Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Наследование в рамках действующего законодательства)

Содержание:

Введение

С возникновением имущественных и социальных проблем общества, параллельно возникло и развивается понятие наследование, а с появлением и утверждением частной собственности, появились особые институты, задача которых оградить существующий порядок, который всех устраивает, от всевозможных незаконных посягательств.

Система таких институтов образует государство, которое по отношению к частной собственности выполняет функции сторожевого пса[1].

В повседневной жизни люди не задумываются о том, что наступит день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя родным и близким наследство, а вместе с наследством могут возникнуть и проблемы. Особенно остро вопрос наследства встает, если в наследственным имуществом являются квартиры, жилые дома и иная недвижимость. В такой ситуации возникает и заостряется спор между наследниками и родственники довольно часто в процессе возникших споров становятся врагами. Чтобы избежать подобных конфликтов, необходимо знать и понимать основные положения наследования.

Смысл наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с пониманием того, что после его смерти все приобретенное им в материальном и духовном благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его волеизъявлению, а если он ее не выразит, то согласно закона родным ему людям[2].

И только в исключительных случаях, предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Цель написания данной работы – рассмотреть наследование в рамках действующего законодательства.

В данной работе будут поставлены и рассмотренны следующие задачи:

- понятие наследства;

- виды наследства;

- особенности наследования по закону.

1. Общие положения о наследовании. Понятие и виды наследования

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой сочетание и соединение, в одно целое правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства[3].

Наследование - переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица к иным лицам. В совокупности комплекс имущества, прав и обязанностей, переходящих по наследству, называется наследственным имуществом, наследственной массой или наследством. Согласно действующего законодательства Российской Федерации существует два вида наследования: по завещанию или по закону. Закон Российской Федерации предусматривает, что ближайшие родственники умершего наследуют наследство в том случае, если он не оставил завещание. По составленному завещанию имущество могут получить, как физические лица, так юридические лица и государство.

Полученное в результате наследования имущество, называется наследством, наследственным имуществом или наследственной массой. Наследство умершего переходит к другим лицам на основе универсального правопреемства, в неизменном виде как единое целое, в один и тот же момент.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в законную силу с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя, и является выражением воли завещателя, непосредственно связанной с его личностью, и волеизъявлением. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещание составляется в письменной форме и должно быть заверено нотариусом или должностным лицом уполномоченным действующим законодательством. Если же небыли соблюдены все вышеперечисленные требования удостоверении завещания, то это влечет последствия его недействительности. И только в случаях предусмотренных ст. 1129 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Завещание в чрезвычайных обстоятельствах» возможно составление завещания в простой письменной форме. Ст. 1129 «Завещание в чрезвычайных обстоятельствах» ГК РФ гласит: 

- гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Завещание в простой письменной форме признается законным, если завещатель составил завещание собственноручно в присутствии двух свидетелей и подписал документ.

- завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных в абзаце первом пункта 1  ст.1129 ГК РФ, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в в иной форме, предусмотренной статьями 1124 - 1128 ГК РФ.

- завещание составлено в чрезвычайных ситуациях в соответствии с статьей 1129 ГК РФ, подлежит исполнению при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.

- совместные завещания супругов, наследственные договоры и завещания, содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не могут быть совершены в чрезвычайных обстоятельствах. Несоблюдение этих требований влечет ничтожность завещаний и договоров.

Завещатель согласно принципам свободы завещания имеет право отменить или изменить завещание в любой момент после его составления и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения.

Наследование по закону имеет право быть, так как оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

Статья 1146. «Наследование по праву представления» Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает наследование по праву представления а именно:

- доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, и делится между ними поровну;

- не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства;

- не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с  Гражданским Кодексом Российской Федерации.

2. Наследование по закону

2.1. Общие положения

К наследованию по закону могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, или зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Согласно пункта 2 статьи 1114 «Время открытия наследства» Гражданского Кодекса Российской Федерации, следует учитывать, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. Право на наследство в таком случае имею наследники каждого из них.

Согласно ст. 1117 «Недостойные наследники» ГК РФ, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, или кого-либо из его наследников, или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти действия подтверждены в судом. Но лица, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Не наследуют родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

По требованию заинтересованных лиц суд отстраняет от наследования по граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя.

Лица, не имеющие права наследовать или отстраненные от наследования на основании ст.1117 ГКРФ (недостойные наследники), обязаны возвратить в соответствии с главой 60 ГК РФ все имущество, незаконно ими полученное из наследства. Вышесказанные правила применяются и к наследникам, имеющим право на обязательную долю в наследстве.

Также данные правила применяются к завещательному отказу (статья 1137 ГК РФ), если предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Согласно пункта 3 статьи 1146 «Наследование по праву представления») Гражданского Кодекса Российской Федерации, потомки недостойных наследников не наследуют в случае смерти последних по праву представления но вправе наследовать по иным допустимым основания. Граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования (после вступления в силу соответствующего решения суда) завещал имущество, они вправе наследовать это имущество.

Родители в отношении которых судебном порядке было принято решение о лишении родительских прав и они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, не имеют право наследовать имущество детей. Но к случаю наследования по завещанию этот запрет не относится.

По требованию заинтересованных лиц суд отстраняет от наследования граждан, злостно уклонявшихся от выполнения возложенных на них обязанностей по содержанию наследодателя (алиментных обязательств, установленных разделом V Семейного кодекса РФ). К наследованию по завещанию эта норма не относится.

Согласно статьям 1142-1145 и 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления[4].

Ст. 1146 «Наследование по праву представления» Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает наследование по праву представления, а именно:

- доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и делится между ними поровну.

- не имеют право наследовать по праву представления потомки наследника, лишенного наследодателем наследства.

- не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

2.2. Очереди наследников

Порядок очередности к наследованию предусматривается и регламентируется статьями 1142-1145 и 1148 Гражданского Кодекса Российской

Федерации.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если отсутствуют наследники предшествующих очередей, либо никто из них не имеет права наследовать, или все они отстранены от наследования, или лишены наследства согласно пункта 1 статьи 1119 ГК РФ, либо никто из них не принял наследство, или все они отказались от наследства[5].

Наследниками первой очереди согласно ст. 1142 ГК РФ являются дети, супруг и родители наследодателя. В отличии от некоторых стран, близость между детьми и родителями отражается включением родителей в первую очередь, в то время как в большинстве стран Европы родители являются наследникам второй очереди (ст. 746 Гражданского кодекса Франции, ст. 1925 Германского гражданского уложения).[6]

Наследники одной и той же очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.[7] Также нужно учитывать имеющихся нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, наследующих и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, двоюродные братья и сёстры наследуют по праву представления, если их соответствующий родитель, который был бы наследником, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Согласно пункта 1 статьи 1146 «Наследование по праву представления» Гражданского Кодекса Российской Федерации - доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114 «Время открытия наследства» ГК РФ), переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142 «Наследники первой очереди» ГК РФ, пунктом 2 статьи 1143 «Наследники второй очереди» ГК РФ  и пунктом 2 статьи 1144 «Наследники третьей очереди» ГК РФ, и делится между ними поровну.

Вторая очередь согласно статьи 1143 «Наследники второй очереди» Гражданского Кодекса Российской Федерации подрозумевает полнородных и неполнородных родственников. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка, бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Статья 1144 «Наследники третьей очереди» Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает наследников третьей очереди. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

В случае отсутствия наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону имеют родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не имеющие отношения к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, рождение самого наследодателя в это число не входит (ст.1145 «Наследники последующих очередей» ГК РФ)[8].

В соответствии с п. 1 ст.1145 «Наследники последующих очередей» ГК РФ к наследованию призываются:

- в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

- если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Статьей 1147 « Наследование усыновленными и усыновителями» ГК РФ предусматриваются условия наследования усыновленными и усыновителями.

При наследовании усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой стороны приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3  ст. 1147 ГК РФ. Пункт 3 ст. 1147 ГК РФ ссылается на Семейный кодекс Российской Федерации ст. 137 «Правовые последствия усыновления ребенка» СК РФ, когда усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Также усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам). При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина. Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. Право родственников умершего родителя на общение с усыновленным ребенком осуществляется в соответствии со статьей 67 настоящего Кодекса. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с родственниками умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребенка. Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные пунктами 1 и 2  ст.137 СК РФ, наступают независимо от записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении этого ребенка.

При усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель - мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель - женщина.

Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками умершего родителя, если это необходимо в интересах ребёнка.

При этом сохранённые решением суда наследственные отношения усыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками.

2.3. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Один из важнейших и спорных вопросов наследственного права являются условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и определение их доли в наследстве. Статье 1148 «Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя» Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает и определяет условия условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя:

- лица, относящиеся к наследникам согласно в статьям 1143 - 1145 ГК РФ, нетрудоспособные на день открытия наследства, но не попадающие в круг наследников той очереди, которая первоочередно призывается к наследованию, наследуют вместе и наравне с наследниками такой очереди, если до смерти наследодателя не менее года находились у него на иждивении, независимо проживали они совместно с наследодателем или нет.

- также наследниками являются граждане, не входящие в круг наследников, предусмотренных статьями 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но в день открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

- в случае отсутствия других наследников указанных в пункте 2 ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно, как наследники восьмой очереди.

К нетрудоспособным традиционно относятся: женщины достигшие 55 лет, мужчины – 60 лет, инвалиды I, II, III групп, а также граждане не достигшие 16 лет, а учащиеся - 18 лет. При этом учитывая тяжелое положение молодежи в нынешнее время, высокий процент безработицы среди молодежи, нетрудоспособными предлагают считать лиц не достигших 18 лет, а учащихся до окончания учебы при очной форме обучения, но не старше 23 лет.[9]

Лицами находящимися на иждивении наследодателя признаются нетрудоспособные лица, находящиеся на полном обеспечении наследодателя или получавшие помощь, которая была для них основным источником средств к существованию.

Исходя из вышеизложенного напрашивается вывод, что необязательно полное иждивение нетрудоспособного, так как он мог иметь и иные, менее значительные по сравнению с помощью наследодателя, средства материального обеспечения. Но не имеет значения сам по себе факт раздельного проживания иждивенца и наследодателя. Основная задача - установить, была ли помощь последнего была постоянной и являлась ли основным источником существования нетрудоспособного.

Порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами, имея в виду, что именно порядок призвания их к наследованию является главной особенностью наследования этой категории граждан.

Нетрудоспособные иждивенцы не относятся к определенной очереди наследников по закону. Они наследуют вместе и наравне с законными наследниками любой очереди из семи предусмотренных очередей, призванной к наследованию, однако они не имеют статуса наследников этой очереди. Но в случаях с нетрудоспособными иждивенцами действует предусмотренный законодательством порядок призвания их к наследованию, неравнозначный установлению очередности наследования. О нетрудоспособных иждивенцах в законе говорится о наследовании ими наравне с наследниками любой очереди.

Гражданский Кодекс Российской Федерации определяет две группы нетрудоспособных иждивенцев, которые могут выступать в качестве наследников, для каждой группы кроме общих условий, устанавливаются дополнительные условие призвания к наследованию. К первой группе относятся лица, относящиеся к наследникам по закону, согласно ст. ст. 1143 - 1145 ГК РФ, т.е. к какой либо из шести очередей, законных наследников начиная со второй (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Нетрудоспособный иждивенец первой очереди имеет правонаследовать на общих основаниях независимо от условий призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, по тем же правилам наследуют нетрудоспособные иждивенцы любой из последующих шести очередей, в случае если к наследованию призываются наследники той очереди, к которой относятся нетрудоспособные иждивенцы.

Попадающие в первую группу нетрудоспособные иждивенцы наследуют совместно и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Преимущество их статуса заключается в том, что, не будучи наследниками этой очереди, они наследуют вместе и наравне с вступающими в наследство наследниками, хотя могут относиться к более дальней очереди, выходит, что эти лица наследуют вне своей очереди.

Вторая группа представляет собой нетрудоспособных иждивенцев, которые не являются наследниками (ст. ст. 1142 - 1145 ГК РФ). Их причастие к наследованию возможно не только при наличии общих условий, но и факт нетрудоспособности, состояния на иждивении, и дополнительного условия - совместное проживание с умершими не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК).

Нетрудоспособные иждивенцы, не попадающие в круг наследников, предусмотренных ст. ст. 1142 - 1145 ГК РФ, проживавшие совместно с наследодателем не менее года до его смерти, наследуют самостоятельно в порядке восьмой очереди, если отсутствуют другие наследники любой из семи предыдущих очередей (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). Исходя и вышесказанного вытекает, что указанные граждане призываются к наследованию на тех же условиях, что и другие иждивенцы второй группы

Наследование по закону на основании нетрудоспособности и иждивенства возможно установлением юридических фактов, с которыми связанно право наследования. Если между наследниками и иждивенцами не возникает разногласий о наследовании последними, необходимость доказывания может и не возникать. Но даже при отсутствии разногласий, для получения свидетельства нужно руководствоваться ст. 1162 ГК РФ « Свидетельство о праве на наследство», в которой сказано:

- свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным на то должностным лицом, согласно действующего законодательства.

- свидетельство выдается по заявлению наследника. свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, в целом имущество или на его отдельные части.

- такой же порядок выдачи свидетельства и при переходе выморочного имущества согласно ст. 1151 ГК РФ  к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

- в случае выявления после выдачи свидетельства, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.

Следует отметить, что для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании наследодателя. Достаточно если иждивенец получал от наследодателя помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Причем эта помощь не обязательно должна быть единственным источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники: получать пенсию, стипендию и т.п., но менее значимые, чем помощь получаемая от наследодателя.

2.4. Право на обязательную долю в наследстве

Статья 1119 «Свобода завещания» Гражданского Кодекса Российской Федерации дает право завещателю по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные пожелания. Завещатель имеет право отменить или изменить совершенное завещание в соответствии со  ст. 1130 ГК РФ. Свобода завещания может ограничиваться правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149 ГК РФ). Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении каких либо действий, изменении или отмене завещания.

Право на обязательную долю в наследстве предусматривает ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, согласно которой несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, наследуют независимо от завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, если иное не предусмотрено законном.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это повличет уменьшение прав других наследников на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если в результате реализации права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд имеет право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее получении.

Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение установленного срока, для принятия наследства, заявит нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с ГК РФ.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд имеет право уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, положенного ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Суть права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо от содержания завещания указанные лица будут наследовать имущество наследодателя даже вопреки его воле. Завещатель должен знать об этом, и поэтому нотариус при удостоверении завещания должен разъяснить ему положения наследственного права Российской Федерации. Правило об отстранении недостойных наследников от наследования распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Нужно отметить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, на что наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому-либо основанию предусмотренному действующим законодательством, в т.ч. стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

В случае если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании указанны ограничения или обременения на имущество, например, установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части имущества переходящего к нему по наследству, которая превышает его обязательную долю в наследстве.

2.5. Права супруга при наследовании

Статья 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет права супругов при наследовании. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ.

Статья 256 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет общую собственность супругов. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между не предусмотрено иное. Принадлежавшее имущество каждому из супругов до вступления в брак и полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью. Вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и предметов роскоши, даже если они приобретенны во время брака за счет общих средств, признаются собственностью супруга, который ими пользовался. Имущество супругов может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. Данное правило не применяется, если брачным договором предусмотрено иное. На результат интеллектуальной деятельности, действует исключительное право принадлежащее автору (статья 1228 ГК РФ) и не входит в общее имущество супругов. Но следует учитывать, что доходы, полученные от использования интеллектуальной деятельности, являются совместной собственностью супругов, если брачным договором не предусмотрено иное. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть наложено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась ему при разделе имущества. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок раздела устанавливаются Семейным кодексом Российской Федерации.

В случае смерти одного из супругов пережившему супруга принадлежит доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, если иной размер доли не был оговорен брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда.

Но нужно отметить , что в сложившейся нотариальной практике, связанной с оформлением наследственных прав на имущество, приобретенное супругами в период брака имущество, не всегда отвечает требованиям законодательства. Например, свидетельство о праве собственности пережившему супругу на долю в совместно нажитом имуществе выдается лишь по требованию этого супруга. Если переживший супруг не изъявил желания получить свидетельство, то его доля в совместно нажитом имуществе включается в наследственную массу и предметом наследования становится не доля в праве общей собственности на имущество, а все имущество, что, нарушает права и законные интересы пережившего супруга.

По мнению нотариусов, получение свидетельства о праве собственности - это право, а не обязанность пережившего супруга. Получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю, приобретенном в период брака имуществе, действительно является правом пережившего супруга, но при этом мы разделяем два понятия: существования права и факт документального оформления права.

Исходя из вышесказанного следует, что совместное имущество супругов возникает в силу указания закона. Если при жизни между супругами не был заключен брачный договор, то приобретенное ими имущество в браке на совместные средства, является их совместной собственностью и доли супругов признаются равными. Из этого следует, что собственность пережившего супруга объективно существует, и нотариус не вправе этот факт подвергать сомнению.

Включение доли в общую собственность на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга не допускается, даже с согласия пережившего супруга. В этой ситуации возникает аналогия с отказом от права собственности. Отказ от права собственности регламентирован п. 1 ст. 225 ГК РФ, в которой говорится:

- бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.

- если это не исключается правилами Гражданского Кодекса Российской Федерации о приобретении права собственности на вещи, от которых собственник отказался (статья 226 ГК РФ), о находке (статьи 227 и 228 ГК РФ), о безнадзорных животных (статьи 230 и 231 ГК РФ) и кладе (статья 233 ГК РФ), право собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в силу  приобретательной давности.

- бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.

В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся на территориях этих городов, принимаются на учет органами, осуществляющими государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлениям уполномоченных государственных органов этих городов.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет уполномоченный государственный орган города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя может обратиться в суд с требованием о признании права собственности на данную вещь.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в собственность города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, может быть вновь принята во владение, в пользование и в распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.

Отказ от права собственности в чью либо пользу (переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу наследников) является дарением имущества. Для удостоверения договора дарения доли в праве собственности нужно, чтобы эта доля должна была определена, а в установленных законом случаях соответствующее право должно быть зарегистрировано.

Исходя из вышесказанного напрашиваются выводы, что оформлению наследственных прав на долю умершего супруга должно предшествовать определение этой доли. Ст. 1150 ГК РФ определяет, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

2.6. Наследование выморочного имущества

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации выморочным является наследственное имущество при отсутствии наследников перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 ГК РФ, и наследников по завещанию, а также в случаях, когда никто из наследников не имеет права на наследство или все наследники отстранены от как недостойные (ст. 1117 ГК РФ); никто из наследников не принял наследство либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

В Российской Федерации переход выморочного имущества к государству является особым видом наследования по закону. В некоторых других государствах такой переход является приобретением имущества, не имеющего собственника.

Действующее законодательство предусматривает, что наследовать выморочное имущество имеет право только государство. Субъекты РФ и муниципальные образования такой возможности лишены. В случае приобретения права собственности на бесхозяйные вещи субъектом выступает муниципальное образование (п. 3 ст. 225 ГК РФ, п. 2 ст. 227 ГК РФ, п. 1 ст. 231 ГК РФ).

Приобретения права собственности на бесхозяйное имущество предполагает возникновение такого права в отношении отдельной вещи. В зависимости от вида бесхозяйного имущества и обстоятельств его выявления существуют различные варианты приобретения права собственности.

Бесхозяйным признается имущество, не имеющее собственника, если собственник неизвестен или если собственник отказался от права на имущество. Учитывая особенности законодательной презумпции говорить о неизвестности собственника недопустимо, даже в случае если права государства на имущество не оформлены. Отказываться от унаследованного имущества государство не имеет право.

Исходя из установленных законодательством правил, выморочным является имущество наследодателя, не имеющего наследников. Бывают случаи, когда выморочной становится определенная часть имущества наследодателя, если часть имущества было завещано и принято наследниками, а в отношении какой-то части имущества не сделано завещательных распоряжений и наследники отсутствуют. Также выморочной будет считаться имущество, распределенное между наследниками по завещанию и кто-либо отказался принять наследство или оказался недостойным наследником, а наследники по закону отсутствуют.

В случае перехода выморочного имущества к государству имеется ряд особенностей по сравнению с обычным наследованием по закону.

Первое: переход выморочного имущества к государству закреплен императивно, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства, государство не вправе отказаться от унаследованного имущества.

Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ, от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства

Второе: поскольку норма о переходе выморочного имущества к государству императивна, то согласно п. 1 ст. 1157 ГК РФ, при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Законодательством предусмотрена возможность передачи выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. Передача выморочного имущества возможна только после оформления его в право собственности государства согласно п. 3 ст. 1151 ГК РФ, порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

В-третьих, порядок определения наследования и учет выморочного имущества, порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований регламентируется специальным законом.

Обстоятельства, что от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие наследства не значит, что оно становится собственником автоматически и не нуждается в оформлении своих прав. Ст. 1162 ГК РФ предусматривает порядок выдачи свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства, нотариусом или уполномоченным в соответствии с законодательством  должностным лицом, такой же порядок выдачи свидетельства и при переходе выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ   субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.

Форма свидетельства на право собственности утверждена Приказом Минюста России от 27.12.2016 N 313 "Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления" (вместе с "Формами реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", "Порядком оформления форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах".

3. Приобретение наследства

3.1. Принятие наследства

Порядок приобретения наследства регулируется гл.64 ГК РФ. Приобретение наследственного имущества является важным и необходимым действием в цепочке наследственных отношений.

Согласно п.1 ст.1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества  принятие наследства не требуется (статья 1151 ГК РФ). Принятие части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник имеет право принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем причитающимся ему основаниям. Принятие наследства под условием или с оговорками не допустимо, если наследство принято одним или несколькими наследниками- это не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Принятия наследства не требуется в случае приобретения выморочного имущества.

Согласно п.2 ст.1157 ГК РФ  наследник имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства согласно ст. 1154 ГК РФ, в том числе, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства  предусмотренные п. 2 ст. 1153 ГК РФ, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. В случае отказа от наследства, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, такие действия допускаются с разрешения органа опеки и попечительства.

Наследство считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия и независимо от даты государственной регистрации права на наследование, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Изъявлять желание о принятии наследства наследники должны посредством допускаемых законодательством правовых действий. Принятие наследства и способы регламентируются ст. 1153 ГК РФ, и допускаются следующие способы:

- путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законодательством  должностному лицу заявления наследника о принятии наследства или заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. При подаче заявления наследника другим лицом или по почте, подпись наследника на заявлении должна быть заверена нотариально либо лицом уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 ГК РФ. Принятие наследства через представителя возможно, по доверенности если указанно, что предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

- если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в если наследник вступил во владение или в управление имуществом, принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний сторонних лиц, произвел за свои средства мероприятия по содержанию имущества, оплатил своими средствами долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

- принятие наследства наследственным фондом осуществляется в порядке, предусмотренном  аб. 2 п.3 ст. 123.20-1 ГК РФ.

Если были пропущены установленные законодательством сроки принятия наследства, наследник должен обратится с заявлением в суд, который может восстановить сроки и признать наследника принявшим наследство, но только в случае, если он не знал, не должен или не мог знать об открытии наследства, или же пропустил срок по каким-либо уважительным причинам. Уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства может являться болезнь наследника, которая не позволила своевременно принять наследство.

В случае пропуска срока для принятия наследства, суд будет рассматривать заявление о восстановлении пропущенного срока лишь в том случае, если оно подано не позднее шести месяцев после того, как причины, препятствующие принятию наследства, отпали. В иных случаях суд откажет в восстановлении сроков вступления в наследство. Нужно учесть, что Гражданской Кодекс Российской Федерации не предусматривает варианты восстановления срока для обращения в суд с указанным заявлением.

Оформление прав собственности на наследственное имущество осуществляется после выдачи нотариусом или лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (например, консулом), свидетельства о праве на наследство, которое выдается на основании заявления наследника по месту открытия наследства.

Свидетельство выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, также свидетельство может быть выдано до истечения шести месяцев, если имеется достоверная информация, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, не имеется иных наследников имеющих законное право на наследство.

3.2. Срок принятия наследства

Гражданским Кодексом Российской Федерации устанавливается срок, в течение которого наследник выражает свое согласие, путем подачи заявления на принятие наследства, который составляет шесть месяцев и начинает отсчет со дня открытия наследства.

Заявление подаются наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Сроки принятия наследства регламентируются ст. 1154 ГК РФ, в которой сказано, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Если право наследования возникает для иных лиц, вследствии отказа наследников от наследства или отстранения наследников по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ, то такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства.

В зависимости от сложившейся ситуации такими лицами могут быть:

а) наследники каждой из последующих очередей - при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону - при непринятии наследства наследниками по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию - при непринятии наследства наследником по завещанию.

Поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета и заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.

Если в течении шести месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, которое нотариально не засвидетельствовано, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и заводится наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел.

В таком случае наследник не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано, ему рекомендуется оформить заявление надлежащим образом или лично явиться к нотариусу.

Если заявление о принятии наследства поступило после истечения шести месяцев со дня открытия наследства, но отправленно наследником либо представителем по почте своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный срок. Как доказательство такого факта к наследственному делу прилагается конверт со штемпелем почтового отделения либо квитанцию об отправке письма, такие случаи регламентируются статьей 194 ГК РФ « Порядок совершения действий в последний день срока», в которой сказано:

- если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

- письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

Заключение

Наследственное право в Российской Федерации развивалось постепенно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если сравнивать с каким-нибудь природным явлением, то можно сравнить с горной извилистой рекой, которая свой путь проходит огибая скалы, затем приостанавливает свое течение, чтобы рухнуть сверху вниз и продолжить свой путь в более обширном, более предсказуемом и стабильном русле.

Исходя из вышесказанного, напрашиваются соответствующие выводы, что принятие третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации было своевременным, данный нормативный правовой акт заложил фундамент развития наследственных отношений в нашей стране на новом и более качественном уровне, учитывая что традиции наследования в нашей стране, заметно отличаются от общемировых. Но при этом необходимо регулярно проводить анализ положений «наследственной конституции России», включающую в себя как теоретические исследования, так и судебную, нотариальную и адвокатскую практику. В связи с низким уровнем граждан России в правовых вопросах, возможно введение в качестве общеобязательной учебной дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в программу преподавания средних специальных и высших учебных заведений.

Со временем, применение на практике положений III части ГК РФ, покажет, насколько оправданна и эффективна некоторая усложненность ряда правовых конструкций, использованных в данной части (обязательной доли, наследования нетрудоспособными (иждивенцами и др.).

Список литературы:

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации " от 26.11.2001 N 146-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019)

2. Приказ Минюста России от 27.12.2016 N 313 "Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления" (вместе с "Формами реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", "Порядком оформления форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах".

3. Сборник постановлений Конституционного Суда РФ, Верховных Судов СССР и РФ (РСФСР) по гражданским делам / Сост. А.П. Рыжаков. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. - С. 562.

4. Бехбах В.В, Пучинский В.К. Основы российского гражданского права: Учебное пособие / Редактор В.В. Бехбах. - М.: Юрайт, 2005. - 409 с.

5. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций. – М., Юрайт, 2002. – с.355.

6. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2002. с.33-55.

7. Гражданское право России: Курс лекций для студентов вузов. / Под редакцией О.И. Садикова. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2006. - 542 с.

8. Гражданское право Российской Федерации: Учебник для вузов. / Под редакцией А.Г. Калпина, А.И. Масляева. - Allpravo, 2007. - 456 с.

9. Гражданское право: Учебник / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2007. - с.555

10.Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой - М. Юрайт. - 2006. - с.305

11.Гражданское право: Учебник для ВУЗов. / Под редакцией Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. - М. Юрайт. - 2006. - 355 с.

12.Гражданское право: Учебник для высших учебных заведений. / Под редакцией З.И. Цибуленко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 410 с.

13. Гражданское право: Учебник, издание шестое дополненное / Под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Юрайт, 2007. - 632 с.

14. Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2002. – с.9-46

15.Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законодательства. Справочные материалы. Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. 2-е дополненное издание. - М.: Право и Закон, 2001.

16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Ответственный редактор О.И. Садиков.- М.: НОРМА-ИНФРА-М,2007- 298 с.

17. Мейер Д.И. Русское гражданское право, изданное по запискам слушателей под редакцией А.И. Вицина. Издание восьмое, с исправлениями и дополнениями А.Х. Гольмстена. - СПб., 1902.

18. Сегалова Е. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. - 1999. - № 3. - с. 55.

19. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. - М.: Юрид. лит., 1991.

20.Толстой Ю.К. Наследственное право. - М.: Проспект, 2000.

21.Основы нотариальной деятельности, П.П. Глущенко, А.М. Седов, учебное пособие, СПб, 1999 г.;

22.Нотариальное право, Г.Г.Черемных, И.Г.Черемных, учебник.изд.2е, "Эксмо",2006г.

23.Авдеенко, Н.И., Кабанова, М.А. Нотариат в СССР. / Н.И. Авдеенко, М.А. Кабанова - М.: Юрайт-Издат, 1984. - 276 с.

24.Ремановский, Г.Б., Ремановская, О.В. Организация нотариата в России. / Г.Б. Ремановский, О. В. Ремановская – М.: Статут, 2001. – 256с.

25.Вайшнурс, А. Правонарушения в Интернете. / А.Вайшнурс – М.: Эж-ЮРИСТ, 2004. – 217 с.

  1. Гущин В.В. Наследственное право: учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2002. – с.9-46

  2. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2002. с.33-55.

  3. Резникова Е.В. Наследственное право РФ// Вестник МГУ – сер.5 – 2002, № 4, с. 5 – 17

  4. Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 2, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

  5. Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 1, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

  6. Сегалова Е. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. - 1999. - № 3. - с. 55.

  7. Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1141, пункт 2, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

  8. Гражданский кодекс РФ, часть третья, ст. 1145, пункт 1, от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ

  9. Например: Толстой Ю.К. Наследственное право. - М.: Проспект, 2000. - С. 53.