Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Особенности наследственных отношений)

Содержание:

Введение

Наследственное право в различной степени затрагивает интересы разных людей, включая изменения происходящие в общественной жизни, в экономике, социальной области или же институте частной собственности, к которым необходимо серьезно относиться с точки зрения теории, так как нужно серьезным образом осмыслить действующее законодательство, а также тех положений, которые касаются института наследования, нужно просчитывать развитие тех отношений, которые касаются наследства в последующем.

Рассматриваемый институт создавался не один десяток лет. С того момента, как возникла частная собственность, появился вопрос, который касается судьбы имущества, принадлежащего тому собственнику, который умер. Поэтому родственные отношения, а также связь между родственниками в разное время общественного развития играли большую роль, представляя собой основу установления возможности перевести имущество от умершего собственника к родственнику либо родственникам по разной степени родства, либо по другим основаниям

Наследование по завещанию возникло намного позже нежели наследование по закону, при этом последний вид наследования создан с институтом завещания одновременно на протяжении всего периода развития, а также создания наследственного права в настоящее время.

На данный момент времени в качестве приоритета все-таки выступает наследование по завещанию, так как именно он предоставляет больше возможности наиболее точным образом исполнить волю наследодателя, чем при наследовании по закону, сущность которого заключена только лишь в предположении такой воли наследодателя.

В нашей стране очень маленькое количество граждан принимает решение и пользуется правом, которое предоставлено законодателем и составляет завещание, но тем не менее данное число все же увеличивается. Поэтому регулирование наследование с законодательной точки зрения, а также исследование такого института как наследование, по мнению автора настоящей работы необходимо.

Теоретическая основа данной работы – это научные труды многих ученных И.А.Покровского, Ярошенко К.Б., Г.Ф. Шершеневича, Крашенинникова П.В., а также многих других

Целью настоящей работы выступает исследование наследования и его видов с правовой точки зрения.

Для достижения поставленной цели необходимо разрешение нижеследующих задач:

  1. определить понятие и значение наследования;
  2. исследовать особенности наследственных отношений;
  3. рассмотреть наследование по завещанию
  4. рассмотреть наследование по закону

Объектом в данной работе являются отношения в обществе, которые возникают в области наследования в России.

Предметом в данной работе выступают нормы гражданского права, судебная практика, действующее законодательство по делам, касающимся наследства, а также научные исследования.

В качестве нормативной основы выступает действующее законодательство, включая гражданско-правовые положения.

Методологическая основа: общенаучные методы, а именно метод анализа, логико-юридический методы, системно-структурный метод и частно-научные методы.

Данная работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и списка, используемых источников.

Глава 1 Наследование в гражданском праве, как современные научные и практические проблемы

1.1 Понятие и сущность наследования

Законодателем в нормах Гражданского кодекса России закреплено определение наследования, согласно которому это переход определенных прав, а также обязанностей лица, которое умерло к наследникам последнего на основании норм права наследования[1]. Для уточнения понятия наследования необходимо понять, что и обязанности, и права умершего лица могут перейти к его наследникам только согласно универсальному правопреемству, если иное не будет вытекать из законодательных положений. Помимо этого, несмотря на переход всех прав, а также обязанностей, не допустимо перехода таких прав и обязанностей, которые вступают в противоречие с действующим законодательством.

Акт принятия наследства может быть распространен только полностью на наследство, а не на ту или иную его часть, данный акт имеет обратную силу, то есть наследство принадлежит только тем телам или лицу, которое было принято с момента открытия наследства [2]. Законодателем определено, что в наследство включены не только вещи, принадлежащие на день открытия наследства наследодателю, но иное имущество, в том числе права как имущественные, так и иные, а также обязанности. Вместе с тем в наследство не могут быть включены неразрывно связанные с личностью наследодателя обязанности, а также права, например, права на алименты, либо те, переход которых не допустим в соответствии с действующим законодательством, либо неимущественные права или же блага, не относящиеся к материальным[3]. Говоря иначе, в наследство может быть включено только то имущество, которое принадлежит умершему лицу на основаниях, предусмотренных законодательством.

В связи с этим, автором настоящей работы установлены признаки наследования, которые являются главными: универсальное правопреемство; переход прав, а также обязанностей; переход наследства одномоментно; в порядке правопреемства. Установление наследственного права нужно рассматривать именно с точки зрения объективного смысла, при этом не исключая субъективный смысл.

Под объективным смыслом наследственного права необходимо понимать совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода обязанностей, а также прав наследодателя к иным лицам или лицу в порядке универсального правопреемства. Право наследовании я регламентировано гражданско-правовыми нормами, так как представляет собой гражданско-правовую подотрасль: тому или иному гражданину гарантируется право на жизнь, на трудовую деятельность, быть уверенным в том, что им создается либо зарабатывается при жизни можно будет передать тем лицам, которые являются ему близкими.

Предметом права наследования по объективному смыслу- это отношения, которые связываются с наследованием, а значит возникающие в результате открытия наследства или же в результате осуществления или оформления права наследования, защиты такого права.

Под принципом наследственного права необходимо понимать идеи, которые являются основополагающими и закрепляются на законодательном уровне в нормативно-правовых актах, регламентирующие правовые отношения, которые возникают в случае наследования.

Рассматривая наследственное право с точки зрения субъективного смысла, автор настоящей работы считает, что можно установить наследственное право именно как «право того или иного лица быть призванным к наследованию, включая его правомочия после того, как данное наследство будет принято»[4], иными словами: наследственное право у гражданско-правовых субъектов могут возникать при наличии оснований, предусмотренных в действующем законодательстве: родстве с лицом, которое умерло, либо попадание в конкретную категорию наследников, могущих быть либо недостойными, либо необходимыми, указанные в завещании или же не упомянутые, а также в иных случаях, закрепленных в законодательстве[5].

Исходя их написанного можно сказать, что наследственное право может возникать у каждого субъекта при наличии юридических фактов и в качестве оснований наследования по завещанию могут быть: открытие наследства либо принятие наследства; составление завещателем завещания либо смерть наследодателя. Поэтому с точки зрения субъективного смысла право наследования является гарантированным, охраняемым законодательством и защищенным[6].

Таким образом в соответствии с положениями Основного закона частная собственность находится под охраной со стороны законодателя, любой гражданин вправе иметь конкретное имущество в своей собственности, обладая правами владения, распоряжения и пользования таким имуществом не только с другими лицами, но и самостоятельно; никто не может лишиться того имущества, которое принадлежит гражданину, кроме как по судебному решению, или же отчуждение имущества может быть только в случае предварительного либо равноценного возмещения, а также законодатель гарантирует наследственное право.

1.2 Особенности наследственных отношений

Отношения в обществе, возникающие в случае перехода как материальных, так и не материальных благ от наследодателя к другим лицам в случае наследования называют наследственными отношениями, вне зависимости от наследования по закону либо по завещанию[7].

В наследственные правовые отношения включены как предмет таких отношений, так и его субъекты и содержание.

Субъектами рассматриваемых отношений могут выступать наследники, призванные в соответствии с действующим законодательством к наследству. Наследодатели не могут выступать в качестве субъектов указанных отношений, поскольку являются умершими и имеющаяся при жизни правоспособность прекратилась.

Наследником могут быть лица, привлеченные в соответствии с действующим законодательством к наследованию в результате смерти наследодателя. В качестве наследника может выступать тот или иной субъект в гражданском праве, а круг тех лиц, которые могут призываться в качестве наследников, установлен действующим законодательством. К наследованию могут призываться не только граждане, являющиеся живыми на день когда открылось наследство, или же те, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились уже после его смерти, даже после того, как было открыто наследство, или же юридические лица, существующие на день открытия такого наследства, Россия, либо ее субъекты, международные организации или же муниципальные образования, либо иностранные государства.

Как уже было отмечено, граждане могут выступать в качестве наследников по закону либо по завещанию, если живы на момент когда было открыто наследство. В наследство вступают лишь граждане России или же лица, не имеющие гражданства, или же иностранцы, имеющие гражданскую провосубъектность аналогично гражданам России. Правоспособностью обладает любой гражданин с момент рождения и она может быть прекращено только в результате смерти такого гражданина вне зависимости от расы, пола, национальной и религиозной принадлежности и т.п. Отбывающие в местах лишения свободы наказание лица, вправе претендовать на наследство, так как являются живыми, не исключение и лица, страдающие душевными болезнями, признанные на основании судебного решения недееспособными.

В том случае, когда происходит наследование по завещанию, то наследование может быть осуществлено в соответствии с очередностью, которая установлена действующим законодательством, в том числе право наследования имуществом имеет и ребенок, который был зачат при жизни наследодателя, однако родился после его смерти вне зависимости от того периода времени, которое было прожито им.

Однако законодателем установлено, что в качестве наследников не могут выступать лица, осуществлявшие те или иные действия, которые были направлены против наследодателя, когда тот был жив, являющиеся умышленными и противоправными, либо осуществляющие указанные действия подобного рода против того или иного наследника в целях завладеть в дальнейшем имуществом, пытающиеся оказать давление на волеизъявление наследодателя при составлении завещания, увеличивающие вопреки закону размер своей доли в наследстве, указанные действия должны подтверждаться фактами и устанавливаться в ходе судебного разбирательства. Указанного вида наследников законодатель называет недостаточными[8]. Когда недостаточные наследники действуют, то их действия должны в обязательном порядке быть умышленными и быть направлены на то, чтобы достигнуть определенного результата – обратить наследство в свою пользу вне зависимости от того, на что направлялся умысел недостаточных наследников. Вместе с тем, действующим законодательством предусматривается, что лица, имеющие право на наследство в том числе по завещанию, имеют право наследовать указанное имущество, включая после того, как данное право было утрачено.[9]

На основании действующего законодательства наследование может быть не только по завещанию, но и по закону. Последний вид может быть только в том случае, если не изменялось в результате завещания либо в других случаях, которые предусмотрены действующим законодательством[10].

В качестве наследников первой очереди законодатель установил родителей наследодателя, супруга и детей.

Кроме того, законодателем установлено, что не будут наследовать ни при каких обстоятельствах, то есть ни по завещанию, ни по закону, те граждане, которые умышленными и противоправными деяниями, были против наследодателя или же выступали против того, чтобы наследодатель осуществил свою последнюю волю, которая могла быть выражена либо в завещании, или же делали попытки способствовать росту той доли наследства, которая причиталась им либо другим лицам, при этом если указанные обстоятельства были подтверждены в ходе судебного заседания.

В силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

В силу ст. 1137 ГК РФ Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом... Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Еще одна группа, которая может наследовать имущество – это юридические лица. Юридические лица имеют возможность быть наследниками только по завещанию, по закону они никаким образом получить наследство не могут, так как не входят ни в одну группу очередности. Для того, чтобы юридическому лицу была возможность стать наследником, необходимо, чтобы на день открытия наследства такое юридическое лицо уже было зарегистрировано в специальных органах по регистрации юридических лиц[11]. Форма юридического лица не зависит и не имеет значения для наследования, однако если завещание составлено в пользу секты, которая юридическим лицом не является, то такое завещание может быть признано недействительным в соответствии с действующим законодательством.

К третьей группе наследников по завещанию можно отнести иностранные государства, публичные образования, международные организации муниципальные образования, субъекты РФ. Наследование имущества в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано РФ, субъекту РФ и другим, и нет оснований для признания завещания недействительным.

Содержание наследственных правоотношений включает в себя комплекс прав и обязанностей его участников. К таким правам и обязанностям законодатель относит:

- в зависимости от того, что включено в наследство, право делится на виды прав, которые выступают в виде частей разных правоотношений;

- право наследника принять наследство, а также обязанность остальных (третьих) лиц не препятствовать в принятии наследником такого права, а кроме того обязанность соответствующих органов, а также лиц, помогать в осуществлении и реализации данного права.

В соответствии с действующим законодательством наследник, который принял наследство согласно действующему законодательству, также становится наследником обязанностей, обременении, принадлежащему до смерти наследодателю, то есть фактически наследник после вступления в наследство становится носителем прав и обязанностей наследодателя, которые ему принадлежали до смерти. Но право вступить наследнику в наследство – это все-таки право, а не обязанность, поэтому наследник имеет возможность отказаться от наследства.

В силу ст. ст. 209, 210 ГК РФ собственник несет бремя финансовых расходов по поддержанию принадлежащего ему имущества.

В соответствии со ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника. Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.

В соответствии с ч. 2 - 4 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги.

Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

В соответствии с ч. 1, 2, 7, 11 ст. 155 ЖКРФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации.

Согласно п. 28 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г., N 491, собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме - в случае управления многоквартирным домом управляющей организацией или непосредственно собственниками помещений.

Согласно п. 35 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. N 307, плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата, если договором управления многоквартирным домом не установлен иной срок внесения платы за коммунальные услуги.

Согласно п. 52 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. N 307, потребитель обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. В случае невнесения в установленный срок платы за коммунальные услуги потребитель уплачивает исполнителю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает потребителя от внесения платы за коммунальные услуги.

Объектом наследования является наследство, то есть комплекс прав, которые могут быть как материальными, так и не материальными, они переходят в порядке наследования от умершего к иным лицам, круг которых предусмотрен законодателем[12].

Подводя итог, можно сказать, что в качестве объекта при наследовании выступает наследство, оно может быть как в виде материальных благ, так и в виде не материальных благ, которые до смерти принадлежали наследодателю. На праве наследования может переходить любое имущество и благо, принадлежащее наследодателю, и как говорилось ранее, если только оно не связано неразрывно с личностью наследодателя.

Глава 2 Формы наследования

2.1 Наследование по завещанию

Законодатель установил, что распоряжение имуществом после смерти, как гарантированное право распоряжения имуществом, присущее каждому гражданину, возможно только путем совершения завещания. К завещанию, как к официальному документу, который является достаточно специфическим, законодатель установил определенные требования, в случае несоблюдения хотя бы одного из требований, завещание признается недействительным. А поскольку завещание признано недействительным, то круг наследников по завещанию в наследство может и не вступить, а в этом случае будет совершено завещание по закону[13]. Единственный способ, с помощью которого гражданин может распорядиться принадлежащим ему имуществом после смерти – это завещание, являющееся односторонней сделкой, создающей права и обязанности после того, как открылось наследство. То есть судьба имущества определяется в завещании. До того момента, пока завещатель не умер, то имеющееся и составленное заранее завещание фактически юридической силы не имеет, поскольку завещатель жив и самостоятельно распоряжается как своим имуществом, так и имеет свои права и несет определенные обязанности. В качестве завещателя может быть любой гражданин, который достиг восемнадцатилетнего возраста и обладает полной дееспособностью, также это могут быть граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, которые вступили в брак[14], либо эмансипированы в установленном законом порядке[15]. реже встречаются ситуации, когда у несовершеннолетних возникает желание оставить завещание, завещания за малолетними детьми не допускаются. Однако ученные спорят о том, что могут ли быть несовершеннолетние лица совершать завещания. “Совершение завещания возможно только лицами, обладающими дееспособностью в полном объеме. Так же должны быть поставлены под сомнение завещания лиц формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что не могли понимать значение своих действий, например, в силу болезненного состояния[16]. В таких случаях, необходима соответствующая медицинская экспертиза»[17]. Отсюда можно сделать вывод, что если завещание составлено недееспособным лицом, то оно признается недействительным, даже если такое недееспособное лицо впоследствии стало дееспособным, то есть выздоровело. Однако если завещание было составлено дееспособным лицом, которое впоследствии утратило дееспособность, то данное завещание будет иметь юридическую силу, и признано законодателем как действующее[18].

Поскольку завещание явлется односторонней сделкой, то оно имеет и условность. Это означает, что завещание не вступает в силу до тех пор, пока лицо, являющееся впоследствии завещателем, живое. Завещатель также может лишить наследства наследников, круг которых определен по закону, он моет их либо упомянуть в завещании, как лишенных наследства, либо наоборот при оглашении всех наследников, не упоминать о наследниках по закону, в этих случаях будет считаться, то они лишены наследства. В любом случае каждая такая форма имеет определенные правовые последствия, которые предусмотрены законодателем. В случае, если завещатель в завещании упомянул не все имущество, подлежащее завещанию, то после его смерти не упомянутое имущество будет делиться между наследниками по закону в порядке очередности, включая и тех наследников, которые были лишены наследства по завещанию.

Законодатель устанавливает наличие обязательных долей для некоторых наследников. К таким наследникам наследодатель относит несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей наследодателя; нетрудоспособные супруги либо нетрудоспособные родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Всем этим лицам в соответствии с законом положена доля в наследстве, которая не может быть меньше половины той доли от всего наследства, которая бы причиталась в случае деления наследства по закону[19]. В случае, если завещание нарушает права и законные интересы наследников, являющихся в соответствии с законодательством необходимыми, то такое завещание будет считаться недействительным в части, которая касается наследства для указанных лиц.

Необходимо также сказать, что при реализации права на наследование обязательной доли возникает большое количество проблем.

Можно сказать об одной из возникающих проблем – нетрудоспособности и иждивении. Данные понятия не совсем законодателем установлены и носят немного противоречивый характер. Для того, чтобы определить нетрудоспособность гражданина, необходимо обратиться к Федеральному закону «О трудовых пенсиях», согласно которому нетрудоспособными признаются мужчины в возрасте 60 лет, а женщины – 55 лет, а также граждане, признанные инвалидами I, II или III группы либо несовершеннолетние лица[20].

Также еще одна проблема встает по возрасту несовершеннолетних наследников, которые либо эмансипированы в установленном законом порядке, либо вступили в брак, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Законодатель также сохраняет право за указанными лицами на наследство.

То имущество, которое было завещано завещателем либо двум, либо нескольким наследникам, однако доли наследства не были указаны, то в этом случае наследники получат наследуемое имущество в равных долях. При наличии в завещании вещи, которая не подлежит делению, то наследники вправе ею пользоваться по мере надобности и в соответствии с предназначенными для них частями этой вещи[21].

Тайна завещания гарантируется законодателем, и в случае нарушения данной тайны, завещатель вправе истребовать от виновного лица получение либо компенсации морального вреда, либо иным образом защитить свое нарушенное право в соответствии с действующим законодательством[22].

2.2 Наследование по закону

Именно в принятой и вступившей в действие третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации законодателем было раскрыто определение наследования. В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации в случае наследования имущества умершего право перехода осуществляется к иным лицам согласно универсальному правопреемству. Говоря иными словами, вид имущества не изменяется и является единым целым в один и тот же момент в том случае, когда положения Гражданского кодекса Российской Федерации не говорят об ином[23].

В том случае, если наследование не изменяется по завещанию, то оно имеет место быть по закону, либо в других случаях, которые установлены действующим законодательством. К таким случаям законодатель относит наследование обязательной доли в наследстве, а также наследование сумм, которые были выплачены и предоставлялись лицу в виде средств к существованию. В качестве существенного признака наследования по закону можно отметить: в качестве основания для того, чтобы возникло право наследования, необходимо наличие императивной гражданско-правовой нормы, но не воля лица, которое является наследодателем. Те принципы наследования, которые являются общими в наследовании по закону, не имеют в настоящее время существенных изменений, при этом их суть состоит:

  1. в качестве наследников по закону могут выступать лишь физические лица, которые являются живыми на момент открытия наследства, включая родившихся после смерти наследодателя и зачатые при жизни последнего детей. В качестве наследника выморочного имущества, также как и раньше, будет выступать только Российская Федерация.
  2. наследование по закону может осуществляться только в порядке очередности, предусмотренной законодателем, а также не может изменяться по соглашению сторон, то есть граждан, участвующих в гражданских правовых отношениях, ни по судебному решению.

Наследники той или иной следующей очереди могут вступать в наследство лишь при отсутствии наследников по предыдущим очередям. Говоря иными словами, наследники предыдущих очередей должны отсутствовать, то есть не быть рожденными, либо могли умереть до того момента, как открылось наследство, или же еще по каким-то причинам (не вправе наследовать, являются отстраненными от наследства, лишенными наследства, не принимают наследства либо отказались от него. В случае хоть одного имеющегося наследника конкретной предыдущей очереди, принявшего имеющееся наследство, которая призвана к наследованию, будет считаться определенная очередь, а наследники из последующих очередей не смогут принимать участие в наследовании.

  1. Наследники очереди, призванной к наследованию, имеют равные доли, за исключением тех лиц, которые наследуют по праву представления. Суть такого наследования заключается в переходе доли наследника по закону, который умер до того, как наследство открылось, либо одновременно с таким наследодателем в тех случаях, которые предусматриваются законодателем, к конкретным потомкам, а также должно быть разделено в равных долях. Количество наследственной доли, получаемой лицом, являющимся наследником по праву представления, не является равным количеству долей имеющихся наследников той или иной очереди, то есть те лица, которые наследуют по праву представления.

Очень кардинальные перемены в законодательстве, касающемся наследования, связаны с установлением перечня лиц, которые могут выступать в качестве наследников по закону. Так, еще в Гражданском кодексе РСФСР в редакции 1964 года было предусмотрено только 2 очереди лиц, имеющих право на наследство, при этом к одной из них были отнесены деты, а также супруг и родители лица, которое умерло, данная очередь имела приоритетный характер, а во вторую очередь входили братья, сестры, дед, а также бабка. По праву представления к наследованию могли призываться правнуки, а также внуки лица, которое умерло. Этим сужался круг лиц, имеющих право претендовать на наследство по закону, и в этом заключалось отличие от законодательства иных мировых государств. Данное положение было неоднократно критиковалось, поскольку не отвечало тем изменениям, касающимся собственности, которые происходили в связи с перестройкой экономики в корне в нашем государстве. По мнению Конституционного суда Российской Федерации «страна, поставившая перед собой цель сформировать рыночную экономику, которая бы базировалась на приоритетном положении частного предпринимательства, а также частной собственности, должна обеспечивать и регламентирование наследственного права, способствуя укреплению и максимальному развитию частной собственности, исключая ее необоснованный переход к государству». Развитие в регулировании права идет по пути роста количества очереди наследования, а также увеличения перечня наследников той или иной очереди. В мае 2001 года были внесены очередные изменения в Гражданский кодекс РСФСР, согласно которым ввелись еще две очереди наследников, а именно третью очередь составили дяди, тети наследодателя, а четвертую очередь составили прабабки и прадеды. Помимо этого по праву представления получили возможность наследования во второй и третьей очереди наследников племянники и племянницы наследодателя, а также двоюродные сестры и братья последнего.

В нормах Гражданского кодекса Российской Федерации в нынешней редакции был расширен перечень наследников по закону до 7 очередей, а иногда могла возникнуть и восьмая очередь наследования. Данное увеличение числа наследников по закону можно объяснить только так называемой заботой законодателя о том, чтобы имеющееся наследство было принято любыми наследниками в порядке очередности, включая отдаленных родственников, если не было оставлено завещание, а также снижения ситуаций признания наследства выморочным по основанию, когда наследники отсутствуют.

По мнению Ю.К. Толстого, возможность достоверного установления дальнего родства не всегда имеет место быть, и это может породить количество спорных моментов в отношении принятия наследства, а также деления такого наследства и вызывать различного рода затруднительные ситуации при оформлении права наследования за 6 месяцев, то есть за тот период, когда лицо должно вступить в право наследования тем или иным имуществом, при этом необходимо принимать во внимание нужность обращения в различного рода инстанции для того, чтобы получить нужную информацию и пройти через волокиту, создаваемую чиновниками различного рода. В связи с этим будет наиболее целесообразно предусмотрение механизма права, связанного с реализацией права наследования родственниками, которые не входят в число ближайших, то есть подтверждение степени родства, может ли быть допустимым приостановление срока, предусмотренного для оформления прав наследования, для того, чтобы получать т или иную информацию в случае принятия тем или иным лицом мер, необходимых для того, чтобы получать вышеуказанную информацию и др. В случае сохранения того порядка, который действовал раньше, тем лицам, которые были заинтересованы в получении наследства приходилось обращаться в суд для того, чтобы установить факт родства, если отсутствует другой путь для получения доказательств, носящих достаточный характер, либо обращаться в суд для того, чтобы признавать причины пропуска срока для принятия наследства в качестве уважительных. Все это усложняет процесс наследования и является препятствием для того, чтобы реализовать наследственные права физического лица, хотя понятие указанных выше вопросов с точки зрения законодательства дает нотариусам самостоятельным образом разрешить юридически значимые вопросы при этом не обращаясь в суд.[24]

Установив перечень лиц, являющихся наследниками по закону, нотариус несет обязанность проверять степень родства либо присутствие отношений между супругами наследника с наследодателем, или же факт нахождения наследника на иждивении наследодателя посредством истребования различного рода документов. В качестве доказательств имеющихся родственных отношений выступают свидетельства, выдаваемые органами записей актов гражданского состояния о рождении либо о усыновлении, либо выписок из метрической книги, или же справок с мест работы либо жительства, которые выдаются учреждениями государства и в них отражены сведения о родстве, либо другие документы, отражающие сведения о родственных отношениях. Указанные документы должны составляться в установленном законом порядке, при необходимости иметь ссылку на факты подтверждающие родство наследников и наследодателя. Если невозможно предоставить документы из органов записей актов гражданского состояния о наличии родственных отношений, то нотариус может принимать справки, которые выдаются различного рода учреждениями либо органами государства по месту работы либо по месту жительства, в том случае, когда в комплекте они будут подтверждать такое родство либо другие отношения с лицом, которое умерло. К таким документам, например, можно отнести сведения из отдела кадров, поскольку туда предоставляются сведения о членах семьи либо о родственных отношениях.

Для предупреждения незаконных действий со стороны третьих лиц по поводу открываемого наследства, а также при нарушении права лиц, претендующих на наследство, со стороны нотариуса должны быть приняты максимальные меры и даваться критическая оценка по поводу тех документов, которые ему предъявляются для подтверждения степени родства и прежде всего иждивения, особенно в том случае, если в качестве единственного наследника выступает иждивенец наследодателя. В такой ситуации по требованию нотариуса, которое будет вполне законным, могут быть истребованы дополнительные доказательства. К таким дополнительным доказательствам можно отнести, например, судебное решение об установлении факта нахождения лица на иждивении.

В том случае, когда один либо несколько лиц, являющихся наследниками по закону лишаются возможности предоставлять доказательства, подтверждающие родственные отношения с наследодателем, то в этом случае такие лица могут включаться в свидетельство о праве на наследство, но при наличии согласия других наследников, которые приняли такое наследство и предоставили необходимые документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем. Такое согласие должно в обязательном порядке быть оформлено в письменном виде, как заявление, заверять его должен представитель органа либо должностное лицо такого органа, которое имеет специальные полномочия по совершению нотариальных действий. Кроме того, законодатель не предусматривает подтверждение факта наличия родственных отношений между указанными выше лицами и наследодателем имеющимися показаниями свидетелей.

В случае, если наследники не могут предоставить те документы, которые бы подтверждали отношения, выступающие в качестве оснований для того, чтобы призвать таких лиц к наследству, или же когда другие наследники отсутствуют, могущих подтверждать указанного рода отношения, или в том случае, когда наследники отказались от свидетельствования, со стороны нотариуса должна быть рекомендация, адресуемая наследникам, которые не имеют возможности подтверждать каким-либо образом родство либо иные отношения, связывающие их с наследодателем, обращаться в суд и уже в ходе судебных заседаний доказывать факт наличия родственных отношений либо брачных отношений, или же наличие иждивения. В такой ситуации нотариусу будет предоставляться копия судебного решения, которое вступило в законную силу.

Заключение

Подводя итог в настоящей работе можно сказать следующее, что наследственное право в различной степени затрагивает интересы разных людей, включая изменения происходящие в общественной жизни, в экономике, социальной области или же институте частной собственности, к которым необходимо серьезно относиться с точки зрения теории, так как нужно серьезным образом осмыслить действующее законодательство, а также тех положений, которые касаются института наследования, нужно просчитывать развитие тех отношений, которые касаются наследства в последующем.

В соответствии с положениями Основного закона частная собственность находится под охраной со стороны законодателя, любой гражданин вправе иметь конкретное имущество в своей собственности, обладая правами владения, распоряжения и пользования таким имуществом не только с другими лицами, но и самостоятельно; никто не может лишиться того имущества, которое принадлежит гражданину, кроме как по судебному решению, или же отчуждение имущества может быть только в случае предварительного либо равноценного возмещения, а также законодатель гарантирует наследственное право.

В качестве объекта при наследовании выступает наследство, оно может быть как в виде материальных благ, так и в виде не материальных благ, которые до смерти принадлежали наследодателю. На праве наследования может переходить любое имущество и благо, принадлежащее наследодателю, и как говорилось ранее, если только оно не связано неразрывно с личностью наследодателя.

Законодатель установил, что распоряжение имуществом после смерти, как гарантированное право распоряжения имуществом, присущее каждому гражданину, возможно только путем совершения завещания. К завещанию, как к официальному документу, который является достаточно специфическим, законодатель установил определенные требования, в случае несоблюдения хотя бы одного из требований, завещание признается недействительным. Тайна завещания гарантируется законодателем, и в случае нарушения данной тайны, завещатель вправе истребовать от виновного лица получение либо компенсации морального вреда, либо иным образом защитить свое нарушенное право в соответствии с действующим законодательством[25].

В том случае, если наследование не изменяется по завещанию, то оно имеет место быть по закону, либо в других случаях, которые установлены действующим законодательством.

Список, использованных источников

Нормативные правовые акты

  1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// "Собрание законодательства РФ", 03.03.2014, N 9, ст. 851
  2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001
  3. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // "Российская газета", N 17, 27.01.1996
  4. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 19.11.2015)"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"// "Российская газета", N 247, 20.12.2001
  5. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)
  6. (ред. от 29.12.2015)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)// "Российская газета", N 49, 13.03.1993

Научная и специальная учебная литература

Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. - М.: Юристъ. 2012

Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Юристъ, 2011

  1. Гражданское право. В 4-х томах. Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Волтерс Клувер, 2014.т-2
  2. Гущин В.В. Наследственное право России : учеб. / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. - М. : Эксмо, 2011
  3. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: Курс лекций. М.: Юрайт-Издат, 2013
  4. Гражданское право. Учебник. Часть 3. / под ред. А.Н. Сергеева, Ю.К. Толстого.2-е перераб. изд. -. М.: Проспект, 2011
  5. Аверченко, Грачев, Абрамова: Комментарий к ГК РФ. Часть 3 (постатейный) Изд.: Проспект:2011
  6. Зайцева Т.И., Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике. // Закон № 10 2012
  7. Ю.К. Толстой Гражданское право. Учебник.-М.:Проспект,2010.Т.3
  1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  2. Гражданское право. В 4-х томах. Под ред. Суханова Е.А. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Волтерс Клувер, 2014.т-2

  3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  4. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. - М.: Юристъ. 2012

  5. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Юристъ, 2011

  6. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// "Собрание законодательства РФ", 03.03.2014, N 9, ст. 851

  7. Гущин В.В. Наследственное право России : учеб. / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. - М. : Эксмо, 2011

  8. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  9. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: Курс лекций. М.: Юрайт-Издат, 2013

  10. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  11. Гражданское право. Учебник. Часть 3. / под ред. А.Н. Сергеева, Ю.К. Толстого.2-е перераб. изд. -. М.: Проспект, 2011

  12. Аверченко, Грачев, Абрамова: Комментарий к ГК РФ. Часть 3 (постатейный) Изд.: Проспект:2011

  13. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Юристъ, 2011

  14. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // "Российская газета", N 17, 27.01.1996

  15. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  16. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  17. Гущин В.В. Наследственное право России : учеб. / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. - М. : Эксмо, 2011

  18. Зайцева Т.И., Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике. // Закон № 10 2012

  19. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  20. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 19.11.2015)"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"// "Российская газета", N 247, 20.12.2001

  21. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  22. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  23. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001

  24. Ю.К. Толстой Гражданское право. Учебник.-М.:Проспект,2010.Т.3

  25. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016)// «Российская газета», № 233, 28.11.2001