Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования (Наследование по закону, по завещанию и прочее)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В 2002 г. была введена в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в разд. V которой подробно урегулированы наследственные отношения. По этому закону увеличено количество очередей наследников, призываемых к наследованию по закону, детально урегулированы отношения, связанные с наследованием по завещанию, решены другие проблемы этого важнейшего института рыночной экономики и гражданского общества.

В свете этого стоит отметить направленность норм ГК РФ на стимулирование граждан к совершению завещаний, что представляется вполне логичным, так как именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.

Основные начала гражданского законодательства изложены в ст. 1 ГК РФ. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Безусловно, основные начала (принципы) гражданского законодательства с учетом их определенной специфики распространяются и на наследственные правоотношения. В данной работе будет уделено внимание базовым принципам наследования по завещанию, как инструменту развития этого наиважнейшего в нашей современности института.

Институт наследования регулирует отношения по переходу имущественных прав и обязанностей с древнейших времен. Подобную продолжительность существования можно объяснить лишь особым значением наследования, как для отдельного индивида, так и для общества в целом. С наследованием, так или иначе, приходиться сталкиваться каждому человеку, либо принятие наследства от умерших родственников, либо составление завещания, либо смерть человека, являющаяся основанием для перехода имущества умершего по наследству.

Поскольку значительное место в гражданском обороте занимает реализация наследственных прав, то наиболее распространенным нотариальным действием, направленным на установление и подтверждение прав наследников, является выдача свидетельства о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство является средством доведения до всеобщего сведения информации о том, что тот или иной субъект стал наследником имущества другого субъекта (ст. 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст. ст. 36, 70 - 73 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – Основы). Оно выступает подтверждением приобретения прав на имущество в порядке наследования, но никоим образом не порождает эти права (наследник становится собственником вещей, субъектом исключительных прав, участником обязательств и т.п. с момента открытия наследства при условии его принятия). Согласно п. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. право наследования гарантируется. Реализация указанной нормы обеспечивается посредством выдачи нотариусами свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию. Посредством свидетельства о праве на наследство реализуется такой материально-правовой способ защиты субъективных гражданских прав, как признание права лица на определенное имущество, перешедшее к нему в порядке наследования. Поэтому в данной работе будут затронуты особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по различным основаниям.

Исследованием нотариальной деятельности занимались такие ученые, как В.В. Ярков, И.Г. Черемных, Г.Г. Черемных, В.В. Комаров, В.В. Баранкова, С.Я. Фурса, Л.К. Радзиевская, М.Г. Авдюков, и др.

Целью курсовой работы является исследование таких базисных категорий как наследование по завещанию и наследование по закону в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для того, чтобы достичь цель работы необходимо поставить задачи:

1. изучить общие положения о наследовании по действующему законодательству РФ;

2. определиться с понятием и юридической характеристикой завещания и исследовать содержание принципов наследования по завещанию;

3. исследовать юридическую природу наследования по закону и охарактеризовать существующие очереди наследников по закону и условия их призвания к наследству;

4. определить различия выдачи свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу наследования в РФ.

Предмет исследования - правовые нормы, регламентирующие наследование как по закону, так и по завещанию.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав (каждая из которых состоит из нескольких параграфов), заключения, списка литературных источников и нормативно-правовых актов.

  1. Понятие и виды наследования в РФ

    1. Понятие и сущность наследования

Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства. Остановимся на его значении в правовой системе.

Значение наследования.

1. Непосредственное влияние на социальную справедливость, заключающуюся в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, передать их наиболее близким, в социальном аспекте, для него людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые веками сложились в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения к существующим нормам закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей справедливого общества.

2. Воздействие на упорядочение отношений собственности - в этом проявляется правовой аспект значимости наследования в обществе. При наличии правовых норм, которые регламентируют порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам, государство ограждает себя от непомерного количества имущества, которое стало бы бесхозяйным. В случае же принятия нормы, устанавливающей переход всего имущества умершего в пользу государства, ее выполнение сделалось бы нереальным, поскольку за исключением крупных видов имущества (недвижимости, автотранспорта и др.) государство физически принять остальное просто бы не смогло (например, весь объем предметов домашней утвари).[1]

Предметом наследственного права являются общественные отношения, определяющие:

1) основания наследования: а) завещание; б) закон;

2) особенности наследования по завещанию;

3) особенности наследования по закону;

4) осуществление наследования (принятия и отказа от наследства);

5) оформление наследственных прав;

6) охрану наследственных прав;

7) наследование отдельных видов имущества.

Таким образом, наследственное право - совокупность правовых норм, регулирующих основания, порядок, осуществление, оформление и охрану наследственных прав.

Основания наследования - юридические факты, опосредующие возникновение наследственных правоотношений после смерти лица. К ним закон относит следующие:

а) завещание - документ с наследственными распоряжениями умершего на случай своей смерти;

б) нормы закона, которые начинают действовать при отсутствии или недействительности завещания.

Наследство (состав наследства; наследственная масса) - объекты гражданских прав и обязанностей, переходящие после смерти умершего лица к его преемникам.

Наследство:

1) реально существующие права и обязанности (нажитое имущество - квартира, автомобиль и др.);

2) имущественные права и обязанности, которые могут возникнуть в будущем;

3) некоторые права и обязанности, имеющие неимущественное содержание: а) средства индивидуализации юридического лица (фирменное наименование, товарный знак); б) голосующие акции; в) личные права и обязанности, возможность осуществления которых наступила, но не была реализована (право наследников умершего заявить иск о возмещении морального вреда, не связанного с его денежной компенсацией, например с целью публичного опровержения распространенных при жизни об умершем позорящих сведений);

4) охраняемые законом интересы (право наследников продолжить начатую умершим при жизни, но не завершенную приватизацию жилого помещения; присоединение наследниками срока права давностного владения наследодателем - добросовестным приобретателем имущества);

5) членство и участие в юридических лицах (товариществах собственников жилья, хозяйственных обществах и др.);

6) права интеллектуальной собственности (на тиражирование, защиту произведения и др.).

Не входят в наследство:

1) личностные права и обязанности: а) право авторства на произведение интеллектуальной собственности; б) права и обязанности по уплате или получению алиментов; в) права и обязанности по уплате или получению сумм в возмещение вреда здоровью; г) право на получение денежной компенсации морального вреда;

2) имущественные права, исключенные законом из состава наследства, - денежные средства в сумме до двухсот минимальных размеров оплаты труда, которые могут быть потрачены на достойные похороны наследодателя; либо имущественные права, наследуемые в особом порядке, - деньги, составляющие при жизни средства к его существованию (заработная плата, пенсия, социальные пособия), не полученные им ко дню смерти, в состав наследства не входят и распределяются в равных долях между совместно проживавшими с ним членами семьи, а также нетрудоспособными иждивенцами независимо от места их проживания.

Открытие наследства - это наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает прекращение для известного лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента. С этого момента к имуществу, принадлежавшему наследодателю, применяются нормы наследственного права, и оно образует наследство.

К юридическим фактам, с которыми закон связывает открытие наследства, относятся:

а) смерть гражданина;

б) объявление гражданина умершим в судебном порядке (презумпция смерти гражданина).

Наследодатель - умершее лицо, оставившее имущественные, а в ряде случаев личные неимущественные, права и обязанности. В качестве наследодателя может выступать только физическое лицо, кроме того, при наследовании по завещанию в момент его составления оно должно быть полностью дееспособным.

Наследник - преемник переходящих по наследству прав и обязанностей наследодателя. К наследникам по закону относят:

а) физических лиц;

б) государство - Российская Федерация, наследующее имущество, оставшееся без наследников (выморочное имущество).

К наследникам по завещанию относят:

а) физических лиц;

б) юридических лиц, существующих на момент открытия наследства;

в) публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства);

г) международные организации;

д) ребенка, зачатого при жизни наследодателем, но родившегося после его смерти.

В России в настоящее время законодательно закреплена концепция диспозитивности в наследственном праве: наследование по завещанию стоит на первом месте, наследование по закону восполняет отсутствие завещания.

    1. Наследование по завещанию

Статья 1118 ГК РФ определяет общие положения о наследовании по завещанию. Завещание является юридическим актом личного распоряжения гражданина своим имуществом на случай смерти, совершенным в установленной законом форме, а также односторонней сделкой.

Правообладатель может распорядиться не только имуществом (вещами - материальными ценностями), но и другими благами, в том числе и нематериальными, обладателем которых он является, в случае если закон допускает их правопреемство. Кроме того, обладатель интеллектуальных прав может распорядиться этими правами. В связи с этим ошибочно сужать наследство до имущества как совокупности материальных благ и прав на них.

Завещание следует рассматривать как правомерное действие в виде односторонней сделки (юридический факт) и как распорядительный документ. В виде юридического факта - односторонней сделки завещание представляет собой правомерное волевое поведение в форме распоряжения физического лица наследством на случай смерти, совершенное в установленной ГК РФ форме и приобретшее юридическую силу по случаю открытия наследства, а следовательно, наделяющее, изменяющее и прекращающее права и обязанности наследника и других лиц, а также имеющее силу с момента его составления в случае отмены, изменения прежнего завещания.

Завещание характеризуется следующими признаками:

1) это правомерное действие, совершаемое по усмотрению дееспособного физического лица;

2) одностороннее волевое действие;

3) личное, самостоятельное действие по распоряжению наследством, в нем выражается такое правомочие собственника, как распоряжение материальными и некоторыми нематериальными благами, правами и обязанностями;

4) облечено в форму, предусмотренную ГК РФ;

5) основание возникновения, изменения, прекращения прав и обязанностей наследников и других лиц;

6) приобретает юридическую силу в случае открытия наследства либо в момент составления при отмене, изменении прежнего завещания;

7) обладает, в зависимости от формы, необходимыми реквизитами;

8) единственная возможность распорядиться наследством на случай смерти, какие-либо иные юридические возможности отсутствуют, за исключением наследования по закону;

9) действие, исключающее условия и оговорки.

Основным признаком, определяющим действительность завещания, является соответствие волеизъявления подлинной воле.

В п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" указано следующее: "Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания по правилам статей 1124 - 1127 или 1129 ГК РФ, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, также путем совершения завещательного распоряжения правами на эти средства в соответствии со статьей 1128 ГК РФ и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2002 N 351).[2] Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным видом завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке (пункт 1 статьи 1128 ГК РФ)".[3]

В проекте Федерального закона N 801269-6 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предлагается: "пункт 4 статьи 1118 изложить в следующей редакции: "Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в зарегистрированном браке (совместное завещание супругов).

Совместное завещание супругов определяет порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе в случае их смерти в одно и то же время, к пережившему супругу или иным лицам, а также может содержать иные распоряжения супруга или супругов, в частности условие о назначении душеприказчика (душеприказчиков), действующего в случае смерти каждого из супругов.

Совместное завещание супругов утрачивает свою силу с прекращением брака до смерти одного из супругов, а также в случае последующего совершения завещания одним из супругов. Нотариус, удостоверивший завещание одного из супругов или принявший закрытое завещание одного из супругов, совершенное после совместного завещания супругов, обязан уведомить о факте совершения такого завещания другого супруга.[4]

Действующее законодательство достаточно либерально подходит к проблеме регламентации возможности составления различных видов завещаний. Все они подчиняются отдельным юридическим требованиям, которые устанавливают специальную форму и порядок их совершения.

Виды завещаний:

1. Обычное (нотариально удостоверенное) завещание.

2. Завещание, аналогичное нотариально удостоверенному.

3. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному.

4. Закрытое завещание.

5. Банковское завещание.

6. Чрезвычайное завещание.[5]

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125 (должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в предусмотренных законом случаях), ст. 1127 (лицами, перечисленными в статье, рассматривающей завещания, приравненные к нотариально удостоверенным) и п. 2 ст. 1128 ГК РФ (уполномоченными служащими банков, если речь идет о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в банках).

Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Частные основания недействительности завещания названы в п. 3 ст. 1124 ГК РФ и связаны с фактом присутствия свидетеля при совершении завещания. Присутствие свидетеля при совершении завещания может иметь место по желанию завещателя (при нотариальном удостоверении завещания либо в случаях, когда завещание приравнивается к нотариально удостоверенному). Вместе с тем ГК РФ названы основания, когда присутствие свидетеля при совершении завещания является обязательным (закрытое завещание и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах).[6]

На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением совершения закрытого завещания.

Рассмотрим основополагающие принципы наследования по завещанию.

В ст.1119 ГК РФ раскрывается принцип свободы завещания. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Так, например, предметом завещания может являться жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, наниматель которого, имеющий право на приватизацию жилого помещения, намерен приобрести его в собственность.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе также по собственному выбору:

- совершить завещание в пользу одного лица или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;

- любым образом распределить имущество между наследниками;

- любым образом определить доли наследников в наследственном имуществе;

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая при этом причин такого лишения;

- подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;

- назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика);

- возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ);

- возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (возложение);

- в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;

- "простить" своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования, и т.п.

С принципом свободы завещания связан предусмотренный законодательством достаточно широкий круг лиц, которые могут являться наследниками по завещанию. В настоящее время круг наследников по завещанию определен ст. 1116 ГК РФ, в соответствии с которой наследниками по завещанию могут являться:

- физические лица, входящие в круг наследников по закону;

- физические лица, не входящие в круг наследников по закону:

- юридические лица (при этом следует иметь в виду, что юридические лица могут быть призваны к наследованию по завещанию только в том случае, если к моменту открытия наследства они зарегистрированы в установленном законом порядке);

- Российская Федерация;

- субъекты РФ;

- муниципальные образования;

- иностранные государства;

- международные организации.

Свобода завещания предполагает право завещателя лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Лишение права наследования может быть произведено одним из двух способов:

1) прямое лишение - в завещании прямо указывается, кого именно из наследников наследодатель лишает наследства. В этом случае наследник при всех обстоятельствах лишается права на наследство (за исключением случаев, предусмотренных ст. 1149 ГК РФ). К наследованию после смерти лица, прямо лишенного наследства, не призываются даже его наследники по праву представления;

2) косвенное лишение - завещатель умалчивает в завещании о ком-либо из наследников, распределяя принадлежащее ему имущество между другими наследниками. При этом наследник, лишенный наследства по завещанию, может наследовать по закону имущество, оставшееся незавещанным.

Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Завещатель не может лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, которые на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ могут быть призваны к наследованию. При удостоверении завещания в обязанности нотариуса входит разъяснение завещателю правил ст. 1149 ГК РФ.

Необходимо помнить также, что согласно п. 4 ст. 1117 ГК РФ лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, могут быть отстранены от наследования как недостойные. Например, завещатель лишил права на наследование своего сына, инвалида III группы, по причине того, что тот злостно уклонялся от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию престарелого отца. Вполне вероятно, что впоследствии суд, рассматривая вопрос о признании сына наследодателя недостойным наследником, в качестве одного из доказательств его уклонения от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя использует содержание совершенного завещания.[7]

Нормы наследственного права не упоминают об известных западным правопорядкам завещаниях под условием, о завещательных ограничениях (modus), не попадающих в рамки возложения, а также о назначении последующего наследника. В доктрине отстаиваются противоположные точки зрения на этот счет.[8]

Думается, что подлинной свободой завещания является общее дозволение любых условий, за исключением запрещенных законом или противоречащих добрым нравам. Такое регулирование предоставляет больше возможностей завещателю, приобретая гибкость и сохраняя определенность. У законодателя и судебной практики всегда есть возможность при наличии веских причин отнести то или иное завещательное распоряжение к числу запрещенных.[9]

Одним из важнейших принципов наследования по завещанию является тайна завещания. Данный принцип основан на конституционном праве гражданина на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) и развивает положения ст. 152.2 ГК РФ.

В силу ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ. При этом не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата.[10]

Нарушением тайны завещания не является предоставление нотариусом или лицом, его заменяющим, сведений в единую информационную систему нотариата, так как на основании ст. 34.3 Федерального закона N 4462-1 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"[11] нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему нотариата сведения о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата. Сведения о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата вносятся нотариусом в единую информационную систему нотариата незамедлительно.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, в Определении от 12.11.2012 по делу N 11-26528/2012 указала: то, что "о составлении завещания умерший С.В. своей супруге не сообщал и намерений составлять завещание в пользу кого-либо не изъявлял, на существо принятого решения повлиять не может.[12]

Статья 1123 ГК РФ, закрепляя тайну завещания, призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны граждан. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1119 ГК РФ завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (пункт 1 статьи 1130 ГК РФ). Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя.

Статья 1120 ГК РФ устанавливает право завещания любого имущества. Завещатель вправе совершить завещание в отношении не только прав, которыми он обладает на момент составления завещания, но и в отношении тех прав, которые он приобретет в будущем. Также завещатель вправе завещать свое имущество или его часть в одном или в нескольких завещаниях.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 25.11.2010 N 1446-О-О, "положения статьи 1120 ГК Российской Федерации о праве завещать любое имущество, направленные на реализацию принципа свободы завещания, сами по себе не могут рассматриваться как ограничивающие какие-либо конституционные права заявительницы, в том числе право наследования, гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации".[13]

Ограничений в отношении имущества, которое может являться предметом завещания, формально законодательством не установлено. Однако при совершении завещаний необходимо учитывать, что отдельные виды имущества и прав не могут переходить по наследству. Так, согласно ст. 1112 ГК не могут переходить по наследству права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается действующим законодательством. Нельзя завещать также личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Не может быть предметом завещания имущество, полностью изъятое из гражданского оборота. Однако распорядиться на случай смерти ограниченно оборотоспособным имуществом возможно.

В соответствии со ст. 1185 ГК государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав наследства. С учетом данной нормы совершать завещание в отношении указанных государственных наград не имеет смысла, поскольку объектом наследования они являться не будут.

Гражданин вправе составить завещание в отношении имущества, которое он может приобрести в будущем. Например, предметом завещания может являться квартира, которой гражданин владеет и пользуется по договору социального жилищного найма. Однако объектом наследования эта квартира станет только в том случае, если завещатель при жизни приватизирует ее. В последнее время достаточно часто гражданами составляются завещания в отношении квартиры, которую завещатель приобретет в будущем на основании договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Это и неудивительно, поскольку данный способ улучшения жилищных условий сейчас крайне популярен. Кстати, предметом завещания в данном случае могут быть также права и обязанности по названному договору. Можно завещать также, к примеру, авторское право и авторский гонорар за еще не написанную завещателем книгу и т.п.

При совершении завещания не требуется представление завещателем правоустанавливающих документов, подтверждающих принадлежность ему имущества, которое он намерен завещать. Вместе с тем завещанное имущество может являться предметом наследования только в том случае, если к моменту открытия наследства оно принадлежит наследодателю на праве собственности.

Гражданин имеет право составить завещание любого приемлемого для него содержания при условии, что содержание завещания не противоречит требованиям закона. В практике чаще всего приходится встречать завещания так называемой общей формы. В соответствии с таким завещанием гражданин делает распоряжение по поводу всего принадлежащего ему имущества, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Разумеется, предметом завещания помимо всего принадлежащего завещателю имущества может быть часть его, а также отдельные его виды. При составлении завещания на отдельные виды имущества крайне важно дать правильную характеристику этого имущества, чтобы впоследствии не возникало разночтений завещания. Не следует, в частности, указывать в завещании признаки имущества, которые в силу тех или иных обстоятельств могут измениться с течением времени.[14]

Сами по себе основания наследования, предусмотренные частью третьей ГК РФ, не претерпели каких-либо изменений по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Однако - и это является одним из главных отличительных положений нового законодательства о наследовании - наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования. Приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону несомненен. Об этом свидетельствует не только формальная конструкция указанной статьи и в целом разд. V ГК РФ, в которых наследование по завещанию поставлено на первое место. Множество новых норм ГК РФ направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.

Об отмеченной направленности ГК РФ свидетельствует, в частности, установленный принцип тайны завещания, который не только провозглашен, но и определенным образом гарантирован. Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, а также иные лица, присутствовавшие при совершении завещания в том или ином качестве, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

Приоритет наследования по завещанию подчеркнут снижением размера обязательной доли в наследственном имуществе с 2/3 до 1/2, а также изменением порядка ее определения. В настоящее время право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, и только при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.[15]

Право на обязательную долю в наследстве дополнительно ограничено нормой, содержащейся в п. 4 ст. 1149 ГК РФ: если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Подобной нормы в ГК РСФСР 1964 г. не существовало.

Кроме того, законодательством гражданину предоставлена возможность выбора формы совершения завещания. Он может совершить нотариально удостоверенное завещание либо приравненное к нотариально удостоверенному, совершить закрытое завещание.

    1. Наследование по закону

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. "В назначении умершему определенных преемников закон руководствуется предполагаемою волею наследодателя. Закон становится в положение последнего и назначает тех лиц, которых, по всей вероятности, назначил бы и сам наследодатель", - писал в свое время Г.Ф. Шершеневич.[16] В.Н. Никольский, отдавая предпочтение наследованию по закону, весьма красочно описал его: "Закон прежде всего призывает к наследованию тех лиц, которых призывает к нему сама природа, а именно лиц, соединенных с умершим естественною связью рождения. Будучи плотью от плоти и костью от костей, следовательно, тождественны с ним по природе, они, с одной стороны, являются как бы естественным расширением и продолжением его собственного бытия, а с другой - соучастниками его жизни, а потому и естественными продолжителями его юридических отношений".[17] Конечно же, "наследование по закону" - термин достаточно условный, так как наследование по завещанию и по закону осуществляется в соответствии с федеральным законом (разд. V части третьей ГК РФ). Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.[18]

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. до 17 мая 2001 г. предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. В связи с внесенными в ст. 532 Кодекса изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех.[19]

Часть третья ГК РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.

Расширение круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.

Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди. Исключением из этого правила является наследование по праву представления.

На основании ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

На практике основная часть наследников по закону - это наследники первой очереди. Для более полной характеристики круга наследников первой очереди рассмотрим каждую группу возможных наследников.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

В случае если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК РФ).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, он сохраняет право на получение наследства.

В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. При этом дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с участием органов опеки и попечительства.

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

Согласно ст. 137 СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению. Если дети усыновлены после смерти родителей, имущество которых они вправе были наследовать, они этого права не утрачивают.

Родители и усыновители являются наследниками первой очереди независимо от их возраста и трудоспособности.

Из ст. 1117 ГК РФ следует, что родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются недостойными наследниками.

В соответствии со ст. 73 СК РФ суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (либо у одного из них) без лишения родительских прав (ограничение родительских прав).

Если по основаниям, предусмотренным ст. 141 СК РФ (злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с усыновленными и т.п.), в судебном порядке была произведена отмена усыновления, взаимные права и обязанности между усыновленным ребенком и усыновителем прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его кровных родителей, если родители живы и передача им ребенка не противоречит его интересам.

При отмене усыновления усыновители не призываются к наследованию после смерти усыновленных.

Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления). Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Например, если у наследодателя имелся только один наследник первой очереди - сын, умерший до открытия наследства, к наследованию будут призываться его дети (внуки наследодателя). Братья и сестры наследодателя к наследованию быть призваны не могут, поскольку внуки как наследники по праву представления отстраняют от наследования наследников второй очереди.

Если у наследодателя было двое сыновей, один из которых умер до открытия наследства, к наследованию будут призваны сын наследодателя и его внуки (дети умершего до открытия наследства сына наследодателя). Однако доли наследников в данном случае будут разными: между внуками наследодателя независимо от их числа будет разделена доля в наследстве, которую мог бы получить их умерший отец. Предположим, что в приведенной ситуации к наследованию призываются трое внуков. Они унаследуют втроем только 1/2 долю, которая причиталась бы их отцу, умершему до открытия наследства, если бы он был жив.[20]

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ).

Наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях:

- при отсутствии наследников первой очереди;

- при непринятии наследства наследниками первой очереди;

- если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования;

- в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию.

Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.

К наследованию в таких случаях призываются:

- родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей);

- неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери).

Двоюродные братья и сестры наследодателя не относятся к наследникам второй очереди. До 17 мая 2001 г., т.е. до внесения изменений в ст. 532 ГК РСФСР, они вообще не призывались к наследованию по закону. В настоящее время они могут являться наследниками по праву представления, если к наследованию призваны наследники третьей очереди. Сводные братья и сестры наследодателя (т.е. не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются.

Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников второй очереди необходимо их кровное родство с внуками-наследодателями. Интересно, что до вступления в силу части третьей ГК РФ дедушка и бабушка именовались в законе дедом и бабкой[21], так было и в проекте, внесенном Президентом РФ, однако части депутатов это показалось неуважением к старшему поколению, и были внесены соответствующие поправки. Строго говоря, такая логика стала прослеживаться еще в период подготовки ГК РСФСР. Тогда вместо внука и внуки в законе появились внук и внучка.

Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1144 ГК РФ являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя). До 17 мая 2001 г. указанные лица к наследованию не призывались.

Следует отметить, что названная норма сохранила ранее существовавший общий принцип установления очередности призвания к наследованию, при котором наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства. Вместе с тем закон дополнил этот принцип еще одним основанием, которое существовало в теории и практике, однако отсутствовало непосредственно в законодательстве: наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию в случае лишения завещателем права наследования всех наследников предшествующей очереди.

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только наличием одного общего родителя).

Наследниками четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК РФ являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Так же как и наследники третьей очереди, прадедушки и прабабушки получили возможность быть призванными к наследованию с 17 мая 2001 г. Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями.

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очереди установлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК РФ. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Пятая, шестая и седьмая очереди до вступления в силу части третьей ГК РФ к наследованию не призывались.

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица из состава семи очередей наследников по закону, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, независимо от того, проживали они вместе с наследодателем или нет. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Граждане, которые не входят в круг семи очередей наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, при наличии других наследников по закону наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Отношения иждивения, сколь бы они ни были длительными, прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя. Этот вывод сделан Верховным Судом РФ в Определении Судебной коллегии от 1 июля 1993 г.[22] Представляется, что несмотря на то, что данный вывод сделан на основе норм ГК РСФСР 1964 г., его приведение здесь уместно, поскольку отмененная ч. 3 ст. 532 ГК РСФСР (так же как и положения п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ) регулирует отношения по призванию к наследованию нетрудоспособных иждивенцев.

Важное разъяснение по данному вопросу сделано в п. 31 Постановления Пленума ВС РФ N 9.[23] В нем, в частности, указывается, что при определении наследственных прав в соответствии со ст. 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее:

а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:

- несовершеннолетние лица (п. 1 ст. 21 ГК РФ);

- граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), вне зависимости от назначения им пенсии по старости.[24]

Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (ст. 27 и 28 вышеназванного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся;

- граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности);

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

- день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;

- день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства;

- инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (п. 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом");[25]

в) находившимся на иждивении наследодателя может быть признано нетрудоспособное лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти (вне зависимости от родственных отношений) полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в п. 2 ст. 1142 ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей - наследников по закону первой очереди), наследуют на основании п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 1148 ГК РФ, т.е. независимо от совместного проживания с наследодателем.

Совместное проживание с наследодателем не менее одного года до его смерти является условием призвания к наследованию лишь нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ (из числа граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142 - 1145 ГК РФ);

д) самостоятельное наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя в качестве наследников восьмой очереди осуществляется, помимо случаев отсутствия других наследников по закону, также в случаях, если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

В тех случаях, когда других наследников по закону нет, нетрудоспособные граждане, являющиеся иждивенцами наследодателя и проживающие с ним не менее года, образуют восьмую очередь наследников по закону.

Права пережившего супруга при наследовании следует рассматривать с учетом положений СК РФ и части первой ГК РФ. В силу п. 2 ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичная норма содержится в ст. 34 СК РФ.

При отсутствии брачного договора (а в жизни это имеет место в подавляющем количестве браков) независимо от способа участия в формировании совместной собственности супруги имеют равные права на общее имущество. В судебной практике неоднократно рассматривались споры, связанные со льготным приобретением имущества. Так, в Определении Приморского краевого суда от 26 июня 2014 г. указывалось на то, что земельные участки, как приобретенные по договору купли-продажи, так и выделенные в период брака, в том числе и безвозмездно, одному из супругов как лицу, имеющему соответствующую льготу, не переходят в раздельную собственность - на такие земельные участки распространяется законный режим имущества супругов.[26] В отличие от участников долевой собственности у участников совместной собственности нет определенной доли в праве общей собственности, она может возникнуть только при выделе или разделе, т.е. в случае прекращения существования совместной собственности.

В соответствии с п. 2 ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.).

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. При этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам.

Безусловно, оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Не случайно в ГК РФ говорится, что в состав наследства входит только доля умершего (но не пережившего) супруга в этом имуществе.

Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие сочетания трех условий:

во-первых, наличие брачных отношений;

во-вторых, факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака и, как следствие,

в-третьих, имущество должно являться общим - принадлежать на праве общей совместной собственности обоим супругам.

  1. Выдача свидетельства о праве на наследство: общие положения

Деятельность нотариуса по оформлению наследственных прав граждан завершается выдачей свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство является для всех организаций, должностных лиц и граждан законным основанием считать наследниками умершего только лиц, поименованных в свидетельстве, и только на то имущество, которое указано в свидетельстве.

Свидетельство о праве на наследство является правоустанавливающим документом, подтверждающим признаваемое государством бесспорное право наследников на указанное в этом свидетельстве имущество. В подтверждение права наследования нотариусы выдают два вида свидетельств:

- свидетельства о праве на наследство по завещанию;

- свидетельства о праве на наследство по закону.

Большинство ученых выделяют три стадии нотариального производства, которые характерны и для осуществления выдачи свидетельства о праве на наследство.[27] Первая стадия - открытие нотариального производства, на которой решается вопрос относительно возможности совершения такого нотариального действия. Вторая стадия - подготовка к совершению нотариального действия, которая предусматривает определение круга юридических фактов, установление которых необходимо для совершения нотариального действия. Третья стадия - рассмотрение нотариального дела по существу и непосредственное совершение нотариального действия или отказ от совершения нотариального действия в зависимости от установленных нотариусом фактических данных по делу.[28]

Оформление наследственных прав начинается, как правило, с принятия нотариусом заявления от наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство или о принятии наследства. Заявление должно быть сделано в письменной форме. Свидетельствовать подлинность подписи на таком заявлении не требуется, если наследник лично явится к тому нотариусу, который уполномочен выдать ему свидетельство о праве на наследство. Нотариус, принимая заявление, должен установить личность наследника и предложить ему в присутствии нотариуса расписаться на заявлении. Данные документа, по которому устанавливается личность наследника, указываются на этом же заявлении. Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть принято от представителя наследника по его доверенности только в случае, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Если же заявление наследника передается нотариусу, уполномоченному выдать свидетельство о праве на наследство, другим лицом или пересылается нотариусу по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения, которому предоставлено право совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным в соответствии с п. 2 ст. 185 ГК РФ удостоверять доверенности, приравненные к нотариально удостоверенным.

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, руководствуясь ч. 1 ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате, путем истребования соответствующих доказательств проверяет не только факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества, но и выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ч. 2 ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате). Если в завещании указаны родственные или супружеские отношения завещателя с наследником, а доказывающие эти отношения документы отсутствуют, нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания степени родства или брака. И наоборот, если в завещании не указаны такие отношения, нотариус по желанию наследников и при предъявлении необходимых документов вправе указать эти отношения в свидетельстве. При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию подлинный экземпляр или дубликат завещания, представленный наследником, остается в наследственном деле. По желанию наследника к свидетельству о праве на наследство по завещанию может быть в установленном порядке подшита нотариально засвидетельствованная копия завещания или дубликата.

Наследственное дело может быть заведено по заявлению наследника (наследников) не только о принятии наследства, но и об отказе от наследства. Заявление об отказе от наследства принимается по тем же правилам, как и заявление о принятии наследства. От представителя по доверенности такое заявление может быть принято только в том случае, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на отказ от наследства. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется (п. 3 ст. 1159 ГК РФ). Но заявление об отказе от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, нотариус принимает при наличии предварительного разрешения органа опеки и попечительства.[29]

В Российской Федерации оформление права наследования организовано таким образом, что при надлежащем исполнении нотариусами возложенных на них обязанностей после смерти гражданина, место постоянного жительства которого было в России, на его имя может быть заведено лишь одно наследственное дело. Никаких исключений ни при каких обстоятельствах из этого правила не допускается. Поэтому нотариусы должны проявлять особую осторожность и осмотрительность, когда они устанавливают место открытия наследства и заводят наследственные дела.

При нотариальном оформлении права наследования место открытия наследства может подтверждаться:

1) справкой жилищно-эксплуатационных органов или справкой органов внутренних дел о последней постоянной регистрации по месту жительства наследодателя на день его смерти;

2) решением суда, вступившим в законную силу, об установлении места открытия наследства, когда справку о последней постоянной регистрации на день смерти наследодателя представить по каким-либо причинам невозможно.

В течение шести месяцев со дня открытия наследства наследники, желающие приобрести наследство и получить на наследственное имущество свидетельство, могут подать нотариусу соответствующее заявление. Все поступающие заявления, документы, необходимые для оформления права наследования, запросы, письма и т.д. приобщаются к материалам наследственного дела, со свидетельств органов загса о регистрации актов гражданского состояния изготавливаются копии. После их засвидетельствования нотариусом, оформляющим право наследования, копии приобщаются к материалам наследственного дела, а свидетельства возвращаются наследникам.

Свидетельство о праве на наследство нотариус вправе выдать только наследникам, принявшим наследство в соответствии с нормами гражданского законодательства, т.е. подавшим заявления нотариусу о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство либо совершившим действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в течение установленного для этого срока.

Для оформления права наследования наследники обязаны представить нотариусу документы, подтверждающие, что имущество, на которое они просят выдать свидетельство о праве на наследство, действительно принадлежало наследодателю на день его смерти.

По желанию наследников свидетельство может быть выдано как на все имущество, принадлежавшее наследодателю, так и на его отдельные виды. Например, в состав наследственного имущества входят: квартира, автомашина, вклады и авторское право. Нотариус может выдать свидетельство, в котором будет указано все наследственное имущество в целом, т.е. и квартира, и автомашина, и вклады, и авторское право. Но если наследники желают получить свидетельства на каждую отдельную часть наследственного имущества, нотариус в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1162 ГК РФ обязан выдать им одно свидетельство на квартиру, другое на автомашину, третье на вклады и, наконец, четвертое на авторское право. При этом начиная со второго свидетельства все последующие должны быть оформлены как дополнительные. Дополнительное свидетельство о праве на наследство выдается и в случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано. Даже если наследник обращается к нотариусу через много лет после получения свидетельства о праве на наследство, дополнительное свидетельство выдается ему по тому же самому наследственному делу, по которому было выдано первоначальное свидетельство.

Форма свидетельства о праве на наследство утверждена Приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах".[30] С точки зрения содержания свидетельства о праве на наследство, в него входят следующие элементы:

- место выдачи свидетельства (село, поселок, район, город, край, область, республика - полностью);

- дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства - прописью;

- фамилия, имя, отчество нотариуса, а также наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа;

- фамилия, имя, отчество наследодателя, а также дата его смерти. Согласно примечанию к форме свидетельства о праве на наследство по закону, выдаваемого одному наследнику, дата смерти указывается следующим образом: "число и год - цифрами, месяц - прописью". В форме свидетельства о праве на наследство по закону, удостоверяющего право на выморочное наследственное имущество, указано, что дата смерти указывается цифрами;

- основание наследования. В случае наследования по закону делается ссылка на соответствующую статью закона, на основании которой лицо призывается к наследованию. При наследовании по завещанию указываются реквизиты завещания: дата удостоверения завещания, инициалы, фамилия, должность лица, удостоверившего завещание, наименование нотариального округа, государственной нотариальной конторы либо соответствующей организации, реестровый или порядковый номер регистрации завещания;

- фамилия, имя, отчество, родственные и иные отношения с наследодателем, дата рождения, место постоянного жительства или преимущественного пребывания каждого наследника, а также документы, удостоверяющие личность, и их реквизиты;

- номер наследственного дела;

- номер, за которым свидетельство зарегистрировано в реестре;

- сумма взысканной государственной пошлины;

- подпись нотариуса;

- печать.

В формах свидетельств также указывается:

- состав наследства - объект наследования, его характеристика, стоимость. В зависимости от вида имущества (движимое или недвижимое) указываются дополнительные характеристики. Например, в отношении движимого имущества, подлежащего учету, - место учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты свидетельства о регистрации, реквизиты паспорта транспортного средства, а в отношении недвижимого имущества - его местонахождение, кадастровый номер, принадлежащего наследодателю, с указанием вида права, и другие реквизиты;

- об обременениях при их наличии;

- доля наследственного имущества, причитающаяся наследнику;

- другие реквизиты.[31]

Если свидетельство выдается на имя несовершеннолетнего или недееспособного гражданина, нотариус уведомляет об этом органы опеки и попечительства по месту жительства такого наследника для обеспечения охраны его имущественных интересов.[32]

Общим положением для выдачи свидетельства о праве на наследство является обязанность нотариуса проверить все необходимые юридические факты (смерть, принятие наследства, родственные отношения и др.) после установления объема наследственной массы. Свидетельство о праве на наследство вступает в законную силу с момента его выдачи нотариусом.

    1. Правила выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию

Условия выдачи свидетельств о праве на наследство по завещанию предусмотрены в ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате. По правилам, закрепленным в этой статье, при выдаче свидетельств нотариус истребует от наследников набор доказательств, описанный в Методических рекомендациях по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, которые утверждены Приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. N 91.[33] Для получения свидетельства о праве на наследство наследники могут предъявить нотариусу и дубликат завещания. Дубликат завещания принимается в наследственное дело только при наличии на нем отметки, что завещание не отменено на день смерти завещателя. При этом такая отметка на дубликате завещания, выданном при жизни завещателя ему самому, должна быть сделана после смерти завещателя с соблюдением всех вышеизложенных правил. На дубликате завещания, выдаваемом наследнику после смерти завещателя, такую отметку должен сделать нотариус непосредственно при выдаче дубликата, т.е. сразу же, когда он выдает дубликат, а не ждать, когда такую отметку потребует сделать нотариус, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство.

Когда имущество наследодателя завещано нескольким наследникам без указания их долей и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, по правилу п. 1 ст. 1122 ГК РФ считается, что имущество завещано наследникам в равных долях. Если один из наследников, которым всем вместе завещано какое-либо конкретное имущество, например квартира, не примет наследства или откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник, часть наследства, которая причиталась бы такому наследнику по завещанию, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию. По-иному наследуется доля наследника по завещанию, отказавшегося от наследства без указания, в чью пользу из других наследников по завещанию он отказывается, или отпавшего по другим основаниям в случае, когда наследодатель завещал все принадлежавшее ему имущество назначенным им наследникам. В таком случае доля отказавшегося или отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по этому завещанию и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям. Однако если в завещании наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен другой наследник, то его доля переходит к наследнику, подназначенному самим завещателем.

    1. Правила выдачи свидетельства о праве на наследство по закону

Такой вид свидетельства составляет большинство среди всех свидетельств о праве на наследство, выдаваемых российскими нотариусами.

Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом всех наследников, место жительства или работы которых ему известно. При отсутствии таких данных о месте жительства и месте нахождения наследников нотариус может известить таких наследников, поместив сообщение об открывшемся наследстве в средствах массовой информации.

Для получения свидетельства о праве на наследство по закону наследник должен подать нотариусу соответствующее заявление. Принимая заявление, нотариус устанавливает не только факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества, но и наличие родственных или иных указанных в законе отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону. Установленные при оформлении права наследования родственные или иные отношения обязательно указываются в тексте выдаваемых нотариусами свидетельств о праве на наследство по закону.

Наличие родственных отношений между наследодателем и его наследниками по закону нотариус устанавливает на основании документов, выданных при регистрации актов гражданского состояния органами ЗАГС, - различных свидетельств.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус в соответствии с ч. 1 ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате обязан путем истребования соответствующих доказательств проверить также наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство только с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства (ч. 2 ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате).

В соответствии с Гражданским кодексом РФ свидетельства о праве на наследство по закону выдаются в следующих случаях:

1) когда наследодатель не составлял завещание;

2) когда наследодатель завещал лишь часть своего имущества;

3) когда наследники по завещанию не приняли наследство;

4) когда наследники по завещанию отказались от наследства в пользу наследников по закону;

5) когда наследники по завещанию на часть имущества отказались от наследства, не указав при этом, в пользу кого они отказываются;

6) когда наследники по завещанию на часть имущества отстранены от наследования как недостойные.

Особый порядок призвания к наследованию установлен для иждивенцев наследодателя. Так, по правилу, закрепленному в п. 1 ст. 1148 ГК РФ, граждане, по родству относящиеся к наследникам по закону и нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

По правилу, закрепленному в п. 2 ст. 1148 ГК РФ, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не входят в круг наследников по закону по родству, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее 1 года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Полностью же наследовать имущество наследодателя такие нетрудоспособные иждивенцы вправе лишь в качестве наследников восьмой очереди.

Подавая нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, наследник по закону обязан указать в нем всех известных ему других наследников по закону. Нотариус в свою очередь обязан известить всех наследников, данные о которых имеются в наследственном деле, и предложить им подать в наследственное дело то или иное, в зависимости от их намерений, заявление. Если же наследник не указывает в своем заявлении данные о других наследниках, то отвечать за последствия будет он сам.[34]

Когда наследники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство по закону наследнику, имеющему право на обязательную долю в наследстве, ссылаясь на то, что он получил эту долю за счет другого имущества, которое не оформляется по наследственному делу (например, забрал произведения искусства, находившиеся в доме наследодателя), нотариус должен разъяснить наследникам по завещанию их право в судебном порядке защитить свои интересы. По нормам, содержащимся в п. п. 2, 3, 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может признать право на завещанное имущество только за наследниками по завещанию, а право на обязательную долю в наследстве удовлетворить из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, либо уменьшить размер обязательной доли, либо вообще отказать в присуждении обязательной доли.

Каким же образом имущество получает статус выморочного и переходит в собственность Российской Федерации? Если нотариус по поступившему откуда-либо сообщению завел наследственное дело, а никого из вышеперечисленных наследников нет, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, свидетельство о праве на наследство по закону выдается Российской Федерации. Интересы государства при оформлении его права наследования представляют налоговые органы, представители которых и получают у нотариусов свидетельства о праве на наследство по закону на принадлежавшее умершему какое-либо имущество.

Согласно п.2 ст. 1151 ГК РФ в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории:

- жилое помещение, которое включается в соответствующий жилищный фонд социального использования;

- земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества;

- доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.[35]

Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом (п.3 ст.1151 ГК РФ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении считаю необходимым остановиться на основных выводах и результатах исследования.

1. Российское гражданское право признает восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей (принцип очередности). То есть предшествующая очередь полностью устраняет последующую.

2. Право наследования в составе определенной очереди не является оборотоспособным. В связи с этим российский правопорядок не допускает сделок между наследниками о порядке призвания к наследованию (например, сделку об обмене очередями между сыном и дядей наследодателя).

3. Предоставление права на принятие наследства последующей очереди происходит, когда наследники предшествующих очередей на момент открытия наследства отсутствуют, или никто из них не имеет права наследовать, или все они отстранены от наследования (ст. 1117), или лишены наследства (п. 1 ст. 1119), или никто из них не принял наследства, или все они отказались от наследства.

4. Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Исключение составляют наследники по праву представления. Эти лица, перечисленные в ст. ст. 1142 - 1144 ГК РФ, занимают при наследовании место своего предка, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Наследование по праву представления в случае отказа от наследства российскому закону неизвестно. Наследственная доля - это доля в праве на наследуемое имущество. Ситуаций, когда при наследовании (не при разделе наследственной массы) право на имущество целиком переходит к одному наследнику, а другие наследники получают имущественное право требования к нему, российскому праву неизвестны.

5. Что касается завещания, то завещание – это односторонняя сделка, направленная на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму.

6. Основными принципами завещания являются:

а) личный и индивидуальный характер завещания. Завещание представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. В виду личного характера завещания, оно не может быть совершено через посредника или представителя. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами.

в) односторонний характер сделки. Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с п.2 ст.154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него. Законом предусмотрено, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, совершение завещания двумя и более гражданами (совместные завещания) не допускается.

б) свобода завещания. Свобода завещания предполагает, что гражданин вправе по своему усмотрению завещать любое имущество любым лицам (количество таких лиц не ограничено). При этом единственным ограничением свободы воли является законом установленное правило об обязательной доле в наследстве. Право на обязательную долю заключается в том, что определенному кругу наследников, несмотря на содержание завещания, предоставляется право на получение доли в наследстве. Кроме того, свобода составления завещания чрезвычайно важна для участника рыночных отношений, так как стимулирует эти самые отношения.

в) приоритет завещания над наследованием по закону. Наследование по закону возникает, когда нет завещания, когда завещание недействительно полностью или частично или когда завещано не все имущество. В такой правовой конструкции наследование по закону восполняет пробел, связанный с отсутствием формально выраженной воли наследодателя.

Выдача свидетельства о праве на наследство нотариусом - это наиважнейший, но не всегда окончательный шаг (факт) по принятию наследства. При выдаче нотариус проверяет, надлежащий наследник (наследники) или нет, указывает имущество, переходящее в порядке наследования. Как правило, свидетельство о праве на наследство выдается на имущество, права на которое подлежат государственной регистрации. В связи с этим свидетельство о праве на наследство является промежуточным звеном между документом, подтверждающим право собственности на имущество наследодателя, и документом, удостоверяющим право собственности наследника.

Из указанного следует, что свидетельство о праве на наследство является документом о правопреемстве. В связи с этим возникает вопрос, является ли свидетельство о праве на наследство исключительно правоподтверждающим (правоудостоверяющим) документом или оно также обладает признаками правоустанавливающего (правообразующего) документа. Однако следует понимать, что право на наследство у лица возникает не с момента выдачи свидетельства о праве на наследство, а с момента смерти наследодателя.

Решение вопроса о составе наследников, наследственного имущества требует сбора и анализа разного рода документов, ни один из которых самостоятельно не может быть признан правоустанавливающим, в связи с чем правоустанавливающим становится документ, отражающий результат аналитической деятельности нотариуса, - свидетельство о праве на наследство.[36]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СПС Консультант Плюс
  2. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) // "Российская газета", N 49, 13.03.1993
  3. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР" // Собрание законодательства РФ. 2001. N 21. Ст. 2060.
  4. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 19.11.2015) "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" // СПС Консультант Плюс
  5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // Российская газета. 2012. 6 июня. N 127.
  6. Определение Верховного Суда РФ от 01.07.1993 Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследователя // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 1994, N 1
  7. Определение Приморского краевого суда от 26 июня 2014 г. по делу N 33-5026 // СПС "КонсультантПлюс".
  8. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" // "Российская газета", N 97, 31.05.2002
  9. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95ь (ред. от 10.08.2016) "О порядке и условиях признания лица инвалидом" // "Российская газета", N 40, 28.02.2006
  10. Приказ Минюста России от 10.04.2002 N 99 (ред. от 30.12.2014) "Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах" // СПС Консультант Плюс
  11. Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" // "Бюллетень Минюста РФ", N 4, 2000
  12. Проект Федерального закона N 801269-6 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 07.06.2016) // СПС Консультант Плюс
  13. Апелляционное определение Московского городского суда от 12.11.2012 по делу N 11-26528/2012 // СПС Консультант Плюс
  14. Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2010 N 1446-О-О // СПС Консультант Плюс
  15. Абраменков М.С. Раздел наследственного имущества и оформление прав на него // Наследственное право. 2014. N 2. С. 23 - 28.
  16. Абраменков М.С. Юридическое значение открытия наследства // Наследственное право. 2015. N 2. С. 6 - 9.
  17. Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования // М., 2007.
  18. Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. // М.: Статут, 2016. 112 с.
  19. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. Постатейный комментарий к разделу VI / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, А.В. Демкина и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. // М.: Статут, 2014. 200 с.
  20. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 1. 511 с.
  21. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. // М.: Юстицинформ, 2014. 134 с.

Зайцева Т.И., Танеева Р.Ф., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса: В 2-х т. М.: Издательство "БЕК", 2000. С. 103 - 105.

  1. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. // М.: Статут, 2009. 557 с.

Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015.

  1. Каменева З.В. Свидетельство о праве на наследство в нотариальной практике // Нотариус. 2014. N 8. С. 10 – 13
  2. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 207 с.
  3. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ "Наследственное право" (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. 144 с.
  4. Наследственное право: Учебник для магистрантов / М.С. Абраменков, П.В. Чугунов / Отв. ред. В.А. Белов. // М., 2015. С. 134.
  5. Никольский В. Об основных моментах наследования. М.: Университетская типография, 1871. С. 91.
  6. Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. Нотариат: учебник. // М.: Юстиция, 2016. 214 с.
  7. Сараев А.Г. Условные завещания: за и против // Наследственное право. 2013. N 4. С. 16 - 20.
  8. Частное право: проблемы теории и практики / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, Д.В. Гордеюк и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. // М.: Проспект, 2016. 144 с.
  9. Череватенко И.Н. Процессуальные стадии выдачи свидетельства о праве на наследство // Нотариус. 2013. N 3. С. 38 - 41.
  10. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 382.
  1. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. // М.: Юстицинформ, 2014. 134 с.

  2. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" // "Российская газета", N 97, 31.05.2002

  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // Российская газета. 2012. 6 июня. N 127.

  4. Проект Федерального закона N 801269-6 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 07.06.2016) // СПС Консультант Плюс

  5. Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. 112 с.

  6. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. // М.: Статут, 2009. 557 с.

  7. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. // М.: Статут, 2015. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике. 717 с.

  8. Сараев А.Г. Условные завещания: за и против // Наследственное право. 2013. N 4. С. 16 - 20.

  9. Наследственное право: Учебник для магистрантов / М.С. Абраменков, П.В. Чугунов / Отв. ред. В.А. Белов. // М., 2015. С. 134.

  10. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ "Наследственное право" (постатейный) / Ю.Ф. Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. // М.: Проспект, 2016. 144 с.

  11. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) // "Российская газета", N 49, 13.03.1993

  12. Апелляционное определение Московского городского суда от 12.11.2012 по делу N 11-26528/2012 // СПС Консультант Плюс

  13. Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2010 N 1446-О-О // СПС Консультант Плюс

  14. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015.

  15. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. // М.: Статут, 2016. Т. 1. 511 с.

  16. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 382.

  17. Никольский В. Об основных моментах наследования. М.: Университетская типография, 1871. С. 91.

  18. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 207 с.

  19. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР" // Собрание законодательства РФ. 2001. N 21. Ст. 2060.

  20. Там же. С.210

  21. ст. 532 ГК РСФСР 1964 г. // СПС Консультант Плюс

  22. Определение Верховного Суда РФ от 01.07.1993 Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследователя // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 1994, N 1

  23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // "Российская газета", N 127, 06.06.2012

  24. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 19.11.2015) "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" // СПС Консультант Плюс

  25. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95ь (ред. от 10.08.2016) "О порядке и условиях признания лица инвалидом" // "Российская газета", N 40, 28.02.2006

  26. Определение Приморского краевого суда от 26 июня 2014 г. по делу N 33-5026 // СПС "КонсультантПлюс".

  27. Зайцева Т.И., Танеева Р.Ф., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса: В 2-х т. М.: Издательство "БЕК", 2000. С. 103 - 105.

  28. Череватенко И.Н. Процессуальные стадии выдачи свидетельства о праве на наследство // Нотариус. 2013. N 3. С. 38 - 41.

  29. Абраменков М.С. Юридическое значение открытия наследства // Наследственное право. 2015. N 2. С. 6 - 9.

  30. Приказ Минюста России от 10.04.2002 N 99 (ред. от 30.12.2014) "Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах" // СПС Консультант Плюс

  31. Каменева З.В. Свидетельство о праве на наследство в нотариальной практике // Нотариус. 2014. N 8. С. 10 – 13

  32. Абраменков М.С. Раздел наследственного имущества и оформление прав на него // Наследственное право. 2014. N 2. С. 23 - 28.

  33. Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" // "Бюллетень Минюста РФ", N 4, 2000

  34. Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. Нотариат: учебник. // М.: Юстиция, 2016. 214 с.

  35. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право. Постатейный комментарий к разделу VI / М.М. Богуславский, Б.М. Гонгало, А.В. Демкина и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. // М.: Статут, 2014. 200 с.

  36. Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования // М., 2007.