Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Общая характеристика наследственного права России)

Содержание:

Введение

Актуальность темы наследования в нотариальной практике обусловлена тем, что в любом государстве всегда востребованными будут ответы на вопросы, касающиеся наследования. Большинству из нас приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками.

Институт наследование принято считать производным по отношению к совокупности правовых норм, которые регулируют отношения собственности граждан. Наследование реализует правомочие собственника распорядиться своим имуществом в будущем.

Данный институт представляет собой совокупность норм, регулирую­щих порядок распоряжения гражданином своим имуществом на случай смер­ти и правила перехода прав и обязанностей наследодателя к другим лицам.

Наследственное право основано на сложившихся веками националь­ных и нравственных традициях общества. Данную отрасль гражданского за­конодательства принято считать одной из наиболее стабильных и консерва­тивных отраслей.

Цель исследования состоит в освеще­нии наиболее важных аспектов института наследования в России, т.к. в настоящее время данный институт играет немаловажную роль в отношениях между гражданами. В большинстве случа­ев лица все чаще и чаще задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества после наступления их смерти.

Достижению поставленных целей способствует решение следующих

задач:

- рассмотреть становления и развитие наследственного права в России;

- изучить основные понятия наследственного права;

- проанализировать участие нотариата в наследственных правоотношениях;

- рассмотреть формы наследования (по завещанию и закону);

- изучить наследование отдельных видов имущества.

Предметом исследования выступает институт наследственного права в России.

Объектом исследования выступают общественные отношения, свя­занные с институтом наследственного права.

С научной точки зрения данная тема исследования рассматривалась многими учеными отечественной и зарубеж­ной юриспруденции. Например, М.А. Гурвич, Н.А. Чечина, А.Ф. Клейнман, В.В. Ярков, А.З. Ишмухаметова достаточно глубоко исследовали данную тему, на­писав много работ и книг.

Методологическую основу работы составляют такие методы, как описание, анализ, синтез, сравнение и другие.

Настоящая работа состоит из вве­дения, трёх глав, заключения и библиографии.

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.Общая характеристика наследственного права России

Для детального рассмотрения особенностей наследственных правоотношений в Российском государстве, достаточно разделить всю ис­торию становления и развития наследственного права на определенны исто­рические периоды[1].

Существует семь основных этапов развития наследственного права в России, которые выделяют ученые.

Первый этап - наследственное право в Древнерусском государстве. Основной источник, который закреплял существование наследствен­ных отношениях являлся сборник норм обычного права - Русская Правда.

Основные положения наследования сводились к следующему:

а) переход наследства к членам семьи умершего и запрет приобрете­ния наследственных прав иными лицами;

б) при отсутствии наследников имущество становилось собственно­стью государства.

Второй этап - наследственное право периода централизованного Рус­ского государства. Основные источники: Судебник 1497 г. и 1550 г. Законодательст­во этого периода принято считать уже более развитым, оно закрепляло следующие положения[2]:

а) сформулированы два основания наследования: закон и завещание;

б) основными наследниками признавались вдова и дети умершего, при этом сыновья имели приоритетное право перед дочерьми на приобре­тение имущества;

в) дочери существенно ограничивались в праве наследования - после смерти отца они не могли стать собственниками недвижимого имущества.

Третий этап - право периода сословно-представительной монархии. Наиболее важным источником наследования являлось Соборное уложение 1649 г., которое включало в себя ряд новых норм, регулировавших вопро­сы наследственных правоотношений[3]:

а) устанавливалось право составления завещания не только главой семьи, но и любым ее членом;

б) дочери, в отличие от предыдущего периода, стали допускаться к наследованию по закону в отношении недвижимости (вотчин).

Четвертый этап - наследственное право в эпоху абсолютизма. Осно­вополагающим источником являлся Указ императора 1714 г. «О единона­следии», а также иные нормативные документы, принимавшиеся позднее, которые закрепили принципиальные положения развития наследственных правоотношений[4]:

а) приоритет наследования на основании закона;

б) возможность передачи имущества по завещанию главой семьи только одному из сыновей, как правило, старшему;

в) дочь имела право наследовать только при отсутствии сыновей;

г) при наследовании по закону старший сын наследовал недвижимое имущество, остальное наследство распределялось между иными наследни­ками;

д) устанавливался порядок определения доли вдовы умершего.

Пятый этап - наследственное право в период буржуазного развития России. Основополагающим источником являлся Свод законов Российской империи, который включал в себя правовые нормы различных отраслей права, в том числе и наследственного. Основные положения сводились к следующему[5]:

а) установление очередей наследования по закону в зависимости от степени кровного родства;

б) наследниками первой очереди признавались потомки наследода­теля (дети, внуки, правнуки); супруги наследовали друг после друга 1/7 часть недвижимого имущества и 1/14 - движимого;

в) закрепление положений о выморочном имуществе, которое при отсутствии наследников по истечении десяти лет становилось собственно­стью государства, дворянства, территориального образования (города, по­селения);

г) официальное закрепление принципа универсальности наследова­ния, т.е. перехода не только всего объема имущественных прав, но и обя­занностей (долгов) наследодателя.

Шестой этап - наследственное право в период Советского государст­ва. Основные положения данного периода[6]:

  1. 1918 - 1922 гг. - институт наследования был фактически законода­тельно запрещен. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» и соответствующее ему Постановление Народного комис­сариата юстиции от 21 мая 1919 г. закрепили возможность наследования лишь минимального количества предметов личной собственности умерше­го наследодателя членами его семьи;
  2. 1922 - 1928 гг. - восстановление института наследования Декре­том ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных пра­вах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых суда­ми РСФСР», а также подтверждение института в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. В его нормах закреплялась возможность наследования, но она ограничивалась 10 тыс. руб. Ст. 416 закрепляла положение допуска на­следование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости на­следственной массы не свыше 10 тыс. руб., за вычетом всех долгов умер­шего. При этом в случае если стоимость наследственной массы превышала данную сумму, то производился раздел имущества, и определенная его часть, которая превышала предельную сумму, переходила государству.

Ключевыми положениями наследственного права того периода явля­лись:

а) возможность наследования только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами;

б) наследниками первой очереди являлись супруг и дети, второй - нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые по различным причинам на­ходились на содержании наследодателя), третьей - родители, братья и се­стры;

в) запрещалось составление завещания не в пользу вышеуказанных наследников (даже при их отсутствии), что фактически вело к возможно­сти лишь перераспределения наследственных долей между ними.

  1. 1928 - 1945 гг. - определенные изменения в сферу наследственных правоотношений были внесены совместным Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.:

а) устанавливалось право завещать имущество государству, а также партийным, советским и иным общественным предприятиям, учреждениям и организациям;

б) закреплялось право наследования категорией, так называемых обязательных наследников (лиц, которые получали долю в наследстве вне зависимости от завещания, лишавшего или ограничивающего их право на­следовать по закону);

в) усыновители и усыновленные были в сфере наследования уравне­ны в правах с родителями и детьми;

  1. 1945 - 1961 гг. - дальнейшее развитие институт наследования по­лучил в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 15 сентября 1942 г. СНК СССР принял Постановление «О порядке удостоверения дове­ренностей и завещаний военнослужащих в военное время», которым раз­решалось удостоверять завещания командованию воинских частей и на­чальникам госпиталей.

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию». Данный нормативный акт устанавливал:

а) три наследственные очереди (первая - дети, супруги, нетрудоспо­собные родители и нетрудоспособные иждивенцы; вторая - трудоспособ­ные родители; третья - братья и сестры);

б) возможность составления завещания в пользу третьих лиц, но только при отсутствии наследников по закону;

  1. 1961 - 1991 гг. - значительно расширены пределы наследования были в Основах гражданского законодательства СССР 1961 г. и Граждан­ском кодексе РСФСР 1964 г. Указанные нормативные акты сформировали достаточно стройную систему принципов наследственных правоотноше­ний, отражающих значительные достижения в развитии данного институ­та[7]:

а) свобода завещания (право завещать в пользу любого лица);

  1. установление при наследовании по закону двух наследственных очередей, включающих наиболее близких лиц;

в) возможность наследования нетрудоспособными иждивенцами и обязательными наследниками;

г) основания и порядок приобретения прав на выморочное имущест­во;

д) порядок реализации, оформления и охраны наследственных прав и др.

Седьмой этап - наследственное право современной России[8]:

  1. 1991 - 2001 гг. - внесение изменений в действующее законодатель­ство, в частности касающиеся определения состава наследства и возмож­ности перехода прав на отдельные виды имущества, ранее недопустимые в сфере права собственности физических лиц (ценные бумаги, земельные участки, участие в юридических лицах и др.);
  2. 2001 г. - 1 марта 2002 г. – в течение данного периода действовала норма об увеличении числа наследственных очередей до четырех. Допол­нительно в число лиц, претендующих на получение наследства, были включены иные социально близкие наследодателю родственники (в част­ности, тети и дяди, племянники и племянницы);
  3. 1 марта 2002 г. - настоящее время. С указанной даты вступил в действие раздел V части третьей Гражданского кодекса РФ «Наследствен­ное право», который в значительной мере усовершенствовал ранее дейст­вовавшее законодательство, сохранив вместе с тем преемственность поло­жений Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Наибольшее развитие полу­чили[9]:

а) принцип свободы завещания;

б) регламентация наследования по закону восемью очередями на­следников;

в) порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивен­цев;

г) определение доли и видов обязательных наследников;

д) особенности наследования определенных видов имущества (не­движимости, в том числе земельных участков, членства и участия в юридических лицах, государственных наград и др.).

Законодательство Российской Федерации в процессе перехода стра­ны к рыночной экономике претерпело ряд изменений. Новые положения, которые вошли в законодательство, несомненно, затронули и центральный институт гражданского права - институт права собственности, следова­тельно, и сам институт наследования. Сняты ранее действовавшие ограни­чения на количество и виды имущества, которые могут находиться в соб­ственности граждан, расширяется сам состав имущества, которое может переходить по наследству.

Институт наследования можно считать производным по отношению к совокупности правовых норм, которые регулируют отношения собствен­ности граждан. Данный вывод исходит из того, что: с одной стороны, на­следование помогает реализовывать правомочие собственника по распо­ряжению своим имуществом, а с другой стороны - оно является одним из оснований возникновения права собственности.

В результате развития в Российской Федерации института частной собственности и развития законодательства в этой области, государство было почти выведено из возможных наследников. Следовательно, круг граждан, т.е. возможных наследников значительно увеличился[10].

1.2 Основные понятия наследственного права

В объективном смысле право наследования является совокупностью норм, которые регулируют процесс перехода прав и обязанностей умерше­го гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право можно считать подотраслью гражданского права.

В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия по­сле принятия наследства.

Наследственное право тесно связано с правом собственности граж­дан, ибо по наследству переходит только имущество, составляющее собст­венность граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности у наследников[11].

Наследственное право никогда не было самодостаточным образова­нием, оно было, есть и всегда будет производным по отношению к праву собственности граждан. Возможность передать своим близким по наслед­ству имущество и получить наследство от близких в большинстве случаях позволяет гражданину увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

При определении самого понятия наследования следует руково­дствоваться ст. 1110 п. 1 ГК РФ, где под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопре­емства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное[12].

Следовательно, закон закрепляет давно сложившееся в доктрине оп­ределение наследования как правопреемства.

Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены лич­ными качествами умершего: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда и т.д. Большин­ство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей умершего гражданина переходит к его наследникам.

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследо­вания: закон и завещание[13]. Действующий ГК РФ ставит на первое место наследование по завеща­нию Российская Федерация ставит перед собой цель стремления стать со­циальным государством, заботящимся о членах общества, учитывать и все больше уважать их волю. Данное положение можно отнести и к воле соб­ственника, который распорядился в своем завещании принадлежащим ему имуществом на случай смерти.

Наследования по завещанию приоритетно по отношению к наследо­ванию по закону, т.к. ГК РФ закрепляет норму, согласно которой наследо­вание по закону имеет место, когда нет завещания, а также в иных случаях, установленных ГК РФ[14].

Необходимо учитывать, что наследование является производным способом возникновения права собственности, при котором правопреемст­во наступает исключительно благодаря наличию определенного состава юридических фактов, среди которых: смерть гражданина (объявление гра­жданина умершим), принятие наследства и др.

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме как завещания и закона. Не допускает известное не­которым правопорядкам "дарения mortis causa" (на случай смерти), кото­рое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положе­ния о наследовании в брачный договор[15].

Наследование является необходимым и важным институтом граж­данского права. Гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, установлена ч. 4 ст. 35 Консти­туции РФ[16]. Она закрепляет, что право наследования гарантируется. Регу­лирование наследственных отношений как части однородных гражданско­-правовых отношений относится к исключительному ведению Российской Федерации.

Наследственное право является одним из компонентов особенной части гражданского права и регулируется разделом 5, частью 3 ГК РФ. Однако, правовое регулирование отношений, которые связанны с переходом наследственного имущества после смерти умершего, может осуществляться и другими разделами ГК РФ, другими федеральными законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ (п. 6 ст. 3 ГК РФ) также могут регулировать наследственные отношения, но только на основании прямого указания закона[17].

1.3 Участие нотариата в наследственных правоотношениях

Несмотря на то, что приобретение наследственных прав, а также передача имущества по наследству пу­тем завещания практически невозможны без обраще­ния к нотариусу, несмотря на неразрывную связь но­тариальной деятельности с наследственным процес­сом, вопрос о правовой природе нотариата и нотариальной деятельности в наследственных право­отношениях в науке наследственного права разрабо­тан недостаточно. Причиной такого положения является существенное отставание правового регули­рования нотариальной деятельности в специальном законодательстве РФ от правового регулирования са­мих отношений в области наследования ряд норм процедурного (процессуального) характера, регулирующих отношения с участием нотариуса, без чего невозможен такой вид наследования как насле­дование по завещанию, а также оформление права наследования по любому основанию. Возникающие при этом правоотношения с участием нотариуса могут предшествовать наследственному правоотношению или сопутствовать ему, в связи с чем, как справедливо отмечается в правовой литературе, вначале целесо­образно определить место нотариата в системе граж­данской юрисдикции, что позволит установить харак­тер и отраслевую принадлежность этих правоотноше­ний[18].

Вопрос о месте нотариального процесса в юридиче­ской науке до сих пор остается достаточно дискусси­онным. Одни юристы, такие как Н.Б. Зейдер[19], В.Н. Щеглов[20], полагали, что деятельность нотариальных ор­ганов охватывается предметом гражданского процес­суального права. Они объединяли суд и нотариальные органы, исходя из единства государственной функции данных органов – защиты прав и охраняемых законом интересов.

М.А. Гурвич[21], Н.А. Чечина[22], А.Ф. Клейнман[23] при­держивались мнения о невключении в предмет граж­данского процессуального права законодательства о нотариате, так как первое регулирует только деятель­ность суда по рассмотрению гражданских дел, хотя они прямо не определяли самостоятельность нотари­ального процесса.

Приверженцем нейтральной позиции является М.Г. Ав­дюков[24], который считает, что нотариальное про­цессуальное право занимает самостоятельное поло­жение по отношению к гражданскому процессуальному праву. Объясняя это тем, что упомянутая выше государственная функция по защите прав осуществ­ляется нотариатом только при выдаче исполнитель­ных надписей, а при совершении других нотариальных действий нотариат осуществляет охрану прав и инте­ресов субъектов. Нотариат не использует состяза­тельной формы процесса. При выдаче исполнитель­ной надписи вторая сторона не вызывается в нотари­альный орган, её мнение по поводу требования не выслушивается.

Специалистами в области нотариата в нотариальном производстве выделяется три стадии: «Первая стадия - возбуждение нотариального производства, на кото­рой решается вопрос о возможности совершения но­тариального действия. Вторая стадия - установление юридического состава, необходимого для совершения нотариального действия. Третья стадия - совершение нотариального действия нотариусом либо отказ в его совершении, в зависимости от установленного факти­ческого состава»[25].

Между нотариусом и лицом, обратившимся за со­вершением нотариального действия, возникают нота­риальные процессуальные правоотношения, участни­ки которого обладают рядом прав и обязанностей, реализуемых в определенной последовательности.

Применительно к наследованию можно говорить о наследственном нотариальном производстве, состоя­щим из удостоверения завещания, оформления и вы­дачи свидетельства о праве на наследство, принятие нотариусом мер по охране наследства и управлению им.

В одних случаях могут возникать все виды деятель­ности, охватываемой наследственным нотариальным производством, в других - только отдельные из них (по удостоверению завещания, оформлению и выдаче свидетельства о праве на наследство).

Первую стадию[26] нотариального производства назы­вают стадией его возбуждения, что относится и к но­тариальному наследственному производству. Юриди­ческим фактом, являющимся основанием к возбужде­нию нотариального наследственного производства, является заявление лица, обратившегося к нотариусу, и его принятие нотариусом.

Заявление как юридический акт в общественном обороте встречается довольно часто. Заявление, с которым обращается лицо к нотариусу, порождает права и обязанности и у нотариуса, кото­рый обязан выслушать заявителя, если заявление де­лается устно, при письменном заявлении – рассмот­реть его, и совершить действия, необходимые заяви­телю, а если имеются какие-либо препятствия к совершению нотариального действия – отказать в его совершении, мотивировав свой отказ. Понятно, что но­тариус не является стороной в сделке, потому заявле­ние и является односторонней сделкой. Однако нали­чие прав и обязанностей у нотариуса как результата обращения к нему является дополнительным доказа­тельством того, что заявление имеет характер одно­сторонней сделки, которая может порождать права и обязанности не только у самого совершившего ее ли­ца, но и у других лиц[27].

Признание заявления односторонней сделкой можно обосновать также предъявляемыми к нему требова­ниями: оно должно исходить от лица, обладающего возможностью его заявлять; не должно противоречить закону; воля заявителя на совершение действия, указанного в заявлении, должна формироваться свобод­но, без какого-либо внешнего воздействия; оно должно быть сделано в требуемой форме. Все эти условия присущи гражданско-правовой сделке, несоблюдение которых влечет (или может повлечь) недействитель­ность сделки. Если хотя бы одним из этих пороков страдает заявление лица, обратившегося к нотариусу, то это приводит к отказу в совершении нотариального действия, пока порок, не будет устранен. Признание заявления сделкой не только не умаляет его значения, а напротив, усиливает его, придает ему большую чет­кость и правовую определенность. Отраслевая при­надлежность заявления-сделки может быть различ­ной, поэтому при её порочности не всегда могут при­меняться последствия, предусмотренные ГК РФ. В других случаях такая сделка не порождает те последствия, на которые была направлена. В любом заявлении содер­жится какое-то требование (просьба), поэтому если оно имеет порок, то в удовлетворении требования бу­дет отказано.

Принятие заявления нотариусом также является од­носторонней сделкой, совершаемой нотариусом. Сле­довательно, нотариальное правоотношение порожда­ется двумя встречными односторонними сделками[28].

Таким образом, субъектами нотариального правоот­ношения являются, с одной стороны, физические и юридические лица, с другой – всегда нотариус или ли­цо, уполномоченное совершать нотариальные дейст­вия. Физическое лицо должно обладать соответст­вующей право- и дееспособностью, юридическое лицо – правоспособностью. Граждане России обладают одинаковой правоспособностью. По общему правилу гражданская правоспособность и дееспособность ино­странца определяется его личным законом (ст. 1195, 1196 ГК)[29].

Рассмотрение заявления по существу – вторая ста­дия нотариального производства[30]. На этой стадии нотариус делает вывод о наличии и о достаточности юридических фактов, порождающих соответствующее правоотношение, о праве либо законном интересе ли­ца, обратившегося за совершением нотариального действия, изучает представленные ему документы. Только в случае их полного соответствия требовани­ям, предъявляемым к документам, на основании кото­рых совершается действие, нотариус вправе его со­вершить. На второй стадии нотариус устанавливает личность обратившегося за совершением нотариаль­ного действия путем осмотра и изучения документа, удостоверяющего личность. Установление личности обратившегося гражданина имеет определяющее зна­чение, так как при этом выясняется не только его дее­способность (прежде всего по возрасту), но и возмож­ность совершения требуемого им действия.

Для индивидуализации личности важными являются не только фамилия, имя и отчество гражданина, но и дата его рождения, место жительства и даже место рождения, поскольку на территории России фамилия, имя и отчество многих граждан могут совпадать и да­же по одному адресу могут проживать лица с одинако­вой фамилией, именем и отчеством. На этой стадии нотариус выясняет дееспособность гражданина не только по возрасту, но и по состоянию его здоровья. При этом нотариус руководствуется нормами ГК РФ, определяющими правоспособность и дееспособность субъектов гражданского права. Определить, является ли лицо полностью дееспособным по состоянию здо­ровья, не всегда возможно, поэтому если у нотариуса возникнут подозрения, что обратившееся к нему лицо не может понимать значения своих действий или руко­водить ими, он должен отложить совершение действия (ст. 41 Основ о нотариате)[31], затем выяснить, нет ли решения суда о признании обратившегося лица не­дееспособным или ограничено дееспособным путем направления запроса в суд по месту жительства тако­го лица.

Только после установления личности заявителя и его дееспособности нотариус переходит к рассмотре­нию заявления по существу и совершению нотариаль­ных действий.

Совершение нотариального действия[32] - третья ста­дия нотариального производства. На данной стадии нотариус вправе составлять проект сделок, заявлений и других документов, изготавливать копии документов и выписки из них, а также давать разъяснения по во­просам совершения нотариальных действий.

Такой же порядок совершения нотариальных дейст­вий присущ и наследственному производству. В зави­симости от совершаемых действий, в наследственном производстве можно выделить несколько его разно­видностей: завещательное производство; по охране наследственного имущества; по учреждению управле­ния некоторыми видами наследственного имущества; по оформлению и выдаче свидетельства о праве на наследство. Каждое из них имеет свои особенности, они совершаются не все сразу, поэтому целесообраз­но рассмотреть каждый вид наследственного произ­водства самостоятельно с учетом той последователь­ности, в которой происходит возникновение наследст­венного и обслуживающих его правоотношений. Однако это является уже предметом самостоятельно­го исследования.

Можно отметить, что нотариус со­провождает практически все стадии наследственного процесса, начиная с удостоверения завещания и закан­чивая выдачей свидетельства о праве наследования. Тем не менее было бы некорректно утверждать, что нотариус в строгом смысле слова является участником всех наследственных правоотношений (или наследст­венного правоотношения, если понимать его как еди­ное правоотношение). Можно говорить лишь о нали­чии специфического нотариального правоотношения, которое по своей правовой природе является скорее публичным, чем гражданским (частным) правоотноше­нием, несмотря на то, что в процессе его совершения нотариусу приходится совершать, как отмечалось вы­ше, односторонние сделки. Однако оттого, что нотари­альное правоотношение является, если можно так вы­разиться, «не совсем гражданско-правовым», роль но­тариата в наследственном процессе не только не уменьшается, но и возрастает и накладывает отпеча­ток публичности на само наследственное правоотно­шение.

Глава 2. Формы наследования

2.1. Наследование по завещанию

Российское законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит точного юридического определения самого понятия “завещание”. Завещание в российском наследственном праве – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства[33]. Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти наследодателя и является основанием наследования. Характерной чертой этой сделки является и то, что посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Другой юридической особенностью завещания является тайна завещания, провозглашенная законом. Это означает, что нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Сам завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания[34].

Как и любая сделка, завещание должно соответствовать установленным в законе требованиям. Особое внимание среди них уделяется дееспособности завещателя, содержанию и форме завещания. Требования к субъектному составу сводятся к полной дееспособности гражданина. Под дееспособностью понимают признаваемую государством способность своими действиями самостоятельно приобретать, иметь и осуществлять субъективные гражданские права и обязанности. По общему правилу в полном объеме дееспособность приобретается с достижением совершеннолетия.

В России распорядиться имуществом на случай смерти путем совершения завещания могут граждане[35]:

1) совершеннолетние (с 18-летнего возраста);

2) не достигшие 18-летнего возраста, но вступившие в брак;

3) эмансипированные - достигшие 16 лет, работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, занимающиеся предпринимательской деятельностью, и объявленные по решению органа опеки и попечительства или по решению суда полностью дееспособными.

Завещание должно быть совершено лично, поскольку совершение завещания через представителя не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Статьей 1128 ГК РФ[36] предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства.

Свобода завещания в Российской Федерации гарантируется законом. В соответствии с ч. 1 ст. 1119 ГК РФ[37] «завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами гражданского кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание».

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Также завещатель может указать в завещании другого наследника (переназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный[38].

Свобода завещательного распоряжения ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т. е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля, т. е. часть наследственного имущества, которая переходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя и содержания завещания.

Обязательная доля представляет собой наследование независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Лишить их такого права завещатель не может. Таким правомочием располагает только суд.

На наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, распространяются правила о недостойных наследниках, то есть они могут быть лишены права наследовать или отстранены от наследования, так как наследование обязательной доли является наследованием по закону. Так же как и другие наследники, лица, имеющие право на обязательную долю, вправе отказаться от наследства. Однако с учетом специальной цели установления такой доли не допускается отказ от обязательной доли в пользу других лиц.

Кроме этого, завещатель может поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. При отсутствии специальных указаний в завещании исполнение завещания осуществляется наследниками, принявшими наследство. Лицо признается исполнителем лишь при наличии на то его согласия, выраженного в особой форме, - собственноручная надпись на самом завещании или заявление, приложенное к завещанию, или заявление, поданное нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства[39].

Завещательные распоряжения граждан можно классифицировать по следующим видам[40]:

– завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках;

– закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц, включая нотариуса, с его содержанием;

– завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ[41] приравниваются:

– завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих и домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами пли главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

– завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

– завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

– завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

– завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание. Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого представится возможность, должно направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

Положениями ч. 3 ст. 1126 ГК РФ[42] урегулирован порядок нотариального удостоверения завещаний — закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст этого завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола[43].

Российское законодательство предполагает понятие завещательного отказа - легата и завещательного возложения. Завещательный отказ представляет собой обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей) согласно ст. 1137 ГК РФ[44] завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников, которые являются таковыми в силу закона или в силу завещания. Суть его – в возможности завещателя возложить на одного или скольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей (как входящих, так и не входящих в число наследников по закону), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ), если не будут после открытия наследства признаны недостойными наследниками.

Отказополучателем может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону. Более того, наследодатель вправе обязать наследника исполнить завещательный отказ в пользу лица, еще не родившегося, но зачатого при жизни наследодателя. Однако, несмотря на это отказополучатели не обладают правовым статусом действительных наследников завещателя: указание их в завещании в качестве отказополучателей не порождает для них каких-либо иных последствий, возникающих после открытия наследства, кроме права требовать от наследников исполнения обязательства, возложенного на этих наследников завещателем[45].

Предметом завещательного отказа может быть передача обязанным наследником отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование веши, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение обязанным наследником для отказоподучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. В частности, на наследника, который согласно завещанию приобретает право собственности на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить конкретному отказополучателю на период жизни этого лица или на иной срок право пользования завещанным недвижимым имуществом или его определенной частью.

Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременно с завещателем либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, переходит на других лиц, получивших его долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника. Если же обязанный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то исполнение завещательного отказа возлагается уже на его наследников. Обязательная доля в наследстве в расчет не включается[46].

В связи с этим следует обратить внимание на соотношение легата и наследственной доли. Легат отличается от наследственной доли не только по признаку отдельности или целостности имущества, но, главным образом, по намерению завещателя - одарить или призвать к наследству.

Для реализации отказополучателем своего права установлен общий срок исковой давности - 3 года со дня открытия наследства. Право кредитора не переходит по наследству, обязанность должника наследуется. Кредитор может отказаться от принятия завещательного отказа, что означает прощение долга и приращение доли соответствующего наследника - должника. Отказ в пользу другого лица, под условием или с оговорками, не допускается. Если в течение указанного срока отказополучатель не потребует от обязанного наследника исполнения завещательного отказа, то этот наследник по истечении трех лет со дня открытия наследства освобождается от возложенного на него обязательства. Основаниями освобождения наследника от исполнения завещательного отказа являются[47]:

1) смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

2) его отказ от принятия завещательного отказа, что равносильно сложению долга (такой отказ может быть только безусловным);

3) лицо лишается права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Единственным случаем, когда и при наличии указанных оснований наследник обязан исполнить завещательный отказ, является подназначение отказополучателю в завещании другого отказополучателя. Легатарии - кредиторы наследника, а не правопреемники завещателя, следовательно, они не отвечают по долгам последнего.

Завещательное возложение представляет собой обязательство одного или нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить в соответствии с волей завещателя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Как и завещательный отказ, завещательное возложение является обременением только доли определенного наследника.

Завещательное возложение осуществляется обязанным наследником лишь при принятии им наследства. Если же обязанный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то завещательное возложение осуществляется уже его наследниками. В случае, когда завещательное возложение должно быть осуществлено исполнителем завещания, он считается обязанным совершить предписанные завещателем действия только при его согласии быть исполнителем завещания[48].

2.2 Наследование по закону

В российском наследственном праве наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Для наследования по закону необходимы как минимум три факта: смерть наследодателя; лицо, призываемое к наследованию (наследник), должно входить в круг наследников по закону; должно произойти наследование по закону. Ввиду того, что российское законодательство придает главенствующее значение наследования по завещанию, в отношении наследования по закону действует остаточный принцип: «имеет место, когда и насколько оно не изменено завещанием»[49].

Для наследования по закону имеют значение круг наследников, их очереди, порядок их призвания.

В соответствии с действующим гражданским законодательством существует восемь очередей наследства[50]. Вопрос об очередях наследников серьезно осложнен тем, что происходит соединение всех групп наследников и одновременно используется право представления - переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам наследника. Лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, то оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных нормами о наследниках соответствующих очередей, и делится между ними поровну. При этом не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

К наследникам первой очереди по закону относятся дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Согласно ст. 1142 ГК РФ[51] к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, т.е. сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г.

При этом если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В случае отсутствия наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства при этом определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.

По действующему российскому гражданскому законодательству также призываются к наследованию[52]:

- в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

- если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Когда отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Таким образом, сложность наследования по закону при наличии большого числа очередей существует уже на одно десятилетие. Начиная с четвертой очереди наследование по праву представления усложняется. Иначе в число наследников по закону попали бы лица, родственные связи которых с наследодателем слабы и которые при жизни последнего возможно даже не общались с ним. В пятой и шестой очередях, в отличие от второй и третьей, не затрагивается вопрос о полнородности. На сегодняшний день проблематично будет доказывать наличие родственных связей уже наследникам четвертой очереди в связи с тем, что сохранность документов и система учета актов гражданского состояния в нашей стране оставляет желать лучшего.

Глава 3. Наследование отдельных видов имущества

С расширением круга объектов, которые могут принадлежать гражданам на праве собственности, возникла необходимость в правовом регулировании особенностей режима этих объектов, в том числе их перехода по наследству. Глава 65 ГК РФ[53] определяет особенности наследования отдельных видов имущества, в частности:

- наследование неделимой вещи при разделе наследства (ст. 1168 ГК РФ);

- наследование предметов обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства (ст. 1169 ГК РФ);

- наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах (ст. 1176 ГК РФ);

- наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе (ст. 1177 ГК РФ),

- наследование предприятия (ст. 1178 ГК РФ);

- наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179 ГК РФ);

- наследование вещей, ограниченно оборотоспособных (ст. 1180 ГК РФ);

- наследование земельных участков (ст. 1181 ГК РФ);

- наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (ст. 1183 ГК РФ);

- наследование средств транспорта и другого имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях (ст. 1184 ГК РФ);

- наследование государственных наград, почетных и памятных знаков (ст. 1185 ГК РФ).

Согласно ст. 1168 ГК РФ[54] наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности. Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.

В соответствии со ст. 1169 ГК РФ[55] наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Объекты, охраняемые авторским правом, относятся к таким областям человеческой деятельности, как наука, литература и искусство. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, во-первых, являющиеся результатом творческой деятельности и, во-вторых, существующие в какой-либо объективной форме[56].

Наследники умершего автора входят в круг субъектов авторского права. Правопреемство в отношении произведений науки, литературы и искусства может осуществляться также в силу закона или договора о передаче имущественных прав. Договорное правопреемство наступает в соответствии с условиями авторских договоров. На их основе субъектами авторского права становятся издательства, театры, студии и другие организации, а также физические лица, к которым переходят имущественные права. Наследники автора вправе заключить договор на использование созданного автором произведения. К ним переходят права и обязанности, касающиеся использования и распространения произведения по договору, заключенному при жизни автора. Наследникам автора принадлежит право охраны неприкосновенности произведений после смерти автора. В том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, автор вправе указать лицо, на которое он возлагает охрану неприкосновенности своих произведений после смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких указаний сохранение произведения в том виде, в каком оно было создано автором, осуществляется его наследниками[57].

Смежные права представляют собой совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по охране исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания, установлению режима их использования, наделению исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций личными неимущественными и имущественными правами и защите этих прав.

Действуют смежные права в течение 50-ти летнего срока. Если исполнитель является гражданином РФ, исполнение или постановка впервые имели место на ее территории и записаны на охраняемую по данному закону фонограмму либо, не будучи записаны на фонограмму, включены в охраняемую законом передачу в эфир или по кабелю. Производитель фонограммы должен быть гражданином РФ или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение на территории РФ, а фонограмма должна быть впервые опубликована на той же территории. Точно так же вещательная организация должна иметь официальное местонахождение на территории РФ и осуществлять передачи с помощью расположенных на ней передатчиков.

К наследникам (в отношении юридических лиц – к правопреемникам) исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания переходит право разрешать использование исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю и на получение вознаграждения в пределах оставшейся части сроков. Права исполнителя действуют в течение 50 лет после первого исполнения или постановки. Исключение составляют право на имя и на защиту исполнения от всякого искажения либо иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя. Эти права охраняются бессрочно.

Патентное право представляет совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, защитой авторов и патентообладателей.

К числу субъектов патентного права, не являющихся авторами объектов промышленной собственности, относятся физические и юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это прежде всего правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Следует отметить, что к данной группе субъектов принадлежит и государство[58].

К наследникам авторов изобретений, промышленных образцов и моделей в установленном законом порядке переходят права на оформление научных открытий, изобретений и рационализаторских предложений. В состав наследства входят и исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, изобретения, патенты и др. К наследникам также переходит исключительное право использования изобретения. При этом наследники могут получить как патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец так и право на их получение. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, свидетельство на полезную модель – пяти лет и патент на промышленный образец действует в течение десяти лет.

Предприятие может быть объектом права собственности гражданина. Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия.

Под предприятием следует понимать имущественный комплекс, используемый предпринимателем в своей деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. Права на предприятие как имущественный комплекс возникают с момента государственной регистрации, поэтому объектом наследства является предприятие, которое к моменту открытия наследства надлежащим образом зарегистрировано. При отсутствии государственной регистрации наследуется не предприятие в целом, а отдельные виды имущества, входящие в его состав[59].

Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия. В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие.

Ответственность за долги предприятия должны нести только те наследники, которые его приобретают по наследству. Причем такая ответственность должна быть полной.

Одной из форм экономической деятельности граждан в сельскохозяйственном производстве является крестьянское (фермерское) хозяйство самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, представленным отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющих производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, в пожизненном наследуемом владении или в собственности земельных участков. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними[60].

Наследники могут являться членами крестьянского (фермерского) хозяйства, а могут таковыми не являться. Если в первом случае наследник владеет, пользуется и распоряжается общим имуществом, то во втором случае наследник не имеет такого права, но он может стать членом хозяйства, если его примут в члены крестьянского (фермерского) хозяйства.

В соответствии с п. 2 ст. 1179 ГК РФ[61], наследник, если он не вступает в члены крестьянского (фермерского) хозяйства, имеет право на получение компенсации, соразмерно наследуемой им доле в имуществе, находящемся в совместной собственности членов хозяйства. Наследник может получить разную компенсацию, все будет зависеть от того, какое было достигнуто (в каком соотношении) соглашение между наследником и членами крестьянского (фермерского) хозяйства. Если нет соглашения между наследником и членами крестьянского (фермерского) хозяйства, то он получает равную долю, т.е. такую, которую имеют другие члены хозяйства. Наследнику и членам хозяйства предоставлено право самим решать все вопросы, касающиеся выплаты доли и ее сроков.

В случаях, когда наследник и члены крестьянского (фермерского) хозяйства не достигают взаимного соглашения, вопрос о доле наследника и сроках ее выплаты будет решать суд. Выплата компенсации должна быть произведена в определенный срок. Срок может быть согласован между наследником и членами крестьянского (фермерского) хозяйства, но он не может превышать один год со дня открытия наследства.

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из них не принял наследство, либо все они лишены завещателем наследства, либо наследник отказался от наследства в пользу государства или без указания, в пользу кого он отказывается от наследства, земельный участок в крестьянском (фермерском) хозяйстве переходит в Фонд перераспределения земель[62].

Принадлежащий наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем и растения. Земельный участок передается по наследству одному из членов хозяйства, по согласованию с другими членами этого хозяйства. Если таких нет, то земельный участок переходит одному из наследников умершего, который изъявил желание вести хозяйство и удовлетворяет квалификационным требованиям. Если же и таких наследников не имеется, то наследникам «земельный участок передается в размерах, установленных для ведения личного подсобного хозяйства, обслуживания жилого дома либо для садоводства или животноводства. Наследник земельного участка имеет право на получение стоимости той части участка, которая к нему не переходит»[63].

Если земельные участки предоставлены гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования, то за наследниками, которые стали собственниками расположенных на этих участках строений и сооружений, участки закрепляются в тех же размерах и на том же праве, что и за наследодателем. При этом наследнику предоставляется право произвести перерегистрацию земельного участка в пожизненное наследуемое владение либо выкупить его в собственность по нормативной цене земли. Если земельные участки предоставлены гражданам на праве аренды или срочного пользования, то за наследниками, которые стали собственниками расположенных на этих участках строений и сооружений, участки закрепляются на оставшийся срок на том же праве, что и за наследодателем. При этом наследникам предоставляется право приватизации участков. Таким образом, если земельный участок закреплен за наследодателем не на праве собственности, а на ином праве, то он к наследникам по завещанию в порядке наследственного правопреемства перейти не может, а к наследникам по закону переходит лишь тогда, когда был закреплен в пожизненное наследуемое владение. В то же время наследникам, которые стали собственниками расположенных на земельном участке строений и сооружений, предоставляются достаточно широкие возможности закрепит участок на том же праве, на каком он был предоставлен наследодателю, либо перерегистрировать его на праве пожизненного наследуемого владения, если сам наследодатель этого права не имел, либо, наконец, приобрести на участок право собственности путем выкупа или приватизации.

Кооперативные квартиры, дачи и гаражи являются собственностью соответствующих потребительских кооперативов и не входят в состав наследственного имущества. В собственность наследников переходят паенакопления, т.е. денежные средства, выплаченные наследодателем - членом соответствующего потребительского кооператива. В этом случае наследник представляет в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства. Нотариус должен разъяснить наследнику, что ему не может быть отказано в приеме в члены кооператива, если он заявит о своем желании быть принятым в члены кооператива[64].

Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях (бесплатно или по более низким ценам) наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства.

Наследодатель может сам приобретать имущество за свои средства, но ему могут быть предоставлены при жизни какие-то льготы. Все, что имел данный наследодатель, вне зависимости оттого, покупал он это на общих основаниях или на льготных, получал ли в дар, будет входить в наследственную массу, которую он завещает либо оставляет по закону своим наследникам.

В собственности наследодателя на момент его смерти могли находиться различные транспортные средства. В подтверждение принадлежности наследодателю на праве собственности автомашины, мотоцикла, мотороллера, моторной лодки, парусной и моторной яхты, катера наследник представляет нотариусу соответственно технический паспорт (справку-счет торгующей организации, договор купли-продажи и т.п.), судовое свидетельство, судовой билет. Автомобиль с ручным управлением и иные средства транспорта, предоставленные государством иди муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами входят в состав наследства и наследуются. Перерегистрацию таких автомобилей производят органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения на основании выданного наследникам свидетельства о праве на наследство.

Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Государственные награды и документы к ним, нагрудные знаки к почетным званиям умерших награжденных граждан или лиц, награжденных посмертно, соответственно остаются у наследников или передаются одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери для хранения как память. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам[65].

К государственным наградам Российской Федерации относятся: звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации, почетные звания Российской Федерации. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций входят в состав наследства и наследуются.

Можно сделать вывод, что с развитием гражданского общества неизбежно будут возникать новые виды собственности и автоматически возникнет необходимость в правовом регулировании данных объектов, в том числе и перехода их по наследству.

Заключение

Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время всё большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество - круг объектов, которые могут переходит в порядке наследственного правоприемства, значительно расширился.

Желание передать нажитое имущество своим близким, совершенно естественное желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся практическими. Путём составления завещания, человек определяет круг лиц, которым он хотел бы завещать своё имущество. Государство теперь становится претендентом на наследство только по воле наследодателя, либо в случаях признания наследства выморочным.

Отношения собственности выдвигаются сейчас на передний план и, возможность распоряжаться своим имуществом как при жизни, так и на случай смерти, имеет большое значение. Происходит расширение круга наследников по закону – нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество в конце концов унаследует государство; уменьшена доля, которую получают обязательные наследники; установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону; снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия; добавлено две новых формы завещания: завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завещание.

Важно, чтобы люди понимали, что нельзя серьезные правовые вопросы, влекущие важные юридические последствия решать без привлечения правовых, юридических средств. Необходимо, чтобы каждый знал, что случится с накопленным им имуществом после смерти. Все, к сожалению, когда-нибудь сталкиваются с проблемами наследования и каждому человеку необходимо знать хотя бы азы данного института. Тем более, должна быть разъяснена роль завещания в современном гражданском праве России, а также его приоритет в распоряжении имуществом.

Роль наследственного права существенно возросла, так как у многих граждан появилась дорогостоящая собственность это, прежде всего квартиры, жилые дома, земельные участки, различные ценные бумаги и т.д. Все это приведет к значительному увеличению числа дел связанных с наследством как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, и другие) так и в судах споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе и, конечно же, о недействительности завещания.

Тема наследственного права достаточно обширна и в данной работе рассмотрены лишь основные понятия наследования в российском гражданском праве. Наследственное право развивается с каждым годом. Законодатели вносят новые изменения в Гражданский Кодекс РФ и в отдельные законы.

Библиография

  1. Конституция Российской Федерации [Текст] (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398.
  2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.
  3. Российская Федерация. Законы. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [Текст] [утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462–1 (ред. от 03.08.2018)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
  4. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» [Текст]. Консультант плюс.
  5. Авдюков М. Г. Нотариат в СССР [Текст]. М.: Моск. ун-т. 1974. – 215 с.
  6. Булаевский Б.А. Наследственное право [Текст] / отв. ред. К.Б. Ярошенко.– М. : Волтерс Клувер, 2015 – 448с.
  7. Волкова Н.А., Максютина М.В. Наследственное право [Текст]. – М. : «ЮНИТИ», 2009. - 239 с.
  8. Гражданский процесс [Текст] / под ред. Н.А Чечиной, Д.М. Чечот. М. : Юрид. лит. 1968. – 514 с.
  9. Гражданское право: учебник [Текст] / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : ТК Велби, Издательство проспект, 2016. –436 с.
  10. Гришаев С. П. Наследственное право [Текст] : учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2014. – 184 с.
  11. Зейдер Н.Б. Предмет и система советского гражданского про­цессуального права [Текст] // Правоведение. – 1962. – № 3. – С. 80–86.
  12. Ишмухаметова А.З. Наследование в нотариальной практике [Текст] // Молодой ученый. — 2015. — №19. — С. 481-483. — URL https://moluch.ru/archive/99/22278/ (дата обращения: 10.11.2018).
  13. Казанцева А. Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений [Текст]. Монография. Барнаул, 2011. – 200 с.
  14. Кириллова, Е.А. Проблемы на­следования по завещанию и по закону в гражданском праве России [Текст] // Российская юстиция. 10 октябрь 2006. С. 23-28.
  15. Крашенинников П.В., Зайцева Т.И. Наследственное право [Текст]. Комментарий законодательства и практика его применения. (издание четвертое, переработанное и дополненное). – М. : Издательство «Статут», 2013 – 477 с.
  16. Наследственное право [Текст] : Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. – «Юстицинформ», 2014. – 134 с.
  17. Рассолова Т.М. Гражданское право [Текст]. М. : издательство Юнити (UNITY), 2010  – 355 с.
  18. Российское гражданское право [Текст] : В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуаль­ные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Суханов Е.А. - том 1, 2-е изд. - М. : Статут, 2011. – 332 с.
  19. Рузакова О.А. Гражданское право [Текст] / Московская финансово- промышленная академия. - М. : 2014. - 422 с.
  20. Слободян С.А. Завещание как основание наследо­вания [Текст]  // Нотариус. – № 2. – 2009. – С. 10-16.
  21. Советский гражданский процесс [Текст]  / под ред. А.А. Добровольско­го, А.Ф. Клейнмана. М. : МГУ. – 1970. – С. 10-12.
  22. Советский гражданский процесс [Текст]  / под. ред. М.А. Гурвича. М. : Высшая школа. 1967. – 425 с.
  23. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное отношение [Текст]. М. : 1966. – 269 с.
  24. Ярков В. В. Общие правила нотариального производства [Текст]  // Нотариус. 2001. – № 3. – С. 13.
  1. Наследственное право / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. 2014, С. 18.

  2. Гришаев, С. П. Наследственное право. М., 2014, С. 56.

  3. Наследственное право / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. 2014, С. 20.

  4. Булаевский, Б.А. Наследственное право. М., 2015, С. 302.

  5. Булаевский, Б.А. Наследственное право. М., 2015, С. 303.

  6. Наследственное право / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. 2014, С. 30.

  7. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» // Консультант плюс (10.11.2018).

  8. Гришаев, С. П. Наследственное право. М., 2014, С. 66.

  9. Наследственное право / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. 2014, С. 35-38.

  10. Гришаев, С. П. Наследственное право. М., 2014, С. 5.

  11. Российское гражданское право / Суханов Е.А. М., 2011, С. 24.

  12. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  13. Гражданское право / А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М., 2016, С. 78-82.

  14. Крашенинников, П.В., Зайцева, Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. М., 2013, С. 89.

  15. Российское гражданское право / Суханов Е.А. М., 2011, С.38-46.

  16. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. ст. 4398.

  17. Рассолова, Т.М. Гражданское право. М., 2010, С. 315.

  18. Ишмухаметова, А. З. Наследование в нотариальной практике // Молодой ученый. 2015. №19. С. 481. URL https://moluch.ru/archive/99/22278/ (дата обращения: 10.11.2018).

  19. Зейдер Н.Б. Предмет и система советского гражданского про­цессуального права //Правоведение. 1962. № 3. С. 81.

  20. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное отношение. М., 1966, С. 158.

  21. Советский гражданский процесс / М.А.Гурвича. М., 1967, С.5.

  22. Гражданский процесс / Н.А Чечиной, Д.М. Чечот. М., 1968, С. 4.

  23. Советский гражданский процесс / А.А. Добровольско­го, А.Ф. Клейнмана. М., С. 10.

  24. Авдюков, М. Г. Нотариат в СССР. М., 1974, С. 6.

  25. Ярков, В. В. Общие правила нотариального производства. // Нотариус. 2001. № 3. С.13.

  26. Казанцева, А. Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений. Барнаул, 2011, С. 140.

  27. Ярков, В. В. Общие правила нотариального производства. // Нотариус. 2001. № 3. С.14.

  28. Ишмухаметова, А. З. Наследование в нотариальной практике // Молодой ученый. 2015. №19. С. 482. URL https://moluch.ru/archive/99/22278/ (дата обращения: 10.11.2018).

  29. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  30. Ярков, В. В. Общие правила нотариального производства. // Нотариус. 2001. № 3. С.17.

  31. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462–1 (ред. от 03.08.2018)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс

  32. Казанцева, А. Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений. Барнаул, 2011, С. 145.

  33. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  34. Волкова, Н.А., Максютина, М.В. Наследственное право. М., 2009, С. 96.

  35. Наследственное право / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. 2014, С. 63.

  36. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  37. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  38. Слободян, С.А. «Завещание как основание наследо­вания» // Нотариус. № 2. 2009. С. 10.

  39. Кириллова, Е.А. Проблемы на­следования по завещанию и по закону в гражданском праве России // Российская юстиция. 10 октябрь 2006. С. 23.

  40. Российское гражданское право / Суханов Е.А. М., 2011, С. 53.

  41. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  42. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  43. Волкова, Н.А., Максютина, М.В. Наследственное право. М., 2009, С. 102.

  44. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  45. Кириллова, Е.А. Проблемы на­следования по завещанию и по закону в гражданском праве России // Российская юстиция. 10 октябрь 2006. С. 26.

  46. Волкова, Н.А., Максютина, М.В. Наследственное право. М., 2009, С. 105.

  47. Волкова, Н.А., Максютина, М.В. Наследственное право. М., 2009, С. 103.

  48. Гришаев, С. П. Наследственное право. М., 2014, С. 104.

  49. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  50. Кириллова, Е.А. Проблемы на­следования по завещанию и по закону в гражданском праве России // Российская юстиция. 10 октябрь 2006. С. 28.

  51. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  52. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  53. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  54. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  55. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  56. Волкова, Н.А., Максютина, М.В. Наследственное право. М., 2009, С. 128-130.

  57. Рузакова О.А.. Гражданское право. М., 2004, С. 113.

  58. Казанцева, А. Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений. Барнаул, 2011, С. 168.

  59. Рассолова, Т.М. Гражданское право. М., 2010, С. 315.

  60. Российское гражданское право / Суханов Е.А. М., 2011, С.88.

  61. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 3. : федер. закон : [принят Гос. Думой 01 ноября 2001 г. : в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 292-ФЗ] // Собрании законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

  62. Российское гражданское право / Суханов Е.А. М., 2011, С.90.

  63. Булаевский, Б.А. Наследственное право. М., 2015, С. 123.

  64. Булаевский, Б.А. Наследственное право. М., 2015, С. 125.

  65. Гришаев, С. П. Наследственное право. М., 2014, С. 56.