Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Понятие и виды наследования

Содержание:

Введение

Каждый человек в этом мире рождается, живет и умирает. После его смерти все принадлежащие ему на момент смерти права и обязанности, если иное не предусмотрено, например, законом или завещанием, переходят к наследникам. Наследственные отношения регулируются в России отечественными нормативно-правовыми актами. Однако законодательство в сфере наследования имеет пробелы. В частности, оно не устанавливает четкого порядка применения нотариусами норм иностранного законодательства, если завещателем (наследодателем) в завещании было избрано право государства, гражданином которого он был; слабо регулирует отношения, возникающие после смерти наследодателя по приобретению права на наследство ребенком, который был зачат после смерти отца с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и родился живым, и т.п. Вместе с тем законодательство РФ в сфере наследования не является «каменным», поскольку новые общественные явления и процессы побуждают ученых к их исследованию, а субъектов законодательной инициативы – к внесению изменений в законодательство с целью его совершенствования.

Таким образом, сегодня перед учеными, субъектами законодательной инициативы, а также заинтересованными лицами стоит задача по совершенствованию норм законодательства в сфере наследования, переориентации научных исследований на новые подходы к решению актуальных проблем в сфере обеспечения эффективных механизмов охраны и защиты наследственных отношений в нотариальном процессе, гражданском процессе и исполнительном процессе и т.п.

Наследственные отношения требуют высокого уровня защиты, поскольку касаются имущественных и неимущественных прав, переходят к наследникам, а также в силу выполнения ими юридической обязанности в пределах, определенных законом и (или) завещанием.

В связи с этим существует потребность в научно-практическом анализе наследственных правоотношений и разработке совершенных механизмов реализации этих отношений на практике. Значимость регулирования наследственных отношений с развитием рыночных принципов и моделей (т.е. со значительным увеличением доли личного имущества по сравнению с имуществом государственным – процессами приватизации и т.д.) серьезно повышается.

С одной стороны, данная отрасль напрямую связана с такими явлениями, как традиции, обычаи, человеческие чувства, психология, с другой – требует четкого формального регулирования наследственных процессов. Необходимо отметить, что ст. 35 Конституции РФ гарантирует защиту наследственных прав со стороны государства. Данное положение Конституции предполагает равенство в праве реализовывать свое наследственное право (оставлять наследство, вступать в права наследования, отказываться от него и т.д.) всем субъектам данных правоотношений, независимо от экономического, социального, этнического статуса, религиозной принадлежности и т.д.

Понятие «наследственные правоотношения» в Гражданском кодексе РФ не сформулировано, однако существование определенных прав и обязанностей, обусловленных законодательством, требует комплексного анализа их соотношения и взаимодействия. Поэтому для раскрытия этого понятия необходимо выяснить его элементный состав, а именно субъект, объект и содержание этих правоотношений. Особого внимания заслуживает такой обязательный элемент любых правоотношений, как субъект (субъективный состав).

Наследование как общественное отношение является весьма многогранным, поскольку опирается на социальные, экономические, моральные и этические аспекты. Законодательство о наследовании, насколько это возможно, пытается воспринимать в своих нормах обозначенные факторы. Однако реальная жизнь намного богаче сухой, формальной логики закона. Это имманентно задает необходимые ориентиры для нормотворчества, учитывающего нередко возникающие практические правоприменительные проблемы в наследственно-правовой действительности.

Принятие наследства - это акт индивидуальный, т.е. каждый наследник должен действовать в своих интересах. Соответственно, если наследников несколько, то принятие наследства одним из них не дает оснований делать какие-либо выводы относительно намерений остальных .

Акт принятия наследства прекращает неопределенность статуса наследственного имущества ("лежачего наследства"), которая состоит в отсутствии субъекта прав на имущество при наличии владельцев и пользователей.

В свою очередь, право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него.

Наследственное право знает несколько различных оснований наследования - наследование по закону или по завещанию. Как известно, наследнику, призванному к наследованию одновременно по нескольким основаниям, предоставляется возможность принять наследство, осуществив выбор основания наследования. В этом заключается суть возможности наследнику распорядиться конкретными правами, находящимися в плоскости наследственных правомочий.

Распоряжение своими правами является как раз одной из характерных черт, присущих режиму гражданско-правового регулирования, обеспеченного диспозитивными началами нормативных установлений. Такую позицию в свое время занял и Конституционный Суд Российской Федерации, опираясь на положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), касающиеся свободного приобретения и осуществления гражданами своей волей и в своем интересе, по своему усмотрению гражданских прав. На таком же принципе строится и участие граждан в гражданских правоотношениях, имеющих в своей основе автономию воли и имущественную самостоятельность.

В науке не сложилось однозначного представления о юридической природе наследования и тех полномочиях (правах) наследника, которые вытекают из наследственного правоотношения.

Как известно, права наследников возникают вопреки их воле, но в их интересе. Однако, с правом наследников уже не корреспондирует чья-либо обязанность, поскольку обязанный субъект (наследодатель) уже перестал существовать. Одновременно возникает абсолютное правоотношение, направленное на защиту имущественных интересов наследника, связанных с обязанностью неопределенного круга лиц воздерживаться от совершения действий, препятствующих наследнику вступить в наследственные права, либо отказа от наследства.

Цель данной работы – это изучение правового регулирования понятия наследства, оснований наследования.

Задача данной работы состоит в изучении основных понятий института наследования, понятие наследства, оснований наследования.

Методологические и теоретические основы исследования. Любое научное исследование предполагает точное определение не только его цели и задач, но и приемов и способов решения поставленной научной задачи. Методологическую основу исследования составили системный, исторический, сравнительно-правовой и иные методы научного познания.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

1. Понятие и состав наследства

1.1. Понятие наследования (наследственного правопреемства)

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК)[1].

Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.

Смерть прекращает лишь те отношения, которые обусловлены личными качествами умершего: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок и ряд других. Большинство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей умершего гражданина переходит к другим лицам.

В п. 1 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству. Во-первых, это переход имущества от умершего к другим лицам в неизменном виде. Проявляется указанная черта в том, что не меняются характер, содержание и объем соответствующих прав и обязанностей.

Вместе с тем с целью защиты интересов участников различных коллективных образований законодательство устанавливает ряд исключений из этого положения. Скажем, наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не входящий в его состав, имеет право лишь на получение компенсации, соразмерной той доле в общем имуществе такого хозяйства, которую он унаследовал (п. 2 ст. 1179 ГК). Такая конструкция оценивается в литературе как правопреемство, сопряженное с модификацией переходящего права[2].

Во-вторых, наследство переходит как единое целое. Уже давно замечено, что наследственное имущество - это единство, определенный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей[3]. В литературе его называют также наследственной массой.

Третья черта универсального правопреемства состоит в том, что оно совершается в один и тот же момент. Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права раньше, а другие позже. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные известные и неизвестные ему права умершего.

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание.

Действующий ГК ставит на первое место наследование по завещанию(ст. 1111). Это объясняется тем, что российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Приоритетность наследования по завещанию закреплена нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).

Вместе с тем необходимо помнить, что наследование - это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др. Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим) .

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и закона. Оно, в частности, не допускает известного некоторым правопорядкам "дарения mortis causa" (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. В ст. 40 СК указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих имущественных отношений только в браке и (или) в случае его расторжения, т.е. развода.

1.2 Понятие и состав наследства

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство (наследственная масса). В его состав входят вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК).

Таким образом, законом закреплено максимально широкое понимание наследственного имущества из тех, что разработаны в доктрине. Весьма узко эту категорию трактуют авторы, утверждающие, что имущество, переходящее по наследству, - это совокупность материальных (и нематериальных) объектов, ценностей[4]. Было также высказано мнение о том, что долги не входят в состав имущества, а следовательно, и в состав наследства[5]. Тем не менее долги "привязаны" к наследству, и это находит свое выражение в том, что между наследниками по долям делится не только актив, но и пассив[6].

Следует, однако, подчеркнуть, что наследник, принявший наследство, отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК), но не своим личным имуществом. Поэтому чаще всего наследственное имущество рассматривается как совокупность прав и обязанностей наследодателя[7]. При этом обычно подчеркивается, что права составляют актив наследства, а обязанности - его пассив.

Состав наследственного имущества чрезвычайно разнообразен. Прежде всего это предметы обихода, личного потребления, жилой дом и другие виды недвижимого имущества и т.п., а также принадлежавшие наследодателю ценные бумаги и денежные вклады, корпоративные и исключительные права и др. В настоящее время в состав наследства включаются средства транспорта и другое имущество, предоставленное наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК).

Вместе с тем некоторые виды принадлежащего гражданам имущества не входят в состав наследства. Таковы государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. В случае смерти награжденного они остаются у его близких (супруга, родителей или детей), а при их отсутствии подлежат возвращению Управлению Президента РФ по государственным наградам. Иные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Не входят в состав наследства суммы страховых выплат (возмещений), причитающиеся выгодоприобретателю по договору страхования жизни в пользу третьего лица в случае наступления страхового случая - смерти страхователя, заключившего договор в пользу третьего лица (выгодоприобретателя). Эти суммы выплачиваются страховщиком выгодоприобретателю (бенефициару), указанному в договоре страхования (п. 1 ст. 934 ГК), переходя к нему в порядке частичного (договорного), а не универсального (наследственного) правопреемства[8].

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. В частности, договор поручения прекращается смертью любой из его сторон, а стало быть, права и обязанности, возникшие в таком договоре, не переходят по наследству. Аналогичные последствия наступают в случае смерти гражданина-ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования, комиссионера в договоре комиссии и др.

Не входят в состав наследства и личные неимущественные права, и другие нематериальные блага, в частности честь, достоинство и деловая репутация гражданина, его доброе имя и т.п. Они неразрывно связаны с личностью их обладателя, а потому неотчуждаемы и непередаваемы никаким способом, хотя и могут защищаться наследниками умершего (п. 1 ст. 150 ГК).

1.3 Субъекты наследования

Субъективный состав отражает правовой статус всех участников правоотношения, поэтому без его раскрытия невозможно должным образом охарактеризовать наследственные правоотношения. Раскрытие субъектного состава наследственного правоотношения позволит осуществить правовое толкование основного понятия «наследственные правоотношения» для дальнейшего исследования в области наследственного права. Кроме того, определение правового статуса субъектов наследования и круга лиц, к нему относящихся, остается достаточно дискуссионным и проблемным вопросом. При определении правового статуса субъектов наследования, прежде всего необходимо дефилировать понятие «субъекты правоотношений» в общем понимании. По мнению Ю. Н. Власова, субъектами правоотношений являются участники (стороны) правовых отношений, имеющих взаимные субъективные права и юридические обязанности[9]. Учитывая эту трактовку, субъекты правоотношений (и наследник, и наследодатель), обладая определенной совокупностью таких прав и обязанностей, являются безусловными субъектами наследственных правоотношений.

Подтверждая данное мнение, можно определить субъекта правоотношений как такого субъекта общественной жизни, который способен выступать участником правоотношений, носителем юридических прав и обязанностей. Следует также выделять понятие «субъект права», которое является более обобщающим понятием и охватывает своим содержанием участников всех видов отношений, которые включены в предмет правового воздействия в целом, а также в предмет конкретной отрасли права. Основываясь на изложенной позиции, необходимо раскрыть вопросы относительно круга лиц, которых можно отнести к субъектам наследования.

Поскольку наследование по своей правовой природе является правоотношением, в котором участвуют два субъекта – праводатель и правопреемник, то при отсутствии праводательства не может быть и правопреемства, а соответственно, и наследственных правоотношений. Кроме того, даже после физической смерти лица у него сохраняются отдельные права, например, право признания своего авторства, уважения к своей личности и т.п. Поэтому фактически определенные остатки правоспособности такого лица продолжают действовать. В случае нарушения этого права праводателя уже его правопреемники (наследники) могут обратиться в соответствующие органы за защитой. Учитывая этот анализ можно представить классификацию субъектов наследственного правоотношения.

По нашему мнению, субъектов наследования можно классифицировать на таких, как: 1) наследодатель; 2) наследник; 3) другие вспомогательные субъекты, которых, в свою очередь, можно разделить на: – тех, которые по закону или по распоряжению наследодателя содействуют в получении и сохранении наследственного права (нотариус, исполнитель завещания, другие органы власти или органы местного самоуправления и т.п.); – тех, которые имеют имущественный интерес или получают общие имущественные права при наследовании наследниками имущества (кредиторы, должники наследодателя, отказополучатель и т.д.).

Правовой статус таких вспомогательных субъектов и степень их участия в наследственных правоотношениях четко определяются законодательством, поэтому почти не вызывают дискуссий. Зато правовой статус таких субъектов, как наследодатель и наследник, подлежит более детальному изучению и раскрытию. Одним из важнейших институтов гражданского права является институт наследственного права, который сосредотачивает в себе совокупность норм, призванных юридически обеспечивать преемственность в правах и обязанностях физического лица – наследодателя.

В последние годы значение наследственного права как регулятора механизма правопреемства вызвано, прежде всего увеличением количества объектов, которые могут находиться в собственности физического лица, а затем переходить по наследству в случае наступления юридического факта – смерти физического лица. Все вышеизложенное свидетельствует о растущем интересе к правовому регулированию наследственных отношений. Гражданский кодекс РФ изменил подход к волеизъявлению завещателя и по-другому очертил его место в наследственных отношениях, а также закрепил легальное определение завещания. В соответствии со ст. 1118 ГК РФ[10] завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти.

Эту юридическую категорию необходимо рассматривать в двух аспектах:

1) объективном – это совокупность юридических норм, которые предоставляют определенному лицу возможность распорядиться своим имуществом на случай своей смерти;

2) субъективном – это установленная законом возможность определенного лица составлять завещание. Итак, составление завещания – это не обязанность вышеназванного лица, а его право.

В юридической науке лицо, имеющее право на завещание, принято называть завещателем. По ГК РФ право на завещание имеет физическое лицо с наследственной гражданской дееспособностью на момент составления завещания, а не до или после совершения этого деяния. Как известно, полную гражданскую дееспособность приобретает физическое лицо, достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия). Однако существуют определенные исключения из этого правила. В частности, носителями полной гражданской дееспособности, кроме совершеннолетнего физического лица, могут стать: – несовершеннолетнее физическое лицо, зарегистрировавшее брак (ст. 21 ГК РФ); – физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и работающее по трудовому договору, т.е. эмансипированное лицо (ст. 27 ГК РФ); – физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и занимающееся предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ)[11]. Мнение о том, что право на завещание имеет несовершеннолетнее лицо, которое в установленном порядке получило полную гражданскую дееспособность, достаточно четко выражено в Гражданском кодексе РФ и определениях Верховного суда.

Достаточно дискуссионным остается вопрос определения правового статуса как наследника нерожденного ребенка, зачатого при жизни наследодателя. В соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (ст. 530), в число наследников по закону включались дети умершего, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Однако возможность составлять завещание на такого ребенка отсутствовала. Сегодня эта проблема решается принципиально иначе: наследниками по завещанию и закону могут быть лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после его смерти. Семейный кодекс РФ предусматривает, что, если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. Если отец и мать не состояли в браке, отцовство может быть установлено в судебном порядке. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

Итак, эта норма распространяет свое действие не только на детей наследодателя, которые прямо происходят от него, но и на любых других родственников или других лиц, в пользу которых наследодатель как завещатель может составить завещание. На сегодня при наследовании по закону зачатый, однако еще не родившийся ребенок, происходящий от наследодателя, признается наследником первой очереди. Кроме того, если завещание составлено в пользу такого ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками возможно только после рождения этого ребенка. Основное условие о призвании к наследованию при этом – рождение ребенка живым. Возникает вопрос об установлении правового статуса такого субъекта наследования. Обычно правоспособность наступает только с момента рождения, однако при этом законодателем признано право лица, которое еще не существует. По нашему мнению, для определения правового статуса такого наследопринимателя стоит исходить опять-таки из особенностей наследственных правоотношений. Как и личность наследодателя, еще не родившийся ребенок не существует в физическом плане, однако юридически уже имеет «потенциальную правоспособность» на случай рождения его живым. Вновь подтверждается тезис о том, что физическое существование лица не является обязательным фактором для возникновения или продолжения существования у него определенных прав. Так, существование правоспособности не следует смешивать с защитой законом прав и интересов лица. Такая защита может быть предоставлена и тогда, когда лицо фактически еще/уже физически не существует, однако защита их интересов и прав будет осуществляться. Аналогичные нормы присутствуют в ряде законодательств зарубежных стран, таких как Швеция, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Румыния и др. А по законодательству Германии лицо, которое еще не родилось на момент открытия наследства, однако уже было зачато, считается родившимся до открытия наследства (ст. 1923 Немецкого Гражданского Уложения). Итак, эта норма приравнивает такого ребенка к лицам, которые уже родились и имеют гражданскую правоспособность. По-разному в гражданско-правовой литературе освещается также вопрос о возможности составления завещания частично дееспособным лицом и лицом, которое по решению суда ограничено в дееспособности.

Одни ученые вообще исключают возможность составления завещания такими лицами, другие же допускают. Так, В. Ю. Чуйкова считает, что поскольку «право завещать» является составляющей понятия «распоряжение», то несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет имеют завещательную дееспособность относительно конкретно определенного имущества, а именно: денег, источником которых является их личный заработок или стипендия, а также гонорары автора объектов интеллектуальной собственности.

Ю. А. Заика отмечает, что нельзя считать оправданным лишение права на составление завещания лиц, ограниченных в дееспособности по решению суда, поскольку составлением завещания ограниченно дееспособный не ухудшает имущественное положение своих близких[12].

Отечественное законодательство регламентирует, что завещатель должен быть дееспособным на момент составления завещания. Потеря дееспособности завещателем после составления завещания не влияет на действительность завещания. Право на завещание осуществляется завещателем лично. Однако ГК РФ не запрещает составление так называемого общего завещания. Так, в соответствие с изменениями в ГК РФ, действующими с июня 2019 г., супруги вправе составить общее завещание относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности (п. 4 ст. 118 ГК РФ).

Следует согласиться, что здесь имеет место согласование свободы, т.е. личное волеизъявление каждого из супругов «сливается» в одно волеизъявление. Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод, что наследодателями могут быть не все участники гражданско-правовых отношений, а только те из них, которые относятся к физическим лицам и имеют полную гражданскую дееспособность в момент составления завещания. На законодательном уровне прямо предусмотрено, что завещание – это устное распоряжение физического лица на случай его смерти. Итак, наследодателями не могут быть государство, юридические лица, муниципальные образования, иностранные государства, другие субъекты публичного права. Также несколько физических лиц, кроме супругов, не имеют права совместно сделать завещание.

2. Основания наследования

2.1 Наследование по завещанию

В настоящее время распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем составления завещания. При этом совершение завещания двумя и более лицами не допускается. Завещание - это всегда:

- личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей;

- односторонняя сделка;

- нотариально удостоверенная, сделка либо приравненная к таковым.

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

Гражданин, не достигший 18-летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание. Эмансипированный гражданин (ст. 27 ГК) также вправе составить завещание.

При признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным (ст. ст. 29 и 30 ГК) совершать завещание недопустимо.

Гражданин, совершающий завещание, вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения. Завещатель в любое время вправе отменить или изменить совершенное завещание. Свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (ст. 1119 ГК)[13].

Принцип свободы завещания дает максимальный выбор для завещателя, как по поводу наследуемого имущества, так и по поводу наследников.

Завещатель вправе:

- совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц. При этом он не связан родственными или другими отношениями - это его выбор. В завещании могут быть указаны как физические, так и юридические лица, как российские, так и иностранные граждане;

- подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство, или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;

- назначить душеприказчика, т.е. исполнителя своей воли, выраженной в завещании. В настоящее время это может быть только гражданин;

- возложить на одного или нескольких наследников как по завещанию, так и по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ);

- возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию совершение какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (возложение);

- в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;

- "простить" своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования, и т.д.

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение названного правила влечет недействительность завещания.

Все завещания можно разделить на нотариально удостоверенные завещания, приравненные к ним и завещания, составленные в чрезвычайных условиях.

Нотариально удостоверенные завещания следует делить на простые и закрытые, со свидетелями и без таковых.

Завещание может быть удостоверено у любого нотариуса и не зависит от места жительства завещателя.

На основании п. 1 ст. 1125нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. По общему правилу завещание должно быть собственноручно подписано. Закон дает возможность не подписывать завещание в силу физических недостатков, тяжелой болезни, неграмотности. В таких случаях в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина[14].

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание закона и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (ст. 1126 ГК).

Свидетели в наследственном праве - это граждане, присутствующие при составлении и удостоверении завещания. Свидетели могут быть добровольные и обязательные.

Добровольные свидетели участвуют в совершении завещания по желанию завещателя и с согласия соответствующих граждан, тогда как обязательные - в силу требования закона и, конечно же, с согласия как завещателя, так и граждан - свидетелей (передача нотариусу закрытого завещания (п. 2 ст. 1126 ГК); вскрытие нотариусом конверта с закрытым завещанием и оглашение такого завещания (п. 4 ст. 1126); совершение завещания, приравненного к нотариально удостоверенному (п. 2 ст. 1127 ГК)).

Не могут быть свидетелями: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание (п. 2 ст. 1124 ГК)[15].

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля. Нотариус предупреждает свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (п. п. 4 и 5 ст. 1125 ГК).

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

В отличие от нотариально удостоверенного завещания приравненные завещания должны быть подписаны не только завещателями и лицами, удостоверяющими завещание, но и свидетелями[16].

К приравненным к нотариально удостоверенным завещаниям следует отнести и завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. Так, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке может быть удостоверено уполномоченным служащим банка (ст. ст. 1127, 1128 ГК РФ[17]).

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. ст. 1124 - 1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст. ст. 168 - 179 ГК). Необходимо отметить, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. В законе определены и некоторые специальные основания для признания завещания недействительным. Так, несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Недействительными могут быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными[18].

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого действительного завещания.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК. Частные основания недействительности завещания названы в п. 3 ст. 1124 ГК и связаны с фактом присутствия свидетеля при совершении завещания. В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля являлось обязательным, отсутствие такового при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля установленным законом требованиям (личная или иная заинтересованность свидетеля; неполная его дееспособность или неграмотность и т.д.) может являться основанием для признания завещания недействительным. В первом из упомянутых случаев завещание является ничтожным, во втором - оспоримым.

Принцип свободы завещания предполагает возможность в любое время отменить или изменить составленное им завещание, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Независимо от того, содержит или нет последующее завещание прямые указания об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, оно отменяет завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила о последствиях недействительности последующего завещания: в случае недействительности распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с этим завещанием.

Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства, размещенные в соответствующем банке.

Отмена завещания, как и само завещание, - это односторонняя сделка.

2.2 Наследование по закону

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Конечно же, "наследование по закону" - термин достаточно условный, так как наследование по завещанию и по закону осуществляется в соответствии с законом. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди. Закон устанавливает восемь очередей наследников[19].

На основании ст. 1142 ГК в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, т.е. они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

В случае если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке, либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).

Ребенок, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства.

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению.

На практике основная часть наследников по закону - это наследники первой очереди.

Наследниками второй очереди являются:

полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;

дедушка и бабушка наследодателя, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК).

Наследниками третьей очереди являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя.

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очереди установлен п. п. 2 и 3 ст. 1145 ГК.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)[20].

В качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При недостаточности документов, подтверждающих родственные отношения и их степень, вопросы решаются в суде об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.).

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица из состава семи очередей наследников по закону, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, независимо от того, проживали они вместе с наследодателем или нет. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Граждане, которые не входят в круг семи очередей наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, при наличии других наследников по закону наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (п. 2 ст. 1148).

В тех случаях, когда других наследников по закону нет, нетрудоспособные граждане, являющиеся иждивенцами наследодателя и проживающие с ним не менее года, образуют восьмую очередь наследников по закону.

Права пережившего супруга при наследовании следует рассматривать с учетом положений Семейного кодекса и части первой Гражданского кодекса. Согласно п. 1 ст. 256 ГК имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества[21].

При отсутствии брачного договора (а в жизни это имеет место в подавляющем количестве браков) независимо от способа участия в формировании совместной собственности супруги имеют равные права на общее имущество.

Согласно ст. 1150 ГК принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе образует наследственную массу.

В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего именуется выморочным.

По общему правилу такое имущество переходит в собственность Российской Федерации. С определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.

Исключением из общего правила являются выморочные жилые помещения и земельные участки, находящиеся на территории городского или сельского поселения, муниципального в части межселенных территорий либо городского округа. Такое имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе - в собственность такого субъекта Федерации.

3. Принятие наследства

Наследование – это переход имущества умершего лица (наследодателя) к его правопреемнику(наследнику). «Для приобретения наследства, наследник должен его принять». Право на принятие наследства – один из компонентов содержания субъективного права наследования, и его осуществление, опираясь на правовую природу, будет являться односторонней сделкой.

Опираясь на российское законодательство и научную литературу определим понятие «принятия наследства».

Принятие наследства предполагает совершение юридически значимых действий наследника, которые выражаются в его намерении вступить в наследственные правоотношения и получить право собственности на имущество наследодателя.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Так же, Гражданский кодекс РФ указывает, что невозможно принять наследство под условием и с оговорками. Это означает, что наследник либо принимает наследство полностью, либо отказывается от него.

Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и структура наследственного имущества определяется действующим законодательством.

В связи с этим, устанавливается определенный срок принятия наследства, в течение которого, гражданин, имеющий право наследовать, может выразить свое согласие на принятие наследства.

По общему правилу срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия наследства. Отсчет шестимесячного срока начинается со следующего дня после:

1. Дня смерти наследодателя;

2. Дня вступления в законную силу постановления судьи о признании соответствующего лица умершим.

Истекает данный срок соответствующего числа шестого месяца, но имеется несколько нюансов, т.к. в этой процедуре возникает больше всего проблем и нюансов.

1. Если срок заканчивается и попадает на месяц, в котором данного числа нет, то срок считается истекшим в последний день месяца;

2. Если срок заканчивается, и последний день шестимесячного срока попадает на нерабочий (праздничный) день, то днем истечения срока будет считаться ближайший рабочий день после выходного (праздничного) дня;

3. Согласно ст. 194 ГК РФ наследство будет считаться принятым, даже если заявление наследника о желании принять наследство будет подано в последний день окончания срока (до конца рабочего дня нотариуса);

4. Если заявление было отправлено нотариусу по почте, и оно поступило в почтовое отделение до 00 ч. 00 мин. соответствующего дня, несмотря на то, что лично нотариус получит его уже после истечению шестимесячного срока, наследство также будет считаться принятым.

Помимо общего срока, установлены и специальные сроки принятия наследства, которые возникают не с момента открытия наследства:

1. Если наследники первой очереди, т.е. дети, супруг и родители наследодателя не заявили о намерении принятия наследства в шестимесячный срок, то возникает право наследования у наследников следующей очереди, где сроком подачи заявления считается три месяца со дня окончания шестимесячного первоначального срока;

2. Если наследники предыдущей очереди отказываются от наследства или суд отстраняет их от наследования, то возникает новый срок в шесть месяцев, исчисляемый, в первом случае, со дня получения нотариусом заявления об отказе от наследования, а во втором случае, со дня вступления в законную силу решения суда об отстранении наследников от наследования;

3. Отсчет шестимесячного срока для принятия наследства может возникнуть с момента (даты) рождения наследника, который был зачат в момент жизни наследодателя;

4. Срок на принятие наследства возникает со дня смерти наследника, который не успел принять наследство. Если до окончания основного шестимесячного срока остается меньше трех, то он продлевается еще на три месяца.

Если срок на принятие наследства был пропущен по причине того, что наследник не знал и не мог знать об открытии наследства, или по другим важным причинам, то он может быть восстановлен.

Российское законодательство, а именно ст. 1153 ГК РФ, предусматривает два способа принятия наследства:

1. Юридический;

2. Фактический.

В первом случае, это означает, что наследник совершает определенные правовые действия, означающие о его намерение принять наследственное имущество. К таким правовым действиям относят:

1. Подача заявления о принятии наследства нотариусу лично;

2. Пересылка данного заявления нотариусу по почте. При этом подпись в заявлении должна быть удостоверена нотариусом по месту отправки заявления;

3. Подача заявления через представителя, полномочия которого оформлены доверенностью.

Но подачи одного заявления будет недостаточно для вступления в наследство. Помимо заявления необходимо приложить документы подтверждающие факт смерти наследодателя, право заявителя на наследство и наличие наследственного имущества.

Не обязательно подавать сразу все документы, важно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, а в установленный срок данные документы донести.

Второй способ, или фактический, предполагает:

1. «Вступление в управление наследственным имуществом;

2. Производство расходов по содержанию наследственного имущества;

3. Оплата долгов наследодателя за свой счет».

Данный способ не исключает возможности подачи заявления нотариусу о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Таким образом, делаем вывод, что принятие наследства является важнейшей составляющей всего института наследования по российскому законодательству. Понятие принятия наследства отражает его процессуальную сущность. Основным сроком принятия наследства будет являться 6 месяцев со дня смерти наследодателя, но при возникновении различных ситуаций, данный срок может меняться. Также, законодательством определены два способа принятия наследства, каждый из которых имеет место быть, основываясь на индивидуальных жизненных обстоятельствах.

Заключение

Согласно ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и подлежат защите в равной степени частная, государственная, муниципальная и иные виды собственности.

Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст.35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

В гражданском законодательстве Российской Федерации в настоящее время происходят значительные изменения, связанные с адаптацией страны крыночным условиям и связанных с утверждением новых социальных и хозяйственных отношений.

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

Наследственное правоотношение можно определить, как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, которое направлено на переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Юридические гарантии реализации наследственных прав в Российской Федерации закреплены нормами российского законодательства. Порядок юридического оформления наследственных прав граждан закреплен в Гражданском кодексе РФ.

Порядок, сопровождающий юридическое оформление наследственных прав определяется в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате. К наследственным правоотношениям применяются нормы, закрепленные в Семейном кодексе Российской Федерации и в Гражданском процессуальном кодексе, касающиеся разрешения споров, связанных с правом наследования.

Из содержания наследственных правоотношений следует то, что под наследованием понимается охраняемый законом порядок, связанный с переходом после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащего ему по праву частной собственности имущества, различных вещей, а так же имущественных прав и обязанностей наследникам, включающим одно или несколько лиц. Право перехода совершается в порядке универсального правопреемства.

Согласно статьи 1112 ГК РФ в состав наследства входят имущество, вещи, которые принадлежали наследодателю на день открытия наследства, атак же имущественные права и обязанности.

В состав наследства не входят права и обязанности, которые были неразрывно связаны с личностью наследодателя. В состав данных прав и обязанностей входит право на выплату алиментов, право на возмещение вреда, который был причинен жизни или здоровью гражданина, а так же права и обязанности, переход которых не допускается Гражданским кодексом РФ и другими законами.

В состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

По общему правилу, наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. В наследственное имущество могут входить различные права и обязанности наследодателя, включающие прав о частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые вытекают из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.

Из состава наследства подлежат исключению личные имущественные права и другие блага нематериального характера, которые принадлежали умершему. К ним согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, честь и достоинство личности, личная неприкосновенность, доброе имя и деловая репутация. Сюда же входит неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, выбор места пребывания и жительства, право на свободное передвижение, право на имя, авторские права, другие личные права неимущественного характера. В данный перечень входят другие нематериальные блага, которые принадлежат гражданину от рождения или по закону, которые не отчуждаются и не передаются иным способом.

Однако, в некоторых случаях, предусмотренных законом, личные неимущественные права и ряд других нематериальных благ, которые принадлежали умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в число которых входят наследники правообладателя.

В предусмотренную законом наследственную массу могут входить земельные участки, которые находились в собственности или наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в стоимости производственных фондов, владельцем которых был наследодатель, а так же другое имущество, которое осталось после смертинаследодателя и которое в силу статьи 213 ГК РФ может являться объектом права собственности гражданина.

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, согласно которому сохраняется на прежнем уровне возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин- на уровне 55 лет, для мужчин - на уровне 60 лет. Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам «предпенсионного» возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав. Закон сохраняет такой возраст и для всех прочих случаев наследования по нетрудоспособности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

В 2019 году нотариусы запустили новый сервис, который позволяет практически мгновенно установить в электронном режиме, куда следует обратиться за наследством.

Чтобы узнать, открыто ли наследственное дело, и какой именно нотариус его ведет, нужно открыть реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты и ввести необходимую информацию: фамилию и имя наследодателя, даты его рождения и смерти. Это позволит избежать обхода всех нотариальных контор в поисках необходимого нотариуса. Раньше зачастую наследники, которые не хотели делить имущество, нарочно утаивали эту информацию или прятали завещание от других родственников.

Теперь скрывать завещание бесполезно. Нет смысла и подделывать его. Единая информационная система нотариата помогает решить этих проблемы. В реестре наследственных дел Единой информационной системы нотариата находится более 2,6 миллиона документов.

Кроме реестра открытых наследственных дел, существует также реестр завещаний. Данный реестр помогает нотариусу в течение короткого времени находить всю актуальную информацию о завещаниях. При этом не важно в каком городе и у какого нотариуса и когда они составлялись. По последним данным, в реестре уже более 2,1 миллиона завещаний.

За небольшой отрезок времени системой уже смогли воспользоваться 326,5 тысяч граждан. Данный электронный ресурс дает возможность быстро найти информацию о наследственных делах, и в первую очередь данные, касающиеся нотариуса, его фамилию и адрес, куда обращаться.

С июня 2019 года появились новые виды завещаний. Теперь супруги могут составлять совместные завещания. Процесс оформления такого завещания будет фиксироваться на видео. Это даст возможность разрешить многие вопросы, возникающие при наследовании.

Наследственные договоры, закрепленные в ст. 1140.1 ГК РФ, могут стать успешным инструментом по распоряжению наследственным имуществом именно по причине своего договорного характера. Участвуя в наследственном договоре, наследники заранее узнают, как будет наследоваться имущество. При подписании договора, они согласовывают волю наследодателя. Так же наследственный договор может быть заключен под условием.

В связи с изменениями в жизни общества, нормы, регулирующие наследственные правоотношения приобретают особое значение. В настоящее время законодательство о наследовании строится с учетом образцов, взятых из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой.

Список использованной литературы

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, N 4, ст. 445
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ(ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552

Абраменков М.С. Коллизионно - правовое регулирование наследственных отношений в современном международном частном праве. Ульяновск, 2019. С. 189.

  1. Абраменков М.С. Критерии определения статута наследования (исторический аспект) // Наследственное право. 2016. N 2. С. 3 - 9.
  2. Абраменков М.С. Юридическое значение открытия наследства // Наследственное право. 2017. N 2. С. 6 - 9.
  3. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Правовое регулирование перехода выморочного имущества в порядке наследования: теоретические и практические вопросы // Наследственное право. 2017. N 1.
  4. Алексеев В.А., Алексеев С.В. Некоторые вопросы оформления наследственных прав на объекты недвижимости // Правовые вопросы недвижимости. 2015. N 1. С. 3 - 6.
  5. Алексеев С.С. и др. Гражданское право в вопросах и ответах. 2-е изд., перераб. и доп.: учеб. пособие (под ред. Алексеева С.С.). - Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2011 г.
  6. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова С.А.). - 2-е изд., перераб. и доп. - Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2017 г.
  7. Бахмуткина К.Ю. О праве наследования граждан // Наследственное право, 2018, N 2
  8. Бегичев А.В. Принцип универсальности наследственного правопреемства в судебной практике // Наследственное право, 2012, N 1
  9. Беспалов Ю.Ф., Беспалова А.Ю. "Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения" // Проспект, 2012
  10. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право, 2018, N 1
  11. Внуков Н.А., Алексикова О.Е. Актуальные проблемы определения состава наследства // Наследственное право, 2011, N 2
  12. Гаврилов В.Н. Фактический способ принятия наследства по российскому и зарубежному законодательству // Российский судья, 2011, N 7
  13. Гаврилов Э. О наследовании интеллектуальных прав // Хозяйство и право, 2011, N 10
  14. Гончарова М. Защита прав опоздавшего наследника // ЭЖ-Юрист, 2012, N 13
  15. Гражданское право: учеб: в 3 т. Т. 3 / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и др.] под ред. А.П. Сергеева. - "РГ-Пресс", 2016 г.
  16. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 1. 511 с.
  17. Куликов В. Где зарыто наследство // Российская газета. – 2018. – 26 ноября.
  18. Куликов В. Пожилые люли получат обязательную долю в наследстве // Российская газета. – 2018. – 27 декабря.
  19. Остапюк Н.И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание // Гражданское право. – 2014. - № 2. – С. 38-40.
  20. Орлова Я. А. Субъекты наследственных правоотношений / Я. А. Орлова // Вестник Пензенского государственного университета. – 2019. – № 3 (27). – С. 44–48.
  21. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2019. 207 с.
  22. Частное право: проблемы теории и практики / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, Д.В. Гордеюк и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2019. 144 с.
  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552

  2. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2019. С. 34 - 35 (автор комментария - А.А. Рубанов).

  3. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву (серия "Классика российской цивилистики"). М., 2001. С. 398.

  4. Егоров Н.Д. Единство и дифференциация гражданско-правового регулирования общественных отношений. Л., 1988. С. 30 - 32.

  5. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Избранные труды (серия "Классика российской цивилистики"). М., 1997. С. 55.

  6. Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Ч. 3. Л., 1965. С. 294.

  7. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 70; Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967. С. 8.

  8. Кухарев, O. Е. Наследственное право: учеб. пособие / O. Е. Кухарев. – Москва : Правовое единство, 2018. – 327 с.

  9. Орлова, Я. А. Субъекты наследственных правоотношений / Я. А. Орлова // Вестник Пензенского государственного университета. – 2019. – № 3 (27). – С. 44–48.

  10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552

  11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

  12. Орлова, Я. А. Субъекты наследственных правоотношений / Я. А. Орлова // Вестник Пензенского государственного университета. – 2019. – № 3 (27). – С. 44–48.

  13. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова С.А.). - 2-е изд., перераб. и доп. - Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2018 г.

  14. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова С.А.). - 2-е изд., перераб. и доп. - Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2017 г.

  15. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова С.А.). - 2-е изд., перераб. и доп. - Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2018 г.

  16. Частное право: проблемы теории и практики / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, Д.В. Гордеюк и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. 144 с.

  17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552

  18. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ. - Система ГАРАНТ, 2017 г.

  19. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право, 2019, N 1

  20. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 207 с.

  21. Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектный состав // Наследственное право, 2017, N 1