Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Принципы и основания наследования (Понятие наследования).

Содержание:

Введение

В теории гражданского права одним из древнейших является институт наследственного права, упоминания о котором встречаются в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.д. В привычном нам виде основные понятия наследственного права появились в римском праве; позднее они были воспроизведены (реципированы) гражданским правом новых народов и до сих пор лежат в основе наследственного права большинства современных цивилизованных правовых систем.

Право наследования гарантируется частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации и подробно регламентируется гражданским законодательством. Под наследованием подразумевается переход в установленном законом порядке имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к одному или нескольким лицам. Оно включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, завещать его любым гражданам, государственным и муниципальным образованиям, так и право лиц, призываемых к наследованию, на получение наследственного имущества.
Ю.К. Толстой, характеризуя место наследственного права в системе гражданского права, выделяет следующие обстоятельства. "По наследству переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускается законом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей. Состав наследственной массы (состав наследства) не ограничивается принадлежавшими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных имущественных прав. Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе отношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более к вещным правоотношениям" [1].

Наследственное право в определенной степени затрагивает интересы каждого гражданина. Принятие частей первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) отразилось и на наследственных отношениях. Гражданский кодекс законодательно закрепил новые объекты гражданских прав (к примеру, имущественные комплексы), их правовой режим, что отразилось и на отношениях по наследственному преемству, так как в состав наследственного имущества входят вещи, различные права, а также обязанности умершего, т. е. наследодателя.

Процесс реформирования отечественного законодательства затронул практически все сферы общественной жизни, и в первую очередь отношения, связанные с охраной частной собственности. Именно поэтому представляет интерес раздел V «Наследственное право» части третьей ГК РФ, который достаточно определенно регламентирует наследственные отношения, учитывая большое число жизненных коллизий. Как показывает практика прошлых лет, наличие в законе белых пятен зачастую ведет к нарушению прав и законных интересов субъектов права, однако сложно предусмотреть все жизненные ситуации, поэтому решение значительного числа вопросов Гражданский кодекс оставляет на усмотрение судов. [2]

Следует подчеркнуть, что правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный характер и заключается, во-первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать имущество и, во-вторых, в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжении своим имуществом на случай смерти и границ их свободного усмотрения.

Необходимо учитывать, что защита наследственных прав граждан от посягательств со стороны третьих лиц осуществляется с помощью гражданского-процессуального права. [2]

Глава.1 Общие положения о наследовании в России

1.1.Понятие наследования.

Наследование – переход имущества и имущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к живым лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Основной правовой источник, регулирующий наследование, – ГК РФ, часть третья. Особенностью наследственного правопреемства является его универсальность: все права умершего переходят как единое целое, причем одновременно и без посредничества третьих лиц. В результате правопреемства возникает наследственное правоотношение. Наследственное правоотношение имеет следующую структуру: объекты, субъекты, содержание (полномочия наследников). Кроме того, выделяют основание возникновения наследственного Наследственная масса (наследство) - это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иных видов имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей.

 Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности личные неимущественные права и другие нематериальные блага, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также иные права и обязанности, переход которых в порядке наследования запрещен законом (ст. 1112 ГК РФ).правоотношения. [3]

По наследству переходит только имущество принадлежавшее наследодателю на законных основаниях. Например, самовольно возведенный дом или гараж не являются объектами права личной собственности, поэтому не могут быть включены в состав наследуемого имущества. Почтовые отправления в случае смерти адресата возвращаются отправителям. Выдача их по свидетельствам о праве на наследство не предусмотрена.

Наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону. Однако, существуют нормы, согласно которым независимо от того имеется ли завещание или нет, определенному кругу лиц полагается обязательная доля в наследстве.

Существует так же отдельная категория недостойных наследников. К ним относятся следующие :

-лица, которые совершили противозаконные действия против наследодателя;

-лица совершившие противоправные действия против наследников или последней воле наследодателя, указанной в завещании. Однако, этот факт должен быть установлен в судебном порядке.

Лицо, которое не имеет права наследования или отстранено от наследования по суду, должно на основании ст. 60 ГК РФ возвратить все имущества, которое безосновательно получено из общего состава имущества этим лицом.

В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.

Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ).

1.2.Принятие наследства.

Юридическими фактами, прекращающими наследственное правоотношение с участием наследника, могут быть различные обстоятельства как объективного, так и субъективного характера. К объективным обстоятельствам относится смерть наследника, не успевшего принять наследство, прекращающая наследственное правоотношение с его участием. Наследственное правоотношение с участием определенного наследника прекращается в случае признания его недостойным наследником после открытия наследства. Однако наиболее оптимальным основанием прекращение наследственного правоотношения, является приобретение наследства путём его принятия. [5]

Приобретение (принятие) наследства - это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. [2]

Право на принятие наследства является одним из элементов субъективного права наследования. Сделка является односторонней, совершать ее могут «сделкоспособные» наследники. В случае, если наследником является несовершеннолетний, то его права реализует законный представитель. За недееспособных наследников право принять наследство осуществляют их опекуны.

Нормативно не решен вопрос о том, кто должен принять наследство от имени безвестно отсутствующего наследника и наследника, призванного к наследству, но пропавшего без вести. К сожалению, случаев безвестного исчезновения граждан десятки тысяч, поэтому данный вопрос является в настоящий момент актуальным. До тех пор, пока не объявится исчезнувший гражданин, не будет обнаружен его труп или он не будет объявлен умершим, гражданин считается живым. [5]

Право на принятие наследства может быть реализовано двумя способами: формальным и фактическим. Формальный способ заключается в том, что наследник обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства, либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если наследник н7е может явиться к нотариусу, то подаваемое им с использованием средств связи заявление должно быть удостоверено в установленном порядке нотариусом по месту нахождения наследника или заменяющим его должностным лицом. Право принять наследство реализует каждый наследник индивидуально. Наследство можно принять через представителя, однако в доверенности должно быть прямо указано на его полномочие принять наследство. [5]

Принятие наследства ограничено сроком 6 месяцев, исчисляемых со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти гражданина или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. (п.1 ст 1114 ГК РФ). Шестимесячный срок для принятия наследства является общим, но существуют еще специальные сроки, которые устанавливаются для принятия наследства лицам, у которых право наследования возникает не со дня открытия наследства, а позже и порождается особыми обстоятельствами. Срок на принятия наследства, пропущенный по причине того, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, или по другим уважительным причинам, может быть восстановлен по решению суда, если наследник обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как отпал причины пропуска данного срока. [5]

Наследственное правоотношение продолжается до тех пор, пока не произойдет оформление наследственных прав, если наследник изъявит на это свою волю. Однако, с момента принятия наследства меняется правовой статус наследника. Если наследник был один, то он становится единственным правопреемником наследодателя; если наследников было несколько, то при принятии наследства возникает множественность лиц в правоотношениях и все они становятся собственниками общей долевой собственности.

Глава.2 Наследование по завещанию

Завещание-это личное распоряжение гражданина, принадлежащим ему имуществом на случай смерти, оформленное в установленной законом форме. Завещание представляет собой волеизъявление конкретной личности, именно поэтому оформление завещания через доверенное лицо невозможно, об этом гласит статья 1118 ГК РФ.

Согласно п.4 ст. 1118 ГК РФ не допускается совершение завещания двумя или более гражданами, поскольку в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина.

Однако в 2018 году Совет Федерации внес поправки в Гражданский кодекс, позволяющий супругам составлять совместное завещание относительно общего имущества. Этим же законом определяется понятие наследственный договор. Разберемся в этом нововведении подробнее. [7]

В таком завещании муж и жена смогут определить финансовые последствия смерти каждого из них, в том числе заранее указать - кому, какое имущество и в какой последовательности переходит. Но надо иметь ввиду, что несмотря на такое завещание сохраняется право на на обязательную доле в наследстве. Оно есть у несовершеннолетних детей и прочих нетрудоспособных иждивенцев наследодателя(например, у престарелых родителей, если вдруг им удастся пережить сына или дочь).

К примеру, если у одного из супругов имеется несовершеннолетний ребенок от другого брака, то его не получится лишить наследства ни по совместному завещанию, ни по индивидуальному.

Второе новшество заключается в том, что с наследниками можно будет заключать так называемый наследственный договор. Смысл этого документа заключается в том, что в нем можно прописать некие особые обязанности наследника. Откажется он их выполнять — останется без наследства. Скажем, беспокоится человек, станут ли дети заботиться о его собаке или кошке. Заботу о зверюшке — чтоб была накормлена и не оказалась на улице - можно сделать условием наследственного договора. [6]

Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга такое завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. [7] В случае расторжения брака такое завещание теряет силу. Закон вступит в силу 01.06.2019 года.

Существует еще одно нововведение 2019 года, которое на зависит от завещания. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении людям предпенсионного возраста права на обязательную долю в наследстве. Закон, принятый Госдумой 13 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, размещен на официальном портале правовой информации. Документ, вносящий изменение в Гражданский кодекс РФ, предусматривает сохранение возраста, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин - на уровне 55 лет, для мужчин - на уровне 60 лет. [8]

Распоряжение имущество на случай смерти – это акт, требующий достаточной зрелости, поэтому завещание может быть совершено только дееспособным гражданином. Полная дееспособность наступает после 18 лет, либо после вступления в брак до совершеннолетия, либо в резултате эмансипации. Поскольку полностью дееспособный при определенных условиях может быть ограничен в ней или лишен ее, лицо удостоверяющее завещание, в обязательном порядке должно установить дееспособность завещателя. [9]

В качестве общего правила закон устанавливает письменную форму завещания и удостоверение его нотариусом (п.1 ст.1124 ГК РФ). Несоблюдение этой нормы влечет полную недействительность и ничтожность завещания. Помимо нотариусов силу прямого разрешение закона завещания удостоверяют должностные лица исполнительных органов власти, а так же консульских учреждений, служащие банка. Кроме того определенные лица уполномочены удостоверять завещания и приравниваются к нотариату [9].

К нотариально удостоверенным согласно ст. 1127 ГК РФ приравниваются:

- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;

- завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

- завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;

- завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Перечень должностных лиц и случаев, при которых вышеуказанные должностные лица вправе удостоверять завещание, является исчерпывающим [10].

Предусмотрен также особый порядок нотариального удостоверения завещаний - закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ), которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем под страхом его недействительности. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт запечатывается нотариусом в присутствии свидетелей в другой конверт, на котором указываются данные о завещателе. При представлении нотариусу свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднее 15 дней вскрывает конверт в присутствии свидетелей и заинтересованных лиц и оглашает завещание, о чем составляется протокол.

Завещание, которое составлено с нарушени­ем норм ГК РФ, признается недействительным. Недействительные завещания разделяют на ни­чтожные и оспоримые.

Ничтожное завещание - абсолютно не­действительный документ и для признания его таковым достаточно установления факта его со­вершения. Ничтожными считаются завещания, составленные с нарушением формы или совер­шенные недееспособными гражданами.

Заинтересованные лица, чьи права или за­конные интересы нарушаются завещанием, име­ют право оспорить завещание в судебном поряд­ке. Такие завещания называются оспоримыми. Заинтересованными лицами при оспаривании завещания чаще всего выступают другие наслед­ники по закону или завещанию, ими также могут быть отказополучатели, исполнители, а также их представители. Недействительным может быть признано завещание как в целом, так и частич­но, а также недействительными можно признать отдельные завещательные распоряжения. Все споры по вопросу действительности завещания в целом или в части рассматриваются в суде, ко­торый определяет соответствие завещания за­кону и наличие права наследования у сторон.

Не могут служить основанием признания завещания недействительным описки и другие незначительные нарушения порядка его состав­ления, подписания или удостоверения. Завеща­ние будет действительным, если доказано, что такие недостатки никак не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Завещание может быть признано недействительным, если выра­женная в нем воля наследодателя неправильно изложена вследствие заблуждения. Также в су­дебном порядке может быть признано судом не­действительным завещание, совершенное под влиянием обмана, насилия или угрозы. В данном случае также будет иметь место искажение воли наследодателя, что влечет недействительность его завещания. Обман - это умышленное введе­ние наследодателя в заблуждение с целью полу­чить завещание в пользу определенного лица.

Насилием признается причинение наследо­дателю или его близким физических или душев­ных страданий с целью принудить его к состав­лению завещания в пользу определенных лиц. Угроза в отличие от насилия - нереализованное в действительности действие, представляющее собой психическое воздействие на волю лица по­средством заявлений о возможности причинения ему или его близким физического или морального вреда, например, если он не подпишет завещание в пользу некоего «нужного» лица. В случае призна­ния последующего завещания недействительным по вышеперечисленным основаниям наследова­ние осуществляется в соответствии с прежним завещанием, а если его нет, то по закону.

Глава 3.Наследование по закону

Наследниками по закону могут быть только лица, прямо названные таковыми в тексте закона.

Традиционно они объединены в определенные очереди. Причем наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только в том случае, если нет наследников предшествующей очереди. Имеет место быть следующая ситуация :

-наследники предшествующих очередей отсутствуют;

- никто из них не имеет права наследовать;

- все они отстранены от наследования;

- все они лишены наследства;

- никто из них не принял наследство;

- все они отказались от наследства [9].

Действующий ГК РФ устанавливает 8 очередей наследников по закону. Наследники той же очереди, которая призвана к наследованию, наследует в равных долях согласно п. 2 ст. 1141 ГК РФ. В этом состоит принцип поголовного равенства, который был принят еще в римском праве.

Таблица 1. Очередь наследования

Номер очереди

Кто входит в данную очередь

Первая очередь

Супруг, дети родители

Вторая очередь

Братья, сестры, дедушки и бабушки

Третья очередь

Дяди и тети

Четвертая очередь

Прадедушки и прабабушки

Пятая очередь

Двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки

Шестая очередь

Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянницы и племянники, двоюродные дяди и тети.

Седьмая очередь

Пасынки и падчерицы, отчим и мачеха

Восьмая очередь

Нетрудоспособные иждивенцы

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ).

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 ГК РФ.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) во соответствии со ст. 1147 ГК РФ.

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 ст. 1147 ГК РФ.

В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. [2]

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143-1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет [9].

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию [1].

3.1.Наследование выморочного имущества.

Выморочное имущество – это категория наследуемого имущества, на которое в силу определенных обстоятельств не могут претендовать (или отказываются от получения) наследники умершего. К выморочному имуществу может относиться как все наследство целиком, так и его часть [11].

Наследование выморочного имущества – это факт перехода имущества умершего в пользу государства по закону. Гражданским кодексом предусмотрены следующие случаи перехода наследственного имущества в выморочное:

  • отсутствие наследников по закону;
  • отсутствие наследников по завещанию;
  • наследники по каким-то причинам отстранены от наследования;
  • наследники не имеют права наследовать имущество после смерти наследодателя;
  • наследники отказались от наследства без указания, в пользу кого они отказываются;
  • никто из наследников не принял наследства.

При этом наследование выморочного имущества – это не только право, но и обязанность государства. Отказа от наследства законодатель в этом случае не предусматривает. Выморочное имущество, которое получает государство, переходит к нему со всеми обременениями. То есть государство, как и обычные наследники, должно отвечать по всем долгам наследодателя.

Наследником выморочного имущества яв­ляется Российская Федерация. Иные публично-правовые образования, существующие в Россий­ской Федерации (субъекты РФ и муниципальные образования), могут призываться к наследова­нию только по завещанию.

Российская Федерация - это особый наслед­ник по закону, не относящийся ни к одной из оче­редей. Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что наследник - Рос­сийская Федерация заранее выразила в зако­не волю на приобретение любого выморочного имущества. Поэтому при наследовании такого имущества, в отличие от наследования Россий­ской Федерацией имущества по завещанию, принятия наследства не требуется, а отказ от не­го не допускается. Вместе с тем свидетельство о праве на наследство выдается в отношении выморочного имущества в общем порядке - по заявлению наследника [12].

Как и в других случаях приобретения наслед­никами права собственности на наследство, мо­ментом возникновения права федеральной соб­ственности на выморочное имущество служит день открытия наследства, а не день выдачи ука­занного свидетельства [12].

В общем порядке Российская Федерация от­вечает по долгам наследодателя перед его кре­диторами в пределах стоимости перешедшего к ней выморочного имущества. За счет вымо­рочного имущества возмещаются расходы, вы­званные смертью наследодателя, и расходы на охрану наследства в пределах его стоимости.

Выморочное имущество, становясь феде­ральной собственностью, поступает в государ­ственную казну РФ. Дальнейшая его судьба за­висит от вида имущества [12].

Глава.4 Особенности наследования отдельных видов имущества

В Гражданском кодексе РФ предусмотрено разделение юридических лиц на корпоративные и унитарные. К корпоративным юридическим лицам относятся организации , участники которые имеют в отношении этой организации корпоративные права, связанные с участием в ней и формированием высшего органа юридического лица. Унитарными, являются организации учредители которых не наделяются правом участия в них [4].

В случае смерти участника корпорации в соответствии со ст. 1176-1177 ГК РФ к наследникам умершего переходит доля (пай) или акции принадлежащие наследодателю [4].

Особенности наследования указанного имущества обусловлены тем, что наследник, приобретший долю или акции корпоративной компании, становится ее участником. Однако порядок наследования зависит от вида юридического лица, участником которого был наследодатель [13].

К примеру, если в уставе организации содержится пункт о том, что для вступление наследника в состав участников организации, требуется согласие всех участников общества, то наследник станет участником только после получения такого согласия. Переход доли к наследнику влечет переход всех прав и обязанностей умершего участника общества. Однако, если наследник не получит такое согласие, то участники общества должны выплатить наследнику стоимость его доли.

Особенности наследования земельных участков регулируются ст. 1181 ГК РФ, отдельными нормами части 1 ГК РФ, нормами земельного законодательства. Земельный участок может стать предметом наследования если выполнено одно из условий :

  1. завещатель был полноправным собственником;
  2. завещатель владел правом пожизненного наследуемого владения. Участки садового, огородного и дачного целевого назначения могут наследоваться только по закону. Распорядиться ими по завещанию нельзя.

Если наследников несколько, то встает вопрос о разделе участника. Если участок имеет такое расположение, форму или площадь, которая не позволит разделить его на количество всех участников, то как правило наследник остается один, а остальным он просто выплачивает денежные средства.

Сложность в наследовании участков, как правило, возникает в связи отсутствием правоустанавливающего документа. Многие граждане стали обладателями земельных участков в результате приватизации земель колхозов и совхозов. На тот момент не существовало ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, куда бы вносилась соответствующая запись и выдавалось свидетельство установленной формы. Поэтому документами, подтверждающими право наследодателя на земельный участок, могут быть свидетельства о праве на земельные доли, а при их отсутствии – выписки из решений органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на земельную долю, которые имеют равную юридическую силу с записями в Едином Государственном Реестре, согласно ст. 18 Федерального закона от 24.07. 2002 года №101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения [13].

Объекты авторского права так же наследуется, это обусловлено тем, что авторство продолжает действовать после смерти создателя еще на протяжении 70 лет [4]. Исключение касается:

-право автора на имя;

- права на неприкосновенность произведения.

Поэтому после смерти человека обязанность охранять неприкосновенность объектов интеллектуальной собственности ложится на плечи его наследников.

В наследственную массу могут входить суммы выигрышей. Наследование этих сумм происходит в зависимости от воли покойного по завещанию. В порядке наследования выигрыши делятся между наследниками в разных частях. Так как выигрыши не входят в наследственное имущество при открытии наследства нотариусом, то эти суммы не учитываются при выделении обязательной доли по закону и оплате обязательств перед кредиторами [14].

При наследовании вещей, ограниченных в обороте, к которым относятся в соответствии со ст.1180 ГК РФ оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные вещества, а так же другие обороноспособные вещи специального разрешения не требуется и оно наследуется на общих основаниях как по закону, так и по завещанию. Для принятия наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство не требуется предоставление документов, подтверждающих право наследника быть собственником вещей ограниченных в обороте. При этом нотариус должен разъяснить, что для получения указанного имущества наследнику необходимо получить разрешение (лицензию) [13].

Без прохождения процедуры перерегистрации наследники не имеют права даже хранить оружие. Данную процедуру проводит полиция: необходимы будут наличие у преемника документального подтверждения прав на наследство, а также разрешения на его хранение. Ввиду этого, первое, что нужно сделать наследнику, – это получить свидетельство о праве на наследство. Но мы знаем, что оно, согласно ст. 1163 ГК, выдается лишь по истечении полугода с момента смерти наследодателя, а до этого времени права хранить оружие не может возникнуть физически. Поэтому как только нотариусу становится известно про наличие в наследственной массе оружия, он, руководствуясь ч. 3 ст. 1172 ГК, сообщает об этом в полицию. Правоохранители, в свою очередь, руководствуясь ст. 20 150-ФЗ, изымают оружие для ответственного хранения до момента, пока не решится вопрос о наследовании и приобретении соответствующих лицензий. Отметим, что крайний срок такого хранения – 1 год. До его истечения преемникам необходимо получить свидетельство о праве на наследство, после чего принять меры по оформлению разрешения у инспектора лицензионно-разрешительной работы. Наследование огнестрельного оружия без этих документов будет невозможно: в таком случае по истечении года органы внутренних дел обращаются в суд для признания такого вооружения бесхозным и последующей его реализации [14].

Однако далеко не все виды оружия могут быть включены в наследственную массу. Так, ст. 20.1 ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ (далее – 150-ФЗ) запрещает наследование наградного оружия. Кроме того, из смысла ст. 20 ФЗ «Об оружии» следует, что граждане могут наследовать лишь гражданское вооружение, определенное ст. 3 того же закона: наследование объектов, входящих в категории «боевое» и «служебное», невозможно.

Единственное исключение – наградное холодное оружие, так как прямого запрета на его наследование законом не предусмотрено. Такое наследство принимается на общих основаниях и не требует специального разрешения на принятие. Для включения в состав наследственной массы вооружения, на которое требуется разрешение, нотариус затребует правоустанавливающие документы, а также примет меры по охране наследства, предусмотренные ч. 3 ст. 1172 ГК. 

Вопросы о наследовании государственных наград , почетных и памятных знаков решается в зависимости от того, к какому виду относятся указанные объекты. Так, если государственные награды, почетные и памятные знаки включены в перечень государственных наград в Положении о государственных наградах ( утв. Указом Президента РФ от 07.09.2010 №1099), то наследованию они не подлежат, а передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну, дочери. Остальные награды почетные и памятные знаки включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях [13].

Заключение

Наследование, среди правовых институтов гражданского права, является одним из древнейших. Основные категории наследования зародились в Древнем Риме, которые впоследствии были восприняты гражданским правом всех развитых государств. Наследственное право в России развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества.

ГК РФ сохранил традиционно устоявшиеся в отечественном законодательстве подходы к основным институтам наследственного права. В ГК РФ заложен традиционный для отечественного законодательства принцип универсальности наследственного правопреемства. С этим принципом тесно связаны нормы, регламентирующие условия принятия наследства и исключающие принятие части наследства, а также принятие наследства под условием или с оговорками.

ГК РФ сохранил традиционные для отечественного наследственного права основания наследования (ст. 1111 ГК РФ).

ГК РФ включил в число лиц, которые могут призываться к наследованию, помимо граждан, также юридических лиц и государства (ст. 1116 ГК РФ).

Гарантией защиты прав и законных интересов участников наследственных отношений по-прежнему являются правила, касающиеся недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ). Правила ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и, соответственно, применяются к завещательному отказу.

ГК РФ закрепил существовавшее до сих пор положение, неоднократно подтвержденное судебной практикой, о том, что временем открытия наследства является день смерти гражданина.

Важнейшая особенность наследования по закону состоит в том, что наследники — это люди, состоящие в родстве или определенной семейной связи с покойным. При наследовании по закону в самом законе указан перечень тех лиц, к которым должно перейти имущество умершего, а также последовательность призвания наследников к наследованию, сообразующаяся со степенью их родства с наследодателем. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого (рождение самого наследодателя в это число не входит). Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. При этом еще одной особенностью наследования по закону является то, что наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением наследников, наследующих, по праву представления. Размер доли в наследственном имуществе каждого отдельного наследника будет зависеть от общего числа всех призываемых к наследованию по закону наследников. По праву представления наследуют потомки наследника по закону (I, II и III очереди), умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем. В этом случае его доля делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки недостойного наследника и наследника лишенного наследодателем наследства (ст. 1146 ГК РФ).

ГК РФ существенно увеличил количество очередей наследников по закону — он устанавливает восемь очередей наследников по закону. В состав наследников по закону включены родственники до пятой степени родства. Таким образом, четко прослеживается стремление сохранить наследственное имущество в частной собственности и не допустить случаев его выморочности.

Существенной новеллой в ГК РФ является предоставляемая наследникам возможность добровольно договориться между собой о разделе наследства. И если они заключают соглашение в письменной форме, то и свидетельство о праве на наследство будет выдаваться в соответствии с ним. Теперь наследники могут не делить каждый предмет на части, а договориться между собой, кому и что из наследства достанется и на каких условиях. И даже несоответствие раздела наследства, произведенного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их право на имущество, полученное в результате раздела наследства. Это ощутимо облегчит жизнь наследников, даст им возможность избежать сложных судебных процессов. В соответствии со ст. 1165 ГК РФ, к такому соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок и форме договора.

Проблема компенсационных выплат при наследовании жилых помещений, раздел которых в натуре невозможен, является самой насущной для наследников, не имеющих в собственности ничего, кроме доли в данном жилом помещении. Зачастую, к такой категории наследников относятся нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, в первую очередь его супруг и дети. Для решения данной проблемы необходимо законодательно закрепить возможность предоставления отсрочки в выплате компенсации с учетом материального положения наследников претендующих на приоритетное право получения в счет наследственной доли данного жилого помещения. Анализ действующих нормативных актов, регулирующих выплату сумм, предоставленных, гражданину в качестве средств к существованию, позволяет сделать вывод, о том, что указанные суммы, подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни по какой-либо причине, должны включаться в состав наследства и наследоваться на общих основаниях.

ГК РФ уменьшил размер обязательной доли по сравнению с ранее действовавшим законодательством, и кроме того, суду предоставлено право уменьшать размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении, если при жизни наследодателя необходимый наследник имуществом не пользовался, а наследник, по завещанию пользовался для проживания или в качестве основного источника получения средств к существованию.

Таким образом, в ст. 1149 ГК РФ следует говорить лишь об изменении размера обязательной доли; с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, а не об отказе вовсе в ее присуждении. В противном случае теряется смысл самого понятия обязательной доли.

В то же время суды при рассмотрении исков об уменьшении размера обязательной доли, должны учитывать обстоятельства конкретного дела, в частности, наличия у нетрудоспособного наследника собственного имущества (нужно полагать, достаточного для его самообеспечения), его участие в образовании общей собственности, длительность совместного пользования ею. Данные критерии нужно закрепить в п. 4 ст. 1149, чтобы подчеркнуть оспоримость присуждения обязательной доли в полном объеме во всех без исключения случаях. А о преимущественном праве на неделимую вещь в данной статье говорить нет смысла, оно определяется нормами ст. 1168 и 1170 ГК РФ. Таким образом, ГК РФ существенно модернизировал институт наследования и вывел российское гражданское право на новый уровень развития, ибо в ней нашли отражения современные концепции в области наследования, хотя некоторые проблемы и не решил.

Список использованной литературы

  1. Толстой Ю.К. Наследственное право: Раздел VII // Гражданское право. Том 3: Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1999. С. 520.
  2. Гущин В.В. Наследственное право России : учебник для бакалавров/В.В. Гущин, В.А.Гуреев.-2-е изд., перераб. И доп.-М. : Издательство Юрайт, 2015.-479с.-Серия : Бакалавр. Базовый курс. С.789.
  3. https://jurisprudence.club/pravo-grajdanskoe/341-ponyatie-nasledovaniyaosnovnyie-ponyatiya.html (Дата обращения 25.01.2019)
  4. Гражданский кодекс
  5. Вестник Омского университета. Серия «Право», 2012. №3 (32). С.127-133
  6. https://informatio.ru/news/society/s_1_iyunya_2019_goda_zarabotaet/ (Дата обращения 25.01.2019)
  7. https://rg.ru/2018/07/13/sovfed-odobril-zakon-o-sovmestnom-zaveshchanii-suprugov.html (Дата обращения 25.01.2019)
  8. https://www.interfax.ru/russia/644059 (Дата обращения 25.01.2019)
  9. Российское гражданское право: Учебник: В2т.Т.I : Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права/отв.ред. Е.А. Суханов.-4-е изд., стереотип.-М.:Статус,2015.-958 с
  10. http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/nasledovanie-po-zaveshchaniyu.html (Дата обращения 25.01.2019)
  11. https://nsovetnik.ru/nasledstvo/chto_takoe_vymorochnoe_imuwestvo_i_kakie_osobennosti_ego_nasledovaniya/ (Дата обращения 25.01.2019)
  12. https://www.planeta-zakona.ru/pravovye_issledovaniya/nasledovanie_vymorochnogo_imushchestva/ (Дата обращения 25.01.2019)
  13. Максина С.В., Низамова Е.А. Наследственное право: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.- СПб.: СПбГАУ, 2018.-63с.
  14. http://zakon7ya.ru/nasledstvo/nasledovanie/nasledovanie-otdelnyh-vidov-imushhestva.html (Дата обращения 27.01.2019г)