Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Общая характеристика понятия наследования как правовой категории)

Содержание:

Введение

В период первобытно-общинного строя, особенно на ранних этапах его развития, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современном понимании еще не существовало просто потому, что наследовать было нечего. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли, во владении и пользовании рода и племени, а впослед­ствии семьи оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим. Однако возникавшие при этом отно­шения регулировались не нормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Их соблюдение освящалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а обще­ственным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятель­ных членов рода (племени). Отступнику грозило изгнание из рода (племени), что зачастую обрекало его на голодную смерть. К тому же он навлекал на себя гнев богов, что воспринималось в древности как самое страшное наказание.

Актуальность темы заключается в том, что на данном этапе развития общества и личности институт наследования занимает важное место в системе российского права. Желает человек или нет, но он практически хотя бы раз в жизни сталкивается с наследственным правом. Это либо принятие наследства, либо подготовка к передаче принадлежащего ему имущества близким ему людям или другим лицам. По мере расширения в нашей стране ин­ститута частной собственности и совершенствования законодательства о наследовании государство почти выведено из возможных наследни­ков, соответственно круг граждан – возможных наследников значитель­но расширяется. Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет, согласно его воле, а если он ее не выразит, то, согласно воле закона, к близким ему людям.

Институт наследования гарантирует каждому человеку возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, – согласно воле закона к близким ему людям.

Наследственное право представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Предметом любого права являются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются частью наследственного права.

Объект исследования – общественно-правовые отношения, возникающие по поводу наследования.

Предмет исследования – понятие и виды наследования.

Цель работы – на основе исследования теоретических работ, законодательства нотариального оформления наследования, выявить существующие проблемы законодательства по данному вопросу.

Данная цель достигается решением следующих задач:

1. Рассмотреть теоретические аспекты изучения наследования по российскому законодательству;

2. Изучить виды наследования;

3. Выявить актуальные проблемы регулирования института наследования в Российской Федерации.

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач настоящее исследование основывалось на обще­научном диалектическом методе научного познания, предполагающего объек­тивность и всесторонность познания исследуемых явлений.

1. Теоретические аспекты изучения наследования по российскому законодательству

1.1 Общая характеристика понятия наследования как правовой категории

Наследственное право, именно как совокупность норм, а не традиций и обычаев, зарождается уже в IX веке – с появлением первых писаных актов на Руси. Развитие его происходит с развитием института частной собственности. Впрочем, до середины XIX века Российское наследственное право существенно отставало от иностранных источников.

Наиболее древним из дошедших до нас памятников отечественного права, содержащих нормы о наследовании, является заключенный киевским князем Олегом Договор с Византией (911 г.). Договором предусматривалось, что, если русский умрет в Византии, не оставив распоряжений о своем имуществе и не имея родственников в Византии, имущество его должно быть отправлено в Россию его родственникам; если же умерший сделает распоряжения о своем имуществе («створить обряжение»), имущество должно передаваться тому, кому оно предназначено по завещанию. Таким образом, в договоре отражены два признававшихся в древнем русском государстве способа наследования – по закону и по завещанию, причем завещание являлось письменным актом. Наследниками по закону признавались те из ближайших родственников умершего, на которых лежала обязанность кровной мести за убийство своего сородича[1].

Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649 г.), характерны постепенное расширение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составлявшего, как правило, основную ценность наследства. Завещание («духовная грамота» или просто «духовная»), помимо указания главного наследника, могло содержать распоряжения относительно различных выделов в пользу отказополучателей – легатариев. При этом наследниками по завещанию, как правило, назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, а легатариями – посторонние лица. Завещать имущество можно было и кому-либо одному из наследников, лишив, таким образом, наследства жену и ближайших родственников, запреты касались лишь нескольких частных случаев (например, в 1580 г. было запрещено завещать все имущество церкви, обойдя жену и ближайших родственников). В 1679 г. свобода завещательных распоряжений была ограничена запретом завещания родовых и выслуженных вотчин. Завещание в письменной форме должно было быть подписано завещателем либо только свидетелями и утверждено церковными властями. Словесное завещание допускалось вплоть до конца ХVII в.[2]

Наследование – это переход в установленном порядке имущественных (право личной собственности, право на сбережения, находящиеся в кредитных учреждениях) и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского Кодекса Российской Федерации[3] не следует иное.

Право наследования гарантируется Конституцией РФ[4] и входит в число основных прав человека (ч. 4 ст. 35). Наследственное право неразрывно связано с правом частной собственности граждан РФ, гарантирует свободу завещания, позволяющую гражданам по своему усмотрению распорядиться имуществом на случай смерти, в рамках, предусмотренных законом, оберегает интересы несовершеннолетних детей наследодателя и других нетрудоспособных наследников, способствует укреплению семьи, так как закон существенно расширил возможности быть призванными к наследованию кровных родственников различной степени родства[5].

В состав переходящих по наследству не входят имущественные права и обязательства, которые носят личный характер (алиментные права и обязательства, право на членство в кооперативной организации, право на пользование жилой площадью и др.) не включается в наследуемое право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя, однако присужденные ему в возмещение вреда суммы, которые он должен был получить при жизни, переходят по наследству в общем порядке.

По наследству переходит только имущество принадлежавшее наследодателю на законных основаниях. Например, самовольно возведенный дом или гараж не являются объектами права личной собственности, поэтому не могут быть включены в состав наследуемого имущества. Почтовые отправления в случае смерти адресата возвращаются отправителям. Выдача их по свидетельствам о праве на наследство не предусмотрена. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ч.3 ст. 1112 ГК РФ).

Таким образом, особенность наследственного правоотношения заключается в том, что оно в полном объеме возникает только при наличии совокупности юридических фактов (юридического состава). Так, при наследовании по закону необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, наличие определенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т. п.), позволяющее призвать наследника к наследованию. При наследовании по завещанию в юридический состав наряду с названными выше двумя первыми обстоятельствами включается завещание, являющееся односторонней сделкой.

1.2 Правовое регулирование наследования в российском законодательстве

В настоящее время на правовое регулирование наследования направлены десятки разноуровневых нормативных актов (как гражданско-правовых, так и актов смежных отраслей права, как частного, так и публичного права). Представим их иерархию. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Конституция Российской Федерации (п.4 ст.35) гарантирует право наследования. В виду того, что наследование теснейшим образом связано с институтом частной собственности, закрепление гарантии права наследования приобретает особое значение[6].

Следующая группа актов направленных на регулирование правоотношения наследования – международные акты и конвенции. В соответствии с п.4 ст.15 Конституции Российской Федерации и ст.7 ГК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Итак, базисным актом законодательства Российской Федерации, посвященным наследованию, является Гражданский кодекс РФ – часть третья. Наряду с ГК РФ к правоотношениям по наследованию применимы многие другие законодательные акты. В частности, можно назвать следующие – Семейный Кодекс Российской Федерации[7], «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-I»[8] и др.

Наряду с законодательными актами, к правоотношениям по наследованию применимы и подзаконные акты (указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации), а также ведомственные акты.

Среди подзаконных нормативных актов можно выделить следующие – Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»[9].

Также одним из подзаконных актов является Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»[10].

Важно подчеркнуть, что подзаконные нормативные акты не должны противоречить законодательным актам и применяются в целях урегулирования конкретного вопроса (на что должно быть соответствующая отсылка из законодательного акта).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №763 от 23 мая 1996 г. «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»[11] такие нормативные документы, подлежат регистрации в Минюсте России и официальному опубликованию в «Российской газете» или в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с п. 12 Указа Президента Российской Федерации № 763 данные нормативные акты вступают в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования, если в самом акте не предусмотрен иной срок их вступления в силу.

В правоприменительной практике все большее значение приобретают материалы судебно-арбитражной практики. Несмотря на то, что в нашей стране судебная практика не является источником права, как в странах с англосаксонской системой права, тем не менее, обзоры практики используются нижестоящими судебными инстанциями при рассмотрении конкретных дел.

В заключение подчеркнем, что субъекты Российской Федерации не вправе принимать акты, направленные на регулирование правоотношений наследования, т.к. гражданское законодательство отнесено Конституцией Российской Федерации (ст.71) к исключительному ведению Российской Федерации, а, следовательно, любые акты принятые субъектом Российской Федерации не буду иметь юридической силы и не должны применяться на практике.

2. Виды наследования

2.1 Наследование по завещанию

Наследование по завещанию – это урегулированный законом порядок посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. Решающим фактором этого порядка является завещание, которое в совокупности с другими обстоятельствами (открытие наследства, наличие наследства и др.) признается основанием такого наследования. Наследование по завещанию противостоит наследованию по закону как порядку посмертного правопреемства при отсутствии завещания или вопреки завещанию[12].

Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смер­ти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследни­ков, сделанное в установленной законом форме.

Завещание характеризуется целым рядом юридических признаков.

1. Личный характер завещания.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В отличие от ранее действовавшего законодательства, перечень причин, по которым заве­щатель не может собственноручно подписать завещание, ограничен и является исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут быть только физические недостатки либо негра­мотность завещателя. В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нота­риуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим граждани­ном с указанием причин, по которым завещатель не мог подписать за­вещание собственноручно[13].

Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подпи­сывать его за завещателя.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается.

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не до­пускается совершение завещания от имени подопечного, а также по­средством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.

На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражда­нин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, но состоящий в заре­гистрированном браке, вправе оформить завещание[14].

2. Свобода завещания

Свобода завещания – это юридический принцип завещания, названный в ст. 1119 ГК РФ, в соот­ветствии с которым гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследни­ков в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех на­следников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правила­ми ГК РФ о наследовании[15].

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, ко­торое он может приобрести в будущем.

Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

Завещатель вправе по собственному выбору назначить исполните­ля завещания (душеприказчика) независимо от того, является ли это лицо наследником.

Завещатель может возложить на одного или нескольких наследни­ков по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязан­ности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ) либо возложить на них обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (возложение). За­вещатель вправе в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, опять-таки не объясняя причины своих действий. Нако­нец, завещатель вправе «простить» своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования[16].

Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).

3. Завещание – это односторонняя сделка.

Завещание – это сделка, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражение воли одного лица. Для со­вершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследни­ка. Завещатель вправе в любой момент изменить завещание путем со­ставления нового завещания, а также отменить его полностью или в час­ти. Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъяв­ляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие по­ложения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Завещание может быть признано недействительным по общим основани­ям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст. 168-179 ГК РФ). Вместе с тем в законе определены и некоторые спе­циальные основания для признания завещания недействительным[17].

В соответствии со ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений Ко­декса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействитель­ным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

Не могут служить основанием недействительности завещания опи­ски и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Недействительным может быть как завещание в целом, так и от­дельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействи­тельность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не за­трагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными[18].

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по за­кону или на основании другого, действительного, завещания.

Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействитель­ность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Так, согласно ст. 1129 ГК РФ изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание[19].

Частные основания недействительности завещания названы в п. 3 ст. 1124 ГК РФ и связаны с фактом присутствия при совершении заве­щания свидетеля.

В случае, когда по желанию завещателя либо в определенных за­коном случаях при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не мо­гут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя (п. 2 ст. 1124 ГК РФ): нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан заве­щательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется за­крытое завещание[20].

В случае, когда в соответствии с правилами ГК РФ при составле­нии, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нота­риусу присутствие свидетеля являлось обязательным, отсутствие тако­вого при совершении указанных действий влечет за собой недействи­тельность завещания, а несоответствие свидетеля установленным зако­ном требованиям (личная или иная заинтересованность свидетеля; не­полная его дееспособность или неграмотность; недостаточное владение языком, на котором составляется завещание; наличие физических не­достатков, явно не позволяющих свидетелям в полной мере осознавать существо происходящего) может являться основанием для признания завещания недействительным. Таким образом, в первом из упомянутых случаев завещание является ничтожным, во втором – оспоримым.

На завещании должны быть указаны место и дата его удостовере­ния, за исключением совершения закрытого завещания.

4. Установленная законом форма завещания

В части третьей ГК РФ существенно изменены требования к форме завещания. Однако, несмотря на то, что ГК РФ предусмотрена возможность составления завещания в простой пись­менной форме, общим правилом по-прежнему является требование о его нотариальном удостоверении. В соответствии со ст. 35-38 «Основы законодательства РФ о нотариате»[21], с учетом норм, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК РФ завещание может быть удостоверено нотариусом (зани­мающимся частной практикой или работающим в государственной но­тариальной конторе), должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным должностным лицом органа местного само­управления в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса[22].

5. Тайна завещания.

Принцип тайны совершения завещания предусмотрен ст. 1123 ГК РФ.

Тайна совершения завещания не является абсолютно новым прин­ципом завещания. Так, ст. 5 «Основ законодательства РФ о нотариате» содержит в себе общий принцип тайны совершения нотариальных дей­ствий, который распространяется и на удостоверение завещаний.

6. Толкование завещания.

В соответствии со ст. 1132 ГК РФ в случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя[23].

Правом толкования завещания наделены: нотариус; исполнитель завещания (душеприказчик); суд.

При толковании завещания принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.

Наследниками по завещанию могут являться: физические лица, входящие в круг наследников по закону; физические лица, не входящие в круг наследников по закону; юридические лица (при этом следует иметь в виду, что юридиче­ские лица могут быть призваны к наследованию по завещанию только в том случае, если к моменту открытия наследства они зарегистрированы в установленном законом порядке); Российская Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования; иностранные государства; международные организации.

2.2 Наследование по закону

Глава 64 ГК РФ называется «Приобретение наследства», но начинается она статьей, которая именуется «Принятие наследства».

Понятие «приобретение наследства» ни одним из авторов не раскрывается. Все они ограничиваются общей формулировкой «для приобретения наследства наследник должен его принять», закрепленной в п. 1 ст. 1152 ГК РФ. Из этого мы можем сделать вывод, что авторы считают эти понятия тождественными. Подтверждение этого предположения можно найти в определении принятия наследства, данном в Большом юридическом энциклопедическом словаре А.Б. Барихина, где сказано: «Принятие наследства – приобретение наследства наследником»[24].

Что касается принятия наследства, то под ним следует понимать односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его волю приобрести наследство, т.е. стать субъектом соответствующих прав и обязанностей в отношении наследственного имущества[25].

Являясь односторонней сделкой, принятие наследства создает юридические последствия без чьего-либо встречного волеизъявления, т.е. наследник не должен согласовывать свои действия с какими-либо иными лицами: другими наследниками, исполнителем завещания, нотариусом и другими.

Принятие наследства – это акт добровольный, т.е. за наследником закреплена возможность отказаться от наследства. Акт принятия наследства носит универсальный характер, т.е. он распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и где бы ни находилось (ч. 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абзац 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ), в том числе и имущества, которое обнаружится после принятия наследства.

Если в составе наследства имеется различное имущество (дом, машина, квартира и т.п.), наследнику для принятия причитающегося ему наследства достаточно совершить действие, направленное на принятие какого-либо одного из указанного имущества (например, машины).

Наследниками по закону могут быть только лица, прямо названные таковыми в тексте закона. С глубокой древности они объединены в определенные очереди. Причем наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если нет наследников предшествующих очередей. Это значит, что имеет место одна из следующих ситуаций:

- наследники предшествующих очередей отсутствуют;

- никто из них не имеет права наследовать;

- все они отстранены от наследования;

- все они лишены наследства;

- никто из них не принял наследства;

- все они отказались от наследства.

Наследники той же очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК РФ) (принцип поголовного равенства при наследовании по закону (in capita) был сформулирован в еще римском праве).

Исключение составляют только те, кто наследует по праву представления. Они поровну делят между собой долю непосредственного наследника, которого они представляют в соответствующей очереди.

С помощью наследования по праву представления со времен Древнего Рима реализуется принцип поколенного равенства, т.е. равенства поколений (in stirpes)[26].

Принятие части наследства, причитающегося наследнику по одному из оснований наследования, не означает отказа от остального наследственного имущества, причитающегося ему по этому основанию. Принцип универсальности правопреемства и единства наследственного имущества (ст. 1110 ГК РФ) действует в пределах любого отдельного основания наследования, по которому наследник принял наследство. А именно: наследник в пределах любого основания наследования (по закону или по завещанию) не вправе принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества (п. 3 ст. 1158 ГК РФ).

Центральным в наследственном праве выступает срок для принятия наследства – период времени, в рамках которого наследник (наследники) может совершить действия, направленные на принятие наследства. Цивилистическая теория и судебная практика придали пресекательный (преклюзивный) характер данному сроку, поэтому ее истечение влечет за собой утрату наследником права на принятие наследства или права на наследство, а не только права на судебную защиту, как это происходит вследствие истечения любого давностного срока.

Общий срок для принятия наследства в соответствии со ст. 1154 ГК РФ определяется в шесть месяцев со дня открытия наследства, причем, если наследство открылось вследствие объявления гражданина умершим, общий срок для принятия наследства отсчитывается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим, даже если в таком решении указывается день его предполагаемой гибели (п. 1 ст. 1114, абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ)[27].

Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства, должны рассматриваться в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, принявших наследство.

Таким образом, институт наследования оказывает непосредственное влияние на социальную справедливость, заключающуюся в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, передать их наиболее близким, в социальном аспекте, для него людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые веками сложились в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения к существующим нормам закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей справедливого общества.

3. Проблемы регулирования института наследования в Российской Федерации

3.1 Проблемы наследования по закону и завещанию

Участие в наследственном процессе требует значительных денежных затрат, крепких нервов и довольно часто может быть сопряжено с определёнными проблемами. Если завещание было составлено, то наследодатель мог допустить ряд ошибок, из-за которых его признают недействительным. Также недовольные составом завещания наследники могут пытаться оспорить его в суде, что грозит другим наследниками лишиться своей доли.

Как при наличии завещательного документа, так и при его отсутствии есть несколько нюансов, которые могут поставить неподготовленного к процедуре человека в тупик. Вот некоторые из них.

Существуют определённые правила написания, согласно которым завещание может вступить в силу после смерти человека (ст. 1124 ГК РФ): Оно имеет письменную форму и написано от руки самим человеком, который желает оставить наследство (за исключением особых случаев). Оно должно быть заверено нотариусом или другими лицами, которые в определённых ситуациях уполномочены на это действие (капитан корабля, главный врач).

В тексте должны быть указаны время и место удостоверения (кроме закрытой формы). На нём должны стоять данные и подписи свидетелей (если они необходимы)[28].

Если в тексте присутствуют небольшие описки (например, инициал наследника указан неверно, но уточняется его степень родства), то завещание не потеряет свою силу, поскольку из него можно извлечь необходимую информацию.

Если ошибки в тексте признаны грубыми и из-за них нельзя узнать достоверную информацию, которую пытался донести завещатель, то это помешает ему вступить в силу. Также нельзя наследовать по завещательному документу, написанному недееспособным лицом.

Если одно из этих условий нарушено, завещание может быть признано недействительным и если оно уже вступило в силу, то все полученные наследниками свидетельства будут отменены.

Сама процедура признания завещания недействительным не прописана в законе, поэтому для него действуют нормы признания таковыми сделок.       

Если признать недействительным завещание может нотариус, то оспорить его представляется возможным только путём обращения в суд (ст. 1131 ГК РФ). Причины, по которым можно обратиться в суд: Известно, что этот документ был написан наследодателем с применением морального или физического насилия. Он составил его после совершения угроз. Его заставили это сделать обманным путём. Наследодатель сделал это во время болезни и не мог отдавать отчёт о своих действиях (или в любой другой подобной ситуации).

Другие возможные случаи, когда появляются сомнения, что документ был написан не по собственной воле человека. Само заявление в суд подаётся заинтересованным лицом: наследником или отказополучателем.

После чего судом проводится небольшое расследования для выявления нарушений при написании документа и выносится решение. Важно! Нельзя оспорить завещательный документ до того, как открыт срок принятия наследства.

О сроках открытия наследства можете узнать здесь. По закону Они немного отличаются от тех, которые могут возникнуть при написании завещания, и обычно связаны не с умершим человеком и правильностью составленного документа, а с лицами, собирающимися вступить в наследство.

В России установлена одна из самых сложных систем наследования: по очередям. Во многих других странах получать имущество по наследству могут лишь самые близкие родственники, поскольку зачастую с остальными умерший мог даже никогда не видеться.

Считается, что на практике редко наследования доходит до 7 очереди, но на самом деле такие случаи не редки. А поскольку там прописаны люди, которые вовсе не обладают родственными связями с усопшим (падчерицы, отчимы), возникает множество споров по этому поводу. Но даже при передаче имущества в руки представителей первой очереди могут возникнуть проблемы.

У умершего может быть много детей, которые не могут договориться между собой о справедливом дележе собственности. Начинаются ссоры, ругань, обращение в суды и появляются лишние проблемы для наследников. Кроме того могут также внезапно возникнуть претенденты на обязательную долю имущества, а это ещё более усложняет дело[29].

Прежде всего, стоит отметить, что закон признаёт только официальный брак, заключённый в органах ЗАГСа. Если супруги проживали в гражданском браке (без совершения каких-либо обрядов и подписания договоров), либо заключили союз в церкви, получить наследство представляется возможным только в исключительных случаях и через суд. Также в случае нахождения людей в браке стоит разграничивать их общее имущество на две равные доли. Одна из них принадлежит выжившему супругу и наследованию не подлежит.

Если супруги состояли в законном браке, но решили развестись и подали заявление до смерти одного из них, а регистрация расторжения брака не состоялась до этого момента, то выживший супруг считается полноправным претендентом на наследство.

На формальных основаниях такой брак считается не расторгнутым, что позволяет супругу рассчитывать на наследство, хотя это и противоречит интересам наследодателя.

Существует ряд других нюансов, которые могут значительно затянуть и усложнить наследственное дело и поставить в тупик наследников. Срок пропущен. Случаются ситуации, когда по намеренной или случайной вине третьих лиц законный наследник не узнаёт вовремя о своей возможности получить долю имущества. Часто от него это намеренно скрывают другие родственники в своих интересах. В этом случае после получения информации о смерти наследодателя ему необходимо обратиться с иском в суд для восстановления своих прав. Там же нужно будет приложить соответствующие документы, которые подтвердят уважительность причины его позднего обращения.

Зачастую наследникам попадает в руки не только желанное имущество, но и кредиты, и другие долги наследодателя. Тогда они имеют право отказаться от наследной доли целиком (особенно, если долги превышают стоимость имущества), либо обязаны заплатить часть денег эквивалентную своей доли наследства.

Может случится так, что человек указывает в завещании определённую вещь, но с его смертью она теряет свою ценность (автомобиль разбит в автокатастрофе). Тогда из наследования она исключается.

Итак, в процедуре наследования может возникнуть несколько сложностей, из-за которых она будет проходить более сложно. Завещание признаётся недействительным, другие претенденты на имущество пытаются увеличить свои доли, а кто-то пропускает срок обращения к нотариусу. Все эти проблемы разрешимы, нужно только не бояться защищать свои права в суде.

3.2 Проблемы охраны оснований наследования

Наследственное имущество принадлежит наследнику, принявшему наследство, с момента открытия наследства. Между тем момент открытия наследства и момент принятия его наследником могут быть отделены один от другого определенным промежутком времени. На наследника, таким образом, возлагается бремя содержания наследственного имущества с момента открытия наследства до его принятия. Правда совершать юридически значимые действия в отношении этого имущества наследник может лишь после принятия наследства и оформления своих прав на него (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Следовательно, до этого момента наследник лишен возможности защищать свое право на получение наследственного имущества в количестве, по крайней мере, не меньшем, и состоянии – не худшем, чем оно было к моменту открытия наследства. Не имеют возможности защитить в этот период свои права и интересы (во многом совпадающие с интересами наследников) и отказополучатели и кредиторы наследодателя. Полноценная реализация указанными лицами принадлежащих им прав (соответственно на получение отказа и удовлетворение требований к наследодателю) напрямую зависит от количественных и качественных характеристик наследственного имущества.

Заинтересованными в принятии мер по охране наследства и управлению им могут оказаться и другие лица, имеющие право на покрытие за счет наследственного имущества понесенных расходов, вызванных предсмертной болезнью наследодателя или связанных с его похоронами, а также лица, имеющие в отношении наследственного имущества другие обязательственные права, – арендаторы (п. 1 ст. 617 ГК РФ), получатели ренты (п. 1 ст. 586 ГК РФ)[30].

Следовательно, в той мере, в какой наследственное имущество нуждается в охране и управлении до того момента, как необходимые действия сможет осуществлять соответствующий собственник, возникает потребность наделения такими полномочиями и иных лиц. Действующее законодательство наделяет правом принятия необходимых мер нотариуса (п. 1 ст. 1171 ГК РФ), исполнителя завещания (пп. 2 п. 2 ст. 1135 ГК РФ), а также должностных лиц органов местного самоуправления и должностных лиц консульских учреждений РФ (п. 7 ст. 1171 ГК РФ) – в случаях, когда эти лица наделены правом совершения нотариальных действий.

Кроме того, фактические действия, направленные на охрану и управление наследством, могут в ряде случаев совершаться и самими наследниками (п. 2 ст. 1153, п. 4 ст. 1172 ГК РФ). Инициатива принятия мер по охране и управлению наследством может исходить от одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства либо от любого другого лица, действующего в интересах сохранения наследственного имущества. Именно по заявлению указанных лиц нотариус может принимать соответствующие меры (п.2 ст. 1171 ГК РФ). Основы законодательства РФ о нотариате указывают, что соответствующие меры принимаются нотариусом «по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе» (ст. 64).

Таким образом, получается, что нотариальное законодательство позволяет нотариусу принимать меры по охране наследства по своей инициативе, а наследственное законодательство такой возможности не предусматривает.

Таким образом, приведенное положение Основ законодательства РФ о нотариате не должно применяться, как противоречащее нормам ГК РФ. Между тем позиция законодателя, ограничивающая возможность нотариальных органов по самостоятельному применению мер по охране наследственного имущества, представляется не соответствующей как задачам нотариальной деятельности в целом, так и целям защиты прав наследников в частности. Меры по охране наследства принимаются, прежде всего, в интересах наследников, отсутствующих в месте нахождения наследства, нередко не располагающих информацией об открытии наследства, о составе наследственного имущества и лишенных возможности ходатайствовать об обеспечении его сохранности. Поэтому абз. 1 п. 2 ст. 1171 ГК РФ необходимо истолковать таким образом, что в отсутствие заявления прямо названных в законе лиц о принятии мер по охране наследства и управлению им нотариус, которому стало известно о необходимости принятия этих мер, действуя в интересах сохранения наследственного имущества, не только может, но и должен принять соответствующие меры по собственной инициативе для защиты интересов заинтересованных лиц. При наличии исполнителя завещания меры по охране и управлению наследством принимаются нотариусом по согласованию с этим лицом[31].

В то же время исполнитель завещания, в отличие от нотариуса, имеет право самостоятельно (т.е. не дожидаясь заявления кого-либо из заинтересованных лиц, к которым закон в данном случае относит лишь наследников) принимать необходимые меры, направленные на сохранение наследственного имущества и управление им (абз. 2 п. 2 ст. 1171 ГК РФ). В последние годы нотариусы практически не принимали мер по охране наследства. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что формулировка ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате («нотариус... принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства»), а ранее – аналогичные формулировки норм законов и инструкций, позволяли нотариусу самостоятельно решать вопрос о необходимости принятия мер по охране наследства либо об отсутствии таковой в каждом конкретном случае. Еще один аспект – отсутствие заинтересованности нотариуса в совершении указанного нотариального действия. Несоразмерность оплаты за его совершение (в особенности в настоящее время – в условиях достаточно широких возможностей совершения иных, более прибыльных нотариальных действий) привела к его практически полному «забвению».

Между тем статус нотариуса не может быть сведен фактически к статусу предпринимателя. Нотариус обязан совершить нотариальное действие при наличии к тому законных оснований независимо от того, принесет оно какой-либо доход или нет. Именно поэтому законом должен быть предусмотрен четкий перечень оснований для применения в обязательном порядке мер по охране наследства: это будет способствовать исключению во многих случаях субъективного подхода нотариуса к совершению данного нотариального действия.

Учитывая, что сейчас в России принятие мер по охране наследства не является дорогим нотариальным действием и Постановлением Правительства РФ закреплены предельные размеры вознаграждения, причитающегося хранителю наследственного имущества и доверительному управляющему, представляется целесообразным установление на уровне закона обязанности нотариуса принимать меры по охране наследственного имущества в некоторых случаях.

Таким образом, существом наследственных отношений может быть обусловлено отсутствие в исследуемом договоре такого существенного условия, как наименование юридического лица или имя гражданина-выгодоприобретателя. Доверительный управляющий будет действовать не в интересах конкретных выгодоприобретателей, а в целях сохранения имущественной массы.

Заключение

Проведя анализ основных положений законодательства, касающихся вопросов наследственного правоотношения, можно сказать, что, не смотря на имеющиеся в законодательстве недостатки, пробелы и противоречия, существует положительная тенденция, характеризующаяся более подробным описанием основных положений, на которых базируется вся система наследования.

Гарантированность права наследования означает, что каждый вправе самостоятельно и по собственной воле распорядиться принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти, и нотариусы должны защищать не только возможность реализации права наследодателя завещать имущество, но и реально обеспечивать права наследников на получение наследственного имущества.

Содержание деятельности института нотариата по обеспечению и защите наследственных прав имеет определенную специфику, предопределяемую особенностями наследственных прав граждан, в связи с чем осуществление нотариальных и иных действий в сфере наследования основывается на системе принципов, аккумулирующих в своем содержании особенности как публичной по характеру нотариальной деятельности, так и частноправовых правомочий наследования.

Институт принятия наследства остается одним из важнейших институтов наследственного права. В последнее время все больше граждан обращается к нотариусу для оформления наследства и от правильного применения и толкования нотариусом норм наследственного права зависит реализация права гражданина на наследование.

Проведенный в настоящей работе анализ действующего законодательства, регулирующего институт наследования, наследования по завещанию, а также смежные правоотношения, изучение литературы, обобщение судебной практики позволяет сделать ряд выводов, которые сводятся к следующему.

Особенность наследования по завещанию заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание односторонняя сделка, носящая строго личный характер. Поясняя сказанное, следует отметить, что завещание – как единоличная сделка – может быть, совершено лишь от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным.

Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. При жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Более того, завещатель может при жизни составить несколько завещаний, определяя судьбу одного и того же имущества (например, менять (переназначать) наследников квартиры), при этом действительным будет последнее решение. Таким образом, вступление в силу завещания как бы откладывается на неопределенный срок. Этим завещания отличаются от других видов распоряжений.

Закон предоставляет широкие возможности для того, чтобы делать различные завещательные распоряжения.

Гражданин может завещать определенному лицу часть имущества, распорядившись, например, что он передает этому наследнику «из принадлежащего ему имущества квартиру». В этом случае все остальное имущество перейдет к наследникам по закону, а если таковых не окажется, то к государству.

Список использованных источников

Нормативно-правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. – 2014. – №
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Российская газета. – 2019. – № 986.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – №43. – ст. 803.
  4. Семейный кодекс Российской Федерации от 28 декабря 2004 года № 223-ФЗ (в ред. от 29.05.2019) // Российская газета. – 2019. – №634
  5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462-1) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) // Российская газета. – 2019. – № 159.
  6. Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 № 4462-1 (ред. от 25.10.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – №1.
  7. Указ Президента Российской Федерации №763 от 23 мая 1996 г. «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 29.05.2017) // Российская газета. – 2017. – № 267.
  8. Постановление Правительства Российской Федерации № 350 от 27 мая 2002 г. «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» (в ред. от 23.08.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - № 22.
  9. Постановление Правительства Российской Федерации № 351 от 27 мая 2002 г. «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» (в ред. от 15.07.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 14.

Научная литература

  1. Авдонина Д. В. Наследование по закону // Молодой ученый. – 2019. – №25
  2. Барихина А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – СПб.: Проспект, 2018
  3. Богун И. А. Основания призвания к наследованию при способе принятия наследства в форме фактического принятия // Молодой ученый. – 2016. – №8
  4. Кириллова Н.С. Наследственные правоотношения. – М.: Дашков и Ко, 2018
  5. Власов Ю.Н. Наследование по закону и по завещанию. – М.: Инфра-М, 2018
  6. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015
  7. Вязовская Т.Н. Вопросы совершенствования гражданско-правовых норм при наследовании по завещанию / В сборнике: Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте современных процессов реформирования законодательства Сборник материалов II Международной заочной научно-практической конференции, посвященной Дню юриста. Ответственный за выпуск Д.В. Змиевский. – Чебоксары: Издательство: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 2016
  8. Гаврилов В.М. Роль нотариуса при оформлении наследства // Авторская зона. – 2018. – № 56
  9. Галимарданов Р.Р. Правовая природа наследования по завещанию в гражданском праве России / В сборнике: Государственно-правовое развитие общества: вопросы теории и практики Государственно-правовое развитие общества: вопросы теории и практики: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (19 октября 2017 г.). Ответственный за выпуск С.Э. Шишкина. – Чебоксары: Издательство: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации
  10. Грудцына Л.Ю. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного права в России // Законодательство и экономика. – 2016. – №10
  11. Заянкаускас Ю.Э. Наследование по завещанию / В сборнике: Актуальные проблемы современного частного права Сборник научно-практических статей Всероссийской научно-практической студенческой конференции. – Краснодар: Издательство: Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного права, 2016
  12. Калашник М.Д. Правовые проблемы наследования по завещанию // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 11
  13. Крашенинников П.В. Наследование по завещанию / В книге: Гражданское право Алексеев С.С., Алексеева О.Г., Беляев К.П., Валеев М.М., Валеева Н.Г., Васильев А.С., Волочай Ю.А., Гонгало Б.М., Гонгало Ю.Б., Кириллова М.Я., Красавчикова Л.О., Крашенинников П.В., Лисаченко А.В., Майфат А.В., Мурзин Д.В., Новикова Н.А., Семякин М.Н., Степанов С.А., Федорова Е.В., Федотов Д.В. и др. Учебник в 2 томах. Под ред. Б.М. Гонгало. – М.: Издательство: ООО «Издательство «СТАТУТ», 2016
  14. Крюк А.О. Наследование по завещанию / В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки и высшего образования в современных условиях Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. В 2-х томах. – СПб.: Издательство: Санкт-Петербургская юридическая академия, 2016.
  15. Кушанова А.С. Наследование по завещанию: проблемные аспекты / В сборнике: Законность и правопорядок в современном обществе. Материалы IV Всероссийской научно-практической студенческо-преподавательской конференции с международным участием. – Махачкала: Издательство: ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», 2016
  16. Невдашева М. С., Ивлиева И. А. Наследование по завещанию и по закону // Молодой ученый. – 2016. – №12.
  17. Неволин К.М. История российских гражданских законов. Т. 3. – СПб.: Проспект, 2016.
  18. Палчей И. В. Проблемы наследования по завещанию и по закону. Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 17
  19. Семенкова В. М. Новеллы доверительного управления наследственным имуществом // Новый юридический вестник. – 2018. – №2.
  20. Тарасова М.О. Понятие и содержание наследования по завещанию // Современные проблемы права, экономики и управления. – 2016. – № 2.
  21. Юнусова Р.Ф. Наследование по завещанию // Проблемы и перспективы современной науки. – 2016. – № 11
  22. Яковлева А.Д. Наследование по завещанию: общие вопросы / В сборнике: Актуальные проблемы современной юриспруденции Электронный сборник материалов Международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов, студентов и молодых ученых. Институт права и экономики. – Липецк: Издательство: Муниципальное образовательное учреждение высшего образования «Институт права и экономики», 2018
  1. Неволин К.М. История российских гражданских законов. Т. 3. – СПб.: Проспект, 2016. – С. 294

  2. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – С. 472

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Российская газета. – 2019. – № 986.

  4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета. – 2014. – № 649.

  5. Невдашева М. С., Ивлиева И. А. Наследование по завещанию и по закону // Молодой ученый. – 2016. – №12. – С. 634.

  6. Грудцына Л.Ю. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного права в России // Законодательство и экономика. – 2016. – №10. – С. 16.

  7. Семейный кодекс Российской Федерации от 28 декабря 2004 года № 223-ФЗ (в ред. от 29.05.2019) // Российская газета. – 2019. – №634.

  8. Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 № 4462-1 (ред. от 25.10.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – №12.

  9. Постановление Правительства Российской Федерации № 350 от 27 мая 2002 г. «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» (в ред. от 23.08.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - № 22.

  10. Постановление Правительства Российской Федерации № 351 от 27 мая 2002 г. «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» (в ред. от 15.07.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 14.

  11. Указ Президента Российской Федерации №763 от 23 мая 1996 г. «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 29.05.2017) // Российская газета. – 2017. – № 267.

  12. Богун И. А. Основания призвания к наследованию при способе принятия наследства в форме фактического принятия // Молодой ученый. – 2016. – №8. – С. 718.

  13. Калашник М.Д. Правовые проблемы наследования по завещанию // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 11. – С. 89.

  14. Кушанова А.С. Наследование по завещанию: проблемные аспекты / В сборнике: Законность и правопорядок в современном обществе. Материалы IV Всероссийской научно-практической студенческо-преподавательской конференции с международным участием. – Махачкала: Издательство: ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», 2016. – С. 161.

  15. Галимарданов Р.Р. Правовая природа наследования по завещанию в гражданском праве России / В сборнике: Государственно-правовое развитие общества: вопросы теории и практики Государственно-правовое развитие общества: вопросы теории и практики: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (19 октября 2017 г.). Ответственный за выпуск С.Э. Шишкина. – Чебоксары: Издательство: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 2017. – С. 27.

  16. Заянкаускас Ю.Э. Наследование по завещанию / В сборнике: Актуальные проблемы современного частного права Сборник научно-практических статей Всероссийской научно-практической студенческой конференции. – Краснодар: Издательство: Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного права, 2016. – С. 148.

  17. Вязовская Т.Н. Вопросы совершенствования гражданско-правовых норм при наследовании по завещанию / В сборнике: Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте современных процессов реформирования законодательства Сборник материалов II Международной заочной научно-практической конференции, посвященной Дню юриста. Ответственный за выпуск Д.В. Змиевский. – Чебоксары: Издательство: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 2016. – С. 20.

  18. Крюк А.О. Наследование по завещанию / В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки и высшего образования в современных условиях Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. В 2-х томах. – СПб.: Издательство: Санкт-Петербургская юридическая академия, 2016. – С. 121.

  19. Яковлева А.Д. Наследование по завещанию: общие вопросы / В сборнике: Актуальные проблемы современной юриспруденции Электронный сборник материалов Международной научно-практической конференции магистрантов, аспирантов, студентов и молодых ученых. Институт права и экономики. – Липецк: Издательство: Муниципальное образовательное учреждение высшего образования «Институт права и экономики», 2018. – С. 485.

  20. Тарасова М.О. Понятие и содержание наследования по завещанию // Современные проблемы права, экономики и управления. – 2016. – № 2. – С. 273.

  21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462-1) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) // Российская газета. – 2019. – № 159.

  22. Крашенинников П.В. Наследование по завещанию / В книге: Гражданское право Алексеев С.С., Алексеева О.Г., Беляев К.П., Валеев М.М., Валеева Н.Г., Васильев А.С., Волочай Ю.А., Гонгало Б.М., Гонгало Ю.Б., Кириллова М.Я., Красавчикова Л.О., Крашенинников П.В., Лисаченко А.В., Майфат А.В., Мурзин Д.В., Новикова Н.А., Семякин М.Н., Степанов С.А., Федорова Е.В., Федотов Д.В. и др. Учебник в 2 томах. Под ред. Б.М. Гонгало. – М.: Издательство: ООО «Издательство «СТАТУТ», 2016. – С. 439.

  23. Юнусова Р.Ф. Наследование по завещанию // Проблемы и перспективы современной науки. – 2016. – № 11. – С. 336.

  24. Барихина А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – СПб.: Проспект, 2018. – С. 186.

  25. Власов Ю.Н. Наследование по закону и по завещанию. – М.: Инфра-М, 2018. – С. 230.

  26. Кириллова Н.С. Наследственные правоотношения. – М.: Дашков и Ко, 2018. – С. 117.

  27. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – №43. – ст. 803.

  28. Авдонина Д. В. Наследование по закону // Молодой ученый. – 2019. – №25. – С. 257.

  29. Палчей И. В. Проблемы наследования по завещанию и по закону. Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 17. – С.128.

  30. Семенкова В. М. Новеллы доверительного управления наследственным имуществом // Новый юридический вестник. – 2018. – №2. – С. 12.

  31. Гаврилов В.М. Роль нотариуса при оформлении наследства // Авторская зона. – 2018. – № 56. – С. 156.