Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Основные понятия наследственного права.

Содержание:

Введение

Данная курсовая работа посвящена изучению наследственного права.

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую популярность и остроту. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

На сегодняшний день к видам имущества, передающегося по наследству, относятся большее количество предметов, нежели раньше. Сейчас вы можете получить (отдать) в наследство не только автомобили, дачи и т.п., но и жилые дома и квартиры, предприятия, земельные участки. В связи с этим нормы наследственного права сейчас приобретают особую важность, по причине возникновения различного рода проблем.

Ряд проблем наследования возникает и в связи с участием граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Необходимо и усовершенствование института обязательной доли в условиях появления частной собственности.

Надо полагать, что роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы будет расти.

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Как и все подотрасли и отрасли права оно имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Наследственное право теснейшим образом связано с правом

собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности.

Сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Целью исследования данной работы является раскрытие понятия объектов и субъектов наследственного права, видов наследственного права. За основу для написания курсовой работы были взяты такие нормативно-правовые документы как Гражданский кодекс Российской Федерации.

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1. Основные понятия наследственного права

Под наследованием понимают переход имущества умершего к остальным лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменённом виде как единое целое и в один и тот же момент, если законодательством не предусматривается другое. Переход имущества как единого целого значит переход принадлежащих наследователю на день открытия наследства вещей, другого имущества, включая имущественные права и обязанности. Законом чётко определяется, что не входит в состав наследства: обязанности и права, которые неразрывно связанны с личностью наследодателя, в частности право на возмещение вреда, право на алименты, причинённого здоровью либо жизни гражданина, личные не имущественные права и не материальные блага.

Общепринятым является, что наследование по своей гражданско-правовой природе представляет собой преемство, хоть в государствах англосаксонской правовой системы (Канада, США, Великобритании и т. д.) в случае наследования осуществляется не преемство в обязанностях и правах, а ликвидация имущества работодателя. Другими словами, производится сбор причитавшихся гражданину долгов, оплата его долговых обязательств, погашение его налогов, других обязанностей и т. д. А наследники приобретают право на чистый остаток. И всё это происходит в рамках особой процедуры которая называется «администрированием» и протекает под судебным контролем.

ГК РФ чётко регламентирует общие положения, которые относятся к наследованию (как правопреемству) в целом. В первую очередь, производят выделение самого понятия наследования, его основания, открытие и состав наследства, а также место, время, лиц, которые могут, и лиц, которые не могут призываться к наследованию.

Согласно положению пункта 1 статьи 1110 российского ГК наследование можно определить в качестве перехода имущества умершего гражданина к иным гражданам лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследование не допускается законом или иными правовыми актами. Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Для универсального правопреемства определяющим является то, что все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо не в отдельности, а как нечто цельное, единое. Институт универсального правопреемства при наследовании характеризуется следующими признаками:

1)универсальное правопреемство имеет место только после смерти гражданина;

2) оно выражается в переходе вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей, которые составляют наследственное имущество;

3) права и обязанности переходят от умершего к наследникам, как правило, непосредственно, одновременно и в полном объеме;

4) при наследственном преемстве возникает правоотношение между

наследниками и всеми другими лицами, которое в своем развитии проходит два этапа:

первый этап развития наследственного правоотношения, начавшись с момента открытия наследства, завершается для наследника, призванного к наследованию, в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется: наследник либо принимает наследство, либо не принимает его;

второй этап развития наследственного правоотношения для наследника, принявшего наследство, длится с момента определения судьбы наследственного имущества (раздел его между наследниками, оформление наследственных трав и т.д.).

Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, например, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

1.2.Основания наследования

Согласно ст. 1111 ГК РФ основаниями наследования являются: наследование по закону и наследование по завещанию.

При этом определяющим является то, что наследование по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием.

Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону.

Логика законодателя совершенно справедлива и легко поддается объяснению. Российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

Значимость наследования по завещанию нормативно подчеркнута и детальностью регламентирования: соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о наследовании по закону - 11.

Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной в действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Причем статья 1111 ГК, содержащая это положение, распространяет его и на иные случаи, установленные данным нормативным актом. В качестве примера можно назвать отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).

Учитывая значение завещания, необходимо вместе с тем помнить, что наследование - это такой производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина умершим), принятие наследства и др.

Гражданское законодательство определяет случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части, возможно, не только при отсутствии завещания, но в ряде случаев и при его наличии, когда:

1) суд признал завещание недействительным полностью или частично. В последнем случае по закону наследуется только та часть наследства, в отношении которой завещание признано недействительным;

2) если завещана только часть имущества, она поступает к наследникам по завещанию, а не завещанная часть переходит к наследникам по закону. В таком случае имеет место одновременное наследование, как по завещанию, так и по закону. При этом если наследник по завещанию входит в круг наследников по закону, он одновременно будет призван к наследованию не завешанной части имущества;

3) смерть наследника по завещанию наступила раньше открытия наследства;

4) наследник по завещанию не принял наследство;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле наследников, указанных в законе;

6) когда наследник по завещанию устраняется от наследования как недостойный.

Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).

Глава 2. Открытие и принятие наследства

2.1. Время открытия наследства

Значимость в правильном определении дня когда должно быть открыто наследство состоит в том, что необходимо понять нормами какого из законодательств – того которое действовало раньше или было принято впоследствии, следует руководствоваться. Необходимо обратить внимание на то, что порядок, круг наследников, длительность принятия наследства, а также состав имущества по наследству определяют согласно законодательству, которое действовало на день открытия наследства. Исключениями являются те случаи, которые специально оговариваются в соответствующем законе.

Исходя из содержания статьи 1113 российского ГК наследство открывается при наступлении конкретных фактов юридического характера, таких как смерть лица либо объявление судом данного лица умершим.

Определение момента смерти осуществляется согласно медицинским показаниям необратимыми изменениями, которые произошли в человеческом мозге. Порядок установления факта смерти изложен в инструкции по констатации человеческой смерти основываясь на смерти мозга, которая утверждена приказом российского Министерства здравоохранения от 20.12.2001 года № 460. Данный порядок находится в соответствии с общими принципами, которые установлены в Законе РФ от 22.12.1992 года. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Смерть человека будет считаться не наступившей, пока жизнедеятельность человеческого организма поддерживается разнообразными техническими средствами (к примеру, применяется аппарат искусственного дыхания). Можно полагать, что таким же образом необходимо решать вопрос в процессе проведения оценки статуса субъектов, которые подверглись влиянию низких температур (т. н. «замораживание») для целей возможного исцеления от неизлечимых на данный момент времени болезней, в будущем. Данный субъект не может считаться умершим, таким образом, открытия наследства не происходит.

Объявление гражданина умершим производится согласно нормам и правилам установленным в российском ГК. Исходя из положения статьи 45 российского ГК гражданин может быть объявлен судом умершим, когда по месту его жительства не имеется информации о месте его пребывания на протяжении 5 лет, а в случае когда данный гражданин пропал без вести при обстоятельствах, которые несли ему угрозу смерти либо дающих основание предполагать гибель данного гражданина от определённого несчастного случая, - в течение 6 месячного срока.

Военнослужащий либо другое лицо, которое пропало без вести в связи с проведением военных действий, может быть объявлен судом умершим не раньше чем по прошествии 2 лет со дня завершения военных действий. Согласно гражданскому законодательству ходатайствовать об объявлении лица умершим могут любые заинтересованные граждане: другой супруг, родственники пропавшего без вести, прокурор и остальные лица.

В упомянутых ранее случаях днём открытия наследства считается день вступления в силу судебного решения об объявлении лица умершим.

Тем не менее, в случае объявления умершим лица, который пропал без вести при обстоятельствах, связанных с угрозой его жизни либо дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая, суд имеет право (учитывая данные обстоятельства) днём смерти данного лица признать день его предполагаемой гибели. Данный день и будет считаться днём открытия наследства.

Факт смерти удостоверяют при помощи документа установленной формы - форма «Медицинское свидетельство о смерти», которая была утверждена Приказом Министерства здравоохранения от 07.08.1998 года № 241. Данное свидетельство выдаёт медицинское учреждение либо частнопрактикующий врач. Основываясь на данном документе производится государственная регистрация смерти лица при помощи органа загса по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего либо месту, в котором расположено учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Когда смерть наступила на судне, в самолёте либо в поезде и т. д., регистрация смерти может быть осуществлена тем органом загса, который расположен на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. При смерти, произошедшей в экспедиции, на полярной станции и других местах, в которых нет органов загса, регистрация осуществляется в наиболее близком к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации смерти выдаётся свидетельство о смерти (согласно статьям 64-68 Закона «Об актах гражданского состояния»). В свидетельстве указывается дата смерти лица. День смерти наследодателя следует в этом случае установить согласно дате, которая указана в свидетельстве о смерти, выданном органом загса.

Как отмечают исследователи, в практике нередко возникают ситуации, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного календарного дня.

Со временем открытия наследства, которым согласно ст. 1114 ГК РФ признается день смерти наследодателя, закон связывает определение:

• круга наследников, призываемых к наследству;

• состава наследственного имущества;

• начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками; момента возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя;

• момента возникновения права наследников на наследственное имущество;

• срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

• законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, указав соответствующую дату в судебном решении. По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, в течение шести месяцев. Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ или решением суда.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы, для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства).

В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия. В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать положения ст. 46 ГК РФ, определяющей последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет соответствующее решение. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, если к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день согласно п. 2 ст. 1 114 ГК РФ они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства согласно правилам ст. 192 ГК РФ следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабри указанного года.

Поскольку открытие наследства вызывает собой инициирование оформления наследственных прав лиц, к которым в порядке универсального правопреемства переходит наследство умершего, то важное значение приобретают время и место открытия наследства.

2.2 Место открытия наследства

Наряду с временем открытия наследства значимым является определение места открытия наследства.

Место открытия наследства играет важную роль для реализации права граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, т.к.:

а) нотариус именно по месту открытия наследства принимает:

- заявление о принятии наследства или об отказе от него;

- претензии от кредиторов наследодателя;

- меры к охране наследственного имущества;

б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;

в) кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту открытия наследства.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса, к которому необходимо:

1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;

2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

4) обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.

Доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиций, а также справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может быть также подтверждено:

•выпиской из домовой книги;

•справкой адресного бюро;

•справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу;

•копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о расписке умершего.

Когда невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта истребует справку соответствующего муниципального органа о выбытии наследодателя с постоянного места жительства в другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте, и решает вопрос о возможности выдачи свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (его основной части). С этой целью нотариус истребует справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших на территории РФ постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку военкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительств в России он не имел и находился за границей.

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать консул РФ, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.

Согласно 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о его принятии или когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Норма ст. 1155 ГК РФ не применяется, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили этот срок. Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство.

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ГК РФ, или погашение долгов наследодателя и т.п.

Доказательством фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом могут являться:

- справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

- справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги;

- справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;

- иные документы, свидетельствующие о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.

В ст. 1156 ГК РФ предусмотрен переход права (т.е. наследственная трансмиссия) на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный шестимесячный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.

Наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. Он имеет право производить за счет наследственного имущества следующие расходы:

1.на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоронения;

2.на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя;

3.на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним;

4.по охране наследственного имущества и по управлению им, а также на публикацию сообщения о вызове других наследников.

Глава 3. Наследование по закону и по завещанию.

3.1 Наследование по закону

Гражданским законодательством РФ устанавливаются два основания наследования. Согласно положениям статьи 1111 ГК РФ наследование производится согласно закону и завещанию. Наследование по закону является наследование в порядке и на условиях, которые указаны в законе и не изменены наследодателем. Обязанности и права наследодателя переходят к наследникам, которые перечисляются в законе согласно установленной очерёдности.

Очерёдность в новом кодексе регламентирована статьями 1142-1145, согласно содержанию которых в качестве наследников первой очереди по закону представляются дети, родители и супруг наследодателя. Внуки наследодателя, а также их потомки наследуют по праву представления.

Если не имеется наследников первой очереди, то наследниками второй очереди по закону будут являться неполнородные и полнородные сёстры и братья наследодателя, его бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца. Дети неполнородных и полнородных сестёр и братьев наследодателя (его племянницы и племянники) наследуют по праву представления.

В случае, когда не имеется наследников первой и второй очереди, то в качестве наследников третьей очереди по закону будут являться неполнородные и полнородные сёстры и братья родителей наследодателя (его тёти и дяди). Двоюродные сёстры и братья наследодателя наследуют по праву представления.

В случае, когда не имеется наследников первой, второй и третьей очереди (согласно статьям 1142-1144 российского ГК), право наследовать по закону получат родственники наследодателя третьей, четвёртой и пятой степени родства, которые не имеют отношение к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяют числом рождений, которые отделяют родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в данное число не включено. Согласно сказанному призываются к наследованию: в качестве наследников четвёртой очереди родственники третьей степени родства - прабабушки и прадедушки наследодателя; наследники пятой очереди - родственники четвёртой степени родства - дети родных племянниц и племянников наследодателя (двоюродные внучки и внуки) и родные сёстры и братья его бабушек и дедушек (двоюродные бабушки и дедушки); наследниками шестой очереди являются родственники пятой степени родства - дети двоюродных внучек и внуков наследодателя (двоюродные правнучки и правнуки), дети его двоюродных сестёр и братьев (двоюродные племянницы и племянники) и дети его двоюродных бабушек и дедушек (двоюродные тёти и дяди). Когда не имеется наследников предшествующих очередей, то к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются падчерицы, пасынки, мачеха и отчим наследодателя.

Совместно с этим у наследодателя имеется право в конкретных рамках самостоятельным образом распоряжаться собственными обязанностями и правами, которые переходят по наследству. При наследовании по завещанию наследодатель может самостоятельно согласно действующему законодательству определяет круг граждан, которые окажутся его правопреемниками, а также порядок и условия последующего правопреемства. Данное распоряжение наследодателя принадлежащими ему обязанностями и правами на случай собственной смерти, которое было сделано согласно установленной законодательством форме, именуется завещанием.

В реальной жизни наследование по закону можно встретить очень редко, чем наследование по завещанию. Объяснения данному факту могут быть самыми разными: одни граждане не задумываются о будущей судьбе принадлежащей им собственности, полагая, что наследники смогут самостоятельно между собой разобраться, остальные просто не успевают составить завещание.

Наследование по закону имеет место в следующих случаях:

- когда не было составлено завещания;

- когда была завещана только некоторая часть принадлежащих умершему гражданину обязанностей и прав;

- когда завещание было признано недействительным;

- когда наследник по завещанию отказался принять наследство,

- наследник по завещанию умер раньше чем наследодатель, при отсутствии иного назначенного наследника.

С момента открытия наследства наследниками приобретается право наследования. С целью принятия наследства необходимо волеизъявление наследника.

Не разрешается принятие наследства под условием либо с оговорками. Согласно статье 1153 российского ГК принятие наследства производится при помощи подачи органу нотариата по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Законодательством предусматривается и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во владение наследственной собственностью. Данные операцию необходимо совершить на протяжении срока 6 месяцев со дня открытия наследства.

Лица, являющиеся нетрудоспособными, которые состояли на иждивении у умершего гражданина не меньше 1 года до момента его смерти, отнесены к наследникам по закону, но данные лица не входят в круг наследников первой либо второй очереди. Если существуют другие наследники данные граждане могут наследовать наравне с наследниками очереди, призываемой к наследованию.

Правнуки и внуки наследодателя представляют собой наследников по закону, если к моменту открытия наследства не осталось в живых кого-либо из родителей, который был бы наследником. Ими наследуется поровну в доле, причитавшейся при наследовании по закону их умершему родителю.

К наследникам по закону относятся также и лица не являющиеся трудоспособными, которые состояли на иждивении у умершего не меньше 1 года до момента его смерти.

При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию.

Подробнее рассмотрим такие понятия как «иждивенство» и «нетрудоспособность». Нетрудоспособность гражданина может обуславливаться в связи с его возрастом либо состоянием его здоровья. К нетрудоспособным гражданам по возрасту отнесены женщины, которые достигли возраста 55 лет, а также мужчины, которые достигли возраста 60 лет, граждане которые не достигли возраста 16 лет и учащиеся в возрасте 18 лет. К нетрудоспособным гражданам по состоянию здоровья относятся законодателем те граждане, которые являются инвалидами I, II и III групп. Не имеет никакого значения, назначена ли гражданам, которые достигли общего пенсионного возраста либо относятся к категории инвалидов, пенсионные выплаты либо не назначены. Значение имеет только сам факт достижения установленного законодателем возраста либо получения инвалидности. Необходимо обратить внимание ещё на то, что при достижении возраста, который предоставляет право на получение пенсии на льготных условиях (к примеру, у шахтёров или военнослужащих и т. д.), это не даёт права считать данного гражданина «нетрудоспособным». Парадоксальным является и то, что продолжение трудовой деятельности по достижению общего пенсионного возраста на лишает гражданина права считаться в качестве нетрудоспособного лица.

Нетрудоспособность, которая связана с возрастом, проходит проверку по паспорту, свидетельству о рождении гражданина (а для учащихся граждан возраста 16-18 лет требуется также и справка из образовательного учреждения, в котором они проходят своё обучение); нетрудоспособность, которая связана с состоянием здоровья проходит проверку по пенсионной книжке гражданина либо справке выданной ВТЭК.

Рассмотрим понятие «иждивение». Российским Законом «О государственных пенсиях в РФ» в содержании статьи 53 определяется в качестве иждивенцев члены семьи умершего, находившихся на полном содержании наследодателя либо получали от него данную поддержку, которая для них являлась основным и постоянным источником средств к существованию. Исходя из этого, эпизодическая, не являющаяся регулярной, незначительная материальная помощь не может являться основанием признать гражданина иждивенцем.

Законодателем не связывается факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, которое получало содержание, и наследодателя. Отсюда можно сформулировать следующий вывод - иждивенцем может быть признано лицо, которое проживало отдельно, но получало от наследодателя материальную поддержку на постоянной основе, которая представляла для данного гражданина основным и постоянным источником средств к существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем - нетрудоспособные бабушка, дедушка, сёстры либо братья и т. д.

Доказательством факта нахождения на иждивении может являться следующие документы:

- справка местной администрации;

- справка жилищно-эксплуатационной организации;

- справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев;

- справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца;

- решение суда об установлении факта нахождения на иждивении.

Доказательством же факта нетрудоспособности иждивенца, которая связана с возрастом, может являться паспорт, свидетельство о рождении, а для обучающихся возраста 16-18 лет справка из учебного учреждения. Нетрудоспособность по состоянию здоровья можно подтвердить при помощи пенсионной книжке либо справкой полученной от ВТЭК.

3.2 Наследование по праву представления

Согласно статье 1146 российского ГК устанавливается следующий порядок наследования по праву наследования:

1. Доля наследника по закону, который умер до открытия наследства либо одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в тех случаях, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишённого наследодателем наследства (согласно пункту 1 статьи 1119).

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства либо одновременно с наследодателем и который не обладал бы правом наследовать согласно пункту 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.

3.3 Особенности наследования по завещанию

По состоянию на текущий период времени в российском государстве заметнее стала тенденция повышения роли завещания при определении последующей судьбы наследственной массы после смерти её собственника. Каждым гражданином может быть оставлено по завещанию всё своё имущество либо часть данного имущества (не исключая предметы обычного домашнего обихода и обстановки) одному либо нескольким гражданам, входящим и не входящим в круг наследников по закону, а также государству либо отдельным кооперативным, государственным и иным общественным организациям и учреждениям. Обратим внимание, что в силу той же статьи ГК РФ наследодатель имеет право в завещании лишить права наследования одного, нескольких либо всех наследников по закону.

Действующим законодательством, подробным образом регламентируется наследование по завещанию, совместно с этим не содержится трактовка самого понятия «завещание». В отечественной литературе самым распространённой трактовкой понятия завещания рассматриваемой в качестве односторонней сделки, которая выражает личное распоряжение лица на случай собственной смерти, сделанное в установленной законодателем форме и направленное, в первую очередь, на распределение наследственной массы между гражданами, которые названы завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем.

Самой значимой особенностью данной сделки является, прежде всего то, что данная сделка осуществляется на случай смерти и представляет собой основание наследования. При помощи завещания наследодателем изменяется порядок наследования по закону. Примером может являться то, что каждый из граждан имеет право завещать собственное имущество как в целом, так и в части, в том числе и предметы домашнего обихода и хозяйства. При этом завещатель может распределить собственное имущество между назначенными им наследниками в любых частях.

По отношению к завещаемой наследственной массы необходимо обратить внимание на то, что наследодатель имеет право распоряжаться лишь собственным имуществом.

Действительность завещания относительно оговоренной в нём наследственной массы определяется лишь на момент открытия наследства, и, сделав завещательные распоряжения по отношению к своему имуществу, гражданин не лишается права распоряжаться данным имуществом: к примеру, дарить либо продавать имущество по собственному усмотрению.

Согласно положению статьи 1124 российского ГК «завещание должно быть составлено письменно с указанием времени и места его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено».

Таким образом, можно сформулировать вывод, что завещание является, в первую очередь, письменным документом. Законодательством не допускается составление устных завещаний, а также доказывание факта завещания в суде, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, даже в присутствии свидетелей.

Важное значение имеют указанные в завещании место и время его составления. Нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не менее, законодательством России предусмотрены конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может быть и не соблюдена в силу тех или иных обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с учетом требований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным.

Характеризуя порядок нотариального удостоверения завещаний (ст. 1125 ГК РФ), необходимо учитывать следующее:

• нотариус удостоверяет завещание лишь дееспособных граждан.

Безусловно, при этом нотариус обязан установить личность завещателя (на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности завещателя. Например, военный билет офицера, водительское удостоверение и др.). Закон возлагает на нотариуса и проверку дееспособности завещателя. В этих случаях он вправе задавать завещателю необходимые вопросы, запросить сведения из суда, направить документ на экспертизу, совершить иные действия, а в необходимых случаях вправе отложить удостоверение завещания (на срок не более одного месяца со дня вынесения им постановления об этом);

• при удостоверении завещания нотариус разъясняет завещателю правила об обязательной доле, о чем указывается в тексте завещания (перед подписью завещателя);

• завещание должно быть вслух зачитано завещателю, иным участникам процедуры и оно подписывается завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению (в его присутствии и в присутствии нотариуса) завещание может подписать другой гражданин, указав причины, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно завещателем, обратившимся за удостоверением завещания. Удостоверение завещания через представителя не допускается;

• нотариус не удостоверяет завещание, имеющее подчистки, приписки, зачеркнутые слова, иные неоговоренные исправления, а также документы, исполненные карандашом. Текст завещания должен быть подписан четко и ясно, содержащиеся в нем числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилия, имя, отчество граждан, их адреса должны быть подписаны полностью;

• нотариус не вправе удостоверять завещание на свое имя и от своего имени), на имя и от имени своих родственников (родителей, детей, внуков). В случае, когда в соответствии с законодательством завещание должно быть удостоверено в определенной нотариальной конторе, место удостоверения завещания определяется в порядке, устанавливаемом Минюстом России;

• нотариус отказывает в удостоверении завещания, если: это противоречит закону; завещание должно быть удостоверено другим нотариусом; завещатель – лицо недееспособное; завещание не соответствует требованиям закона; в иных случаях, установленных законом;

• удостоверенное нотариусом завещание регистрируется в специальном реестре. Форма реестра удостоверительных надписей на завещании установлена Минюстом России;

• если завещатель сам составил проект завещания, нотариус обязан разъяснить смысл и значение подготовленного им проекта и проверить, соответствует ли его содержание действительной воле и намерениям завещателя, а также не противоречит ли оно закону.

В части содержания завещания ГК РФ предусматривает, что каждый гражданин может завещать свое имущество по своему усмотрению, то есть составить завещание, основное содержание которого состоит в назначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

Кроме того, завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение права наследования может быть выражено завещателем двояким способом:

1)путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;

2) путем умолчания о ком-либо из наследников.

Однако, предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками.

Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную наследственную долю, установлен законодательством. Статья 1149 ГК РФ к их числу относит:

• нетрудоспособных наследников по закону первой очереди (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе и усыновленных), нетрудоспособных супруга, родителей или усыновителей);

• нетрудоспособных иждивенцев.

Таким образом, вышеперечисленные необходимые наследники (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители или усыновители и иждивенцы умершего) наследуют независимо от содержания завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Указанные лица обладают правом на обязательную долю независимо от распределения завещателем наследственной массы между наследниками в завещании. Даже в тех случаях, когда завещатель устранил необходимых наследников от наследования, они вправе получить из наследства свою обязательную долю. Для определения размера обязательной доли учитываются все наследники по закону на момент открытия наследства (а не на день составления завещания, как ошибочно думают многие), в том числе лишенные завещателем права наследования. Размер обязательной доли определяется с учетом стоимости наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. При нарушении права наследников на обязательную долю в наследстве завещание в этой части признается недействительным.

Интересным представляется возможность отмены и изменения завещания. В соответствии со ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменять его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Завещательным распоряжением в банке (статья 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

Заключение

Таким образом, все основные положения наследственного права закреплены в III части Гражданского кодекса РФ. Их можно определить следующим образом:

• наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

• в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя;

• ГК РФ выделяет два основания наследования - завещание и закон и закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону;

• наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения, земельные участки, предприятия, вещи ограниченные в обороте, государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Нужно отметить, что нынешнее законодательство о наследовании строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой рыночной экономикой. Вообще все последующее развитие наследственного права как в советский так и в постсоветский период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в начале двадцатого века. В частности, происходит расширение круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящего по наследству имущества.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Библиография

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008).

2.Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (ред. от 27.12.2009) (с изм. доп., вступающим в силу с 03.07.2016).

3.Федеральный Закон от 26 ноября 2002 г. № 153-ФЗ «О внесении дополнения в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

4.Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I "О трансплантации органов и (или) тканей человека" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 14 января 1993 г. - №2. - Ст. 62.

5.Абова Т.Е. Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. М.: Издательство «Юрайт», 2005

6.Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 2006.

7.Гражданское право: учебник Т.З. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ТК Велби, Издательство проспект, 2006. – С. 78-82.

8.Зенин И.А.Гражданское право Российской Федерации, 2007 год.

9.Кабатов В. – «Новое в наследственном праве России». - //Государство и право. – 2009. - № 7.

10.Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (под ред Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова). - "Юрайт-Издат", 2005 г.

11.Костычева А. – «Наследование по завещанию». - //Бюллютень нотариальной практики. – 2009. - № 2.

12.Крылова З. Новеллы наследственного права в части третьей ГК РФ Российская юстиция, 2002.

13.Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. М., 2005.

14.Суханов, Е.А. Гражданское право: Учебник. - М.: ДИС, 2005. - 386 с.

15.Телюкина М.В. Комментарий к разделу 5 Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. – №.8,9. – 2002

16.Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

17.Ялбулганов А.А. Правовой статус земельного участка. - Система ГАРАНТ, 2006 г.