Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Общие положения о наследовании.

Содержание:

Введение

Государство призвано регулировать и охранять гражданско-правовые отношения в сфере частной собственности и, вытекающее из них отношение – наследование. Именно в разделе недвижимого имущества возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники довольно часто в процессе таких споров становятся по разные стороны баррикад. Чтобы избежать подобного конфликта, необходимо знание законодательства о наследовании, в частности важно знание сроков и порядка принятия наследства. Значение наследования состоит в том, что гражданину Российской Федерации должна быть гарантирована возможность жить и работать с уверенностью в том, что в случае его ухода из жизни, все нажитое им имущество перейдет в те руки, в которые он сам желает его передать. И об этом важно позаботиться при жизни, находясь в здравом уме и памяти.

Своевременное и законно оформленное волеизъявление на случай смерти обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых конец жизни наследодателя может повлечь правовые последствия, в части имущественного характера.

Существуют два вида наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. В курсовой работе рассматриваются оба вида наследования.

Важно заметить, что порядок наследования по завещанию урегулирован более детально, чем по закону. Это обусловлено переходом к рыночным отношениям, укреплением частной собственности и снятием ограничений по ее распоряжению самим владельцем.

Все вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности избранной для написания курсовой работы темы, как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Цель курсовой работы – рассмотрение особенностей принятия и отказа от наследства по действующему законодательству.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:

- рассмотреть понятие наследства;

- изучит виды наследства: наследование по закону и по завещанию;

- изучить особенности наследования по закону и завещанию;

- сделать выводы исходя из проведенного исследования.

Объект исследования - наследственные отношения

Предметом наследования, прежде всего, является совокупность имущественных прав и обязанностей, которыми обладал наследодатель при жизни. В их составе первое место, вне всякого сомнения, занимает право собственности, которое неразрывно связано с наследственным правом.

В качестве методологической основы работы выступают диалектический, формально-логический (догматический), системный и другие методы научного познания.

Изучением института наследования, его видов, проблематикой занимались, в частности, такие исследователи, как Ю.Н. Власов, В.В. Гущин, Е.П. Данилов, В.В. Калинин, А. П. Сергеев, Ю.К. Толстой и др.

Структура курсовой работы выстроена в соответствии с поставленными задачами и состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы, перечислены параметры исследования.

В первой главе освещены основные понятие и сущность наследования.

Вторая глава посвящена институту наследования по завещанию.

В третьей главе раскрыты особенности наследования по закону.

В заключении сделаны выводы по выбранной теме.

Глава 1. Общие положения о наследовании

Понятие и сущность наследования

Со времен Древнего Рима под наследственным правом понимается совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок перехода имущества наследникам. Под наследованием понимается переход имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким другим лицам. В результате наследования происходило универсальное (полное) правопреемство.

Как отмечает М.С. Абраменков, Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 16.01.1996 N 1-П указал, что "право наследования, предусмотренное статьей 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации и более подробно урегулированное гражданским законодательством, обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает и из статьи 35 (часть 2) Конституции Российской Федерации, предусматривающей возможность для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования"[1].

Наследование в Российской Федерации осуществляется по завещанию и по закону. Важнейшие принципы частного права - неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, с которыми перекликается такой элемент метода гражданского права, как автономия воли. "Граждане (физические лица)... приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе". Право наследовать и завещать имущество входит в содержание правоспособности гражданина, которая, по общему правилу, не подлежит ограничению[2].

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность свободно жить и работать с осознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям[3].

Право собственности является фундаментом наследственного права. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Наследство в Российской Федерации открывается со смертью наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом. Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя. Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. В случае, когда указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества (недвижимого или движимого) должна определяется исходя из его рыночной стоимости, т.е. стоимости аналогичного (идентичного, однородного) имущества, сложившейся в месте нахождения этой части наследства.

Наследственная масса выступает юридически как единый комплекс неразрывно связанных с личностью наследодателя имущественных прав и обязанностей, какие бы права и обязанности не входили в его состав. В ее состав могут входить движимое и недвижимое имущество принадлежащее наследодателю, предметы домашней обстановки и обихода, земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, авторские права, награды, антиквариат. Подлежат передаче в специальном порядке государственные награды.

В состав наследства включаются средства транспорта и иное имущество, предоставленные наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами.

Что же касается наследства члена потребительского кооператива, то в его состав входит его пай. В наследственную массу в установленных законом случаях также могут включаться земельные участки, находившиеся в собственности либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (паи), доля в стоимости производственных фондов колхозов (совхозов).

Невыплаченные суммы, предоставляемые гражданину в качестве средств к существованию (платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и т. п.), то они также входят в состав наследства.

Долги наследодателя хотя и входят в наследственное имущество, но наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедших к нему активов в наследственном имуществе[4].

В соответствии с действующим российским законодательством, для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества Российской Федерацией принятия наследства не требуется.

Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем фактического вступления во владение наследственным имуществом (фактическое принятие наследства) или в заявительном порядке (юридическое принятие наследства) - путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.

1.2. Основания возникновения наследственных правоотношений

Под наследственными правоотношениями понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли российского гражданского права. Регулирующие их нормы закреплены в Гражданском кодексе РФ (далее ГК РФ) (раздел V Наследственное право).

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследства под условиями или с оговорками не допускается[5].

Наследственное правоотношение имеет своих субъектов – это наследодатель и наследники, а также другие лица, не являющиеся наследниками (отказополучатели, исполнитель завещания, особое место отведено нотариату).

Наследодатель - это живой гражданин, после смерти которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам (наследственное правопреемство) этой точки зрения придерживается например, Е.А. Суханов, другие (например, А.Л. Сергеев и Ю.К. Толстой) считают, что наследодатель субъектом не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».

Исследуя вопрос о преимуществах в российском наследственном законодательстве, Касаткина А.Ю. выделяет виды преимущественных прав, объекты, на которые распространяются преимущества, и субъекты, в отношении которых российское наследственное законодательство предусматривает преимущества. Данным автором сделан вывод о необходимости совершенствования российского законодательства о преимуществах[6], отдельные их виды будут рассмотрены во второй и третьей главах.

Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Им может быть любой гражданин Российской Федерации, в том числе недееспособные и ограниченно дееспособные лица, иностранный гражданин или физическое лицо, не имеющее гражданства. Основанием наследования является не факт понимания тех или иных событий, не умение правильно руководствоваться своей волей и т. п., а лишь такое событие, как смерть человека или приравненное к ней объявление умершим. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника.

Круг наследников соответствует принципу равенства участников гражданских правоотношений.

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация. Часть 3 Гражданского Кодекса РФ значительно расширила круг возможных наследников по закону, предусматривая восемь очередностей наследования[7].

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишить наследника одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные гражданским законодательством о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Существуют несколько категорий лиц, которые лишаются права наследования в силу своего недостойного поведения в отношении наследодателя. Ни наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь в виду, что лишение права наследования родителей и детей за их недостойное и противоправное поведение обязательно лишь при наследовании по закону. При наследовании по завещанию оно не обязательно, так как наследодателю предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц, допустивших такое поведение. Он вправе не принять этот факт во внимание и оставить этих лиц наследниками по завещанию.

Вторая категория наследников - юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию.

Третий случай, когда наследником является само государство. Наследование всего имущества имеет место в случаях: 1) когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части; 2) когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 3) когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований (статья 1117 ГК РФ); 4) когда ни один из наследников не принял наследства, либо все отказались в пользу государства[8].

Порядок наследования и учета такого имущества, считаемого выморочным, определяется законом.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых первые лишены в судебном порядке родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Однако в силу принципа свободы завещания сами дети могут завещать свое имущество таким родителям.

Глава 2. Правовое регулирование механизма наследования по завещанию

2.1. Общие положения наследования по завещанию

Завещание — односторонняя сделка, носящая строго личный характер. Завещание является единоличной сделкой, т. е. может быть составлено только от имени одного лица. Если оно содержит волеизъявление двух или более лиц, то оно будет признано недействительным (ст. 1118 ГК РФ). Как и любая сделка, завещание должно соответствовать установленным в законе требованиям. Особое внимание среди них уделяется дееспособности завещателя, содержанию и форме завещания. Требования к субъектному составу сводятся к полной дееспособности гражданина.

Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти наследодателя и является основанием наследования. Характерной чертой этой сделки является и то, что посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Другой юридической особенностью завещания является тайна завещания, провозглашенная законом. Это означает, что нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Сам завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания[9].

Закон устанавливает общие требования к завещанию, при несоблюдении которых оно признается недействительным и не порождает юридических последствий. Таким образом, наступает наследование по закону.

В статье 1118 ГК РФ говорится, что распорядиться имуществом на случай смерти возможно только путем совершения завещания. Реализацией принципа свободы завещания являются нормы, касающиеся права завещателя распорядиться любым имуществом, распределить свое имущество между любыми лицами, как входящими, так и не входящими в круг наследников по закону, указать доли наследственного имущества, приходящиеся на каждое из этих лиц, либо не определять эти доли, подназначить другого наследника, равно как и лишить наследства любого наследника либо всех наследников по закону (ст. 1119—1122 ГК РФ). Завещатель также вправе обязать в завещании одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнить имущественную обязанность (отказ) в пользу третьих лиц – отказополучателей (ст. 1137 ГК РФ) либо совершить какое‑либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ), а также отменить или изменить уже совершенное завещание (ст. 1130 ГК РФ).

Наследниками по завещанию могут быть:

– наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может, например, завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;

– иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто‑либо из числа законных наследников или нет;

– юридические лица, существующие на день открытия наследства, т. е. организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечающие по своим обязательствам этим имуществом;

– Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Содержание завещания может состоять лишь из одного распоряжения завещателя: указания о лишении всех своих наследников по закону наследства, указания лишь завещательного отказа или завещательного возложения на одного из наследников или на всех, указания подназначенного наследника в случае смерти наследника по закону до открытия наследства либо одновременной смерти с завещателем.

Допустимо совершение завещания под условием, т. е. когда получение наследства обусловлено достижением наследником определенного возраста или выполнением какого‑либо другого условия. Завещатель вправе включить в завещание иные распоряжения, например, поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину–душеприказчику (исполнителю завещания).

Лишение права наследования может быть выражено либо путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования, либо путем умолчания о ком‑либо из наследников. Каждая из названных форм лишения права наследования имеет свои правовые последствия. В первом случае наследник полностью устраняется от наследования независимо от того, охватывает завещание все имущество или только его часть. Во втором случае наследник, обойденный молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель определяет судьбу всего имущества.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Завещания, нарушающие интересы необходимых наследников, являются недействительными в части причитающихся этим наследникам обязательных долей[10].

В случае утраты завещания по письменному заявлению наследника, отказополучателя или исполнителя завещания выдается дубликат. Он может быть выдан завещателю, а после его смерти – указанным в завещании наследникам и другим лицам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти указанных в завещании наследников дубликат завещания может быть передан их наследникам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они наследуют, а в необходимых случаях – документов, подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем, если документы не были представлены ранее (см. форму № 65 приложения к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»).

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными Гражданским кодексом.

2.2. Форма и порядок совершения завещания

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, т. е. внесено в реестр нотариальных действий (см. форму № 1 проверена его законность, проставлена удостоверительная надпись с реквизитами нотариуса, именная гербовая печать, взыскан тариф. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество завещателя и место его жительства, четко изложено содержание завещательных распоряжений, дано полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество – для физических лиц, полное название – для юридических). Завещание составляется в свободной форме, и завещатель не обязан использовать только имеющиеся в нотариальной конторе примерные стандартные формы завещаний[11].

В России распорядиться имуществом на случай смерти путем совершения завещания могут граждане:

1) совершеннолетние (с 18-летнего возраста);

2) не достигшие 18-летнего возраста, но вступившие в брак;

3) эмансипированные - достигшие 16 лет, работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя, занимающиеся предпринимательской деятельностью, и объявленные по решению органа опеки и попечительства или по решению суда полностью дееспособными.

Ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках.

В п. 33 Постановления Пленума N 9 Верховный Суд РФ разъяснил, что в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (п. 2 ст. 256 ГК РФ, ст. 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (п. 1 ст. 256 ГК РФ, ст. 33, 34 СК РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства[12]. Указанное Постановление "вредоносно" повлияло на правопорядок, о чем и пишет в своей статье Чашкова С.Ю.

Таким образом, при получении от пережившего супруга заявления об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном в период брака, нотариус должен предложить ему представить помимо заявления правоустанавливающие документы, опровергающие презумпцию общей совместной собственности. В случае непредставления таких документов следует руководствоваться правилами о законном режиме имущества супругов[13].

Обязательная доля представляет собой наследование независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Лишить их такого права завещатель не может. Таким правомочием располагает только суд.

Кроме этого, завещатель может поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. При отсутствии специальных указаний в завещании исполнение завещания осуществляется наследниками, принявшими наследство. Лицо признается исполнителем лишь при наличии на то его согласия, выраженного в особой форме, - собственноручная надпись на самом завещании или заявление, приложенное к завещанию, или заявление, поданное нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

Завещательные распоряжения граждан можно классифицировать по следующим видам:

1) завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными уполномоченными должностными лицами;

2) закрытое завещание;

3) завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются[14]:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами пли главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля.

Положениями ч. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован порядок нотариального удостоверения завещаний закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст этого завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

При оформлении наследства по завещанию наследники предоставляют все документы, необходимые для удостоверения места и времени открытия наследства, а также для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополу-чатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К такому заявлению прилагается копия свидетельства о смерти.

Российское законодательство предполагает понятие завещательного отказа - легата и завещательного возложения. Завещательный отказ представляет собой обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей) согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников, которые являются таковыми в силу закона или в силу завещания. Суть его в возможности завещателя возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц отказополучателей, которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ), если не будут после открытия наследства признаны недостойными наследниками.

Отказополучателем может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону, в пользу еще не родившегося, но зачатого при жизни наследодателя ребенка. Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства.

В связи с этим следует обратить внимание на соотношение легата и наследственной доли. Легат отличается от наследственной доли не только по признаку отдельности или целостности имущества, но, главным образом, по намерению завещателя - одарить или призвать к наследству.

Для реализации отказополучателем своего права установлен общий срок исковой давности - 3 года со дня открытия наследства. Право кредитора не переходит по наследству, обязанность должника наследуется. Кредитор может отказаться от принятия завещательного отказа, что означает прощение долга и приращение доли соответствующего наследника - должника.

Основаниями освобождения наследника от исполнения завещательного отказа являются: смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем; его отказ от принятия завещательного отказа; лицо лишается права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Завещательное возложение представляет собой обязательство одного или нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить в соответствии с волей завещателя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Завещательное возложение осуществляется обязанным наследником лишь при принятии им наследства.

В статье Л.В. Щенниковой, анализируются новеллы наследственного права, введенные Федеральным законом № 259-ФЗ от 29 июля 2017 года. В центре внимания автора новое понятие – наследственный фонд, созданный после смерти гражданина и по его воле, выраженной в завещании, позиционируется как юридическое лицо, которое призывается к наследованию по завещанию (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). Решение о создании наследственного фонда должно быть сформулировано в завещании, соответственно, основанием для его регистрации в качестве юридического лица, будет являться передача нотариусом в уполномоченный государственный орган данного решения, содержащего сведения собственно об его учреждении, его уставе, условиях управления, а также порядке, размере, способах и сроках образования имущества (п. 4 ст. 51 ГК РФ). Имущество наследственного фонда будет формироваться, главным образом, при его создании и пополняться в ходе осуществления им собственной деятельности (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ)[15].

2.3. Недействительность завещания

По той причине, что в существующем российском наследственном праве имеют место специальные нормы о недействительности завещания, появляется потребность определения места недействительных завещаний в общей системе недействительных сделок.

В первую очередь целесообразно начать с определения понятия недействительности сделки. С.С. Алексеев определяет недействительность сделки следующим образом: «её порочность, то есть действие, хотя бы и являющееся сделкой или только именуемое «сделкой», но совершённое с такими нарушениями, предусмотренными законом, которые делают его изначально ничтожным или оспоримым, вследствие чего оно либо не порождает те юридические последствия, которые преследовали субъекты, или эти последствия могут не наступить по решению суда»[16].

Укажем, прежде всего, общие основания признания завещания недействительным, установленные законом для признания сделок недействительными (ст. ст. 168 - 179 ГК РФ): не соответствующее закону или иным правовым актам; совершенное с целью, противной основам правопорядка и нравственности; мнимое или притворное завещание; совершенное гражданином, признанным в судебном порядке недееспособным; совершенное несовершеннолетним гражданином (если он в соответствии со ст. ст. 21 и 21 ПС РФ не приобрел дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия); совершенное гражданином, ограниченным судом в дееспособности; совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими; совершенное под влиянием заблуждения; совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств и т.п.[17]

Остановимся подробно также и на специальных основаниях недействительности завещаний, которые отражены в соответствующих нормах права о наследовании: несоблюдение установленных правил о письменной форме завещания влечет за собой его недействительность; несоблюдение квалифицированной формы завещания.

Помимо того, что завещание должно быть составлено письменно, оно подлежит также нотариальному удостоверению. Удостоверение завещания другими лицами допускается только в случаях, предусмотренных следующими нормами: п. 7 ст. 1125 ГК РФ (должностными лицами консульских учреждений, органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в предусмотренных законом случаях); ст. 1127 ГК РФ (завещания, приравненные к нотариально удостоверенным); п. 2 ст. 1128 ГК РФ (завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках - уполномоченным служащим банка)[18];

несоблюдение требования о подписании завещания собственноручно завещателем или рукоприкладчиком (в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК РФ). Отсутствие подписи завещателя (рукоприкладчика) делает завещание ничтожным (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ);

частные (специальные) основания недействительности, завещания указаны в п. 3 ст. 1124 ГК РФ. Они вызваны фактом отсутствия при совершении завещания свидетеля. Присутствие свидетеля обязательно в следующих случаях - закрытое завещание, завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах;

отсутствие собственноручного подписания завещателем закрытого завещания и завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах. Участие рукоприкладчика при подписании таких завещаний юридической силы не имеет. Такие завещания считаются не подписанными завещателем, и, естественно, ничтожными (п. 2 ст. 1126 ГК РФ);

Действительно, исчерпывающего перечня оснований недействительности завещаний не существует в природе. Завещания могут быть признаны недействительными при совершении с нарушением других, не указанных тут норм законодательства[19]. Тем не менее, следует учитывать изложенное ниже.

1. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя;

2. Недействительным может быть завещание как в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения, если можно быть уверенным, что эта часть была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

3. Недействительность завещания не лишает лиц, определенных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании иного, действительного завещания.

Завещание при жизни завещателя юридически безразлично и ни в коей мере, ни чем не связывает завещателя в праве распоряжаться завещанным имуществом (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Данная особенность завещания объясняет включение в закон нормы, предусматривающей, что оспаривание завещания при жизни завещателя невозможно. Завещание порождает права и обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом - смертью завещателя (открытием наследства)[20].

Суд может прекратить действие оспоримой сделки на будущее время если из её содержания вытекает такая возможность (п. 3 ст. 167 ГК РФ). Вероятно, данное исключение неприменимо к завещаниям, так как, характер самой сделки не позволяет прекратить её действие на будущее время. Следовательно, как ничтожные, так и оспоримые завещания могут быть признаны недействительными, лишь с момента их совершения.

Глава 3. Особенности наследования по закону

3.1. Очередность наследования по закону

В российском наследственном праве наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Для наследования по закону необходимы как минимум три факта: смерть наследодателя; лицо, призываемое к наследованию (наследник), должно входить в круг наследников по закону; должно произойти наследование по закону. Ввиду того, что российское законодательство придает главенствующее значение наследования по завещанию, в отношении наследования по закону действует остаточный принцип: имеет место, когда и насколько оно не изменено завещанием[21].

Для наследования по закону имеют значение круг наследников, их очереди, порядок их призвания.

В соответствии с действующим гражданским законодательством существует восемь очередей наследства. Вопрос об очередях наследников серьезно осложнен тем, что происходит соединение всех групп наследников и одновременно используется право представления - переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам наследника. Лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, то оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных нормами о наследниках соответствующих очередей, и делится между ними поровну. При этом не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.

К наследникам первой очереди по закону относятся дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Согласно ст. 1142 ГК РФ к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, т.е. сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г.

При этом если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В случае отсутствия наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства при этом определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.

По действующему российскому гражданскому законодательству также призываются к наследованию:

-в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

-в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

-в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

-если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследники делятся на несколько категорий. В пределах каждой из них существует равенство между различными группами. Так, совершенно равны права на имущество всех детей, действующих супругов и родителей. Также равны и права любых детей между собой, у родного признанного, неродного усыновленного и родного незаконнорожденного совершенно одинаковые права наследования. Также равна обязательная доля в 50% от получаемой по закону для целого ряда категорий, нуждающихся в поддержке.

В то же время при отсутствии формального статуса, что характерно для гражданских жен, доказывать свои права будет весьма сложно. Напротив, права женщины, оформившей законный брак с наследодателем, максимальны. Она даже не наследует половины имущества, нажитого в замужестве. Эта доля считается ее собственностью и достается ей автоматически, а наследует она равную с прочими наследниками первой очереди часть имущества усопшего[22].

3.2. Принятие наследства

В соответствии с действующим российским законодательством, для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества Российской Федерацией принятия наследства не требуется.

Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем фактиче-ского вступления во владение наследственным имуществом (фактическое принятие наследства) или в заявительном порядке (юридическое принятие наследства) - путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наслед-ства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуще-ством, подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению и т. д. наследственным имуществом, направленные на: вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; несение расходов за свой счет на содержание наследственного имущества; оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства, а также направленные на: поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии; уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей; взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма и т.п .

Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество и адрес заявителя, дата от-крытия наследства, адрес наследодателя и выражается волеизъявление заявителя о принятии наследства[23].

Возможно принятие наследства через представителя, если в доверенно-сти специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не тре-буется доверенность для принятия наследства законным представителем.

По общему правилу наследство может быть принято:

а) в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;

в) в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника;

г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие непринятия наследства другим наследником.

Принятие наследства по истечении установленного срока возможно в судебном порядке по заявлению наследника при наличии уважительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока либо без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными или аннулируются нотариусом.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение шестимесячного срока, установленного для принятия наследства. Однако обратного порядка быть не может, поскольку в соответствии п. 3 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Наследственной трансмиссией (наследование права наследования) называется переход права на принятие наследства к наследникам того наследника, которому это право принадлежало и который умер, не успев его осуществить. Наследственную трансмиссию надо отличать от наследования по праву представления. В первом случае - неограниченный субъектный состав правообладателей (наследники и по завещанию, и по закону), момент смерти правообладателя следует после открытия наследства, круг правопреемников -наследники правообладателя по закону или по завещанию. Во втором случае - ограниченный субъектный состав правообладателей (наследники по закону), момент смерти правообладателя предшествует открытию наследства или совпадает со смертью наследодателя.

При призвании наследника к наследованию одновременно по не-скольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Право на принятие наследства могут осуществить: лица, обладающие полной дееспособностью гражданина либо законные представители лиц, кто не может осуществить право на принятие наследства самостоятельно.

Процессуальный порядок выдачи свидетельства о праве на наследство нуждается в дальнейшем усовершенствовании с внесением соответствующих изменений в законодательство. Проблемным вопросом, возникающим при осуществлении такого нотариального действия, является установление круга лиц, которые имеют право на наследование. В этой связи целесообразным было бы внести соответствующие изменения в нотариальное законодательство относительно закрепления обязанности нотариуса осуществлять процессуальное действие по извещению (публичному сообщению) о факте открытия наследства возможных лиц-наследников[24].

Отдельного внимания требует вопрос об особенностях принятия наследства в виде нематериальных благ, обязательственных и интеллектуальных прав. Ограничения передачи таких прав установлены ст. 1112 ГК РФ, они также могут переходить в порядке наследования[25].

Таким образом, принятие наследства – это индивидуальный акт. Если к наследованию призываются несколько наследников, каждый из них должен выразить волю на принятие наследства. Принятие наследства одним из наследников не означает, что его приняли и остальные наследники. Поэтому, например, если к наследованию призываются супруга наследодателя и их несовершеннолетний ребенок, супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего имени и как законный представитель – от имени ребенка.

Для приобретения наследства недостаточно являться наследником по закону или по завещанию: необходимо принять наследство одним из способов, указанных в ст. 1153 ГК РФ. Принятие наследства в соответствии с законом может быть осуществлено двумя способами. В юридической литературе они названы «формальным» и «неформальным»: путем подачи в шестимесячный срок со дня открытия наследства по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство либо путем совершения в рамках того же срока действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

3.3. Выморочное имущество

Институт выморочного имущества имеет большое правовое и социальное значение и состоит в устранении бесхозяйности объектов наследства[26]. Кроме того, по утверждению М.В. Котуховой, наследование выморочного имущества, во-первых, препятствует противоправному захвату наследства, обеспечивая его сохранность и оптимальное хозяйственное устройство посредством передачи в эффективное управление и использование, а во-вторых, учитывая публичные интересы, реализует идею о разумном ограничении круга наследников при его наследовании по закону[27].

Согласно нормам, закрепленным в статье 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, имущество умершего считается выморочным в случаях, когда:

отсутствуют наследники и по закону, и по завещанию;

все наследники отстранены от наследования либо никто из наследников не имеет права наследовать;

никто из наследников не принял наследства;

все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Имеющийся в кодифицированном законе перечень случаев признания имущества умершего выморочным является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Беглый взгляд на данные положения ГК РФ способен подвигнуть к мысли о том, что в собственность могут переходить лишь вещи умершего. Права же и обязанности последнего не являются правом собственности, а значит, не переходят к государству в порядке наследования. Тем не менее, они также переходят к Российской Федерации в составе выморочного имущества, как единого целого в порядке универсального правопреемства[28].

Конечно, в связи с увеличением числа очередей наследников, призываемых к наследству, некоторые проблемы потенциально выморочного имущества частично разрешились. Однако актуальность данной темы в научной среде по-прежнему высока.

В первую очередь это связано с тем, что признание государства в качестве наследника не означает приравнивание его к остальным участникам наследственных правоотношений. Так, для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. Следовательно, к РФ в связи с наследованием выморочного имущества не могут применяться правила о сроке на принятие наследства, а также нормы, предусматривающие принятие наследства после истечения установленного срока. К тому же отечественное законодательство лишает государство возможности реализовать присущее всем остальным наследникам право на отказ от наследства в пользу других лиц[29].

Обозначенные отличия правового положения наследника по закону от правового положения государства-наследника приводят к логичному выводу о наличии законодательно закрепленного особого статуса государства как наследника. Таким образом, Российская Федерация представляет собой особого наследника по закону, не относящегося ни к одной из закрепленных в ГК РФ очередей[30].

До вступления в силу части 3 ГК РФ переход выморочного имущества мог осуществляться только в пользу государства или отдельно взятой государственной, кооперативной и иной общественной организации. На сегодняшний момент подобный переход возможен и к муниципальным образованиям, и к субъектам Российской Федерации (в зависимости от местоположения имущества). Складывающаяся социально-экономическая ситуация в стране сказывается и на доходах муниципальных образований, поэтому, как отмечают ученые, извлечение дополнительных доходов бюджетов муниципальных образований посредством признания прав собственности на объекты недвижимого имущества, являющихся выморочными (невостребованными после смерти их собственника) и дальнейшей реализацией данного имущества приобретает важное значение[31].

Как это часто бывает, новая норма породила и новые проблемы.

На сегодняшний день процедура признания имущества выморочным, а также признание права собственности муниципального образования на такое имущество осуществляется в судебном порядке в судах общей юрисдикции, расположенных по месту нахождения объектов недвижимого имущества. Е.А. Кириллова справедливо указывает на многочисленные факты неверного толкования норм ГК РФ о переходе выморочного имущества в собственность публичных образований, в результате неурегулированности вопроса порядка подтверждения выморочности имущества и оформления наследственных прав[32].

Подобного рода проблемы являются прямым следствием наличия существенных законодательных пробелов, вследствие чего регламентация порядка наследования выморочного имущества публичными образованиями в рамках ГК РФ выступает сегодня насущной необходимостью.

В научной и публицистической литературе высказываются различные точки зрения относительно срока принятия выморочного имущества. Связано это опять же с увеличением очередей наследников, которые по известным причинам могут пропустить установленный ст. 1154 ГК РФ весьма ограниченный шестимесячный срок принятия наследства. Учитывая это, некоторые исследователи предлагают срок принятия выморочного имущества увеличить до одного года. В свою очередь ГК РФ вообще не определяет срок ожидания выморочного имущества при принятии его публичным образованием.

Таким образом, предложение некоторых законодателей о признании имущества выморочным, если никто из потенциальных наследников не явился и не принял наследство в течении года со дня официального опубликования в СМИ вызова о явке для получения наследства, выглядит вполне обоснованным[33].

Однако нормативное закрепление срока принятия выморочного имущества публичными образованиями – мера хотя и нужная, но явно недостаточная, поскольку для признания имущества выморочным должны наличествовать в комплексе три обстоятельства:

истечение года со дня открытия наследства;

подача заинтересованными в получении наследства уполномоченными органами заявления в суд;

признание наследственного имущества выморочным в судебном порядке.

Именно по такому пути развивается законодательство большинства стран СНГ. Очевидно, что аналогичным образом должно быть сконструировано и отечественное законодательство в рассматриваемой сфере[34].

Заключение

В ходе написания курсовой работы:

- проанализированы актуальные научные и практические вопросы наследования в гражданском российском праве;

- рассмотрены наследственные правоотношения;

- изучено законодательство о наследовании с соответствующими поправками на сегодняшний день.

В процессе написания работы сделаны выводы:

- круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился по причине выдвижения отношений собственности на передний план и придания особой ценности интеллектуальным правам и результатам данной деятельности.

- нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество в конце концов унаследует государство – это создание наследственного фонда – юридического лица, которое будет самостоятельно осуществлять свою деятельность за счет имущества переданного ему по завещанию.

- возрастание роли наследственного права. Квартиры, жилые дома, земельные участки, различные ценные бумаги и т.д. имеет сегодня практически каждый наследодатель, это привело к соразмерному увеличению числа дел связанных с наследством у нотариусов; в судах увеличилось число дел о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания.

- на практике зачастую встает вопрос о том, наследовать или не наследовать причитающееся по завещанию или по закону имущество. Возможны ситуации, когда долги наследодателя могут значительно превысить остальное имущество наследодателя или в качестве наследства могут выступать вещи, которые наследники посчитают хламом, не имеющим какой-либо ценности.

В таком случае имущество становится выморочным и подлежит передаче государству в бюджет. Недвижимость достается местным органам власти по месту ее расположения. Остальное имущество отходит в федеральную казну.

Подобная ситуация не свидетельствует о порочности самого института наследования, а скорее говорит об отсутствии интереса со стороны субъектов гражданских правоотношений к конкретной наследственной массе, т. е. совокупности того имущества, которое переходит по наследству.

Как представляется, главная задача государства — свести подобные ситуации к минимуму и защитить права граждан-наследников от нарушения их прав и недопущения умаления их имущественных прав в связи с принятием наследства. Речь об обязательной доле и долгах наследодателя.

Обязательная доля. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, наследуют независимо от завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ст.1149 ГК РФ).

По действующему российскому праву каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст.1175 ГК РФ).

В завершении работы хочется сказать, что тема наследственного права достаточно обширна и в данной работе рассмотрены лишь основные понятия наследования в российском гражданском праве.

Список использованных источников

  1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №32. - С. 23-194.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федеральный закон от 26.01.1996 г. №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №5. - С. 152-298. .
  4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552.
  5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 3июля 1998 г. № 146-ФЗ) // Российская газета. 1998. 6 августа (ред. от 19.02.2018).
  6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340. (ред. от 07.03.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2018).

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012. 6 июня.

8. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: Учеб. для магистров / Отв. ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, 2013. - 423 с.

9. Актуальные вопросы наследственного права / Под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. – 111 с.

10.Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало.

Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 511 с.

11.Гражданское право: учебник // Под общ. ред. С. С. Алексеева. - М.: Проспект; 3-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Институт частного права, 2011. – 536 с.

12. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. – 134 с.

13. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 томах / под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике. - М.: Статут, 2015. - 717 с.

14. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. – 207 с.

15. Наследственное право: Учебное пособие / Валькова Е.В. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 197 с.

16. Нотариальное право: Учебник / Под ред. проф. В.В. Яркова. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Статут, 2017. – 576 с.

17. Авлиев В.Н. Наследование выморочного имущества, наследование усыновленными и усыновителями по законодательству России и Грузии / В.Н. Авлиев // Science time. - 2016. - №1(25). - С. 16-22.

18. Бервиненко Ю.А. Современные тенденции в сфере правового регулирования наследования выморочного имущества / Ю.А. Бервиненко // Гуманитарные и юридические исследования. - 2013. - №3. - С. 31-32.

19. Блинков О.Е. О правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации в толковании норм о направленном отказе от наследства / О.Е. Блинков // Наследственное право. - 2014. - № 1. - С. 3-5.

20. Емельянова В.С., Еникеева Л.Б. К вопросу о наследовании выморочного имущества муниципальными образованиями / В.С. Емельянова и др. // Апробация. - 2016. - №5(44). - С. 143-144.

21. Ивакин С.В. Институт выморочного имущества в России: проблемы и перспективы / С.В. Ивакин // NovaInfo.Ru. - 2016. Т. 4. - № 57. - С. 311-314.

22. Каймакова, Е.В. Понятие и сущность принципов правового регулирования семейных отношений / Е.В. Каймакова // Российское правосудие. - 2009. - №9. - С.42-50.

23. Касаткина А.Ю. Преимущества в российском наследственном законодательстве / А.Ю. Касаткина // Наследственное право. - 2017. - № 3. - С.14-16.

24. Кириллова Е.А. Выморочное имущество, как собственность Российской Федерации / Е.А. Кириллова // Нотариус. - 2012. - №5. - С. 25-29.

25. Китаева, А. В. Отказ от наследства как институт наследственного права / А. В. Китаева, С.Е. Клещев // Наследственное право. -2017. - № 3. - С. 17-19.

26. Лавриненко А.С., Васильев А.М. Правовые последствия признания недействительности сделки // Новая наука: проблемы и перспективы. - 2016. - №3-1(67). - С. 234-236.

27. Лиджиева, С. Г. Принятие наследства в виде нематериальных благ, обязательственных и интеллектуальных прав / С. Г. Лиджиева //Нотариус. -2017. - № 7. - С. 30 – 32.

28. Логвин Р.Б. Государство как субъект наследственного права / Р.Б. Логвин // Законность и правопорядок в современном обществе. - 2016. - №30. - С. 13-16.

29. Москалева О. Наследство можно оспорить / О. Москалева // Жилищное право. - 2016. - № 3. - С. 27-32.

30. Рудич В. Раздел недвижимости между детьми и супругом после смерти второго супруга / В. Рудич. // Жилищное право. - 2017. - № 10. - С. 35-47.

31. Чашкова С.Ю. Правовая природа и виды односторонних волеизъявлений, совершаемых после открытия наследства / С.Ю. Чашкова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. - № 12. - С. 23-29.

32. Чиркаев, С. А. Проблемные аспекты недействительности завещаний / С.А. Чиркаев // Наследственное право. - 2017. - № 4. - С. 15.

33. Щенникова Л.В. Наследственный фонд как новелла российского гражданского права / Л.В. Щенникова // Наследственное право. – 2017. - № 4. – С. 3-7.

34. Волкова О.А. Правовые аспекты принятия наследства и оформление наследственных прав, проблемы и пути их решения // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 51. С.117-127.

35. Кириллова Е.А. Переход выморочного имущества к публичным образованиям // Актуальные проблемы современной науки. Секция «Право и правоприменение»: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Липецк, 25 мая 2016 г. / С.Л. Никонович, науч. ред. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2016. - 510 с.

36.Котухова М.В. Гражданско-правовое регулирование отношений с выморочным имуществом в наследственном праве Российской Федерации: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук. М., 2007. – 26 с.

37. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) (ред. от 26.04.2017)

  1. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: Учеб. для магистров / Отв. ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, - 2013. - С. 87.

  2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

  3. Наследственное право: Учебное пособие / Валькова Е.В. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – С. 98.

  4. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. – С. 135-136.

  5. Актуальные вопросы наследственного права / Под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. – С. 45.

  6. Касаткина А.Ю. Преимущества в российском наследственном законодательстве // Наследственное право. - 2017. - № 3. - С.14.

  7. Нотариальное право: Учебник / Под ред. проф. В.В. Яркова. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Статут, 2017. – С. 252-253.

  8. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. С. 64-65.

  9. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – С. 254-255.

  10. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало.Т. 1. – М.: Статут, 2017. – С. 236-237.

  11. Наследственное право: Учебное пособие / Валькова Е.В. - Во-логда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – С. 89.

  12. Чашкова С.Ю. Правовая природа и виды односторонних волеизъявлений, совершаемых после открытия наследства // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. - № 12. - С. 25-26.

  13. Чашкова С.Ю. Правовая природа и виды односторонних волеизъявлений, совершаемых после открытия наследства // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. - № 12. - С. 27.

  14. Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. – С. 87-89.

  15. Щенникова Л.В. Наследственный фонд как новелла российского гражданского права // Наследственное право. – 2017. - № 4. – С. 3.

  16. Гражданское право: учебник // Под общ. ред. С. С. Алексеева. - М.: Про-спект; 3-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Институт частного права, 2011. - С.100-101

  17. Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы // Федеральная нотариальная палата. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 325с.

  18. Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 157 - 158.

  19. Чиркаев, С. А. Проблемные аспекты недействительности заве-щаний / С.А. Чиркаев //Наследственное право. - 2017. - № 4. - С. 15.

  20. Москалева О. Наследство можно оспорить // Жилищное право. - 2016. - № 3. - С. 29.

  21. Нотариальное право: Учебник / Под ред. проф. В.В. Яркова. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Статут, 2017. – С.96.

  22. Рудич В. Раздел недвижимости между детьми и супругом после смерти второго супруга // «Жилищное право" – 2017. - № 10. – С. 35-36.

  23. Актуальные вопросы наследственного права / Под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. – С. 58.

  24. Волкова О.А. Правовые аспекты принятия наследства и оформление наследственных прав, проблемы и пути их решения // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 51. С.127.

  25. Лиджиева, С. Г. Принятие наследства в виде нематериальных благ, обязательственных и интеллектуальных прав //Нотариус. - 2017. - № 7. - С. 30.

  26. Бервиненко Ю.А. Современные тенденции в сфере правового регулирования наследования выморочного имущества // Гуманитарные и юридические исследования. - 2013. - №3. - С. 31.

  27. Котухова М.В. Гражданско-правовое регулирование отношений с выморочным имуществом в наследственном праве Российской Федерации: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук. М., 2007. – С.3.

  28. Авлиев В.Н. Наследование выморочного имущества, наследование усыновленными и усыновителями по законодательству России и Грузии // Science time. - 2016. - №1(25). - С. 17.

  29. Кириллова Е.А. Выморочное имущество, как собственность Российской Федерации // Нотариус. - 2012. - №5. - С. 26.

  30. Логвин Р.Б. Государство как субъект наследственного права // Законность и правопорядок в современном обществе. - 2016. - №30. - С. 15.

  31. Емельянова В.С., Еникеева Л.Б. К вопросу о наследовании выморочного имущества муниципальными образованиями // Апробация. - 2016. - №5(44). - С. 143.

  32. Кириллова Е.А. Переход выморочного имущества к публичным образованиям // Актуальные проблемы современной науки. Секция «Право и правоприменение»: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Липецк, 25 мая 2016 г. / С.Л. Никонович, науч. ред. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2016. – С. 463.

  33. Каймакова, Е.В. Понятие и сущность принципов правового регулирования семейных отношений // Российское правосудие.- 2009. - №9. - С.45.

  34. Ивакин С.В. Институт выморочного имущества в России: проблемы и перспективы // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 4. № 57. С. 311-314.