Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

Введение

Представленная курсовая работа посвящена вопросу наследования, понятию наследования, а также видам наследования.

Переход нашей страны к рыночной экономике, закрепление за гражданами прав на частную собственность обусловило возрастание интереса к вопросу наследования в целом и наследования по завещанию в частности. В этом и заключается актуальность данной курсовой работы.

Цель курсовой работы – на основе анализа теоретических разработок российских ученых-цивилистов, положений действующего российского законодательства исследовать общие вопросы наследования, а также особую специфику наследования по закону и по завещанию.

Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач, а именно:

  • Раскрыть основные понятия наследования;
  • обозначить основания наследования;
  • рассмотреть основные условия открытия и принятия наследства;
  • выяснить особенности наследования по закону и по завещанию.

Объектом изучения является комплекс правовых отношений по возникновению оснований наследования, открытию и принятию наследства.

Предмет изучения – теоретические и правовые основы проблематики наследования граждан на современном этапе в Российской Федерации, проблемы наследования по закону и по завещанию.

Методологической базой курсовой работы являются следующие методы: исторический метод, логический метод, метод анализа, общенаучный диалектический метод познания, статистический метод, сравнительно - правовой метод.

Теоретической основой дипломной работы послужили научные исследования отечественных авторов, таких как Б.А. Булаевский, А.П.Сергеев, Ю.К. Толстой, К.Б. Ярошенко и другие.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка.

Глава 1. Общие положения о наследовании

Основные понятия наследственного права

В российском гражданском праве под наследованием понимают переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права[1].

Следует несколько разъяснить данное определение. Законом сказано, что наследственное имущество переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства[2]. Это означает, что наследство переходит в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент[3]. Также необходимо отметить, что к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Законодательно установлено, что в состав наследства не могут входить:

* права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

*права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским Кодексом или другими законами[4].

Гражданское законодательство явственно регулирует общие положения наследования. Так, выделяется понятие наследования, основания наследования, состав наследственного имущества, время открытия наследства, очерчивается круг лиц, которые могут или не могут быть наследниками.

Гражданский Кодекс Российской Федерации дает довольно четкое и лаконичное определения наследования. Так, под наследованием следует понимать переход имущество умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Гражданского Кодекса не следует иное[5].

В соответствии с законом, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности[6].

По наследству могут переходить лишь те права и обязанности, которые наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследства под условиями или с оговорками не допускается. Это и составляет сущность универсального правопреемства.

Институт универсального правопреемства отличается определенными признаками:

  • Универсальное правопреемство возникает только после смерти гражданина;
  • Универсальное правопреемство состоит в передачи вещей и иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей, которые и составляют наследственное имущество;
  • права и обязанности переходят от умершего к наследникам, непосредственно, одновременно и в полном объеме;
  • при наследовании возникают правоотношения между наследником и всеми иными лицами. Можно выделить два этапа таких правоотношений:
  1. первый этап наследственных правоотношений начинается моментом открытия наследства и завершается для наследника, призванного к наследованию, в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется: наследник либо принимает наследство, либо не принимает его;
  2. второй этап наследственных правоотношений длится с момента определения судьбы наследственного имущества (раздел его между наследниками, оформление наследственных трав и т.д.). Этот этап имеет место быть только в случае, если наследник принял наследство[7].

Наследнику переходят не какие-то отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. То есть, наследник не может принять только определенную часть прав, а от других прав отказаться. Или принять только права, а от обязанностей отказаться. Вместе с тем, наследственное правопреемство характеризуется также непосредственностью, то есть, права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Также непосредственность при принятии наследства выражается в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется[8].

Значение наследования состоит в том[9], что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные последствия[10].

Основания наследования

Действующее законодательство[11] устанавливает два основания наследования:

  1. Наследование по закону;
  2. Наследование по завещанию.

Нельзя не сказать, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Причем, важно отметить, что Гражданский Кодекс Российской Федерации, регулирующий наследственные правоотношения, на первое место в качестве основания наследования ставит все-таки наследование по завещанию[12]. Также и глава о наследовании по завещанию идет впереди по сравнению с главой о наследовании по закону. Представляется, что законодатель это сделал намеренно. Логика законодателя в этом случае кажется абсолютно справедливой. Российская Федерация старается стать все более и более социально ориентированным государством, государством, заботящимся о своих гражданах, а также об их волеизъявлении. И в полном объеме это относится к воле собственника, желающего распорядится своим собственным имуществом по своему усмотрению.

Преимущество наследования по завещания закрепляется законодателем в Гражданском Кодексе Российской Федерации, норма которого гласит, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не было изменено завещанием[13]. Причем статья 1111 Гражданского Кодекса Российской Федерации , содержащая эту норму, распространяет его и на другие случаи, установленные данным нормативным актом. Как пример можно привести отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону[14].

Принимая во внимание значение завещания, не стоит забывать, что наследование - это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. В том числе: смерть гражданина (объявление гражданина умершим, что признается равнозначным смерти), принятие наследства и др.

Законодательство устанавливает случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части, возможно, не только при отсутствии завещания, но в ряде случаев и при его наличии, когда[15]:

1) суд признал завещание недействительным полностью или частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой завещание признано недействительным;

2) если завещана только часть имущества, она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам по закону. В таком случае имеет место одновременное наследование, как по завещанию, так и по закону. При этом если наследник по завещанию входит в круг наследников по закону, он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;

3) смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

4) наследник по завещанию не принял наследство;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования гражданского законодательства России об обязательной доле наследников, указанных в законе[16];

6) когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный.

Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).

Глава 2. Открытие и принятие наследства

2.1. Время открытия наследства

Правильное определение дня открытия наследства – это важнейшее действие в юридической практике. Важно определить, каким законодательством руководствоваться – действовавшими ранее или принятыми впоследствии. По общему правилу, круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества устанавливается действующим законодательством. Однако, из этого правила бывают исключения, указанные в законе.

Как уже было сказано выше, для открытия наследства необходимо наступления определенных юридических фактов. Согласно гражданскому законодательству, наследство открывается со смертью гражданина[17]. Стоит отметить, что признание гражданина умершим приравнивается к смерти, таким образом, наступают все те же юридические последствия – открытие наследства. Необходимо сказать, что объявление гражданина умершим имеет юридическую силу только в случае, если это установлено судом[18].

Смерть гражданина фиксируется медицинским работником. Порядок фиксации смерти установлен в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации[19]. Согласно этому Приказу, момент смерти мозга человека является моментом смерти человека.
Смерть мозга человека, в свою очередь, наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга. Данный порядок также установлен Законом "О трансплантации органов и (или) тканей человека"[20], который гласит, что заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга).

Как уже было сказано выше, объявление гражданина умершим производится в судебном порядке. Это происходит в следующих случаях:

  1. если по месту жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет;
  2. если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев[21].

В случае пропажи без вести военнослужащего или другого гражданина в связи с военными и боевыми действиями, признать его умершим можно только по истечении двух лет с момента завершения боевых действий.

Подать ходатайство об объявления гражданина умершим могут следующие лица:

  • супруг;
  • дети;
  • иные родственники;
  • прокурор.

Этот перечень не является закрытым, таким образом, можно сказать, что обратиться в суд с заявлением о признании гражданина умершим может любой заинтересованное лицо[22].

В случае признания гражданина умершим, днем открытия наследства является день вступления решения суда в законную силу.

Однако, и из этого правила есть исключение. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из учета таких обстоятельств) днем смерти этого гражданина признать день его предполагаемой гибели[23]. Этот день и считается днем открытия наследства.

Для установления факта открытия наследства важное значение имеет исключительно день смерти гражданина, но никак не час. И именно поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками)[24].

Со временем открытия наследства, которым согласно гражданскому законодательству признается день смерти наследодателя, закон связывает определение[25]:

• круга наследников, призываемых к наследству;

• состава наследственного имущества;

• начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками; момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя;

• момента возникновения права наследников на наследственное имущество;

• срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

• законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом)[26].

Место открытия наследства

Одновременно со временем открытия наследства, значительным фактом является и место его открытия. Согласно законодательству, местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя[27].

Место открытия наследства играет важнейшую роль для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству. На это есть несколько причин:

1) только по месту открытия наследства нотариус принимает:

- заявление о принятии наследства или об отказе от него;

- претензии от кредиторов наследодателя;

- меры к охране наследственного имущества;

2) приращение наследственных долей возможно только по месту открытия наследства;

3) кредиторы могут предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту открытия наследства.

В случае если последнее место жительства наследодателя неизвестно, то местом открытия наследства является место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части[28].

Установление места открытия наследства имеет огромное практическое значение, так как с местом открытия наследства сопряжено решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса, к которому надлежит[29]:

а) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;

б) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

в) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

г) обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.

Как доказательства, устанавливающие место открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиций, а также справка с места работы наследодателя о месте его жительства[30]. Место открытия наследства может быть также подтверждено:

•выпиской из домовой книги;

•справкой адресного бюро;

•справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу;

•копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о расписке умершего[31].

Однако, в правоприменительной практике бывают случаи, когда место открытия наследства определить не так просто. Например, при смерти военнослужащих срочной службы, лиц, обучающихся в учебных заведениях, находившихся вне их постоянного места жительства. В этом случае местом открытия наследства будет считаться то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение[32].

Местом открытия наследства после лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, признается место их постоянного жительства до их ареста.

В случае смерти кадрового офицера, проходившего службу за границей и не имевшего на территории РФ постоянного места жительства, место открытия наследства будет определяться по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку военкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительств в России он не имел и находился за границей[33].

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать консул РФ, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.

В соответствии с действующим гражданский законодательством, наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о его принятии или когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства[34].

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство[35]. Однако, следует учитывать, что эта норма не применяется тогда, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили этот срок. Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство.

Принятия наследства, способы принятия наследства

Как уже было сказано выше, для открытия наследства необходимо наступление юридического факта – смерти наследодателя. При наступлении такого случая, автоматического правопреемства не наступает. Для того, что наследник стал приемником прав и обязанностей наследодателя, необходимо выполнение двух условий:

  1. Наследник должен быть призван к наследованию;
  2. Наследник должен выразить согласие на принятие наследства[36].

Наличие этих двух условий вовсе не является новеллой современного российского гражданского права, они были закреплены еще в царской России. Так, Сенат постановил: «…В момент смерти собственника наследниками приобретается лишь право наследования, т.е. право вступить в обладание наследством посредством его принятия, и только со времени его осуществления право на наследственное имущество возводится ко времени открытия наследства»[37]. Также можно отметить, что и в советское время не отступили от этого правила и четко ему следовали. В научной литературе того времени отмечали, что наследник, призванный к наследованию, - это возможный правопреемник наследодателя, наследник же, принявший наследство, - это действительный правопреемник наследодателя[38].

Под призванием к наследству понимают определение круга лиц, могущих стать правопреемниками наследодателя. В случае если наследодатель оставил завещание, то к наследованию призываются наследники по завещанию[39]. Если завещания после смерти наследодателя не осталось, наследование происходит по закону, в соответствии с очередностью, установленной гражданским законодательством[40]. Если наследодатель завещал только часть имущества, тогда к наследованию призываются и наследники по завещанию, и наследники по закону.

Наследник, принимая наследственное имущество, должен выразить свое желание безусловным образом – совершить акт принятия наследства. И только Российская Федерация, которая является наследником выморочного имущества, призывается к наследованию, не совершая никаких действий по его принятию. Российская Федерация никак не может отказаться от наследственного имущества.

В этом исключении из правил речь идет о выморочном имуществе, то есть об имуществе, которое, после смерти наследодателя, оказалось невостребованным, бесхозным. Если же наследодатель завещал свое имущества Российской Федерации, она (Российская Федерация), так же как и другие наследники, должна выразить свою волю на принятие наследства. И так же как другие наследники, она может отказаться от принятия наследства.

Принятие наследства осуществляется путем совершения определенных действий, направленных на возникновение юридических последствий (приобретение наследства). Таким образом, это сделка, причем сделка односторонняя, выражающая свободную, ничем не связанную волю призванного наследника.

Требования к принятию наследства четко установлены гражданским законодательством Российской Федерации. Принятие наследство должно быть безусловным. Принятие наследства под условием ничтожно, оно не порождает никаких юридических последствий.

Еще одно требование к принятию наследства заключается в том, что нельзя принять только часть наследства, а от другой части отказаться. Например, нельзя принять только права, но отказаться от обязанностей[41]. Однако, необходимо отметить, что это правило действует в пределах только одного основания наследования. Это означает, что, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе по своему усмотрению принять наследство по одному основанию и отказаться от другого наследства, либо принять наследство по всем основаниям. Например, если наследодатель из всего принадлежавшего ему имущества завещал сыну только автомобиль, сын имеет право и на принятие из незавещанного имущества другой части наследства по закону. В этом случае сын может выбрать любой вариант: принять наследство по завещанию и не принимать (отказаться) наследство по закону; принять наследство и по закону, и по завещанию; принять наследство по закону и отказаться от наследства по завещанию; наконец, отказаться от принятия и того, и другого.

Можно сказать, что акт принятия наследства - это индивидуальный акт[42]. Это выражается в том, что каждый наследник должен выразить волю на принятие наследства. Принятие наследства одним наследником вовсе не означает, что наследство приняли и остальные. Например, если к наследованию призваны супруга наследодателя и их несовершеннолетний ребенок, супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего имени и как законный представитель - от имени ребенка.

Законодательством Российской Федерации признано два способа принятия наследства:

  1. Формальный способ принятия наследства - это подача письменного заявления о принятии наследства[43]. Установлен специальный порядок подачи такого заявления. Оно подается по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство. Действующим законодательством установлено, что такое право кроме нотариусов имеют только должностные лица консульских учреждений РФ за рубежом[44].

Наследник, подавший заявление о принятии наследства, для получения свидетельства о праве на наследство должен подать еще одно заявление. Однако, следует учитывать, что наследнику предоставлено право подать лишь одно заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, и в этом случае такое заявление выполняет две функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство и одновременно служит основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство.[45]

  1. Неформальный способ принятия наследства. Этот способ выражается в том, что наследникам предоставляется право фактически принять наследство, т.е. совершить действия, которые будут свидетельствовать о таком желании наследника, не подавая заявление о принятии наследства. Следует отметить, что здесь речь идет не только о фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, а и о любых действиях, свидетельствующих об отношении к наследственному имуществу как к своему. Гражданское законодательство содержит перечень действий наследника, свидетельствующих о фактическом принятии наследства[46]:
  • вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

2.4. Сроки принятия наследства

На любые действия, устремленные на принятие наследства, законодательством отводится определенное время. К таким действиям могут быть отнесены подача заявления о принятии наследства, а также фактическое принятие наследства. Законодатель, устанавливая сроки для принятия наследства, преследует, в первую очередь, цель определения однозначности в вопросе принадлежности наследственного имущества и имущественных прав. Ведь только по истечении определенного срока становится безусловно понятно, к кому перешло наследственное имущество в порядке наследственного правопреемства[47]. В данном случае речь идет о правах, которые не прекращаются со смертью наследодателя. К таким правам относятся право собственности, обязательственные права и другие.

По общему правилу, законодательством установлен шестимесячный срок принятия наследства[48]. Способ принятия наследства в этом случае неважен, оно может быть принято как на основании заявления о принятии наследства, так и на основании фактического принятия наследства. Этот шестимесячный срок исчисляется со дня открытия наследства[49]. Согласно гражданскому законодательству, наследство открывается со смертью гражданина[50]. Как уже было сказано выше, признание гражданина умершим приравнивается к смерти, таким образом, наступают все те же юридические последствия – открытие наследства. Необходимо сказать, что объявление гражданина умершим имеет юридическую силу только в случае, если это установлено судом[51]. В случае признания гражданина умершим, наследство открывается в день вступления решения суда в законную силу.

Однако существуют отдельные ситуации, возникающие при наследовании, для которых устанавливаются другие сроки. Разниться может и порядок исчисления сроков. Могут иметься обстоятельства, когда призванные к наследованию наследники не принимают наследство: умирают, не успев выразить свое желание на принятие наследства, не заявляют о своем желании принять наследство в установленный для этого срок, отказываются от наследства. Также наследника могут отстранить от наследства как недостойного, завещание, на основании которого наследник призван к наследованию, может быть признано недействительным. Этот список не является закрытым, могут существовать и другие обстоятельства. Так, в таких случаях к наследованию призываются другие лица: при отпадении всех наследников по закону одной очереди право на получение наследства переходит к наследникам последующих очередей; при отпадении наследников по завещанию к наследованию призываются наследники по закону и т.п.

Существует категория наследников, для которых призвание к наследству связано не только с открытием наследства, но и с непринятием наследства другими наследниками. Для них установлены другие, особые, сроки, в пределах которых они могут принять наследство. Ранее по законодательству такие лица вправе были принимать наследство в течение оставшейся части шестимесячного срока, а если оставшаяся часть срока была менее трех месяцев, то она удлинилась до трех месяцев. Срок в таком случае всегда исчислялся со дня смерти наследодателя. Действующее законодательство изменило эту норму. Сейчас пределы срока и начало его исчисления поставлены в зависимость от причин, по которым основной (ранее призванный) наследник не принимает наследство[52].

Если ранее призванный наследник (все наследники) отказывается от наследства путем подачи заявления об этом, либо отстраняется от наследства по причине недостойности, призванные к наследованию другие лица, вправе принять наследство в течение шести месяцев. Однако в этом случае шестимесячный срок исчисляется не со дня открытия наследства, а со дня возникновения у таких наследников права на принятие наследства[53].

Во всех других случаях непринятия наследства основными наследниками призываемые к наследованию иные лица могут принять наследство в течение трех месяцев. Стоит иметь ввиду, что течение этого срока во всех случаях начинается со дня окончания шестимесячного срока, установленного для принятия наследства ранее призванным наследником[54]. Таким образом, следует отметить, что срок принятия наследства для таких лиц практически равен девяти месяцам со дня открытия наследства.

Также интересен вопрос о сроках принятия наследства для лиц, которые призываются к наследованию в связи с признанием завещания недействительным. Такими лицами могут быть наследники как по закону, так и по другому, ранее составленному завещанию. К сожалению, действующее законодательство не регулирует этот вопрос.

Так как у других наследников право на принятие наследства может возникнуть лишь после признания судом завещания недействительным, было бы логично предположить, что срок следует исчислять со дня возникновения у них этого права, тем более что споры по поводу недействительности завещания затягиваются надолго. Однако, гражданское законодательство не предусматривает распространение на указанные случаи специального порядка исчисления срока[55].

В этой связи, учитывая, что с иском о признании завещания недействительным могут обратиться лишь заинтересованные лица, подачу наследниками такого иска можно оценивать как действия, свидетельствующие о желании принять наследство. При этом, соответствующее обращение в суд должно последовать в пределах установленных для принятия наследства сроков[56].

К срокам принятия наследства применяются общие положения о порядке исчисления сроков в гражданском праве. Так как срок принятия наследства исчисляется периодом времени, его течение начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, с которым связано его начало[57]. В нашем случае на следующий день после дня смерти наследодателя, либо после даты вступления в силу решения суда об объявлении наследника умершим, решения об отстранении наследника от наследования как недостойного, отказа наследника от наследства.

Поскольку срок принятия наследства исчисляется месяцами, он истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день соответствующего месяца[58]. Если же последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день[59]

Также следует отметить, что действие по принятию наследства может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Для подачи заявления нотариусу срок истекает в последний день в тот час, когда по установленным правилам заканчивается работа в нотариальной конторе. Однако письменное заявление, сданное в организацию связи до истечения двадцати четырех часов последнего дня срока, считается сделанным в срок[60].

2.5. Понятие и способы отказа от наследства

Как уже было сказано выше, при наступлении определенного юридического факта – смерти наследодателя, автоматического правопреемства не наступает. Для того, что наследник стал приемником прав и обязанностей наследодателя, необходимо выполнение двух условий:

  1. Наследник должен быть призван к наследованию;
  2. Наследник должен выразить согласие на принятие наследства[61].

Исходя из этого, можно сделать логический вывод, что наследник может и не принять наследство.

Существует всего два способа отказа от наследства:

  1. Фактический;
  2. Формальный.

Фактическим является отказ от наследства, когда наследник в установленный законодательством срок не сделал никаких действий, которые бы указывали на принятие наследства. По своей юридической природе фактический отказ от наследства является не действием, а бездействием[62]. С этим юридическим фактом связывают ряд весьма важных юридических последствий как для самого наследника, непринявшего наследство, так и для других лиц.

Формальный отказ от принятия наследства имеет место быть тогда, когда наследник официально подал заявление об отказе от наследства.

Следует отметить, что законодательством установлено, что отказ от наследства не имеет обратной силы, то есть, подав заявление об отказе от наследства, наследник впоследствии не может передумать и взять свое заявление обратно[63]. Таким образом, можно сказать, что отказ от наследства носит безусловный характер. Однако, необходимо сказать, что это правило действует и в другом направлении. Так, если наследник подал заявление о принятии наследства, он уже не может подать заявление об отказе в принятии наследства.

Довольно долгое время в юридической научной литературе был дискуссионным вопрос о возможности отказа от части наследства. Большинство ученых указывали на невозможность этого. Однако, целый ряд ученых считали частичный отказ от наследства возможным, проводя аналогию с возможностью получения свидетельства о праве на наследство не только на все, но и на часть его[64], [65].

Современное гражданское законодательство однозначно решило этот вопрос, закрепив, что отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям[66].

Как уже было сказано выше, отказ от наследства носит безусловный и бесповоротный характер и не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Равным образом, не допускается замена одного заявления об отказе от наследства другим. Считается, что наследник свое субъективное право на отказ может реализовать только один раз. Можно признать отказ в принятии наследства недействительным, но только в судебном порядке.

Спорным являлся также вопрос о том, может ли наследник отказаться от наследства, если отказу предшествовало фактическое принятие наследство. Так, некоторые ученые придерживались мнения, что фактическое вступление во владение наследственным имуществом приравнено к принятию наследства путем подачи заявления в нотариальную контору[67]. Поскольку подача заявления в нотариальную контору однозначно рассматривается как принятие наследства, после которого отказ невозможен, то запрет последующего отказа действует и в этом случае. Согласно другой точкой зрения фактическое вступление во владение наследственным имуществом дает возможность для последующего отказа от наследства[68].

Современное законодательство гласит, что наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство всеми допускаемыми законом способами[69]. Притом, если наследник принял наследство, фактически вступив во владение или управление наследственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины его пропуска уважительными.

Наследник, отказываясь от наследства, может указать, что он отказывается от него в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе тех, которые наследуют по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.

Законодательством указаны лица, в пользу которых наследник не вправе отказаться от наследства. Таким образом, наследник не может отказаться от наследства в пользу другого наследника, которого наследодатель своим завещанием лишил наследства[70]. Этот же запрет распространяется на потомков такого наследника, которые могли бы наследовать по праву представления[71]. Хотя недостойные наследники не названы в законе, но, само собой разумеется, что, поскольку такие наследники вообще лишаются права наследования, отказ от наследства в их пользу недопустим.

Глава 3. Наследование по закону и завещанию

3.1. Наследование по закону

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации можно выделить два основания, или вида, наследования[72]:

  1. По закону;
  2. По завещанию.

Наследованием по закону можно назвать такое наследование, которое происходит на условиях, указанных в законе и не измененных наследодателем посредством завещания. Кроме прочего, следует иметь в ввиду, что наследование по закону происходит в соответствии с определенной очередностью.

Гражданский Кодекс Российской Федерации устанавливает очередность наследования, которой необходимо придерживаться[73].

Так, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя[74]. Следует учитывать, что внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Наследование по праву представления означает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Однако, здесь необходимо сделать оговорку. Есть категория наследников, которые не могут наследовать по праву представления:

  • Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства;
  • Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который был отстранен от наследования как недостойный наследник[75].

В случае отсутствия наследников первой очереди, к наследованию призываются наследники второй очереди. К ним относят полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, а также его дедушку и бабушку и со стороны отца, и и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления[76].

Если нет наследников ни первой, ни второй очереди, к наследованию призываются наследники третьей очереди. Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). В данном случае по праву представления наследуют двоюродные братья и сестры наследодателя[77].

В случае, когда нет наследников ни первой, ни второй, ни третьей очереди, к наследованию по закону призываются родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Таким образом, призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя[78].

В реальности наследование по закону встречается значительно чаще, чем наследование по завещанию. На это есть разные причины, например, человек не задумывается о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считает, что наследники сами разберутся между собой, или не успевает составить завещание.

Наследование по закону применяется тогда, когда[79]:

-не составлено завещания;

-завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей;

-завещание признано недействительным;

-наследник по завещанию отказался принять наследство,

-наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

3.2. Наследование по завещанию

Наследование по завещанию в современной России становится все более популярным, что закономерно. Гражданин может оставить распоряжение касательно своего имущества на случай своей смерти. Завещанием гражданин может очертить круг наследников, назвать наследников, которые не наследовали бы по закону его имущество после его смерти, а также в завещании может быть указано, что наследодатель лишает какого-то родственника права наследования[80].

Гражданское законодательство Российской Федерации не дает понятия завещания. Наиболее полным и распространенным является следующее определение. Завещание – это односторонняя сделка, выражающая личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем[81].

Следует отметить, что завещание составляется на случай смерти гражданина и является одним из оснований наследования, наряду с наследованием по закону. Через завещание гражданин изменяет порядок наследования по закону. В завещании наследодатель может самостоятельно назвать наследников, распределить доли, которые получит каждый наследник.

Необходимо помнить, что составив завещание, гражданин не теряет права собственности на свое имущество, он может совершать с ним любые действия, в том числе продавать, дарить и т.д.

Касательно формы завещания, стоит сказать, что законодательство предусматривает только письменную форму завещания с обязательным указанием времени и места его составления[82].

Существует несколько правил нотариального удостоверения завещания:

  • нотариус удостоверяет завещание лишь дееспособных граждан.
  • при удостоверении завещания нотариус разъясняет завещателю правила об обязательной доле, о чем указывается в тексте завещания (перед подписью завещателя)[83];
  • завещание должно быть вслух зачитано завещателю, иным участникам процедуры и оно подписывается завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению (в его присутствии и в присутствии нотариуса) завещание может подписать другой гражданин, указав причины, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно завещателем, обратившимся за удостоверением завещания. Удостоверение завещания через представителя не допускается[84];
  • нотариус не удостоверяет завещание, имеющее подчистки, приписки, зачеркнутые слова, иные неоговоренные исправления, а также документы, исполненные карандашом. Текст завещания должен быть подписан четко и ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилия, имя, отчество граждан, их адреса должны быть подписаны полностью;
  • нотариус не вправе удостоверять завещание на свое имя и от своего имени), на имя и от имени своих родственников (родителей, детей, внуков). В случае, когда в соответствии с законодательством завещание должно быть удостоверено в определенной нотариальной конторе, место удостоверения завещания определяется в порядке, устанавливаемом Минюстом России[85];
  • нотариус отказывает в удостоверении завещания, если: это противоречит закону; завещание должно быть удостоверено другим нотариусом; завещатель – лицо недееспособное; завещание не соответствует требованиям закона; в иных случаях, установленных законом;
  • удостоверенное нотариусом завещание регистрируется в специальном реестре. Форма реестра удостоверительных надписей на завещании установлена Минюстом России[86];
  • если завещатель сам составил проект завещания, нотариус обязан разъяснить смысл и значение подготовленного им проекта и проверить, соответствует ли его содержание действительной воле и намерениям завещателя, а также не противоречит ли оно закону.

Заключение

Современное законодательство Российской Федерации, посвященное вопросам наследования, строится по принципам законодательств стран с развитой рыночной экономикой, что вполне логично и обоснованно. Ведь в том числе и в этом заключается преимущество частной собственности. Гражданину предоставлена возможность жить, работать, приобретать в собственность материальные блага с осознанием того, что после его смерти эти блага не пропадут, а останутся его наследникам. Тем наследникам, которых он укажет сам по своей воле посредством завещания, или наследникам по закону, в случае отсутствия завещания.

Смерть гражданина может повлечь правовые последствия и для третьих лиц, не состоявших с родственных или дружеских отношениях с наследодателем. К ним можно отнести кредиторов и должников наследодателя. И современное российское законодательство учитывает интересы и этих лиц, ведь на ряду с движимым и недвижимым имуществом, в наследственную массу входят и такая категория, как, например, долги наследодателя.

Кратко можно выделить основные особенности наследования:

• наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

• в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

• гражданское законодательство Российской Федерации выделяет два основания наследования - завещание и закон и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

• наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные участки, предприятия, вещи ограниченные в обороте, государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Список использованных источников

Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. – 264 с.

Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 2006 г. – 192 с.

Бондарев А.Н. Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление. М., 1971. – 88 с.

Булаевский Б.А. И Др. Наследственное Право (Под Ред. К.Б. Ярошенко).-«Волтерс Клувер", 2015 г. – 448 с.

Граве А.К. Вопросы наследственного права в практике ВС СССР. - М., 1949.  – 154 с.

Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010.

Гущин В.В. Наследственное право: Учебное  пособие.- М.: Дашков и К., 2013. – 479 с.

Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. М., 2009 год. – 557 с.

Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. – М.: Волтерс Клувер. – 2015 год. – 472 с.

Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей человека"// СПС «Консультант Плюс».

Законы гражданские (Св. Зак. Т. Х, ч. I). Практический и теоретический комментарий/. Под ред. А.Э. Вормса и В.Б. Ельяшевича. М., 1914.

Зенин И.А.Гражданское право Российской Федерации, М.: 2015 год. – С. 637.

Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2016. – 800 с.

Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. М.: Юрист, 2016. – 364 с.

Кравченко А.В. Наследственное право. М., 2014 год. – С. 263.

Крылова З. Новеллы наследственного права в части третьей ГК РФ. - Российская юстиция, 2002. – 114 с.

Никитюк П.С. Наследование по новым гражданским кодексам.//Социалистическая законность. М., 1965. № 7. – 74 с.

Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2009 N 756-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мешалкиной Любови Сергеевны на нарушение ее конституционных прав частями второй и третьей статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС «Консультант Плюс».

"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"  от 11 февраля 1993 года №4462-1// СПС «Консультант Плюс».

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 декабря 2014 г. № 908н "О Порядке установления диагноза смерти мозга человека"// СПС «Консультант Плюс».

Решение Камбарского районного суд Удмуртской Республики от 23 августа 2013 года по делу № 2-358/2013// СПС «Консультант Плюс».

Салматова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. М., 2005. – 212 с.

Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. -  М.: Проспект, 2016. – 765 с.

Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву – 2-е изд., испр. – М,: Статут, 2002. – 558 с.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197 - ФЗ//СПС “Консультант Плюс”.

Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 120.

Ярошенко К.Б. О фактическом принятии наследства (проблемы применения п. 2 ст. 1053 ГК РФ)// Комментарий судебной практики. М., 2014. – 284 с. 

  1. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. -  М.: Проспект, 2016. - С.607.

  2. Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2009 N 756-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мешалкиной Любови Сергеевны на нарушение ее конституционных прав частями второй и третьей статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС «Консультант Плюс».

  3. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1110.

  4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197 - ФЗ//СПС “Консультант Плюс”, Раздел “Законодательство”.

  5. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1110.

  6. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1112.

  7. Булаевский Б.А. И Др. Наследственное Право (Под Ред. К.Б. Ярошенко).-«Волтерс Клувер", 2015 г. -С.23.

  8. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. М.: Юрист, 2016. - С. 67.

  9. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. -  М.: Проспект, 2016. - С.608.

  10. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. -  М.: Проспект, 2016. С.608.

  11. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1111.

  12. Ярошенко К.Б. О фактическом принятии наследства (проблемы применения п. 2 ст. 1053 ГК РФ)// Комментарий судебной практики. М., 2014. - С. 12 

  13. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1111.

  14. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1158.

  15. Зенин И.А.Гражданское право Российской Федерации, М.: 2015 год. – С. 601.

  16. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1149.

  17. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1113.

  18. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 45.

  19. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 декабря 2014 г. N 908н "О Порядке установления диагноза смерти мозга человека"// СПС «Консультант Плюс».

  20. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей человека"// СПС «Консультант Плюс».

  21. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 45.

  22. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации № 138 - ФЗ от 14 ноября 2002 года // СПС “Консультант Плюс”

  23. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 45.

  24. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1114.

  25. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 113.

  26. Салматова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. М., 2005. - С. 64.

  27. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1115.

  28. Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 2006 г. –С. 58.

  29. Крылова З. Новеллы наследственного права в части третьей ГК РФ Российская юстиция, 2002. – С. 12.

  30. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 20.

  31. Решение Камбарского районного суд Удмуртской Республики от 23 августа 2013 года по делу № 2-358/2013// СПС «Консультант Плюс».

  32. Т.И. Зайцева, П.В Крашенинников. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. М., 2009 год. – С. 62.

  33. Т.И. Зайцева. Судебная практика по наследственным делам. – М.: Волтерс Клувер. – 2015 год. – С. 38.

  34. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1153.

  35. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1155.

  36. Булаевский Б.А. И Др. Наследственное Право (Под Ред. К.Б. Ярошенко).-«Волтерс Клувер", 2015 г. -С.65.

  37. Законы гражданские (Св. Зак. Т. Х, ч. I). Практический и теоретический комментарий/. Под ред. А.Э. Вормса и В.Б. Ельяшевича. М., 1914.

  38. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. - С.191.

  39. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1118.

  40. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1142-1145, 1148.

  41. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1142-1145, 1148.

  42. Кравченко А.В. Наследственное право. М., 2014 год. – С. 56.

  43. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1153.

  44. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"  от 11 февраля 1993 года №4462-1// СПС «Консультант Плюс».

  45. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1162.

  46. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1153.

  47. Кравченко А.В. Наследственное право. М., 2014 год. – С. 74.

  48. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1154.

  49. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1154.

  50. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1113.

  51. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 45.

  52. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1154.

  53. Кравченко А.В. Наследственное право. М., 2014 год. – С. 86.

  54. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1154.

  55. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1154.

  56.  Гущин В.В. Наследственное право: Учебное  пособие.- М.: Дашков и К., 2013. – С. 114.

  57. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1154.

  58. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 192.

  59. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 193.

  60. Кравченко А.В. Наследственное право. М., 2014 год. – С. 94.

  61. Булаевский Б.А. И Др. Наследственное Право (Под Ред. К.Б. Ярошенко).-«Волтерс Клувер", 2015 г. -С.65.

  62. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву – 2-е изд., испр. – М,: Статут, 2002. - С.260.

  63. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1157.

  64. Граве А.К. Вопросы наследственного права в практике ВС СССР. - М., 1949.  - С. 44-45.

  65. Никитюк П.С. Наследование по новым гражданским кодексам.//Социалистическая законность. М., 1965. № 7. - С. 31.

  66. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1158.

  67. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М., 1989. - С. 127.

  68. Бондарев А.Н. Эйдинова Э.Б. Право на наследство и его оформление. М., 1971. - С. 60.

  69. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1157.

  70. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1119.

  71. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1146.

  72. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1111.

  73. Кравченко А.В. Наследственное право. М., 2014 год. – С. 116.

  74. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1142.

  75. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1146.

  76. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1143.

  77. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1144.

  78. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1145.

  79. Кравченко А.В. Наследственное право. М., 2014 год. – С. 126.

  80. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1119.

  81. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2016. – С. 496.

  82. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1124.

  83. Кравченко А.В. Наследственное право. М., 2014 год. – С. 166.

  84. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - «Омега-Л”. - 2010. - ст. 1124.

  85. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2016. – С. 498.

  86. Кравченко А.В. Наследственное право. М., 2014 год. – С. 172.