Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Понятие и общая характеристика наследования по законодательству РФ)

Содержание:

Введение

В теории гражданского права одним из древнейших является институт наследственного права.

Институт наследования насчитывает многовековую историю – с тех пор, как у человека появилась собственность в виде материальных ценностей, которые могут переходить третьим лицам в целях продолжения дела покойного. Наследственное право всегда было связано с семейным, поскольку именно семья является первоначальным наследником имущества – т.е. люди, которые связаны с наследодателем узами родства. Наследственное право стало позднее сопоставляться с гражданским правом, поскольку совершение перехода комплекса прав и обязанностей от наследодателя наследникам отвечало признакам гражданско-правовой сделки.

Право наследования гарантируется частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации и подробно регламентируется гражданским законодательством.

Гражданский кодекс РФ в достаточно полной мере регулирует наследственные правоотношения. По сравнению с предыдущим периодом законодательства о наследовании, современное гражданское законодательство более конкретно, полно и обстоятельно отвечает на проблемные вопросы и ситуации, могущие возникнуть в связи с наследованием.

В современном наследственном праве наследование по закону поставлено на второе место после наследования по завещанию. Однако по-прежнему граждане по разным причинам не пользуются предоставленным им правом составить завещание или распоряжаются на случай смерти лишь частью своего имущества.

Актуальность исследования наследования обуславливается следующими обстоятельствами:

Во-первых, представляется актуальным рассмотрение современной проблематики наследования. Прошло много лет со дня принятия третей части ГК РФ, а значит можно подводить первые итоги правоприменения обновленного законодательства.

Во-вторых, определенные интерес представляет исследование судебной практики по рассматриваемому вопросу.

Объектом наследования являются имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследников.

Предметом исследования, является, гражданско-правовое регулирование в сфере наследственного права.

Цель данной работы является исследование понятия и видов наследования.

Исходя из поставленной цели вытекают следующие задачи:

- рассмотреть общие положения наследования РФ;

- дать понятие и определить наследование по завещанию;

- проанализировать наследование по закону.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы.

В данной работе использовались статьи из периодических изданий, законодательные и нормативные акты, учебная литература.

Структура работы включает в себя: введение, три главы, заключение, список использованной литературы.

Глава 1. Общая характеристика наследования по законодательству РФ

Конституция РФ в п. 4 ст. 35[1] гарантирует право наследования.

Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского права – наследственном праве, от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения», поэтому дефиниция понятия «наследование» является важной в свете всего нашего дальнейшего изложения.

По общему пониманию наследование – это переход имущества умершего к другим лицам, при этом только переход, осуществляемый в порядке универсального правопреемства. Это определение, содержащееся в ст.1110 ГК РФ[2], считается легальным.

Универсальное правопреемство характеризуется тем, что от умершего к наследнику (наследникам) переходит все имущество (вещи, права и обязанности) в неизменном виде в один и тот же момент[3]. Не имеет значения, что наследников может быть несколько, важно, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей.

С.П. Гришаев[4] понимает под наследованием переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Другие авторы, например А.М. Андриахина[5], в своих определениях указывают, что наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела - одна из сторон собственности, ее производная.

Можно придержаться традиционного легального определения, поскольку так или иначе все обширные определения строятся на нем, воплощая в себя основные признаки или принципы наследования как института гражданского права.

Одной из отличительных особенностей нового законодательства о наследовании является приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону[6].

Свидетельством такого приоритета являются как формально-юридическая конструкция ст. 1111 ГК РФ и разд. V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования, так и направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещаний, а именно:

- установление и гарантированность законом принципа тайны завещания;

- установление принципа свободы завещания, в соответствии с которым завещателю обеспечены широкие возможности по распоряжению имуществом, вплоть до лишения права на наследование кого-либо из наследников либо ограничение их права и т.п.;

- снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе с 2/3 до 1/2;

- изменение порядка определения обязательной доли в наследственном имуществе;

- ограничение права на обязательную долю;

- возможность отстранения обязательного (необходимого) наследника от наследования как недостойного;

- возможность выбора формы совершения завещания и др[7].

Направленность норм ГК РФ на стимулирование граждан к совершению завещаний представляется вполне логичной, т.к. именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.

Наследование же по закону имеет место в следующих случаях:

- наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным);

- наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным;

- наследник по завещанию умер раньше завещателя, либо наследник по завещанию – юридическое лицо ликвидирован;

– наследник по завещанию не принял наследство, либо отказался от него.

Для наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов (юридический состав). Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и чтобы наследники согласились принять наследство. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам.[8]

Центральным в наследственном праве является понятие наследства.

ГК РФ определят наследство как принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ)[9]. Другими словами, наследство предоставляет собой единство прав (актива) и долгов (пассива) наследодателя на день открытия наследства (наследственная масса).

Надо обратить внимание на то, что в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизням или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят в состав наследства и личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

В соответствии с ч. 3 ГК РФ в п. 1 ст. 1175 ГК РФ сказано, что каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях, соответственно, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых на законных основаниях был при жизни сам наследодатель.

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения[10].

Также, с учетом некоторых особенностей, наследуется и имущество, собственность на которое возникает в результате так называемой приобретательной давности – т.е. то имущество, которым лицо открыто, добросовестно и непрерывно владело как своим собственным в течение определенного законом срока.

При этом, если срок приобретательной давности не истек, владелец имущества, формально не ставший собственником, умирает, а имущество переходит его наследникам, которые также открыто и добросовестно владеют им как своим, срок приобретательной давности относительно этого имущества не начинает со сменой пользователя течь снова, а суммируется со сроком, протекшим при предыдущем пользователе.

В соответствии с п. 3 ст. 234 ГК РФ[11] такие наследники могут присоединить ко времени своего владения время, когда этим имуществом владел наследодатель[12].

В наследственную массу не входит супружеская доля пережившего супруга на имущество, нажитое совместно с наследодателем. Что касается доли умершего супруга, то она наследуется по следующим правилам. Статья 1150 ГК РФ[13] устанавливает, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ[14], входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам[15].

Далее, по наследству переходят и права требования умершего, у которого могли быть должники, не успевшие при его жизни исполнить свои обязательства.

Открытием наследства является наступление определенных юридических фактов, служащих основанием возникновения наследственного правоотношения. В соответствии с действующим законодательством это смерть гражданина и объявление в судебном порядке гражданина умершим.

Временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, которое должно быть зарегистрировано в органах загса. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда[16].

Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя. Если же последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения наследственного имущества. В случаях, когда наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости (ст.1115 ГК РФ)[17].

Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства. Подтверждающим документом является, в частности, справка жилищных органов о регистрации наследодателя по месту жительства[18].

Основными фигурами наследственного права являются наследодатель и противоположный по правовому положению, по объему прав и обязанностей наследник.

Наследодатель (завещатель), являясь в свою очередь центральной фигурой наследственных правоотношений, - это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам.[19]

Завещателем может быть только физическое лицо. Ограничения завещательной правоспособности в настоящее время законом не предусмотрены. В то же время составление завещания требует достаточной социальной зрелости лица. Поэтому в законе установлено правило, по которому завещание может быть совершено лишь гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме[20].

В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином 18-летнего возраста. Лица, не достигшие 18 лет, вправе совершить завещание, только если они вступили в зарегистрированный брак, либо эмансипированы в соответствии со ст. 27 ГК РФ.

Граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, также не вправе совершить завещание, так как они совершают сделки только с согласия попечителей, а это противоречит природе завещания, в частности принципу личного характера завещания[21].

Наследник - это только физическое лицо, в том числе иностранный гражданин, недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, который вступает в наследственное правоотношение по средствам факта смерти наследодателя.[22]

По поводу субъективного состава наследственных отношений в юридической литературе нет единого мнения. Так, А.П. Суханов отмечает, что «субъектами» наследственного правоотношений являются наследник и наследодатель.[23] Полярной позиции придерживаются А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой, которые полагают, что наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».[24]

Так вкратце можно обозначить основные положения о наследовании по российскому законодательству. Безусловно, будучи ограниченными рамками дипломного исследования, нельзя охватить все элементы обширной исследуемой отрасли гражданского права, поскольку каждый из них может стать предметом самостоятельного изучения.

Глава 2. Наследование по завещанию

2.1. Понятие и общая характеристика наследования по завещанию

Наследование по завещанию - это урегулированный законом порядок посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. Решающим фактором этого порядка является завещание, которое в совокупности с другими обстоятельствами (открытие наследства, наличие наследственного имущества и др.) признается основанием такого наследования. Наследование по завещанию противостоит наследованию по закону как порядку наследственного правопреемства при отсутствии завещания или вопреки завещанию.

Наследственное преемство, порядок которого определяется завещательной волей наследодателя, подлежащей осуществлению после его смерти, является наиболее полным и сильным выражением свободы распоряжения правом частной собственности и другими имущественными правами, охраняемыми на основе норм Конституции РФ и ГК РФ.[25]

Новый Гражданский кодекс РФ впервые дал легальное определение завещания. В п. 5 ст. 1118 ГК РФ закреплено правило, которое, можно сказать, венчает саму юридическую конструкцию завещания, акцентируя внимание на двух наиважнейших аспектах:

а) завещание - это односторонняя сделка;

б) правовой эффект такой сделки наступает в момент открытия наследства (момент возникновения последнего юридического факта в цепочке при накоплении юридико-фактического состава, обусловливающего возникновение наследования по завещанию).[26]

В современной юридической литературе завещание определяют как облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после смерти этого лица[27]. С.П. Гришаев отмечает, что завещание – сделка, направленная на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам[28].

Завещание - сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти.

Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону. Назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.[29]

Итак, завещание - односторонняя сделка, содержащая личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в установленной законом форме.

Традиционно в качестве юридических признаков (принципов) завещания выделяются:

- личный и индивидуальный характер завещания;

- свобода завещания;

- односторонний характер сделки.

Рассмотрим каждый из признаков подробным образом.

Первый признак - личный и индивидуальный характер завещания.

Завещание, как уже отмечалось, представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью[30].

В виду личного характера завещания, последнее не может быть совершено через посредника или представителя, действующих по доверенности или на основании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ[31] признается ничтожным.

Итак, любой гражданин может распоряжаться только своим имуществом. Мало того, люди в подавляющем большинстве случаев не умирают одновременно. Если представить ситуацию, что завещание составлено одновременно от двух и более лиц, то в случае смерти одного из них тайна завещания была бы нарушена, т.к. стала бы известна последняя воля не только умершего, но и оставшихся в живых. В силу этих и ряда других причин в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, а совершение завещания двумя и более гражданами не допускается. В противном случае завещание недействительно[32].

Второй признак - свобода завещания.

Свобода завещания является одним из важнейших принципов как наследственного права вообще, так и института наследования по завещанию в частности. Выражая такой правовой простор различных распоряжений по определению судьбы наследства, которые не могут быть описаны в законе исчерпывающим образом ввиду многообразия жизненных ситуаций и отношений, оказывающих индивидуальное влияние на формирование воли завещателя.

По своему концептуальному значению свобода завещания имеет сходство со свободой договора (ст. 421, 422 ГК РФ), но принципиально отличается назначением, содержанием и волевой односторонностью, причем последнее свойство придает свободе завещания еще более широкий характер как не связанной согласием договорных партнеров.

Свобода завещания как право совершить завещание по своему усмотрению характеризуется различными возможностями.

Прежде всего, она означает выбор между возможностью завещать либо не завещать имущество, который принадлежит исключительно воле гражданина-правообладателя. Обещание составить завещание в пользу определенного лица не порождает никаких правовых последствий ни для давшего такое обещание, ни для лица, которому дано это обещание. Оно не связывает обещавшего обязанностью совершить завещание[33].

Если завещание было совершено, гражданин после этого не лишен возможности принять новое решение относительно содержания распоряжений или самого акта завещания.[34]

Третий признак завещания - односторонний характер сделки.

Пункт 4 ст. 1118 ГК РФ содержит правило, которое развивает идею об односторонне-сделочной природе завещания, с одной стороны, и ограничивает возможность искажения воли завещателя при участии нескольких лиц на стороне завещателя - с другой.

Поскольку в противном случае, волеизъявление одного завещателя было бы обусловлено волеизъявлением другого (прямо или косвенно), закон запрещает составление одного и того же завещания несколькими лицами одновременно.[35]

2.2. Форма завещания

Завещание - это строго формальная сделка. Поскольку завещание вступает в силу и влечет за собой юридические последствия только после смерти наследодателя, необходимо, чтобы воля завещателя не подвергалась каким-либо искажениям и могла быть исполнена надлежащим образом, следовательно, требуется облечь ее в такую форму, которая бы обеспечивала фиксацию содержания волеизъявления в течение длительного времени[36].

По общему правилу п. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание обязательно должно быть совершено письменно и удостоверено нотариусом.

Обязательное удостоверение завещания нотариусом – более чем оправданное легальное требование. Согласимся с Л.Ю. Грудцыной[37], что применительно к российской действительности, с ее несовершенной судебной системой достаточно криминализированной обстановкой… можно предположить, что простая письменная форма может создать массу проблем.

Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, то до его подписания завещатель должен прочесть его в присутствии нотариуса. Если же он не в состоянии этого сделать (плохое зрение, неграмотность и т.п.), нотариус сам зачитывает его завещателю, и об этом делается соответствующая запись на завещании с указанием причин, по которым завещатель не мог лично прочесть завещание. В определенных случаях закон под страхом недействительности требует только собственноручного написания завещания (закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах)[38].

В завещании должно быть указано время и место его составления. Значение времени совершения завещания состоит в том, что в зависимости от него решаются вопросы:

а) о действительности завещания с точки зрения соблюдения формы;

б) о дееспособности завещателя;

в) о значении данного завещания и сопоставлении его с другими завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время[39].

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. И лишь в исключительных случаях, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может сам подписать завещание, такое завещание по просьбе завещателя может быть подписано непременно в присутствии нотариуса другим лицом (рукоприкладчиком). В самом завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание.

Следовательно, завещание, удостоверенное нотариусом, отражает легитимацию сделки в соответствии с требованием закона, и выступает основанием выделения завещания указанного вида.[40]

Тайна завещания - это правовые отношения, направленные на охрану доверительного, конфиденциального характера завещательного действия определенного лица. Охрана тайны завещания представляет собой специальный случай охраны неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны физического лица. На эти отношения распространяются правила ст. 1123 ГК РФ, а также правила, предусматривающие основания и порядок защиты нематериальных благ, принадлежащих гражданину от рождения или в силу закона. Объектом правовых отношений по охране тайны завещания являются сведения о самих фактах совершения завещания, последующего изменения или отмены завещания, а также сведения о содержании завещаний - первоначального и последующих. Круг лиц, обязанных соблюдать тайну завещаний, установлен законом и обусловлен либо служебным положением лиц, удостоверяющих завещательные действия, либо участием определенных лиц в процессе совершения завещания.

К лицам, обязанным соблюдать тайну завещания в силу служебного долга, ст. 1123 ГК РФ[41] отнесла нотариуса и другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика, свидетелей, рукоприкладчика, исполнителя завещания. К этому следует добавить, что в соответствии со ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате[42] правила о соблюдении тайны нотариальных действий распространяются также на лиц, работающих в нотариальной конторе, которым стало известно о совершении нотариальных действий в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Эти лица обязаны хранить тайну завещания и после увольнения[43].

Помимо нотариусов в силу прямого разрешения закона завещания удостоверяют должностные лица исполнительных органов власти, а также консульских учреждений, служащие банка. Кроме того, определенные лица уполномочены удостоверять завещания, приравниваемые к нотариальным.[44]

Завещание, удостоверенное в соответствии со ст. 1127 ГК РФ[45], должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.[46]

Нарушение требуемой законом формы (простой письменной, нотариальной или приравненной к нотариальной) влечет недействительность завещания. Такое завещание ничтожно с момента его совершения.

По действующему законодательству впервые процедура совершения завещания допускает присутствие свидетелей (п. 4 ст. 1125 ГК РФ[47]).

Завещание ничтожно при отсутствии свидетелей или одного из двух требуемых свидетелей в случаях, когда их присутствие обязательно. Если же свидетель не соответствовал предъявляемым к нему законом требованиям, завещание может быть оспорено заинтересованными лицами.[48]

Поскольку привлекаемые к участию в совершении завещания переводчики, рукоприкладчики хотя и не заменяют свидетелей, но по существу также являются ими, требования, предъявляемые к личности свидетелей, распространяются и на них.

В самом завещании должны быть отражены сведения о всех лицах, присутствующих при его совершении: фамилия, имя, отчество, место жительства в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Переданное нотариусу закрытое завещание приобретает силу обычного нотариального завещания: оно не может быть возвращено завещателю по его требованию.

Конверт с завещанием вскрывается нотариусом не позднее чем через 15 дней после представления свидетельства о смерти. При этом обязательно присутствие не менее двух свидетелей, которые должны удостовериться в наличии на конверте подписей свидетелей, присутствовавших при передаче закрытого завещания.

Нотариус после вскрытия конверта оглашает текст завещания перед присутствующими лицами. Кроме того, им составляется протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания.[49]

2.3. Наследственная трансмиссия

Возможны случаи, когда наследник, призванный к наследованию, умирает вслед за наследодателем, не успев принять наследство в установленный срок или отказаться от него. Тогда право на принятие наследства умершего наследника переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (ст. 1156 ГК РФ)[50]. Такой переход называется наследственной трансмиссией.

Можно выделить следующие условия, наличие которых в совокупности необходимо для применения наследственной трансмиссии:

1) произошло открытие наследства;

2) срок для принятия наследства еще не истек;

3) наследник-трансмитент умер;

4) право на принятие наследства реализовано им не было. Если хотя бы одно из данных условий отсутствует, право принятия наследства не может перейти к наследникам трансмитента.[51]

Закон особо подчеркивает, что право на принятие наследства, в порядке наследственной трансмиссии, не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоят в том, что призываемый к наследованию наследник имеет право принять одновременно:

1) наследство, которое его наследодатель не успел принять в связи со своей смертью как наследник первого наследодателя (как трансмиссар);

2) наследство, открывшееся после смерти самого наследника - второго наследодателя (как обычный наследник).[52]

Если у наследника имеется два основания наследования - в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства, то он имеет право выбрать одно из этих оснований или принять наследство сразу по обоим основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ)[53]. Оба основания являются полноценными, влекут возникновение самостоятельных прав и могут быть осуществлены независимо одно от другого. Для принятия наследства по каждому основанию должны быть совершены самостоятельные акты[54].

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока для принятия наследства составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. Пропуск указанного срока может повлечь утрату прав на него.

Наследство может быть принято в порядке наследственной трансмиссии и по истечении срока на принятие наследства. Для этого необходимо, чтобы суд признал причины пропуска уважительными. В данном случае действуют те же правила, что и для принятия наследства по истечении общего шестимесячного срока.

Наследственная трансмиссия не распространяется на право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли.

Если нотариусу будут представлены доказательства фактического вступления в наследство, а он, тем не менее, отказывается в выдаче свидетельства о праве на наследство, то его действия могут быть обжалованы в суде.

2.4. Право наследования обязательной доли

Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК РФ.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй-седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.[55]

Из указанного вытекает, что обязательная доля имеет место только тогда, когда есть завещание. При отсутствии завещания обязательная доля в наследстве отсутствует.

В первую очередь необходимо знать, кто имеет право на обязательную долю, а это:

а) наследники первой очереди, а именно:

- дети наследодателя, если они являются несовершеннолетними или нетрудоспособными;

- нетрудоспособные супруг или родители (о том, как определяется нетрудоспособность гражданина. При этом степень нетрудоспособности в данном случае роли не играет: главное, чтобы нетрудоспособность была установлена в порядке, предусмотренном законодательством;

б) иждивенцы наследодателя (независимо от того, наследниками какой очереди они являются). Речь идет о лицах, которые:

- являлись иждивенцами наследодателя (не менее года до дня смерти последнего;

- совместно проживали с наследодателем и являлись иждивенцами последнего не менее года до дня его смерти и признаны в установленном порядке иждивенцами. Эти граждане к тому же не относятся к кругу наследников по закону, указанных в ст. 1142-1145 ГК РФ[56] (т.е. наследников второй - седьмой очереди).

Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.

Размер обязательной доли определяется следующим образом[57].

В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

В обязательную долю засчитывается все, что получено наследником из наследства по какому-либо основанию. Учитывается стоимость переданных по наследству вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также стоимость исполнения по завещанию в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю, обязанности имущественного характера, поскольку такое исполнение производится за счет наследства.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, имеют преимущество при разделе наследства. В целях наиболее полного обеспечения интересов наименее защищенной категории наследников в ст. 1149 ГК РФ[58] установлено, что обязательная доля в минимальном размере подлежит удовлетворению независимо от наличия завещания: прежде всего из незавещанной части имущества, а в случае ее недостаточности - из имущества, завещанного другим лицам.

Право на обязательную долю удовлетворяется в гарантированном законом минимальном размере из незавещанной части имущества до того, как произойдет определение долей остальных наследников призванной к наследованию очереди, независимо от того, приведет ли это к уменьшению долей других наследников по закону на эту незавещанную часть имущества или полному их отстранению от наследования[59].

Обязательный наследник может отказаться от своей доли, но безоговорочно, а не в пользу других наследников. Данный запрет обусловлен специфическим назначением обязательной доли, которая направлена на материальную поддержку наиболее уязвимой категории наследников. Лицо получает право на обязательную долю в наследстве именно в силу специфических, присущих только ему признаков (несовершеннолетие, нетрудоспособные иждивенцы). Передача права на обязательную долю иным лицам прямо противоречила бы существу и назначению обязательной доли.

Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно которому «нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону»[60]. Последних принято называть необходимыми наследниками. Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, установлен в законе.

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством размер обязательной доли несколько снизился. По ранее действовавшему законодательству обязательная доля составляла не менее двух третей от той доли, которая причиталась бы по закону. Следует отметить, что это уже второе снижение размера обязательной доли. Так, в 20-30 годы прошлого столетия размер обязательной доли равнялся законной доле.

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ[61] суд имеет право с учетом конкретных обстоятельств (в частности, имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю) уменьшить и эту долю либо вообще отказать в ее присуждении.

Несовершеннолетние внуки и правнуки, наследующие по праву представления (в том случае, если их родители (мать или отец) умерли до открытия наследства) к числу обязательных наследников не относятся.

При определении наследственной доли возникает вопрос о ее соотношении с супружеской долей. Следует иметь ввиду, что при наследовании имущества лица, состоявшего в браке, речь может идти только о доле в общей совместной собственности супругов, определяемой в соответствии со ст. 256 ГК РФ[62]. При отсутствии брачного договора или соглашения о разделе имущества доли супругов предполагаются равными. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам по правилам, установленным ГК РФ.

Еще один обязательный штрих, поскольку нормы об обязательной доле в наследстве претерпели серьезные изменения, во Вводном законе к части третьей ГК РФ[63] специально предусмотрено, что правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. (ст. 8 ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"). Неминуемо возникает вопрос, каких именно правил, касается это указание?

"Безусловно, речь может идти лишь о тех правилах, которые по-иному, чем ранее, регулируют отношения, связанные с обязательной долей. В первую очередь это касается размера обязательной доли. Обязательная доля в размере не менее 1/2 законной доли исчисляется только в случае открытия наследства по завещаниям, совершенным 1 марта 2002 г. и позднее. Вне зависимости от времени открытия наследства при наличии завещания, совершенного до 1 марта 2002 г., обязательная доля должна определяться в размере не менее 2/3 законной доли. Что же касается порядка подсчета обязательной доли и порядка удовлетворения права на нее, то установленные новым законодательством правила фактически восприняли утвердившуюся и на базе ранее действовавшего законодательства практику"[64].

Глава 3. Наследование по закону

3.1. Очередность наследования

Действующий Гражданский кодекс РФ устанавливает восемь очередей наследников по закону. Такое законодательное решение, без сомнения, является обоснованным, поскольку позволяет наследованию наилучшим образом выполнить свою основную - обеспечительную функцию, т.е. оставить имущество умершего в семье и поддержать таким образом близких наследодателю лиц. Не случайно С.Н. Братусь в свое время писал, что наследование по закону "...основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству... соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе - путем завещательного распоряжения"[65].

Различаются три основные очереди.

Первая очередь: дети наследодателя; супруг наследодателя; родители наследодателя.

Вторая очередь: братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные); дед и бабушка (как со стороны отца, так и со стороны матери).

Третья очередь: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (то есть дяди и тети наследодателя).

Последующие очереди согласно ст. 1145 ГК РФ[66] образуют родственники третьей, четвертой, пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется по числу рождений, отделяющих родственников одного от другого. Это:

- четвертая очередь (прадедушка и прабабушка наследодателя);

- пятая очередь (дети родных племянников и племянниц наследодателя, а также двоюродные дедушки и бабушки);

- шестая очередь (дети двоюродных внуков и внучек, двоюродных братьев и сестер, двоюродных дедушек и бабушек);

- седьмая очередь (пасынки, падчерицы, отчим и мачеха);

- восьмая очередь (нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если они по закону не входят в предшествующие очереди и нет других наследников по закону)[67].

В соответствии с п. 1 ст. 1142 ГК РФ к числу наследников по закону первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя.

В основе призвания детей к наследованию после смерти родителей лежит кровное родство, т.е. происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке. Однако законодатель имел в виду лишь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке.

При отсутствии желания лица добровольно признать свое отцовство в ЗАГСе, оно устанавливается в суде[68].

Пережившим супругом, имеющим право наследовать, признается лишь то лицо, которое состояло в законном, т.е. зарегистрированном в органах ЗАГС либо в установленных случаях - в дипломатических представительствах и консульских учреждениях, браке с наследодателем на день открытия наследства. Продолжительность брака до смерти наследодателя не имеет значения. Главное, чтобы на дату открытия наследства была произведена государственная регистрация брака, с которой возникают права и обязанности супругов (п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 11 СК РФ)[69].

Фактическое сожительство (т.е. не зарегистрированные надлежащим образом отношения) не порождает прав наследника первой очереди, если только иное прямо не установлено законом[70].

Прекращение брака вследствие смерти или объявления умершим одного из супругов не влияет на право наследования пережившего супруга, поскольку является юридическим фактом, обусловливающим открытие наследства. Заключение пережившим супругом после смерти другого супруга нового брака никоим образом не сказывается на его наследственных правах в отношении умершего супруга, что объясняется отсутствием правовой связи между этими событиями.

Однако прекращение брака лишает пережившего супруга наследственных прав, если брак был расторгнут (в органах ЗАГС или в судебном порядке) до даты открытия наследства или признан недействительным как до, так и после открытия наследства (п. 2 ст. 16 СК РФ). Обусловлено это тем, что условием призвания к наследованию супруга являются именно брачные отношения. Соответственно, если они прекратились до смерти наследодателя (при расторжении брака) либо так и не возникли (при признании брака недействительным), то нет правового основания наследования[71].

Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются во всем комплексе прав и обязанностей к родственникам по происхождению. Применительно к наследственным отношениям это положение теперь прямо закреплено в п. 1 ст. 1147 ГК РФ. Именно поэтому после смерти усыновителя усыновленные входят в число наследников первой очереди вместе с его родными детьми.

Усыновители наследуют при тех же условиях, что и усыновленные[72].

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери, а также наследующие по праву представления племянники и племянницы наследодателя (ст. 1143 ГК РФ)[73].

Наследниками считаются лишь те братья и сестры, которые являются для наследодателя кровными родственниками первой боковой линии второй степени родства. Полнородными признаются братья и сестры, которые имеют с наследодателем обоих общих родителей (отца и мать), а неполнородными - те, которые имеют с наследодателем либо общую мать (единоутробные), либо общего отца (единокровные).

Соответственно, не входят в число наследников второй очереди как кровные родственники второй (двоюродные), третьей (троюродные) и т.п. боковых линий, так и свойственники, т.е. сводные братья и сестры (не имеющие хотя бы одного общего кровного предка и при этом не усыновленные). Иное бы означало расширительное толкование положений ст. 1143 ГК РФ, что не соответствует принципам наследования по закону и, в частности, ущемляет интересы наиболее близких родственников[74].

Дедушка и бабушка также являются наследниками второй очереди. Причем со стороны матери они наследуют всегда, а со стороны отца - только тогда, когда юридическая связь с ребенком (с отцом) установлена предусмотренным законом способом[75].

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, т.е. его дяди и тети (п. 1 ст. 1144 ГК РФ)[76].

Если отсутствуют наследники предшествующих очередей, к наследованию в рамках седьмой очереди по закону призываются отчим/мачеха и пасынки/падчерицы наследодателя (п. 3 ст. 1145) [77].

Указанные наследники не связаны с наследодателем кровным родством и являются свойственниками. Законодательство не содержит формальных признаков свойства, что создает ряд трудностей при определении состава очереди и условий призвания соответствующих лиц к наследованию.

Понятие нетрудоспособности принято определять, основываясь на положениях гражданского и пенсионного законодательства, посредством сугубо формальных критериев возраста и состояния здоровья.

В частности, нетрудоспособными считаются:

а) дети, не достигшие совершеннолетнего возраста;

б) лица, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет);

в) инвалиды (с детства, I, II, III групп), имеющие ограничение способности к трудовой деятельности.

Таким образом, рассмотренная очередность наследования по закону позволяет сделать вывод о том, что нормы ГК РФ, изложенные в третьей части главе V «Наследственное право» более продуманные и проработанные по сравнению с ГК РСФСР 1964 года и дают право и возможность родственникам наследодателя воспользоваться своим правом наследования.

3.2. Наследование по праву представления. Наследование выморочного имущества

Наследование по праву представления - это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону.

Право представления - это замещение родственников основных очередей, умерших до открытия наследства, их детьми (первая и вторая очереди), двоюродными братьями и сестрами наследодателя (третья очередь).

Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых. Поэтому законодатель допускает, что в случае смерти наследника до открытия наследства, т.е. до кончины наследодателя, его место займет его наследник (или наследники)[78].

В соответствии с этим по праву представления наследуют:

1) дети и другие потомки сыновей и дочерей наследодателя (внуки наследодателя и их потомки) в первую очередь;

2) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) во вторую очередь;

3) дети дядей и тетей наследодателя (двоюродные братья и сестры) в третью очередь.

Никакие другие наследники или их дети не имеют права наследования в порядке представления.

Основания наследования по праву представления указаны в законе исчерпывающим образом. Такими основаниями являются следующие обстоятельства:

1) смерть определенного наследника по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, до открытия наследства;

2) смерть определенного лица, признаваемого наследником по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, одновременно с наследодателем; в этом случае лицо, умершее одновременно с наследодателем, не наследует после наследодателя так же, как если бы оно умерло до открытия наследства.

Никакие другие обстоятельства не признаются основаниями наследования по праву представления - ни заявленный отказ от наследства указанных определенных наследников, ни простое непринятие ими наследства, ни лишение их наследства в соответствии с завещанием. В этих случаях наследник по закону находится в живых на день открытия наследства, но он либо сам не осуществил своего права на наследство, либо лишен такой возможности по завещанию, поэтому он не может быть замещен его потомками - детьми. Основание наследования по праву представления отпадает также в случаях, если наследник по закону, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, не мог бы наследовать в силу своей недостойности[79].

Наследование по праву представления осуществляется исключительно при наследовании по закону. Если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умер наследник по завещанию, которому не был подназначен наследник, применяются правила приращения наследственных долей[80].

Во всех трех очередях наследники по праву представления являются потомками наследников по закону той же очереди. Потомки же наследников по праву представления, указанных в составе второй очереди наследников по закону, - дети племянниц и племянников наследодателя, а также наследников, названных в составе третьей очереди, - дети двоюродных братьев и сестер наследодателя наследуют по закону не по праву представления своих умерших до открытия наследства или одновременно с наследодателем родителей, а входят в другие (последующие) очереди наследников по закону - пятую и шестую соответственно.

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что к наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они заменяют («представляют»). Эту долю наследники по праву представления делят между собой поровну.

Согласно п. 1 ст.  1151 ГК РФ имущество считается выморочным, если оно не было унаследовано наследниками по завещанию и (или) по закону по каким-либо причинам, в частности из-за недействительности завещания в отношении всего имущества или его части (ст. 1130, 1131 ГК РФ), физического отсутствия всех возможных наследников (ст. 1116 ГК РФ), утраты ими права наследовать (ст. 1117 ГК РФ), лишения их наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), отказа наследников от права наследования (ст. 1158 ГК РФ) или от его осуществления (ст. 1152 ГК РФ)[81].

Стоит учитывать, что сложившейся доктриной гражданского права и действующим законодательством термину "выморочность" придано несвойственное ему значение. Исторически под выморочным имуществом понимался вид бесхозяйного имущества, которое переходило государству по праву оккупации в силу принципа суверенитета (конечным титульным владельцем имущества становится тот, на чьей территории оно находится).

В отличие от наследования, при котором приобретение прав на имущество считается производным способом и, как следствие, может быть сопряжено с погашением долгов, обременяющих такое имущество, выморочность означала получение имущества в рамках первоначального способа приобретения права собственности, что исключало наличие каких-либо обременений в отношении имущества.

По общему правилу выморочное имущество переходит к государству (Российской Федерации) как наследнику по закону, не входящему в специальную наследственную очередь, в порядке универсального наследственного правопреемства[82].

Содержащееся в п. 2 ст. 1151 ГК РФ указание о переходе имущества в собственность Российской Федерации (в состав казны - ст. 214 ГК РФ) призвано подчеркнуть природу получения имущества государством (в порядке наследования), а также то, что иные виды публичных образований (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования) не являются наследниками по закону. Исключение сделано только в отношении расположенных на территории Российской Федерации жилых помещений, которые с момента вступления в силу Федерального закона от 29 ноября 2007 г. "О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации"[83] переходят в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, на территории которого данное жилое помещение расположено (либо соответственно городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга), и включаются в соответствующий жилищный фонд социального использования.

Однако формулировка п. 2 ст. 1151 ГК РФ является неточной, поскольку в наследственную массу входят имущественные права и долги, которые в принципе не могут принадлежать на праве собственности.

При наследовании выморочного имущества действует ряд общих правил наследственного законодательства, в частности о составе наследственной массы (ст. 1112 ГК РФ), о возмещении необходимых расходов (ст. 1174 ГК РФ) и несении ответственности по долгам наследодателя в пределах наследственной массы (ст. 1175 ГК РФ), о необходимости выдачи свидетельства о праве на наследство на имя Российской Федерации (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), о порядке выдачи свидетельства о наследстве на выморочное имущество и т.п[84].

Однако наследование выморочного имущества имеет и много особенностей, которые обусловлены не только целями введения данного института (защита прав и интересов кредиторов и предотвращение появления бесхозяйного имущества), но и спецификой правового положения государства как публичного образования, являющегося в соответствии с Конституцией гарантом права наследования (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ)[85] и выступающего в гражданском обороте постольку, поскольку это необходимо для реализации задач публичной власти. Однако проблема заключается в том, что многие вопросы, связанные с наследованием выморочного имущества, до сих пор не нашли разрешения в законодательстве.

Например, для приобретения наследства не требуется специального акта его принятия (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от него запрещен (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

В связи с этим в литературе высказано мнение, что в случае с выморочным имуществом речь идет не о наследовании, а о получении такого имущества, поскольку государство не имеет права не принять наследство или отказаться от него[86].

К сожалению, закон не только не регулирует процедуру выявления выморочного имущества для целей оформления наследственных прав, но даже не содержит четких предписаний относительно полномочий соответствующих органов, обязанных осуществлять от имени Российской Федерации принятие и учет выморочного имущества.[87]

Проблема отсутствия четкого регулирования наиболее актуальна, когда выморочным является только часть имущества, а другая принята соответствующими наследниками по завещанию или закону. При возникновении права общей собственности наследников (ст. 1164 ГК РФ) в случае неоформления Российской Федерацией наследственных прав возникают объективные препятствия к осуществлению правомочий другими сособственниками. В литературе высказано мнение, что в подобных ситуациях принявшие наследство лица вправе оспаривать бездействие Российской Федерации в лице ее органов в соответствии с положениями гл. 25 ГПК РФ.

Согласно п. 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432, Росимущество принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность Российской Федерации, а также выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации.

Можно обозначить и иные проблемы наследования выморочного имущества.

Так, пропуск срока на принятие наследства по общему правилу ведет к утрате соответствующих прав, если в суде пропущенный срок не восстановлен или если всеми наследниками, принявшими наследство, не дано согласие в письменной форме на принятие наследства по истечении срока (пп. 1, 2 ст. 1155)[88].

В литературе высказано мнение, что поскольку государство признается гарантом права наследования, постольку оно не просто вправе, а обязано дать свое согласие на принятие наследства по истечении срока соответствующим наследником даже независимо от его просьбы[89].

Считается также, что по причине конституционной гарантии наследования государство не вправе оспаривать опровержимую презумпцию о принятии наследства (п. 2 ст. 1153)[90].

3.3. Граждане, не имеющие права наследовать

Есть категория граждан, у которых право на наследование ограничено законом. Это, например, граждане, совершившие неблаговидные действия в отношении наследодателя, и именуются они недостойными наследниками.

К их числу ГК РФ отнесены следующие лица:

а) граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке;

б) родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ);

в) граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117)[91].

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Также не наследуют по закону родители после детей, а именно лица, лишенные родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Речь идет о первоочередных друг после друга законных наследниках (п. 1 ст. 1142 ГК РФ) - родителях и их детях, при этом первые ввиду их недобросовестности лишаются родительских прав в отношении вторых (а вместе с этим - и права наследовать после них). Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

а) уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

б) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из роддома (отделения) или из иного лечебного (воспитательного) учреждения, учреждения социальной защиты населения, аналогичных организаций;

в) злоупотребляют родительскими правами;

г) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое (психическое) насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

д) страдают хроническим алкоголизмом (наркоманией);

е) совершили умышленное преступление против жизни (здоровья) своих детей (супруга)[92].

Перечень оснований для лишения родительских прав, учитывая характер данной меры, является исчерпывающим (ст. 69 СК РФ). Лишение родительских прав производится в судебном порядке, дело рассматривается по заявлению:

а) одного из родителей (заменяющих их лиц);

б) прокурора;

в) органов (организаций), обязанных охранять права несовершеннолетних (в том числе органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

При рассмотрении дела с обязательным участием в нем прокурора и органа опеки и попечительства суд должен:

а) решить вопрос о взыскании с лишенных родительских прав родителей (одного из них) алиментов на ребенка;

б) уведомить прокурора при обнаружении в действиях родителей (одного из них) признаков состава преступления;

в) в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения о лишении родительских прав направить выписку из решения в орган ЗАГС по месту регистрации рождения ребенка (ст. 70 СК РФ)[93]. Однако по завещанию такие родители наследовать могут.

Недостойными наследниками по решению суда (а не по закону, как было в двух предыдущих случаях) являются лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117)[94].

Данная категория недостойных наследников (как и предыдущая) не наследует только по закону (но может наследовать по завещанию). Особенность данной категории недостойных наследников состоит в том, что:

а) они являются обязанными содержать наследодателя в силу закона, одновременно управомоченными наследовать после него по закону;

б) невыполнение указанной обязанности может стать препятствием для осуществления указанного права.

Хотя в п. 2 ст. 1117 ГК РФ говорится о том, что суд отстраняет их от наследования, отстранение происходит не автоматически, а на основании фактического состава, состоящего из:

а) требования со стороны любого заинтересованного лица о применении п. 2 ст. 1117 ГК РФ;

б) эффективного доказывания этим лицом факта злостного уклонения наследником от выполнения лежащих по закону обязанностей по содержанию наследодателя;

в) судебного решения о признании наследника недостойным и отстранения его от наследования[95].

Обязанность по содержанию закон возлагает на:

а) родителей (в отношении несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей - ст. 80, 85 СК РФ);

б) трудоспособных совершеннолетних детей (в отношении нетрудоспособных родителей - ст. 87 СК РФ);

в) супругов (в соответствии со ст. 89 СК РФ);

г) трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (в отношении несовершеннолетних и нетрудоспособных, а в ряде случаев - и совершеннолетних нетрудоспособных братьев и сестер в соответствии со ст. 93 СК РФ);

д) дедушек и бабушек (в отношении несовершеннолетних и нетрудоспособных, а в ряде случаев - совершеннолетних нетрудоспособных внуков в соответствии со ст. 94 СК РФ);

е) трудоспособных совершеннолетних внуков (в отношении нетрудоспособных дедушек и бабушек в соответствии со ст. 95 СК РФ);

ж) трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц (в отношении нетрудоспособных отчима и мачехи в соответствии со ст. 97 СК РФ)[96].

Поскольку в п. 2 ст. 1117 ГК РФ речь идет о лицах, обязанных в силу закона содержать наследодателя, в свою очередь, категория "злостность", будучи оценочной и комплексной, субъективно означает наличие умысла, а объективно - постоянства (систематизма), не могут быть признаны недостойными наследниками[97]:

а) лица, не являющиеся в силу закона носителями обязанностей по содержанию наследодателя (например, несовершеннолетние дети в отношении родителей);

б) лица, чье поведение не может признаваться виновным в принципе (малолетние, а также недееспособные в ходе осуществления обязанностей по содержанию наследодателя);

в) лица, не исполнявшие свои обязанности в отношении наследодателя по невнимательности, небрежности и т.п. и (или) только эпизодически.

Особо в контексте ст. 1117 ГК РФ следует сказать о трех категориях граждан.

1) Недостойными могут быть любые наследники, даже имеющие право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК РФ). Это означает, что:

а) право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) ограничивает свободу завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ), но не блокирует применение ст. 1117 ГК РФ;

б) ст. 1117 ГК РФ касается в том числе и лиц, названных в п. 1 ст. 1149 ГК РФ, т.е. несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также его нетрудоспособных иждивенцев; в то же время правило п. 4 ст. 1117 ГК РФ едва ли имеет в виду тех необходимых наследников, чей малолетний возраст или душевная болезнь исключают вопрос о вине (в том числе об умысле, необходимом для применения абз. 1 п. 1 ст. 1117);

в) за отсутствием в законе иного указанные лица при наличии соответствующих предпосылок могут быть недостойными наследниками по любому из оснований, предусмотренных пп. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ[98].

2) Потомки законных наследников первых трех очередей, умерших до открытия наследства или одновременно с наследодателем, наследуют по праву представления (п. 1 ст. 1146 ГК РФ).

Однако согласно п. 3 ст. 1146 ГК РФ они не могут быть представляющими наследниками, если представляемый ими умерший законный наследник не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ (т.е. имеются в виду случаи, когда он совершил умышленное противоправное действие в отношении наследодателя или наследников или был лишен родительских прав и не был в них восстановлен ко дню открытия наследства).

Фактически это означает претерпевание представляющими наследниками (потомками) санкции за поведение представляемых ими лиц (родственников по восходящей линии)[99]. Напротив, на наследование по праву представления никак не влияет тот факт, что представляемый умерший законный наследник при жизни злостно уклонялся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (а значит, будь он жив, мог бы быть отстранен судом от наследования по закону - п. 2 ст. 1117 ГК РФ) [100].

3) Недостойными могут быть не только наследники, но и отказополучатели (легатарии), т.е. лица, имеющие по воле завещателя право требования в отношении наследника по завещанию или по закону; речь, таким образом, идет не о наследниках (и не о наследовании), а об обязательстве, в котором легатарий - кредитор, а наследник - должник (п. 5 ст. 1117, ст. 1137).

Предметом данного обязательства может быть совершение должником в пользу кредитора различных действий, как то:

а) передача в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование входящей в состав наследства вещи;

б) передача входящего в состав наследства имущественного права;

в) приобретение и передача иного имущества;

г) выполнение определенной работы (оказание услуги);

д) осуществление периодических платежей;

е) иные имущественные представления (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

За отсутствием в законе иного легатарий (как и наследник) может быть недостойным по закону (п. 1 ст. 1117 ГК РФ) или по решению суда (п. 2 ст. 1117 ГК РФ) с учетом тех же сделанных выше замечаний[101].

Есть категория лиц, которые наследуют в любом случае, даже если по завещанию все имущество завещано другим и даже если по завещанию они лишены наследства. Это - лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.

Заключение

На основе проведенного исследования можно сформулировать некоторые рекомендации по совершенствованию законодательства.

1. Учитывая исключительный характер совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, следует предусмотреть возможность его совершения с применением различных средств передачи информации, независимо от наличия свидетелей.

2. На сегодняшний день ни Гражданский кодекс РФ, ни Семейный кодекс РФ не содержат определений понятий "отчим", "мачеха", "пасынок" и "падчерица". Также не в полной мере в законе определен круг их прав и обязанностей, за исключением отдельных случаев (в частности, ст. 97 СК РФ). При этом п. 1 ст. 1147 ГК РФ приравнивает усыновленных и усыновителей к кровным родственникам.

Поэтому, исходя из фактического положения этих субъектов, согласно определяющему этическому и правовому принципу справедливости пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя должны быть отнесены законодателем не к одной из последних очередей наследников по закону, а по крайней мере ко второй очереди.

Поэтому необходимо:

а) включить в число наследников по закону фактических воспитателей;

б) отнести фактических воспитателей ко второй очереди наследования по закону.

3. Уменьшение размера обязательной доли по сравнению с ранее действовавшим законодательством также вызывает неоднозначную реакцию.

Безусловно, правильно стремление законодателя к расширению свободы завещания, и уменьшение обязательной доли действительно компенсируется увеличивающимся размером и стоимостью наследственного имущества, однако невозможно полностью лишить наследника права на обязательную долю даже при судебном решении, исходя из его материального положения, поскольку эта доля гарантирована законом. Логичнее вместо полного лишения обязательной доли назначать к выплате денежную компенсацию.

4. Современное наследственное законодательство, регулирующее наследование по закону, характеризуется в основном детальной проработкой законодательных норм, стремлением соответствовать современному обороту имущества, но не исключает такого проблемного вопроса, как проблема выморочного имущества.

Самым большим пробелом в правовом регулировании наследования по закону является отсутствие Федерального закона о порядке учета и перехода в собственность РФ выморочного имущества, т.к. непринятие этого закона приводит к исключению из оборота и невозможности использования весьма дорогого наследственного имущества и денежных средств, требует необходимости опять же обращаться теперь уже муниципальным органам в суд за подтверждением своих прав по переходу выморочного имущества в собственность РФ.

И в заключении хотелось бы остановиться на том, что вопросы наследования урегулированы в новом ГК РФ гораздо подробнее, чем в старом. Многие проблемы, которые неоднозначно решались на практике, теперь решены.

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты

  1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (с поправками от 30 декабря 2008 года) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. N 4 ст. 445.
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.
  4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1 // "Российская газета" от 13 марта 1993 г.
  5. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 281-ФЗ "О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 49 ст. 6042.
  6. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4553.

Специальная, научная, учебная литература

  1. Абраменков М.С. Общая характеристика завещания как основания наследования // Нотариус. - N 6. - 2010. - С. 5 - 11.
  2. Абраменков М.С., Чванов М.Ю. О лицах, не имеющих права наследовать. 2009. [электронный ресурс]: http://www.juristlib.ru/book_5254.html
  3. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Свобода завещания в российском наследственном праве // Наследственное право.- N 2. - 2010. - С. 10 - 26.
  4. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: Учебник: в 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева. - М.: "РГ-Пресс", 2010. // СПС ГАРАНТ.
  5. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 2011 // СПС ГАРАНТ.
  6. Абрамова ЕН., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А.П. - М.: РГ-Пресс, 2010. // СПС ГАРАНТ.
  7. Алексеев С.С. и др. Гражданское право в вопросах и ответах. учеб. пособие / Под ред. Алексеева С.С. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009 г. // СПС ГАРАНТ.
  8. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая / Под ред. Степанова С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. // СПС ГАРАНТ.
  9. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах. // СПС ГАРАНТ, 2008.
  10. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Под общ. ред. Димитриева М.А. // Подготовлен для СПС КонсультантПлюс, 2012.
  11. Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Низамиева О.Н. - М.: Проспект, 2010. // СПС ГАРАНТ.
  12. Богуславский М.М., Гонгало Б.М., Зайцева Т.И. и др. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Крашенинникова П.В. - М.: Статут, 2011. // СПС КонсультантПлюс.
  13. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2005. // СПС ГАРАНТ.
  14. Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права / Под ред. Суханова Е.А. - М.: Волтерс Клувер, 2008. // СПС ГАРАНТ.
  15. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.- 784 с.
  16. Гражданское право: Учебник. Том I / Под ред. д.ю.н, проф-ра Садикова О.Н. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2006 г. – 590 с.
  17. Гражданское право: Учебное пособие. / Под ред. Гатина А.М. - М.: Дашков и К, 2009 -384с.
  18. Гришаев С.П. Наследственное право. // СПС ГАРАНТ, 2005 г.
  19. Грудцына Л.Ю. Справочник наследника. / Под ред. Дмитриева Ю.А. – М.: Юстицинформ, 2007 г. // СПС ГАРАНТ.
  20. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве. / Под ред. Кирилловых А.А. - М.: Деловой двор, 2011. // СПС ГАРАНТ.
  21. Как правильно вступить в наследство. Практические рекомендации юриста. / Под ред. Михалевой Т.Н. -ГроссМедиа, РОСБУХ, 2007. [электронный ресурс]: http://www.juristlib.ru/book_3480.html
  22. Кирилловых А.А. Категория завещания в современном наследственном праве // Бюллетень нотариальной практики. - 2010. - N 4. - С. 24 - 30.
  23. Наследственное право России: Учебное пособие. / Под ред. Мананникова О.В. - М.: Дашков и К°, 2004. - 356 с.
  24. Наследственное право: учебно-практическое пособие. / Под ред. Гришаева С.П. – М.: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.
  25. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое пособие. / Под ред. Егоровой О.А., Беспалова Ю.Ф. - М.: Проспект, 2013. // СПС ГАРАНТ.
  26. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011. // СПС ГАРАНТ.
  27. Раскостова Р. Формы завещаний и условия их действительности // Наследственное право. - N 2, 2008. // СПС КонсультантПлюс.
  28. Судебная практика по наследственным делам. / Под ред. Зайцевой Т.И. - М.: Волтерс Клувер, 2007. // СПС ГАРАНТ.
  29. Якимова Е.С. Недвижимое имущество как объект наследственных отношений в международном частном праве // Образование и право. - N 4, апрель 2011 г. // СПС ГАРАНТ.
  1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (с поправками от 30 декабря 2008 года) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. N 4 ст. 445.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  3. Гражданское право: Учебник. Том I / Под ред. д.ю.н, проф-ра Садикова О.Н. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2006г. – С. 498.

  4. Наследственное право: учебно-практическое пособие. / Под ред. Гришаева С.П. - Москва: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  5. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах. // СПС ГАРАНТ, 2008.

  6. Богуславский М.М., Гонгало Б.М., Зайцева Т.И. и др. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Крашенинникова П.В. - М.: Статут, 2011. // СПС КонсультантПлюс.

  7. Судебная практика по наследственным делам. / Под ред. Зайцевой Т.И.- М.: Волтерс Клувер, 2007. // СПС ГАРАНТ.

  8. Наследственное право: учебно-практическое пособие. / Под ред. Гришаева С.П. - Москва: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  9. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  10. Наследственное право: учебно-практическое пособие. / Под ред. Гришаева С.П. - Москва: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  11. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.

  12. Якимова Е.С. Недвижимое имущество как объект наследственных отношений в международном частном праве // Образование и право. - N 4, апрель 2011 г. // СПС ГАРАНТ.

  13. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  14. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 N 51- (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.

  15. Наследственное право: учебно-практическое пособие. / Под ред. Гришаева С.П. - Москва: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  16. Гражданское право: Учебник. Том I / Под ред. д.ю.н, проф-ра Садикова О.Н. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2006 г. – С. 500.

  17. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.

  18. Наследственное право: учебно-практическое пособие. / Под ред. Гришаева С.П. - Москва: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  19. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах. // СПС ГАРАНТ, 2008.

  20. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: Учебник: в 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева. - М.: "РГ-Пресс", 2010. // СПС ГАРАНТ.

  21. Богуславский М.М., Гонгало Б.М., Зайцева Т.И. и др. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Крашенинникова П.В. - М.: Статут, 2011. // СПС КонсультантПлюс.

  22. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах. // СПС ГАРАНТ, 2008.

  23. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. / Под ред. Е.А.Суханова. - 3-е изд., перер. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2008. // СПС ГАРАНТ.

  24. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.- С. 666-667.

  25. Абраменков М.С. Общая характеристика завещания как основания наследования // Нотариус. - N 6. - 2010. - С. 5.

  26. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Под общ. ред. Димитриева М.А. // Подготовлен для СПС КонсультантПлюс, 2012.

  27. Грудцына Л.Ю. Справочник наследника. / Под ред. Дмитриева Ю.А. – М.: Юстицинформ, 2007 г. // СПС ГАРАНТ.

  28. Гришаев С.П. Наследственное право. // СПС ГАРАНТ, 2005 г.

  29. Кирилловых А.А. Категория завещания в современном наследственном праве // Бюллетень нотариальной практики. - 2010. - N 4. - С. 24.

  30. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. / Под ред. Е.А.Суханова. - 3-е изд., перер. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2008. // СПС ГАРАНТ.

  31. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.

  32. Наследственное право России: Учебное пособие. / Под ред. Мананникова О.В. - М.: Дашков и К°, 2004. - 32 с.

  33. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Свобода завещания в российском наследственном праве // Наследственное право.- N 2. - 2010. - С. 10.

  34. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое пособие. / Под ред. Егоровой О.А., Беспалова Ю.Ф. - М.: Проспект, 2013. // СПС ГАРАНТ.

  35. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Под общ. ред. Димитриева М.А. // Подготовлен для СПС КонсультантПлюс, 2012.

  36. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Под общ. ред. Димитриева М.А. // Подготовлен для СПС КонсультантПлюс, 2012.

  37. Грудцына Л.Ю. Справочник наследника. / Под ред. Дмитриева Ю.А. – М.: Юстицинформ, 2007 г. // СПС ГАРАНТ.

  38. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2005. // СПС ГАРАНТ.

  39. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Под общ. ред. Димитриева М.А. // Подготовлен для СПС КонсультантПлюс, 2012.

  40. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве. / Под ред. Кирилловых А.А. - М.: Деловой двор, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  41. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  42. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1 // "Российская газета" от 13 марта 1993 г.

  43. Абраменков М.С. Общая характеристика завещания как основания наследования // Нотариус. - 2010. - N 6. - С. 6-7.

  44. Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Аминов Е.Р., Андреев И.А., Арсентьев И.Л. и др. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах. // СПС ГАРАНТ, 2008.

  45. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  46. Раскостова Р. Формы завещаний и условия их действительности // Наследственное право. - N 2, 2008. // СПС КонсультантПлюс.

  47. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  48. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: "Издательство Юрайт", 2011. // СПС ГАРАНТ.

  49. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: "Издательство Юрайт", 2011. // СПС ГАРАНТ.

  50. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  51. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий / Под ред. Сергеева А.П. - М.: "Проспект", 2011. // СПС ГАРАНТ.

  52. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий / Под ред. Сергеева А.П. - М.: "Проспект", 2011. // СПС ГАРАНТ.

  53. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  54. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий / Под ред. Сергеева А.П. - М.: "Проспект", 2011. // СПС ГАРАНТ.

  55. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: "Издательство Юрайт", 2011. // СПС ГАРАНТ.

  56. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  57. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: "Издательство Юрайт", 2011. // СПС ГАРАНТ.

  58. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  59. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: "Издательство Юрайт", 2011. // СПС ГАРАНТ.

  60. Гришаев С.П. Наследственное право. // СПС ГАРАНТ, 2005 г.

  61. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  62. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.

  63. Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  64. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право / Отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2005. // СПС ГАРАНТ.

  65. Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права / Под ред. Суханова Е.А. - М.: Волтерс Клувер, 2008. // СПС ГАРАНТ.

  66. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  67. Алексеев С.С. и др. Гражданское право в вопросах и ответах. учеб. пособие / Под ред. Алексеева С.С. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009 г. // СПС ГАРАНТ.

  68. Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права / Под ред. Суханова Е.А. - М.: Волтерс Клувер, 2008. // СПС ГАРАНТ.

  69. Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Низамиева О.Н. - М.: Проспект, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  70. Абрамова ЕН., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А.П. - М.: РГ-Пресс, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  71. Абрамова ЕН., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А.П. - М.: РГ-Пресс, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  72. Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права / Под ред. Суханова Е.А. - М.: Волтерс Клувер, 2008. // СПС ГАРАНТ.

  73. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  74. Абрамова ЕН., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А.П. - М.: РГ-Пресс, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  75. Гражданское право: Учебник. Том II / Под ред. д.ю.н., профессора Садикова О.Н. – М.: Контакт, ИНФРА-М, 2007 г. // СПС ГАРАНТ.

  76. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  77. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  78. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  79. Гражданское право: Учебное пособие. / Под ред. Гатина А.М. - М.: Дашков и К, 2009. - С.289-290.

  80. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  81. Абрамова ЕН., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А.П. - М.: РГ-Пресс, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  82. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  83. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 49 ст. 6042.

  84. Абрамова ЕН., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А.П. - М.: РГ-Пресс, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  85. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (с поправками от 30 декабря 2008 года) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. N 4 ст. 445.

  86. Нотариальная практика: ответы на вопросы. Вып. 3 / Под ред. Т.И. Зайцева, И.Г. Медведев. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  87. Как правильно вступить в наследство. Практические рекомендации юриста. / Под ред. Михалевой Т.Н. -ГроссМедиа, РОСБУХ, 2007. [электронный ресурс]: http://www.juristlib.ru/book_3480.html

  88. Абрамова ЕН., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А.П. - М.: РГ-Пресс, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  89. Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права / Под ред. Суханова Е.А. - М.: Волтерс Клувер, 2008. // СПС ГАРАНТ.

  90. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  91. Судебная практика по наследственным делам. / Под ред. Зайцева Т.И. - М.: Волтерс Клувер, 2007. // СПС ГАРАНТ.

  92. Абраменков М.С., Чванов М.Ю. О лицах, не имеющих права наследовать. 2009. [электронный ресурс]: http://www.juristlib.ru/book_5254.html

  93. Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Низамиева О.Н. - М.: Проспект, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  94. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета, N 233, 28.11.2001.

  95. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  96. Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Низамиева О.Н. - М.: Проспект, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  97. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.

  98. Абрамова ЕН., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. и др. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А.П. - М.: РГ-Пресс, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  99. Абраменков М.С., Чванов М.Ю. О лицах, не имеющих права наследовать. 2009. [электронный ресурс]: http://www.juristlib.ru/book_5254.html

  100. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая / Под ред. Степанова С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. // СПС ГАРАНТ.

  101. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 2011. // СПС ГАРАНТ.