Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие и структура наследственных отношений)

Содержание:

Введение

Актуальность работы обусловлена тем, что в современной России вопросы наследования для гражданских отношений очень важны. Так в течение своей жизни каждый человек оказываться участником самых различных общественных отношений. Но невозможно представить, что со смертью их участника все они бы прекращались. Ведь именно благодаря наследованию достигается долговечность гражданских прав и обязанностей, несмотря на временность существования их носителя – самого человека.

Наследование известно всем правовым системам современности, оно существовало на всех исторических этапах развития общества. Независимо от социального развитости общества, политической или экономической ситуации в государстве наследственные правоотношения существовали, существуют и, конечно же, будут дальше развиваться, поскольку в любое время, и любом государстве неотвратимы два явления: смерть и налоги. Это и обусловливает причину вечной актуальности наследственных отношений.

B современных условиях имущество умершего, его имущественные права и обязанности, некоторые личные неимущественные права при помощи наследования становятся собственностью наследников, тем самым устанавливая устойчивую взаимосвязь между поколениями людей и укрепляя положение частной собственности граждан. Особую значимость приобретает последнее, ведь подобным образом наследственные правоотношения содействуют становлению и развитию гражданского оборота в современном обществе.

Поскольку практически любой из нас может стать наследником, получая имущество, перешедшее к нему по закону от своего родственника или завещанное даже посторонним человеком, или наследодателем, наследованию в России, бесспорно, должно быть уделено значительное законодательное внимание.

Поэтому все выше сказанное обусловливает важность наследственных отношений для государства. А также актуальность на сегодняшний день адекватного правового урегулирования общественных отношений в области наследования, а также его соответствия нормам действующего российского законодательства и международного частного права.

Объект работы – общественные отношения, возникающие в сфере разных видов наследования.

Предмет работы – нормативно-правовое регулирование наследования.

Цель работы – провести всестороннее исследование понятия и видов наследования.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

• рассмотреть понятие и структура наследственных отношений;

• исследовать наследственную массу как объект наследственных правоотношений;

• проанализировать понятие и виды завещаний;

• изучить особенности и проблемы правового регулирования наследования по завещанию;

• рассмотреть особенности и проблемные аспекты правового регулирования наследования по закону;

• исследовать особые случаи наследования по закону.

Методология исследования темы работы состоит из современных научных методов познания, таких как: метод научного наблюдения с применением метода системного анализа, метод гипотезы, метод индукции и т.д.

Глава 1. Понятие и сущность наследования по законодательству РФ

1.1 Понятие и структура наследственных отношений

Наследование – довольно деликатный и непростой вопрос, требующий детального изучения. Ведь каждый человек хочет, чтобы после его смерти имущество, приобретенное и нажитое за долгие годы трудом или подаренное, перешло бык достойным, близким людям.

Нормы, регулирующие наследственные отношения, обычно включаются в гражданское законодательство. Так, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года содержал раздел «Наследственное право». Позже в 1991 году были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР, которые также определили новый порядок наследования по закону и завещанию [25, с.10-11].

В настоящее время в России регулирование наследственных отношений осуществляется частью третьей ГК, вступившей в силу с 1 марта 2002 года [4] и другими нормативными правовыми актами. Также наследование в России является одним из конституционных прав человека, гарантированных пунктом 4 статьи 35 Конституции [1].

B соответствии с пунктом 1 статьи 1110 ГК наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. как единое целое в неизменном виде и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное.

Наследование – это целое сплетение наследственных отношений, определяющих основания наследования, особенности наследования по завещанию и по закону, наследование отдельных видов имущества, осуществление наследования (принятия и отказа от наследства), оформление наследственных прав, охрану наследственных прав [15, с.609].

Наследственные правоотношения можно определить как общественные отношения, урегулированные нормами гражданского законодательства, связанные с переходом имущества и некоторых личных неимущественных прав умершего к его наследникам и иным лицам в порядке универсального правопреемства [17, с.60-62].

Специфику наследственных правоотношений определяет ряд особенностей, а именно:

• смерть гражданина как юридический факт возникновения этих отношений;

• наследование является универсальным правопреемством, т. е. имущество переходит от одного лица к другим в комплексе в один момент в неизменном виде как единое целое;

• действие в строго установленных временных рамках (срок для принятия наследства, срок для предъявления претензий по долгам наследодателя);

• наследство переходит к наследникам непосредственно, без участия и дополнительных действий в отношении акта принятия наследства каких-либо посредников;

• наследственные правоотношения после того как судьба всего наследственного имущества будет определена прекращаются.

Наследственные отношения возникают с момента открытия наследства. Условием для этого выступают юридические факты – смерть человека или объявление его умершим.

Как юридических факт, влияющий на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, смерть человека относится к числу актов гражданского состояния и подлежит государственной регистрации.

Объявление гражданина умершим – это «юридическая смерть», устанавливаемая в особом порядке судебного производства. Объявление человека умершим предусматривает наступление тех же правовых последствий, что и при физической смерти. Но закон предусматривает последствия возможной явки гражданина, объявленного умершим.

Так независимо от того, когда появился гражданин, он может стребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя, которые не подлежат возврату от добросовестного приобретателя.

Для открытия наследства, как при установлении факта смерти, так и при объявлении гражданина умершим, единственным документом, подтверждающим смерть наследодателя для лиц, оформляющих наследственные права, является свидетельство о смерти, которое выдается регистрирующим органом. К тому же свидетельство о смерти, кроме доказательства самого факта открытия наследства, позволяет установить дату смерти наследодателя, на которую принято ориентироваться при установлении времени открытия наследства.

Еще с давних времен известны и остались неизменны и на сегодняшний день основания наследования – это закон и завещание. Основания ни в коем случае не противоречат и не противопоставляются друг другу. Так наследование по закону наступает, когда оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. Независимо от основания наследование возникает только лишь после открытия наследства.

В состав наследственных правоотношений входят следующие элементы: субъекты, объект и содержание.

Под содержанием наследственных отношений понимается совокупность прав и обязанностей их участников. При этом наследственные отношения проходят два этапа:

• первый этап наступает с момента открытия наследства. На данном этапе все наследники являются носителями еще неиспользованного права на принятие наследства, а также соответствующие лица обязаны всячески содействовать в осуществлении этого права;

• второй этап наступает с момента принятия наследником наследства. Здесь к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента, наследник будет вступать в различные отношения, которые неотделимо связаны с его правом на наследство [18, с.17].

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

• наследование – это переход прав и обязанностей умершего лица к его преемникам в порядке и на условиях, установленными нормами гражданского законодательства;

• комплекс наследственных правоотношений можно назвать в широком смысле наследованием. Ведь смена наследодателя в любом из правоотношений, существовавших при его жизни, невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений. Особенностью данных правоотношений является то, что они возникают со смертью гражданина.

1.2 Наследственная масса как объект наследственных правоотношений

Главное место в наследственных отношениях занимает определение объекта этих отношений, ведь если не будет объекта наследования, то и самих отношения не будет.

Итак, согласно статье 1112 ГК объектом наследственных правоотношений является наследство – имущество, принадлежавшее умершему гражданину на день открытия наследства.

В литературе также наследство называют наследственной массой, поскольку к наследникам переходят весь имущественный комплекс, которым при жизни обладал наследодатель.

Имущество при включении в состав наследства должно отвечать обязательному условию – это имущество принадлежит наследодателю на день открытия наследства.

Согласно статье 1110 ГК наследование имущества умершего является универсальным правопреемством, т.е. переходит в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если правилами ГК не предусмотрено иное. При наследовании наследственное имущество теряет свою обособленность и смешивается с собственным имуществом наследника.

Так в состав наследства включаются следующие права:

• право собственности или иное вещное право;

• корпоративное (права, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах);

• исключительное (т.е. право, обеспечивающее право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;

• иное (например, вытекающее из трудового или пенсионного правоотношения право на получение начисленной, но не выплаченной зарплаты или пенсии.

Также в состав наследства, образуя особую группу объектов, входят возникшие при жизни наследодателя его обязанности перед кредиторами, т.е. долги. Сюда входят долги наследодателя как физическим, так и юридическим лицам, государству, обязанность уплаты которых у наследодателя возникла из договоров, судебных решений, актов органов государственной власти [27, с.24].

Принявшие наследство наследники отвечают хоть и солидарно по долгам наследодателя, но в пределах стоимости наследственного имущества, перешедшего к каждому из них.

Однако существует непредусмотренная ГК, но одна важная проблема, сопряженная с составом наследства. Это определение статуса имущества, на которое при жизни наследодателя права не возникли, хотя наследодатель своими действиями создал условия для возникновения этих прав. Например, когда наследодатель умер после подачи документов на приватизацию, но до получения документов о праве собственности. А ведь это значительное количество судебных дел, и при изучении судебной практики, очень часто встречаются иски о признании права собственности за умершим.

Так, граждане K. и С. решили приватизировать свой дом. Данными гражданами в администрации Ленинского района был составлен и подписан договор на передачу дома в собственность. Однако до момента регистрации права собственности гражданка С. умерла. Гражданин K. подал иск к администрации Ленинского района о признании права собственности на долю ½ дома за С. и включении ее в состав наследства. Представитель ответчика иск признал в полном объеме. Суд в своем решение принял признание иска, и удовлетворил исковые требования полностью. Данная ситуация ГК прямо не урегулирована, но разъяснена Пленумом Верховного Суда РФ. Так из пункта 8 Постановления от 24 августа 1993 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» [6] следует, что если наследодателю не было отказано в приватизации, то требования наследников в отношении жилого помещения подлежат удовлетворению [7].

Поэтому было бы логичней закрепить в ГК положение о включении в наследственную массу имущества, на которое право не возникли при жизни наследодателя, хотя своими действиями он создал условия для возникновения этих прав.

Согласно статье 1112 ГК, в состав наследства не входят следующие категории гражданско-правовых благ:

• имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, такие как право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, право на алименты;

• имущественные права и обязанности, переход в порядке наследования которых не допускается прямым указанием закона. Например, в соответствии со статьей 1185 ГК государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав наследства;

• личные неимущественные права и нематериальные блага, в связи с их неимущественной сущностью и неразрывной связью с личностью носителя, а значит неотчуждаемости и непередаваемости. Так, автору результата интеллектуальной деятельности принадлежат неотчуждаемые и непередаваемые другим лицам (в том числе в порядке наследования) право авторства, а в соответствующих случаях – право на имя и иные личные неимущественные права, в частности право на неприкосновенность и право на обнародование (произведения науки, литературы и искусства) [9, с.624].

Однако остается спорным вопрос: могут ли переходить по наследству личные неимущественные права? На первый взгляд, а также согласно нормам ГК, раз право является личным, следовательно, оно неотчуждаемо от личности хозяина, и если носитель права умирает, то вместе с ним перестает существовать и это право.

Но, дело, обстоит намного сложнее, ведь далеко не все личные неимущественные права со смертью их носителя перестают существовать. Например, после смерти наследодателя наследники нашли его готовое произведение, которое при жизни автора не была опубликовано. Наследники передают произведение для опубликования издательству. Какие права при этом они осуществляют: только ли имущественные или также личные неимущественные? B данном случае, с одной стороны, наследники разрешают обнародовать произведение путем его опубликования, с другой – осуществляют право на использование произведения и извлечение выгод, связанных с этим имуществом. Из этого следует, что состав наследства нельзя сводить к одним лишь имущественным правам и обязанностям.

Наследование отдельных видов имущества – это наследование имущества умершего на основе общих основных правил, но с учетом существующих особенностей того или иного вида имущества [22, с.26].

Глава 65 ГК устанавливает некоторые особые правила наследования отдельных видов имущества. B том числе:

• наследование земельных участков. В состав наследства входят участки земли наследодателя, принадлежавшие ему на праве пожизненного наследуемого владения или праве собственности. Какого-либо специального разрешения на их принятие наследниками не требуется. Если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение участка или не воспользовался им, то владение, пользование и распоряжение участком осуществляется на условиях общей долевой собственности. Раздел земельного участка между несколькими наследниками осуществляется с учетом минимального размера участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения;

• наследование предприятия. При разделе наследства преимущественное право на получение наследуемого предприятия в состав своей наследственной доли имеют наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация. Если никто из наследников не имеет такого права или не воспользовался им, предприятие поступает в общую долевую собственность наследников;

• наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Наследники члена дачного, жилищного или иного потребительского кооператива имеют право быть принятыми в члены кооператива. Вопросы, связанные с приемом в члены кооператива при нескольких наследниках, выплаты не принятым в кооператив наследникам причитающихся им сумм, и другие подобные вопросы определяются законом и учредительными документами кооператива;

• наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, в производственных кооперативах. Здесь в соответствии с учредительными документами организации в состав наследства входит доля (пай) наследодателя, стоимость которого может быть выплачена наследникам. Наследники, к которым перешли акции акционерного общества, становятся участниками общества;

• наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Не являющийся членом хозяйства и не вступивший в него наследник имеет право на получение компенсации, равной доле наследуемой им в имуществе, находящемся в совместной собственности хозяйства. Раздел имущества хозяйства происходит только в случае, когда после смерти наследодателя хозяйство прекращает свою деятельность;

• наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте. Наследник таких вещей должен получить специальное разрешение. При отказе в выдаче указанного разрешения вещь подлежит принудительной продаже, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на реализацию имущества;

• наследование невыплаченных сумм, являющихся для наследодателя средствами к существованию (невыплаченной заработной платы, пенсий, алиментов и др.). Право на получение таких сумм принадлежит и может быть получено в течение 4-х месяцев со дня открытия наследства проживавшим совместно с умершим членами его семьи, а также его нетрудоспособными иждивенцами, независимо от места их проживания.

Таким образом, после смерти наследодателя большая часть его прав и обязанностей переходят к его наследникам, а остальная часть просто прекращается. Причем хоть и меняется собственник имущество, оно переходит в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. B наследство включаются вещи, вещные и исключительные права, а также обременения таких прав, обязательственные права и обязанности имущественного характера, принадлежавшие умершему.

Глава 2. Наследование по завещанию

2.1 Понятие и виды завещаний

Закон, регулируя наследственные отношения, в первую очередь, наделяет граждан правом самостоятельно предопределить судьбу принадлежащего им имущества на случай смерти. Такое распоряжение может быть выражено только одним дозволенным образом – путем совершения завещания.

Завещание составляется, когда наследодатель желает поменять законный порядок наследования и передать имущество лицу, входящему в более дальнюю очередь или не входящему в круг наследников по закону, либо он хочет определенным образом разделить имущество между наследниками по закону.

Но все же, несмотря на столь достаточные перспективы по определению судьбы имущества на случай смерти, граждане довольно редко пользуются этим правом. Ведь в целом условия наследования по закону устраивают большинство граждан, являюсь для них более понятными и простыми. Свое влияние на относительную непопулярность наследования по завещанию накладывает еще то обстоятельство, что завещание психологически привязывает наследодателя к «последней волей»; а в нашем обществе существует боязнь, согласно которой это может ускорить обычный ход вещей.

Свидетельством того, что завещание все же приобретает популярность, является то, что в последние годы завещание в России значительно «помолодело». По свидетельству практикующих нотариусов: «Если раньше за удостоверением завещания обращались в основном люди после 50 лет, то за последние годы стали частым явлением завещания лиц 35-40 лет. Завещаний с каждым годом составляется больше, а по содержанию они стали сложнее и объемнее» [35, с.10].

Так ГК дается четкое определение понятия «завещание» – это единственное законное распоряжение имуществом на случай смерти.

B юридической литературе же понятие»завещание»употребляется в трех аспектах:

• завещание – это письменный документ, имеющий особую форму составления и обязательные реквизиты, удостоверенный нотариусом, либо должностным лицом, указанным в законе, а в исключительных случаях собственноручно составленный завещателем в присутствии двух свидетелей, содержащий волю наследодателя касательно его имущества на случай смерти;

• завещание, согласно нормам статьи 153 ГК [2], как односторонняя сделка, – это действие гражданина (наследодателя), направленное на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей у других лиц после его смерти;

• завещание как юридический факт, при наличии которого после смерти наследодателя возникают наследственные правоотношения.

Но не всякое составленное на случай смерти распоряжение является завещанием. Например, не может рассматриваться как завещание договор дарения, оформленный гражданином по правилам статьи 572 ГК [3]. Согласно пункта 3 данной статьи договор, определяющий передачу дара после смерти дарителя одаряемому, ничтожен. Следовательно, любые договоры и соглашения наследодателя, регулирующие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но не являющиеся завещаниям, ничтожны.

Сам же процесс составления завещания можно подразделить на три этапа:

• волевой связан с желанием завещателя поделить между наследниками имущество именно в таком порядке и таких долях как он желает;

• интеллектуальный – завещатель осознает юридический смысл завещания, правовые последствия совершаемого им действия по распоряжению своим имуществом на случай смерти; он понимает, что весь комплекс его прав перейдет к указанным им лицам, и они заменят его как правообладатели или носители обязанностей в правоотношениях, возникших по его воле в связи с его же имуществом;

• формальный связан с техническим процессом составления и удостоверения завещания, принятия его на хранение, дальнейшего оглашения и выполнения в отношении наследников и наследственного имущества всех необходимых действий по юридическому закреплению их статуса [11, с.3].

Само по себе составление завещания ни у завещателя, ни у лиц, интересы которых завещанием могут быть затронуты так или иначе (например, для лиц, в пользу которых завещание совершено), не предоставляет никаких прав и обязанностей. А права и обязанности завещание создает только после открытия наследства. Именно поэтому завещатель в любой момент имеет право отменить или изменить совершенное завещание.

Право завещателя в любое время совершенное завещание изменить или отменить, как бы наделяет его признаками условной сделки. Однако это не так. K условиям, в юридическом смысле, относятся неподконтрольные воле лиц обстоятельства. А изменение или отмена завещания полностью подчиняется воле лица, совершившего завещание. Поэтому завещание условной сделкой не является, несмотря на то, что частенько в момент его совершения завещатель не знает, изменит или отменит он завещание либо же оставит в силе.

Принципы наследования по завещанию:

• завещание является единственным законодательно установленным путем распорядиться по своему усмотрению своим имуществом на случай смерти;

• свобода завещания, выражающаяся в праве завещателя по своей воле завещать любое свое имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, любым образом распределить доли наследников в наследстве, а также лишать наследства, не указывая причин такого лишения, включать в завещание иные распоряжения, предусмотренные ГК, отменять или изменять совершенное завещание, составлять на свое имущество, его части одно или несколько завещаний;

• тайна завещания. Завещатель не обязан оповещать кого-либо о совершении завещания, его содержании, об изменении или отмене. При нарушении тайны завещания завещатель вправе требовать компенсации морального вреда, применить другие способы защиты права [33, с.45];

• юридический приоритет наследования по завещанию. Хотя наследование по закону в настоящее время совершается наиболее часто, а также является более общим порядком в области наследования, тем не менее, согласно статье 1111 ГК, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Для обеспечения реализации права завещать наследодателю законом предоставлена возможность использования особых завещательных распоряжений, а именно:

• подназначение наследника (субституция) – указание в завещании другого наследника в случае, если назначенный в завещании наследник или наследник по закону не будет наследовать по каким-то причинам;

• завещательный отказ (легат) – обременение одного или нескольких наследников имущественной обязанностью в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей) в счет наследства, которые имеют право требовать ее исполнения;

• завещательное возложение – это накладывание совершения какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на достижение конкретной цели, на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону (например, обязанность содержать домашних животных, осуществлять уход и надзор за ними);

• установление исполнителя завещания. Исполнение завещания реализуется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда оно (полностью или частично) осуществляется исполнителем завещания – душеприказчиком. Так душеприказчиком выступает один из наследников или иной гражданин, который определен завещателем и дал согласие на это путем собственноручной надписи на завещании или в особом заявлении, или путем фактических действий по исполнению завещания в течение месяца со дня открытия наследства.

B литературе выделяются следующие виды завещаний в зависимости от формы:

• обычное нотариально удостоверенное завещание, которое удостоверяется специально уполномоченным на то должностным лицом – нотариусом, государственным или частным;

• завещание, аналогичное (тождественное) удостоверенному нотариально. Такие завещания удостоверяются должностными лицами в порядке, предусмотренном для осуществления нотариальных действий, и влекут юридические последствия, равные тому, как если бы завещание удостоверялось нотариусом [30, с.45].

ГК предусмотрена возможность совершения завещаний, аналогичных нотариальным в следующих случаях:

• при отсутствии в населенном пункте нотариуса обязанности по удостоверению завещаний исполняют главы местных администраций и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления;

• при возникновении необходимости совершения завещания за пределами РФ на территории иностранного государства допускается осуществление указанных действий должностными лицами консульских учреждений РФ за рубежом [5];

• завещание, приравненное к удостоверенному нотариально. Особенностью данных видов завещаний является то, что их составлению сопутствует нетипичная ситуация, в которой оказался наследодатель и которая вынуждает обратиться именно к такому варианту удостоверения завещания. При совершении и подписании данного завещания должно соблюдаться обязательное условия – присутствие хотя бы одного свидетеля.

Согласно пункту 2 статьи 1124 ГК свидетелями при совершении завещания не могут быть:

• нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание;

• лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

• неграмотные;

• граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

• граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

• лица, не владеющие в необходимой степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Законодательство дает право удостоверения завещаний следующим должностным лицам в отношении определенной категории субъектов:

• капитаны судов, находящихся в плавании, плавающих под Государственным флагом России, – в отношении граждан, пребывающих на этом судне. Это члены команды, а также иные лица – пассажиры, лица, сопровождающие груз, и др.;

• командиры воинских частей – в отношении: военнослужащих, лиц гражданского персонала, членов семей военнослужащих;

• главный врач стационарного лечебного учреждения (больницы, госпиталя, дома престарелых и инвалидов и др.), его заместитель по медицинской части, дежурный врач – в отношении лиц, находящихся на излечении в данном учреждении или проживающих в них;

• начальники арктических, разведочных и иных экспедиций – в отношении членов указанных экспедиций, но не местного населения;

• начальники мест лишения свободы – тюрем, исправительных колоний и др. – в отношении лиц, находящихся в указанных учреждениях. Удостоверение же завещаний персонала мест лишения свободы не допускается;

• завещательное распоряжение в банке – возможность составления упрощенного распоряжения (без посещения нотариуса) денежными средствами, которые на основании договора банковского вклада и банковского счета хранятся гражданами на счетах и вкладах в банке. Указанное завещательное распоряжение совершается бесплатно, и банк не имеет права взимать какие-либо платежи за осуществление действий по оформлению такого завещания [19, с.60-61];

• чрезвычайное завещание – возможность совершения завещания лицом, оказавшемуся в экстремальной ситуации.

Совершение данного вида завещание возможно только при наличии следующих обстоятельств:

• лицо попало в чрезвычайную ситуацию, угрожающую его жизни (находится в предсмертном состоянии в эпицентре стихийного бедствия – землетрясения, наводнения и др.);

• внезапность возникновения этих условий, не позволяющих совершить завещание в иных формах – экстренно пригласить нотариуса, главного, дежурного врача, капитана плавучего судна и пр. для того, чтобы они удостоверили завещание.

Составлять такое завещание можно в простой письменной форме. Однако в чрезвычайной ситуации не всегда указанное завещание может быть составлено на бумажном носителе, поэтому, по мнению ряда исследователей, не будет являться нарушением законодательства написание последней воли на станице журнала, стене и др.

Законодатель выделяет, что чрезвычайное завещание должно быть собственноручно написано и подписано наследодателем, т. к. в противном случае такое завещание будет являться ничтожным. При совершении такого завещания необходимо присутствие не менее двух свидетелей.

Чрезвычайное завещание сохраняет свою юридическую силу в течение месяца с момента прекращения чрезвычайных обстоятельств. После этого оно становится ничтожным. Даже если чрезвычайное завещание составлено по всем правилам действующего законодательства, оно не отменяет действие названных выше видов завещаний. Поэтому чрезвычайное завещание будет признано недействительным при наличии составленного ранее наследодателем, например, нотариально удостоверенного завещания [29, с.157].

Также в зависимости от формы участия нотариуса в составлении завещания выделяют:

• открытое завещание, составленное и подписанное в обычных условиях;

• закрытое завещание – завещание удостоверяющееся нотариусом в запечатанном виде. Оно должно быть собственноручно написано и подписано наследодателем под страхом дальнейшей ничтожности. Поэтому лица, не имеющие возможности выполнить завещание собственноручно в силу различных причин (физические недостатки, неграмотность например), не могут его в такой форме совершать. Приватность завещания обеспечивается тем, что текст завещания передается нотариусу в запечатанном конверте при обязательном присутствии двух свидетелей, которые ставят на нем свои подписи. Завещание подлежит вскрытию и оглашению по представлению свидетельства о смерти наследодателя в течение не позднее, чем 15-ти дней.

Таким образом, действующее законодательство предоставляет наследодателю право самостоятельно устанавливать порядок и условия наследственного правопреемства с помощью совершения завещания. Использование завещателем при осуществлении своей воли различных видов завещания и особых завещательных распоряжений предоставляет возможность учесть конкретные жизненные обстоятельства и условия совершения сделки, вид наследственного имущества и т.д.

2.2 Особенности и проблемы правового регулирования наследования по завещанию

Как отмечалось ранее, завещание по своей юридической природе является сделкой. Так в отношении завещания применимы общие правила главы 9 ГК о недействительности сделок. Еще, как сделка, завещание имеет ряд особенностей, на которых необходимо остановиться подробнее, это:

• наличия у завещателя полной дееспособности;

• носит характер срочной сделки под отлагательным условием. Ведь вступление в права наследования вызвано наступлением конкретного юридического факта – смерть наследодателя, без наступления этого факта составление завещания не будет иметь никакого юридического последствия;

• является односторонней сделкой, т. к. для возникновения правоотношения достаточно волеизъявления одно лица – наследодателя;

• обладает свойством фидуциарности, т. е. выполняться только лично. B данном случае имеется в виду, что при составлении завещания не возможно ни законное, ни договорное представительство. Когда же завещатель является неграмотным или незрячим, то при совершении завещания он использует помощь нотариуса, который с его слов записывает завещание, или рукоприкладчика, который подписывает завещание в присутствии нотариуса. Но в этом случае завещание все же совершается завещателем лично, ведь в нем фиксируется именно его воля, ее формирование и выражение должны происходить свободно, без какого-либо давления извне;

• соблюдение установленной законом формы завещания, от которой зависит его действительность.

Так на основании пункта 2 статьи 1118 ГК завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме. Полная дееспособность наступает по достижению 18 лет, либо при вступлении в брак до достижения данного возраста, либо в случае эмансипации. Так не могут быть завещателями малолетние и лица, объявленные соответствующими учреждениями недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, хотя бы они и совершеннолетние.

Однако в юридической литературе вопрос о лишении права завещать несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), а также ограниченно дееспособных является спорным. Ведь согласно ГК данная категория лиц наделена рядом правовых возможностей, позволяющих им совершать достаточный комплекс имущественных прав.

Так, на основании пункта 2 статьи 26 ГК, несовершеннолетние имеют право распоряжаться своей стипендией и заработной платой. А законодательный запрет на совершение завещания лицами в возрасте от 14 до 18 лет в некоторой степени ограничивает это право.

Поэтому, в данной ситуации хотелось бы согласиться с мнением М. Ю. Борщевского: «… завещательная дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет возможна в отношении денежных средств и имущества, источником приобретения которых явился их заработок, стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения, иные авторские вознаграждения. Но это право необходимо ограничить следующими случаями:

• отсутствие у несовершеннолетнего наследников по закону;

• отстранение наследников несовершеннолетнего по закону от наследства как недостойных;

• признание наследников несовершеннолетнего по закону не имеющими права наследовать.

Наследование по завещанию, совершенному лицами в возрасте от 14 до 18 лет, должно совершаться, когда в отсутствие завещания наследство перейдет в разряд выморочного имущества. Также в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем (наследование, дарение и т. п.), подростки в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом завещать.

Кроме того, необходимо закрепление порядка, согласно которому, такие завещания должны ликвидироваться по достижению завещателем совершеннолетия, если он в течение определенного времени со дня совершеннолетия (вступления в брак, эмансипации) не воспользуется возможностью совершить завещание в одной из форм, предусмотренных законом» [10, с.88].

Что касается лиц, признанных судом ограниченно дееспособными, вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами, то нотариальная практика придерживается мнения, что они не имеют права завещать. Эта позиция закрепляется и законодательно в статье 1118 ГК – завещатель должен обладать дееспособностью в полном объеме.

Однако существуют и другие точки зрения. Так, согласно мнения П.С. Никитюка: «Этой категории лиц должно быть предоставлено право завещать и исходить при этом надо из следующего:

• злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами лицо не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь ограничивается в ней;

• попечительство назначается над указанным лицом, с целью не допустить пользования гражданином своего имущества (заработной платы, денежных сбережений, предметов домашнего обиход, других объектов личной собственности), которое идет во вред ему самому, его семье;

• завещание исполняется после смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средством использования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами» [28, с.121].

Данные выводы довольно логичны, поэтому законодателю следует пересмотреть вопрос о положении ограниченно дееспособных граждан при совершении завещания.

Законодательство не ограничивает ни круг, ни количество лиц, которые могут быть наследниками по завещанию. Но наследники должны быть в достаточной мере индивидуализированы завещателем, с тем, чтобы его завещание было впоследствии исполнимым [14, с.39].

Также особенностью завещания является форма его совершения, соблюдение которой влияет на его действительность. К форме завещания предъявляются более строгие требования, чем к другим гражданско-правовым сделкам, т.к. к моменту оглашения завещания завещателя уже нет в живых и истинность завещания, а также соответствие его содержания воле наследодателя не должны вызывать сомнения.

Также еще одной особенностью завещания является правило об обязательной доле необходимых наследников. Оно выступает единственным ограничением той свободы, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти.

Обязательная доля в наследстве – получение доли в наследстве определенным кругом наследников, несмотря на содержание завещания.

Как отмечает Т.И.Зайцева: «В практике очень часто приходится встречать завещания, в которых завещателю не разъяснено право необходимых наследников на обязательную долю в наследстве» [20, с.60].

При совершении завещания нотариус или любое другое лицо, удостоверяющее завещание, обязаны известить завещателя о праве необходимых наследников на обязательную долю в наследстве. Ведь только так решается вопрос об обеспечении интересов нетрудоспособных членов семьи завещателя, которые с его смертью утрачивают право получения от него средств на свое содержание.

Таким образом, хотя данный институт является главенствующим, большая часть населения по-прежнему относится с опаской к такому способу распоряжения своим имуществом после смерти. Ведь как показала практика, российское законодательство далеко еще несовершенно и нуждается в дальнейшем усовершенствовании путем принятия новых законопроектов либо внесения поправок в уже существующие законы. А многие законодательные положения в связи с правовой неграмотностью населения и правовым нигилизмом являются для граждан просто непонятными, что и приводит к возникновению споров в сфере наследования по завещанию.

Таким образом, данный институт необходимо совершенствовать, чтобы создавались благоприятные условия, при которых любое заинтересованное лицо могло воспользоваться своим правом – правом завещать, при этом, не нарушив законные права других лиц.

Глава 3. Наследование по закону

3.1 Особенности и проблемные аспекты правового регулирования наследования по закону

Наследование по закону совершается в отсутствии наследования по завещанию. Однако на практике, наследование по закону получило предпочтительное распространение среди населения России.

Так, И.А. Покровский отмечает: «Личность наследника определяется самим строением рода и семьи, и как положение лица в этих последних не может быть изменено частной волей индивида, так не может быть изменен ею и предопределенный этим семейным строем порядок наследования» [31, с.298].

Почему же в настоящее время в России наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию? Причин несколько: во-первых, многих граждан устраивает определенный законом порядок распределения имущества после смерти. Это объяснимо, ведь наследниками по закону выступают более близкие родственники наследодателя. Вторая причина, вероятнее всего в том, что смерть наступает неожиданно и далеко не все успевают преждевременно «подготовится к ней».

Наследование по закону – это переход имущества умершего гражданина к иным лицам (наследникам) в порядке и на условиях, прямо указанных в законе и не измененных наследодателем. Наследование на основании закона еще в теории именуют автоматическим наследованием, так как оно происходит независимо от волеизъявления наследодателя с учетом его как бы предполагаемой воли.

Наследование по закону осуществляется в следующих случаях:

• завещание отсутствует;

• наследник воплощает свое право в наследстве на обязательную долю;

• завещание не содержит распоряжений относительно какой-либо части наследственного имущества;

• завещание недействительно и отсутствует ранее составленное завещание, юридическая сила которого подлежит восстановлению;

• никто из наследников по завещанию не принял наследство либо не имеет права наследовать, либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства.

Наследников по закону можно объединить в две подгруппы, а именно:

• по очереди или поголовные наследники;

• по праву представления или поколенные наследники [21, с.34].

Основаниями наследования по закону выступают кровное родство, семейное родство, иждивение и указание закона (наследование государства).

Наследованию по закону присущи следующие принципы:

• исчерпывающий круг наследников. Избрание законом лиц, к которым переходит наследство, нельзя назвать беспорядочным. Ведь законодатель исходит из предположения наиболее возможных лицах, которых наследодатель, если бы составлял завещание, призвал бы к наследованию. Поэтому учитывается необходимость обеспечения членов семьи умершего, его родственников и нетрудоспособных иждивенцев;

• определен порядок призвания наследников к наследованию – очередность;

• наследники каждой следующей очереди наследуют, только если нет наследников предшествующих очередей. Такой порядок установлен с целью исключения неимоверного раздробления имущества. Кроме того, интересы более близких родственников, как правило, оказываются предпочтительнее для наследодателя интересов дальних [23, с.130].

• равенства наследственных долей.

К наследникам одной очереди по закону, за исключением наследников, наследующих по праву представления (о них будет сказано позже) наследство переходит в общую долевую собственность в равных долях. Доля в имуществе, полагающаяся наследнику по закону, называется законной. Она выводится простой дробью. Предположим, что четыре наследника призваны и приняли наследство по закону в порядке одной очереди. Так законная доля каждого из них составит одну четвертую часть наследственного имущества.

В результате отказа от наследства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих размер первоначально равных долей сонаследников меняется. Так, если один из четырех призванных к наследованию наследников откажется от своей доли в наследстве в пользу сонаследника, то доля последнего в наследстве увеличится и составит одну вторую части наследства (1/4 + 1/4 = 1/2), а доля двух других оставшихся наследников останется неизмененной – им будет причитаться одна четвертая часть наследства [13, с.3].

ГК учел интересы практически всех родственников наследодателя посредством выделения восьми очередей наследников по закону. И это стало одним из основных изменений в современных наследственных правоотношениях. Так в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года устанавливал только две очереди наследников по закону.

Закрепление ГК такого количества очередей можно объяснить стремлением свести к минимуму переход имущества к государству как выморочного, что свидетельствует о переходе общества к рыночной экономике.

Определяется очередность наследования по закону степенью родства наследника с наследодателем. Степень родства исчисляется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, причем не входит в это число рождение самого наследодателя.

Итак, когда происходит наследование по закону, наследование осуществляется независимо от воли наследодателя и в соответствии с требованиями законодательства. Анализ положений нового ГК о наследниках по закону приводит к выводу, что наследование по закону, как и ранее, носит семейно-родственный характер. Исключение составляют правила о наследовании нетрудоспособными иждивенцами, не входящими в круг наследников по закону.

Однако, несомненным пробелом законодательства, как показывает нотариальная практика, является отсутствие лиц, на которых возлагалась бы обязанность выявлять наличие или отсутствие круга наследников по закону и осуществлять их розыск. К сожалению, многие из нас могут и не знать, что стали наследниками по закону, скажем пятой очереди, только из-за отсутствия информации об открытии наследства. ГК не смог решить и эту проблему [26, с.17].

Оказание помощи в данном вопросе можно было бы возложить на нотариат. Но конечно в наш век, где каждый хочет, чтобы его труд был оплачен, возможно было бы, например, установить определенные процентные отчисления из стоимости наследственного имущества в пользу нотариуса, который будет обязан произвести розыск наследников той очереди, которая призывается к наследованию.

3.2 Особые случаи наследования по закону

В наследственных правоотношениях выделяются особые случаи наследования, а именно:

• по праву представления;

• в порядке наследственной трансмиссии;

• наследование выморочного имущества.

Часто бывают случаи в жизни, когда призванный к наследованию по закону наследник умирает раньше наследодателя или же одновременно с ним. Возникает вопрос, какова судьба наследственного имущества, которая причиталась бы этому наследнику в таком случае?

Так согласно статье 1146 ГК, если законный наследник умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля в наследстве переходит к его потомкам по праву представления.

Право представления – это право определенных законом лиц занять место наследника соответствующей очереди по закону, которое принадлежало бы непосредственному наследнику, если бы он не умер одновременно с наследодателем или до открытия наследства.

Наследование по праву представления возможно только при наследовании по закону, являясь особым порядком призвания к наследованию «запасных наследников» в пределах одной очереди, когда нет в живых непосредственных наследников [32, с.13].

По своей сущности право представления имеет черты сходства с правилами о подназначении наследника при наследовании по завещанию. Однако в силу особенностей наследования по закону, в основе которого лежит только «как бы воля» наследодателя, указанные институты существенно между собой различаются. Так, завещатель может определить в завещании любого другого наследника на случай, если назначенное им в завещании лицо по каким-то причинам не станет наследником. Реализовать наследование по праву представления любые субъекты не могут, это будут прямо указанные в законе лица и только в случаях и в порядке, указанных в статье 1146 ГК.

Несмотря на похожесть названий в ГК, наследование по праву представления не имеет ничего общего с отношениями представительства. Этого объективно быть и не могло, т. к. представительство умершего невозможно, а заступление на место умершего наследника не связано с исполнением и защитой его прав и интересов. Призванное к наследованию по праву представления лицо – это самостоятельный наследник, реализующий собственные права в отношении доли наследственного имущества, которая причиталась бы умершему потомку.

Наследники по праву представления выделяются только в первых трех очередях наследников по закону, это:

• наследники первой очереди по закону – внуки наследодателя и их потомки;

• в случае смерти своих родителей (наследников второй очереди) до смерти наследодателя и отсутствия наследников первой очереди – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя);

• наследники третьей очереди – дети неполнородных и полнородных братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя). Но они будут призываться к наследованию только в том случае, если нет никого из наследников первых двух очередей.

К наследованию по праву представления как законные наследники первой очереди призываются потомки наследодателя без ограничения степенью родства – это внуки, правнуки, потомки правнуков и т.д. Причем, это не только потомки наследодателя, находившиеся в живых ко дню открытия наследства, но при жизни наследодателя зачатые и родившиеся живыми после открытия наследства в течение 300 дней со смерти наследодателя [24, с.14].

Но, к сожалению, в жизни призвание к наследству потомков правнуков наследодателя встречается достаточно редко с учетом продолжительности жизни человека и длительности полового созревания, необходимого для деторождения в каждом следующем поколении. Наследование же правнуками наследодателя по праву представления вполне осуществимо.

Согласно пункту 1 статьи 1146 ГК доля наследника по закону может переходить по праву представления к его потомкам в двух случаях:

• в случае смерти родителя ребенка, который мог бы являться наследником по закону, до открытия наследства;

• в случае смерти этого родителя одновременно с наследодателем.

B случае, когда наследник умирает не только до открытия наследства, а одновременно с наследодателем, то наследодатель и наследник фактически являются коммориентами. Возникает вопрос: нет ли здесь несоответствия ГК, согласно которому коммориенты не наследуют друг после друга? Нет, ведь в данном случае ни один из коммориентов не наследует друг после друга, а наследование после каждого перейдет к их наследникам. Причем они хоть и призываются по различным основаниям, но будут наследниками как тех, так и других.

Например, после смерти отца сестры призываются к наследованию на общих основаниях, а после смерти деда наследуют долю отца в наследстве их деда в силу специального основания – наследования по праву представления. Дед же и отец не наследуют друг после друга уже потому, что в день открытия наследства ни того, ни другого нет в живых.

Особенностью наследования по праву представления является и то, что к наследникам в данном случае переходит только доля, которую должен был получить наследник по закону, которого они заменяют. Эту долю наследники по праву представления делят между собой поровну.

Так, к наследству призваны как наследники второй очереди по закону две сестры наследодателя и по праву представления три племянницы наследодателя – дочери брата наследодателя умершего до открытия наследства. Так всего пять наследников. Доля каждой из двух сестер и умершего брата наследодателя составляет одну третью часть наследства. Поэтому доля каждой из трех племянниц составит одну девятую наследства.

Не имеют права наследовать по праву представления потомки наследника по закону, который был лишен наследодателем наследства завещательным распоряжением и потомки недостойных наследников.

От наследования по праву представления необходимо отличать наследственную трансмиссию (от лат. trаnsmissiо – пересылка, передача).

Так, если призванный к наследованию по завещанию или по закону наследник умирает после открытия наследства, не успев его принять в положенный срок, право на принятие наследства, положенного ему, переходит в порядке наследственной трансмиссии к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Пример: наследодатель Иванова И.П. умерла 16 марта 2007 года. Ее сын – Иванов С.И. умер 20 августа 2007 года, не успев принять наследство. До истечения шестимесячного срока осталось менее 3 месяцев, так как Иванов С.И. должен был принять наследство не позднее 16 сентября 2007 года. До истечения указанного срока осталось только 26 дней. Право на принятие наследства может быть осуществлено наследниками Иванова С.И. до 20 ноября 2007 года включительно (срок для принятия наследства удлиняется до трех месяцев) [8, с.6].

Наследник, призванный к наследованию и не успевший его принять вследствие своей смерти, называется трансмиттентом, а к которому переходит право наследования умершего наследника – трансмиссаром.

Отметим, что ранее термина «трансмиссия» в российском гражданском законодательстве не было. Безусловно, статья 548 Гражданского кодекса РСФСР предусматривала переход права на принятие наследства на аналогичных условиях. Теперь же в статье 1156 ГК за таким переходом права официально закреплено название «наследственная трансмиссия».

Однако институт трансмиссии неоднократно путают с институтом права представления. Между тем у них имеются весьма существенные различия, а именно:

• наследование по праву представления наступает, лишь, когда наследник, призываемый к наследованию, умирает до открытия наследства. Наследственная трансмиссия же наступает только в случае смерти наследника уже после смерти наследодателя;

• наследственная трансмиссия распространяется на оба основания наследования, а право представления действует лишь при наследовании по закону;

• трансмиссия не только наделяет правом на принятие наследства, но и устанавливает порядок принятия наследства в определенных законом случаях. Право представления является лишь субъективным правом определенных законом физических лиц в установленных случаях [34, с.41].

Из выше сказано, следует, что при трансмиссии наследования фактически не происходит. При этом необходимо помнить, что наследственное имущество наследодателя включается в состав наследства после смерти наследника, и наследственной трансмиссии не происходит, если умерший наследник до момента своей смерти успел совершить свидетельствующие о принятии им наследства после смерти наследодателя действия (например, заявление нотариусу).

В настоящее время отчетливо наблюдаются попытки государства свести к минимальному количеству случаи перехода наследственного имущества в свою собственность как выморочного, но, несмотря на это выморочность имущества все же имеет место.

Так, не имеющее наследников имущество умершего лица, которое переходит в собственность государства в силу закона и именуется выморочным. Так условно за государством можно закрепить девятую очередь наследников по закону.

Закрепляя в ГК положение о наследовании выморочного имущества, государство пытается избежать уничтожения и порчи наследственного имущества, а также исключить не правомерный его захват [16, с.175].

В соответствии со статьей 1151 ГК к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество в случае:

• отсутствия наследников по завещанию и по закону;

• никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования;

• никто из наследников не принял наследства либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника;

• все наследники по закону лишены завещателем наследства, а наследники по завещанию либо отсутствуют, либо никто из них не вправе наследовать или не принял наследство.

Итак, выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, которая в установленном законом порядке оформив свои права на это имущество, может передать его в собственность своих субъектов или в собственность муниципальных образований.

Передача государству права собственности на выморочное имущество не освобождает его как наследника от обязательств, обременяющих соответствующее наследство.

Так, например, гражданин А. обратился в суд с иском к РФ в лице Министерства финансов РФ о возмещении вреда, ссылаясь на то, что 25 апреля 2005 г. произошло ДТП, в результате которого его автомашина была повреждена. Виновником ДТП признан другой участник происшествия – гражданин И., умерший от полученных повреждений. Гражданин И. не имел наследников. Единственное наследственное имущество – поврежденная автомашина, которая перешла в собственность государства как выморочное имущество. Являясь наследником, государство обязано возместить вред. Суд иск удовлетворил в части стоимости поврежденной автомашины, переданной в собственность государства [12, с.19].

В случае наследования выморочного имущества не соблюдается один из основных принципов наследования, а именно: наследство перейти к наследнику без его согласия не может. А государство заранее безвозвратно изъявляет волю принять любое такое наследство.

Однако законодательную позицию нельзя признать удачной. Ведь на самом деле у государства не всегда есть интерес в принятии такого имущества, и это положение можно продемонстрировать на следующих примерах [23, с.142]. Первый случай – когда убыточность имущества превышает прибыльность, иными словами, наследство отягощено большими долгами. Второй случай – выморочное имущество малоценно, состоит например, из одежды, предметов домашней обстановки. Поэтому очевидно, что принятие такого наследства нерационально. Здесь можно было бы допустить отказ от наследства со стороны компетентных государственных органов, т. к. никакого ущерба государство не понесет, а оставшиеся вещи после умершего будут бесхозяйными. Для этого потребуется только расширить понятие «бесхозяйные вещи», содержащееся в пункте 1 статьи 225 ГК. Для этого указанную норму можно дополнить словами: «… а также вещи, оставшиеся после смерти лица и не принятые никем из наследников, в том числе и государством как выморочное имущество».

Более того, даже если государство и принимает выморочное имущество, то малоценные вещи из его состава все равно можно было бы приравнять к бесхозяйным. Ведь если посмотреть на этот вопрос с практической стороны, вряд ли представители государственных органов будут заниматься торговлей бывших в употреблении малоценных вещей, а в то же время соседи и друзья умершего могут быть заинтересованы в получении таких вещей. Ведь пункт 2 статьи 226 ГК допускает приобретение в собственность брошенных вещей, стоимость которых явно ниже суммы, соответствующей 5-ти кратному минимальному размеру оплаты труда. Это правило можно распространить и на вещи умершего.

Однако возможно предположить, что с введением восьми очередей наследников по закону государство или иные публичные образования будут призываться к наследованию достаточно редко.

Таким образом, право представления, наследственная трансмиссия – это частные случаи наследования по закону, когда совершается переход права наследования от наследника другим лицам. А наследование выморочного имущества имеет место только в исключительных случаях, т. е. только тогда, когда не нашлось ни одного иного наследника.

Заключение

Проведенный в настоящей выпускной квалификационной работе анализ действующего законодательства РФ, регулирующего институт наследственных правоотношений, ознакомление со специальной литературой, изучение нотариальной и судебной практик позволяет сделать ряд выводов, которые сводятся к следующему:

1. Наследование – это переход прав и обязанностей умершего лица к его преемникам в порядке и на условиях, установленными нормами гражданского законодательства. Комплекс наследственных правоотношений можно назвать в широком смысле наследованием. Ведь смена наследодателя в любом из правоотношений, существовавших при его жизни, невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений. Особенностью данных правоотношений является то, что они возникают со смертью гражданина.

2. При развитии наследственных правоотношений наследство переходит от наследодателя к наследникам, с участием должностных лиц, содействующих наследованию. Статус наследодателя и круг наследников по закону устанавливается законом. Когда же имеет место завещание, то статус наследодателя меняется на «завещатель», а круг наследников устанавливается самим наследодателем в тексте завещания. При этом любой человек после смерти может быть наследодателем без каких-либо условий, а вот статус наследников приобретается не всеми лицами, а лишь теми, кто соответствует требованиям закона, и изъявляет желание на принятие этого статуса.

3. После смерти наследодателя большая часть его прав и обязанностей переходят к его наследникам, а остальная часть просто прекращается. Причем хоть и меняется собственник имущество, оно переходит в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. B наследство включаются вещи, вещные и исключительные права, а также обременения таких прав, обязательственные права и обязанности имущественного характера, принадлежавшие умершему.

4. Действующее законодательство предоставляет наследодателю право самостоятельно устанавливать порядок и условия наследственного правопреемства с помощью совершения завещания. Использование завещателем при осуществлении своей воли различных видов завещания и особых завещательных распоряжений предоставляет возможность учесть конкретные жизненные обстоятельства и условия совершения сделки, вид наследственного имущества и т.д.

5. Институт наследования необходимо совершенствовать, чтобы создавались благоприятные условия, при которых любое заинтересованное лицо могло воспользоваться своим правом – правом завещать, при этом, не нарушив законные права других лиц. Несмотря на все это, современное наследование в России имеет ряд проблемных вопросов, не урегулированных или частично неурегулированных ГК. В частности, в данной дипломной работе были рассмотрены следующие проблемные вопросы:

• призвание к наследованию юридического лица, прошедшего реорганизационные процедуры;

• признание лица, совершившего умышленное преступление с двойной формой вины, недостойным наследником;

• переход по наследству личных неимущественных прав;

• определение судьбы имущества, права на которое не возникли при жизни наследодателя, хотя наследодатель своими действиями создал условия для возникновения этих прав;

• возможность несовершеннолетних от 14 до 18 лет быть завещать, предоставление право завещать ограниченно дееспособным гражданам;

• наследственное положение свойственников;

• наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя;

• отсутствие лиц, на которых возлагалась бы обязанность выявлять наличие или отсутствие круга наследников по закону и осуществлять их розыск.

B тоже время следует отметить в качестве типично российской проблемы стоит упомянуть бюрократическую волокиту, связанную с наследством и оформлением наследственных прав, и как следствие этого огромные очереди к нотариусу, в регистрационную палату и другие инстанции. Все это создает значительные проблемы беспрепятственного осуществления гражданских прав.

6. Но все же в будущем судебная практика по делам об наследовании выявит все проблемные положения действующего законодательства и покажет пробелы, оставленные в нем. Остается надеяться, что все недостатки, допущенные законодателем будут своевременно исправляться, а законодательство в дальнейшем будет в этой области совершенствоваться.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552.

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2019) // "Российская газета", N 49, 13.03.1993.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8 (ред. от 02.07.2009) "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 11, 1993.

7. Решение Октябрьского районного суда г. Самары № 2-4327/2015 2-4327/2015~М-3731/2015 М-3731/2015 от 24 августа 2015 г. по делу № 2-4327/2015 // СПС "КонсультантПлюс".

8. Абраменков М.С. Идеологический базис наследования по закону // Наследственное право. 2016. N 1.

9. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К.М. и др. Гражданское право. В 3х т. Т.3. Под ред. А.П. Сергеева. – М.: РГПресс, 2015.

10. Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М.: Белые Альвы, 1995.

11. Бердегулова Л.А. Соотношение сделок дарения и завещания: проблемы правопреемства // Наследственное право. 2019. N 1.

12. Беспалов Ю.Ф. Наследственные правоотношения // Бюллетень нотариальной практики. – 2005. – № 5.

13. Блинков О.Е. О расширении круга лиц, призываемых к наследованию по закону // Наследственное право. 2017. N 2.

14. Волос А.А. Ограничение свободы завещания: сравнительно-правовое исследование // Наследственное право. 2017. N 3.

15. Гражданское право: учеб. В 3 т. Т. 3. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2015.

16. Грудцына Л.Ю. Наследование. Дарение. Рента: Как правильно распорядиться своим имуществом. – М.: Эксмо, 2006.

17. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России. – М.: Эксмо, 2018.

18. Долганова И.В., Левушкин А.Н. Наследственное право. – М.: ЮстицИнформ, 2014.

19. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право. – М.: Юстицинформ, 2017.

20. Зайцева, Т.И. Судебная практика по наследственным делам / Т.И. Зайцева. – М.: ВолтерсКлувер, 2007.

21. Канн С.Ю. Круг участников наследственных правоотношений // Образование и право. – 2010. – № 5.

22. Кирилловых А.А. Прием наследства и отказ от него: правовые позиции и некоторые проблемы правоприменительной практики // Законодательство и экономика. 2015. N 4.

23. Кожевина Е.В. Наследственное правопреемство: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. – Екатеринбург: РГБ, 2005.

24. Малкин О.Ю. Лица, призываемые к наследованию по закону // Наследственное право. 2014. N 4.

25. Мананников О.В. Наследственное право России. – М.: Дашков и К, 2014.

26. Михайлова И.А. К вопросу о субъектах наследственного правопреемства и очередности наследования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. N 10.

27. Михеева Л.Ю. Институт доверительного управления наследственной массой - что и почему меняем в нем // Закон. 2017. N 6.

28. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Проблемы теории и практики. Под ред. О.В. Овчинникова. – Кишинев: Штиинца, 1973.

29. Останина Е.А. Институт исполнения завещания в реформированном гражданском праве // Закон. 2018. N 2.

30. Пластинина Н. Завещание не гарантирует 100% наследования?! // Жилищное право. 2018. N 9.

31. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998.

32. Рудьман Д.С. К вопросу об очередности при наследовании по закону через призму семейного законодательства // Российская юстиция. 2015. N 9.

33. Сучкова Н.В. О процедуре нотариального удостоверения завещания // Комментарий судебной практики / отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2019. Вып. 24.

34. Смирнов С.А. Наследственная трансмиссия: казусы судебной практики // Нотариус. 2016. N 3.

35. Цымбаренко А.Г. Границы свободы завещания в российском гражданском праве // Нотариус. – 2007. – № 4.