование по закону и наследование по завещанию: спорные вопросы правоприменения

Итак, в гражданском праве дела, касающиеся наследования, все чаще становятся предметом судебного разбирательства. Значительное увеличение гражданских процессов, затрагивающих вопросы наследства, объясняется сложностью данной законодательной области.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, наследование представляет собой процесс передачи имущества после смерти собственника в руки другого лица, вместе с его правами и обязанностями. Выделяют два основных вида получения собственности наследодателя: по закону и на основании составленного завещания (статья 1111 ГК РФ).

Часть первая указанной статьи обозначает их, вторая соотносит. Завещание – это распоряжение имуществом на случаи смерти, составленное в установленном законном порядке.

Этот вид определения имущества собственника после его смерти все больше ценится, ведь завещание предполагает самостоятельное распоряжение собственностью лицом. Но так было далеко не всегда. Раньше предпочтение отдавалась форме наследования по закону, интересы собственника практически не учитывались. Это объясняется тем, что лишь в Гражданском кодексе 1923 года появилось легальное определение завещания.

Завещание предполагало свободу выбора и самостоятельность в принятии решений. Ныне действующим Гражданским Кодексом Российской Федерации установлено, что после смерти наследодателя оно становится документом, наделенным юридической силой.

Завещание в статье 1118 ГК РФ определено как односторонняя сделка. Обладает оно перечнем признаков: является единственной формой распоряжения своим имуществом на случай смерти, создает права и обязанности только после открытия наследства, совершается лично, может содержать распоряжения только одного гражданина, обладающего в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

Интересным остается факт о том, что воля наследодателя может быть ограничена в ряде случаев. Закон устанавливает обязательную долю в наследстве для лиц, которые в момент составление завещания являются нетрудоспособными, несовершеннолетними или принадлежат к числу наследников первой очереди.

Доля перечисленных лиц определяется размером половины от наследования по закону имущества. Для завещания большое значение имеют: время, в которое наследство будет считаться открытым; количество наследников и состав завещаемого имущества; место, открывающее наследство.

Как правило, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Наследование по закону это процедура, на основе которой переход имущества от одного лица к другому определятся законом и не может быть изменен или отменен волей стороны, являющейся наследодателем.

Как правило, способ передачи наследства по закону применяется в том случае, когда умерший не оставил завещания. Наследование по закону устанавливает круг наследников.

Именуются они наследниками очередей. Каждая из них имеет характерные признаки и условия приобретения. Анализ форм наследования по закону и по завещанию позволяет сделать вывод о том, что в законодательстве, существуют некоторые недостатки. На основании этого, возникает ряд проблем, препятствующих своевременной передаче наследства собственнику, установлению круга лиц, способных выступать наследодателями и наследниками.

Гражданский кодекс РФ устанавливает действительность завещания только в случае, если лицо являлось дееспособным в момент его составления. Частично дееспособные не могут становиться завещателями, несмотря на то, что они имеют право получать денежные средства в виде заработка и стипендии и распоряжаться ими самостоятельно.

Основываясь на том, что ограниченно дееспособные и несовершеннолетние могут иметь в своей собственности имущество, приходим к выводу о нецелесообразности некоторых статей главы 62 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В законодательстве, касающемся права наследования по закону, также выявлены некоторые недостатки. К числу таких проблем отнесен вопрос достаточно широкого круга наследников. Число очередей наследования, установленных законодательно, превышает количество очередей, участники которых в реальности становятся наследниками.

Такая система передачи наследства по закону приветствуется далеко не всеми странами, что наводит на мысль о том, что она недостаточно эффективна. Например, во Франции очереди наследования кардинально отличаются. По общему правилу родители не наследуют за детьми.

Имущество переходит сначала детям умершего, либо, если они тоже умерли, их детям и так далее. Возможно наследование по «боковой» линии, детьми братьев и сестер наследодателя, либо его собственными братьями и сестрами. Сомнение вызывает и вопрос о признания к наследованию определенных категорий лиц.

Нельзя не отметить, что статус ребенка, как наследника, не в полной мере представлен в действующем законодательстве. Права и обязанности ребенка для вступления в наследство не определены. К проблемам, с которыми, в большинстве своем, сталкиваются на практике, относятся следующие: правоспособность и размер доли ребенка при вступлении в наследство.

Между наследниками часто возникают конфликты, связанные с разделом наследственного имущества. В судебной практике встречается множество дел данной категории.

Так, например, в Курский областной суд поступил иск в интересах несовершеннолетней ответчика о прекращении долевой собственности и взыскании суммы по апелляционной жалобе.

Истец обратилась в суд с иском к ответчику о разделе наследственного имущества, аргументируя свою позицию тем, что автомобиль, оставленный в наследство несовершеннолетней, не подлежит использованию в связи с возрастом ответчика, не позволяющим ей иметь водительское удостоверение. Истец просила разделить наследственное имущество, выделив ответчице автомобиль, а в пользу ребёнка взыскать денежную компенсацию. Рассмотрев все материалы дела, судебная коллегия приняла решение, которым исковые требования были удовлетворены.

Еще одним достаточно сложным вопросом является проблема соблюдения сроков принятия наследства, которые в общем случае по законодательству РФ составляют шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Но помимо общего, существует еще один вид сроков вступления в наследство. Он получил название специального или удлиненного.

Действует данный вид принятия наследства в случаях: отказа от наследства прочими наследниками; отсутствия у наследников прав к наследованию или их отстранения от наследования; смерти наследника, который не успел принять наследство, в том числе, в случаях, когда у него имеются свои наследники, или в его завещании был также указан наследник; факта собственно непринятия наследства другими наследниками.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску о восстановлении срока для принятия наследства, признании наследником, принявшим наследство, определении доли наследников в наследственном имуществе, признании свидетельств о праве на наследство недействительными. Заслушав доклад судьи, было установлено: восстановить срок для принятия наследства и удовлетворить иск.

Наследство считается открытым с того момента, как начинают оформляться права наследодателя. Без открытия данной процедуры ни один наследник не имеет права распоряжения имуществом, принадлежащим ему после смерти наследодателя.

Открыть наследство может лишь нотариус, что отражено в статье 1153 ГК РФ. Офис нотариуса должен находиться по месту открытия наследства. Наследственное дело в отношении наследодателя ведется одним нотариусом, что необходимо учитывать при наличии нескольких наследников. В действующем законодательстве существует ряд проблем, связанных с делами о праве наследования.

Из судебной практики следует, что такие вопросы не единичны и встречаются в повседневной жизни достаточно часто. Именно поэтому, недостатки области права наследования подлежат своевременному устранению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наследование представляет собой один из древнейших правовых институтов. Поскольку смерть является естественным и необратимым процессом, который рано или поздно наступает у любого человека, в свою очередь каждый человек может стать наследником, получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество, и наследодателем, когда при жизни распоряжается принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти.

Поэтому наследственное право было, остается и будет актуальным в любом государстве. Практика свидетельствует, что споры о наследстве всегда были одними из наиболее трудно разрешимых даже в отношении вещей, являющихся традиционным объектом наследственного права. Вопросы наследственного права и сегодня привлекают большое внимание практикующих юристов.

Огромное значение института наследования в обществе обусловлено тем, что он затрагивает интересы почти каждого гражданина и интерес этот обусловлен изменениями в экономической и политической жизни общества, которые повлияли на состояние имущественных отношений.

Основная тенденция развития законодательства РФ о наследовании на современном этапе – это либерализация наследственного права: сегодня передача имущества намного больше, чем прежде, происходит по личному волеизъявлению, как наследодателя, так и наследника. Можно сказать, что наследование неотделимо от частной собственности и необходимо для того, чтобы передавать свое имущество из поколения в поколение. Основную причину либерализации можно объяснить все теми же экономическими причинами: в современном мире экономические отношения ставятся выше семейных, а сила и влияние человека измеряется его имуществом. Однако следует отметить тот факт, что либерализация законодательства о наследовании по завещанию не означает полную экономическую свободу, так как подвергается контролю со стороны государства.

Одним из основных способов контроля можно считать право на обязательную долю в наследстве. Современное правовое регулирование отношений по наследованию имущества так же, как и регулирование отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер. Оно включает, во-первых, установление с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество.

Во-вторых, нормы гражданского права, определяющие правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения.

Список использованных источников

Нормативные правовые акты

1) Конституция Российской Федерации: принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных ФКЗ РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; ред. от 16.12.2019 // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; ред. от 03.07.2019 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; ред. от 18.03.2019 // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ; ред. от 02.12.2019 // Собрание Законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.

Специальная научная и учебная литература

6) Алексеев, С. С. Гражданское право: учебник для юридических вузов и факультетов / С. С. Алексеев. – М.: Проспект, 2016. – 448 с.

7) Базилевич, О. И., Дадашев А. З. Гражданское право: учебник для вузов / О. И. Базилевич, А. З. Дадашев. – М.: Инфра-М, 2017. – 288 с.

8) Борисова, Е. А. Правовые основы нотариальной деятельности в РФ: учебник для юридических вузов и факультетов / Е. А. Борисова. – М.: Юстицинформ, 2016. – 480 с.

9) Гомола, А. И. Наследственное право:учебник для юридических вузов и факультетов / А. И. Гомола. – М.: Academia, 2017. – 192 с.

10) Ильина, О. Ю. Наследственное право:учебник для юридических вузов и факультетов / О. Ю. Ильина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 311 с.

11) Крашенинников, П. В. Наследственное право:учебник для юридических вузов и факультетов / П. В. Крашенинников. – М.: Статут, 2016. – 207 с.

12) Ралько, В. В. Наследственное право: учебник для юридических вузов и факультетов / В. В. Ралько – М.: Юстиция, 2019. – 212 с.

13) Романовская, О. В. Нотариат в Российской Федерации: учебник для юридических вузов и факультетов / О. В. Романовская. – М.: РИОР, 2016. – 140 с.

14) Седлова, Е. В. Наследственное право: учебник для юридических вузов и факультетов / Е. В. Седлова. – М.: Юрайт, 2019. – 279 с.

15) Сучкова, Н. В. Наследственное право: учебник для юридических вузов и факультетов / Н. В. Сучкова. – М.: Юрайт, 2018. – 378 с.

16) Юшкова, Е. Ю. Судебная практика и нотариат: учебник для юридических вузов и факультетов / Е. Ю. Юшкова. – М.: Статут, 2015. – 574 с.

17) Ярков, В. В. Нотариальное право: учебник для юридических вузов и факультетов / В. В. Ярков. – М.: Статут, 2018. – 576 с.

Периодические издания

18) Абашидзе, А. Х., Дударев, А. В. Понятие и значение наследования по завещанию / А. Х. Абашидзе // Государство и право. – 2016. – № 1. – С. 82 – 85.

19) Архестова, М. К. Судебная практика и наследование по завещанию / М. К. Архестова // Теория и практика современной науки. – 2017. – № 1 (19). – С. 64 – 66.

20) Бегичев, А. В. Правовые проблемы наследования по завещанию / А. В. Бегичев // Нотариус. – 2017. – № 1. – С. 44 – 47.

21) Гудым К. Г. Наследование по закону и по завещанию // Вестник магистратуры. – 2018. – № 6-3(45). – С. 89 – 90.

22) Казанцева А.Е. Принятие наследства. // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2018. – № 3 (32). – С. 127– 131 .

27) Рождественский С. Н. Завещание как сделка по гражданскому законодательству // Бюллетень нотариальной практики. – 2013. – № 5. – С. 36.

28) Талагаева Е. В. Наследование по закону в правовой системе России / Е. В. Талагаева / Аллея науки. – 2017. – № 9. – С. 406 – 409.

29) Чиркаев С. А. Общая характеристика наследования по завещанию // Наследственное право. – 2017. – № 1. – С. 26 – 29.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Понятие и виды наследования